Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 3916/2014

ze dne 2014-10-29
ECLI:CZ:NS:2014:22.CDO.3916.2014.1

22 Cdo 3916/2014

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala

Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve

věci žalobce P. J., P., zastoupeného Mgr. Romanou Petrovou, advokátkou se

sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Sokolská třída 1204/8, proti žalované I.

J., K., zastoupené JUDr. Jiřím Rakem, advokátem se sídlem v Kopřivnici,

Štefánikova 58/31, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního

soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 24 C 79/2012, o dovolání žalované proti

rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. května 2014, č. j. 11 Co

194/2014-116, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. května 2014, č. j. 11 Co

194/2014-116, s e r u š í a věc s e v r a c í Krajskému soudu v Ostravě k

dalšímu řízení.

Okresní soud v Novém Jičíně (dále jen „soud I. stupně“) rozsudkem ze dne 8. ledna 2014, č. j. 24 C 79/2012-80, přikázal do výlučného majetku žalobce z

majetku, který měl s žalovanou ve společném jmění manželů, 1) motorové vozidlo

Škoda, 2) pohledávku za Českou spořitelnou, a. s., ve výši 879,51 Kč (výrok

I.), uložil žalované povinnost zaplatit žalobci na vypořádání společného jmění

manželů částku 258.517,- Kč do 12 měsíců od právní moci rozsudku (výrok II.),

žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.) a

uložil žalobci povinnost zaplatit České republice na nákladech řízení částku

1.050,- Kč (výrok IV.). Účastníci řízení se za trvání manželství stali členy

Bytového družstva Štramberská 1127, se sídlem v Kopřivnici, Štramberská 1127

(dále jen „bytové družstvo“), a na základě toho nabyli právo nájmu družstevního

bytu č. 13. Vzhledem k tomu, že po rozvodu manželství se rozsudkem soudu I. stupně ze dne 23. ledna 2012, č. j. 6 C 62/2011-53, stala žalovaná jediným

nájemcem bytu a členem bytového družstva, do vypořádání společného jmění

manželů připadla ? obvyklé ceny členských práv a povinností spojených s

užíváním družstevního bytu, tj. 319.455,- Kč, kterou je žalovaná povinna

zaplatit žalobci. Soud se neztotožnil s tím, že by výkon práva žalobce byl v

rozporu s dobrými mravy. Dále vypořádal motorové vozidlo Škoda Fabia v ceně

121.000,- Kč a pohledávku žalobce za Českou spořitelnou a. s. ze smlouvy o

sporožirovém účtu ve výši 876,51,- Kč. Jelikož se účastníci shodli na tom, že

motorové vozidlo a uvedená pohledávka připadnou žalobci, zavázal soud I. stupně

žalovanou, aby zaplatila žalobci na vypořádání společného jmění manželů částku

258 517,- Kč v prodloužené lhůtě 12 měsíců tak, aby žalovaná byla schopna

dostát své platební povinnosti vůči žalobci. Krajský soud v Ostravě (dále jen „odvolací soud“) k odvolání žalované rozsudkem

ze dne 22. května 2014, č. j. 11 Co 194/2014-116, rozsudek soudu I. stupně ve

výroku I. potvrdil (výrok I.), ve výroku II. změnil tak, že uložil žalované

povinnost zaplatit žalobci na vypořádání společného jmění manželů částku 254

817 Kč do 3 měsíců od právní moci rozsudku (výrok II.), nepřiznal žalobci

náhradu nákladů řízení (výrok III.), uložil žalobci povinnost zaplatit státu na

nákladech řízení částku 419,- Kč (výrok IV.), rozhodl, že stát nemá vůči

žalované právo na náhradu nákladů řízení (výrok V.), uložil žalované povinnost

zaplatit žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení částku 11.664,- Kč (výrok

VI.) a rozhodl, že stát nemá vůči účastníkům právo na náhradu nákladů

odvolacího řízení (výrok VII.). Odvolací soud souhlasil s právním posouzením

soudu I. stupně ohledně rovnosti vypořádacích podílů, když žalovaná si znovu

subjektivně vyhodnotila příčiny rozvratu manželství. Žalovaná se stala výlučnou

členkou bytového družstva a výlučnou nájemkyní družstevního bytu, přičemž

žalobce veškeré pořízené movité věci ponechal žalované bez náhrady. Ani

odvolací soud neshledal, že by podaná žaloba měla být v rozporu s dobrými

mravy. Soud I.

