Nejvyšší soud Usnesení trestní

7 Tdo 241/2020

ze dne 2020-03-18
ECLI:CZ:NS:2020:7.TDO.241.2020.1

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 18. 3. 2020 o dovoláních

obviněných V. T. N., nar. XY v XY, Vietnam, občana Vietnamské socialistické

republiky, bytem XY, a V. Ch. D., nar. XY v XY, Vietnam, občana Vietnamské

socialistické republiky, bytem Italská republika, XY, podaných proti usnesení

Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 8. 2018, sp. zn. 2 To 45/2018, v trestní věci

vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 48 T 2/2018 takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněných V. T. N. a V. Ch.

D. odmítají.

1. Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 15. 5. 2018, č. j. 48 T

2/2018-1697, byli obvinění V. T. N. a V. Ch. D. uznáni vinnými přípravou

zločinu loupeže podle § 20 odst. 1, § 173 odst. 1, 3 tr. zákoníku a obviněný V.

Ch. D. dále přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337

odst. 1 písm. b) tr. zákoníku. Obviněný V. T. N. byl odsouzen k trestu odnětí

svobody v trvání osmi let a šesti měsíců, obviněný V. Ch. D. k úhrnnému trestu

odnětí svobody v trvání dvanácti let. Pro výkon trestu byli oba zařazeni do

věznice se zvýšenou ostrahou. Oběma obviněným byl dále uložen trest vyhoštění z

území České republiky na dobu deseti let a trest propadnutí věcí v rozsudku

vyjmenovaných.

2. Přípravy zločinu loupeže se podle zjištění soudu prvního stupně

dopustili obvinění v podstatě tím, že nejméně od června 2017 do 23. 7. 2017 na

různých místech v České republice společně dojednávali provedení loupežného

přepadení poškozeného P. D. T. v jeho domě v Praze 4. Za tímto účelem

kontaktovali další osoby, mimo jiné agenta Policie České republiky č. XY (což o

něm nevěděli), který v den realizace loupeže přivedl na schůzku kolegu. K

realizaci loupeže opatřili motorové vozidlo, s nímž chtěli z místa činu odjet,

a nářadí k otevření trezoru. Přepadení naplánovali na 23. 7. 2017 v dopoledních

hodinách tak, že dva z jejich společníků pod záminkou, že jsou příslušníky

cizinecké policie, vstoupí do domu, kde poškozeného a případné další osoby

svážou a odvedou do koupelny a poté V. Ch. D. přineseným nářadím vypáčí trezor,

v němž podle předpokladů obviněných měla být hotovost ve výši 5 až 30 mil. Kč

(ačkoli ve skutečnosti v něm v té době byly jen šperky v hodnotě 65 120 Kč).

Plán realizovali tak, že dne 23. 7. 2017 v 9:57 hodin V. Ch. D. na pokyn

agentů, kteří do domu vstoupili první, odemčenou brankou vstoupil na oplocený

pozemek domu poškozeného a odemčenými vchodovými dveřmi vešel do rodinného

domu, aby se nejprve přesvědčil, že je poškozený znehybněn, a on tak mohl

majitelem domu nepozorován otevřít trezor a odcizit jeho obsah. Po vstupu do

domu byl ale policií zadržen. Současně byl zadržen i V. T. N., který po

předchozí dohodě s V. Ch. D. na něj čekal ve vzdálenosti 720 m od domu

poškozeného ve vozidle Škoda Superb, aby jej po loupeži z místa odvezl pryč.

3. Obviněný V. Ch. D. se navíc od blíže nezjištěné doby, nejpozději od

29. 6. 2017, do 23. 7. 2017 v 10:10 hodin, kdy byl v Praze 4 zadržen policií,

neoprávněně zdržoval na území České republiky, ačkoli byl pod jménem T. V. Q.

odsouzen rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 5. 1. 2005, sp. zn. 34 T

7/2004, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 4. 2005, sp.

zn. 10 To 21/2005, mimo jiné k trestu vyhoštění z území České republiky na dobu

pěti let, který měl být vykonáván v době od 17. 2. 2014 do 17. 2. 2019, přičemž

výzvu k vycestování převzal do vlastních rukou a dne 17. 2. 2014 byl předán na

hraniční přechod s vnější hranicí na letišti Václava Havla.

4. Odvolání obou obviněných proti rozsudku soudu prvního stupně

(směřující do výroku o vině a o trestu) Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 9.

8. 2018, č. j. 2 To 45/2018-1787, podle § 256 tr. ř. zamítl.

5. Proti tomuto rozhodnutí podali obvinění dovolání, kterým je napadli v

celém rozsahu.

