Nejvyšší soud Usnesení trestní

6 Tdo 1250/2020

ze dne 2020-12-09
ECLI:CZ:NS:2020:6.TDO.1250.2020.1

6 Tdo 1250/2020-5822

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 9. 12. 2020 o dovolání

obviněného J. K., nar. XY, bytem XY, a obviněného A. A., nar. XY, bytem XY,

proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 5. 2020, č. j. 3 To

421/2019-5714, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v

Brně pod sp. zn. 2 T 179/2018, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněných odmítají.

1. Obvinění J. K. a A. A. (dále zpravidla jen „obvinění“, popř. každý

samostatně jako “obviněný”) byli rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 24. 9.

2019, č. j. 2 T 179/2018-5621, uznáni vinnými, a to obviněný J. K. trestným

činem zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr.

zákoníku, trestným činem neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči

informací podle § 230 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku (bod 1 a

2), trestným činem nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 1 tr. zákoníku

(bod 3), trestným činem neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči

informací podle § 230 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku ve znění

účinném do 31. 5. 2015 (bod 4). Za toto jednání, popsané ve výrokové části

citovaného rozsudku, byl podle § 329 odst. 1 tr. zákoníku, za použití § 43

odst. 1 tr. zákoníku odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání

osmnácti měsíců, jehož výkon byl podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku

podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání tří roků. Podle § 67 odst. 1, odst.

2 písm. b) tr. zákoníku a § 68 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku mu byl uložen

peněžitý trest ve výměře 120 denních sazeb, kdy výše jedné denní sazby činí

1000,- Kč, celkem tedy 120 000,- Kč. Pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl

peněžitý trest vykonán, byl podle § 69 odst. 1 tr. zákoníku stanoven náhradní

trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců. Podle § 70 odst. 2 písm. a) tr.

zákoníku byl dále obviněnému uložen trest propadnutí věci, konkrétně: 174 ks

nábojů, z toho 100 ks nábojů ráže 9 mm LUGER, 66 ks nábojů ráže 9 mm MAKAROV, 8

ks nábojů ráže 7,65 mm BROWNING, vše české provenience Sellier a Bellot Vlašim.

Dále byl obviněnému podle § 73 odst. 1 a odst. 3 tr. zákoníku uložen trest

zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu povolání člena bezpečnostního sboru

na dobu čtyř roků.

2. Obviněný A. A. byl uznán vinným trestným činem zneužití pravomoci

úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku ve formě návodu podle §

24 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku (bod 1 a 2) a trestným činem nedovoleného

ozbrojování podle § 279 odst. 1 tr. zákoníku (bod 5). Za toto jednání, popsané

ve výrokové části citovaného rozsudku, byl podle § 329 odst. 1 tr. zákoníku, za

použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v

trvání osmnácti měsíců, jehož výkon byl podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr.

zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání tří roků. Podle § 67 odst.

1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku a § 68 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku byl

obviněnému uložen peněžitý trest ve výměře 120 denních sazeb, kdy výše jedné

denní sazby činí 1000,- Kč, celkem tedy 120 000,- Kč. Podle § 69 odst. 1 tr.

zákoníku pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl peněžitý trest vykonán, byl

stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců.

3. Proti shora uvedenému rozsudku Městského soudu v Brně podali oba

obvinění odvolání, které Krajský soud v Brně usnesením ze dne 20. 5. 2020, pod

č. j. 3 To 421/2019-5714, zamítl podle § 256 tr. ř.

I.

Dovolání a vyjádření k němu

4. Proti shora uvedenému rozhodnutí Krajského soudu v Brně podali oba

obvinění prostřednictvím svého obhájce dovolání, ve kterém uplatnili dovolací

důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. V rámci tohoto mimořádného opravného

prostředku především namítli porušení práva na spravedlivý proces ve smyslu čl.

36 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listiny) a čl. 6 Úmluvy o ochraně

základních lidských práv a svobod (dále jen Úmluvy) a nesprávné právní

posouzení skutků. Porušení práva na spravedlivý proces spatřují převážně v

odnětí písemné přípravy výpovědi obviněného K., před jeho výslechem v hlavním

líčení a dále odmítnutí písemného doplnění jeho výpovědi, se kterou se pak soud

prvního stupně ve svém rozhodnutí podle mínění dovolatele vůbec nevypořádal.

Dále, že k písemným podáním obviněného A. obsahujícím jeho vlastní argumentaci

proti podané obžalobě, soud prvního stupně vůbec nepřihlédl, a to s poukazem na

skutečnost, že odmítl vypovídat a jeho písemné vyjádření vůči soudu je

irelevantní a nemůže sloužit jako podklad pro vydání rozhodnutí. Obvinění mají

za to, že uvedeným postupem soud prvního stupně porušil jejich právo na

obhajobu a na spravedlivý proces a odvolací soud se s touto námitkou vůbec

nevypořádal, případně zcela nepřesvědčivě. Dále uvedli, že písemné doplnění již

provedené ústní výpovědi obžalovaného, nebylo v rozporu se zásadou ústnosti a

soud tak měl k předmětnému písemnému doplnění při svém rozhodování přihlédnout,

což však neučinil a porušil tak právo na spravedlivý proces. Obvinění dále mají

za to, že došlo k nesprávnému právnímu posouzení neoprávněného prospěchu,

jakožto obligatornímu znaku skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci

úřední osoby podle § 329 tr. zákoníku. Dále dovozují, že samotná skutečnost, že

obviněný A. měl v držení údaje o lustrovaných osobách, a to i za situace, kdyby

je získal z výstupů obviněného K., což podle obviněných nebylo prokázáno,

obsažených ve vyšetřovacích spisech, nemůže být porušením zákona, zvláště když

obviněný A. měl legální přístup k obsahu spisu. Podle mínění obviněných byl

soud prvního stupně v důkazní nouzi, týkající se absence znaku neoprávněného

prospěchu nebo poškozených osob, a to jednáním obviněných, přičemž tuto

skutečnost (důkazní nouzi) vyplnil svými arbitrárními úvahami bez řádného

důkazního podkladu a obdobně tak učinil i odvolací soud. Dále argumentují tím,

že majetkový prospěch na straně pachatele musí být objektivně měřitelný a

konkrétní, což v daném případě nebylo. Jako jediný důkaz k podpoře údajného

neoprávněného prospěchu použil soud svědeckou výpověď, která je podle

obviněných nedůvěryhodná, zaujatá a motivovaná proti nim. Dále pak poukazují na

to, že na základě žádosti svědka (V.), soud zpřístupnil k nahlédnutí celý

soudní spis obsahující vysoce citlivé informace, a to ve fázi před vydáním

rozhodnutí. Obviněný K. namítá, že soud prvního stupně nesprávně právně

kvalifikoval skutek pod bodem 4, jelikož zcela zjevně absentuje jakýkoliv

neoprávněný prospěch nebo škodlivý následek a soud se také vůbec nevypořádal s

judikaturou Nejvyššího soudu (8 Tdo 1513/2017), na kterou bylo v řízení

opakovaně poukazováno. Oba obvinění dále namítají, nesprávné právní posouzení

skutku kvalifikovaného jako nedovolené ozbrojování. Obviněný K. uvádí, že

absentovala existence úmyslné formy zavinění, případně je nutno na daný případ

a jeho zcela neobvyklé okolnosti (odebrání střeliva psychicky nemocné osobě)

aplikovat zásadu subsidiarity trestní represe a dále pak není s ohledem na

okolnosti skutku z odůvodnění soudu vůbec zřejmé, zda došlo k naplnění skutkové

podstaty spočívající v „hromadění střeliva“. Obviněný A. dále namítá, že

odůvodnění rozhodnutí obou soudů je nedostatečné, nepřesvědčivé a nesplňuje

kritéria řádně odůvodněného rozhodnutí. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem

obvinění navrhli, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc přikázal

odvolacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.

5. Státní zástupce činný u Nejvyššího státního zastupitelství po

stručném shrnutí dosavadního průběhu trestního řízení a obsahu dovolání uvedl,

že obvinění spatřují naplnění jimi uplatněného dovolacího důvodu zjevně již v

rozhodnutí soudu prvního stupně a opomenuli tak uplatnit na tyto případy

dopadající dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. v jeho druhé

alternativě. Dále se státní zástupce ve svém rozsáhlém vyjádření podrobně

zabývá jednotlivými námitkami obviněných, přičemž konstatuje, že s jistou mírou

tolerance lze za námitky odpovídající uvedenému hmotněprávnímu důvodu označit

ty výhrady, jimiž obvinění napadají nesprávné právní posouzení skutků pod body

1, 2 a 4, ale po obsáhlém rozboru jednotlivých námitek uzavírá, že i ty je

možné označit za zjevně neopodstatněné. Dále konstatuje, že zbylé námitky byly

uplatněny mimo meze dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. a

výhradně procesního rázu jsou pak námitky, že nalézací soud nepřipustil při

výslechu nahlížet do poznámek a nezohlednil písemné doplnění výpovědi, jakož i

písemnou výpověď obviněného. S ohledem na uvedené skutečnosti navrhl, aby

Nejvyšší soud odmítl podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.,

současně také navrhl, aby Nejvyšší soud učinil své rozhodnutí za podmínek §

265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání, a dále vyjádřil svůj

souhlas s projednáním věci v neveřejném zasedání, a to i pro případ jiného

rozhodnutí ve smyslu § 265r odst. 1 písm. c) tr. ř.

II.

Přípustnost dovolání

6. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání

obviněných jsou přípustná [§ 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř.], byla podána

osobami oprávněnými prostřednictvím obhájce [§ 265d odst. 1 písm. c), odst. 2

tr. ř.], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2

tr. ř.) a vyhovují obligatorním náležitostem ve smyslu § 265f odst. 1 tr. ř. [s

jistou dávkou tolerance, neboť nebylo odkázáno také na dovolací důvod § 265b

odst. 1 písm. l) tr. ř.].

7. Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanovení § 265b

tr. ř., bylo dále nutno posoudit, zda konkrétní námitky, o něž se dovolání

opírá, lze podřadit pod uplatněný dovolací důvod.

8. Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. [v případě, že bylo odvolání

obviněných zamítnuto podle § 256 tr. ř. přichází v úvahu podat dovolání s

odkazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. v jeho druhé

alternativě, jak správně uvedl státní zástupce] lze dovolání podat, jestliže

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném

hmotně právním posouzení. V mezích tohoto dovolacího důvodu je pak možno

namítat, že skutek zjištěný soudem byl nesprávně právně kvalifikován jako

trestný čin, třebaže nejde o trestný čin nebo sice jde o trestný čin, ale jeho

právní kvalifikace neodpovídá tomu, jak byl skutek ve skutkové větě výroku o

vině popsán. Z těchto skutečností pak vyplývá, že Nejvyšší soud se nemůže

odchýlit od skutkového zjištění, které bylo provedeno v předcházejících

řízeních, a protože není oprávněn v rámci dovolacího řízení jakýmkoliv způsobem

nahrazovat činnost nalézacího soudu, je takto zjištěným skutkovým stavem vázán

(srov. rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 760/02, IV. ÚS 449/03). Povahu právně

relevantních námitek nemohou tedy mít námitky, které směřují do oblasti

skutkového zjištění, hodnocení důkazů či takové námitky, kterými dovolatel

vytýká soudu neúplnost provedeného dokazování. Ke shora uvedenému je dále

vhodné uvést, že závěr obsažený ve výroku o vině je výsledkem určitého procesu.

Tento proces primárně spadá do pravomoci nalézacího soudu a v jeho průběhu

soudy musí nejprve zákonným způsobem provést důkazy, tyto pak hodnotit podle

svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností

případu jednotlivě i v jejich souhrnu a výsledkem této činnosti je zjištění

skutkového stavu věci. Nejvyššímu soudu tedy v rámci dovolacího řízení

nepřísluší hodnotit správnost a úplnost zjištěného skutkového stavu věci podle

§ 2 odst. 5 tr. ř., ani přezkoumávat úplnost provedeného dokazování či se

zabývat otázkou hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. Námitky týkající

se skutkového zjištění, tj. hodnocení důkazů, neúplnosti dokazování apod.,

nemají povahu právně relevantních námitek.

9. Nejvyšší soud dále zdůrazňuje, že ve smyslu ustanovení § 265b odst.

1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně

uvedených procesních a hmotně právních vad, ale nikoli k revizi skutkových

zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi

provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem

prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen

soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263

odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout

přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně

lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva) a čl. 2 odst. 1 Protokolu

č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na

přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a

úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není

oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle

zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov.

omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. ř.).

Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného

přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání

jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí

dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5.

2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími

důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. ř.) a není povolán k revizi

napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci má

přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem - advokátem (§ 265d

odst. 2 tr. ř.).

III.

Důvodnost dovolání

10. Ve vztahu k námitkám, které v posuzované trestní věci obvinění

uplatnili, musí Nejvyšší soud konstatovat, že tyto jsou obsahově shodné s těmi,

se kterými se již v rámci obhajoby obviněných musely zabývat soudy nižších

stupňů, což je také patrno z odůvodnění jejich rozhodnutí [poukazovali např. na

to, že skutkový stav byl nesprávně zjištěn a nesprávně právně posouzen a bylo

porušeno právo na spravedlivý proces; byla odňata písemná příprava, nebylo k ní

přihlíženo a soud se nevypořádal s jejím obsahem; doplnění již provedené ústní

výpovědi, nebylo v rozporu se zásadou ústnosti; chybí některý z obligatorních

znaků skutkové podstaty trestného činu; rozpor mezi množstvím střeliva, které

bylo odebráno bratranci, nebyl odstraněn a soud tak měl postupovat v souladu se

zásadou in dubio pro reo; s ohledem na zvláštní okolnosti případu, držba

předmětného střeliva vykazuje minimální znaky společenské škodlivosti a navíc

absentuje subjektivní stránka, tedy úmyslná forma zavinění; zcela pak absentuje

jakýkoliv neoprávněný prospěch nebo škodlivý následek u trestného činu

neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací atd.]. S

obviněnými vznesenými námitkami se soudy nižších stupňů podrobně a řádně

vypořádaly v odůvodnění svých rozhodnutí - např. na stranách 37 – 43 rozsudku

soudu prvního stupně, kde zmíněný soud například uvedl, že „z provedených

důkazů také vyplývá, že jednotlivé lustrace byly prováděny v trestních věcech,

které zpracovával J. K. jako policista, aniž by s těmito souvisely, přičemž

důvodnost provedení těchto lustrací bylo často doprovázeno různými legendami…v

případě svědkyně L. M. k vyhotovení úředního záznamu vůbec nedošlo…navíc

obžalovaný K. lustraci prováděl v době, kdy se předmětný spisový materiál

nacházel již na soudě v rámci řízení po podání obžaloby…i ze spisovného

materiálu, který byl od počátku veden obžalovaným K. zcela neoprávněně…tvrzení

obžalovaného, že předal zbraň a přitom zapomněl na střelivo, se jeví nelogickým

s ohledem na skutečnost, že je měl mít v trezoru v práci na stejném místě…

současně k osobě obžalovaného J. K. bylo zjištěno, že není držitelem zbrojního

průkazu…taktéž v případě pana obžalovaného A. A. bylo nalezeno v místě jeho

trvalého bydliště střelivo a zbraně, a to v různých částech jeho domu, kdy

značná část, zejména střeliva, byla zcela volně přístupná…i v případě

obžalovaného A. bylo zjištěno, že tento není držitelem zbrojního průkazu…

atd.“, a např. na stranách 10 – 15 rozhodnutí odvolacího soudu, který se

ztotožnil s argumentací soudu prvního stupně a mimo jiné uvedl, že „následně

oba obžalovaní na svá práva zúčastnit se všech hlavních líčení a vyjadřovat se

osobně k jednotlivým důkazům, rezignovali…informovanost obžalovaného A. o

některých úkonech, vyplývajících z policejní databáze, stejně jako velmi

podrobné informace o některých osobách, naopak jako jeden z nepřímých důkazů

oba obžalované usvědčují o úmyslu získat neoprávněný prospěch, na který A. neměl právo. A takový prospěch pro něj obžalovaný K.

