Nejvyšší soud Usnesení trestní

8 Tdo 537/2013

ze dne 2013-07-10
ECLI:CZ:NS:2013:8.TDO.537.2013.1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 10. července 2013 o

dovolání obviněného D. M., proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12.

2. 2013, sp. zn. 4 To 6/2013, jako odvolacího soudu v trestní věci vedené u

Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 39 T 11/2012, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného D. M. o d m í t á .

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 19. 10. 2012, sp. zn. 39 T 11/2012,

byl obviněný D. M. uznán vinným trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1,

odst. 2 písm. b), h) trestního zákona č. 140/1961 Sb., účinného do 31. prosince

2009 (dále jen „tr. zák.“), a odsouzen podle § 219 odst. 2 tr. zák. k trestu

odnětí svobody v trvání třinácti let, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2

písm. d) tr. zák. zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Podle § 228 odst. 1

tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost nahradit způsobenou škodu poškozeným

V. V. ve výši 262 698 Kč a J. V. ve výši 175 000 Kč. Podle § 229 odst. 2 tr.

ř. byla poškozená V.V. se zbytkem svého nároku na náhradu škody odkázána na

řízení ve věcech občanskoprávních.

Tento rozsudek napadli odvoláními státní zástupce Krajského státního

zastupitelství v Brně i obviněný. Odvolání státního zástupce podané ve prospěch

i neprospěch obviněného směřovalo proti výroku o trestu, ve veřejném zasedání

odvolacího soudu bylo parciálně modifikováno i na výrok o vině, obviněný je

zaměřil proti všem výrokům rozsudku nalézacího soudu. Vrchní soud v Olomouci

rozsudkem ze dne 12. 2. 2013, sp. zn. 4 To 6/2013, podle § 258 odst. 1 písm.

b), písm. d) tr. ř. z podnětu odvolání obviněného i státního zástupce označený

rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil v celém rozsahu (viz výrok I.). Podle §

259 odst. 3 tr. ř. nově rozhodl tak, že obviněného uznal vinným trestným činem

vraždy podle § 219 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák. a odsoudil jej za tento

trestný čin a sbíhající se trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b),

odst. 2 tr. zák., dílem dokonaný, dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr.

zák., § 247 odst. 1 písm. b) tr. zák., a trestný čin porušování domovní svobody

podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák., kterými byl uznán vinným trestním příkazem

Okresního soudu Brno-venkov ze dne 10. 10. 1997, č. j. 3 T 319/97-235,

doručeným obviněnému dne 4. 11. 1997, který nabyl právní moci dne 13. 11. 1997,

podle § 219 odst. 2 tr. zák., § 35 odst. 2 tr. zák. k souhrnnému trestu odnětí

svobody na třináct let. Podle § 39a odst. 2 písm. d) tr. zák. byl obviněný pro

výkon uloženého trestu zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Současně byl

zrušen výrok o trestu uložený obviněnému trestním příkazem Okresního soudu

Brno-venkov ze dne 10. 10. 1997, č. j. 3 T 319/97-235, který mu byl doručen dne

4. 11. 1997 a nabyl právní moci dne 13. 11. 1997, jakož i všechna další

rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž

došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému

uložena povinnost zaplatit poškozené V. V. na náhradě způsobené škody částku 22

698 Kč a nemajetkové újmy částku 240 000 Kč a poškozenému J. V. na náhradě

nemajetkové újmy částku 175 000 Kč. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byla poškozená

V. V. se zbytkem svého nároku na náhradu škody odkázána na řízení ve věcech

občanskoprávních (viz výrok II.).

Podle § 257 odst. 1 písm. c) tr. ř., § 223 odst. 1 tr. ř. a § 11 odst. 1 písm.

b) tr. ř. bylo pro nepřípustnost zastaveno trestní stíhání obviněného pro

skutek spočívající v tom, že po smrti poškozené M. Š. se před svým odchodem z

bytu rozhodl odcizit z její kabelky a pokladničky, ze které vytrhl zámek,

částku nejméně 19 000 Kč, čímž jí způsobil škodu v této výši, když v tomto

jednání je namístě spatřovat naplnění znaků samostatného trestného činu krádeže

podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák., neboť trestní stíhání je promlčeno

(výrok III.).

Podle skutkových zjištění odvolacího soudu se obviněný trestného činu vraždy

podle § 219 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák. dopustil tím, že dne 18. března

1997 dopoledne v bytě na adrese B., K., který obývala M. Š., kterou navštívil

po jejich předchozí dohodě za účelem pohlavního styku za úplatu, po 10:20 hod.,

v důsledku afektivně vypjatých okolností vyvolaných jejich hádkou ohledně ceny

za poskytnuté sexuální služby, ji opakovaně, nejméně pětkrát udeřil kovovou

násadou se čtyřhranem ze sady nářadí Gola do oblasti vlasaté části hlavy

vpravo, a to jednak do spánkové temenní oblasti, jednak do týlní oblasti, čímž

jí způsobil tři porušení měkkých pokrývek lebních, prolomení zevní vrstvy

lebeční kosti a drobnou vpáčenou zlomeninu lebky s dalšími vlasovými puklinami,

přičemž věděl, že těmito opakovanými intenzivními údery jí může způsobit smrt,

a s takovým následkem byl srozuměn, a následně, když se poškozená snažila

přivolat telefonem pomoc, již v úmyslu ji usmrtit, omotal jí kolem krku

telefonní šňůru, kterou uvázal na jednoduchý uzel, a škrtil ji, což činil i po

opakovaném přetrhnutí telefonní šňůry, poškozená se při tom bránila a snažila

se zbavit škrtidla, načež pokračoval v jejím škrcení tím, že jí uvázal na

jednoduchý uzel kolem krku prostěradlo a do úst jí zasunul část noční košile,

což se mu jen zčásti zdařilo, protože měla stisknuté zuby, a tímto opakovaným a

protahovaným škrcením jí způsobil smrt; v průběhu násilí vedeného vůči M. Š., z

čehož jen vlastní škrcení trvalo více než deset minut, neboť poškozená M. Š. se

mohla opakovaně nadechnout, což prodlužovalo interval, než upadla do bezvědomí,

prožívala extrémně stupňující se hrůzu a paniku ze smrti, trýznivou úzkost,

uvědomovala si, že umírá, že její obrana je neúspěšná; po smrti poškozené se

obviněný snažil smazat v bytě své stopy na místech, kterých se dotýkal.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal obviněný prostřednictvím obhájkyně v

zákonné lhůtě dovolání, a to proti jeho výrokům pod body I. a II. (tj.

odsuzující části). Odkázal v něm na dovolací důvody uvedené v ustanovení § 265b

odst. 1 písm. g), e) tr. ř. a namítl, že napadený rozsudek spočívá na

nesprávném právním posouzení skutku a zároveň na jiném nesprávném hmotně

právním posouzení a že proti němu bylo vedeno trestní stíhání, ačkoliv podle

zákona bylo nepřípustné.

