Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 4663/2010

ze dne 2012-04-18
ECLI:CZ:NS:2012:22.CDO.4663.2010.1

22 Cdo 4663/2010

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z

předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr.

Jiřího Spáčila, CSc., a JUDr. Zdeňka Pulkrábka, Ph.D., ve věci žalobkyně D. P.,

bytem v P., proti žalovanému M. S., bytem v P., zastoupenému JUDr. Milošem

Červinkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Haštalská 27, o určení vlastnického

práva k nemovitosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 38 C

221/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne

24. listopadu 2009, č. j. 55 Co 326/2005-204, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. listopadu 2009, č. j. 55 Co

326/2005-204, se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

hlavním městě P., u katastrálního úřadu P.“ (výrok I. rozsudku), a rozhodl o

náhradě nákladů řízení (výrok II. rozsudku). Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že předmětný pozemek je částí

pozemku dříve označeného a pozemky jsou součástí sousedního pozemku dříve

označeného jako pozemek. Žalobkyně není vlastnicí předmětného pozemku, neboť jí

nesvědčí „souvislá řada nabývacích titulů pro nabytí vlastnictví k předmětnému

pozemku a žalobkyně ani její právní předchůdci nesplnili podmínky pro nabytí

vlastnického práva vydržením.“. Žalobkyně nemohla nabýt vlastnické právo na

základě smluv jí předložených (darovací smlouvy ze dne 22. dubna 1998, darovací

smlouvy ze dne 8. prosince 1997, kupní smlouvy ze dne 11. června 1992, kupní

smlouvy ze dne 1. srpna 1964), neboť předmětem kupní smlouvy ze dne 1. srpna

1964 nebyl předmětný pozemek (resp. část pozemku evidovaného podle dřívější

pozemkové evidence), ale pozemek evidovaný podle dřívější pozemkové evidence

pod parc. (v současné době pozemky). „Nejstarší právní předchůdci“ žalobkyně

nebyli vlastníky předmětného pozemku, a nemohli jej proto na žalobkyni, resp. její právní předchůdce převést. Žalobkyně však nemohla nabýt vlastnické právo k tomuto pozemku ani na

základě vydržení, neboť ani ona sama, ani její právní předchůdci nesplnili

podmínky stanovené občanským zákoníkem pro vydržení. Podle názoru soudu prvního

stupně mohla v daném případě vydržecí doba počít běžet až od 1. ledna 1992. S

ohledem na skutečnost, že žalobkyně v červenci 2001 obdržela od katastrálního

úřadu P. vyrozumění o duplicitním zápisu vlastnictví a že 23. listopadu 2001

byla podána žaloba, neuplynula nepřetržitě vydržecí doba deseti let. Nelze

podle názoru soudu prvního stupně také přehlednout, že právní předchůdce

žalobkyně, D. P., měl možnost v rámci vytyčování hranic pozemků, mezi nimiž byl

i pozemek, seznámit se s vytýčenými hranicemi na místě, přičemž „je jeho věcí“,

že této možnosti, která mu byla řádně oznámena, nevyužil. Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) k odvolání žalobkyně

rozsudkem ze dne 24. listopadu 2009, č. j. 55 Co 326/2005-204, rozsudek soudu

prvního stupně změnil a určil, že „žalobkyně je vlastníkem nemovitosti –

zahrady, zapsané na listu vlastnictví č. 957 pro katastrální území V., v

hlavním městě P., u Katastrálního úřadu P.“ (výrok I. rozsudku) a rozhodl o

náhradě nákladů řízení (výrok II. rozsudku). Odvolací soud vzal za prokázáno, že část pozemku připlotili JUDr. K. a

L. P. v roce 1965 k původně jedinému pozemku, který koupili s chatou v roce

1964, přičemž v kupní smlouvě byla uvedena výměra pozemku 456 m?. Poté, co v

mezidobí došlo k přečíslování pozemků, L. P. podle rozhodnutí o dědictví po

zemřelém JUDr. K. P., zemřelém, nabyla mimo jiné předmětný pozemek a pozemek. Při posuzování podmínek vydržení dospěl odvolací soud k závěru, že výměra

připloceného pozemku činila přibližně jednu čtvrtinu výměry koupeného pozemku.