6. Obviněný V. T. N. odkázal na dovolací důvod podle § 265b odst. 1

písm. g) tr. ř. Namítl, že nesprávné hmotněprávní posouzení spatřuje zejména ve

výši uloženého trestu. Soudy se podle něj nezabývaly polehčujícími okolnostmi.

Označily jej za spolupachatele činu bez ohledu na důkazy, aniž by se zabývaly

jeho motivem, a sice že byl nucen řešit otázku nepovolení dalšího pobytu v

České republice, ačkoli zde má družku a nezletilého syna. Z provedeného

dokazování vyplývá, že byl pouze pomocníkem, nikoli spolupachatelem. Jeho

úkolem bylo odvézt ostatní účastníky z místa činu. Jeho role tak byla spíše

pasivní, zejména překladatelská. Soudy také ignorovaly jeho spolupráci s orgány

činnými v trestním řízení a pomoc při rozkrývání jiné trestné činnosti, než ze

které byl obviněn.

7. Podle obviněného ve věci došlo také k nezákonnému použití agenta. On

ani druhý obviněný nebyli schopni trestný čin naplánovat a provést. Jednalo se

o nepřípustnou policejní provokaci. Z napadeného rozsudku podle obviněného

vyplývá, že chtěl celou akci odložit minimálně o dva týdny kvůli dovolené.

Agentem však byli nuceni provést akci v neděli 23. 7. 2017. S odkazem na

judikaturu obviněný zdůraznil, že orgány činné v trestním řízení musí prokázat,

že k policejní provokaci nedošlo, zvlášť pokud byla namítána ze strany

obviněných. Podle obviněného došlo k porušení jeho práva na spravedlivý proces,

neboť soudy vytvářely konstrukce z fiktivních a nepodložených důkazů a

rozporných výpovědí spoluobviněného a agentů. Mezi provedenými důkazy a

skutkovými a právními závěry soudů je extrémní nesoulad. Závěrem obviněný

navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadená rozhodnutí soudů obou stupňů a

přikázal věc k novému projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze,

popřípadě soudu odvolacímu.

8. Obviněný V. Ch. D. dovolání opřel o dovolací důvody podle § 265b

odst. 1 písm. g), l) tr. ř. Namítl, že se jednalo o čin vyprovokovaný

policejními agenty. Celá akce byla aktivně řízena Policií České republiky.

Agent č. XY stanovil datum a čas, kdy mělo k trestné činnosti dojít, s

odůvodněním, že jej příprava stála mnoho času a peněz a chce věc dokončit.

Kromě své přímé účasti na trestné činnosti přislíbil a realizoval zajištění

dalších osob a prostředků (vozidlo, přestrojení). Cílenými dotazy nabádal

obviněné, aby se myšlenkou spáchání trestného činu detailně zabývali a

promýšleli způsob provedení. Ze závěrů znalců vyplynulo, že obviněný je slabě

průměrného intelektu, proto nemohl být organizátorem trestné činnosti. Pro

přípravu a realizaci loupeže takového rozsahu postrádá schopnosti a bez

aktivního přispění agentů by k trestné činnosti vůbec nedošlo. Jeho roli v

celém případu soudy přecenily i ve vztahu ke spoluobviněnému, který byl znalci

hodnocen jako intelektově mírně nadprůměrný.

9. Dovolatel se neztotožnil se závěry soudů ani ohledně částky, kterou

měl v úmyslu trestným činem získat. Neměl žádné informace o tom, že by se v

domě poškozeného nacházela částka vyšší než v řádu několika desítek tisíc

korun. O vyšší sumě hovořil pouze spoluobviněný. Dovolatel nerozumí dostatečně

ani české řeči.

10. Uložené tresty odnětí svobody na dvanáct let a vyhoštění na deset

let označil za nepřiměřeně zostřené a exemplární, což je podle něj porušením

principů spravedlivého procesu.

11. Závěrem navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadená rozhodnutí soudů

obou stupňů včetně rozhodnutí navazujících a věc vrátil k novému projednání a

rozhodnutí Městskému soudu v Praze.

12. Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství v písemném

vyjádření k dovolání obviněného V. T. N. uvedl, že výtky směřující proti údajné

nepřiměřenosti výše trestu, včetně údajných pochybení při aplikaci institutu

polehčujících či přitěžujících okolností, nelze pod uplatněný ani jiný zákonný

dovolací důvod přiřadit. Obviněný dále podle státního zástupce zřejmě přehlédl,

že byl uznán vinným přípravou zločinu loupeže podle § 20 odst. 1, § 173 odst.

