Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 4127/2014

ze dne 2015-08-11
ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.4127.2014.1

21 Cdo 4127/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Ljubomíra Drápala v

právní věci žalobce K. Ř., zastoupeného Mgr. Kateřinou Richterovou, advokátkou

se sídlem v Praze 9 - Libni, Kovářská č. 1169/17, proti žalovanému FINBAU a. s.

se sídlem v Brně, Mezírka č. 1, IČO 25563165, zastoupenému Mgr. Michalem

Zeleným, advokátem se sídlem v Brně, Böhmova č. 768/1, o 280.000,- Kč, vedené u

Městského soudu v Brně pod sp. zn. 16 C 207/2003, o dovolání žalobce proti

rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. dubna 2014 č. j. 15 Co 303/2010-334,

Rozsudek krajského soudu se zrušuje a věc se vrací Krajskému soudu v Brně k

dalšímu řízení.

Žalobce se žalobou podanou dne 4. 7. 2003 u Městského soudu v Brně domáhal, aby

mu žalovaný zaplatil 280.000,- Kč. Žalobu zdůvodnil zejména tím, že byl na

základě pracovní smlouvy ze dne 30. 10. 2001 zaměstnancem žalovaného do 28. 2.

2003, kdy byl pracovní poměr mezi účastníky rozvázán okamžitým zrušením ze

strany žalobce podle ustanovení § 54 odst. 1 písm. b) zákoníku práce. Dne 28.

2. 2003 žalobce uzavřel pracovní smlouvu se společností ALF-S s. r. o., v níž

byla sjednána mzda ve výši 70.000,- Kč měsíčně. Uvedená společnost žalobce

odmítla „přijmout do zaměstnání“, neboť žalobce jí nepředložil potvrzení o

zaměstnání u žalovaného, které žalovaný žalobci přes jeho opětovné výzvy

nevydal. Nesplněním této povinnosti žalovaný způsobil žalobci škodu spočívající

v ušlém výdělku žalobce u společností ALF-S s. r. o. za dobu od 1. 3. 2003 do

30. 6. 2003 v celkové výši 280.000,- Kč.

Žalovaný namítal, že zaslal žalobci potvrzení o zaměstnání poštou teprve dne 8.

7. 2003, protože žalobce svým chováním a jednáním znemožnil žalovanému vykonat

úkony související s ukončením pracovního poměru účastníků, a že pracovní

smlouva uzavřená mezi žalobcem a společností ALF-S s. r. o. byla „fingovaná“ a

měla žalobci posloužit k podání žaloby a k získání bezdůvodného obohacení na

úkor žalovaného.

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 6. 10. 2005 č. j. 16 C 207/2003-90 žalobu

zamítl co do částky 35.000,- Kč a uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci

245.000,- Kč; současně rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci na

náhradě nákladů řízení 38.879,- Kč. Vycházel ze zjištění, že žalobce dopisem ze

dne 28. 2. 2003 doručeným žalovanému dne 3. 3. 2003 rozvázal pracovní poměr

mezi účastníky okamžitým zrušením z důvodu nevyplacení mzdy, že dne 28. 2. 2003

žalobce uzavřel pracovní smlouvu se společností ALF- S s. r. o., v níž bylo

sjednáno, že žalobce nastoupí do práce u této společnosti dne 1. 3. 2003 a že

mu za vykonanou práci přísluší mzda ve výši 70.000,- Kč měsíčně, a že dne 15.

3. 2003 jednatelka společnosti ALF-S s. r. o. Ing. I. M. podepsala „dodatek“ k

pracovní smlouvě, v němž uvedla, že „z důvodu neprokázání ukončení předchozího

zaměstnání prostřednictvím předložení zápočtového listu považuje pracovní

smlouvu za neplatnou od samého počátku a z tohoto důvodu nebude se žalobcem

uzavřen pracovní poměr“. Poté, co „dodatek“ k pracovní smlouvě ze dne 15. 3.