Připlocením sporného pozemku se obdélníkový tvar koupeného pozemku nijak

nezměnil, došlo pouze k posunutí kratší strany „obdélníku“ o 3, 95 m oproti

původní délce 15 m, delší strana připloceného pozemku je rovná delší straně

pozemku v rozsahu 31,21 m. L. P. si podle názoru odvolacího soudu těžko mohla

ujasnit, zda výměra pozemků, o kterých bylo rozhodováno v dědickém řízení po

jejím manželovi, odpovídá výměře pozemků nabytých kupní smlouvou, protože v

kupní smlouvě šlo o jeden pozemek s označením „187/10 PK“. Na základě uvedených skutečností dospěl odvolací soud k závěru, že

manželé P., resp. L. P., byli se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že

jim připlocená část pozemku (později přečíslovaná na pozemek) patřila, neboť

nemohli mít po dobu své oprávněné držby pochybnosti o tom, že jim sporný

pozemek patří. Dobu oprávněné držby manželů P., resp. L. P. počítanou od 1. dubna 1983, si tak mohl započítat jejich právní nástupce PhDr. J. P., který měl

pozemek v oprávněné držbě na základě omluvitelného omylu založeného kupní

smlouvou ze dne 11. června 1992, kterou mu měla L. P. prodat mimo jiné tento

pozemek. PhDr. J. P. tak vlastnické právo vydržel po uplynutí desetileté

vydržecí doby počítané od 1. dubna 1983, tedy ke dni 1. dubna 1993. Následně

pozemek převedl platnou darovací smlouvou ze dne 8. prosince 1997 na D. P.,

který jej převedl darovací smlouvou ze dne 22. dubna 1998 na žalobkyni. Odvolací soud rozhodoval opakovaně poté, kdy jeho předchozí rozsudek ze

dne 11. května 2006, č. j. 55 Co 326/2005-163, jímž žalobě žalobkyně

vyhověl, dovolací soud rozsudkem ze dne 26. května 2009, č. j. 22 Cdo

2841/2006-196, zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Dovolací soud odvolacímu soudu vytkl, že i když učinil zjištění, jaká

výměra byla u jednotlivých pozemků uvedena v dědickém rozhodnutí, poměr výměry

původně nabytého pozemku a výměry obou skutečně držených pozemků nesrovnal a

blíže nerozvedl, o jak úzkou část pozemku se vzhledem k šíři pozemku. Bez

povšimnutí ponechal také otázku, zda manželé P. mohli i při minimální péči a

znalosti plochu zakoupeného pozemku vzhledem k jeho tvaru v reálu odhadnout. Dovolací soud dále dodal, že pokud by L. P. nebyla se zřetelem k uvedeným

okolnostem v dobré víře, že s manželem zakoupili celý – dnes oplocený –

pozemek, stěží by mohla její dobrou víru, že jí kromě zakoupeného pozemku a

chaty sporný pozemek patří, založit skutečnost, že byl v dědictví po zemřelém

manželovi projednán s novým označením. Rozsudek odvolacího soudu napadl žalovaný dovoláním, jehož přípustnost

spatřoval

v § 237 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) a

uplatnil dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. Namítl, že

odvolací soud při posuzování podmínek vydržení vlastnického práva nesprávně

zhodnotil výměru koupeného a drženého pozemku, neboť právní předchůdci

žalobkyně užívali pozemek v rozsahu o jednu třetinu větším, než v jakém

zakoupili. Odvolací soud navíc přehlédl zásadní skutečnost – dojde-li k

porovnání pruhu pozemku od hranice stavby č. e.

196 na pozemku k hranici

pozemku, je zřejmé, že pruh zbývající části pozemku je téměř stejně velký jako

pruh pozemku a rozloha těchto dvou pruhů pozemků činí přibližně 320 m?. Vzhledem k této skutečnosti museli mít manželé P., resp. L. P. při normální

opatrnosti pochybnosti o tom, že jim sporný pozemek patří. K vydržení

vlastnického práva k předmětnému pozemku tak nedošlo. Dovolatel proto navrhl,

aby dovolací soud zrušil napadený rozsudek a věc vrátil odvolacímu soudu k

dalšímu řízení. Žalobkyně ve vyjádření k dovolání považovala rozhodnutí odvolacího soudu za

správné. Popsala průběh a chronologii právních poměrů týkajících se předmětného

pozemku a dospěla k závěru, že všechny zákonem požadované podmínky pro vydržení

byly splněny.