opatřoval…provádění

lustrací je standartní úkon, ale již není standartní tyto provádět na žádost

svých blízkých přátel, obzvláště když je osobně zainteresován, jak opětovně

vyplynulo ze zachycené komunikace mezi oběma obžalovanými…soudu I. stupně je v

podaných odvoláních vytýkáno, že nebyl proveden žádný důkaz, který by prokázal

vznik škody nebo neoprávněného prospěchu, když toto musí být vyjádřeno v podobě

reálného následku. Ani tato námitka dle názoru odvolacího soudu nemohla obstát. Svědkové, kterých se provedené lustrace týkaly, vyjádřili minimálně překvapení

z okolností, jaké informace měl obžalovaný A. o nich k dispozici. Zcela

jednoznačně se cítil jednáním obžalovaných poškozen svědek R. V. … atd.“.

11. Na případ, kdy obvinění v dovolání uplatňují obsahově shodné námitky

s námitkami, které byly již uplatněny v řízení před soudem prvního a druhého

stupně (viz též bod 10), dopadá rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2002,

sp. zn. 5 Tdo 86/2002, publikované v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího

soudu [C. H. BECK, ročník 2002, svazek 17, pod T 408], podle něhož „opakuje-li

obviněný v dovolání v podstatě jen námitky uplatněné již v řízení před soudem

prvního stupně a v odvolacím řízení, s kterými se soudy obou stupňů dostatečně

a správně vypořádaly, jde zpravidla o dovolání zjevně neopodstatněné ve smyslu

§ 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.“ [avšak pouze za situace, kdy je možno námitky v

dovolání uplatněné pod dovolací důvod podřadit].

12. Námitkami, které je možno podřadit pod citovaný dovolací důvod

nesprávného hmotněprávního posouzení, je ta část argumentace obviněných, kde

namítají nesprávnou právní kvalifikaci svých jednání. Nicméně i zde se jedná o

námitky, které již vtělili do svého řádného opravného prostředku a odvolací

soud se jimi náležitě a podrobně zabýval v bodech 19) až 23) svého rozhodnutí,

kde mimo jiné k námitce absence obligatorního znaku přečinu zneužití pravomoci

úřední osoby podle § 329 tr. zákoníku uvedl, že: „Proto listinné důkazy zcela

jednoznačně podporují závěr soudu o protiprávním jednání obou obžalovaných.

Listiny, které obžalovaný A. od obžalovaného K. získal tak nemohly sloužit k

jinému účelu, než k posílení vlivu obžalovaného A., jak potvrdil svědek V.

Obžalovaný se ve společnosti takto prezentoval, že je osobou s vlivnými

známými, z obsahu komunikace mezi oběma obžalovanými zcela bez pochybností

vyplynulo, že to byl obžalovaný A., který shromažďoval informace, na které

neměl právo a to způsobem, popsaným ve výrokové části rozsudku.“ dále k

trestnému činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací

podle § 230 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku např. uvedl, že:

„Právě tím, že byl oprávněnou osobou, avšak do systému mohl vstupovat toliko

při plnění služebních úkolů, naplnil skutkovou podstatu neoprávněného přístupu

k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odstavec 2 písmeno a),

odstavec 3 písmeno a) trestního zákoníku, neboť tímto svým jednáním směřoval k

získání prospěchu pro svou osobu. I zde zákonná úprava nevyžaduje, aby reálně

takový prospěch vznikl, postačí úmysl pachatele reálný prospěch získat.

Zamýšlené ušetření svých finančních prostředků takový úmysl naplňuje.“ a k

námitkám ve vztahu k trestnému činu nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst.

1 tr. zákoníku mimo jiné uvedl, že „V této souvislosti lze pro stručnost

odkázat na odůvodnění napadeného rozsudku v bodech 76), 82 a 84). Oba

obžalovaní bagatelizují své jednání a zejména namítají, že absentuje

společenská škodlivost jejich jednání. S tímto se odvolací soud nemohl

ztotožnit, stejně tak nemohl výraznějšího vlivu přičítat citaci názoru různých

útvarů policejních orgánů, na které ve svém odvolání poukazoval obžalovaný A.

