Nejvyšší soud Usnesení občanské

22 Cdo 2225/2015

ze dne 2015-06-17
ECLI:CZ:NS:2015:22.CDO.2225.2015.1

22 Cdo 2225/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala

Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve

věci žalobce F. S., M., zastoupeného Mgr. Tomášem Radoněm, advokátem se sídlem

v Praze 7 – Holešovice, Kostelní 364/26, proti žalovaným: 1) MVDr. I. H., P. –

M., a 2) Mgr. D. H., Z., oběma zastoupeným Mgr. Martinou Váchovou, advokátkou

se sídlem v Praze 2, Lublaňská 689/40, o určení vlastnického práva, vedené u

Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 8 C 284/2013, o dovolání žalovaných

proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. ledna 2015, č. j. 23 Co

516/2014-169, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Každý z žalovaných je povinen nahradit žalobci náklady dovolacího řízení ve

výši 2 057 Kč do tří od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalobce

Mgr. Tomáše Radoně, advokáta se sídlem v Praze 7 – Holešovice, Kostelní 364/26.

Okresní soud Praha-západ (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 25.

června 2014, č. j. 8 C 284/2013-131, určil, že žalobce je vlastníkem pozemků

parc. č. 62/6, parc. č. st. 423, parc. č. st. 424 a parc. č. st. 425, vše v k.

ú. a obci B. (dále jen „předmětné pozemky“), nově oddělených geometrickým

plánem č. 456-256/2013 ze dne 20. 10. 2013 z pozemku parc. č. 62/1 v obci a k.

ú. B., vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský

kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ (výrok I.), a rozhodl o náhradě

nákladů řízení (výrok II.).

K odvolání žalovaných Krajský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) rozsudkem

ze dne 27. ledna 2015, č. j. 23 Co 516/2014-169, rozsudek soudu prvního stupně

potvrdil (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní dovolání, které považují za

přípustné podle § 237 občanského soudního řádu, neboť rozsudek odvolacího soudu

závisí na vyřešení otázky hmotného a procesního práva, při jejímž řešení se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu a

„některé otázky nebyly řešeny vůbec“. Soud prvního stupně rozhodl výhradně

podle důkazů předložených žalobcem a neprovedl všechny důkazy navrhované

žalovanými. Uvěřil žalobci, že v letech 1977 až 1979 prováděl pouze přestavbu

přístaveb, které měli postavit jeho rodiče, a on sám tyto hranice při přestavbě

neupravoval. Žalobcův plánek předložený pro účely kolaudačního rozhodnutí

komisi výstavby MNV Bojanovic pro účely přestavby dřevěné kůlny na zděnou nebyl

plánem pořízeným z katastru nemovitostí, nýbrž byl vykreslen ručně žalobcem. Je

tedy evidentní, že neodpovídal katastrální mapě a že žalobce musel vědět o

rozporu skutečného stavu nemovitostí s kresbou mapy jím zpracovanou. Jelikož

žalobce věděl, že stavby přístaveb buduje na cizím pozemku bez souhlasu

právního předchůdce žalovaných, nemohl být v omluvitelném omylu a oprávněným

držitelem. Ačkoliv podle žalobce na něj byla jeho rodiči převedena nemovitost

včetně „údajných přístaveb“, v průběhu řízení nebylo prokázáno, že by stavby v

rozhodné době existovaly a že by je právní předchůdci žalobce vybudovali se

souhlasem právních předchůdců žalovaných, případně že měly být vybudovány v

jedné linii s budovou. Měnil-li žalobce dispozice přístaveb, pak se měly soudy

zabývat i tím, jak přístavby měly být původně provedeny. Soudy měly hodnotit

ručně vyrobený plánek žalobce ve vztahu ke skutečnému stavu nemovitostí. Žalovaní rozporují i další tvrzení a skutečnosti, které vyšly v řízení najevo,

čímž zpochybňují dobrou víru žalobce, přičemž s jejich námitkami se soud

prvního stupně nevypořádal. Je zcela evidentní, že žalobci nemohla svědčit

dobrá víra, když od počátku věděl, že staví na cizím pozemku a při své běžné

laické opatrnosti mohl a věděl o tom, že takto staví, a to i bez souhlasu

právního předchůdce žalovaných. Nemohlo se přitom jednat ani o omluvitelný

omyl. V dobré víře nemohli být ani rodiče žalobce, neboť ani oni neměli souhlas

právního předchůdce žalovaných s jakoukoli případnou výstavbou na pozemku parc. č. 62/1. Odvolací soud pak závěry soudu prvního stupně potvrdil, když uvedl, že