Nejvyšší soud České republiky, po zjištění, že dovolání je přípustné podle §

237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. a bylo podáno včas oprávněnou osobou, přezkoumal

napadený rozsudek při vázanosti uplatněným dovolacím důvodem (§ 242 odst. 3

věta první o. s. ř.) bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.)

a dospěl k závěru, že dovolání je důvodné.

Podle § 242 odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí odvolacího soudu lze přezkoumat

jen z důvodů uplatněných v dovolání. Je-li dovolání přípustné, dovolací soud

přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a §

229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny.

Předmětem přezkumu dovolacím soudem je závěr odvolacího soudu, podle

kterého byly splněny podmínky pro vydržení k 1. dubnu 1993.

S tímto závěrem se dovolací soud neztotožnil.

Dovolací soud především odkazuje na své dřívější rozhodnutí vydané v

této věci a závěry v něm vyslovené.

Podle § 134 odst. 1 obč. zák. oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-li

ji nepřetržitě v držbě po dobu tří let, jde-li o movitost, a po dobu deseti

let, jde-li o nemovitost.

Podle § 129 odst. 1 obč. zák. držitelem je ten, kdo s věcí nakládá jako

s vlastní nebo kdo vykonává právo pro sebe.

Podle § 130 odst. 1 obč. zák. je-li držitel se zřetelem ke všem

okolnostem v dobré víře o tom, že mu věc nebo právo patří, je držitelem

oprávněným. V pochybnostech se má za to, že držba je oprávněná.

K posuzování právní otázky, zda je držitel v dobré víře či nikoli, Nejvyšší

soud České republiky zaujal právní názor již v rozsudku ze dne 9. listopadu

2000, sp. zn. 22 Cdo 1253/99, publikovaném v časopise Soudní rozhledy, č. 5,

ročník 2001, pod č. 49, podle kterého tuto otázku „je třeba vždy hodnotit

objektivně a nikoli pouze ze subjektivního hlediska (osobního přesvědčení)

samotného účastníka“. K posuzování dobré víry oprávněného držitele lze odkázat

rovněž na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze 7. května 2002, sp. zn.

22 Cdo 1843/2000, uveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek

Nejvyššího soudu, vydávaném nakladatelstvím C. H. Beck, pod pořadovým č. C

1176, podle kterého „při hodnocení dobré víry je vždy třeba brát v úvahu, zda

držitel při běžné (normální) opatrnosti, kterou lze s ohledem na okolnosti a

povahu daného případu po každém požadovat, neměl, resp. nemohl mít, po celou

vydržecí dobu důvodné pochybnosti o tom, že mu věc nebo právo patří“. Dovolací

soud přezkoumá otázku existence dobré víry držitele, že mu sporný pozemek

patří, jen v případě, kdyby úvahy soudu v nalézacím řízení byly zjevně

nepřiměřené (k tomu srovnej usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne

27. února 2002, sp. zn. 22 Cdo 1689/2000, uveřejněné v Souboru civilních

rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod pořadovým č. C 1068).

V rozsudku ze dne 3. července 2006, sp. zn. 22 Cdo 2065/2005, uveřejněném v

Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck, pod

pořadovým č. C 4451, dovolací soud vyslovil, že nabude-li někdo vlastnické

právo k pozemku a přitom se v důsledku omluvitelného omylu (vyvolaného např.

tím, že mu převodce předá pozemek v hranicích, jak jej sám užíval) uchopí i

držby sousedního pozemku, bude držitelem oprávněným.

Dovolací soud vychází z ustálené judikatury potud, že v případech, kdy někdo

nabude vlastnictví k pozemku a současně se uchopí držby části nebo celého

sousedního pozemku, právním titulem držby je v takovém případě nabývací titul

ke skutečně vlastněnému pozemku (kupní či darovací smlouva, závěť či rozhodnutí

v dědickém řízení apod.); i když jde o tzv. putativní titul, je postačující

(rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. února 2002, sp. zn. 22

Cdo 1398/2000, uveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek

Nejvyššího soudu, C. H. Beck (dále též jen „Soubor“), pod pořadovým č. C 1067).

