Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 2858/2013

ze dne 2015-09-30
ECLI:CZ:NS:2015:22.CDO.2858.2013.1

22 Cdo 2858/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala

Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve

věci žalobce JUDr. E. P., zastoupeného Mgr. Milanem Musilem, advokátem se

sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, proti žalovanému J. B.,

zastoupenému Jaroslavem Sládkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové,

Veverkova 1343/1, o vyklizení nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Hradci

Králové pod sp. zn. 16 C 121/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského

soudu v Hradci Králové ze dne 22. května 2013, č. j. 21 Co 225/2010-174, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. května 2013, č. j. 21 Co

225/2010-174, se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Okresní soud v Hradci Králové (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne

23. listopadu 2009, č. j. 16 C 121/2008-81, žalovanému uložil ve výroku I.

povinnost „na vlastní náklady vyklidit nemovitosti žalobce, a to z pozemků

parc. č. 247/36, parc. č. 247/39, parc. č. 247/43, parc. č. 247/46, parc. č.

247/49, parc. č. 247/51, parc. č. 247/54, parc. č. 247/69, parc. č. 247/70,

parc. č. 247/44, parc. č. 247/48 odstranit části budoucích vodovodních přípojek

a části budoucích přípojek na dešťovou a splaškovou kanalizaci a z parc. č.

247/67 odstranit část budoucí vodovodní přípojky, vše v katastrálním území a

obci V. n L. (dále jen ,,předmětné pozemky“), a to do patnácti dnů od právní

moci tohoto rozsudku“. Ve výroku II. pak rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Žalobce se jako vlastník domáhal „vyklizení“ předmětných pozemků a „odstranění

částí přípojek“ s tím, že jsou na nich umístěny části vodovodní přípojky a

přípojky splaškové a dešťové kanalizace (dále jen „přípojky“) mající povahu

věcí movitých, které jsou ve vlastnictví žalovaného, a který k jejich umístění

nemá žádné oprávnění.

Soud prvního stupně vzal za prokázané, že žalobce je vlastníkem předmětných

pozemků. Na části pozemků jsou vybudovány přípojky, které jsou ve vlastnictví

žalovaného. Tyto části přípojek do pozemků umístila společnost ALBA invest s.

r. o., která následně převedla vlastnické právo k přípojkám na žalovaného. Soud

prvního stupně dospěl k závěru, že na části přípojek nelze nahlížet jako na

přípojky ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (dále

jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), neboť nesplňují stanovené definiční

znaky a nejsou schopny samostatného využití. Navíc ani nebyly povoleny ve

stavebním řízení. V podstatě se jedná o trubky, které lze z pozemků odstranit,

aniž by došlo k jejich znehodnocení, jelikož nejsou spojeny pevným základem se

zemí. Soud prvního stupně dovodil, že jde o věci movité ve vlastnictví

žalovaného a žalobce má nárok na ochranu svého vlastnického práva (§ 126 odst.

1 obč. zák.), do kterého tímto žalovaný bez právního titulu neoprávněně

zasahuje, neboť žalovanému nesvědčí žádné oprávnění mít tyto movité věci

umístěny na pozemcích žalobce.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Hradci Králové (dále jen „odvolací soud“)

rozsudkem ze dne 4. října 2010, č. j. 21 Co 225/2010-112, rozsudek soudu

prvního stupně změnil tak, že žalobu zamítl (výrok I. rozsudku odvolacího

soudu) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II. rozsudku

odvolacího soudu).

Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými zjištěními, nikoliv však s právními

závěry soudu prvního stupně. Odvolací soud dospěl k závěru, že přípojky jsou

samostatnými stavbami a jsou způsobilé být předmětem právních vztahů jako věci

v právním slova smyslu. Uzavřel, že pokud jsou přípojky stavbami, nemůže se

vlastník domáhat ochrany v režimu § 126 odst. 1 obč. zák., ale toliko

projednáním těchto staveb v režimu § 135c obč. zák. jakožto staveb

neoprávněných. Takový postup však v daném případě nepřicházel do úvahy, neboť

podle tvrzení samotného žalobce v době výstavby těchto přípojek stavebník

disponoval občanskoprávním titulem k jejich výstavbě, a o neoprávněné stavby se

tak nejedná.

Proti rozsudku odvolacího soudu ze dne 4. října 2010, č. j. 21 Co 225/2010-112,

podal žalobce dovolání. Dovolací soud rozsudkem ze dne 23. října 2012, sp. zn.

22 Cdo 483/2011, citovaný rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k

dalšímu řízení. Dovolací soud neshledal správným názor odvolacího soudu, že

jsou-li přípojky stavbami ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích,

nepřichází do úvahy ochrana vlastnického práva v režimu § 126 odst. 1

občanského zákoníku, ale jejich vypořádání v režimu § 135c občanského zákoníku.