stupně pouze pochybil, když uložil znalci stanovit obvyklou cenu

členských práv a povinností spojených s užíváním předmětného družstevního bytu

ke dni právní moci rozvodu manželství a ne ke dni právní moci rozsudku o

zrušení společného členství v bytovém družstvu a zrušení společného práva nájmu

družstevního bytu. Odvolací soud proto nechal vyhotovit doplněk ke znaleckému

posudku, přičemž odmítl, že znalec zjistil cenu administrativní a nikoliv cenu

obvyklou. Na základě toho stanovil, že žalovaná je povinna žalobci na vyrovnání

vypořádacích podílů zaplatit žalobci 254 817,- Kč ve lhůtě do 3 měsíců od

právní moci rozsudku. Proti výroku II. a VI. rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání,

které považuje za přípustné podle § 237 občanského soudního řádu, když má za

to, že rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného práva,

která nebyla dosud v rozhodování dovolacího soudu vyřešena, resp. při níž se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu. Žalovaná

předkládá dovolacímu soudu následující otázky: „Je možné, aby se soudy při

vypořádání společného jmění manželů v otázce disparity odmítly zabývat

skutečnostmi, které dříve vedly soud I. stupně v řízení o vypořádání společného

bydlení k přidělení bytu žalované, když následné přikázání finanční náhrady za

tento podíl v bytovém družstvu je, s ohledem na neměnné majetkové poměry stran,

v přímém rozporu s účelem, pro který byl podíl v bytovém družstvu a s tím

spojené právo užívání družstevního bytu žalované přidělen? Lze považovat

znalecký posudek k ocenění hodnoty podílu v bytovém družstvu zpracovaný dle

vyhláškou schválených hodnot za posudek, kterým by byla určena tržní hodnota

družstevního podílu?“

Žalobce se k dovolání nevyjádřil. Podle článku II. – Přechodná ustanovení, bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým

se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony, pro řízení zahájená přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Protože napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 22. května 2014 a

dovolací řízení bylo zahájeno po tomto datu, dovolací soud projednal dovolání a

rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2014

(dále jen o. s. ř.“). Dovolání je částečně důvodné. Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Podle § 241a odst. 1 – 3 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že

rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V

dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst.

4) uvedeno, proti

kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení

důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti

dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Důvod

dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá

za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení. Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů

přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí

dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako v této

věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek

považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace

textu ustanovení § 237 o. s. ř. či jeho části [k tomu srovnej např. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sp. zn. 29 NSČR 55/2013 (dostupné na

www.nsoud.cz)]. Má-li být dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., ve znění účinném

od 1. ledna 2013, proto, že napadené rozhodnutí závisí na řešení otázky

hmotného či procesního práva, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

řešena, musí být z dovolání patrno, kterou otázku hmotného či procesního práva

má dovolatel za dosud nevyřešenou dovolacím soudem, resp. proto, že napadené

rozhodnutí závisí na řešení otázky hmotného či procesního práva, při jejímž

řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího

soudu, musí být z dovolání patrno, o kterou otázku hmotného či procesního práva

jde a od které ustálené rozhodovací praxe se při řešení této otázky odvolacím

soudem odchyluje [k tomu srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září

2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013 (dostupné na www.nsoud.cz)]. Dovolatelka v první řadě namítá, že soudy obecných stupňů se odmítly zabývat

skutečnostmi, které vedly soud I. stupně v řízení o zrušení práva společného

nájmu „k přidělení bytu žalované“, přičemž tato otázka má být v rozhodovací

praxi Nejvyššího soudu doposud nevyřešena. Tato námitka však přípustnost

dovolání založit nemůže, neboť dovolatelka toliko polemizuje se skutkovým

stavem tak, jak jej zjistily nalézací soudy, resp. poukazuje na vadu řízení,

které se měly nalézací soudy dopustit, nikterak však nevymezuje jakoukoliv

právní otázku, jež by s tvrzenou vadou řízení souvisela. Dovolatelka tak

pomíjí, že podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2013 je

jediným dovolacím důvodem nesprávné právní posouzení věci (§ 241a odst. 1 o. s. ř.), tudíž proti zjištěnému skutkovému stavu v dovolacím řízení vůbec brojit