Dovolatel v zevrubném odůvodnění dovolání vytkl jak v rozsudku nalézacího

soudu, tak i odvolacího soudu nesprávně zjištěný skutkový stav a v návaznosti

na to i nesprávnou právní kvalifikaci skutku. Konkrétně tak napadl skutková

zjištění učiněná soudy, která se vztahovala k délce škrcení poškozené a době,

než tato upadla do bezvědomí. Zdůraznil, že námitky obhajoby ve vztahu k

použití této okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby vycházely ze

závěrů znaleckých posudků a výpovědí znalců před soudy, a odmítl argument

odvolacího soudu, že se v rozporu se závěry znalců snaží vysvětlovat některé

skutečnosti jiným způsobem a vytváří nereálné a spekulativní konstrukce. Podle

dovolatele je pro účely kvalifikačního znaku vraždy nutné rozlišovat dobu

škrcení a dobu vědomí – resp. nelze je zaměňovat. Z toho důvodu napadl právní

závěry odvolacího soudu o tom, že spáchal vraždu poškozené zvlášť trýznivým

způsobem, přičemž odmítl argumentaci odvolacího soudu, že tento znak vyplývá ze

závěrů znaleckých posudků. Podle dovolatele nebyla poškozené způsobem uškrcení

způsobena bolest v takové míře a po takovou dobu, aby se dala odlišovat od

běžných případů takových způsobů uškrcení, přičemž poznamenal, že z hlediska

právního posouzení je rozhodující, zda uvedená situace u oběti se podstatně

vymykala z rámce jiných vražd. Podstatné podle něj je, že způsob uškrcení se

nevymykal nijak z obvyklého způsobu usmrcení a nemůže naplnit znak „zvlášť

trýznivý způsob“, a to ani v souvislosti s předchozími údery do hlavy. U každé

vraždy totiž platí – pokud oběť ihned neupadne do bezvědomí či pokud oběť není

usmrcena okamžitě (což jsou v obou případech de facto pouze skutky okamžitého

usmrcení oběti zastřelením či velmi intenzivním nárazem do hlavy), že oběť

prožívá to, co bylo znalkyněmi uvedeno v posudku psychologickém a

psychiatrickém. Pouze v extrémních případech – tedy těch, které se mimořádně a

podstatně vymykají běžným vraždám, lze uvažovat (za splnění dalších podmínek) o

naplnění znaku „zvlášť trýznivým způsobem“.

Na podporu svých argumentů dovolatel zmínil výklad obsažený v rozhodnutí

Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2000, sp. zn. 8 Tz 158/99, podle něhož „otázku,

zda obžalovaný spáchal trestný čin vraždy zvlášť trýznivým způsobem, nelze

zúžit pouze na vyhodnocení závěrů znaleckých posudků. Pokud pachatel jiného

usmrtí způsobem, který by mohl být posouzen jako zvlášť trýznivý a kvalifikován

jako trestný čin vraždy podle odst. 2 písm. b) § 219 tr. zák., je nutno vést

dokazování i k objasnění otázek, jaká byla intenzita bolesti poškozeného a po

jakou dobu těmito bolestmi trpěl (např. kdy upadl do bezvědomí a kdy mu byla

poskytnuta bezprostřední lékařská pomoc, včetně léků na utišení bolesti). Musí

se jednat o případ, kdy oběť je vystavena bolestem na hranici snesitelnosti“.

Obviněný předestřel matematické výpočty pravděpodobné délky škrcení do doby

pozbytí vědomí poškozené a připomněl, že bylo-li znalkyní řečeno, že není

schopna blíže určit, kdy došlo k bezvědomí, jestli to bylo za tři, pět nebo

deset minut, nelze ani prokázat, po jakou dobu trvalo vědomí poškozené od

počátku škrcení do jejího bezvědomí. Spolehlivý podklad v provedených důkazech,

jmenovitě pak v psychologickém posudku, nemá ani závěr o psychickém utrpení

poškozené. Obviněný uzavřel, že nelze prokázat, že by se prožívání poškozené v

tomto konkrétním případě výrazně, podstatně, vymykalo rámci jiných vražd, a to

i těch způsobených uškrcením. Závěry odvolacího soudu proto označil za

nepodložené a nepřezkoumatelné. Pakliže by se soud řídil principem presumpce

neviny a z ní plynoucího pravidla in dubio pro reo, nemohl by dospět k závěru,

že k usmrcení poškozené došlo „zvlášť trýznivým způsobem“.

Dovolatel dále nesouhlasil se zjištěním, že již při prvním útoku kovovou

násadou na hlavu poškozené (tedy útoku, který je podle jeho názoru třeba

oddělit od útoku druhého, spočívajícího ve škrcení poškozené) jednal v úmyslu

ji usmrtit. Argumentoval zejména intenzitou útoku, která byla soudy – podle

jeho tvrzení – opomíjena, a uvedl, že podle pitevního protokolu způsobil

poškozené údery do hlavy jen „drobnou vpáčenou zlomeninu lebky“, která nemohla

vést ke smrti. Měl za to, že takové jeho jednání mohlo být právně kvalifikováno

nejvýše jako pokus těžké újmy na zdraví a tedy pokus trestného činu ublížení na

zdraví podle § 8 odst. 1 tr. zák., § 222 odst. 1 tr. zák., spíše však jen jako

trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 tr. zák. Jestliže odvolací soud ve

výrokové části napadeného rozsudku tvrdí, že byl srozuměn s možným následkem

smrti, pak je jeho závěr v extrémním rozporu s provedenými důkazy, především

pitevním protokolem a znaleckým posudkem z oboru zdravotnictví, odvětví

soudního lékařství. Uzavřel, že jednání spočívající v úderech do hlavy

poškozené nebylo a ani nemohlo být součástí záměru usmrtit poškozenou, který

lze vztáhnout maximálně až na druhou část děje, tj. škrcení. Způsob prvního

útoku včetně jeho motivace (nezvládnutý emoční afekt vyvolaný poškozenou)

vylučuje jeho úmysl poškozenou usmrtit, a to jak přímý, tak i eventuální.

Obviněný konečně brojil i proti uloženému trestu, a to jednak proti jeho výši,

jednak pro skutečnost, že byl uložen v rozporu se zákonem, neboť soud neukládal

trest souhrnný ve vztahu ke všem předchozím odsouzením, která nebyla zahlazena.