2003 posoudil jako rozvázání pracovního poměru ve zkušební době, která byla

sjednána v pracovní smlouvě v délce 3 měsíců, dospěl soud prvního stupně k

závěru, že žalovaný porušením své povinnosti vydat žalobci potvrzení o

zaměstnání stanovené v ustanovení § 60 odst. 2 zákoníku práce, kterou splnil až

v měsíci červenci 2003, způsobil žalobci škodu ve výši 245.000,- Kč spočívající

v ušlé mzdě, jíž mohl žalobce dosáhnout u společnosti ALF-S s. r. o. v době od

16. 3. 2003 do 30. 6. 2003. Za dobu od 1. 3. 2003 do 15. 3. 2003 žalobci podle

názoru soudu prvního stupně náhrada ušlého výdělku nepřísluší, neboť v tomto

období pracovní poměr mezi ním a společností ALF-S s. r. o. „platně trval“.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Brně usnesením ze dne 30. 8. 2007 č. j. 15

Co 107/2006-113 rozsudek soudu prvního stupně ve výroku, jímž bylo žalobě

vyhověno, a ve výroku o nákladech řízení zrušil a věc mu v tomto rozsahu vrátil

k dalšímu řízení. Vytknul soudu prvního stupně, že neprovedl důkaz výslechem

jednatelky společnosti ALF-S s. r. o. Ing. I. M. navržený žalovaným k okolnosti

uzavření pracovní smlouvy mezi žalobcem a společností ALF-S s. r. o., kterou

žalovaný zpochybňoval. Odvolací soud uložil soudu prvního stupně, aby uvedený

důkaz v dalším řízení provedl, a to i k okolnostem skončení pracovního poměru

mezi žalobcem a společností ALF-S s. r. o., neboť k tomu, aby mohl být učiněn

závěr o příčinné souvislosti mezi porušením povinnosti žalovaného a škodou

vzniklou žalobci, je třeba se zabývat tím, co bylo důvodem zrušení tohoto

pracovního poměru ve zkušební době dne 15. 3. 2003.

Městský soud v Brně poté rozsudkem ze dne 30. 3. 2010 č. j. 16 C 207/2003-208

uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci 245.000,- Kč a rozhodl, že

žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení 73.683,96 Kč. Po

doplnění dokazování výslechem svědkyně Ing. I. M. a znaleckým posudkem znalce v

oboru písmoznalectví Mgr. et Mgr. Kamila Pospíšila dospěl k závěru, že výpověď

svědkyně Ing. I. M., která uvedla, že pracovní smlouvu se žalobcem ze dne 28.

2. 2003 ani její „dodatek“ na téže listině ze dne 15. 3. 2003 nepodepsala, je

zcela nevěrohodná, neboť znaleckým posudkem bylo zjištěno, že podpisy Ing. I.

M. na pracovní smlouvě i na „dodatku“ k ní jsou jejími pravými podpisy; k její

výpovědi proto nepřihlédl. Dovodil, že pracovní smlouva mezi žalobcem a

společností ALF-S s. r. o. byla uzavřena platně, neboť obsahovala veškeré

náležitosti (ujednání o místě výkonu práce, o druhu práce i o dni nástupu do

práce), a že „dodatkem“ k pracovní smlouvě ze dne 15. 3. 2003 došlo ke zrušení

sjednaného pracovního poměru ve zkušební době podle ustanovení § 58 odst. 1

zákoníku práce; uzavřel, že jediným důvodem tohoto zrušení pracovního poměru

bylo nepředložení potvrzení o zaměstnání žalobcem, a že je proto dána příčinná

souvislost mezi porušením povinnosti žalovaného vydat žalobci potvrzení o

zaměstnání a vznikem škody spočívající v ušlé mzdě, jíž mohl žalobce dosáhnout

u společnosti ALF-S s. r. o. v době od 16. 3. 2003 do 30. 6. 2003.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 9. 8. 2011 č. j. 15

Co 303/2010-233 ve znění usnesení ze dne 10. 8. 2011 č. j. 15 Co 303/2010-237

změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že zamítl žalobu o 245.000,- Kč, a

rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení

před soudy obou stupňů 45.900,- Kč a České republice – Městskému soudu v Brně

na náhradě nákladů řízení 6.664,- Kč. Dospěl k závěru, že „dodatek“ k pracovní

smlouvě ze dne 15. 3. 2003 nelze interpretovat jako zrušení pracovního poměru

ve zkušební době, neboť „to ze slovního vyjádření nevyplývá“, že žalobce

neprokázal, že jeho pracovní poměr se společností ALF-S s. r. o. byl rozvázán

ve zkušební době v důsledku nepředložení potvrzení o zaměstnání, a že

neprokázal příčinnou souvislost mezi „tvrzenou vzniklou škodou a jednáním

žalovaného“, neboť ani po poučení odvolacím soudem neoznačil důkazy ke svému

tvrzení, že opakovaně telefonicky žádal žalovaného o vydání „zápočtového

listu“. Zdůraznil, že zákoník práce nestanoví, jakým konkrétním způsobem má

zaměstnavatel splnit svou povinnost vydat zaměstnanci při skončení pracovního

poměru potvrzení o zaměstnání; jestliže žalobce nevyvinul „ani minimální

součinnost“ k předání potvrzení o zaměstnání, jehož vydání žalovaný vázal na

„dořešení některých záležitostí a osobní jednání“, nelze podle názoru

odvolacího soudu učinit závěr o odpovědnosti žalovaného za škodu podle

ustanovení § 187 odst. 1 zákoníku práce.

K dovolání žalobce Nejvyšší soud České republiky rozsudkem ze dne 26. 3. 2013

č. j. 21 Cdo 907/2012-272 zrušil rozsudek odvolacího soudu (ve znění usnesení

ze dne 10. 8. 2011 č. j. 15 Co 303/2010-237) a věc vrátil odvolacímu soudu k

dalšímu řízení. Na rozdíl od odvolacího soudu dospěl k závěru, že sdělením ze

dne 15. 3. 2003, že považuje pracovní smlouvu uzavřenou se žalobcem dne 28. 2. 2003 za neplatnou a že se žalobcem nemůže uzavřít pracovní poměr, neboť žalobce

neprokázal skončení svého předchozího zaměstnání předložením „zápočtového

listu“, projevila společnost ALF-S s. r. o. vůli žalobce, který jí ani

dodatečně po uzavření pracovní smlouvy nepředložil potvrzení o svém předchozím

zaměstnání, nadále nezaměstnávat a že - vzhledem k tomu, že v době tohoto

projevu vůle společnosti ALF-S s. r. o., který podle svého obsahu směřoval ke

skončení pracovního poměru založeného pracovní smlouvou uzavřenou mezi

společností ALF-S s. r.o. a žalobcem dne 28. 2. 2003, ještě neuplynula zkušební

doba sjednaná v této pracovní smlouvě - je třeba dovodit, že se jednalo o

písemné oznámení zaměstnavatele o zrušení pracovního poměru ve zkušební době

podle ustanovení § 58 odst. 2 zákoníku práce. Dovolací soud shledal, že závěr

odvolacího soudu, že žalobce neprokázal, že jeho pracovní poměr se společností

ALF-S s. r. o. byl rozvázán ve zkušební době v důsledku nepředložení potvrzení

o zaměstnání, nemá oporu v provedeném dokazování, neboť odvolací soud pominul

oznámení společnosti ALF-S s. r. o. žalobci ze dne 15. 3. 2003 o zrušení

pracovního poměru ve zkušební době, z jehož obsahu vyplývá, že důvodem tohoto

zrušení pracovního poměru byla skutečnost, že žalobce nepředložil svému novému

zaměstnavateli ani dodatečně po uzavření pracovní smlouvy potvrzení o svém

zaměstnání u žalovaného. Správným dovolací soud neshledal ani názor odvolacího

soudu, že nelze učinit závěr o odpovědnosti žalovaného za škodu vzniklou

žalobci pro nedostatek příčinné souvislosti mezi jednáním žalovaného a vznikem

škody, neboť žalobce neprokázal, že žádal žalovaného o vydání potvrzení o

zaměstnání, a k jeho předání nevyvinul „ani minimální součinnosti“. Vzhledem k

tomu, že důvodem zrušení pracovního poměru mezi žalobcem a společností ALF-S s. r. o. ve zkušební době byla skutečnost, že žalobce společnosti ALF-S s. r. o. ani dodatečně po uzavření pracovní smlouvy nepředložil potvrzení o zaměstnání u

žalovaného, který nesplnil svou povinnost vydat toto potvrzení žalobci při

skončení pracovního poměru mezi ním a žalobcem dne 3. 3. 2003, je mezi

porušením této právní povinnosti žalovaného a vznikem škody u žalobce příčinná

souvislost.