Dovolací soud upozornil na přístup soudní praxe, podle které existují případy,

kdy stavebník postaví na cizím pozemku stavbu, ke které má stavebník

občanskoprávní oprávnění, přičemž v důsledku skutečností později nastalých

dojde k odpadnutí nebo zániku tohoto práva. V takových případech je nutno

odlišovat dvě skupiny případů: a) situace, kdy stavebník staví stavbu na

základě práva, které není časově žádným způsobem limitováno, anebo se stavebník

důvodně mohl domnívat, že existence jeho stavby nebude časově omezena, b)

případy, kdy stavebník již od zahájení stavby věděl nebo z okolností vědět mohl

a měl, že jeho právo stavby nebude časově neomezené, ale naopak je nebo může

být časově limitováno. Pro obě skupiny případů je shodné, že jejich režim

nepodléhá ustanovení § 135c obč. zák. právě proto, že v době výstavby byl

občanskoprávní titul ke zřízení staveb dán, ale obě je nutno poměřovat

požadavkem na ochranu vlastnického práva v režimu § 126 odst. 1 obč. zák., byť

v prvním případě soudní praxe úspěšnou aplikaci tohoto ustanovení nepřipouští

(nikoliv však proto, že by se mělo jednat o režim neoprávněné stavby ve smyslu

§ 135c obč. zák.), zatímco v druhém případě může být důvodnost žaloby podle

uvedeného ustanovení založena. Dovolací soud dále odvolacímu soudu vytkl, že

zatížil řízení vadou spočívající v překvapivosti rozhodnutí.

Odvolací soud následně rozsudkem ze dne 22. května 2013, č. j. 21 Co

225/2010-174, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že zamítl žalobu, aby

byla žalovanému uložena povinnost na vlastní náklady vyklidit předmětné pozemky

žalobce odstraněním částí budoucích vodovodních přípojek a částí budoucích

přípojek na dešťovou a splaškovou kanalizaci (výrok I.) a rozhodl o náhradě

nákladů řízení (výrok II.).

Odvolací soud po doplněném dokazování dospěl k závěru, že části přípojek jsou

nedokončenými nemovitými stavbami. Vyšel při tom z „§ 2 odst. 3 stavebního

zákona“, podle něhož se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají

stavební nebo montážní technologií bez zřetele na jejich stavebnětechnické

provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a

dobu trvání. S přihlédnutím k § 3 odst. 1 a 2 zákona o vodovodech a

kanalizacích dále dovodil, že v daném případě nepůjde o prostou movitou věc,

která by stavbou nebyla. Ke zhotovení částí přípojek bylo třeba realizovat

stavební a montážní technologii umožňující napojení přípojek na hlavní řady.

Části přípojek by nebyly stavbami jen tehdy, pokud by šlo o trubky uložené

prostým způsobem na pozemku bez toho, aby v souvislosti s jejich umístěním na

pozemku byly vykonány stavební a montážní technologie. V daném případě k

uložení a napojení přípojek na hlavní řady musely být takové technologie

realizovány a na základě nich vznikla stavba, byť stavebně nedokončená. Při

posuzování, zda se jedná o stavbu movitou či nemovitou, odvolací soud vyšel z

argumentace žalobce opřené o nález Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 531/05, podle

které je k posouzení existence kvality pevného základu stavby třeba odborných

znalostí. Odvolací soud uznal, že nemá potřebné odborné znalosti, avšak

uzavřel, že i bez toho není pochyb o tom, že pevné spojení části přípojek je

dáno tím, že jsou v zemi zakopány a především napojeny na hlavní řady. Způsob

napojení a jejich oddělení, včetně rozsahu poškození obou stran napojení, soud

sám neposuzoval. Z judikatury Nejvyššího soudu vyvodil, že pro jeho rozhodnutí

nebylo zásadně významné, zda části přípojek budou (pro potřeby režimu § 126

odst. 1 občanského zákoníku) definovány jako stavby movité nebo nemovité, neboť

za rozhodující skutečnost považuje to, že stavby byly vybudovány jako oprávněné

a teprve poté došlo ke změnám majícím za následek zánik tohoto oprávnění.

Obchodní společnost ALBA invest s. r. o. převedla části přípojek do vlastnictví

žalovaného a následně předmětné pozemky do vlastnictví žalobce. Tato společnost

jako stavebník stavěla přípojky na základě časově neomezeného práva k pozemku.

V takovém případě pak soudní praxe aplikaci § 126 odst. 1 občanského zákoníku

nepřipouští. Na tom nic nemění ani to, že aktuálním vlastníkem přípojek je

někdo jiný, právní nástupce stavebníka.