Dovolatel odvolacímu soudu vytkl, že vedle pochybení souvisejícího s ukládáním

souhrnného trestu v úvahách o trestu nezohlednil změnu v právním posouzení

skutku v jeho prospěch a také polehčující okolnosti, které sám přiznal, a

zejména že nezohlednil dobu, která uplynula od spáchání trestného činu, a

závěry psychiatrického a psychologického posudku, což považoval za porušení

svých základních práv a svobod. Nesprávné uložení trestu podle jeho slov

představuje porušení práva na spravedlivý proces a porušení hmotně právního

ustanovení, a tedy i dovolací důvod uvedený v ustanovení § 265b odst. 1 písm.

g) tr. ř.

V návaznosti na údajnou nesprávnou právní kvalifikaci, kdy namísto základní

skutkové podstaty trestného činu vraždy podle § 219 odst. 1 tr. zák. byla

aplikována kvalifikovaná skutková podstata podle § 219 odst. 2 písm. b) tr.

zák., dovolatel usuzoval na naplnění dovolacího důvodu uvedeného v § 265b odst.

1 písm. e) tr. ř. Měl za to, že trestní stíhání bylo nepřípustné, neboť při

správné právní kvalifikaci skutku by bylo promlčeno.

Obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne

12. 2. 2013, sp. zn. 4 To 6/2013, v napadených výrocích zrušil, současně zrušil

i jemu předcházející rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 19. 10. 2012, sp.

zn. 39 T 11/2012, a sám rozhodl o zastavení trestního stíhání pro

nepřípustnost, nebo věc vrátil soudu prvního stupně k novému projednání a

rozhodnutí. Zároveň žádal, aby o dovolání bylo konáno veřejné zasedání.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání

obviněného předeslal, že obviněný v dovolání uplatněnými námitkami opakoval své

výhrady ke skutkovým zjištěním i právním hodnocením, jež učinily soudy obou

stupňů.

Ve vztahu k výhradám obviněného, jimiž napadal zjištění soudů ohledně délky

škrcení poškozené a doby, než tato upadla do bezvědomí, a nesouhlasil ani s tím

zjištěním, že již při prvním útoku kovovou násadou na hlavu poškozené jednal v

úmyslu ji usmrtit a že útok nebyl natolik intenzivní, aby ji vůbec usmrtit

mohl, a domáhal se uplatnění principu presumpce neviny a pravidla in dubio pro

reo, státní zástupce konstatoval, že takové důvody zjevně nenaplňují důvody

dovolání dle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., neboť se jedná o otázky procesní,

nikoliv o otázky užití hmotného práva. Zdůraznil také, že dovolatel nenamítal

porušení zásad spravedlivého procesu, tedy ani takové, které by mohlo mít za

následek extrémní rozpor mezi provedenými důkazy a skutkovými zjištěními ve

smyslu nálezů Ústavního soudu (např. sp. zn. III. ÚS 177/04). Takovému porušení

navíc nic nenasvědčuje, když odvolací soud po doplnění dokazování provedené

důkazy řádně hodnotil.

Napadl-li obviněný právní závěry odvolacího soudu, že spáchal vraždu poškozené

„zvlášť trýznivým způsobem“, státní zástupce poukázal na adekvátní argumentaci

odvolacího soudu podpořenou judikaturou Nejvyššího soudu, přičemž judikaturu,

na niž odkázal dovolatel, označil za zjevně nepřiléhavou, neboť je v ní řešen

odlišný způsob spáchání trestného činu vraždy, než jakým je přerušované

rdoušení. Státní zástupce uvedl, že je zřejmé, že „trýznivý způsob“ páchání

trestného činu vraždy má množství variant, a to od svázání a postupného udušení

(viz č. 42/1994 Sb. rozh. tr.) až po neúčinné rdoušení trvající nejméně desítky

vteřin (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2012, sp. zn. 3 Tdo

964/2012). Ze všech způsobů spáchání zločinu vraždy se rdoušení jeví jako

nástroj, kterým se pachatel nejsnáze vystavuje riziku přísnější právní

kvalifikace, neboť rdoušení může snadněji než jiné způsoby usmrcování vyvolat

trýzeň poškozeného. Z toho důvodu také považuje pečlivou argumentaci

dovolatele, doplňovanou matematickými výpočty minut trýzně poškozené, za

nepřiléhavou.

Požadavek dovolatele, aby byl souhrnný trest uložen ke všem následujícím

odsouzením, je podle státního zástupce ve zjevném rozporu se smyslem ukládání

souhrnného trestu i s platným výkladem tohoto institutu, na což dovolatele

ostatně upozornil již odvolací soud na straně 15 odůvodnění svého rozsudku.

Státní zástupce odkázal na příslušnou judikaturu (zejména na rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 1965, sp. zn. 3 Tz 12/1965, publikovaný pod č.

34/1965 Sb. rozh. tr.) i na výklad tohoto pojmu v aktuálním komentáři a

zdůraznil, že více trestných činů je v souběhu jen potud, pokud mezi spácháním

časově prvního z nich a časově posledního z nich nebyl vyhlášen soudem prvního

stupně odsuzující – byť nepravomocný – rozsudek (doručen trestní příkaz) za

nějaký trestný čin téhož pachatele. Činy spáchané po vyhlášení odsuzujícího

rozsudku (doručení trestního příkazu) do doby jeho právní moci je nutno

posoudit obdobně jako recidivu.

Jestliže se dovolatel dále domáhal, aby se důvodem dovolání podle § 265b odst.

1 písm. g) tr. ř. staly i takové námitky proti druhu a výši uloženého trestu,

které sice neodpovídají důvodu dovolání podle písm. g) citovaného ustanovení,

které však spočívají v „porušení základních práv a svobod dovolatele“ (viz

např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 8. 2010, sp. zn. 3 Tdo 596/2010, či

nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 855/08), ani z označených rozhodnutí

podle něj neplyne, že by bylo možno započítávat do délky řízení i dobu, po

kterou se orgánům činným v trestním řízení nepodařilo dostihnout dotčeného

pachatele. Takový závěr nelze rovněž vyvodit z ustanovení čl. 38 odst. 2

Listiny základních práv a svobod, jakož i z čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o

ochraně lidských práv a základních svobod; z nich lze dovodit jen to, že

požadavek na přiměřenou rychlost se týká jen průběhu soudního řízení, a nikoliv

doby, kdy soudní ani jiné řízení nebylo vedeno, například proto, že občanské

právo dosud nebylo uplatněno, nebo že trestní obvinění dosud nebylo učiněno.