nelze a vadami řízení by se dovolací soud mohl zabývat pouze za předpokladu, že

by v souvislosti s tvrzenými vadami řízení byla vymezena otázka přípustnosti

dovolání, nebo že by bylo dovolání přípustné z jiného důvodu (§ 242 odst. 3 o. s. ř.). Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že dovolatelka v průběhu řízení rozporovala,

že by žalobci měla být vyplacena jakákoliv částka za vypořádání podílu k

bytovému družstvu.

Tato námitka je však ve zjevném rozporu s judikaturou

dovolacího soudu, z níž vyplývá, že „vzniklo-li manželům za trvání manželství

nejen právo společného užívání družstevního bytu, ale i společné členství v

bytovém družstvu, pak hodnota práv a povinností spojených s užíváním tohoto

bytu je majetkovou hodnotou, která je manželům společná. Soudy proto musí při

vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů přihlédnout k této majetkové

hodnotě stejně jako k jiným majetkovým hodnotám, které jsou rozvedeným manželům

společné a navazují na jejich spotřební společenství, a rozhodnout o tom,

kterému z manželů má tato hodnota připadnout. Hodnota členských práv a

povinností (členského podílu) by ovšem neměla připadnout tomu z manželů, který

pozbyl právo společného užívání bytu a tím i členství, takže rozhodnutí o tom,

komu z manželů má členský podíl připadnout, bude záviset především na tom,

který z nich bude jako člen družstva byt dále užívat, ať již na základě dohody

rozvedených manželů či na základě pravomocného rozhodnutí soudu [usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 25. srpna 2008, sp. zn. 22 Cdo 5384/2007 (uveřejněné

pod C 6524 v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu – dále

jen „Soubor“)]. V rozsudku ze dne 20. září 2000, sp. zn. 22 Cdo 1242/99,

uveřejněném v časopise Soudní rozhledy, 2000, č. 11, str. 335 pak Nejvyšší soud

vysvětlil, že ve výroku rozsudku o vypořádání zákonného majetkového

společenství manželů se vypořádání členského podílu v bytovém družstvu promítne

pouze ve výroku o vyrovnání podílů (tato práva se již v řízení žádnému z

účastníků nepřikazují). O eventuální nepřiznání náhrady vztahující se k hodnotě

členského podílu v bytovém družstvu by tak bylo možno uvažovat toliko v

souvislosti s tzv. disparitou podílů. Co se týče disparity podílů s ohledem na důvody rozpadu manželství, v

posuzovaném případě se odvolací soud s námitkou disparity řádně vypořádal, když

uvedl, že soud I. stupně v rozsudku o rozvodu manželství vyhodnotil příčiny

rozvratu manželství tak, že je shledal více na straně žalobce, nikoliv však

výhradně, neboť účastníci se shodli, že počátky příčin rozvratu manželství tkví

ve vzájemném nedostatku jejich komunikace a rozdílných názorech na trávení

společného času; žalovaná se stala výlučnou členkou a nájemkyní družstevního

bytu a žalobce veškeré pořízené movité věci ponechal žalované bez náhrady. Uvedené závěry odvolacího soudu jsou zcela v souladu s rozhodovací praxí

dovolacího soudu. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. března 2007, sp. zn. 22 Cdo 2921/2005 (uveřejněného pod C 5038 v Souboru), podíl manžela na

zaniklém společném jmění nelze snížit jen proto, že zjevnou příčinou rozvratu

manželství byl jeho mimomanželský vztah [obdobně rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 23. května 2007, sp. zn. 22 Cdo 1112/2006 (uveřejněný pod C 5060 v

Souboru)]. Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. srpna 2011, sp. zn.