A. O vině nerozhoduje policejní orgán, ale soud a v dané trestní věci se soud

I. stupně náležitě s obhajobou obou obžalovaných vypořádal.“.

13. K použitým právním kvalifikacím je vhodné uvést, že podle § 329

odst. 1 písm. a) tr. zákoníku se trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby

dopustí úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou

újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch vykonává svou pravomoc

způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu. Výkonem pravomoci způsobem

odporujícím jinému právnímu předpisu se v konkrétním případě rozumí jednání v

rozporu s § 60 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve

znění pozdějších předpisů, podle něhož byl obviněný povinen zpracované

informace zabezpečit před zneužitím, § 66 odst. 1, odst. 2 zákona č. 273/2008

Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož byl

obviněný oprávněn získávat informace z evidencí pouze v rozsahu nezbytném pro

plnění konkrétního služebního úkolu a § 115 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o

Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož byl obviněný

povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při

plnění úkolů Policie ČR a v souvislosti s nimi. Úmysl opatřit sobě nebo jinému

neoprávněný prospěch zahrnuje každé neoprávněné zvýhodnění materiální

(majetkové) nebo imateriální, na které by pachatel nebo jiná osoba neměli

právo.

14. V souvislosti s obecným konstatováním shora Nejvyšší soud uvádí, že

v konkrétní věci bylo prokázáno, že obviněný J. K. v nejméně šesti případech

vstoupil na základě požadavku obviněného A. A. neoprávněně do databáze

používané Policií ČR a takto získané informace následně neoprávněně předal

třetí osobě, v tomto případě obviněnému A. A., u něhož pak byly tyto informace

shromažďovány a nalezeny. V souladu se státním zástupcem pak musí Nejvyšší soud

konstatovat, že již samotné získání, shromažďování a uchovávání takto

neoprávněně získaných informací, jež by mohly být využity v osobních či

obchodních vztazích, což bylo také obviněnými zamýšleno, je možné považovat za

imateriální zvýhodnění, na které obviněný A. neměl právo.

15. K námitce nesprávné právní kvalifikace trestnému činu neoprávněného

přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 2 písm.

a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku, je vhodné uvést, že přečinu neoprávněného

přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 2 písm.

a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku se dopustí pachatel, který získá přístup k

počítačovému systému nebo k nosiči informací a neoprávněně užije data uložená v

počítačovém systému nebo na nosiči informací, v úmyslu způsobit jinému škodu

nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný prospěch. Získáním

přístupu se rozumí takové jednání, které umožní pachateli volnou dispozici s

počítačovým systémem nebo nosičem informací a využití jeho informačního obsahu.

Získat takový přístup lze oprávněně i neoprávněně. Nezáleží ani na důvodu,

který vedl k získání přístupu (náhoda, plnění pracovních úkolů, využití

počítače pro zábavu, odcizení nosiče informací atd.). Nosičem informací se

rozumí jakýkoli nosič dat v informační technice, tedy materiál, do kterého nebo

na který lze zaznamenávat („zapsat“) data a z kterého lze data zpět získat

(„přečíst“) – např. pevný disk (tzv. „HDD“ nebo „hard disk“), operační paměť

(tzv. RAM), disketa, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, Blu-Ray, USB

key, mobilní telefon (srov. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha:

C. H. Beck, 2012, 2308 s.).

16. Obviněný J. K. se stíhaného přečinu dopustil podle odsuzujícího

rozsudku prvního stupně tím, že v minulosti učinil neoprávněné vstupy do

počítačových databází, užívaných Policií ČR, ve svůj prospěch, spočívající v

získání informací k subjektům, ze kterých činil výběr při realizaci dodávky

plastových oken v místě svého trvalého bydliště. A získal tak neveřejné

informace, které mu posloužily při výběru dodavatele této zakázky. Odvolací

soud se pak s argumentací soudu prvního stupně ztotožnil a v bodě 22 svého

rozhodnutí mimo jiné doplnil, že: „v tomto případě své jednání omlouvá

srovnáním s jinými jím prověřovanými kauzami a ochranou svých finančních

prostředků, aby se nestal další z poškozených osob. Tato bagatelizace jeho

jednání, však nemohla obstát…tímto svým jednáním směřoval k získání prospěchu

pro svou osobu.“ I Nejvyšší soud uzavírá, že jestliže obviněný získal informace

k určitým právnickým osobám, které nebyly veřejně přístupné a ani on k nim

neměl jako příslušník policie přístup, přičemž dané informace využil ke svému

vlastnímu a neoprávněnému prospěchu, došlo tak k naplnění zákonných znaků

kvalifikované skutkové podstaty trestného činu podle § 230 odst. 2 písm. a),

odst. 3 písm. a) tr. zákoníku. Nelze ani souhlasit s tvrzením obviněného, že

šlo o jednání, které mělo nulovou společenskou škodlivost, a to právě za

situace (jak ostatně zmínily i oba soudy nižších stupňů), kdy se daného

závadného jednání dopustil jako příslušník policie. Za situace, kdy bylo soudy

nižších stupňů prokázáno, že obviněný K. neoprávněně nakládal s informacemi

získanými z informačního systému ETŘ [privátně je použil pro svoji potřebu –

viz bod 4, zneužil v případě předání obviněnému A.], pak lze stěží akceptovat

námitku obviněného, že nebylo při rozhodování přihlíženo k rozhodnutí

Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1513/2017.