Právo na zánik trestní odpovědnosti uplynutím promlčecí doby nepovažuje státní

zástupce za základní lidské právo ani svobodu, připomněl, že ne ve všech zemích

rady Evropy je možné promlčení v případě trestného činu vraždy. Z těchto důvodů

nelze ani dospět k obecné shodě na tom, jaká univerzální doba mimo jakékoliv

trestní řízení by měla být kladena k tíži orgánů činných v trestním řízení,

jestliže se jim nepodaří včas vypátrat a obvinit pachatele takového trestného

činu. Jediným nástrojem omezování dodatečného uplatnění trestní represe tak

může být jen promlčení podle národních trestních předpisů, nikoliv zohledňování

marně uplynulé doby podle předpisů ústavních či mezinárodních.

K poslední námitce dovolatele ohledně promlčení trestního stíhání ve vztahu k

trestnému činu vraždy státní zástupce konstatoval, že jestliže se jednalo o

spáchání vraždy zvlášť trýznivým způsobem, nedošlo k promlčení.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství navrhl, aby Nejvyšší soud

dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně

neopodstatněné.

Nejvyšší soud jako soud dovolací zjistil, že dovolání je podle § 265a tr. ř.

přípustné, že jej podala včas oprávněná osoba a že splňuje náležitosti obsahu

dovolání ve smyslu § 265f odst. 1 tr. ř. Shledal však, že dovolání obviněného

je zjevně neopodstatněné.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí

spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně

právním posouzení. Výklad tohoto ustanovení v kontextu dalších důvodů dovolání

obsažených v ustanovení § 265b tr. ř. standardně vychází z úvahy, že dovolání

je opravným prostředkem mimořádným a odpovídají tomu i zákonem stanovené

podmínky rozhodování o něm. Dovolání je zákonem určeno k nápravě procesních a

právních vad rozhodnutí vymezených v § 265a tr. ř., není (a ani nemůže být)

další instancí přezkoumávající skutkový stav v celé šíři. Procesně právní

úprava řízení před soudem prvního stupně a posléze před soudem odvolacím

poskytuje dostatečný prostor k tomu, aby se skutkovou stránkou věci nemusel (a

vzhledem k právní úpravě rozhodování o dovolání ani neměl) zabývat Nejvyšší

soud v řízení o dovolání.

V mezích uplatněného dovolacího důvodu lze namítat, že skutek, jak byl soudem

zjištěn, byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, ačkoliv o trestný

čin nejde nebo jde o jiný trestný čin, než kterým byl obviněný uznán vinným. Na

podkladě tohoto dovolacího důvodu nelze přezkoumávat a hodnotit správnost a

úplnost skutkových zjištění, na nichž je napadené rozhodnutí založeno, ani

prověřovat úplnost provedeného dokazování a správnost hodnocení důkazů ve

smyslu ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř., poněvadž tato činnost soudu

spočívá v aplikaci ustanovení procesních, nikoliv hmotně právních. Proto je též

dovolací soud vázán skutkovými zjištěními soudu prvního stupně, event. soudu

odvolacího, a těmito soudy zjištěný skutkový stav je pro něj východiskem pro

posouzení skutku z hlediska hmotného práva. Vedle vad, které se týkají právního

posouzení skutku, lze vytýkat též „jiné nesprávné hmotně právní posouzení“.

Rozumí se jím zhodnocení otázky, která nespočívá přímo v právní kvalifikaci

skutku, ale v právním posouzení jiné skutkové okolnosti mající význam z

hlediska hmotného práva.

Z obsahu podaného dovolání vyplývá, že obviněný částečně opřel dovolání také o

námitky skutkové; v této souvislosti je třeba zmínit výhrady, že tzv. první

část útoku kovovou násadou na hlavu poškozené nebyla natolik intenzivní, aby ji

vůbec mohl usmrtit, v důsledku čehož i popřel úmysl, byť eventuální, ji

usmrtit, a dále také výtky, že změnou skutkových zjištění popisujících právě

tuto část útoku v neprospěch obviněného odvolací soud při absenci odvolání

státního zástupce proti výroku o vině porušil zákaz reformationis in peius.

V této části dovolání obviněný fakticky uplatnil námitky skutkové, přičemž

nelze než opakovat, že námitky skutkové nezakládají žádný z důvodů dovolání

podle § 265b tr. řádu, a proto ve vztahu k nim neexistuje zákonná povinnost

soudu dovolání přezkoumat (srov. též usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS

651/02, III. ÚS 78/05 aj.).

Nejvyšší soud již v minulosti opakovaně připustil, že se zásada, s níž dovolací

soud přistupuje k hodnocení skutkových námitek, nemusí uplatnit bezvýhradně, a

to v případě zjištění, že nesprávná realizace důkazního řízení má za následek

porušení základních práv a svobod ve smyslu dotčení zásadních požadavků

spravedlivého procesu. Podle některých rozhodnutí Ústavního soudu se

rozhodování o mimořádném opravném prostředku nemůže ocitnout mimo rámec ochrany

základních práv jednotlivce a tato ústavně garantovaná práva musí být

respektována (a chráněna) též v řízení o všech opravných prostředcích (k tomu

viz př. nález Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 125/04, I. ÚS 55/04, I. ÚS

554/04). Ústavní soud vymezil taktéž zobecňující podmínky, za jejichž splnění

má nesprávná realizace důkazního řízení za následek porušení základních práv a

svobod ve smyslu dotčení postulátů spravedlivého procesu. Podle Ústavního soudu

tak lze vyčlenit případy důkazů opomenutých, případy důkazů získaných, a tudíž

posléze i použitých v rozporu s procesními předpisy a konečně případy

svévolného hodnocení důkazů provedeného bez jakéhokoliv akceptovatelného

racionálního logického základu (k tomu např. nálezy Ústavního soudu, sp. zn.

III. ÚS 177/04, IV. ÚS 570/03 aj.). Pochybení podřaditelná pod výše zmíněné

vady v projednávané věci dovolací soud neshledal. Případný extrémní nesoulad

mezi učiněnými skutkovými zjištěními soudů a provedenými důkazy (který obviněný

v dovolání nepřímo také namítal) totiž nemůže být založen jen na tom, že

dovolatel sám na základě svého přesvědčení hodnotí tytéž důkazy s jiným v úvahu

přicházejícím výsledkem.