22 Cdo

3110/2010 (uveřejněného pod C 10071 v Souboru) potom vyplývá, že příčiny

rozpadu manželství nejsou pro stanovení výše podílu manželů na jejich

vypořádávaném společném jmění významné, pokud neměly přímý dopad na hospodaření

se společným majetkem nebo na péči o rodinu. K námitce, že odvolací soud měl řízení o vypořádání společného jmění manželů

zamítnout pro rozpor s dobrými mravy, je vhodné připomenout, že řízení o

vypořádání společného jmění manželů je řízením, které končí vydáním

konstitutivního rozhodnutí, u nichž podle rozhodovací praxe Nejvyššího soudu

nepřichází použití § 3 odst. 1 občanského zákoníku v úvahu [srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. září 2002, sp. zn. 26 Cdo 2858/2000

(uveřejněný pod C 1415 v Souboru) nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2007, sp. zn. 22 Cdo 1326/2006 (dostupný na www.nsoud.cz)]. Zamítnutí

žaloby by ostatně nutně muselo vést k tomu, že by se uplatnila tzv. domněnka

vypořádání společného jmění manželů, a není tedy zřejmé, jak by se taková

okolnost mohla promítnout příznivě do poměrů dovolatelky oproti poměrům

ustaveným rozhodnutím odvolacího soudu. Dovolání je přesto důvodné. Dovolatelka namítala, že nebude mít k dispozici částku na vypořádání společného

jmění manželů dostatek prostředků. Soud prvního stupně stanovil lhůtu k plnění

v rozsahu 12 měsíců od právní moci rozsudku a tento svůj závěr také řádně

odůvodnil. Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 28. listopadu 2012, sp. zn. 22 Cdo 1096/2011,

uveřejněném na www.nsoud.cz, formuloval závěr, že majetkové poměry účastníků

samy o sobě (pokud nemají alespoň částečně původ v chování druhého účastníka,

výjimečně i v péči o rodinu) nemohou vést k disparitě podílů. Na druhou stranu

však soudy nemohou přehlížet i někdy velmi negativní důsledky toho, že jeden z

účastníků musí platit druhému na vyrovnání podílu částku přesahující jeho

majetkové možnosti. Proto je třeba zvážit, zda v takové situaci nerozložit

plnění na splátky, a to zejména tam, kde je nepochybné, že účastník není

objektivně schopen plnění ve lhůtě tří dnů od právní moci rozsudku poskytnout. Rozhodnutí soudu se v takovém případě musí opírat o konkrétní skutečnosti a o

racionální důvody, které jej vedly k tomu, že stanovil delší lhůtu k plnění

nebo peněžité plnění rozvrhl na jednotlivé splátky. Soud musí v těchto

případech zvážit, zda využití této možnosti nezaloží nespravedlivou nerovnováhu

mezi zájmy sporných stran; jeho rozhodnutí tedy musí obstát v testu

proporcionality. Odvolací soud – oproti soudu prvního stupně – stanovil lhůtu k plnění tři

měsíce od právní moci rozsudku, aniž by tento svůj závěr jakkoliv odůvodnil,

zejména z pohledu hledisek naznačených dovolacím soudem ve výše uvedeném

rozhodnutí.

Odůvodnění lhůty k vyplacení vypořádacího podílu bylo namístě tím

spíše, jestliže dovolatelka v průběhu řízení poukazovala na skutečnost, že

nedisponuje potřebnými finančními prostředky, jediným způsobem uspokojení

pohledávky oprávněného bude prodej členského podílu v bytovém družstvu,

důsledkem čehož bude neschopnost zajistit bydlení pro dovolatelku a její dvě

dcery, z nichž jedna je nezletilá a druhá po nabytí zletilosti má zahájit

studium na vysoké škole. Dojde tak ke znemožnění „výkonu rodičovské

zodpovědnosti“ na straně dovolatelky. Jestliže odvolací soud uvedená rozhodná hlediska opomenul, je jeho rozhodnutí v

této části neúplné, a tudíž nesprávné; dovolací důvod nesprávného právního

posouzení tak byl uplatněn právem. Dovolání však není přípustné ve druhé dovolatelkou vymezené otázce, kterou

