Nejvyšší soud Usnesení občanské

22 Cdo 3799/2015

ze dne 2016-01-26
ECLI:CZ:NS:2016:22.CDO.3799.2015.1

22 Cdo 3799/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců

Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně

Bc. M. H., zastoupené JUDr. Jarmilou Podivínskou, advokátkou se sídlem v

Olomouci, Krapkova 3, proti žalovanému M. N., zastoupenému JUDr. Ing. Evou

Fryšovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, 8. května 10, o zdržení se

obtěžování hlukem, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 29 C

129/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě -

pobočka v Olomouci ze dne 23. dubna 2015, č. j. 69 Co 250/2014-544, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Okresní soud v Olomouci (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 27.

ledna 2014, č. j. 29 C 129/2009-376, zamítl žalobu „aby byl žalovaný zavázán k

povinnosti do 3 dnů od nabytí právní moci rozsudku zdržet se obtěžování

žalobkyně hlukem pocházejícím ze strojů umístěných v domě v obci S. n H., a to

v míře přesahující hygienické limity stanovené vyhláškou č. 148/2006 Sb., a to

50 decibelů ve vnějším prostoru na pozemkové parcele č. 119/5 v k .ú. S. n H. a

40 decibelů ve vnitřním prostoru rodinného domu stojícím na parcele st. 478 v

k. ú. S. n H.“ (výrok I.), uložil žalobkyni povinnost zaplatit žalovanému na

náhradě nákladů řízení částku 47 916 Kč (výrok II.) a rozhodl o náhradě nákladů

řízení státu (výrok III.). K uvedenému rozhodnutí dospěl po provedení

rozsáhlého dokazování a zejména na základě znaleckého posudku z oboru

zdravotnictví – hygiena, vypracovaného doc. RNDr. Marií Vaňkovou, CSc., z něhož

prokazatelně vyplynulo, že výsledná hodnota akustického tlaku, měřená ve

čtyřech měřících bodech, nepřesahuje hygienické limity v chráněném venkovním

prostoru a chráněném vnitřním prostoru, stanovené vyhláškou č. 148/2006 Sb.

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci jako soud odvolací k odvolání

žalobkyně rozsudkem ze dne 23. dubna 2015, č. j. 69 Co 250/2014-544, potvrdil

výroky I. a III. rozsudku soudu prvního stupně (výrok I.), změnil výrok II.

rozsudku soudu prvního stupně o náhradě nákladů řízení tak, že žalované uložil

povinnost zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení před soudem prvního

stupně částku 47 674 Kč (výrok II.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení před

soudem odvolacím (výrok III.).

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podává žalobkyně dovolání, jehož přípustnost

opírá o § 237 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s.

ř.“) a v němž uplatňuje dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci ve

smyslu § 241a odst. 1 o. s. ř. Namítá, že se odvolací soud při posuzování míry

obtěžování hlukem odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu,

kterou v dovolání cituje, a napadené rozhodnutí proto spočívá na nesprávném

právním posouzení věci. Navrhuje, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu

zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalovaný se k dovolání nevyjádřil.

Obsah rozsudků obou stupňů i obsah dovolání jsou účastníkům známy, a proto na

ně dovolací soud pro stručnost odkazuje.

Dovolání není přípustné.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 241a odst. 1–3 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že

rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Přitom je dovolací soud vázán nejen tím, který z dovolacích důvodů byl

uplatněn, ale i tím, jak byl důvod vylíčen, tj. v jakých okolnostech dovolatel

spatřuje jeho naplnění. V dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42

odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se

rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění

předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá

(dovolací návrh). Důvod dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní

posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá

nesprávnost tohoto právního posouzení.

Má-li být dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., ve znění účinném

od 1. ledna 2013, proto, že napadené rozhodnutí závisí na řešení otázky

hmotného či procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od

ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, musí být z dovolání patrno, o

kterou otázku hmotného či procesního práva jde a od které ustálené rozhodovací

praxe se při řešení této otázky odvolacím soudem odchyluje (k tomu srov.

usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo

2394/2013, toto a další níže uvedená rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou

uveřejněna na webových stránkách www.nsoud.cz).