„pokud se žalobce řídil rozhodnutím MNV v Bojanovicích z roku 1977, pak se u

něj jednalo o omluvitelný omyl, neboť pozemek žalovaných užíval v dobré víře,

že mu toto právo náleží. Tento omyl byl vyvolaný státním orgánem a omyl

vycházel z důvěry občana ve stát a jeho orgány. To však odporuje logice,

zvláště pokud žalobce sám předložil státnímu orgánu nepravdivé informace. Žalobce svým jednáním nemohl být v omluvitelném omylu, i když mu podklady

připravoval zástupce Ing. P. Vzhledem k tomu navrhují, aby dovolací soud zrušil

rozsudky soudů obou stupňů a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalobce ve vyjádření k dovolání uvádí, že žalovaní toliko polemizují se

skutkovým zjištěním nalézacích soudů a předkládací vlastní verzi skutkového

stavu věci, řádně však nevymezili nesprávnost právního posouzení. V řízení bylo

prokázáno splnění jednotlivých podmínek vydržení, které žalobce podrobněji

rozebírá, zdůrazňuje přitom především svou dobrou víru, když v rámci dokazování

bylo zjištěno, že předmětné pozemky užívali již právní předchůdci žalobce (když

byly z větší části zastavěny jejich stavbami), zbytek hranice se sousedním

pozemkem byl vymezen plotem. Právní předchůdci žalovaných nikdy nenamítali, že

by část jejich pozemku byla žalobcem neoprávněně užívána, přičemž rozdíl ve

výměře jím fakticky užívaných pozemků a pozemků, které právně vlastnil, nebyl

nijak zásadní, což prokazuje zachování běžné míry opatrnosti v jednání žalobce,

který nemohl mít po celou vydržecí dobu důvodné pochybnosti o tom, že mu

pozemky patří. Žalobce se vypořádává s jednotlivými námitkami žalovaných,

zejména s neprovedenými důkazy, jež jsou podle žalobce irelevantní, a s plánkem

předmětných pozemků, který pro žalobce vypracoval Ing. P., jenž byl současně

tajemníkem komise výstavby obce B. Tvrzení žalovaných, že náčrt neodpovídal v

rozhodné době skutečnému stavu, nebyl prokázán, hranice mezi pozemky se v

časovém období značně různily. Jelikož rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu

s rozhodovací praxí dovolacího soudu, navrhuje, aby dovolací soud dovolání

odmítl, případně zamítl a uložil žalovaným povinnost k náhradě nákladů

dovolacího řízení. Obsah rozsudků soudů obou stupňů i obsah dovolání jsou účastníkům známy,

společně s vyjádřením k dovolání tvoří obsah procesního spisu, a proto na ně

dovolací soud pro stručnost odkazuje. Podle hlavy II. – ustanovení přechodných a závěrečných – dílu 1 – přechodných

ustanovení – oddílu 1 – všeobecných ustanovení – § 3028 odst. 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tímto zákonem se řídí práva a povinnosti

vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. Není-li dále stanoveno jinak, řídí se

ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných

a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem

nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních

předpisů. Protože k vydržení předmětných pozemků mělo dojít před 1. lednem 2014,

postupoval dovolací soud při posouzení tohoto nároku podle příslušných

ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“). Podle článku II. – Přechodná ustanovení, bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým

se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony, pro řízení zahájená přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Jelikož napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 27. ledna 2015 a

dovolací řízení bylo zahájeno po tomto datu, projednal dovolání a rozhodl o něm

dovolací soud podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2014

(dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání není přípustné. Podle § 243f odst. 3 věty první o. s. ř. v odůvodnění usnesení, jímž bylo

dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud

pouze stručně uvede, proč je dovolání opožděné, nepřípustné nebo trpí vadami,

jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo proč muselo být dovolací řízení

zastaveno. Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Má-li být dovolání přípustné podle § 237 o. s. ř. proto, že napadené rozhodnutí

závisí na řešení otázky hmotného či procesního práva, která v rozhodování

dovolacího soudu dosud nebyla řešena, musí být z dovolání patrno, kterou otázku

hmotného či procesního práva má dovolatel za dosud nevyřešenou dovolacím

soudem, resp. proto, že napadené rozhodnutí závisí na řešení otázky hmotného či

procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené

rozhodovací praxe dovolacího soudu, musí být z dovolání patrno, o kterou otázku

hmotného či procesního práva jde a od které ustálené rozhodovací praxe se při

řešení této otázky odvolacím soudem odchyluje [srovnej usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013 (uveřejněné pod č. 4/2014