17. Nejvyšší soud nemůže akceptovat ani námitky obviněných, že se

nedopustili trestného činu nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 1 tr.

zákoníku. Jen ve stručnosti lze uvést, že přečinu nedovoleného ozbrojování

podle § 279 odst. 1 tr. zákoníku se dopustí ten, kdo bez povolení vyrobí, sobě

nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo

díly nebo ve větším množství střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně. Na tomto

místě je vhodné zmínit, že z uvedené skutkové podstaty předmětného trestného

činu vyplývá, že tento je spáchán nikoliv nutně držbou střelné zbraně, nýbrž

„pouze” jejím přechováváním. Pro trestní odpovědnost obviněného tak není

relevantní jeho postavení coby vlastníka či držitele ve smyslu občanskoprávní

teorie, ale vyžaduje se, aby (mimo jiné) si jakýmkoli způsobem nelegálně

opatřil nebo přechovával střelnou zbraň, třebaže nebyl nebo ani nemohl být

jejím vlastníkem či držitelem. Postačí tedy jakékoliv faktické nelegální

nakládání se střelnou zbraní (srov. rozhodnutí publ. v Souboru trestních

rozhodnutí Nejvyššího soudu pod TR NS 24/2006 – T 877, rozhodnutí Nejvyššího

soudu ze dne 21. 8. 2014, sp. zn. 4 Tdo 991/2014, apod.).

18. V posuzované trestní věci obviněných bylo prokázáno, že u

obviněného A., který nebyl držitelem žádné registrované zbraně a neměl

oprávnění nabývat do vlastnictví, držet a nosit zbraně, v průběhu domovní

prohlídky byly nalezeny náboje či zbraně volně ponechané v různých částech domu

a pokud se nacházely v trezoru, tak do něj měl obviněný přístup. U obviněného

K. bylo prokázáno, že přestože nebyl držitelem zbrojního průkazu či zbrojní

licence, tak v místě svého trvalého bydliště přechovával více než 170 kusů

nábojů, tedy větší množství. Na tomto místě je vhodné odkázat na rozhodnutí

Nejvyššího soudu (sp. zn. 11 Tdo 1620/2015), které stanoví, že: „Při určení

konkrétní hranice, jaké množství střeliva lze považovat za „větší“ ve smyslu §

279 odst. 1 tr. zákoníku, je třeba vycházet z druhu, účinnosti a počtu držených

nábojů. O střelivo ve větším množství ve smyslu tohoto zákonného znaku půjde

jen tehdy, pokud na základě těchto charakteristik lze učinit závěr, že zejména

s ohledem na velikost nábojů, jejich energii, množství a účinnost výbušné

náplně je způsobilé vyvolat srovnatelný stupeň nebezpečí jako jedna střelná

zbraň. S ohledem na výše uvedená hlediska držení např. osmi nábojů ráže 6.35 mm

(tj. nábojů do pistole menší účinnosti) není přechováváním většího množství

střeliva, neboť není způsobilé vyvolat srovnatelný stupeň nebezpečí jako držení

jedné střelné zbraně.“ Je tak možno shrnou, že se Nejvyšší soud ztotožnil s

názorem soudů nižších stupňů, že oba obvinění naplnily znaky skutkové podstaty

přečinu nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 1 tr. zákoníku. Obviněného

K. je nutno upozornit, neboť patrně přehlédl, že byl uznán vinným zmíněným

trestným činem nikoli proto, že by „hromadil střelivo“, ale proto, že

„přechovával větší množství střeliva“. Tudíž byl odsouzen pouze pro § 279 odst.

1 tr. zákoníku vykazující znak „přechovával“ nikoli pro § 279 odst. 3 písm. b)

tr. zákoníku, jehož znakem je „hromadění“.

19. K námitkám obviněného K. že jeho jednání nedosáhlo potřebné

společenské škodlivosti a tudíž nemělo být posuzováno podle trestního práva,

Nejvyšší soud dodává, že úvaha o tom, zda jde o čin, který s ohledem na zásadu

subsidiarity trestní represe není trestným činem z důvodu nedostatečné

společenské škodlivosti případu, se uplatní v případech, v nichž posuzovaný

skutek z hlediska spodní hranice trestnosti neodpovídá běžně se vyskytujícím

trestným činům dané skutkové podstaty (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne

28. 1. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1634/2014). Na druhé straně je potřeba uvést, že

princip ultima ratio nelze vykládat v tom smyslu, že trestní postih závisí

pouze na tom, zda byly či nebyly, příp. jakým způsobem, uplatněny i mimo

trestní právní prostředky. Zásadně tedy platí, že každý protiprávní čin, který

vykazuje všechny znaky uvedené v trestním zákoníku, je trestným činem, a proto

ho obecně nelze považovat za čin, který není společensky škodlivý (srov.

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2015, sp. zn. 3 Tdo 883/2015). Jednání

obviněného kvalifikované jako přečin neoprávněného přístupu k počítačovému

systému a nosiči informací a přečin nedovoleného ozbrojování z běžného rámce

trestné činnosti tohoto charakteru a jeho společenská škodlivost není pod tuto

úroveň ničím snižována. Naopak, je mimo jiné zvyšována skutečností, že obviněný

se trestné činnosti dopustil z pozice policisty. Na základě uvedeného shledal

Nejvyšší soud i tuto námitku zjevně neopodstatněnou.

20. Přihlížet nebylo možno ani k té části dovolacích výhrad obviněných,

jejichž prostřednictvím označují postup soudu prvního stupně za odporující

ustanovení § 2 odst. 4, 5 a § 93 odst. 1 tr. ř., neboť tato tvrzení jsou ryze

procesního charakteru a jako taková zvolený dovolací důvod obsahově nenaplňují.