Žalovaná zejména namítá, že i když nedojde k překročení hygienických limitů,

stanovených správním předpisem, může být takové obtěžování imisemi nepřípustné,

pokud překračuje míru přiměřenou poměrům v dané lokalitě.

K tomu dovolací soud uvádí, že zda jednání překročí míru přiměřenou poměrům, je

předmětem soudcovského uvážení ve spojení s exaktními závěry znaleckého posudku

a dalšími okolnostmi případu (doba rušení, trvalost, apod.). „Dovolací soud je

oprávněn úvahu odvolacího soudu o obtěžování nad míru přiměřenou poměrům

přezkoumat pouze v případě její zjevné nepřiměřenosti“ (srov. např. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 25. března 2015, sp. zn. 22 Cdo 2270/2012 nebo usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 21. září 2011, sp. zn. 22 Cdo 4266/2009). Nalézací

soudy ke své úvaze dospěly po zvážení všech skutkových zjištění a tato úvaha

není zjevně nepřiměřená, jak je uvedeno dále.

Žalobkyně polemizuje s tím, zda je povinna v žalobě „systematicky řazené do

tzv. soudcovského práva – rušení imisemi (hlukem)“, prokazovat míru hluku

přesahující hygienické limity stanovené vyhláškou č. 148/2006 Sb., a to 50

decibelů ve vnějším prostoru a 40 decibelů ve vnitřním prostoru, a zda je

povinna prokazovat délku, činnost, trvalost a míru hluku, který produkuje

žalovaný, dokazováním jeho pracovní činnosti.

Břemeno tvrzení a břemeno důkazní v tvrzených skutečnostech leží na žalobkyni.

Právě žalobkyně tvrdí, že je hlukem omezována v užívání svého domu a toto své

tvrzení musí bezpochyby prokázat. Žalovanému je umožněno pouze tato tvrzení

vyvrátit. „Důkazní břemeno ohledně určitých skutečností leží na tom účastníku

řízení, který z existence těchto skutečností vyvozuje pro sebe příznivé právní

důsledky; jde o toho účastníka, který existenci těchto skutečností také

tvrdí“ (srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 10. 1997,

sp. zn. 2 Cdon 257/97). Soudy obou stupňů dospěly k závěru, že žalobkyně toto

důkazní břemeno neunesla, tudíž se jí nepodařilo tvrzené omezování v užívání

domu prokázat. Proto není v této otázce dána přípustnost dovolání podle

ustanovení § 237 o. s. ř.

Dále žalobkyně namítá, zda je soud oprávněn posuzovat též míru hluku na odborné

úrovni (za jakých okolností se hladina zvuku zvýší, sníží, je konstantní).

Posouzení míry hluku je otázkou natolik odbornou, k níž soud zpravidla nemá

dostatek odborných znalostí, a proto je třeba v rámci dokazování provést důkaz

znaleckým posudkem či odborným vyjádřením. Důkaz znaleckým posudkem včetně

případného slyšení znalce je soud oprávněn hodnotit podle § 132 o. s. ř., tedy

podle zásady volného hodnocení důkazů. Hodnocení soudu však nemohou podléhat

odborné znalecké závěry ve smyslu jejich správnosti, soud může hodnotit

přesvědčivost posudku co do jeho úplnosti ve vztahu k zadání, logické

odůvodnění znaleckého nálezu a jeho soulad s ostatními provedenými důkazy

[srov. Nález ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 483/01]. Ani tato otázka tedy

nezakládá přípustnost dovolání ve smyslu ustanovení § 237 o. s. ř.

Podle žalobkyně není provozování stolařské dílny, jediné v dané lázeňské obci

(bez uděleného povolení k provozování), v místě obytných vilek (dle územního

plánu – území sloužící výhradně k bydlení), obvyklé. V této souvislosti

odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, ze dne 28. ledna 2015, sp. zn. 22

Cdo 636/2014, [PR 10/2015 str. 376].