Odvolací soud se dále zabýval námitkou žalovaného, že výkon práv žalobce je v

rozporu s dobrými mravy, a nelze mu tak přiznat soudní ochranu. Uvedl, že části

přípojek byly do pozemku zakopány a připojeny k hlavním řadům za účelem

zajištění napojení budoucích rodinných domků na vodovodní a kanalizační řady. V

době, kdy obchodní společnost tyto přípojky převáděla, musel být smluvním

stranám zřejmý jejich účel a jejich povaha. Žalovaný musel předpokládat, že

souhlas obchodní společnosti jako vlastníka pozemku je souhlasem trvalým. Až po

prodeji přípojek nabyl žalobce vlastnické právo k pozemku. Pokud předmětné

pozemky zakoupil s vědomím, že jsou v nich umístěny přípojky žalovaného, jedná

se podle odvolacího soudu o výkon práva v rozporu s dobrými mravy.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které považuje

za přípustné podle § 237 občanského soudního řádu, neboť odvolací soud se měl

odchýlit od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu v posouzení, zda

vybudované části přípojek jsou věci movité či nemovité a jaký to má důsledek na

aplikaci § 126 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž v otázce výkonu práva

žalobce v rozporu s dobrými mravy. Otázkou procesního práva, při jejímž řešení

se měl odvolací soud odchýlit od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu,

spatřuje v tom, že odvolací soud opětovně rozhodl překvapivě.

Dovolatel nesouhlasí s kvalifikací budoucích přípojek jako nemovitých staveb.

Povahu přípojek jako nemovitostí nelze dovozovat z toho, že jsou zakopány v

zemi a napojeny na hlavní řady. Nemovitost je stavba spojená se zemí pevným

základem, nikoliv stavba spojená s jinou stavbou poměrně snadno rozebratelným

způsobem. Poukázal na rozhodnutí dovolacího soudu sp. zn. 22 Cdo 1118/2005, ve

kterém dovolací soud definoval, co je nemovitou stavbou. Nutnou podmínkou je

zde pevné spojení se zemí, které však v řešeném případě absentuje. Dovolatel má

za to, že přípojky jsou movitými věcmi. Vytkl odvolacímu soudu, že otázku, zda

jde o movitou nebo nemovitou věc v rozporu se závazným právním názorem

dovolacího soudu nepovažoval za podstatnou. Názory, které odvolací soud přijal,

jsou plně použitelné pouze pro nemovité věci, v případě movitých věcí

neobstojí. Zde se plně uplatní § 126 odst. 1 občanského zákoníku. Rozhodnutí

odvolacího soudu je rozhodnutím překvapivým, i když „ne v takové intenzitě,

jako tomu bylo při vydání původního zrušeného rozsudku odvolacího soudu“.

Překvapivým má být názor odvolacího soudu, že je nerozhodné, jakou povahu mají

přípojky, zda jsou nemovitými nebo movitými věcmi. Naopak se odvolací soud

intenzivně ve svém rozhodnutí zabýval otázkou výkonu práva žalobce v rozporu s

dobrými mravy. Poukázal na judikaturu dovolacího soudu, vycházející z toho, že

žalobu lze zamítnout pro rozpor s dobrými mravy jen zcela výjimečně. Odstranění

přípojek by žalovaného nijak vážně nepoškodilo, žalovaný přípojky nepotřebuje

pro své základní potřeby, ani pro své bydlení. Zájmem žalovaného je dosažení

maximálního zisku, což nemůže být významným zájmem, který by byl nadřazen

ochraně vlastnického práva žalobce. Navíc odvolací soud žádný zvlášť významný

zájem žalovaného nedefinuje, čímž se v rozporu s judikaturou dovolacího soudu

nevypořádal s argumenty žalobce k otázce dobrých mravů. Dovolatel dále vylíčil,

jakým způsobem se měl žalovaný stát vlastníkem pozemků, na které mají vést

vybudované části přípojek. Za podstatné považuje to, že se odvolací soud

nevypořádal se vznesenou i prokázanou námitkou žalobce spočívající v tom, že

žalovaný při převzetí částí budoucích přípojek věděl, že se přípojky nenachází

v jeho pozemcích. Správně si měl s tehdejším vlastníkem předmětných pozemků

smluvit odpovídající právo k uložení přípojek. Navrhl, aby dovolací soud

rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaný se ve vyjádření k dovolání ztotožnil s názorem odvolacího soudu, že

povaha přípojek je pro právní posouzení věci nepodstatná. Stavby přípojek byly

na pozemku žalobce zhotoveny oprávněně. Rozhodnutí odvolacího soudu nevykazuje

žádné znaky překvapivosti. Žalovaný dodal, že se pokoušel s žalobcem opakovaně

dohodnout na zřízení věcných břemen k přípojkám, byl však neúspěšný vzhledem k

úplatě, kterou žalobce za zřízení věcných břemen požadoval. Navrhl, aby

dovolací soud dovolání žalobce zamítl.

