21 Cdo 4625/2018-343
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.
Pavla Malého a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v právní
věci žalobce AIR DEVELOP Ruzyně s. r. o. se sídlem v Praze 1, Jungmannova č.
738/18, IČO 28169948, zastoupeného Mgr. Danou Šebestovou, advokátkou se sídlem
v Praze 6, K Mohyle č. 476/3, proti žalovaným 1) WPB Capital, spořitelní
družstvo v likvidaci se sídlem v Brně - Štýřicích, Kamenná č. 835/13, IČO
25780450, zastoupenému JUDr. Jiřím Hartmannem, advokátem se sídlem v Praze 8,
Sokolovská č. 5/49, a 2) LLAINFAIR CAEREINION CWNI DALIANNOL LTD. se sídlem
Suite 319-3 1 Royal Exchange Avenue, London, EC3V 3LT, Spojené království Velké
Británie a Severního Irska, reg. č. 4115679, zastoupenému JUDr. Martinem
Salokou, hostujícím evropským advokátem se sídlem v Košicích, Zvonárska č. 8,
Slovenská republika, se zmocněncem pro doručování v České republice Mgr.
Richardem Merkunem, advokátem se sídlem v Praze 2, Václavská č. 316/12, o
určení, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem, vedené u Obvodního
soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 27 C 204/2015, o dovolání žalovaného 2) proti
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. dubna 2018 č. j. 19 Co 62/2018-288,
I. Dovolání žalovaného 2) proti rozsudku městského soudu v části, ve
které bylo rozhodnuto o potvrzení rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne
2. května 2017 č. j. 27 C 204/2015-221, ve znění opravného usnesení téhož soudu
ze dne 8. září 2017 č. j. 27 C 204/2015-236, ve výroku o náhradě nákladů řízení
ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným 2) a ve které bylo rozhodnuto o náhradě
nákladů odvolacího řízení, se odmítá.
II. Rozsudek městského soudu a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze
dne 2. května 2017 č. j. 27 C 204/2015-221, ve znění opravného usnesení téhož
soudu ze dne 8. září 2017 č. j. 27 C 204/2015-236, v části výroku o věci samé,
ve které bylo ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným 2) rozhodnuto o určení, že
nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem, a ve výroku o náhradě nákladů
řízení ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným 2), se zrušují a věc se vrací
Obvodnímu soudu pro Prahu 6 k dalšímu řízení.
Žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 6 dne 28. 7. 2015 se žalobce
domáhal, aby bylo určeno, že nemovitosti, a to „jednotka číslo 1104/10 vymezená
podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, způsob využití jednotky byt,
nacházející se v bytovém domě v části obce Ruzyně č. p. 1104, obec Praha,
umístěném na pozemku parc. č. 1135/2 a 1152/2, ležícím v katastrálním území
Ruzyně, obec Praha (jednotka je zapsaná na listu vlastnictví č. 3734),
spoluvlastnický podíl o velikosti 1143/50242 na společných částech bytového
domu v části obce Ruzyně č. p. 1104, stojícího na pozemku označeném jako
parcela č. 1135/2, 1152/2, a pozemcích parc. č. 1135/2, 1135/3, 1151/2, 1152/2
zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Ruzyně, obce Praha (Budova a
pozemek jsou zapsány na listu vlastnictví č. 3733), jednotka číslo 1104/102
vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, způsob využití
jednotky byt, nacházející se v bytového domu v části obce Ruzyně č. p. 1104,
obec Praha, umístěném na pozemku parc. č. 1135/2 a 1152/2, ležícím v
katastrálním území Ruzyně, obec Praha (jednotka je zapsaná na listu vlastnictví
č. 3734), spoluvlastnický podíl o velikosti 978/50242 na společných částech
bytového domu v části obce Ruzyně č. p. 1104, stojícího na pozemku označeném
jako parcela č. 1135/2, 1152/2, a pozemcích parc. č. 1135/2, 1135/3, 1151/2,
1152/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Ruzyně, obce Praha (Budova
a pozemek jsou zapsány na listu vlastnictví č. 3733), jednotka číslo 1104/103
vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, způsob využití
jednotky byt, nacházející se v bytového domu v části obce Ruzyně č. p. 1104,
obec Praha, umístěném na pozemku parc. č. 1135/2 a 1152/2, ležícím v
katastrálním území Ruzyně, obec Praha (jednotka je zapsaná na listu vlastnictví
č. 4107), spoluvlastnický podíl o velikosti 984/50242 na společných částech
bytového domu v části obce Ruzyně č. p. 1104, stojícího na pozemku označeném
jako parcela č. 1135/2, 1152/2, a pozemcích parc. č. 1135/2, 1135/3, 1151/2,
1152/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Ruzyně, obce Praha (Budova
a pozemek jsou zapsány na listu vlastnictví č. 3733), jednotka číslo 1104/208
vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, způsob využití
jednotky byt, nacházející se v bytového domu v části obce Ruzyně č. p. 1104,
obec Praha, umístěném na pozemku parc. č. 1135/2 a 1152/2, ležícím v
katastrálním území Ruzyně, obec Praha (jednotka je zapsaná na listu vlastnictví
č. 3734), spoluvlastnický podíl o velikosti 1390/50242 na společných částech
bytového domu v části obce Ruzyně č. p. 1104, stojícího na pozemku označeném
jako parcela č. 1135/2, 1152/2, a pozemcích parc. č. 1135/2, 1135/3, 1151/2,
1152/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Ruzyně, obce Praha (Budova
a pozemek jsou zapsány na listu vlastnictví č. 3733), jednotka číslo 1104/209
vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, způsob využití
jednotky byt, nacházející se v bytového domu v části obce Ruzyně č. p. 1104,
obec Praha, umístěném na pozemku parc. č.
1135/2 a 1152/2, ležícím v
katastrálním území Ruzyně, obec Praha (jednotka je zapsaná na listu vlastnictví
č. 3734), spoluvlastnický podíl o velikosti 910/50242 na společných částech
bytového domu v části obce Ruzyně č. p. 1104, stojícího na pozemku označeném
jako parcela č. 1135/2, 1152/2, a pozemcích parc. č. 1135/2, 1135/3, 1151/2,
1152/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Ruzyně, obce Praha (Budova
a pozemek jsou zapsány na listu vlastnictví č. 3733), jednotka číslo 1104/304
vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, způsob využití
jednotky byt, nacházející se v bytového domu v části obce Ruzyně č. p. 1104,
obec Praha, umístěném na pozemku parc. č. 1135/2 a 1152/2, ležícím v
katastrálním území Ruzyně, obec Praha (jednotka je zapsaná na listu vlastnictví
č. 3734), spoluvlastnický podíl o velikosti 1294/50242 na společných částech
bytového domu v části obce Ruzyně č. p. 1104, stojícího na pozemku označeném
jako parcela č. 1135/2, 1152/2, a pozemcích parc. č. 1135/2, 1135/3, 1151/2,
1152/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Ruzyně, obce Praha (Budova
a pozemek jsou zapsány na listu vlastnictví č. 3733), podíl ve výši 26/40 na
garáži č. 1104/1, nacházející se v bytového domu v části obce Ruzyně č. p. 1104, obec Praha, umístěném na pozemku parc. č. 1135/2 a 1152/2, ležícím v
katastrálním území Ruzyně, obec Praha (jednotka je zapsaná na listu vlastnictví
č. 3816), podíl ve výši 26/40 spoluvlastnického podílu o velikosti 10613/50242
na společných částech bytového domu v části obce Ruzyně č. p. 1104, stojícího
na pozemku označeném jako parcela č. 1135/2, 1152/2 a pozemcích parc. č. 1135/2, 1135/3, 1151/2, 1152/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území
Ruzyně, obec Praha (Budova a pozemek jsou zapsány na listu vlastnictví č. 3733), podíl ve výši ? na garáži č. 1104/12, nacházející se v bytového domu v
části obce Ruzyně č. p. 1104, obec Praha, umístěném na pozemku parc. č. 1135/2
a 1152/2, ležícím v katastrálním území Ruzyně, obec Praha (jednotka je zapsaná
na listu vlastnictví č. 3785), podíl ve výši ? spoluvlastnického podílu o
velikosti 5652/50242 na společných částech bytového domu v části obce Ruzyně č. p. 1104, stojícího na pozemku označeném jako parcela č. 1135/2, 1152/2, a
pozemcích parc. č. 1135/2, 1135/3, 1151/2, 1152/2 zastavěná plocha a nádvoří,
katastrální území Ruzyně, obec Praha (Budova a pozemek jsou zapsány na listu
vlastnictví č. 3733), podíl ve výši 41/258 na pozemku parc. č. 1151/1 zahrada,
katastrální území Ruzyně, obec Praha (pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 3817), podíl ve výši 136/164 na pozemku parc. č. 1135/4 ostatní plocha,
katastrální území Ruzyně, obec Praha (pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 3527)“ – dále také jen „předmětné nemovitosti“, nejsou zatíženy zástavním
právem zřízeným na základě zástavní smlouvy č. 3100002672 ze dne 30. 11. 2012
uzavřené mezi žalobcem a žalovaným 1). Žalobu zdůvodnil tím, že zástavní právo
bylo zřízeno k zajištění pohledávky žalovaného 1) ve výši 20 500 000 Kč ze
smlouvy o úvěru ze dne 30. 11. 2012. Žalobce úvěr řádně splácel. Dopisem ze dne
27. 8.