K výše zmíněnému dovolací soud podotýká, že rozhodnutí citované žalobkyní není

k dané věci přiléhavé, jelikož se týká velkého průmyslového komplexu, rušícího

imisemi. V tomto případě jde o stolařskou dílnu, u které nebylo prokázáno, že

by v současné době sloužila k živnostenské činnosti, tudíž k výrobě velkého

rozsahu (co se týče pracovní doby, rozsahu činností, apod.). Současně byla

zkolaudována jako hobby dílna, což v průběhu řízení nebylo vyvráceno a ani

žalobkyně neprokázala opak. Navíc mnozí svědci ve věci uvedli, že je více ruší

hluk z nedalekého mlýna, tudíž nelze soudit, že by se jednalo o lokalitu s

„nulovou“ hladinou hluku. Nedochází tedy k rušení v míře nepřiměřené poměrům a

na základě skutkových zjištění nelze dospět k opaku. Z těchto důvodů tato

otázka nezakládá přípustnost dovolání.

Žalobkyně spatřuje porušení míry přiměřené poměrům v trvalé činnosti žalovaného

ve své stolařské dílně, tedy po dobu 5 hodin denně, od pondělí do pátku.

Soudy obou stupňů na základě skutkových zjištění dospěly k závěru, že v tomto

případě nejde o porušení míry přiměřené poměrům, jelikož ani znaleckým posudkem

doc. RNDr. Marie Vaňkové, CSc. nebylo prokázáno překračování hladiny hluku,

stanovené vyhláškou č. 148/2006 Sb., a to 50 decibelů ve vnějším chráněném

prostoru a 40 decibelů ve vnitřním chráněném prostoru. Toto zhodnocení samo o

sobě ještě nemusí znamenat, že nedošlo k překročení míry přiměřené poměrům tak,

jak namítá žalobkyně, nicméně v kontextu ostatních okolností a po zhodnocení

všech relevantních ukazatelů (okolní hluk, poloha nemovitosti) k překročení

míry přiměřené poměrům podle soudů nalézacích nedošlo a tato jejich úvaha

nebyla zjevně nepřiměřená. Ustanovení § 1013 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku (stejně jako ustanovení § 127 odst. 1 zákona č. 40/1964

Sb., občanského zákoníku, účinného do 31. prosince 2013) patří k právním normám

s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou, které tak přenechávají soudu, aby

podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní

normy ze širokého, předem neomezeného okruhu. Byla-li hypotéza právní normy

vymezena správně, nemůže být rozhodnutí ve věci v rozporu se zákonem z důvodu,

že nebyly objasněny okolnosti další, popřípadě že nebylo přihlédnuto k jiným

okolnostem, které v posuzovaném případě nelze považovat za podstatné či

významné. Dovolací soud mohl úvahu odvolacího soudu o obtěžování nad míru

přiměřenou poměrům přezkoumat pouze v případě její zjevné nepřiměřenosti (k

tomu srovnej přiměřeně použitelné odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne

26. března 2009 ve věci vedené pod sp. zn. 22 Cdo 1866/2006, či usnesení ze dne

24. června 2009, sp. zn. 22 Cdo 1514/2007). Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze

dne 26. dubna 2006, sp. zn. 22 Cdo 223/2005: “Stanovení toho, zda jde o

obtěžování nad míru přiměřenou poměrům, je věcí soudcovského uvážení. Soud však

musí vždy zjistit, jaká míra obtěžování nepřekračuje přiměřené poměry jak v

daném typu lokalit, tak i v konkrétním místě”. Nedošlo tedy k odchýlení se od

ustálené rozhodovací praxe a z tohoto důvodu tato otázka nezakládá přípustnost

dovolání.