Dovolací námitky obviněného tvořily v převážné části obsah jeho obhajoby

uplatněné již v předchozích fázích řízení a soudy obou stupňů se s nimi

náležitě vypořádaly. Ze zevrubných odůvodnění rozhodnutí soudů obou stupňů

vyplývá přesvědčivý vztah mezi učiněnými skutkovými zjištěními a výsledky

provedeného dokazování a úvahami při hodnocení důkazů (viz strany 3 až 12

rozsudku soudu prvního stupně, strany 10 až 14 napadeného rozsudku odvolacího

soudu). Nejvyšší soud s ohledem na odůvodnění napadených rozhodnutí považuje za

nutné zdůraznit, že soudy opřely své skutkové závěry o důkazy, jež podrobně ve

svých rozhodnutích rozvedly (výpověď obviněného, protokol o ohledání místa činu

a protokol o pitvě, znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví soudního

lékařství, znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a se

specializací klinická psychologie, aj.) a vysvětlily dostatečně přesvědčivě, na

základě jakých skutečností dospěly k tomu, že se obviněný činu dopustil, jakož

i k tomu, že považují jeho obhajobu za vyvrácenou.

Z textu dovolání obviněného se podává, že obviněný popřel úmysl usmrtit

poškozenou ve vztahu k první fázi násilného útoku, jež se vyznačovala

opakovanými údery kovovou násadou ze sady nářadí Gola do hlavy poškozené, a

hájil se tím, že útok ani nevykazoval potřebnou intenzitu. Závěr o tom, zda je

v trestní věci u obviněné osoby zavinění ve smyslu trestního zákona a v jaké

formě, je sice závěrem právním, ovšem tento právní závěr o subjektivních

znacích trestného činu se musí zakládat na skutkových zjištěních soudu

vyplývajících z provedeného dokazování stejně, jako závěr o objektivních

znacích trestného činu. Skutečnosti duševního (psychického) života významné pro

právní závěr o tom, zda tu je zavinění a v jaké formě, jsou předmětem

dokazování právě tak, jako všechny ostatní okolnosti naplňující znaky trestného

činu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2002, sp. zn. 6 Tdo

352/2002). Tomuto požadavku plně odpovídají jak odůvodnění rozhodnutí soudů

nižších stupňů, tak i předložený spisový materiál. Úmysl způsobit uvedený

následek je třeba v takových případech, kdy ho pachatel útoku sám nedozná,

zjišťovat jen na podkladě nepřímých důkazů. Na úmysl způsobit smrt pak lze

usuzovat zejména z intenzity útoku, ze způsobu jeho provedení, z místa na těle

poškozeného, kam útok směřoval, z pohnutky činu a též z okolností, za kterých k

útoku došlo a jaké nebezpečí pro poškozeného reálně hrozilo (viz přiměřeně

zejména rozhodnutí pléna bývalého Nejvyššího soudu publikované pod č. II/1965

Sb. rozh. tr., s. 230 a 231, č. 62/1973 a 41/1976 Sb. rozh. tr., shodně i

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2003, sp. zn. 7 Tdo 686/2003 aj.).

Odvolací soud se právě na tyto signifikantní souvislosti zaměřil a v odůvodnění

napadeného rozsudku své úvahy, které však z hlediska právní kvalifikace skutku

nejsou stěžejními, náležitě rozvedl (viz strany 12, 14 rozsudku).

Je zjevné, že v dané věci nebyl zjištěn případ svévolného hodnocení důkazů

provedeného bez jakéhokoliv akceptovatelného racionálního logického základu a

ani jiný případ nesprávné realizace důkazního řízení mající za následek

porušení základních práv a svobod ve smyslu dotčení zásad spravedlivého

procesu. Že způsob hodnocení provedených důkazů nekoresponduje s představami

obviněného, ještě samo o sobě závěr o porušení pravidel obsažených v § 2 odst.

5, 6 tr. ř., principů spravedlivého procesu a o nezbytnosti zásahu Nejvyššího

soudu neopodstatňuje.

K porušení zákazu reformationis in peius podle dovolacího soudu nedošlo,

pakliže odvolací soud upravil a doplnil skutková zjištění v tzv. skutkové věty

do podoby uvedené ve výroku o vině napadeného rozsudku.

Za změnu rozhodnutí v neprospěch obviněného nutno považovat jakoukoli změnu a v

kterémkoli výroku, pokud z podnětu opravného prostředku podaného ve prospěch

obviněného zhoršuje postavení obžalovaného a přímo se ho dotýká, bez ohledu na

to, o které otázce z těch, o nichž se v trestním řízení rozhoduje, bylo v daném

případě rozhodováno (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tz 57/98,

publikován pod č. 22/1999 Sb. rozh. tr.). Nejvyšší soud poznamenává, že podle

jeho judikatury zákaz reformationis in peius není možno chápat tak, že z

podnětu odvolání podaného dokonce výlučně jen ve prospěch obviněného, nelze

doplnit popis rozhodných skutkových zjištění ve výroku o vině v napadeném

rozhodnutí o skutkové okolnosti charakterizující určité znaky skutkové podstaty

trestného činu, jímž byl uznán vinným, a to o takové okolnosti, které dosud

nebyly v tzv. skutkové větě výroku o vině dostatečně vyjádřeny, jsou však

rozvedeny v odůvodnění napadeného rozhodnutí. Tedy jestliže použitá právní

kvalifikace přichází v úvahu, avšak popis skutkových okolností, které ji

odůvodňují, není dostatečně výstižný a přesný, nic nebrání v jeho doplnění a

upřesnění tak, aby všechny zákonné znaky trestného činu, jímž byl uznán vinným,

popsaný skutek náležitě vyjadřoval. Takovéto doplnění rozhodných skutkových

zjištění totiž samo o sobě nijak nezhoršuje postavení obviněného, pokud se tím

nemění rozsah ani závažnost trestné činnosti, jejímž spácháním byl uznán

vinným, nezpřísňuje právní kvalifikace ani uložení trestu (k tomu též usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2006, sp. zn. 11 Tdo 1158/2005, publikováno pod

č. 38/2006 Sb. rozh. tr.).

Obviněný tvrdí, že změna skutkových zjištění byla učiněna v jeho neprospěch, a

to bez toho, že by státní zástupce podal odvolání v jeho neprospěch směřující

proti výroku o vině. Námitka obviněného ale nemůže obstát. Nelze totiž

pominout, že ve veřejném zasedání intervenující státní zástupce změnil obsah

podaného odvolání i na výrok o vině a domáhal se právního posouzení skutku jako

trestného činu vraždy podle § 219 odst. 1, odst. 2 písm. b), f) tr. zák., což

jistě není pro obviněného (v celkovém vyznění) příznivější výsledek než ten,

který představuje výrok o vině napadeného rozsudku odvolacího soudu.

Rozhodnutím odvolacího soudu evidentně nedošlo ke zhoršení postavení

obviněného; obviněný byl uznán vinným trestným činem vraždy podle § 219 odst.