Podle hlavy II. – ustanovení přechodných a závěrečných – dílu 1 – přechodných

ustanovení – oddílu 1 – všeobecných ustanovení – § 3028 odst. 1, 2 zákona č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku, tímto zákonem se řídí práva a povinnosti

vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. Není-li dále stanoveno jinak, řídí se

ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných

a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem

nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních

předpisů.

Jelikož k neoprávněnému zásahu do vlastnického práva žalobce mělo dojít před 1.

lednem 2014 a před tímto datem také bylo o nároku žalobce pravomocně

rozhodnuto, postupoval dovolací soud podle příslušných ustanovení zákona č.

40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“).

Podle článku II. – Přechodná ustanovení, bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým

se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony, pro řízení zahájená přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Protože napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 22. května 2013 a

dovolací řízení bylo zahájeno dovoláním podaným dne 1. srpna 2013, projednal

dovolací soud dovolání a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění

účinném od 1. ledna 2013 (dále jen „o. s. ř.“).

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 241a odst. 1 – 3 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že

rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V

dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti

kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení

důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti

dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Důvod

dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá

za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení.

Dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu, ve kterém byl

jeho výrok napaden (§ 242 odst. 1 o. s. ř.). Rozhodnutí odvolacího soudu lze

přezkoumat jen z důvodu vymezeného v dovolání. Je-li dovolání přípustné,

dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2

písm. a) a b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny (§

242 odst. 3 o. s. ř.).

Dovolání je přípustné, neboť rozhodnutí odvolací soudu není v souladu s

judikaturou dovolacího soudu (a dovolatel na tento nesoulad také poukazuje), a

je tudíž i důvodné.

Podle § 126 odst. 1 obč. zák. vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do

jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje; zejména se může domáhat vydání

věci na tom, kdo mu ji neprávem zadržuje.

Žalobce svůj žalobní nárok opírá právě o ustanovení § 126 odst. 1 obč. zák. s

poukazem na to, že na jeho pozemcích se nacházejí movité věci ve vlastnictví

žalovaného. Zamítavé rozhodnutí odvolacího soudu je založeno na závěru, že se

na pozemku žalobce nacházejí stavby ve vlastnictví žalovaného, jejichž

odstranění nepřichází do úvahy bez ohledu na to, zda se jedná o stavby movité

či nemovité.

Dovolací soud již v této fázi předesílá (z důvodů dále vysvětlených a

rozvedených), že případná aplikace § 126 odst. 1 obč. zák. může v daném případě

přicházet do úvahy, ať již by výsledek faktické činnosti na pozemcích žalobce

bylo možno považovat za stavby mající povahu movitých věcí, anebo pouze movité

věci nemající charakter stavby. Naproti tomu je pro posouzení věci významné

(oproti přesvědčení odvolacího soudu), zda případné stavby na pozemcích žalobce

je možno považovat za stavby movité či stavby nemovité.

Nejvyšší soud (s přihlédnutím ke své dosavadní judikatuře) v usnesení ze dne

27. dubna 2011, sp. zn. 22 Cdo 3087/2009, uveřejněném na www.nsoud.cz, souhrnně

vysvětil : „Stavbou podle § 119 obč. zák. je výsledek takové stavební činnosti,

jíž vznikne věc (k tomu srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.

května 1988, sp. zn. 4 Cz 37/88, uveřejněný v ASPI pod evidenčním č. 13366CZ).

Stavbou v občanskoprávním smyslu se rozumí výsledek stavební činnosti, tak jak

tuto činnost chápe stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, pokud výsledkem

této činnosti je věc v právním slova smyslu, tedy způsobilý předmět

občanskoprávních vztahů, nikoliv součást věci jiné (k tomu srovnej např.

rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. ledna 2002, sp. zn. 22 Cdo

52/2002, uveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího

soudu, C. H. Beck, pod pořadovým č. C 2901). Stavba, která není věcí podle §

119 obč. zák., je součástí pozemku (k tomu srovnej např. rozsudek Nejvyššího

soudu České republiky ze dne 28. ledna 1998, sp. zn. 3 Cdon 1305/96, uveřejněný

v časopise Soudní rozhledy, 1998, č. 8, pořadové č. 68). Stavbou ve smyslu

občanskoprávním nemůže být stavební činností vytvořená stavba či konstrukce, u

níž nelze určit jasnou hranici, kde končí pozemek a kde začíná samotná stavba

(k tomu srovnej rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. února

2006, sp. zn. 22 Cdo 1118/2005, uveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí a

stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck, pod pořadovým č. C 4004).“

Podle § 119 odst. 2 obč. zák. nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se

zemí pevným základem.