Dále žalobkyně zpochybňuje neprovedení testu proporcionality (vzájemné

poměřování) ve vztahu jednotlivých vlastnických práv, kdy zde není žádná

okolnost, která by jednotlivé právo měla privilegovat, ani zde není veřejný

zájem, který by určité právo měl zvýhodnit. A to s odkazem na nález Ústavního

soudu ze dne 11. ledna 2012, sp. zn. I. ÚS 451/11, který stanovil, že právní

úprava tzv. sousedského práva představuje regulaci kolize dvou (více)

subjektivních práv, typicky práv vlastnických. V takové situaci je nutnou

podmínkou konečného rozhodnutí sporu využití všech možností minimalizace zásahu

do některého z nich.

Nalézací soudy hodnotily veškeré důkazy metodou volného hodnocení ve smyslu

ustanovení § 132 o. s. ř. a dospěly ke skutkovým zjištěním, na jejichž základě

bylo možno učinit úvahu o tom, že hluk produkovaný žalovaným nepřekračuje míru

přiměřenou poměrům a zároveň nejde o úvahu zjevně nepřiměřenou. Rozhodnutí

vychází zejména ze znaleckého zkoumání hladiny akustického tlaku na místě

samém. Po provedeném měření bylo znalkyní konstatováno, že hladina akustického

tlaku není v daném místě překračována a s ohledem na další okolnosti případu

nedochází k zasahování imisemi do vlastnického práva žalobkyně. Nalézací soudy

tedy zvažovaly i vzájemný vztah vlastnických práv účastníků.

Námitky žalobkyně ohledně případné potencionality nadměrného hluku nejsou

opodstatněné, jelikož vždy je třeba vycházet z hladiny hluku a míry přiměřené

poměrům v okamžiku, kdy je posuzována. Nalézací soudy vycházely z provedeného

měření hladiny akustického tlaku a z následně vypracovaného znaleckého posudku.

Znalecký posudek podává exaktní závěry o hladině akustického tlaku v daném

prostředí a tyto závěry není možné přezkoumávat, jelikož se jedná o skutkové

zjištění. Soudy prvního, ani druhého stupně neshledaly znalecký posudek

nesprávným a jde o tak odborné závěry, že soud není oprávněn znalecký posudek

přezkoumávat, pokud není zjevně nesprávný, nebo nesrozumitelný (viz např.

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. 22 Cdo 1290/2007).

Odvolací soud v odůvodnění svého rozsudku podrobně a s ohledem na konkrétní

okolnosti případu vyložil, v čem spatřuje důvody pro závěr, že se ze strany

žalovaného nejedná o obtěžování žalobkyně nad míru přiměřenou poměrům, když

přezkum skutkových zjištění odvolacího soudu, tvořících podklad pro tento

závěr, v případě dovolání opírajícího se o ustanovení § 237 o. s. ř. nepřipadá

do úvahy. Jeho závěry v daném ohledu jsou dostatečně srozumitelné a opírající

se o konkrétní skutková zjištění a žádná z namítaných otázek žalobkyní

nezakládá přípustnost dovolání ve smyslu ustanovení § 237 o. s. ř.

Ve světle naznačených úvah a judikatury dovolacího soudu lze proto rozhodnutí

odvolacího soudu považovat za věcně správné a plně v souladu s rozhodovací

praxí.

V podstatné části dovolání žalobkyně podrobuje kritice skutková zjištění, z

nichž nalézací soudy při svém rozhodování vycházely. K tomu dovolací soud

poznamenává, že od 1. ledna 2013 nelze v dovolání úspěšně zpochybnit skutková

zjištění odvolacího soudu; dovolací soud tak musí vycházet ze skutkových

zjištění učiněných v nalézacím řízení (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 27. března 2014, sp. zn. 28 Cdo 4295/2013).

Vzhledem ke shora řečenému dospěl dovolací soud k tomu, že dovolání není

přípustné, a podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. je odmítl.

V souladu s § 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů

dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. ledna 2016

Mgr. David Havlík

předseda senátu