1, odst. 2 písm. b) tr. zák., nikoliv také podle § 219 odst. 2 písm. h) tr.

zák., a v konečném výsledku mu byl uložen i mírnější souhrnný trest odnětí

svobody.

Z hlediska napadeného rozsudku a obsahu dovolání byly s odkazem na dovolací

důvod obsažený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. relevantně uplatněny především

námitky zpochybňující správnost jednak právního posouzení skutku jako trestného

činu vraždy spáchané zvlášť trýznivým způsobem ve smyslu § 219 odst. 2 písm. b)

tr. zák., jednak uloženého souhrnného trestu. Námitku dovolatele zpochybňující

správnost použité právní kvalifikace skutku, jak byl popsán v tzv. skutkové

větě výroku o vině rozsudku odvolacího soudu, Nejvyšší soud shledal zjevně

neopodstatněnou.

Trestného činu vraždy podle § 219 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák. se

dopustí, kdo jiného úmyslně usmrtí a spáchá takový čin zvlášť surovým nebo

trýznivým způsobem.

Z tzv. právní věty výroku o vině v rozsudku odvolacího soudu vyplývá, že soud

považoval za naplněné znaky uvedeného trestného činu, které spočívají v tom, že

obviněný jiného úmyslně usmrtil a čin spáchal zvlášť trýznivým způsobem.

Skutková část výroku o vině rozsudku tohoto soudu ve spojení s odpovídající

částí odůvodnění rozhodnutí soudů obou stupňů obsahuje konkrétní skutková

zjištění, vyjadřují zákonné znaky tohoto trestného činu.

O zvlášť trýznivý způsob vraždy podle právní nauky i praxe soudů půjde, když

oběť je vystavena bolestem na hranici snesitelnosti trvajícím třeba i kratší

dobu nebo sice méně intenzivní, ale zato déle trvajícím, které velmi citelně

zasahují celou osobnost poškozeného. V souladu s respektovanou judikaturou

(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2010, sp. zn. 11 Tdo 1374/2009;

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2012, sp. zn. 3 Tdo 964/2012) je pro

naplnění tohoto znaku rozhodné zjištění, jak útok pachatele prožívala oběť.

Vzhledem k tomu, že v případech dokonaných trestných činů vraždy není výpověď

poškozeného k dispozici, je zpravidla pro závěr o naplnění tohoto znaku

určující především znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie

(případně i psychologie) a soudního lékařství. Může se přitom jednat o působení

útrap fyzických nebo psychických, zpravidla ovšem jde o jejich kombinaci. Za

zvlášť trýznivý způsob spáchání činu podle § 219 odst. 2 písm. b) tr. zák. lze

s ohledem na duševní i fyzické útrapy považovat i pozvolné udušení poškozené,

kterou pachatelé svázali, položili na postel, přikryli peřinou a zanechali bez

pomoci (srov. č. 42/1994-I., č. 17/1995 Sb. rozh. tr.). V usnesení ze dne 29.

8. 2012, sp. zn. 3 Tdo 964/2012, Nejvyšší soud přisvědčil právnímu názoru

vrchního soudu, pokud naplnění zákonného znaku „zvlášť trýznivý způsob“ u

trestného činu vraždy dovodil na podkladě závěrů znaleckého posudku, podle

něhož „rdoušení nebylo maximálně účinné pro nedostatečnou intenzitu či

nesprávné přiložení rukou, takže trvalo nejméně desítky vteřin, než poškozená

ztratila vědomí. Došlo ke kombinaci fyzických a především vystupňovaných

psychických útrap oběti, kdy poškozená musela pociťovat extrémní strach o svůj

život včetně vědomí bezmoci vzhledem k fyzické převaze útočníka“.

Na rozdíl od spáchání trestného činu vraždy „zvlášť surovým způsobem“, čímž se

rozumí vražedný útok s extrémně vysokou mírou brutality, která se podstatně

vymyká z rámce běžného u většiny trestných činů tohoto druhu, když je třeba

přihlédnout k tomu, že spáchání trestného činu vraždy v sobě nutně obsahuje

určité prvky surovosti, v důsledku čehož tento znak představuje především

okolnosti, které charakterizují použité násilí z hlediska vnějšího, znak

„zvlášť trýznivý způsob“ představuje okolnosti spíše subjektivní povahy

charakterizující prožitky poškozeného.

Ve vztahu k okolnostem podmiňujícím použití vyšší trestní sazby platí z

hlediska zavinění zásada vyjádřená v ustanovení § 6 tr. zák., podle níž se k

okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, přihlédne a) jde-li o

těžší následek, i tehdy, zavinil-li jej pachatel z nedbalosti, vyjímaje

případy, že tento zákon vyžaduje i zde zavinění úmyslné, b) jde-li o jinou

skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl, ač o ní vzhledem k

okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl, vyjímaje případy, kdy

tento zákon vyžaduje, aby o ní pachatel věděl. Proto k naplnění znaku „zvlášť

trýznivým (či surovým) způsobem“ jakožto okolnosti podmiňující použití vyšší

trestní sazby (tzv. jiná skutečnost) postačí nedbalost. Pachatel nemusí vědět,

že jde o zvlášť trýznivý způsob spáchání vraždy, ale postačí, že se zřetelem na

okolnosti případu a své subjektivní dispozice to vědět měl a mohl.

Nalézací soud v daných souvislostech odůvodnil právní posouzení skutku též jako

čin spáchaný „zvlášť trýznivým způsobem“ tím, že poškozená, vážně zraněná na

hlavě, byla obviněným protahovaně škrcena, nikoliv jednorázově, intenzivně, ale

škrcení trvalo delší dobu, než upadla do bezvědomí, přičemž si uvědomovala, že

je zraněná, že se dusí, nadechovala se, snažila se setřást škrtidlo,

uvědomovala si, že jí jde o život, stupňoval se u ní strach, hrůza ze smrti,

vznikla panika, to vše se extrémně stupňovalo, uvědomovala si bezúspěšnost

obrany a nevyhnutelnost smrti, při ohrožení života se jí jevil časový interval

útrap delší, bezúspěšnost obrany byla vnímána intenzivněji tím, že se nemohla

dovolat pomoci, nemohla setřást škrtidla z krku (strana 13 rozsudku). Odvolací

soud k těmto závěrům dodal, že znalecké posudky a provedené důkazy zcela

spolehlivě prokazují naplnění uvedeného zákonného znaku. Znalkyně podle něj

jednoznačně vymezily minimální dobu, po kterou byla poškozená opakovaně a

protahovaně škrcena, než mohla upadnout do bezvědomí, přičemž toto vlastní

škrcení (a nejednalo se o škrcení intenzivní) trvalo nejméně deset minut. Bylo

tak spolehlivě prokázáno, že poškozená, bolestivě poraněná na hlavě, čelila

útoku osoby výrazně fyzicky zdatnější, byla škrcena dosti neúčinně telefonní

šňůrou, která se opakovaně přetrhla, měla možnost se tudíž opakovaně

nadechnout, a tím se také prodlužovala doba, než upadla do bezvědomí. U

poškozené přitom v průběhu útoku došlo především k vystupňování psychických

útrap, kdy pociťovala extrémní strach o svůj život, včetně vědomí bezmoci

vzhledem ke zjevné neúčinnosti její obrany a fyzické převaze obviněného, ale

také i fyzických útrap s ohledem na způsobená zranění hlavy a bolestivost

samotného škrcení. Odvolací soud dodal, že nemá pochybnost o správnosti

znaleckého posudku a závěrů, které znalkyně, jež označil za erudované, učinily.