2014 se na žalobce obrátil právní zástupce žalovaného 2) s tím, že došlo
k postoupení pohledávky ze smlouvy o úvěru žalovaným 1) na žalovaného 2) a na
základě rozhodčího nálezu vydaného Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a
Agrární komoře ČR bylo rozhodnuto, že „majitelem pohledávky“ ze smlouvy o úvěru
ze dne 30. 11. 2012 je žalovaný 2). Žalovaný 1) rozhodčí nález „napadl pro
neplatnost“ žalobou u Obvodního soudu pro Prahu 1, který předběžným opatřením
žalovanému 2) zakázal „nakládat s pohledávkami“. Žalobce proto od roku 2014 z
důvodu pochybností o tom, kdo je věřitelem ze smlouvy o úvěru, splátky hradil
do soudní úschovy Městského soudu v Brně. Žalovaný 1) dopisem ze dne 27. 4. 2015 vyčíslil zbývající dlužnou částku ze smlouvy o úvěru ke dni 5. 6. 2015 ve
výši 9 944 340 Kč a žalobce celou tuto částku složil do soudní úschovy „s cílem
dosáhnout výmazu zástavního práva“, o čemž vydal Městský soud v Brně dne 15. 6. 2015 usnesení č. j. 100 Sd 60/2015-49. K žádosti žalobce o vydání potvrzení o
zániku zástavního práva nebyla ani v dodatečné lhůtě ze strany žalovaných tato
potvrzení vystavena, a to v rozporu s jejich povinností stanovenou v ustanovení
§ 171 a § 569 občanského zákoníku a povinností sjednanou v čl. X odst. 8
zástavní smlouvy, na základě které jsou žalovaní povinni vystavit potvrzení o
zániku zástavního práva a poskytnout součinnost pro výmaz zástavního práva v
katastru nemovitostí. Žalobce proto spatřuje naléhavý právní zájem na podání
určovací žaloby, neboť zástavní právo, které zaniklo splacením pohledávky, je
stále vyznačeno v katastru nemovitostí, což činí jeho postavení nejistým. Žalovaný 1) navrhl, aby soud žalobě vyhověl. Uvedl, že podal návrh na zrušení
rozhodčího nálezu ze dne 2. 6. 2014, ze kterého žalovaný 2) dovozoval, že je
věřitelem zajištěné pohledávky. Žalobce měl důvodné pochybnosti o tom, kdo je
jeho věřitelem, a proto od září 2014 do května 2015 splátky úvěru hradil do
soudní úschovy Městského soudu v Brně, kam také následně dne 5. 6. 2015 uhradil
též nesplacený zůstatek úvěru ve výši 9 944 340 Kč, který žalovaný 1) žalobci
na jeho žádost vyčíslil; došlo tak „k zániku závazku žalobce na splacení
poskytnutého úvěru“. Žalovaný 2) se podané žalobě bránil tím, že je věřitelem pohledávky ze smlouvy
o úvěru na základě předmětného rozhodčího nálezu ze dne 2. 6. 2014. Vzhledem k
tomu, že žalovaný 2) nemá k dispozici „kompletní úvěrovou dokumentaci k
postoupeným pohledávkám“, ani informace o jejich splácení, popřel správnost
potvrzení o výši závazku, které žalovaný 1) vystavil žalobci. Z uvedeného
důvodu rozporoval rovněž „splnění každé jednotlivé peněžité i nepeněžité
povinnosti žalobce jak ze Smlouvy o úvěru, tak ze Zástavní smlouvy, jakož i ze
Všeobecných úvěrových podmínek a Všeobecných obchodních podmínek žalovaného 1“. Žalovaný 2) je toho názoru, že každé porušení některé z těchto povinností mohlo
založit „nárok na zaplacení smluvní pokuty, bez jehož uhrazení nelze hovořit o
úplném uhrazení závazků“ a nemohlo by tedy dojít ani k zániku zástavního práva.
V tomto směru namítal, že nelze vycházet z potvrzení vydaného žalovaným 1),
neboť se nejedná o „veřejnou listinu“ a není zřejmé, jak žalovaný 1) dospěl k
„údajům ohledně výše pohledávky“. Žalovaný 2) dále namítal nedostatek
naléhavého právního zájmu žalobce na žalobou požadovaném určení s odůvodněním,
že žalobce nepředložil „jakýkoliv relevantní výpis z katastru nemovitostí“, ze
kterého by vyplývalo vlastnické právo žalobce k jednotlivým nemovitostem,
včetně toho, že toto právo nadále trvá. Obvodní soud pro Prahu 6 rozsudkem ze dne 2. 5. 2017 č. j. 27 C 204/2015-221,
ve znění opravného usnesení ze dne 8. 9. 2017 č. j. 27 C 204/2015-236, určil,
že předmětné nemovitosti „nejsou zatíženy zástavním právem, vzniklým na základě
smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 3100002672 ze dne 30. 11. 2012, uzavřené se společností WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, IČ
28169948, a vkladu provedeného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu,
katastrální pracoviště Praha pod č. řízení
V- 53964/2012, ze dne 7. 1. 2013“, rozhodl, že ve vztahu mezi žalobcem a
žalovaným 1) nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, a
žalovanému 2) uložil povinnost zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení 65
912 Kč k rukám „právního zástupce“ žalobce. Soud prvního stupně vyšel ze
zjištění, že dne 30. 11. 2011 (správně 30. 11. 2012) žalovaný 1) „v pozici
věřitele“ a žalobce „v pozici dlužníka č. 1“ a D. S. „v pozici dlužníka č. 2“
uzavřeli úvěrovou smlouvu, jejímž předmětem bylo poskytnutí částky 20 500 000
Kč, kterou se žalobce spolu se sjednaným úrokem ve výši 9 % ročně zavázal
splatit ve 48 splátkách podle splátkového kalendáře. Stejného dne „smluvní
strany“ uzavřely zástavní smlouvu k zajištění předmětné pohledávky, kterou
došlo k zatížení nemovitostí ve výlučném vlastnictví žalobce. Dodatkem č. 3 k
úvěrové smlouvě ze dne 5. 12. 2013 „smluvní strany“ sjednaly „dohodu o částečné
úhradě jistiny úvěru mimořádnou splátkou“ ve výši 10 572 000 Kč, která byla na
úvěrový účet žalovaného 1) zaplacena „ke dni 31. 12. 2013“. Rozhodčím nálezem
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ze dne 2. 6. 2014 bylo určeno, že vlastníkem předmětných pohledávek je společnost „TROWMART
LIMITED (později přejmenována na firmu žalobce)“. Obvodní soud pro Prahu 1 „pod
čj. 65 C 101/2014-199“ uložil předběžným opatřením žalovanému 2) „zdržet se
jednání, jímž by jakkoliv nakládal s pohledávkami z úvěrových smluv (mimo jiné
i s předmětem úvěrové smlouvy) a to s odůvodněním, že žalovaný č. 1 se domáhá
žalobou zrušení rozhodčího nálezu ze dne 2. 6. 2014“. Usnesením Policie ČR,
Útvaru odhalovaní korupce a finanční kriminality ze dne 6. 1. 2016 bylo podle
ustanovení § 79e trestního řádu rozhodnuto o zajištění pohledávek žalovaného
2), kterému bylo zakázáno nakládat „mimo jiné s předmětnou pohledávkou“ a
žalobci bylo uloženo, aby „splátky plynoucí z uzavřené úvěrové smlouvy hradil
do úschovy soudu“. Na úvěrový účet žalobce splátky hradil až do 30. 6. 2014 a
ke dni 30. 10.