Podle § 120 odst. 1, 2 obč. zák. součástí věci je vše, co k ní podle její

povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Stavba

není součástí pozemku.

Stavba není součástí pozemku tehdy, jestliže jde o stavbu, která je věcí

nemovitou nebo jestliže jde o stavbu, která je věcí movitou, tj. která není

funkčně nebo fyzicky spojena s pozemkem a lze ji od něho oddělit, aniž by došlo

k znehodnocení (k tomu srovnej nález Ústavního soudu ze dne 24. května 1994,

sp. zn. Pl. ÚS 16/93, uveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu,

C. H. Beck, 1994, svazek 1, pořadové č. 25, str. 190). Předmětem

občanskoprávních vztahů může být i podzemní stavba [k tomu srovnej rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 24. května 2006, sp. zn. 22 Cdo 911/2005, uveřejněný

pod č. C 4254 v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek, C. H. Beck (dále též

jen „Soubor“),].

Z uvedeného nálezu Ústavního soudu vyplývá, že o stavbu movitou jde tehdy,

jestliže tato není funkčně nebo fyzicky spojena s pozemkem a lze ji od něho

oddělit, aniž by to mělo za následek znehodnocení.

V nálezu ze dne 6. května 2003, sp. zn. I. ÚS 483/01 (uveřejněném ve Sbírce

nálezů a usnesení Ústavního soudu, 2003, svazek 30, pořadové č. 60, str. 107),

Ústavní soud vysvětlil, „že ´spojení se zemí pevným základem´ je možno

charakterizovat tak, že věc nesmí být oddělitelná od země, aniž by došlo k

porušení věci. Pevné spojení se zemí musí být zároveň takové, aby bylo schopno

odolat zejména účinkům přírodních vlivů dané lokality na věc a účinkům

vlastního působení věci. Z hlediska stavebního je pevný základ základovou

prostorovou konstrukcí geometricky a fyzikálně jednoznačně vymezenou a

definovanou, a to pro konkrétní stavební objekt v konkrétní lokalitě a v

konkrétních vnitřních a vnějších podmínkách. Je zřejmé, že posouzení existence

pevného základu konkrétní stavby je otázkou odbornou, k níž soud zpravidla nemá

dostatek odborných znalostí, a proto je třeba v rámci dokazování provést důkaz

znaleckým posudkem či odborným vyjádřením“.

Dovolací soud především předesílá, že odvolacím soudem naznačený závěr, že v

případě budovaných přípojek se jedná o nemovité stavby, je předčasný. Odvolací

soud sice v odůvodnění svého rozhodnutí zdůraznil, že nemá důvod se odchýlit od

svého právního názoru, že části přípojek jsou nedokončenými nemovitými

stavbami, tedy stavbami, které jsou pevným základem spojeny se zemí, současně

však jeho závěry, že jde o nemovité věci, nejsou důsledné, což ostatně

připouští i sám odvolací soud.

Odvolací soud usuzoval na pevné spojení budovaných přípojek z jejich „zakopání

do země“ a zejména napojení na hlavní řady. Současně však konstatoval, že

„způsob napojení a tedy i otázka způsobu jejich oddělení, včetně rozsahu

poškození obou stran napojení (ze strany přípojky i hlavního řadu) zřejmě

nemůže spolehlivě odborně posoudit sám“. Úvaha odvolacího soudu o charakteru

přípojek jako nemovitých věcí tak postrádá úvahu vážící se k případnému

znehodnocení, kde odvolací soud sám připouští, že se jedná o otázku odbornou,

kterou nemůže soud posoudit sám.

Neúplnost úvahy nutné k posouzení, zda se v případě přípojek jedná o nemovité

věci, odrážela přesvědčení odvolacího soudu, že pro právní posouzení věci není

povaha přípojek podstatná. Protože však podle názoru dovolacího soudu, jak bude

rozvedeno dále, povaha přípojek naopak podstatná je, spočívá rozhodnutí

odvolacího soudu na nesprávném právním posouzení věci a dovolací důvod

nesprávného právního posouzení byl uplatněn právem. V další fázi řízení se

proto odvolací soud bude zabývat povahou přípojek z hlediska výše naznačených

definičních znaků nemovitých staveb, a to z hlediska jejich pevného spojení se

zemí, a vypořádá se v této souvislosti s uplatněnou dovolací argumentací

dovolatele.

Odvolací soud usuzoval na nevýznamnost rozlišení mezi stavbami movitými a

nemovitými s poukazem na obsah předchozího rušícího rozhodnutí dovolacího soudu

v této věci.