Závěry znalkyň jsou přesvědčivé, vyčerpávajícím způsobem vysvětlené a

odůvodněné (strana 13 rozsudku odvolacího soudu).

V posuzovaném případě bylo soudy zjištěno a s odkazem na konkrétní důkazy v

podobě znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a klinická

psychologie znalkyň MUDr. Petry Sejbalové a PhDr. Marcely Langové-Šindelářové

odůvodněno, že poškozená prožívala nesmírnou trýzeň, když - bolestivě poraněna

na hlavě v důsledku 5 úderů Gola klíčem obviněného (z nichž dva svou vysokou

mírou intenzity způsobily poškozené zlomeniny lebky) a čelíc útoku osoby

výrazněji fyzicky zdatnější - byla dosti neúčinně škrcena telefonní šňůrou,

která se opakovaně přetrhla, přičemž poškozená měla tudíž možnost se opakovaně

nadechnout, čímž se prodlužovala doba, než upadla do bezvědomí. Ve světle

předestřených skutkových zjištění odvolacího soudu nemohou námitky dovolatele

obsahující matematické výpočty doby trýzně poškozené obstát, neboť rdoušení,

jako způsob usmrcení, je snadněji než jiné způsoby způsobilé vyvolat trýzeň

poškozeného. V tomto směru se tedy lze jednoznačně ztotožnit s argumentací

státního zástupce, který uvádí, že rdoušením se pachatel nejsnáze vystavuje

riziku zmiňované přísnější právní kvalifikace, a tudíž lze uzavřít, že

kvalifikační znak „zvlášť trýznivým způsobem“ byl z hlediska skutkové podstaty

trestného činu vraždy podle § 219 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák. v daném

případě naplněn, z čehož tedy rovněž vyplývá neopodstatněnost dovolatelovy

námitky vztahující se k nepřípustnosti trestního stíhání za uvedený trestný čin

z důvodu promlčení.

Výhrady obviněného vůči výroku o trestu byly soustředěny ke dvěma okruhům

otázek. V rámci první z nich obviněný namítal, že trest byl uložen v rozporu se

zákonem, neboť odvolací soud neuložil souhrnný trest ve vztahu ke všem

předchozím (sedmi) odsouzením dovolatele, Nejvyšší soud konstatuje, že taková

námitka je zcela bezpředmětná, jelikož odvolací soud naprosto správně dospěl k

závěru, že použití dovolatelem navrhovaného řešení by bylo zcela v rozporu se

smyslem výkladu institutu souběhu trestných činů a s tím souvisejícím ukládáním

souhrnného trestu.

Právní nauka (viz kupř. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139.

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 599) i ustálená praxe soudů

jsou zajedno v tom, že více trestných činů je v souběhu jen potud, pokud mezi

spácháním časově prvního z nich a časově posledního z nich nebyl vyhlášen

soudem prvního stupně odsuzující – byť nepravomocný – rozsudek (doručen trestní

příkaz) za nějaký trestný čin téhož pachatele. Činy spáchané po vyhlášení

odsuzujícího rozsudku (doručení trestního příkazu) do doby jeho právní moci je

nutno posoudit obdobně jako recidivu (k tomu např. č. 34/1965, č. 8/1974-II.

Sb. rozh. tr.). Z těchto obecných východisek jasně vyplývá, že úvahy o ukládání

souhrnného trestu ve vztahu ke všem odsouzením a výrokům o trestu rozsudků

vyhlášených po spáchání posuzovaného činu nepřicházejí reálně v úvahu.

Další výtky směřovaly proti výměře uloženého trestu, obviněný měl za to, že

nebylo v potřebné míře přihlédnuto k jeho upřímné lítosti a že uložený trest

zejména nezohledňuje dobu, která uplynula od skutku, a závěry znaleckého

posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a psychologie, a učinil

závěr, že soud při ukládání trestu porušil jeho základní práva a svobody.

Ve vztahu k údajnému „porušení základních práv a svobod dovolatele“ jako

důsledku uloženého trestu, kdy při jeho ukládání nebyla soudy zohledněna

zejména uplynuvší doba od spáchání trestného činu, Nejvyšší soud především

konstatuje, že trestní odpovědnost dovolatele v okamžiku zahájení trestního

stíhání trvala, nezanikla v důsledku uplynutí promlčecí doby, přičemž jediným

nástrojem k omezování trestní represe může být ve vztahu k zániku trestní

odpovědnosti v důsledku plynutí času jen promlčení trestního stíhání podle

trestního zákona.

Při promlčení trestní odpovědnosti zaniká trestní odpovědnost pachatele

trestného činu uplynutím doby stanovené zákonem, odstupňované podle trestní

sazby na čin, o promlčení kterého se jedná. Promlčení je tedy v našem právním

řádu institutem především hmotně právním, představujícím negativní podmínku

trestní odpovědnosti. Za takové situace je především věcí státu (a patří do

pravomoci smluvních států), aby podmínky trestní odpovědnosti upravily tak, jak

to vyhovuje jejich tradicím a právní kultuře (viz také Bohumil Repík. Evropská

úmluva o lidských právech a trestní právo. Nakladatelství Orac, s. r. o., 1.

vydání, 2002, s. 42).

V této souvislosti je třeba připomenout, že práva na spravedlivý proces ve

smyslu čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále „Úmluva“)

se problematika promlčení trestního stíhání zásadně nijak nedotýká (viz Kmec,

J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech.