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)]. Podle § 241a odst. 1 – 3 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že

rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V

dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti

kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení

důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti

dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Důvod

dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá

za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení. Ačkoliv v posuzovaném případě dovolatelé v dovolání výslovně neuvedli žádnou

otázku hmotného či procesního práva, jíž by se měl dovolací soud zabývat, z

obsahu dovolání dovolatelů vyplývá jedna otázka hmotného práva, a sice zdali

právní posouzení otázky dobré víry žalobce je v souladu s rozhodovací praxí

dovolacího soudu. Tato otázka však přípustnost dovolání nezakládá. Držitelem je ten, kdo s věcí nakládá jako s vlastní nebo kdo vykonává právo pro

sebe (§ 129 odst. 1 obč. zák.). Je-li držitel se zřetelem ke všem okolnostem v

dobré víře o tom, že mu věc nebo právo patří, je držitelem oprávněným (§ 130

odst. 1 věta první obč. zák.). Oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-

li ji nepřetržitě v držbě po dobu tří let, jde-li o věc movitou, a po dobu

deseti let, jde-li o nemovitost (§ 134 odst. 1 obč. zák.). K posuzování otázky, zda je držitel v dobré víře či nikoli, Nejvyšší soud

zaujal právní názor v rozsudku ze dne 7. května 2002, sp. zn. 22 Cdo 1843/2000

(uveřejněném pod č. C 1176 v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek

Nejvyššího soudu, C. H. Beck – dále jen „Soubor“), podle něhož „při hodnocení

dobré víry je vždy třeba brát v úvahu, zda držitel při běžné (normální)

opatrnosti, kterou lze s ohledem na okolnosti a povahu daného případu po každém

požadovat, neměl, resp. nemohl mít, po celou vydržecí dobu důvodné pochybnosti

o tom, že mu věc nebo právo patří“. Skutečnost, zda držitel je se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že mu

věc nebo právo náleží, je třeba vždy hodnotit objektivně, a nikoli pouze ze

subjektivního hlediska (osobního přesvědčení) samotného účastníka. Držitel není

„vzhledem ke všem okolnostem“ v dobré víře v případě, že je sice subjektivně

přesvědčen, že mu věc anebo právo patří, avšak při zachování obvyklé opatrnosti

by musel vědět, že tomu tak není. Protože dobrou víru je třeba hodnotit

objektivně, nelze dospět k závěru, že za stejné situace by jedna osoba byla v

takto kvalifikované dobré víře, a druhá nikoliv; to se týká i právních

předchůdců [usnesení Ústavního soudu ze dne 3. června 2004, sp. zn. III. ÚS

50/04 (dostupné na http://nalus.usoud.cz), obdobně rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 9. listopadu 2000, sp. zn. 22 Cdo 1253/99 (publikovaný v časopise Soudní

rozhledy, 2001, č. 5, str. 152)]. V rozsudku ze dne 10. října 2002, sp. zn. 22 Cdo 490/2001 (uveřejněném pod č. C

1481 v Souboru), Nejvyšší soud uvedl, že „oprávněná držba se zakládá na omylu

držitele, který se domnívá, že je vlastníkem držené věci nebo subjektem

vykonávaného práva. Oprávněná držba se nemůže zakládat na takovém omylu

držitele, kterému se mohl při normální opatrnosti vyhnout. Je třeba zdůraznit,

že jde o opatrnost normální, obvyklou, posuzovanou z objektivního hlediska. Omyl držitele musí být omluvitelný. Omluvitelným je omyl, ke kterému došlo

přesto, že mýlící se postupoval s obvyklou mírou opatrnosti, kterou lze se

zřetelem k okolnostem konkrétního případu po každém požadovat.