V rozsudku ze dne 23. října 2012, sp. zn. 22 Cdo 483/2011, Nejvyšší soud

podrobně shrnul judikaturu týkající se případů staveb na cizích pozemcích,

které není možno považovat za neoprávněné proto, že v době výstavby

stavebníkovi svědčil právní titul k užívání pozemku a rozlišil dvě skupiny

případů: a) situace, kdy stavebník staví stavbu na základě práva, které není

časově žádným způsobem omezeno, anebo se stavebník mohl domnívat, že existence

jeho stavby nebude časově omezena, b) případy, když stavebník již od zahájení

stavby věděl nebo z okolností vědět mohl a měl, že je právo k užívání pozemku

nebude časově neomezené, ale naopak může být nebo je časově limitováno. V této

souvislosti pak uzavřel, že pro obě skupiny případů je shodné, že jejich režim

nepodléhá ustanovení § 135c obč. zák. právě proto, že v době výstavby byl

občanskoprávní titul ke zřízení staveb dán, ale obě je nutno poměřovat

požadavkem na ochranu vlastnického práva v režimu § 126 odst. 1 obč. zák., byť

v prvním případě soudní praxe úspěšnou aplikaci tohoto ustanovení nepřipouští,

zatímco v druhém případě může být důvodnost žaloby podle uvedeného ustanovení

založena.

Z uvedeného rozhodnutí dovolacího soudu pak vyplývá, že tyto závěry týkající se

staveb formuloval ve vztahu ke stavbám majícím povahu nemovitých věcí, což

vyplynulo ze závěrů odvolacího soudu, který přípojky považoval za nemovitosti,

jakož i z odkazu na jednotlivá rozhodnutí vydaná dovolacím soudem k této

problematice (a v rozhodnutí citovaná – 2 Cdon 240/97, 22 Cdo 746/2007, 22 Cdo

4027/2010), která se všechna vázala ke stavbám majícím povahu nemovitých věcí.

Pokud dovolací soud v rámci tohoto svého rozhodnutí zmiňoval v souvislosti s §

126 obč. zák. i stavby mající povahu věcí movitých, učinil tak toliko v

souvislosti se závěrem, že pokud nejde o neoprávněné stavby, na které by

dopadal režim ustanovení § 135c obč. zák., dopadá na vzájemné vztahy vlastníka

pozemku a vlastníka stavby režim § 126 odst. 1 obč. zák., ať již jde o stavby

nemovité či movité. Protože však odvolací soud uvažoval o přípojkách toliko

jako o stavbách nemovitých, zaujal dovolací soud názor k vymezení podmínek, za

kterých lze aplikovat § 126 odst. 1 obč. zák., toliko ke stavbám nemovitým,

nikoliv však movitým.

Odvolací soud, jak vyplývá z odůvodnění jeho rozhodnutí, názor vyslovený

dovolacím soudem k nemovitým stavbám považoval plně za použitelný i ve vztahu

ke stavbám majícím povahu movitých věcí.

Tento názor však dovolací soud nesdílí.

Závěr odvolacího soudu pomíjí základní odlišnost mezi stavbami majícími povahu

věcí nemovitých a movitých. Zatímco u staveb nemovitých, které jsou spojeny se

zemí pevným základem a které nemohou být od pozemku odděleny, aniž by došlo k

jejich znehodnocení, lze vycházet z primárního předpokladu, že mají být užívány

v místě jejich vybudování právě proto, že je nelze bez poškození přemístit z

místa jejich vybudování na místo jiné, u staveb majících povahu movitých věcí

tento předpoklad chybí právě vzhledem k jejich povaze. Jinými slovy řečeno,

zatímco u staveb nemovitých, vybudovaných na základě práva, které není časově

žádným způsobem omezeno, anebo se stavebník mohl důvodně domnívat, že existence

jeho stavby nebude časově omezena, je dáno legitimní očekávání jejich dalšího

užívání v místě umístění stavby, u staveb movitých nemůže být tento předpoklad

naplněn již právě vzhledem k movité povaze těchto staveb. Jestliže totiž

subjekt nabývá vlastnické právo k movité stavbě, musí předpokládat (bez ohledu

na povahu právního titulu, na základě kterého byla stavba vybudována), že

vlastník pozemku uplatní požadavek na užívání pozemku bez takové stavby

vzhledem k její mobilní povaze a je na nabyvateli stavby, aby si zajistil

právní titul pro její další užívání v podobě titulu obligačního nebo

věcněprávního. Jestliže tedy vlastník pozemku umístí na svém pozemku movitou

stavbu, kterou lze bez jakýchkoliv obtíží mobilně disponovat, a tuto stavbu

následně prodá novému vlastníku, nemůže tento nabyvatel legitimně očekávat, že

jen samotná okolnost, že movitou stavbu umístil na svém pozemku její vlastník,

zajistí jejímu nabyvateli časově neomezené právo k užívání pozemku bez možnosti

vlastníka pozemku domáhat se odstranění této stavby. Vyšel-li odvolací soud z

jiného právního názoru, spočívá i v této části jeho rozhodnutí na nesprávném

právním posouzení věci.