1, 3 tr. zákoníku, přičemž příprava zahrnuje mimo jiné právě i pomoc. Namítá-li

tedy, že byl pouhým pomocníkem, pak soudy zvolená právní kvalifikace tomu nijak

neodporuje. Ohledně dalších námitek státní zástupce odkázal na své vyjádření k

dovolání obviněného V. Ch. D. Navrhl, aby Nejvyšší soud dovolání obviněného

odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.

13. K dovolání obviněného V. Ch. D. státní zástupce uvedl, že jeho výtky

jsou opakované a soudy se s nimi již vypořádaly. K námitce policejní provokace

proto odkázal na příslušné pasáže usnesení vrchního soudu a rozsudku městského

soudu s tím, že trestná činnost policejní provokací vyvolána nebyla. Obviněný v

podstatné části staví svou argumentaci na skutkových zjištěních nemajících

oporu v provedeném dokazování a dále poněkud nesprávně zdůrazňuje aktivitu

policejních agentů jakožto prvek, který podle jeho názoru zakládá policejní

provokaci. Sama aktivita policejního agenta však podle státního zástupce ještě

o policejní provokaci nesvědčí. Agent není povinen zůstat pasivní, může si v

rámci své činnosti počínat též aktivně. Klíčová je povaha takové aktivity.

Rozhodující je to, zda existoval na počátku úmysl pachatele spáchat trestný

čin, či zda tento pojal pachatel až v důsledku aktivity policie. Jestliže se

obviněný rozhodl autonomně, nemůže být následující jednání policejního orgánu

provokací. Tak tomu bylo i v projednávané věci.

14. Námitky dovolatele podle státního zástupce z podstatné části

vycházejí z alternativních skutkových zjištění, jež prosazuje obviněný, nikoliv

ze skutkových zjištění učiněných soudy, ze kterých jednoznačně vyplývá i úmysl

obviněného. Ve skutkové větě rozsudku je i subjektivní stránka vyjádřena

dostatečně, její obsah je pak dále rozvinut v odůvodnění dotčených soudních

rozhodnutí a to má dostatečný podklad v provedených důkazech. V přezkoumávaných

rozhodnutích přitom státní zástupce neshledal extrémní vnitřních rozpory. Výtky

směřující proti údajné nepřiměřenosti trestu rovněž nelze pod uplatněný ani

jiný dovolací důvod přiřadit. Státní zástupce navrhl, aby Nejvyšší soud

dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.

15. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že

dovolání jsou přípustná [§ 265a odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. ř.], byla podána

osobami k tomu oprávněnými, tj. obviněnými prostřednictvím obhájců [§ 265d

odst. 1 písm. c), odst. 2 tr. ř.], v zákonné lhůtě a na místě k tomu určeném (§

265e tr. ř.) a splňují náležitosti obsahu dovolání (§ 265f odst. 1 tr. ř.). Obě

dovolání jsou však zjevně neopodstatněná.

16. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v

případech, kdy rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo

jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje,

že dovolání je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud

tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle

norem hmotného práva, nikoli z hlediska procesních předpisů. Skutkový stav je

při rozhodování o dovolání hodnocen v zásadě pouze z toho hlediska, zda skutek

nebo jiná okolnost skutkové povahy byly právně posouzeny v souladu s

příslušnými ustanoveními hmotného práva. Dovolací soud musí – s výjimkou

případu tzv. extrémního nesouladu – vycházet ze skutkového stavu tak, jak byl

zjištěn soudy prvního a druhého stupně.

17. Nejvyšší soud jako soud dovolací zásadně nepřezkoumává procesní

postup orgánů činných v trestním řízení ani nezasahuje do skutkových zjištění

soudů. Učinit tak může jen zcela výjimečně, jestliže to odůvodňuje extrémní

rozpor mezi skutkovými zjištěními soudů a provedenými důkazy. V takových

případech je zásah Nejvyššího soudu nezbytný proto, aby byl dán průchod ústavně

zaručenému základnímu právu obviněného na spravedlivý proces (čl. 4, čl. 90

Ústavy).

18. Podle judikatury Ústavního soudu mohou nastat v zásadě tři skupiny

vad důkazního řízení, jež mohou mít za následek porušení práva na spravedlivý

proces. Jde jednak o takzvané opomenuté důkazy, kdy soudy buď odmítly provést

důkaz navržený účastníkem řízení, aniž by svůj postup věcně a adekvátně stavu

věci odůvodnily, nebo kdy sice provedly důkaz, avšak v odůvodnění svého

rozhodnutí jej vůbec nezhodnotily. Druhou skupinu tvoří případy, kdy důkaz,

respektive jeho obsah, není získán procesně přípustným způsobem, a jako takový

neměl být vůbec pojat do hodnotících úvah soudů. Konečně třetí oblast zahrnuje

případy svévolného hodnocení důkazů, tj. když odůvodnění soudních rozhodnutí

nerespektuje obsah provedeného dokazování, dochází k tzv. deformaci důkazů a

svévoli při interpretaci výsledků důkazního řízení.