Přes výše uvedené je ovšem vhodné zmínit, že: „nahlédnutím se rozumí krátkodobé

zpřístupnění a reprodukce textu, nikoli však čtení celé předem připravené

výpovědi obviněného a neznamená ani, že by poznámky, resp. předem napsaná

výpověď obviněného mohla nahradit jeho výslech a být použita například jako

listinný důkaz (§ 112 odst. 2). Poznámky se zpravidla nezakládají do spisu, a

pokud ano, stává se tak na výslovnou žádost obviněného, ovšem jejich důkazní

hodnota je pochybná. Jak žádost o nahlédnutí do poznámek, tak vlastní

rozhodnutí o nich, nahlédnutí vyslýchaného i vyslýchajícího musí být zanesena

do protokolu o úkonu (§ 55 a násl.)“ (viz FENYK, Jaroslav. § 93 (Právo

obviněného nahlížet do poznámek, zjišťování pravosti rukopisu). In: DRAŠTÍK,

Antonín, Jaroslav FENYK aj. Trestní řád: Komentář [Systém ASPI]). Za situace,

kdy předsedkyně senátu poučila obviněného, že poznámky je třeba předložit soudu

k nahlédnutí a zároveň jej upozornila, že je povoleno nahlížet pouze do

poznámek a nikoliv číst celou výpověď a písemné vyjádření bylo založeno do

spisu, nelze za takových okolností shledávat v daném jednání soudu porušení

práva na obhajobu nebo práva na spravedlivý proces.

21. S ohledem na charakter dalších námitek uplatněných v dovolání [ve

vztahu k oběma obviněným], považuje Nejvyšší soud za nezbytné obviněné

upozornit, a to mj. i v souvislostí s otázkou zjišťování skutkového stavu věci,

o němž nejsou důvodné pochybnosti a zásadou in dubio pro reo, že soudy nižších

stupňů provedly dokazování v rozsahu potřebném pro rozhodnutí ve věci (§ 2

odst. 5 tr. ř.) a v odůvodnění svých rozhodnutí rozvedly, jak hodnotily

provedené důkazy a k jakým závěrům přitom dospěly, přičemž z odůvodnění

rozhodnutí je zřejmá logická návaznost mezi provedenými důkazy, jejich

hodnocením (odpovídajícím § 2 odst. 6 tr. ř.), učiněnými skutkovými zjištěními

relevantními pro právní posouzení i přijatými právními závěry. Ve vztahu k

námitkám obviněných a způsobu hodnocení důkazů soudy a zjišťování skutkového

stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti [nutno podotknout, že důvodné

pochybnosti nemohou existovat pro orgány činné v trestním řízení, obvinění

(obhajoba), kterým není vyhověno, budou vždy tvrdit, že o skutkovém stavu

existují důvodné pochybnosti] považuje Nejvyšší soud za potřebné uvést, že

ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. nestanoví žádná pravidla, jak pro míru důkazů

potřebných k prokázání určité skutečnosti, tak stanovící relativní váhu

určitých typů či druhů jednotlivých důkazů. Soud totiž v každé fázi řízení

zvažuje, které důkazy je třeba provést, případně zda a nakolik se jeví být

nezbytným dosavadní stav dokazování doplnit. S přihlédnutím k obsahu již

provedených důkazů tedy usuzuje, nakolik se jeví např. návrhy stran na doplnění

dokazování důvodnými a které mají naopak z hlediska zjišťování skutkového stavu

věci jen okrajový, nepodstatný význam. Shromážděné důkazy potom hodnotí podle

vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností jednotlivě

i v jejich souhrnu. Rozhodování o rozsahu dokazování tak spadá do jeho výlučné

kompetence. Provádění důkazů, včetně jejich hodnocení a vyvozování skutkových

závěrů z důkazů, pak neupravuje hmotné právo, ale předpisy trestního práva

procesního, zejména pak ustanovení § 2 odst. 5, 6, § 89 a násl., § 207 a násl.

a § 263 odst. 6, 7 tr. ř. Pokud tedy obvinění namítají nesprávnost právního

posouzení skutku a jiné nesprávné hmotně právní posouzení, ale tento svůj názor

ve skutečnosti dovozují zejména z tvrzeného nesprávného hodnocení důkazů a

vadných skutkových zjištění, pak soudům nižších stupňů nevytýkají vady při

aplikaci hmotného práva, nýbrž porušení procesních ustanovení. Porušení

určitých procesních ustanovení sice může být rovněž důvodem k dovolání, nikoli

však podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., ale jen v případě výslovně

stanovených jiných dovolacích důvodů [zejména podle § 265b odst. 1 písm. a),

b), c), d), e), f) a l) tr. ř.], (viz přiměř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne

31. 1. 2007, sp. zn. 5 Tdo 22/2007).

22. Dále považuje Nejvyšší soud v reakci na všeobecnou argumentaci

obviněných k otázce porušení práva na spravedlivý proces (výslovně zmíněné

např. porušení čl. 36 Listiny) zmínit rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 4. 5.