Odvolací soud současně poukázal na skutečnost, že i kdyby se v daném případě

jednalo o jednotlivé movité věci nemající vůbec charakter stavby, nemohla by

být žaloba důvodná proto, že v takovém případě by se jednalo o výkon práva

žalobce v rozporu s dobrými mravy ve smyslu § 3 odst. 1 obč. zák.

Tento závěr není správný.

Z judikatury Nejvyššího soudu vyplývá, že ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák.,

podle kterého výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů

nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí

být v rozporu s dobrými mravy, patří k právním normám s relativně neurčitou

(abstraktní) hypotézou, tj. k právním normám, jejichž hypotéza není stanovena

přímo právním předpisem a které tak přenechávají soudu, aby podle svého uvážení

v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého,

předem neomezeného okruhu okolností. Pro použití korektivu „dobré mravy“ zákon

nestanoví, z jakých hledisek má soud vycházet; vymezení hypotézy právní normy

tedy závisí v každém konkrétním případě na úvaze soudu [srovnej např. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 12. srpna 2003, sp. zn. 21 Cdo 633/2002 (uveřejněný pod

č. C 2084 v Souboru)]. Byla-li hypotéza právní normy vymezena správně, nemůže

být rozhodnutí ve věci v rozporu se zákonem z důvodu, že nebyly objasněny

okolnosti další, případně že nebylo přihlédnuto k jiným okolnostem, které v

posuzovaném případě nelze považovat za podstatné či významné, neboť takové

okolnosti nejsou součástí hypotézy právní normy, vymezené soudem v souladu se

zákonem, z níž soud při právním posouzení věci vychází [srovnej např. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 3. září 2002, sp. zn. 22 Cdo 264/2001 (uveřejněný pod

č. C 1404 v Souboru)].

Soudní praxe v tomto směru vychází z názoru, že za dobré mravy je třeba

pokládat souhrn společenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém

vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihujíce podstatné historické tendence

jsou sdíleny rozhodující částí společnosti, a mají povahu norem základních

[srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. září 1998, sp. zn. 3 Cdon

51/96 (uveřejněný pod č. 5/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), a

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. května 1997, sp. zn. 2 Cdon 473/96

(uveřejněný pod č. 16/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)], který je

konformní se závěrem obsaženým v nálezu Ústavního soudu ze dne 26. února 1998,

sp. zn. II. ÚS 249/97 (dostupný na http://nalus.usoud.cz), který za dobré mravy

považuje souhrn etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž

dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo

v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti.

Vzhledem k výše zmíněnému charakteru § 3 odst. 1 obč. zák. jako právní normy s

relativně neurčitou hypotézou je třeba rozhodnutí o tom, zda jsou splněny

podmínky pro použití § 3 odst. 1 obč. zák., učinit vždy po pečlivé úvaze, v

jejímž rámci musí být zváženy všechny rozhodné okolnosti případu na stranách

obou účastníků sporu, které mohou ovlivnit odpověď na otázku, zda lze po

vlastníku spravedlivě požadovat, aby mu byla ochrana jeho práva (práva domáhat

se odstranění stavby) dočasně odepřena. Odpovídající úsudek soudu tu musí být

podložen důkladnými skutkovými zjištěními a musí současně přesvědčivě dokládat,

že tato zjištění dovolují – v konkrétním případě – závěr, že výkon práva je s

dobrými mravy skutečně v rozporu [srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 12. srpna 2003, sp. zn. 21 Cdo 633/2002 (uveřejněný pod č. C 2084 v

Souboru), či rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. listopadu 2002, sp. zn. 31

Cdo 1096/2000 (uveřejněný v časopise Soudní judikatura, 2002, č. 11, s. 839)].

Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 10. listopadu 2000 sp. zn. 22 Cdo 740/99

(uveřejněného v časopise Soudní rozhledy, 2001, č. 4, str. 111), potom vyplývá,

že zamítnutí vlastnické žaloby pro rozpor výkonu vlastnického práva s dobrými

mravy připadá výjimečně do úvahy, pokud výkon práva na ochranu vlastnictví

vážně poškodí uživatele věci, aniž by vlastníkovi přinesl odpovídajících

prospěch, a vyhovění žalobě by se dotýkalo zvlášť významného zájmu žalovaného.

Odmítnutí právní ochrany je institutem výjimečným daným konkrétními okolnostmi

případu, které zcela mimořádně odůvodňují, proč neposkytnout vlastníkům pozemku

ochranu před zásahem v podobě umístění stavby nemající již právní titul k

užívání pozemku (k tomu srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.