Pokud omyl

přesahuje rámec běžného, obvyklého posuzování věcí, není omluvitelný. Držitel,

který drží věc na základě takového omylu, může být sice v dobré víře, avšak

nikoliv ‚se zřetelem ke všem okolnostem‘, a proto nemůže být držitelem

oprávněným. Omluvitelným omylem může být výjimečně i omyl právní“. Jelikož hodnocení dobré víry je vždy věcí individuálního posouzení, je třeba

brát do úvahy všechny okolnosti věci, za nichž byla držba uchopena a vykonávána

[srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2013, sp. zn. 22 Cdo

3410/2011 (uveřejněný pod č. C 12 236 v Souboru), nebo rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 13. srpna 2014, sp. zn. 22 Cdo 2333/2012 (dostupný na www.nsoud.cz

)]. V usnesení ze dne 27. února 2002, sp. zn. 22 Cdo 1689/2000 (uveřejněném pod

č. C 1068 v Souboru), dovolací soud uvedl, že přezkoumá otázku existence dobré

víry držitele, že mu sporný pozemek patří, jen v případě, kdyby úvahy soudu v

nalézacím řízení byly zjevně nepřiměřené. V posuzovaném případě soud prvního stupně uvedl, že žalobce se chopil držby

předmětných pozemků na základě kupní smlouvy z roku 1976, ačkoliv tyto pozemky

nebyly výslovně předmětem písemné kupní smlouvy. Protože však právní předchůdci

žalobce předmětné pozemky v době prodeje užívali (byly zastavěny z větší části

jejich stavbami), zbytek hranice se sousedním pozemkem byl vymezen plotem,

sousedi (právní předchůdci žalovaných) nikdy nenamítali, že by část jejich

pozemku byla žalobcem neoprávněně užívána, rozdíl ve výměře jím fakticky

užívaných pozemků a pozemků, které právně vlastnil, nebyl nijak zásadní, dospěl

soud prvního stupně k závěru, že žalobce zachoval při svém jednání běžnou míru

opatrnosti a nemohl mít po celou vydržecí dobu důvodné pochybnosti o tom, že mu

pozemky patří. Nadto ani z katastrálních map a náčrtů z různých let nebylo

možno průběh hranice najisto postavit, když na různých mapách byla hranice

vedena různě. Podle odvolacího soudu bylo v řízení před soudem prvního stupně prokázáno, že

žalobce užíval předmětné pozemky v dobré víře, že mu patří, neboť na těchto

pozemcích stály jeho stavby (přizděná část domu a zděná kůlna, která byla řádně

zkolaudována a povolena k užívání). Pro povolení této zděné kůlny žalobce

předložil tehdejší Komisi výstavby MNV v Bojanovicích spolu s žádostí o vydání

stavebního povolení plány a situaci s označenými pozemky a komise výstavby

povolila přestavbu dřevěné kůlny na zděnou kůlnu, přestože téměř celá její

stavba zasahovala na sporný pozemek st. parc. č. 424. Pokud tedy žalobce

vycházel z rozhodnutí o povolení přestavby dřevěné kůlny na zděnou kůlnu a z

rozhodnutí o povolení užívání této zděné kůlny, šlo o omluvitelný omyl vyvolaný

státním orgánem, neboť tento omyl vycházel z důvěry občana ve stát a jeho

orgány. Žalobce proto nemohl mít po celou vydržecí dobu důvodné pochybnosti o

tom, že mu sporný pozemek, na kterém je postavena zděná kůlna, patří.

Pokud jde

o dobrou víru žalobce ohledně pozemku, na kterém stojí přístavek domu, žalobce

při koupi domu kupoval tento dům s přístavkem a bylo zcela logické, že byl

přesvědčen o tom, že přístavek domu je postaven na pozemku vlastníka přístavku. Žalovaní se sice snaží tyto závěry zpochybnit, ale jejich argumenty se vesměs

omezují jen na pokračující polemiku s procesem dokazování a se zjištěným

skutkovým stavem (zejména námitky, že žalobce neprováděl přestavbu přístaveb,

že žalobce neprokázal, že by stavby k budově měly v rozhodné době existovat a

že s nimi vyslovil souhlas právního předchůdce žalovaných, či že od počátku

věděl o tom, že staví na cizích pozemcích), aniž by přitom jakkoliv zpochybnili

právní závěry soudů obou stupňů ohledně dobré víry žalobce. Navíc podle § 241a

odst. 1 o. s. ř. je jediným dovolacím důvodem nesprávné právní posouzení věci,

a proto argumenty a námitky směřující do skutkového stavu přípustnost, natož

důvodnost, dovolání založit nemohou. Nelze přisvědčit především námitce, že kdyby žalobce nahlédl do katastrální

mapy, musel by zjistit, že vlastnická hranice v katastru nemovitostí neodpovídá

skutečnému stavu. Posouzení dobré víry je v této otázce totiž v souladu s

rozhodovací praxí dovolacího soudu. Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 22. května 2002, sp. zn. 22 Cdo 2211/2000