2014 „na úvěrovém účtu byla (…) částka 9 928 000 Kč“, poté do
soudní úschovy u Městského soudu v Brně v době od 7. 5. 2015 do 5. 6. 2015
složil celkem 9 944 340 Kč. Žalovaný 1) následně dne 29. 6. 2015, 30. 9. 2015 a
29. 6. 2015 potvrdil, že předmětný dluh byl zcela splacen; tato skutečnost
podle soudu prvního stupně vyplývá též „z transakční historie úvěrového účtu
vedeného prvním žalovaným“. Na základě těchto zjištění soud prvního stupně
dospěl k závěru, že žalobce splatil dluh z úvěrové smlouvy a že žalovaný 2)
nedůvodně namítá prodlení se zaplacením „splátek č. 4, 5 a 13“, neboť toto
tvrzení „v řízení prokázáno nebylo“, jestliže „z výpisu transakční historie
úvěrového účtu žalobce nelze bez dalšího uvedenou skutečnost zjistit“; uzavřel
proto, že „zástavní právo na předmětných nemovitostech tak zaniklo dle
ustanovení § 170 odst. 1 písm. a) ObčZ“. K odvolání žalovaného 2) Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 18. 4. 2018 č. j. 19 Co 62/2018-288 rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích ve vztahu mezi
žalobcem a žalovaným 2) potvrdil a žalovanému 2) uložil povinnost zaplatit
žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení 8 228 Kč k rukám Mgr. Dany
Šebestové. Odvolací soud (který vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního
stupně a věc stejně jako on posuzoval podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku, účinného do 31. 12. 2013) dospěl k závěru, že za situace, kdy
žalovaný 2) odmítá žalobci vydat písemné potvrzení o tom, že dluh byl zcela
nebo zčásti splněn (§ 569 odst. 1 občanského zákoníku), a „u všech nemovitostí“
je na základě „smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 30. 11. 2012“ v
katastru nemovitostí „poznamenáno zástavní právo“, je žalobce „aktivně
legitimován k podání určovací žaloby o neexistenci zástavy zapsané v katastru
nemovitostí, aby rozhodnutí soudu toto potvrzení nahradilo“, a že „tím je dán i
ve smyslu § 80 o. s. ř. naléhavý právní zájem žalobce na žalobou požadovaném
určení“. Vzhledem k tomu, že žalovaný 1) zpochybňoval platnost postoupení
pohledávky z úvěrové smlouvy žalovanému 2) a podal žalobu na zrušení rozhodčího
nálezu, dovodil, že žalobce měl důvodné pochybnosti o tom, kdo je jeho
věřitelem, a správně splnil svůj dluh do úřední úschovy. Protože žalovaný 2)
„nikdy neprohlásil pro porušení finančních závazků žalobce splátky úvěru za
okamžitě splatné, aniž by snad poskytl žalobci lhůtu k odstranění takového
porušení smlouvy“, nepovažoval odvolací soud za důvodné námitky žalovaného 2) o
tom, že úhradou „splátek č. 4, 5 a 13“ po termínu splatnosti „nastala splatnost
celého závazku, čímž došlo ke zvýšení částky, kterou byl žalobce jako dlužník
povinen zaplatit, neboť zesplatněný úvěr se úročí i úrokem z prodlení“, a
uzavřel, že „k tzv. zesplatnění úvěru nedošlo“; vyšel přitom z ustanovení čl. VI bodu 4 písm. d) úvěrové smlouvy, jež pro případ „porušení smlouvy o úvěru“
stanovilo oprávnění věřitele „prohlásit za okamžité splatné“ splátky úvěru, a
to za podmínky „předchozí výzvy věřitele dlužníku nebo poskytovateli zajištění
a poskytnutí dodatečné lhůty k odstranění porušení smlouvy o úvěru“.
Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný 2) dovolání, jímž
rozsudek napadl v celém rozsahu. Dovolatel odvolacímu soudu vytýká, že skutkový
závěr o tom, že žalobce se ocitl v prodlení se splácením „přinejmenším splátek
č. 4, 5 a 13“, který je odlišný od opačného skutkového závěru soudu prvního
stupně, učinil, aniž (v rozporu s judikaturou Ústavního soudu a Nejvyššího
soudu) zopakoval dosud provedené důkazy. Tento skutkový závěr odvolacího soudu
dovozuje z toho, že odvolací soud formuloval svůj vlastní právní závěr ohledně
neexistence prodlení žalobce s uvedenými splátkami v návaznosti na čl. VI bod 4
písm. d) „Smlouvy o úvěru“. V této souvislosti dále odvolacímu soudu vytýká, že
svůj závěr o tom, že došlo k zániku zajištěné pohledávky „jejím úplným
uhrazením“, založil na „vytržení jediného smluvního ujednání ze Smlouvy o
úvěru“, které označil za „generální pravidlo pro případ jakéhokoliv porušení
Smlouvy o úvěru“, aniž zohlednil další její ustanovení, především čl. V bod 8
„Smlouvy o úvěru“, který je pravidlem „speciálním pro případ prodlení se
splácením úvěru“ a podle kterého platí, že „v případě prodlení Dlužníka s
úhradou kterékoli Splátky Úvěru, stávají se veškeré Splátky Úvěru splatné
(ztráta výhody splátek), a to bez ohledu na to, že Splátka Úvěru byla dodatečně
ze strany Dlužníka uhrazena, pokud Věřitel neurčí jinak“. Provedeným výkladem
úvěrové smlouvy v rozporu s „logickým a systematickým výkladem Smlouvy o úvěru
jako celku“, ale též s jejím „jazykovým vyjádřením“ se odvolací soud odchýlil
od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu; správný výklad vede k závěru,
že „prodlení žalobce s úhradou splátek „č. 4 resp. č. 5 vedlo k automatickému
zesplatnění celého úvěru“ a tím i „k okamžitému vzniku sankčních nároků vůči
žalobci jako dlužníkovi“, jenž má za následek „nárůst“ peněžitých závazků
dlužníka „výrazně nad výši“, kterou žalobce složil do soudní úschovy. Dovolatel
proto dovozuje (aniž by zpochybňoval „důvodnost plnění žalobce do soudní
úschovy“), že žalobce nesložil do soudní úschovy „celý zůstatek jeho závazků“,
a proto nedošlo k zániku zástavního práva. Odvolacímu soudu dále vytýká, že se
– za situace, kdy zástavní právo v projednávané věci nezajišťuje „toliko
pohledávku na vrácení úvěru s příslušenstvím, ale i pohledávky další“ –
nezabýval „možným porušením jednotlivých smluvních povinností ze strany
žalobce, které by vedlo ke vzniku nároku na úhradu smluvních pokut“. Namítá, že
v této otázce stíhá břemeno tvrzení i břemeno důkazní žalobce, který tvrdí, že
všechny závazky zajištěné zástavním právem splnil. Žalobce však žádné důkazy
nenavrhl a „svému břemeni nedostál“. Za podstatné proto považuje též posouzení
„otázky rozložení břemene tvrzení resp. důkazního břemene ohledně plnění
jednotlivých závazků dlužníka dle Smlouvy o úvěru resp. Zástavní smlouvy“.