19. O žádný z těchto případů se však v projednávané věci nejedná.

Námitky obviněných směřující do oblasti skutkových zjištění mají povahu

prostého nesouhlasu se závěry soudů a předkládání vlastních skutkových verzí,

tedy uplatněným dovolacím důvodům neodpovídají.

20. Námitku obviněných, že se stali obětmi policejní provokace, a proto

jejich jednání nemůže být trestným činem, lze pod výše vysvětlený dovolací

důvod podřadit.

21. Pokud jde o námitku policejní provokace, k této problematice se

Nejvyšší soud vyjádřil ve stanovisku trestního kolegia ze dne 25. 9. 2014, sp.

zn. Tpjn 301/2014, uveřejněném pod č. 51/2014 Sb. rozh. tr., kde uvedl, že za

policejní provokaci se považuje aktivní činnost policie, která směřuje k

podněcování určité osoby ke spáchání konkrétního trestného činu s cílem získat

usvědčující důkazy a vyvolat její trestní stíhání, a jejímž důsledkem je

vzbuzení úmyslu spáchat trestný čin podněcovanou osobou, ačkoliv předtím tato

osoba žádný takový úmysl neměla. Policejní provokací je i taková aktivní

činnost policie, jíž dochází k doplňování chybějících zákonných znaků základní

skutkové podstaty určitého trestného činu, k záměrnému podstatnému navýšení

rozsahu spáchaného činu podněcovanou osobou či k jiným způsobem vyvolané změně

právní kvalifikace spáchaného činu k tíži podněcované osoby, zejména pokud jde

o okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, byť by jinak tato osoba

byla ke spáchání činu v obecném smyslu rozhodnuta. Důkaz získaný na základě

policejní provokace je absolutně neúčinný v trestním řízení vedeném proti

vyprovokované osobě.

22. V usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne

13. 8. 2014, sp. zn. 15 Tdo 885/2013, uveřejněném pod č. 2/2015 – III. Sb.

rozh. tr. Nejvyšší soud uvedl, že za policejní provokaci nelze považovat

postupy policejního orgánu, při nichž dochází ze zákonných podmínek k realizaci

procesních institutů předstíraného převodu a použití agenta, tedy je-li

obsahovou náplní jeho činnosti policejní kontrola. Tak tomu je tehdy, pokud

policejní orgán před tím, než začne monitorovat nebo kontaktovat podezíranou

osobu se záměrem realizovat příslušné procesní instituty, má k dispozici pádný

důvod k domněnce, že je připravován nebo páchán trestný čin, přičemž informace,

z níž vyplývá tento důvod k domněnce, že je připravován nebo páchán trestný

čin, musí být policejním orgánem zadokumentována ve spisovém materiálu. O

policejní provokaci se proto nejedná v případech pouhého pasivního monitorování

připravované nebo probíhající trestné činnosti policejním orgánem nebo jím

pověřenými osobami, netvoří-li aktivita příslušníků policie nebo pověřených

osob v probíhajícím ději trestného jednání podstatný nebo určující prvek

trestného činu a jestliže sám pachatel si počínal aktivně a cílevědomě, např.

iniciativně navazoval kontakty se spolupachateli nebo s poškozenými, navrhoval

způsob spáchání činu, rozhodoval o místě činu, o způsobu spáchání a utajování,

o konspiraci, anebo jestliže požadoval či nabízel konkrétní množství předávané

věci či konkrétní cenu apod.

23. V posuzované trestní věci se o policejní provokaci zjevně nejednalo,

neboť podle skutkových zjištění nalézacího soudu to byli obvinění, kteří jako

první kontaktovali prostřednictvím svědka J. B. policejního agenta v rámci

získávání dalších spolupachatelů pro čin, který už sami značně konkrétně

naplánovali. Prvotní vůle spáchat trestný čin v jeho jasně vymezených konturách

proto byla dána bez zásahu policejního orgánu a obvinění ke svému jednání

nebyli vyprovokováni. Obvinění ani nezpochybnili, že v rámci naplánování činu

vybrali místo i způsob jeho spáchání, napadený objekt i osobu poškozeného,

jehož zvyky dokonce už měli v hrubých rysech zmapovány, měli už také představu

o výnosu přepadení i o jeho dělbě mezi spolupachatele a v podstatě pro roli

spolupachatelů pouze sháněli vhodnou osobu či osoby.