2005, sp. zn. II. ÚS 681/04, podle něhož „právo na spravedlivý proces ve smyslu

čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod není možno vykládat tak, že

garantuje úspěch v řízení či zaručuje právo na rozhodnutí, jež odpovídá

představám obviněného. Uvedeným základním právem je „pouze“ zajišťováno právo

na spravedlivé soudní řízení, v němž se uplatní všechny zásady soudního

rozhodování podle zákona v souladu s ústavními principy.

23. Nejvyšší soud se ve shora uvedených pasážích vyjádřil obecně k

otázce práva na spravedlivý proces, zásadě in dubio pro reo, otázce zjišťování

skutkového stavu věci a dalším, neboť všechny shora uvedené pojmy obvinění

zahrnuli do svého dovolání s argumentací, že se podílely na jejich nezákonném

odsouzení. Nejvyšší soud však při seznámení se s podaným dovoláním musí

konstatovat, že odkazy na porušení těchto zásad trestního řízení jsou ve své

podstatě až sekundárním projevem dovolání, neboť primární námitky spočívají v

tom, že se obvinění neztotožnili s hodnocením důkazů. Z odůvodnění rozhodnutí

soudů nižších stupňů je přitom nesporné, že si byly vědomy důkazní situace, a z

odůvodnění jejich rozhodnutí je jasně patrno, jak hodnotily provedené důkazy (v

dosavadním řízení bylo provedeno dokazování v rozsahu potřebném pro náležité

objasnění věci) a k jakým závěrům přitom dospěly – je zjevná logická návaznost

mezi provedenými důkazy, jejich hodnocením (odpovídajícím ustanovení § 2 odst.

6 tr. ř.) a učiněnými skutkovými zjištěními, potažmo právními závěry, přitom

odůvodnění rozhodnutí nižších soudů jsou jasná, logická a nevykazují znaky

libovůle v rámci hodnocení důkazů, jak je nepřímo nastíněno v mimořádném

opravném prostředku obviněného.

24. Na tomto místě je vhodné poukázat též na závěry Ústavního soudu

vyslovené v jeho usnesení ze dne 19. 7. 2016, sp. zn. III. ÚS 1157/16, že

ústavní pořádek garantuje obviněným osobám právo na odvolání (srov. čl. 2

Protokolu č. 7 k Úmluvě), nikoliv na další soudní přezkum. Ačkoliv i Nejvyšší

soud musí při výkladu procesních předpisů ctít povinnost chránit základní práva

a svobody (srov. čl. 4 Ústavy České republiky), nedávají mu zákonné ani ústavní

předpisy prostor pro vlastní přehodnocování obvyklých rozporů mezi provedenými

důkazy. Článek 13 Úmluvy, který každému přiznává právo na účinné právní

prostředky nápravy porušení práv zakotvených Úmluvou, takový prostor Nejvyššímu

soudu nedává. Takovými prostředky jsou totiž především procesní instituty v

řízení před soudy nižších stupňů. Činí-li dovolatelé za této situace kroky ke

zpochybnění skutkových závěrů vyjádřených v rozhodnutích soudů nižších stupňů a

výlučně z toho dovozují vadnost právního posouzení skutku, pak nutno opětovně

zdůraznit, že jde o námitky z pohledu uplatněného důvodu (i jiných důvodů)

dovolání irelevantní.

25. Nejvyšší soud v posuzované věci shledal, že dovolání bylo z

převážné části podáno s odkazem na důvody, které nemohly založit dovolací důvod

obviněnými uplatněný a ve vztahu k těmto by přicházelo v úvahu dovolání

obviněných odmítnout podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., avšak vzhledem k

tomu, že s vyšší mírou tolerance akceptoval jako právní námitky (byť se

odvíjely od jiného skutkového základu) jejich výhrady k použité právní

kvalifikaci, příp. aplikaci subsidiarity trestní represe, odmítl Nejvyšší soud

dovolání obviněných jako celek podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř., jako

zjevně neopodstatněné. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. tak učinil v

neveřejném zasedání. Z pohledu ustanovení § 265i odst. 2 tr. ř. (odůvodnění

rozhodnutí o dovolání) lze mj. odkázat na usnesení Ústavního soudu ze dne 18.

12. 2008, sp. zn. II. ÚS 2947/08, ze kterého mj. vyplývá, že i Evropský soud

pro lidská práva zastává stanovisko, že soudům adresovaný závazek, plynoucí z

čl. 6 odst. 1 Úmluvy, promítnutý do podmínek kladených na odůvodnění

rozhodnutí, „nemůže být chápán tak, že vyžaduje podrobnou odpověď na každý

argument“ a že odvolací soud „se při zamítnutí odvolání v principu může omezit

na převzetí odůvodnění nižšího stupně“ (např. věc García proti Španělsku).

Pokud uvedené platí pro odvolací řízení, tím spíše je aplikovatelné pro

dovolací řízení se striktně vymezenými dovolacími důvody, při zjištění, že

soudy nižších stupňů již shodným námitkám věnovaly dostatečnou pozornost. Dále

je nezbytné upozornit, a to v souvislosti s představami obviněných, že je

povinností Nejvyššího soudu opětovně reagovat na veškeré jejich námitky, také

na rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 1337/17, kde tento mj. uvedl, že

institut dovolání nezakládá právo na přezkum rozhodnutí nižších soudů ve stejné

šíři jako odvolání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení

opravný prostředek

přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 9. 12. 2020

JUDr. Jan Engelm

JUDr. Jan Engelmann

předseda senátu