Dovolatel dále odvolacímu soudu vytýká, že nepřihlédl ke skutečnosti, že
žalobce některé žalobou specifikované nemovitosti, na nichž vázne předmětné
zástavní právo, již nevlastní (převedl je na třetí osoby), a že ve svých
závěrech „nepřípustně smísil aktivní věcnou legitimaci a naléhavý právní
zájem“ [závěr, že „žalobce je v dané věci aktivně věcně legitimován (…) nemůže
vést bez dalšího k závěru, že má na navrženém určení i naléhavý právní zájem“]. Za situace, kdy vlastníkem některých nemovitostí zatížených předmětným
zástavním právem je osoba odlišná od účastníka řízení, nemůže být rozhodnutí ve
věci podkladem pro výmaz zástavního práva ve vztahu k těmto nemovitostem v
katastru nemovitostí. Závěry odvolacího soudu o aktivní věcné legitimaci a
naléhavém právním zájmu na požadovaném určení jsou proto v rozporu s
judikaturou dovolacího soudu. Z uvedených důvodů dovolatel navrhl, aby dovolací
soud napadené rozhodnutí změnil tak, že se žaloba zamítá, nebo aby napadený
rozsudek odvolacího soudu, případně i rozsudek soudu prvního stupně, zrušil a
věc vrátil příslušnému soudu k dalšímu řízení. Žalobce navrhl, aby dovolací soud dovolání žalovaného 2) jako nepřípustné
odmítl, popřípadě jako nedůvodné zamítl. Ve vyjádření uvedl, že odvolací soud
se neodchýlil od skutkových zjištění soudu prvního stupně ohledně „prodlení se
splácením některých splátek“, a nebyl proto povinen zopakovat dokazování, které
v tomto směru soud prvního stupně provedl. Zástavní právo je na základě
zástavní smlouvy v katastru nemovitostí zapsáno ke všem nemovitostem. Žalobce
je vlastníkem všech nemovitostí s výjimkou pouze některých. Na požadovaném
určení má proto žalobce naléhavý právní zájem, neboť určovací žaloba
jednoznačně slouží potřebám praktického života; neúspěch ve věci by měl
nepříznivý dopad do právního postavení žalobce, kterému by zpeněžením majetku
vznikla škoda. Dovolání navíc neobsahuje zákonem stanovené náležitosti,
jestliže dovolatel nevymezil ve vztahu k vymezeným právním otázkám předpoklady
přípustnosti. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) projednal
dovolání žalovaného 2) podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů, účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“), neboť
dovoláním je napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán po 29. 9. 2017
(srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb.,
o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu
bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v § 240
odst. 1 o. s. ř., se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání. Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon
připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).
Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí
odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí
závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se
odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo
která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím
soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní
otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř.). Dovolání žalovaného 2) směřuje též proti části rozsudku odvolacího soudu, ve
které bylo rozhodnuto o potvrzení rozsudku soudu prvního stupně ve výroku o
náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným 2) a o náhradě
nákladů odvolacího řízení. V této části Nejvyšší soud dovolání žalovaného 2)
podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, neboť dovolání podle § 237 o. s. ř. není přípustné proti rozhodnutím v části týkající se výroku o nákladech
řízení [§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.]. Předestírá-li dovolatel otázku, zda „může odvolací soud dospět ke skutkovým
závěrům odchylným od skutkových závěrů soudu prvního stupně, aniž by zopakoval
dosud provedené důkazy“, pak přehlíží, že odvolací soud k závěru o tom, že se
žalobce ocitl v prodlení se splácením „přinejmenším splátek č. 4, 5 a 13“,
nedospěl a napadené rozhodnutí na řešení této otázky nezávisí. Uvedená otázka
proto přípustnost dovolání ve smyslu ustanovení § 237 o. s. ř. nezakládá. Závěr o přípustnosti dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. nezakládá ani
dovolatelem předestřená „otázka rozložení břemene tvrzení resp. důkazního
břemene ohledně plnění jednotlivých závazků dlužníka“, neboť dovolání v tomto
směru postrádá jakoukoliv právní argumentaci, ze které by vyplývalo, v čem
dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání ve smyslu
ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., a pro tento nedostatek nelze v dovolacím
řízení pokračovat. Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje
splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle ustanovení § 241a odst. 2
o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen
podle ustanovení § 237 o. s. ř. (jako je tomu v projednávané věci), je
dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje
za splněné (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a
stanovisek, roč. 2014, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013 sen. zn. 29
NSČR 55/2013, uveřejněné pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, roč. 2014,
nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013 sp. zn. 29 Cdo 2488/2013). Z hlediska skutkového stavu bylo v posuzované věci – mimo jiné – zjištěno
(správnost skutkových zjištění soudů přezkumu dovolacího soudu – jak vyplývá z
ustanovení § 241a odst. 1 a § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. – nepodléhá), že
žalovaný 1) jako věřitel a žalobce a D. S. jako dlužníci uzavřeli dne 30. 11. 2012 smlouvu o úvěru č. 3100002672, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru do
celkové výše 20 500 000 Kč, který (spolu se sjednaným úrokem ve výši 9 % ročně)
se dlužníci zavázali věřiteli vrátit ve 48 pravidelných měsíčních splátkách
„podle splátkového kalendáře“ (dále jen „smlouva o úvěru“). Žalovaný 1) jako
věřitel a žalobce jako zástavce téhož dne uzavřeli smlouvu o zřízení zástavního
práva k nemovitostem č. 3100002672 k zajištění pohledávek z uvedené smlouvy o
úvěru, kterou bylo zřízeno zástavní právo k předmětným nemovitostem. Dodatkem
č. 3 ke smlouvě o úvěru ze dne 5. 12.
2013 žalobce a žalovaný 1) sjednali
„dohodu o částečné úhradě jistiny úvěru mimořádnou splátkou“ ve výši 10 572 000
Kč, která byla na úvěrový účet žalovaného 1) zaplacena „ke dni 31. 12. 2013“. Po té, co žalovaný 2) dopisem ze dne 27. 8. 2014 žalobce informoval o
postoupení pohledávky ze smlouvy o úvěru, které se následně mezi žalovanými
stalo sporným, bylo rozhodčím nálezem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře
ČR a Agrární komoře ČR ze dne 2. 6. 2014 sp. zn. Rsp 286/14 (rozhodce Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.) určeno, že vlastníkem pohledávky ze smlouvy o úvěru „k
10. 5. 2013“ je žalovaný 2) vystupující v té době pod označením „TROWMART
LIMITED“. Žalovaný 1) podal žalobu na zrušení tohoto rozhodčího nálezu a soudem
následně bylo rozhodnuto o odkladu vykonatelnosti rozhodčího nálezu a vydáno
předběžné opatření, kterým bylo žalovanému 2) uloženo „zdržet se jednání, jímž
by jakkoliv nakládal s pohledávkami z úvěrových smluv (mimo jiné i s předmětem
úvěrové smlouvy)“. Žalobce na základě těchto skutečností dovodil, že na jeho
straně jsou odůvodněné pochybnosti o tom, kdo je věřitelem, a splátky úvěru
začal hradit do soudní úschovy u Městského soudu v Brně. Na úvěrový účet
žalovaného 1) žalobce splátky hradil až do 30. 6. 2014 a ke dni 30. 10. 2014
„na úvěrovém účtu byla (…) částka 9 928 000 Kč“, poté do soudní úschovy v době
od 7. 5. 2015 do 5. 6. 2015 složil celkem 9 944 340 Kč (Městský soud v Brně
uvedenou částku do úschovy převzal usnesením ze dne 15. 6. 2015 č. j. 100 Sd
60/2015-49). Žalovaný 1) následně dne 29. 6. 2015, 30. 9. 2015 a 29. 6. 2015
potvrdil, že předmětný dluh byl zcela splacen. Policejní orgán Policie České
republiky, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, vydal dne 6. 1. 2016 usnesení, kterým podle ustanovení § 79e odst. 1 trestního řádu rozhodl
o zajištění pohledávek v dispozici společnosti LLAINFAIR CAEREINION CWNI
DALIANNOL LTD., a to včetně jejich příslušenství a veškerých práv s nimi
spojených, zejména zástavních práv k nemovitým a movitým věcem zajišťujících
tyto pohledávky, mezi kterými byla též pohledávka ze smlouvy o úvěru, uvedené
obchodní společnosti zakázal tyto pohledávky převést na jiného nebo je zatížit
a „dlužníkům úvěrových smluv“ (tedy i žalobci) uložil, aby předmět plnění
složili nikoliv LLAINFAIR CAEREINION CWNI DALIANNOL LTD., ale do úschovy soudu
nebo na místo určené v minulosti „likvidátorem WPB“. Za tohoto skutkového stavu věci závisí napadený rozsudek odvolacího soudu (mimo
jiné) na vyřešení otázek procesního práva, kdo má věcnou legitimaci v řízení o
určení, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem, a kdy je dán naléhavý
právní zájem na takovém určení, a otázky hmotného práva spočívající ve výkladu
právního úkonu (ustanovení smlouvy). Protože otázka věcné legitimace nebyla v
rozhodování Nejvyššího soudu dosud ve všech souvislostech vyřešena a při řešení
zbývajících otázek se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe
dovolacího soudu, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že dovolání žalovaného 2) je
podle ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné.
Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř.,
které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta prvá o. s. ř.), Nejvyšší soud
České republiky dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné. Projednávanou věc je třeba i v současné době – vzhledem k tomu, že smlouva o
zřízení zástavního práva k nemovitostem byla mezi žalobcem a žalovaným 1)
uzavřena dne 30. 11. 2012 – posuzovat (jak vyplývá zejména z ustanovení § 3028
odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) podle zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále též „občanský zákoník“
nebo „obč. zák.“). Podle ustanovení § 80 o. s. ř. určení, zda tu právní poměr nebo právo je či
není, se lze žalobou domáhat jen tehdy, je-li na tom naléhavý právní zájem. Podle ustálené judikatury soudů naléhavý právní zájem o určení, zda tu právní
vztah nebo právo je či není, je dán zejména tam, kde by bez tohoto určení bylo
ohroženo právo žalobce nebo kde by se bez tohoto určení jeho právní postavení
stalo nejistým. Žaloba domáhající se určení podle ustanovení § 80 o. s. ř. nemůže být zpravidla opodstatněna tam, kde lze žalovat na splnění povinnosti
(srov. například rozsudek býv. Nejvyššího soudu ČSR ze dne 24. 2. 1971 sp. zn. 2 Cz 8/71, uveřejněný pod č. 17 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek,
roč. 1972). Vyslovený předpoklad však nelze chápat všeobecně. Prokáže-li
žalobce, že má právní zájem na tom, aby bylo určeno určité právo nebo právní
poměr, přestože by mohl žalovat přímo na splnění povinnosti, nelze mu určovací
žalobu odepřít. Za nedovolenou – při možnosti žaloby na plnění – lze považovat
určovací žalobu jen tam, kde by nesloužila potřebám praktického života, nýbrž
jen ke zbytečnému rozmnožování sporů. Jestliže se určením, že tu právní vztah
nebo právo je či není, vytvoří pevný právní základ pro právní vztahy účastníků
sporu (a předejde se tak žalobě o plnění), je určovací žaloba přípustná i
přesto, že je možná také žaloba na splnění povinnosti (srov. například rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 1997 sp. zn. 3 Cdon 1338/96, uveřejněný pod č. 21 v časopise Soudní judikatura, roč. 1997). Od naléhavého právního zájmu na požadovaném určení je třeba odlišovat věcnou
legitimaci účastníků řízení. Věcnou legitimaci v řízení o určení, zda tu právní
vztah nebo právo je či není, má ten, kdo je účasten právního vztahu nebo práva,
o něž v řízení jde, nebo jehož právní sféry se sporný právní vztah nebo sporné
právo týká (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 4. 2002 sp. zn. 21 Cdo 679/2001, uveřejněný pod č. 77 v časopise Soudní judikatura, roč. 2002,
nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2011 sp. zn. 21 Cdo 1921/2009,
uveřejněný pod č. 145 v časopise Soudní judikatura, roč. 2011). Zástavní právo je definováno jako právní institut, který slouží k zajištění
pohledávky (včetně jejího příslušenství) pro případ, že dluh (závazek), který
odpovídá zajištěné pohledávce, nebude řádně a včas splněn nebo nezanikne jiným
způsobem, a to tím, že poskytuje zástavnímu věřiteli právo (nárok) domáhat se
uspokojení ze zástavy.
Z uvedeného vyplývá, že ze zástavního práva vznikají
práva a povinnosti zástavnímu věřiteli, tj. tomu, kdo má pohledávku zajištěnou
zástavním právem a kdo má právo na uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy,
nebude-li dluh, který odpovídá zajištěné pohledávce, včas splněn, a zástavnímu
dlužníku, tj. osobě, která je vlastníkem (majitelem) předmětu zástavního práva
(zástavy) a jejíž majetek (jeho zpeněžení) má být použit k uspokojení
zástavního věřitele, nebude-li dluh, který odpovídá zajištěné pohledávce, včas
splněn. V řízení, jehož předmětem je určení, zda tu zástavní právo je či není,
jsou tedy nositeli práv a povinností, o něž v řízení jde, zástavní věřitel,
který má pohledávku zajištěnou sporným zástavním právem, a zástavní dlužník,
který je vlastníkem (majitelem) předmětu sporného zástavního práva (tj. zástavy). Právní sféry dalších osob (např. zástavce, dlužníka, vůči němuž má
zástavní věřitel pohledávku zajištěnou sporným zástavním právem) se toto řízení
netýká, neboť výsledek řízení (rozhodnutí soudu o tom, zda tu zástavní právo je
či není) nemůže mít – na rozdíl od zástavního věřitele a zástavního dlužníka –
na jejich právní poměry žádný vliv (nemůže mít žádný dopad na vymezení jejich
práv nebo povinností tímto soudním rozhodnutím) [srov. již uvedený rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 3. 4. 2002 sp. zn. 21 Cdo 679/2001]. Z uvedeného vyplývá, že z hlediska posouzení věcné legitimace v řízení o
určení, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem, je určující, zda
žalobce a žalovaný jsou nositeli práv a povinností, jež podle hmotného práva na
straně žalobce odpovídají postavení zástavního dlužníka a na straně žalovaného
postavení zástavního věřitele, tj. zda žalobci náleží vlastnické právo k
předmětu sporného zástavního práva, tedy k nemovitostem, ohledně nichž se
domáhá určení, že nejsou zatíženy zástavním právem, a zda žalovaný má
pohledávku zajištěnou sporným zástavním právem. V souladu s uvedenými závěry odvolací soud (ani soud prvního stupně) v
projednávané věci věcnou legitimaci žalobce a žalovaného 2) neposuzoval. Aktivní věcnou legitimaci žalobce (nesprávně) dovodil ze skutečnosti, že
žalovaný 2) odmítl žalobci vydat písemné potvrzení o tom, že dluh byl zcela
nebo zčásti splněn, a skutečnosti, že „u všech nemovitostí je v katastru
nemovitostí poznamenáno zástavní právo zřízené na základě výše uvedené smlouvy
o zřízení zástavního práva ze dne 30. 11. 2012 mezi prvním žalovaným a
žalobcem“. Představují-li věcná legitimace a naléhavý právní zájem na
požadovaném určení po procesní stránce samostatné (nezaměnitelné) předpoklady
úspěšnosti žaloby o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není (určovací
žaloby ve smyslu § 80 o. s. ř.), odvolací soud též nesprávně z (dosud
nepodloženého) závěru o aktivní věcné legitimaci žalobce automaticky dovozoval,
že „tím je dán i ve smyslu § 80 o. s. ř. naléhavý právní zájem žalobce na
žalobou požadovaném určení“.