24. Nicméně i tyto námitky, vztahující se k použití agentů podle § 158e

tr. ř., jsou částečně založeny na odlišných skutkových zjištěních, než k jakým

soudy v řízení dospěly. Obvinění zde opakují svou dosavadní obhajobu, že to byl

agent č. XY, kdo stanovil datum provedení činu, byť bylo dokazováním zjištěno,

že dřívější termín naopak vzešel z potřeby obviněného V. Ch. D.

25. Obvinění rovněž přehlížejí, že jejich jednání bylo možno jako

přípravu zločinu loupeže podle § 20 odst. 1, § 173 odst. 1, 3 tr. zákoníku

posoudit již před zapojením policejních agentů do jejich jednání, neboť se

pokusili na provedení loupeže dohodnout nejprve se svědkem J. B. Ten to odmítl,

kontaktoval policii a místo sebe doporučil právě agenta č. XY. V rámci jednání

se svědkem J. B. – podle jeho výpovědi, kterou soudy považovaly za věrohodnou –

zazněla také informace, že se v trezoru poškozeného má nacházet 30 000 000 Kč.

Tím již obvinění naplnili všechny znaky přípravy uvedeného zločinu.

26. Zapojení policejních agentů tak sloužilo de facto pouze k

zdokumentování trestné činnosti. Z provedeného dokazování vyplynulo i to, že

obvinění byli ze strany policejních agentů opakovaně ujišťováni, že pokud si

svůj záměr rozmyslí a od provedení činu ustoupí, nebude po nich nic požadováno

a každý si půjde „svou cestou“. Skutková zjištění přitom soudy učinily nejen na

podkladě výpovědí obou agentů, ale také svědka J. B., částečně i obviněného V.

T. N., ale také SMS zpráv, pomocí kterých obvinění s agenty komunikovali, a

dalších důkazů, kterými bylo nasazení agentů dokumentováno, a to zprávou a

výstupy z provedeného sledování, z nichž byla zřejmá aktivita obviněných, a

které výpovědi obou agentů potvrzovaly. Námitky obviněných týkající se údajné

policejní provokace tak nemohou v žádném směru obstát.

27. Odmítnout je třeba i námitku obviněného V. Ch. D., že neměl žádné

informace o tom, že by se v domě poškozeného nacházela částka vyšší než v řádu

několika desítek tisíc korun. Jde o námitku skutkovou. Z výpovědi

spoluobviněného vyplývá, že informaci o tom, že v domě by se mělo nacházet

odhadem 20 až 30 mil. Kč, měl právě od V. Ch. D., který celou akci vymyslel a

inicioval. Z výpovědi agenta XY plyne, že o množství peněz, které hodlají v

domě uloupit, mu říkali oba obvinění na společné schůzce. Jestliže po první

informaci od obviněného V. Ch. D. o částce 5 mil. Kč doplnil obviněný V. T. N.,

že tam může být až 30 mil. Kč, pak šlo zjevně o informaci, kterou měl od

spoluobviněného. Totéž platí o situaci, kdy obviněný V. T. N. sděloval svědku

J. B. informaci o částce 30 mil. Kč. Je logické, že to svědkovi říkal tento

obviněný, protože právě on se s ním znal a on s ním jako první za oba obviněné

jednal (i proto, že druhý obviněný mluvil hůře česky).

28. Obviněný V. Ch. D. dále namítl, že nebyl schopen trestnou činnost

organizovat vzhledem ke svému slabě průměrnému intelektu. Ze skutkových

zjištění, zejména znaleckých posudků, však nijak nevyplynulo, že by úroveň

intelektu obviněného byla taková, že by nebyl organizace popsané trestné

činnosti schopen. Ze skutkových zjištění je navíc zřejmé, že o nijak výrazně

sofistikovanou trestnou činnost nešlo. Nelze se ztotožnit ani s námitkou

obviněného, že vůdčí roli musel mít automaticky podle výsledků znaleckého

zkoumání o něco „chytřejší“ V. T. N. V reálném životě pochopitelně působí i

jiné faktory, jako je např. vyšší věk a zkušenosti. Role obou obviněných přitom

zřetelně vyplynuly z provedeného dokazování stejně jako to, že obviněný byl

schopen komunikovat v češtině, byť na horší úrovni než V. T. N..