února 2015, sp. zn. 22 Cdo 2023/2013, uveřejněný na www.nsoud.cz).

Úvaha odvolacího soudu o rozporu výkonu práv žalobce s dobrými mravy nemůže

obstát již z toho důvodu, že nebere na zřetel východiska formulovaná v

rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 740/99. Odvolací soud na výkon práv

žalobce v rozporu s dobrými mravy usuzoval v zásadě jenom ze samotné okolnosti

nabytí vlastnického práva žalobce k předmětným pozemkům, když uzavřel, že

„žalobce nabyl vlastnictví k zatíženému pozemku a v době nabytí svého

vlastnictví si musel být vědom tohoto zatížení a měl v rámci své smluvní

volnosti a svobody na výběr, zda takto zatížené pozemky do svého vlastnictví

převezme či nikoliv. Jeho postup, kdy vlastní vůlí vlastnictví k pozemkům nabyl

a poté po žalovaném žádá odstranění těchto částí přípojek, považuje odvolací

soud za výkon práva, který je v rozporu s dobrými mravy a porušující i princip

právní jistoty“.

S tímto závěrem dovolací soud nesouhlasí.

Jestliže z výše uvedeného výkladu dovolacího soudu vyplývá potřeba řádného

posouzení, zda se jedná o stavby movité či nemovité, je zřejmé, že úvaha o

případném rozporu výkonu práv žalobce s dobrými mravy musí být poměřována také

tím, zda má dojít k odstranění stavby movité či nemovité, byť se samozřejmě

nebude jednat o kritérium jediné. Bez ohledu na to však závěr odvolacího soudu

nemůže obstát již proto, že fakticky vytýká žalobci samotný výkon vlastnického

práva, jestliže věděl, že v době nabývání vlastnického práva k pozemkům se na

nich nacházejí části přípojek. To však o mravnosti či nemravnosti výkonu práva

žalobce nic nevypovídá. Jestliže žalobce nabyl pozemky, na kterých se měly

nacházet výsledek určité činnosti, lze souhlasit s odvolacím soudem potud, že

tuto skutečnost měl brát na zřetel při úvaze o nabytí vlastnického práva, kdy

si vlastník obecně musí být vědom rizik spojených s tím, že na jeho pozemcích

se nacházejí věci či stavby. Nabytí pozemků s tímto vědomím je však plně na

zvážení nabyvatele takových pozemků a jenom samotná okolnost, že se následně

domáhá ochrany svého vlastnického práva, nemravnost výkonu jeho vlastnického

práva nezakládá.

Odvolací soud nedocenil, že zamítnutí vlastnické žaloby je opatřením

mimořádným, vyžadujícím mimořádné okolnosti, přičemž ve svém rozhodnutí nijak

nevysvětlil, v čem by vyhovění vlastnické žalobě mělo vážně poškodit uživatele

věci (žalovaného), aniž by vlastníkovi přineslo odpovídajících prospěch, a proč

by se vyhovění žalobě dotýkalo zvlášť významného zájmu žalovaného. Dovolatel v

dovolání obsáhle argumentoval, proč se v daném případě nemůže o výkon práva v

rozporu s dobrými mravy jednat (a obdobně postupoval v průběhu celého řízení)

zejména s poukazem na skutečnost, že zájem žalovaného může být toliko

ekonomický a vyhovění žalobě se ho nijak výrazněji nedotkne. Vytýká-li odvolací

soud žalobci nedostatek odpovědného přístupu při nabývání vlastnického práva k

pozemkům, na kterých se nacházejí části přípojek, tím spíše musí uvedená úvaha

dopadat na žalovaného, který takto vlastnické právo nabyl, z pohledu, že v

rámci smluvní volnosti a zodpovědného přístupu musí zvažovat i hlediska a

poměry, které mu umožní další užívání pozemku. V dalším řízení tak bude na

odvolacím soudu, aby při úvaze o výkonu práva žalobce zohlednil výše uvedená

kritéria vymezená judikaturou dovolacího soudu a vypořádal se také s

argumentací žalobce k otázce výkonu práva žalobce v rozporu s dobrými mravy.

Námitkami žalobce směřujícími proti překvapivosti rozhodnutí odvolacího soudu

se dovolací soud z důvodu procesní ekonomie s ohledem na zrušení napadeného

rozhodnutí nezabýval.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc

vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení (§ 243e odst. 1 2 o. s. ř.). Právní

názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný (§ 243g odst. 1 věta první, část

věty za středníkem o. s. ř. ve spojení s § 226 o. s. ř.).

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení rozhodne soud v novém

rozhodnutí o věci (§ 243g odst. 1 in fine o. s. ř.).