Veden nesprávným právním názorem se potom
nezabýval tím, zda žalobce je vlastníkem (majitelem) předmětných nemovitostí,
ani neposuzoval, zda jsou splněny shora uvedené podmínky opodstatňující
naléhavý právní zájem žalobce na podané určovací žalobě. Nedostatek věcné
legitimace a absence naléhavého právního zájmu má přitom za následek (částečné)
zamítnutí žaloby. O pasivní věcné legitimaci žalovaného 2) odvolací soud neučinil vůbec žádné
závěry. Za situace, kdy platnost smluvního postoupení zajištěné pohledávky ze
smlouvy o úvěru je předmětem sporu mezi postupitelem [žalovaným 1)] a
postupníkem [žalovaným 2)] a žalovaný 1) postoupení pohledávky žalobci dosud
neoznámil, se nezabýval tím, zda k platnému postoupení došlo; z ustálené
rozhodovací praxe dovolacího soudu vyplývá, že pouze platná smlouva o
postoupení pohledávek může mít za následek změnu v osobě věřitele, kdy nový
věřitel (postupník) nabývá nejen postupovanou pohledávku, ale spolu s ní též
aktivní věcnou legitimaci k jejímu uplatnění a úplnému výkonu (srov. například
odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 5. 2003 sp. zn. 32 Odo
293/2002, uveřejněného pod č. 16 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek,
roč. 2004). Především ale pominul důsledky, které pro závěr o pasivní
legitimaci v projednávané věci vyplývají (mohou vyplývat) ze skutečnosti, že
dne 6. 1. 2016 bylo policejním orgánem podle ustanovení § 79e odst. 1 trestního
řádu ve znění účinném do 30. 6. 2016 rozhodnuto o zajištění pohledávky ze
smlouvy o úvěru (včetně jejího příslušenství a zástavního práva zajišťujícího
pohledávku), jež stanoví zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a
věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o zajištění majetku“). Majetek zajištěný v trestním řízení se spravuje podle tohoto zákona, pokud je
zapotřebí právně jednat nebo činit potřebné úkony, aby nedošlo bezdůvodně k
snížení hodnoty zajištěného majetku nebo k jeho zmenšení, popřípadě aby se
majetek očekávaným způsobem zvýšil (§ 8a odst. 1 zákona o zajištění majetku). Pro dosažení účelu správy správce vykonává v potřebném rozsahu práva a
povinnosti spojené se zajištěným majetkem, jejichž výkon mu přiznává tento
zákon, nebo jejichž výkon byl obviněnému zakázán soudem. Správce vykonává
jednotlivá práva a povinnosti podle povahy zajištěného majetku a práv s ním
spojených v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy a v souladu
s pověřením nebo smlouvou o správě; přitom postupuje řádně a svědomitě (§ 8a
odst. 2 zákona o zajištění majetku). Není-li dále uvedeno jinak, podle povahy a rozsahu věcí a práv, které tvoří
zajištěný majetek, vykonává jeho správu po dobu zajištění buď soud (státní
zástupce nebo policejní orgán), který o zajištění v prvním stupni rozhodl nebo
na který přešla příslušnost ke správě podle § 1 odst.
5, nebo na základě jeho
pověření a) územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, nebo b) soudní exekutor, v jejichž obvodu se zajištěný majetek
nachází; jestliže se zajištěný majetek nachází v obvodech dvou nebo více
územních pracovišť Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo dvou
nebo více územních pracovišť soudních exekutorů, může soud (státní zástupce
nebo policejní orgán) výkonem správy pověřit každé z těchto pracovišť (srov. §
9 odst. 1 a § 1 odst. 6 větu první a druhou zákona o zajištění majetku). Nemůže-
li ten, kdo má podle odstavce 1 správu zajištěného majetku vykonávat, zajistit
výkon správy sám, zajistí jej podle povahy zajištěného majetku a) na základě
pověření prostřednictvím organizační složky státu nebo státní organizace
příslušné hospodařit s určitým majetkem státu, nebo b) na základě smlouvy
prostřednictvím jiné osoby podnikající v určité oblasti nebo dostatečně odborně
způsobilé k výkonu správy daného majetku, a to za sjednanou úplatu, případně
bezúplatně (§ 9 odst. 4 zákona o zajištění majetku). Správce je povinen právně jednat za účelem zabránění snížení hodnoty nebo
zmenšení zajištěného majetku, zejména a) včas uplatňovat nárok na náhradu škody
a na vydání předmětu bezdůvodného obohacení, b) průběžně sledovat, zda dlužníci
včas a řádně plní své závazky k zajištěnému majetku, včas uplatňovat a vymáhat
práva, která jinak přísluší vlastníku zajištěného majetku, případně jiné osobě
oprávněné s majetkem nakládat, a zamezovat promlčení nebo zániku těchto práv,
c) dovolávat se neplatnosti právního jednání učiněného obviněným v rozporu se
zákazy, jež mu byly uloženy rozhodnutím o zajištění majetku podle trestního
řádu (§ 10 odst. 1 zákona o zajištění majetku). Správce činí za účelem ochrany
zajištěného majetku v soudním, správním nebo jiném řízení všechny úkony, které
je jinak oprávněn činit jeho vlastník, případně jiná osoba oprávněná s majetkem
nakládat (§ 10 odst. 3 zákona o zajištění majetku). Jiné povinnosti související
se zajištěným majetkem než uvedené v odstavcích 1 až 4 správce nevykonává. Jiná
práva související se zajištěným majetkem vykonává správce za účelem ochrany
zajištěného majetku pouze v rozsahu, v jakém byla zakázána obviněnému soudem
podle trestního řádu. Správce není oprávněn zajištěný majetek využívat,
pronajmout, zatížit nebo převést na jinou osobu (§ 10 odst. 5 zákona o
zajištění majetku). Nejvyšší soud již ve své ustálené rozhodovací praxi vyslovil, že v teorii a
soudní praxi nečiní problém závěr, že správce činí v rozsahu oprávnění v
soudním řízení veškeré úkony (podává žaloby a pokračuje v řízení) svým jménem a
na svůj účet (srov. § 10 odst. 3 zákona o zajištění majetku; argumentem mutatis
mutandis potom též například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 11. 2016 sp. zn. 32 Cdo 2081/2016, nebo ze dne 28. 3. 2018 sp. zn. 33 Cdo 3230/2016).
Dále
není sporu o tom, že v případě správy majetku podle zákona o zajištění majetku
se jedná o správu věci cizí a že vztahy mezi správcem majetku a osobami,
jejichž majetek spravuje, jakož i správcem majetku k třetím osobám, jsou vztahy
ryze soukromoprávní povahy, a proto v tom rozsahu, v jakém tyto právní vztahy
nejsou zákonem o zajištění majetku upraveny, se řídí ustanoveními občanského
zákoníku (srov. § 9 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů)
– srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2019 sp. zn. 21 Cdo 11/2019. Z citovaných ustanovení zákona o zajištění majetku vyplývá, že správa
zajištěného majetku je souborem právních jednání a dalších administrativních a
praktických úkonů, které správce vykonává za účelem uchování hodnoty majetku po
dobu zajištění v trestním řízení tak, aby nedošlo bezdůvodně k snížení hodnoty
zajištěného majetku nebo k jeho zmenšení, popřípadě aby se majetek očekávaným
způsobem zvýšil. Pro dosažení uvedeného účelu (cíle) správy správce vykonává v
potřebném rozsahu práva a povinnosti spojené se zajištěným majetkem, jak mu je
přiznává (ukládá) zákon o zajištění majetku, nebo jejichž výkon byl obviněnému
zakázán soudem. V případě nehmotného majetku (mezi který lze řadit též
pohledávky) především půjde o aktivní správu spočívající v uplatňování a
vymáhání, ale také bránění práv, která náležejí vlastníkovi zajištěného
majetku. Mezi tato práva patří též práva ze zajištění pohledávky postižené
rozhodnutím o zajištění věci (majetku), tedy i právo zástavní. Protože zástavní
právo sleduje právní osud pohledávky, kterou zajištuje, vykonává správce v
rozsahu svého oprávnění k pohledávce i úkony týkající se zástavního práva;
dojde-li v průběhu správy k zániku zástavního práva [například splněním
zajištěné pohledávky – srov. § 170 odst. 1 písm. a) a § 559 obč. zák.], je to
potom správce, kdo poskytuje nezbytnou součinnost k výmazu zástavního práva z
katastru nemovitostí. Právní jednání, která správce činí „za účelem zabránění
snížení hodnoty nebo zmenšení zajištěného majetku“, jsou demonstrativně
vypočtena v ustanovení § 10 odst. 1 zákona o zajištění majetku. Součástí
právního jednání správce jsou též úkony v soudním, správním nebo jiném řízení,
které je jinak za účelem ochrany zajištěného majetku oprávněn činit jeho
vlastník; je přitom nerozhodné, v jakém procesním postavení v řízení správce
(namísto vlastníka zajištěného majetku) vystupuje (žádná omezení v tomto směru
z ustanovení § 10 odst. 3 nebo jiného ustanovení zákona o zajištění majetku
nevyplývají). Tyto úkony v procesním postavení žalovaného proto správce
(namísto toho, kdo má pohledávku zajištěnou zástavním právem – zástavního
věřitele) činí též v soudním řízení o určení, že nemovitosti nejsou zatíženy
zástavním právem zřízeným k zajištění pohledávky postižené rozhodnutím o
zajištění majetku, ve kterém se z pohledu žalovaného jedná o zajištění
vymahatelnosti pohledávky.
Na základě uvedeného lze uzavřít, že v řízení o určení, že nemovitosti nejsou
zatíženy zástavním právem zřízeným k zajištění pohledávky postižené rozhodnutím
o zajištění věci (majetku) vydaným orgánem činným v trestním řízení (soudem,
státním zástupcem nebo policejním orgánem), je pasivně věcně legitimovaný
správce pohledávky (zajištěné nehmotné věci). Byla-li v trestním řízení
pohledávka zajištěna teprve v průběhu řízení o určení, že nemovitosti nejsou
zatíženy zástavním právem, představuje rozhodnutí o jejím zajištění skutečnost,
s níž právní předpisy spojují přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o
něž v řízení jde (srov. 107a o. s. ř.). Odvolací soud proto nepostupoval správně, nezabýval-li se tím, zda zajištění
pohledávky ze smlouvy o úvěru, o němž bylo v průběhu řízení o projednávané věci
(dne 6. 1. 2016) policejním orgánem podle ustanovení § 79e odst. 1 trestního
řádu, ve znění účinném do 30. 6. 2016, rozhodnuto, nadále trvá a kdo správu
zajištěné pohledávky vykonává. I když odvolací soud převzal skutkový závěr soudu prvního stupně o tom, že
tvrzení žalovaného 2) o prodlení žalobce se „splátkami č. 4, 5 a 13“ nebylo v
řízení prokázáno, svůj závěr o tom, že nenastal důsledek porušení povinnosti ze
smlouvy o úvěru spočívající v tom, že „nastala splatnost celého závazku“,
založil na ujednání obsaženém v čl. VI bodu 4 písm. d) smlouvy o úvěru [podle
kterého: „Pokud dojde k porušení Smlouvy o Úvěru je Věřitel dále oprávněn
Splátky úvěru včetně všech ostatních finančních závazků Klienta vůči Věřiteli
prohlásit za okamžitě splatné (…) to vše za podmínky předchozí výzvy Věřitele
Dlužníku nebo Poskytovateli Zajištění a poskytnutí dodatečné lhůty k odstranění
porušení Smlouvy o Úvěru, která nesmí být kratší jak 3 dny ode dne doručení a
pokud toto porušení nebude v této dodatečné lhůtě odstraněno“], jehož výklad
podal. S podaným výkladem o důsledcích prodlení dlužníka (žalobce) se splátkami
úvěru na splatnost dosud nesplacené části úvěru a jeho příslušenství dovolací
soud nesouhlasí. Podle ustanovení § 35 odst. 2 obč. zák. právní úkony vyjádřené slovy je třeba
vykládat nejenom podle jejich jazykového vyjádření, ale zejména též podle vůle
toho, kdo právní úkon učinil, není-li tato vůle v rozporu s jazykovým projevem. Vznikne-li pochybnost o obsahu právního úkonu z hlediska jeho určitosti nebo
srozumitelnosti, je třeba se pokusit pomocí výkladu právního úkonu o odstranění
takové nejasnosti. Podle ustálené judikatury soudů výklad právního úkonu může
směřovat jen k objasnění toho, co v něm bylo projeveno, a vůle jednajícího se
při výkladu právního úkonu vyjádřeného slovy uplatní, jen není-li v rozporu s
jazykovým projevem; tato pravidla se použijí i při výkladu písemného právního
úkonu, včetně takového, který lze platně učinit jen písemně. V případě, že
nejasnost právního úkonu nelze odstranit ani pomocí výkladu projevu vůle, je
právní úkon neplatný (§ 37 odst. 1 obč. zák.). Pomocí výkladu právního úkonu
přitom není dovoleno měnit smysl a obsah jinak jasného právního úkonu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 11. 2009 sp. zn. 21 Cdo
4750/2007).
Nejvyšší soud vysvětlil již v rozsudku ze dne 26. 11. 1998 sp. zn. 25 Cdo
1650/98, uveřejněném pod č. 7 v časopise Právní rozhledy, roč. 1999, že
jazykové vyjádření právního úkonu zachycené ve smlouvě musí být nejprve
vykládáno prostředky gramatickými (z hlediska možného významu jednotlivých
použitých pojmů), logickými (z hlediska vzájemné návaznosti použitých pojmů) či
systematickými (z hlediska řazení pojmů ve struktuře celého právního úkonu). Kromě toho soud posoudí na základě provedeného dokazování, jaká byla skutečná
vůle stran v okamžiku uzavírání smlouvy, přičemž podmínkou pro přihlédnutí k
vůli účastníků je to, aby nebyla v rozporu s tím, co plyne z jazykového
vyjádření úkonu. Ústavní soud pak zdůraznil (v rovině ústavně právní), že text
smlouvy je toliko prvotním přiblížením se k významu smlouvy, který si chtěli
její účastníci svým jednáním stanovit. Doslovný výklad textu smlouvy může, ale
nemusí být v souladu s vůlí jednajících stran. Směřuje-li vůle smluvních stran
k jinému významu a podaří-li se vůli účastníků procesem hodnocení skutkových a
právních otázek ozřejmit, má shodná vůle účastníků smlouvy přednost před
doslovným významem textu jimi formulované smlouvy. Vůli je nutno dovozovat z
vnějších okolností spojených s podpisem a realizací smluvního vztahu, zejména z
okolností spojených s podpisem smlouvy a následným jednáním účastníků po
podpisu smlouvy (srov. například nález Ústavního ze dne 14. 4. 2005 sp. zn. I. ÚS 625/2003, uveřejněný pod č. 84 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu,
roč. 2005). Z uvedených závěrů odvolací soud důsledně nevycházel. Prodlení dlužníka
(žalobce) se splácením úvěru a jeho důsledky posuzoval jen podle ujednání
obsaženého v čl. VI bodu 4 písm. d) smlouvy o úvěru, které podrobil výlučně
gramatickému výkladu, aniž zohlednil i ostatní ujednání smlouvy a provedl též
výklad logický a systematický. Žalovaný 2) přitom své stanovisko, že prodlení
žalobce „byť jen části kterékoliv sjednané splátky úvěru by vedlo k zesplatnění
celého úvěru“, opíral o čl. V bod 8 smlouvy o úvěru „obsahující ujednání o tom,
že v případě jakéhokoliv prodlení dlužníka s úhradou kterékoliv splátky úvěru
dochází bez dalšího k jeho automatickému zesplatnění, tedy veškeré sjednané
splátky úvěru se stávají splatnými, a to bez ohledu na jejich případné
dodatečné uhrazení“ [srov. vyjádření žalovaného 2) ze dne 27. 12. 2016]. Závěr
odvolacího soudu o tom, že „k tzv. zesplatnění úvěru nedošlo“, je proto
minimálně předčasný. Odvolací soud však nemohl vycházet ani ze skutkového závěru soudu prvního
stupně o tom, že tvrzení žalovaného 2) o prodlení žalobce se „splátkami č. 4, 5
a 13“ nebylo v řízení prokázáno, neboť soudy k němu dospěly v rozporu s
ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu o rozložení důkazního břemene. Důkazním břemenem se rozumí procesní odpovědnost účastníka řízení za to, že za
řízení nebyla prokázána jeho tvrzení a že z tohoto důvodu muselo být rozhodnuto
o věci samé v jeho neprospěch.