(uveřejněném pod č. C 1181 v Souboru) uvedl, že „právní povinnost nechat

vytyčit a identifikovat držené pozemky nelze z tehdy platného práva dovodit. Samotná skutečnost, že držitel nenechal vytyčit hranice jím držených pozemků a

nezjistil tak, že drží i část pozemku, jehož vlastníkem není, nevylučuje

poctivou držbu podle § 326 OZO, ani držbu oprávněnou podle ObčZ z roku 1950 a

podle platného ObčZ“. Obdobně Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 17. listopadu

1999, sp. zn. 22 Cdo 837/98 (uveřejněném pod č. 40/2000 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek), uvedl, že „právní povinnost ověřit si rozlohu

přidělených pozemků, která nebyla v rozhodnutí o přídělu uvedena, nelze z tehdy

platného práva dovodit. Z toho je zřejmé, že při posuzování otázky, zda v daném

případě byly splněny podmínky držby vedoucí k vydržení, nelze vycházet jen ze

skutečnosti, zda stav vzniklý v důsledku uchopení držby byl v souladu s údaji

uvedenými v pozemkové knize, popřípadě v jiné veřejné knize, o kterých se

držitel nepřesvědčil, ale je třeba brát do úvahy všechny okolnosti, za kterých

byla držba uchopena“. V posuzovaném případě žalobce kupoval pozemky společně s rodinným domem a

dalšími stavbami od svých rodičů. Je sice pravdou, že žalobce následně provedl

přestavbu na základě povolení, jehož podkladem byl plán, do něhož přestavbu

zakreslil sám žalobce, ale jak zdůraznil soud prvního stupně, z katastrálních

map a náčrtů z různých let nebylo možné průběh hranice najisto postavit, když

na různých mapách byla hranice vedena různě. Nelze pominout ani tu skutečnost,

že s přestavbou vyslovili souhlas jak komise výstavby, tak i právní předchůdci

žalovaných, kteří do roku 2003, kdy žalobce převedl stavby ležící na

předmětných pozemcích na svého syna, spornou hranici nijak nerozporovali.

Za

dané situace dovolací soud neshledal, že by závěry soudů obou stupňů ohledně

dobré víry žalobce a vydržení předmětných pozemků byly zjevně nepřiměřené, a

proto jsou rozhodnutí soudů obou stupňů v souladu s rozhodovací praxí

dovolacího soudu. V souvislosti s dovolateli tvrzenými vadami řízení dovolací soud připomíná, že

podle občanského soudního řádu je jediným dovolacím důvodem nesprávné právní

posouzení věci (srovnej § 241a odst. 1 o. s. ř.) a až tehdy, když je dovolání

přípustné, dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229

odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o. s. ř., jakož i k jiným vadám řízení,

které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (srovnej § 242 odst. 3

věta druhá o. s. ř.). Z uvedeného vyplývá, že pokud dovolatel v souvislosti s

tvrzenými vadami řízení nevymezí otázku hmotného či procesního práva, která by

zakládala přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř., může dovolací soud k vadám

řízení přihlédnout pouze v tom případě, že z jiného důvodu shledá dovolání jako

přípustné [srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. září 2014, sp. zn. 22 Cdo 3332/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2014, sp. zn. 22 Cdo 4553/2014 (obě dostupná na www.nsoud.cz)]. V posuzovaném případě však dovolatelé v souvislosti s tvrzenými vadami řízení

žádnou (třeba i ne zcela přesně formulovanou) právní otázku nevymezili, přičemž

dovolací soud není oprávněn si otázku přípustnosti dovolání sám formulovat,

neboť by tím narušil zásadu dispoziční a především pak zásadu rovnosti

účastníků řízení. Vzhledem k tomu nebyl dovolací soud oprávněn se v této fázi

dovolacího řízení tvrzenými vadami řízení zabývat. Jelikož nebylo možno žalovaným přisvědčit v jimi vymezené přípustnosti

dovolání, Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl. V souladu s § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů

dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění. Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. Nesplní-li žalovaní povinnost uloženou tímto rozhodnutím, může se žalobce

domáhat výkonu rozhodnutí nebo exekuce.