Okolnost, zda žalobce žádal žalovaného o vydání potvrzení o

zaměstnání a zda k jeho vydání, které žalovaný podmiňoval uskutečněním osobního

jednání mezi účastníky v jeho sídle, poskytl žalovanému součinnost, není pro

závěr o příčinné souvislosti mezi porušením právní povinnosti žalovaného a

vznikem škody na straně žalobce významná, neboť povinnost zaměstnavatele vydat

zaměstnanci potvrzení o zaměstnání není vázána na žádnou součinnost zaměstnance

a musí být splněna nejpozději v den skončení pracovního poměru mezi

zaměstnancem a zaměstnavatelem i bez žádosti zaměstnance.

Krajský soud v Brně poté rozsudkem ze dne 29. 4. 2014 č. j. 15 Co 303/2010-334

změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že zamítl žalobu o 245.000,- Kč, a

uložil žalobci povinnost zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení před

soudy „všech stupňů“ 101.330,- Kč k rukám advokáta Mgr. Michala Zeleného a

České republice – Městskému soudu v Brně na náhradě nákladů řízení 6.664,- Kč.

Poté, co doplnil dokazování „rejstříkovým spisem“ obchodní společnosti ALF-S,

s. r. o., vedeným u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 34794, plnou mocí ze

dne 6. 3. 2003 udělenou žalobci statutárním orgánem společnosti ALF-S s. r. o.,

smlouvou č. 8/300/2003 o pronájmu nebytových prostor ze dne 11. 3. 2003,

zprávou České správy sociálního zabezpečení ze dne 6. 3. 2014 a opakovaným

výslechem svědkyně Ing. I. M., se zabýval otázkou vzniku pracovního poměru

žalobce u společnosti ALF-S, s. r. o. Vycházel ze zjištění, že Ing. I. M.,

která „setrvala po celou dobu soudního řízení na neměnném stanovisku, že s

žalobcem ohledně pracovní smlouvy osobně nejednala, pracovní smlouvu s ním

neuzavírala a ani neměla v úmyslu jej zaměstnat“, jako jednatelka společnosti

ALF-S, s. r. o. dne 6. 3. 2003 udělila žalobci na žádost manžela plnou moc „k

jednání za firmu při sjednávání zakázek, k přípravě obchodních smluv a jejich

projednání a k jednání s orgány státní správy“, že účetní uzávěrky společnosti

ALF-S, s. r. o. za roky 2002 a 2003 prokázaly, že společnost „reálně“

vykazovala ztrátu, a že podle zprávy České správy sociálního zabezpečení nebyl

žalobce „veden jako zaměstnanec“ společnosti ALF-S, s. r. o. Na základě výkladu

„projevené vůle“ žalobce a společnosti ALF-S, s. r. o. při uzavírání pracovní

smlouvy ze dne 28. 2. 2003 dospěl k závěru, že „tento projev vůle obou

jednajících subjektů nebyl shodný“, a že proto nemohl směřovat ke vzniku

pracovní smlouvy. Uzavřel, že pracovní smlouva ze dne 28. 2. 2003 je neplatný

právní úkon pro nedostatek projevu vůle zaměstnavatele (společnosti ALF-S, s.

r. o.), neboť „jeho úmyslem nebylo uzavřít žádný pracovněprávní vztah se

žalobcem“.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Namítá, že

napadené rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení

věci a že závisí na vyřešení dosud dovolacím soudem neřešené právní otázky, zda

„lze posoudit platnost písemně uzavřené pracovní smlouvy, prokazatelně

podepsané smluvními stranami, za použití výkladu § 240 odst. 3 zákoníku práce

jen pro následně zaměstnavatelem tvrzený nedostatek vůle“, případně zda „lze

dovodit neplatnost takto uzavřené pracovní smlouvy pro následné popření

zaměstnavatelem, že by měl v úmyslu zaměstnance zaměstnat“. Vytýká odvolacímu

soudu, že při svém rozhodování „zcela pominul rozhodné skutečnosti“, které v

řízení vyšly najevo, zejména znalecký posudek z oboru písmoznalectví, který

„jednoznačně“ vyvrátil tvrzení svědkyně Ing. I. M., že nepodepsala pracovní

smlouvu a její dodatek, že neodůvodnil, proč považoval výpověď této svědkyně v

roce 2014 za věrohodnou, když v „předchozích letech“ byla soudy tato svědkyně

považována za nevěrohodnou, a že rovněž „rozhodl nesprávně“, měl-li za to, že

ze zprávy České správy sociálního zabezpečení vyplynulo, že žalobce nebyl v

rozhodném období zaměstnancem společnosti ALF-S, s. r. o., neboť z této zprávy

mohl mít soud pouze za prokázané, že uvedená společnost porušila svou

ohlašovací povinnost podle předpisů o sociálním a důchodovém zabezpečení tím,

že svého zaměstnance České správě sociálního zabezpečení „v zákonné lhůtě

nenahlásila“. Žalobce navrhl, aby dovolací soud napadený rozsudek změnil a

potvrdil rozsudek soudu prvního stupně nebo aby zrušil rozsudek odvolacího

soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaný navrhl, aby dovolací soud dovolání žalobce jako nepřípustné odmítl,