29. Uplatněnému dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

odpovídá námitka obviněného V. T. N., že nebyl hlavním pachatelem činu, ale

pouze pomocníkem. Jak správně uvedl státní zástupce, obviněný přehlíží, že

trestná činnost byla kvalifikována ve stadiu přípravy podle § 20 odst. 1 tr.

zákoníku, která ve své definici pomoc ke spáchání zvlášť závažného zločinu

zahrnuje. Podle § 20 odst. 1 tr. zákoníku jednání, které záleží v úmyslném

vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu (§ 14 odst. 3),

zejména v jeho organizování, opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo

nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k takovému

zločinu, je přípravou, jestliže to trestní zákon u příslušného trestného činu

výslovně stanoví a pokud nedošlo k pokusu ani dokonání zvlášť závažného

zločinu. Příprava je tedy možná jen za podmínky, že nedošlo k dokonání nebo

pokusu zvlášť závažného zločinu, což je tento případ, jak již nalézací soud

vysvětlil. Formy přípravného jednání jsou v zákoně uvedeny demonstrativně,

nicméně pomoc je jako forma přípravy (pokud nedošlo alespoň k pokusu) trestného

činu výslovně uvedena. Pomoc ve smyslu § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku je

možná jen k dokonanému trestnému činu nebo k jeho pokusu. Právní posouzení činu

je tudíž z tohoto hlediska správné.

30. Oba obvinění svými námitkami napadli také výrok o trestu. Námitky

vůči druhu a výměře uloženého trestu (s výjimkou trestu odnětí svobody na

doživotí) lze v dovolání úspěšně uplatnit v zásadě jen v rámci zákonného důvodu

podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř., tedy jen tehdy, jestliže byl obviněnému

uložen druh trestu, který zákon nepřipouští, nebo trest ve výměře mimo trestní

sazbu stanovenou zákonem na trestný čin, jímž byl uznán vinným. Jiná pochybení

soudu spočívající v nesprávném druhu či výměře uloženého trestu, zejména

nesprávné vyhodnocení kritérií uvedených v § 39 až § 42 tr. zákoníku a v

důsledku toho uložení nepřiměřeně přísného trestu, nelze v dovolání namítat

prostřednictvím tohoto ani jiného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 tr. ř.

Za jiné nesprávné hmotně právní posouzení, na němž je založeno rozhodnutí ve

smyslu důvodu uvedeného v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., je možno,

pokud jde o výrok o trestu, považovat jen jiné vady tohoto výroku záležející v

porušení hmotného práva, než jsou otázky druhu a výměry trestu, jako je např.

pochybení soudu v právním závěru o tom, zda měl či neměl být uložen souhrnný

trest nebo úhrnný trest, popř. společný trest za pokračování v trestném činu

(viz rozhodnutí č. 22/2003 Sb. rozh. tr.).

31. Obviněným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, tresty

vyhoštění a propadnutí věci, přičemž všechny trestní zákon za uvedené trestné

činy připouští. Také jejich výměra je v souladu se zákonem a obvinění ani nic

jiného netvrdí. Jejich námitky týkající se údajného přehlédnutí polehčujících

okolností, nezohlednění motivu a tvrzení, že jde o trest „exemplární“ (zde ani

není zřejmé, z jakého důvodu obviněný D. V. Ch. k takovému závěru dospěl),

žádnému z dovolacích důvodů neodpovídají.

32. Z důvodů, které mají základ v otázce přiměřenosti uloženého trestu,

Nejvyšší soud zásadně nezasahuje do rozhodnutí nižších soudů. Učinit tak může

jen zcela výjimečně, pokud je uložený trest v tak extrémním rozporu s povahou a

závažností trestného činu a s dalšími relevantními hledisky, že je neslučitelný

s ústavním principem proporcionality trestní represe. Jak uvedl Ústavní soud ve

svém stanovisku pléna sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14 ze dne 4. 3. 2014, „dovolací

řízení se nemůže nacházet mimo ústavní rámec ochrany základních práv a pravidel

spravedlivého procesu vymezeného Úmluvou o ochraně lidských práv a základních

svobod a Listinou. Nejvyšší soud je tedy povinen v rámci dovolání posoudit, zda

nebyla v předchozích fázích řízení porušena základní práva dovolatele, včetně

jeho práva na spravedlivý proces. Každá důvodná námitka porušení ústavních práv

je podkladem pro zrušení napadeného rozhodnutí v řízení o dovolání. Nejvyšší

soud je v této fázi řízení povinen při posuzování příslušného dovolacího důvodu

toto pravidlo uplatňovat bezvýjimečně a nepřenášet tuto odpovědnost na Ústavní

soud“. Dále k této problematice lze poukázat například na nálezy Ústavního

soudu ze dne 7. 8. 2017, sp. zn. II. ÚS 2027/17, ze dne 17. 4. 2018, sp. zn.