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 784). Evropský soud pro lidská

práva sice připomněl, že jednou z funkcí promlčecích lhůt je časově omezit

možnost konání trestního řízení, neboť postupem času se jednak snižuje

pravděpodobnost nalezení dostatečného množství použitelných důkazů, jednak může

dojít k porušení práv obhajoby, jestliže by soudy byly povolány posuzovat

podloženost důkazů, které by byly v důsledku uběhlé doby neúplné (Coëme a další

proti Rakousku, rozsudek ze dne 22. 6. 2000, č. 32492/96 a další). Evropský

soud pro lidská práva ve své judikatuře sice alespoň teoretiky připustil, že

trestní stíhání probíhající, ovšem z důvodu vyloučení promlčitelnosti některých

trestných činů, i několik desítek let poté, co měly být spáchány, mohou mít

určité nepříznivé důsledky pro spravedlivost řízení. Nikdy ale neučinil závěr,

že by tato omezení znamenala porušení čl. 6 Úmluvy (viz např. Sommer proti

Itálii, rozhodnutí ze dne 23. 3. 2010, č. 36586/08 aj.). Je zjevné, že ani

bohatá judikatura Ústavního soudu, vztahující se k právu na projednání věci bez

zbytečných průtahů ve smyslu čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod,

výše uvedené závěry nikterak nezpochybňuje, jelikož reaguje na stížnosti na

průtahy či nepřiměřenou délku řízení na podkladě zkoumání trojice faktorů

majících vliv na délku řízení, které představují postup samotného soudu (orgánů

činných v trestním řízení), postup účastníků a složitost věci, kdy každý z

těchto faktorů podléhá poměření s významem věci pro život obviněného a s

absolutní délkou řízení.

Konkrétně uplatněné dovolací námitky, jejichž podstatou bylo tvrzení, že

odvolací soud nepřihlédl při stanovení výměry trestu ke všem rozhodným

okolnostem, posouvají věc do otázky posouzení přiměřenosti uloženého trestu. Z

důvodů, které mají základ v otázce přiměřenosti uloženého trestu, Nejvyšší soud

zásadně nezasahuje do rozhodnutí nižších soudů (k tomu viz č. 22/2003 Sb. rozh.

tr.). Učinit tak může jen zcela výjimečně, pokud je uložený trest v tak

extrémním rozporu s povahou a závažností trestného činu a s dalšími

relevantními hledisky, že je neslučitelný s ústavním principem proporcionality

trestní represe (k tomu např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 5. 2013, sp.

zn. 7 Tdo 410/2013). O takový případ se v posuzované věci nejedná. Obviněný byl

odsouzen pro trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák.,

který spáchal podle zjištění soudů před více jak patnácti lety. Trestní stíhání

obviněného bylo pro skutek kvalifikovaný jako trestný čin vraždy zahájeno až

20. 3. 2012, tedy s téměř patnáctiletým odstupem od jeho spáchání, ale nestalo

se tak pro nedostatky či liknavost v postupu orgánů činných v trestním řízení.

Při ohledání místa činu nebyly nalezeny a posléze dostupnými kriminalistickými

metodami vyhodnoceny stopy vedoucí k obviněnému, ostatně sám obviněný podle

zjištění soudů se po smrti poškozené snažil smazat v bytě své stopy na místech,

kterých se dotýkal. Teprve dne 14. 3. 2012 bylo při daktyloskopické expertize

zjištěno, že jedna z daktyloskopických stop (stopa č. 7) zajištěných na místě

činu vykazuje individuální shodu s otiskem prstu obviněného (č. l. 185-187).

Předmětná daktyloskopická stopa nebyla vložena do systému AFIS, neboť tento

systém nebyl v roce 1997 v provozu, a proto byla do systému AFIS vložena pod ID

Uložený souhrnný trest odnětí svobody v trvání třinácti let je sice trestem

přísným, vyměřeným však téměř na dolní hranici zákonné trestní sazby, a

rozhodně nejde o trest, který by nějak vybočoval z ústavního rámce

proporcionality trestní represe. Soudy, jmenovitě pak i odvolací soud, který o

trestu sám nově rozhodl, se zabývaly všemi hledisky rozhodnými pro stanovení

druhu a výměry trestu. Odvolací soud přihlédl ve prospěch obviněného k tomu, že

před spácháním posuzovaného činu vedl řádný život, že při objasňování trestné

činnosti nejméně částečně napomáhal orgánům činným v trestním řízení tím, že

popsal, jakým způsobem se činu dopustil, uvážil také osobnostní profil

obviněného, závěry znalců z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, že k činu

má korektivní postoj, lituje ho, jakož i znalci zmiňovanou absenci výchovných

účinků dlouhodobého trestu odnětí svobody se zřetelem k odstupu od doby

spáchání činu, a konečně neopomněl vzít v úvahu také odstup času od doby

spáchání nyní posuzovaného činu. Na druhou stranu však není možné přehlédnout,

že obviněný v letech 1997 až 2010 a tedy po spáchání činu nevedl bezúhonný

život, byl opakovaně odsuzován pro trestnou činnost majetkové povahy. Nad rámec

těchto explicitně zmiňovaných skutečností je třeba připomenout, že obviněnému

je trest ukládán (vedle sbíhající se nikterak závažné trestné činnosti) za

jeden z nejzávažnějších trestných činů, a to trestný čin vraždy, tedy čin s

neodčinitelným následkem v podobě zmaření lidského života. Obviněný v úmyslu

přímém usmrtil mladou ženu z naprosto malicherné pohnutky a ani doba od

spáchání činu, z hlediska vyvození trestní odpovědnosti nerelevantní, jak již

bylo řečeno, na tomto faktu nemohla nic změnit. Že trestněprávní důsledky jeho

závažného protiprávního jednání nastupují s výrazným časovým odstupem, není

vinou státu, orgánů činných v trestním řízení, ale výsledkem úsilí samotného

obviněného, který se snažil ztížit, ba až znemožnit odhalení pachatele činu.

Není úkolem Nejvyššího soudu jako soudu dovolacího, aby jednotlivá hlediska

ukládání trestu znovu rozebíral, přehodnocoval a činil v tomto ohledu nějaké

vlastní závěry. Podstatné je, že soudy prvního a druhého stupně se výrokem o

trestu nedostaly do žádného extrémního rozporu s ústavním principem

proporcionality trestní represe. To, že obviněný považuje uložený trest za

nepřiměřeně přísný, není dovolacím důvodem.

Napadený rozsudek odvolacího soudu nespočívá na nesprávném právním posouzení

skutku ani na jiném nesprávném hmotně právním posouzení ve smyslu důvodu

dovolání obsaženého v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., dovolací důvod uvedený v

§ 265b odst. 1 písm. e) tr. ř. rovněž nebyl naplněn, neboť trestní stíhání

obviněného bylo přípustné, a tudíž všechny dovolací námitky jsou v tomto ohledu

zjevně neopodstatněné. Nejvyšší soud proto dovolání obviněného podle § 265i

odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl. Učinil tak v neveřejném zasedání za splnění

podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. července 2013