Smyslem důkazního břemene je umožnit soudu
rozhodnout o věci samé i v takových případech, kdy určitá skutečnost, významná
podle hmotného práva pro rozhodnutí o věci, nebyla pro nečinnost účastníka (v
důsledku nesplnění povinnosti uložené účastníku ustanovením § 120 odst. 1 větou
první o. s. ř.) nebo vůbec (objektivně vzato) nemohla být prokázána a kdy tedy
výsledky zhodnocení důkazů neumožňují soudu přijmout závěr ani o pravdivosti
této skutečnosti, ani o tom, že by tato skutečnost byla nepravdivá (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2002 sp. zn. 21 Cdo 762/2001,
uveřejněný pod č. 86 v časopise Soudní judikatura, roč. 2002). Zamítnout žalobu
nebo jinak rozhodnout v neprospěch účastníka proto, že účastník neunesl za
řízení břemeno tvrzení nebo břemeno důkazní, lze až poté, co účastníku bylo
podle ustanovení § 118a odst. 1 a 3 o. s. ř. poskytnuto řádné poučení o jeho
povinnosti tvrdit rozhodné skutečnosti a povinnosti tyto skutečnosti prokázat;
pokud soud uvedeným způsobem nepostupoval, zatížil řízení vadou, která mohla
mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (srov. například rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2003 sp. zn. 21 Cdo 1491/2002, uveřejněný pod č. 59 v časopise Soudní judikatura, roč. 2003, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze
dne 27. 7. 2005 sp. zn. 29 Odo 1069/2003, uveřejněný pod č. 158 v časopise
Soudní judikatura, roč. 2005). Důkazní břemeno ohledně určitých skutečností leží na tom účastníku řízení,
který z existence těchto skutečností vyvozuje pro sebe příznivé právní
důsledky; jde o toho účastníka, který existenci těchto skutečností také tvrdí
(srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 1997 sp. zn. 2 Cdon
257/97, uveřejněný pod č. 7 v časopise Právní rozhledy, roč. 1998, s. 372). Tzv. negativní tvrzení se v občanském soudním řízení zásadně neprokazují. Účastník, který tvrdí negativní skutečnost, nenese ohledně této negativní
skutečnosti důkazní břemeno; pokud by protistrana toto negativní tvrzení
popřela, nesla by sama důkazní břemeno ohledně svého pozitivního tvrzení (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 1998 sp. zn. 26 Cdo 732/98, uveřejněný
pod č. 35 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1999, a rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2011 sp. zn. 26 Cdo 2341/2009). Z uvedeného vyplývá, že v řízení, ve kterém se žalobce (zástavní dlužník)
domáhá určení, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem, žalobce tíží
břemeno tvrzení a břemeno důkazní o skutečnostech, ze kterých vyplývá zánik
zástavního práva. Žalovaného (zástavního věřitele) naproti tomu tíží břemeno
tvrzení a břemeno důkazní o skutečnostech, ze kterých vyplývá opak (že k zániku
zástavního práva nedošlo). V projednávané věci na žalobci bylo, aby – s ohledem na žalobní tvrzení –
tvrdil a prokazoval skutečnosti o zániku zajištěné pohledávky splněním [§ 170
odst. 1 písm. a) a § 559 obč. zák.]; v souladu s tím žalobce v řízení tvrdil a
prokazoval, že zajištěnou pohledávku ze smlouvy o úvěru uhradil splátkami úvěru
hrazenými na účet u žalovaného 1) a následně platbami složenými do soudní
úschovy u Městského soudu v Brně.
Na žalovaném 2) naopak bylo, aby tvrdil a
prokazoval skutečnosti, na základě kterých dovozuje, že zajištěná pohledávka
nezanikla, tedy aby prokazoval své tvrzení o opožděné úhradě „splátek č. 4, 5 a
13“ a aby tvrdil a prokazoval skutečnosti, ze kterých dovozuje, že nedošlo ke
„splnění každé jednotlivé peněžité i nepeněžité povinnosti žalobce jak ze
Smlouvy o úvěru, tak ze Zástavní smlouvy, jakož i ze Všeobecných úvěrových
podmínek a Všeobecných obchodních podmínek žalovaného 1“, a že porušení
smluvních povinností založilo „nárok na zaplacení smluvní pokuty, bez jehož
uhrazení nelze hovořit o úplném uhrazení závazků“. Nelze tedy souhlasit s
dovolací argumentací, podle které žalobce tíží břemeno tvrzení a břemeno
důkazní o tom, že se nedopustil „možného“ porušení „jednotlivých smluvních
povinností ze strany žalobce, které by vedlo ke vzniku nároku na úhradu
smluvních pokut“, neboť se jedná o negativní skutečnost, která se neprokazuje;
je naopak na žalovaném 2), aby prokázal své pozitivní tvrzení, podle kterého k
takovému porušení smluvních povinností žalobcem došlo. Soudy proto nemohly vycházet ze závěru, že tvrzení žalovaného 2) o prodlení
žalobce se „splátkami č. 4, 5 a 13“ nebylo v řízení prokázáno, jestliže soud
prvního stupně žalovanému 2) předtím (bezvýsledně) neposkytl poučení podle
ustanovení § 118a odst. 3 o. s. ř. a odvolací soud toto pochybení nenapravil
postupem podle ustanovení § 213b odst. 1 o. s. ř. Správně soudy nepostupovaly
ani tehdy, pokud nepostupovaly podle ustanovení § 118a odst. 1 a 3 o. s. ř. a
žalovanému 2) neposkytly poučení o povinnosti tvrdit a prokazovat další „možná“
porušení smluvních povinností žalobcem, která vedla „ke vzniku nároku na úhradu
smluvních pokut“. Je proto odůvodněný závěr, že řízení před soudy bylo zatíženo
vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, k níž dovolací
soud, je-li dovolání přípustné, podle ustanovení § 242 odst. 3 věty druhé o. s. ř. přihlíží. Protože rozsudek odvolacího soudu není – jak vyplývá z výše uvedeného – správný
a protože nejsou dány podmínky pro zastavení dovolacího řízení, pro odmítnutí
dovolání, pro zamítnutí dovolání a ani pro změnu rozsudku odvolacího soudu,
Nejvyšší soud České republiky tento rozsudek zrušil (§ 243e odst. 1 o. s. ř.). Vzhledem k tomu, že důvody, pro které byl zrušen rozsudek odvolacího soudu,
platí i na rozsudek soudu prvního stupně, zrušil Nejvyšší soud České republiky
rovněž toto rozhodnutí [v části výroku o věci samé, ve které bylo ve vztahu
mezi žalobcem a žalovaným 2) rozhodnuto o určení, že nemovitosti nejsou
zatíženy zástavním právem, a ve výroku o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi
žalobcem a žalovaným 2)] a věc vrátil soudu prvního stupně (Obvodnímu soudu pro
Prahu 6) k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věta druhá o. s. ř.). Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci
rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale
znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1 a § 243g odst. 1 část první
věty za středníkem a věta druhá o. s. ř.).