Ani samotná skutečnost, že držitel nenechal vytyčit hranice jím držených

pozemků a nezjistil tak, že drží i část pozemku, jehož vlastníkem není,

nevylučuje jeho oprávněnou držbu (rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze

dne 22. května 2002, sp. zn. 22 Cdo 2211/2000, uveřejněný v Souboru pod

pořadovým č. C 1181).

Zákonem neřešenou je otázka, jak velkého pozemku (části pozemku) se může

držitel chopit, aby jeho omyl ohledně rozporu mezi tím, co skutečně nabyl a

čeho se chopil, byl omluvitelný a jeho držba byla oprávněná. Omluvitelný je

omyl, ke kterému došlo přesto, že držitel postupoval s obvyklou mírou

opatrnosti, kterou lze se zřetelem k okolnostem konkrétního případu po každém

požadovat (rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. července 2002,

sp. zn. 22 Cdo 2190/2000, uveřejněný v Souboru pod pořadovým

č. C 1304).

Obecné východisko obsahuje rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16.

listopadu 2001, sp. zn. 22 Cdo 386/2000, uveřejněný v Souboru pod pořadovým č.

C 836, podle kterého pokud se nabyvatel nemovitosti chopí držby části sousední

parcely, kterou nenabyl, může být se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře,

že je vlastníkem i této části. Jedním z hledisek pro posouzení omluvitelnosti

omylu držitele je v takovém případě i poměr plochy koupeného a skutečně

drženého pozemku. Při posouzení oprávněnosti držby záleží i na tvaru pozemků a

jejich umístění v terénu. U pozemku pravidelného tvaru lze zpravidla lépe

odhadnout výměru než u pozemku nepravidelného; to platí i o pozemku na rovině

oproti členitému terénu. Význam hraje i společné oplocení, rozsah užívání

právním předchůdcem apod. Jestliže ani vlastník sousedního (drženého) pozemku

si neuvědomil, že nabyvatel (jeho předchůdci) drží i část jeho pozemku, bude to

nasvědčovat objektivní omluvitelnosti omylu.

Dovolací soud se shoduje s odvolacím soudem potud, že dobrá víra PhDr. J. P.

může být založena kupní smlouvou ze dne 11. června 1992, jestliže v ní

vystupovala jako prodávající L. P., jejíž vlastnické právo k pozemku mělo být

deklarováno soudním rozhodnutím vydaným v dědickém řízení po zemřelém manželovi

JUDr. K. P. Neztotožnil se však bez dalšího se závěrem, že manželé P. sami byli

oprávněnými držiteli.

Odvolací soud vyšel ze zjištění, že manželé P. zakoupili v roce 1964 kupní

smlouvou pozemek s uvedením výměry 456 m?, který následně sami připlotili o

část odpovídající předmětnému pozemku a bez dalšího dovodil, že vzhledem k

rozsahu a umístění koupeného a připloceného pozemku byli objektivně v dobré

víře, že jim jako vlastníkům náleží i připlocená část.

Odvolací soud však přehlédl, že oplocení zakoupeného pozemku samo o sobě není

okolností zakládající dobrou víru, aniž by bylo zřejmé, na základě čeho manželé

P. oplotili zakoupený pozemek právě v hranicích daným vybudovaným oplocením.

Vysvětlení této základní skutečnosti se však z rozsudku odvolacího soudu

nepodává, neboť odvolací soud se omezil pouze na fakt oplocení pozemku po jeho

zakoupení a nezjišťoval, resp. to z odůvodnění jeho rozsudku nevyplývá,

okolnosti, na základě kterých došlo k vybudování oplocení právě v místech, ve

kterých manželé P. plot postavili. Za této situace je jeho závěr o jejich dobré

víře předčasný a rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním

posouzení věci. Dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. byl tedy

uplatněn právem.

Rozhodnutí odvolacího soudu tudíž není správné. Dovolací soud proto napadený

rozsudek odvolacího soudu podle ustanovení § 243b odst. 2, 3 o. s. ř. zrušil a

věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení, v němž je odvolací soud vázán

vysloveným právním názorem dovolacího soudu ve smyslu § 243d odst. 1 věta první

o. s. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. dubna 2012

Mgr. Michal Králík, Ph. D.

předseda senátu