II. ÚS 492/17, ze dne 10. 12. 2019, sp. zn. II. ÚS 1624/19.

33. Nutnost a adekvátnost výjimečného zásahu dovolacího soudu v

případech, kdy uložený trest je v tak příkrém rozporu s povahou a závažností

trestného činu a s dalšími relevantními hledisky, že by byl neslučitelný s

ústavním principem proporcionality trestní represe, opakovaně deklaroval i

Nejvyšší soud (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 5. 2013, sp. zn.

7 Tdo 410/2013, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2018, sp. zn. 8 Tdo

1034/2018).

34. O takový případ se však v posuzované věci evidentně nejedná.

Obvinění byli odsouzeni pro přípravu ke zvlášť závažnému zločinu loupeže podle

§ 173 odst. 1, 3 tr. zákoníku. Zákon na tento trestný čin stanoví sazbu od osmi

do patnácti let odnětí svobody. Soudy dospěly ke správnému a řádně odůvodněnému

závěru, že ani u jednoho z obviněných nelze aplikovat ustanovení § 58 tr.

zákoníku o mimořádném snížení trestu odnětí svobody. Důvodně uzavřely, že

nejsou splněny ani podmínky § 58 odst. 5 tr. zákoníku, tj. že by použití

uvedené zákonné trestní sazby bylo vzhledem k povaze a závažnosti přípravy pro

obviněné nepřiměřeně přísné a že by bylo možné dosáhnout jejich nápravy i

trestem kratšího trvání.

35. Podle § 20 odst. 2 tr. zákoníku je příprava trestná podle trestní

sazby stanovené na zvlášť závažný zločin, k němuž směřovala, pokud zákon

nestanoví něco jiného. Ustanovení § 58 odst. 5 tr. zákoníku pak upravuje jednu

z možností mimořádného snížení trestu odnětí svobody a již z toho je patrné, že

k úvahám o jeho aplikaci soud přistoupí, objeví-li se v projednávané věci

(mimořádné) okolnosti, které naplnění jeho podmínek nasvědčují.

36. Skutečnost, že jednání obviněného zůstalo ve stadiu přípravy, nemůže

sama o sobě odůvodnit snížení trestu odnětí svobody pod dolní hranici trestní

sazby. Pokud by zákonodárce zamýšlel stanovit za přípravu zvlášť závažného

zločinu bez dalšího nižší trestní sazbu než je stanovena na dokonaný zločin,

bezpochyby by k takové zákonné úpravě přikročil. Aplikace ustanovení § 58 odst.

5 tr. zákoníku vyžaduje, aby příprava v konkrétním případě nedosahovala

závažnosti jiných obvyklých případů. To však není případ zde uvedený, při jehož

zevrubném posouzení lze naopak konstatovat vysokou závažnost spáchané přípravy

zločinu.

37. Z hlediska aktuální judikatury lze zmínit usnesení Nejvyššího soudu

ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 7 Tdo 124/2016, ze kterého vyplývá, že mimořádné

snížení trestu odnětí svobody u pokusu trestného činu se uplatní tehdy,

jestliže v konkrétním případě pokus nedosahuje takové závažnosti, jaké

odpovídají trestní sazby stanovené na dokonaný trestný čin, nebo usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2016, sp. zn. 3 Tdo 666/2016, podle něhož

jestliže se pachatel dopustil přípravy zvlášť závažného zločinu, přípravné

jednání bylo sofistikované a úloha pachatele velmi významná, pak zpravidla

nejsou splněny podmínky pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody pod spodní

hranici trestní sazby podle § 58 odst. 5 tr. zákoníku.

38. Obecně povaha přípravy a pokusu trestného činu vyplývá zejména z

charakteru podniknutého jednání, z jeho formy a z charakteru a závažnosti

trestného činu, k němuž směřovaly. Závažnost přípravy a pokusu je dána

především typovou závažností trestného činu, k němuž směřovaly, dále tím, do

jaké míry se příprava a pokus rozvinuly a jaké skutečnosti zabránily v dokonání

trestného činu. Závažnost přípravy, pokusu je významně ovlivněna především tím,

že v případě přípravy a pokusu nebyl způsoben následek. Jinak se zde uplatní

obecná hlediska uvedená v § 39 odst. 2, podle nichž se určuje povaha a

závažnost spáchaného trestného činu.