neboť vady řízení ani pochybení ve zjištění skutkového stavu věci, které uvedl

žalobce, nelze pokládat za způsobilé dovolací důvody.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního

řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“), neboť řízení ve věci bylo

zahájeno přede dnem 1. 1. 2014 (srov. čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému

rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve

lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., se nejprve zabýval otázkou

přípustnosti dovolání.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí

odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí

závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím

soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní

otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř.).

Z hlediska skutkového stavu bylo v projednávané věci zjištěno (správnost

skutkových zjištění soudů přezkumu dovolacího soudu - jak vyplývá z ustanovení

§ 241a odst. 1 a § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. - nepodléhá), že žalobce,

který vykonával v pracovním poměru u žalovaného na základě pracovní smlouvy ze

dne 30. 10. 2001 práci ředitele divize „Recycling“, dopisem ze dne 28. 2. 2003

sdělil žalovanému, že s ním okamžitě zrušuje pracovní poměr z důvodu

nevyplacení mzdy za měsíc listopad 2002 do 31. 1. 2003; dopis byl žalovanému

doručen dne 3. 3. 2003. Žalovaný dopisem ze dne 14. 3. 2003 požádal žalobce o

osobní schůzku v sídle žalovaného, na které by byla „prodiskutována, objasněna

a prokázána základní fakta“ týkající se pracovního poměru účastníků, s tím, že

do té doby žalovaný není schopen se žalobcem „plně uzavřít pracovní poměr a

všechny potřebné doklady včetně vydání zápočtového listu“; potvrzení o

zaměstnání vydal žalobci v měsíci červenci 2003. Dne 28. 2. 2003 žalobce

uzavřel písemnou pracovní smlouvu se společností ALF-S s. r. o. se sídlem v

Brně, Stránského č. 28, IČO 25572865, za kterou smlouvu podepsala jednatelka

Ing. I. M., v níž se žalobce zavázal ode dne nástupu do práce 1. 3. 2003

vykonávat práci „koordinátora“ s místem výkonu práce v Praze; pracovní poměr

byl sjednán na dobu neurčitou se zkušební dobou v délce tří měsíců a mzda za

vykonanou práci byla sjednána ve výši 70.000,- Kč měsíčně. Dne 15. 3. 2003

společnost ALF-S s. r. o. pod text pracovní smlouvy připojila sdělení podepsané

jednatelkou Ing. I. M. a adresované žalobci, že tato pracovní smlouva je

„neplatná od samého počátku“, neboť žalobce „přes veškeré své sliby neprokázal

ukončení předchozího zaměstnání předložením zápočtového listu“, a společnost

ALF-S s. r. o. proto se žalobcem nemůže uzavřít pracovní poměr. Jednatelka

společnosti ALF-S s. r. o. Ing. I. M. jako svědkyně u odvolacího soudu uvedla,

že neměla v úmyslu žalobce zaměstnat.

Za tohoto stavu věci závisí napadený rozsudek odvolacího soudu mimo jiné na

vyřešení otázky hmotného práva, zda je platná písemná pracovní smlouva, která

byla podepsána zaměstnancem i zaměstnavatelem, jestliže úmyslem jedné z jejích

stran nebylo uzavřít s druhou stranou pracovněprávní vztah. Protože odvolací

soud se při řešení této právní otázky odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu, je dovolání proti rozsudku odvolacího soudu podle ustanovení

§ 237 o. s. ř. přípustné.

Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř.,

které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), Nejvyšší soud

České republiky (aniž by se zabýval námitkami, jimiž žalobce v dovolání

zpochybňuje skutková zjištění odvolacího soudu, neboť takové námitky

nepředstavují – jak vyplývá z ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. – způsobilý

dovolací důvod) dospěl k závěru, že dovolání žalobce je opodstatněné.