rozporuje zjištění obvyklé ceny členského podílu v bytovém družstvu, neboť

dovolatelka toliko rozporuje hodnotu členského podílu, ze které vyšel odvolací

soud při stanovení výše vypořádacího podílu. V usnesení ze dne 4. listopadu

2010, sp. zn. 22 Cdo 234/2009 nebo rozsudku ze dne 28. března 2012, sp. zn. 22

Cdo 4452/2010, uveřejněných na www.nsoud.cz, Nejvyšší soud vysvětlil, že

zjištění ceny obchodního podílu či podniku je otázkou skutkovou; nejde o právní

posouzení věci. Uvedené lze bez dalšího vztáhnout i na zjištění hodnoty

členského podílu v bytovém družstvu. Zpochybňuje-li tak dovolatelka hodnotu

členského podílu, nepřípustně uplatňuje výhrady vůči skutkovým zjištěním

učiněným odvolacím soudem. Pro úplnost pak dovolací soud dodává, že není pravdou, že by znalec zjišťoval

administrativní a nikoliv obvyklou cenu nemovitostí. Podle spisu dostal znalec

od soudu I. stupně za úkol vypracovat znalecký posudek k ocenění obvyklé

hodnoty členských práv a povinností v bytovém družstvu spojené s právem nájmu

družstevního bytu ke dni zániku manželství (tj. k 24. 6. 2010). Znalec následně

vypracoval znalecký posudek, v němž ocenil hodnotu členského podílu částkou

638.910,- Kč. Jelikož odvolací soud považoval znalecký posudek vzhledem k datu

zjištění hodnoty podílu za nesprávný, uložil znalci vypracovat dodatek

znaleckého posudku, kterým by znalec zjistil hodnotu členského podílu ke dni

zániku práva společného nájmu družstevního bytu (tj. k 9. 2. 2012). Znalec

následně ocenil hodnotu členského podílu k uvedenému datu částkou 631.510,- Kč. Takový postup přitom plně odpovídá judikatuře dovolacího soudu. V rozsudku

velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. září 2010, sp. zn. 31 Cdo 2036/2008 (uveřejněném pod č. 47/2011 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek, dostupném na www.nsoud.cz), dovolací soud dospěl k

závěru, že „při oceňování členského podílu v bytovém družstvu v rámci

vypořádání společného jmění manželů – bývalých společných nájemců družstevního

bytu a společných členů bytového družstva – je třeba vyjít ze stavu i obvyklé

ceny tohoto podílu v době zániku společného nájmu družstevního bytu a

společného členství rozvedených manželů v družstvu“ [srovnej taktéž např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 2013, sp. zn.

22 Cdo 2570/2013

(dostupné na www.nsoud.cz)]. Z uvedeného je zřejmé, že odvolací soud při

stanovení otázek znalci nepochybil. V této souvislosti dovolací soud nadto ještě připomíná, že ačkoliv byl znalecký

posudek vypracován již v řízení před soudem I. stupně a byl následně doplněn v

odvolacím řízení, žalovaná ani v jednom případě nepožadovala výslech znalce k

obsahu jeho znaleckého posudku a nekonfrontovala ho s údajným nesprávným

znaleckým postupem. Žalovaná toliko požadovala vypracovat revizní znalecký

posudek, který by odpovídal „tržní ceně“, respektive přesněji řečeno jejím

představám o „tržní ceně“. Takový postup však ke zpochybnění postupu soudního

znalce zjevně nepostačuje. Nejvyšší soud České republiky proto napadený rozsudek podle ustanovení § 243e

odst. 1 o. s. ř. zrušil a věc podle ustanovení § 243e odst. 2 věta první o. s. ř. vrátil Krajskému soudu v Ostravě. Propojení zkoumané části výroku rozhodnutí

odvolacího soudu s částí výroku, která přezkoumání nepodléhá, se při rozhodnutí

o dovolání projevuje v tom, že shledá-li dovolací soud důvody pro zrušení

přezkoumávaného výroku, zruší současně i výrok, který přezkoumávat nelze (k

tomu srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. února

2008, sp. zn. 22 Cdo 3307/2006, uveřejněný v Souboru pod pořadovým č. C 5768). O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto v další fázi řízení odvolacím

soudem (§ 243g odst. 1 in fine o. s. ř.). Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.