39. Aniž by bylo úkolem Nejvyššího soudu jako soudu dovolacího, aby

jednotlivá hlediska ukládání trestu znovu rozebíral, přehodnocoval a činil v

tomto ohledu nějaké vlastní závěry, lze jen připomenout, že soudy shledaly u

obou obviněných významné přitěžující okolnosti a že rozhodnutí obviněných

páchat zvlášť závažnou trestnou činnost bylo dlouhodobé, poměrně detailně

promyšlené a pevné (z důkazů mimo jiné vyplývá i příprava dalšího loupežného

přepadení), přičemž k dokonání trestného činu vykonali vše, co považovali za

potřebné, a k jeho dokonání nedošlo z důvodu, že ve věci figurovali policejní

agenti (a to díky šťastné shodě okolností – že se informace o plánované loupeži

v průběhu shánění kompliců dostala k policii). Připravovaná loupež byla velmi

závažná i tím, že měla být spáchána v bydlišti poškozeného, za současného

porušení práva na domovní svobodu.

40. Obviněnému V. T. N. byl uložen trest odnětí svobody při spodní

hranici zákonné trestní sazby. Trest odnětí svobody v trvání dvanácti let

uložený obviněnému V. Ch. D., tj. trest vyměřený přibližně v polovině sazby, je

sice trestem za přípravu k trestnému činu poměrně přísným, avšak s ohledem na

závažnost případu a přitěžující okolnosti nejde o trest, který by vybočoval z

ústavního rámce proporcionality trestní represe. Tento obviněný, který zde

dříve páchal trestnou činnost pod falešným jménem, byl iniciátorem a

organizátorem posuzovaného zločinu, na němž se měl také podílet rozhodujícím

způsobem (vlastním vyloupením trezoru), to vše v době, kdy měl uložený trest

vyhoštění z území České republiky. Soudy prvního a druhého stupně se výroky o

trestech nedostaly do extrémního rozporu s uvedeným ústavním principem. To

platí také o dalších uložených trestech, včetně trestu vyhoštění na delší dobu

deseti let, který byl u obou obviněných zcela namístě a v souladu se zákonem.

41. Jak mimo jiné uvedl Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 17. 4. 2018,

sp. zn. II. ÚS 492/17, je samotnou podstatou diskrece (tj. volného uvážení v

rámci zákonných pravidel), že – nevybočí-li ze svých zákonných mezí a zejména

je-li i řádně odůvodněna – ji nelze považovat za vadu řízení jen proto, že jiný

subjekt by ve stejných mezích dospěl k jinému řešení. Tím se diskrece při

posuzování kritérií pro výběr druhu a stanovení výměry trestu podobá zásadě

volného hodnocení důkazů, neboť ani do ní nelze zasahovat, děje-li se v rámci

řádného dokazování probíhajícího v souladu se všemi ústavněprávními požadavky

na něj kladenými, ačkoliv tato zásada uznává, že po identickém dokazování by

mohl jiný soud nabýt odlišné vnitřní přesvědčení. S tímto názorem se Nejvyšší

soud plně ztotožňuje a v jeho duchu také v této věci postupoval.

42. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. obsahuje dvě

základní alternativy: Dovolání lze podat, jestliže bylo rozhodnuto o zamítnutí

nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení

uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní

podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí, tj. dovolateli bylo v

odvolacím řízení odepřeno meritorní přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně

(někdy se zde rozlišují ještě dvě podalternativy – zamítnutí opravného

prostředku z formálních důvodů a jeho odmítnutí pro nesplnění obsahových

náležitostí), nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v

§ 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř.

43. Obviněný V. Ch. D. uplatnil tento dovolací důvod v jeho druhé

alternativě, kterou založil na existenci důvodu dovolání podle § 265b odst. 1

písm. g) tr. ř. v předchozím řízení. Vzhledem k tomu, že je dovolání obviněného

z pohledu dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. zjevně

neopodstatněné, je tomu stejně i z hlediska dovolacího důvodu podle § 265b

odst. 1 písm. l) tr. ř.

44. Vzhledem k tomu, co bylo uvedeno výše, Nejvyšší soud dovolání

obviněných V. T. N. a V. Ch. D. podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl

jako zjevně neopodstatněná. O dovoláních rozhodl v souladu s ustanovením § 265r

odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

45. Vzhledem k výraznému časovému odstupu od vyhlášení napadeného

usnesení dne 9. 8. 2018 pokládá Nejvyšší soud za nutné konstatovat, že věc mu

byla s dovoláními obviněných předložena až dne 21. 2. 2020. V řízení před

Nejvyšším soudem tedy nedošlo k průtahům.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. 3. 2020

JUDr. Josef Mazák

předseda senátu