Vzhledem k tomu, že pracovní smlouva mezi žalobcem a společností ALF-S s. r. o.

byla uzavřena dne 28. 2. 2003, je třeba projednávanou věc i v současné době

posuzovat podle zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění zákonů č.

88/1968 Sb., č. 153/1969 Sb., č. 100/1970 Sb., č. 20/1975 Sb., č. 72/1982 Sb.,

č. 111/1984 Sb., č. 22/1985 Sb., č. 52/1987 Sb., č. 98/1987 Sb., č. 188/1988

Sb., č. 3/1991 Sb., č. 297/1991 Sb., č. 231/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č.

590/1992 Sb., č. 37/1993 Sb., č. 74/1994 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 287/1995 Sb.,

č. 138/1996 Sb., č. 167/1999 Sb., č. 225/1999 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 155/2000

Sb., č. 220/2000 Sb., č. 238/2000 Sb., č. 257/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č.

177/2001 Sb., č. 6/2002 Sb., č. 136/2002 Sb., č. 202/2002 Sb., č. 311/2002 Sb.

a č. 312/2002 Sb., tedy podle zákoníku práce ve znění účinném do 30. 9. 2003

(dále jen „zák. práce“).

Právní úkon (pracovní smlouva, výpověď, dohoda o náhradě škody apod.) je projev

vůle směřující ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které

právní předpisy s takovým projevem spojují (§ 240 odst. 1 zák. práce). Právní

úkon, který nebyl učiněn svobodně, vážně, určitě nebo srozumitelně, je neplatný

[§ 242 odst. 1 písm. b) zák. práce].

Z uvedeného plyne, že právní úkon učiněný účastníkem pracovněprávního vztahu je

platný, jen jestliže vůle účastníka byla svobodná a vážná a jestliže byla

projevena určitě a srozumitelně. O nedostatek vážnosti vůle jde tam, kde

účastník učinil právní úkon v žertu, „naoko“ (simulovaně) nebo za jiných

podobných okolností, z nichž bylo zřejmé, že ve skutečnosti nechtěl způsobit

takové právní následky, které jsou podle právních předpisů s konkrétním

projevem vůle spojeny (srov. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22.

10. 2013 sp. zn. 21 Cdo 3862/2012). Kdyby však adresát právního úkonu uvedený

záměr jednajícího nepochopil a kdyby se mohl – objektivně posuzováno – důvodně

domnívat, že právní úkon byl učiněn vážně, z důvodu ochrany dobré víry je třeba

dovodit, že právní úkon má stejné právní následky, jako kdyby byl učiněn vážně.

Od vůle je třeba odlišovat pohnutku (motiv) k právnímu úkonu, která je jen

podnětem, jenž se projevuje při tvorbě vůle a jenž vyjadřuje pouze představy, z

nichž jednající vychází, a která proto nemá – není-li vyjádřena jako součást

projevené vůle jednajícího – právní význam. Právní relevanci nemá v

pracovněprávních vztazích ani vnitřní výhrada (mentální rezervace) jednajícího,

tedy jestliže jednající při projevu vůle sledoval něco jiného, než co ve

skutečnosti projevil (ledaže by vnitřní výhrada byla pojata za součást právního

úkonu), neboť podstatné je pouze to, co lze objektivními hledisky hodnotit,

tedy to, jakou vůli jednající skutečně projevil (srov. například odůvodnění

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2004 sp. zn. 21 Cdo 1299/2004,

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2006 sp. zn. 21 Cdo 1074/2005 nebo

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 11. 6. 2015 sp. zn. 21 Cdo 2491/2014).

Vůle je jevem psychického nitra člověka, a proto sama o sobě není navenek

zřejmá. Může mít význam jen tehdy, je-li vyjádřena navenek (objektivizována)

prostřednictvím jejího projevu tak, aby byla seznatelná jiným subjektům, tj.

zpravidla těm fyzickým nebo právnickým osobám, jimž je adresována. Projev vůle

proto musí být určitý a srozumitelný, jinak je právní úkon neplatný [srov. §

242 odst. 1 písm. b) zák. práce]. Není-li projev vůle sám o sobě jednoznačný,

lze pochybnosti o tom, jaká vůle jím byla vyjádřena, popřípadě jaký byl její

obsah, odstranit výkladem. Smyslem výkladu projevu vůle může být jen zjištění

toho, co bylo skutečně projeveno. Výslovný projev vůle se vykládá především

podle použitého slovního vyjádření (podle smyslu, které použité slovní

vyjádření obvykle znamená). Současně je třeba přihlížet ke všem okolnostem, za

kterých bylo slovní vyjádření učiněno (zejména ke skutečné vůli jednajícího

účastníka); rozhodné jsou přitom jen okolnosti existující v době, v níž byl

projev vůle učiněn. Celkové zhodnocení všech rozhodných okolností pak musí

odpovídat pravidlům slušnosti a občanského soužití. Výklad projevu vůle (§ 240

odst. 3 zák. práce) může směřovat jen k objasnění jeho obsahu, tedy ke zjištění

toho, co bylo skutečně projeveno. Pomocí výkladu projevu vůle nelze

„nahrazovat” nebo „doplňovat” vůli, kterou jednající účastníci v rozhodné době

neměli nebo kterou sice měli, ale kterou neprojevili (srov. například rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 1996 sp. zn. 3 Cdon 946/96, uveřejněný pod č.

29 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1997, nebo odůvodnění

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 5. 6. 2007 sp. zn. 21 Cdo 506/2006).

V projednávané věci žalobce a společnost ALF-S s. r. o. podpisem listiny ze dne

28. 2. 2003 (za společnost ALF-S s. r. o. tuto listinu podepsala - jak bylo

soudy zjištěno znaleckým posudkem znalce v oboru písmoznalectví Mgr. et Mgr.

Kamila Pospíšila – její jednatelka Ing. I. M.) shodně projevili vůli uzavřít

pracovní smlouvu, podle níž měl žalobce ode dne 1. 3. 2003 vykonávat práci

„koordinátora“ s místem výkonu práce v Praze. Vzhledem k tomu, že projev vůle

zachycený na uvedené listině obsahoval dostatečně určité ujednání o všech

podstatných náležitostech pracovní smlouvy uvedených v ustanovení § 29 odst. 1

zák. práce [druh práce, na který je zaměstnanec přijímán, místo výkonu práce

(obec a organizační jednotku nebo jinak určené místo) a den nástupu do práce],

nebylo třeba určovat jeho obsah za pomocí výkladu podle ustanovení § 240 odst.

3 zák. práce. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani to, že jednatelka

společnosti ALF-S s. r. o. Ing. I. M. neměla - jak uvedla ve své výpovědi jako

svědkyně u odvolacího soudu - v úmyslu žalobce zaměstnat, neboť tato okolnost

by mohla zpochybnit pouze vážnost vůle společnosti ALF-S s. r. o. při uzavírání

pracovní smlouvy se žalobcem, nikoliv ale obsah jejího projevu, jednoznačně

vyjádřený v listině ze dne 28. 2. 2003. Nedostatek vážnosti vůle jedné ze stran

dvoustranného právního úkonu však nemůže mít za následek jeho neplatnost, kdyby

se – jak vyplývá z výše uvedeného – adresát tohoto právního úkonu mohl důvodně

domnívat, že právní úkon byl učiněn vážně, a významná nemůže z tohoto hlediska

být ani její vnitřní výhrada, nebyla-li pojata za součást právního úkonu.

Protože ze skutkových zjištění soudů nevyplývá, že by žalobce věděl nebo –

objektivně posuzováno – měl vědět o tom, že vůle společnosti ALF-S s. r. o.

uzavřít s ním pracovní smlouvu není míněna vážně, a ani že by součástí obsahu

písemné pracovní smlouvy byla vnitřní výhrada této společnosti, nemůže být

správný závěr odvolacího soudu, že pracovní smlouva ze dne 28. 2. 2003 je

neplatná, neboť úmyslem společnosti ALF-S, s. r. o. nebylo uzavřít se žalobcem

pracovněprávní vztah.

Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není správný. Protože nejsou

podmínky pro zastavení dovolacího řízení, pro odmítnutí dovolání, pro zamítnutí

dovolání a ani pro změnu rozsudku odvolacího soudu, Nejvyšší soud České

republiky tento rozsudek zrušil (§ 243e odst. 1 o. s. ř.) a věc vrátil

odvolacímu soudu (Krajskému soudu v Brně) k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věta

první o. s. ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1 a § 243g odst. 1 část první

věty za středníkem a věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. srpna 2015

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu