ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra
Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci
žalobce M. P., zastoupeného JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou se sídlem v
Praze 1, Bolzanova 1, proti žalované Kooperativě pojišťovně, a.s., Vienna
Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 21, IČO 47116617, zastoupené
JUDr. Antonínem Mokrým, advokátem se sídlem v Praze 1, U Prašné brány 3, o
8.859.845,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp.
zn. 18 C 118/2008, o dovolání žalobce a žalované proti rozsudku Městského soudu
v Praze ze dne 26. 6. 2013, č. j. 39 Co 207/2013-251, ve znění opravného
usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 7. 2013, č. j. 39 Co 207/2013-263,
I. Dovolání žalobce proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu
ohledně platební povinnosti ve výši 2.710.123,- Kč se odmítá.
II. Ve zbývajícím rozsahu se dovolání žalobce zamítá.
III. Dovolání žalované se zamítá.
příslušenstvím (výrok II.), rozhodl o náhradě nákladů řízení (výroky III. -
IV.) a uložil žalované povinnost zaplatit České republice soudní poplatek
(výrok V.). Vyšel ze zjištění, že dne 3. 8. 2006 utrpěl žalobce vážná zranění s
trvalými následky při dopravní nehodě, kterou zavinil řidič nákladního vozidla
S. Z. (odpovědnost provozovatele jím řízeného vozidla za škodu byla pojištěna u
žalované pojišťovny), který nesledoval situaci v silničním provozu a v
levotočivé zatáčce najel levou zadní částí návěsu do protisměru do jízdní dráhy
automobilu řízenému žalobcem. Žalobce následkem úrazu trpí těžkým omezením
hybnosti a úplnou slepotou, po psychické stránce nese svůj stav velmi těžce. Je
v plném invalidním důchodu, odkázán na péči manželky. Před nehodou žil s
manželkou v rodinném domě, o který se staral, vychovávali tři děti, věnovali se
zábavě i sportu, žalobce choval závodní holuby. Z těchto činností je v důsledku
své invalidity nyní zcela vyloučen. Odpovědnost řidiče Z. dovodil soud ze
závěrů trestního řízení ve věci vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti
pod sp. zn. 13 T 693/2006, potažmo z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 11. 2009, sp. zn. 8 Tdo 1299/2009. Pasivní legitimaci žalované odůvodnil podle § 6
odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), a vyložil, že žalovaná neodůvodněně
krátila pojistné plnění o 25 % z důvodu spoluzavinění žalobce, neboť jeho míra
účasti na nehodě je podle trestních rozhodnutí nepodstatná. Soud žalované
uložil zaplatit 90.139,- Kč s příslušenstvím za dosud nevyplacených 25 %
„nákladů na pečování“ a částku 17.706,- Kč, představující valorizaci příjmu
žalobce, kterou žalovaná nezohlednila při vyplácení ušlého zisku. Žalobce
požadoval náhradu za bolest ve výši 714.000,- Kč s příslušenstvím. Soud na
základě dvou znaleckých posudků dospěl k závěru, že celkovou bolest lze
ohodnotit 3309 body se zvýšením celkového bodového ohodnocení na dvojnásobek
(6618 bodů) podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění
bolesti a ztížení společenského uplatnění (dále též jen „vyhláška“), což při
hodnotě 120,- Kč za jeden bod představuje 794.160,- Kč. Žalovaná z toho již
žalobci zaplatila 150.000,- Kč, soud jí proto uložil zaplatit na bolestném
664.160,- Kč s příslušenstvím a žalobu ohledně 49.840,- Kč zamítl. Na náhradě
za ztížení společenského uplatnění (dále též jen „ZSU“) žalobce požadoval
částku 1.038.000,- Kč s příslušenstvím a vedle toho mimořádné zvýšení náhrady
ve výši 7.000.000,- Kč. Soud na základě znaleckých posudků s korekcí bodových
položek týkajících se poúrazového omezení hybnosti páteře podle posudku znalce
doc. Hrnčíře vyšel z bodového ohodnocení ZSU na 9675 bodů, tedy 1.161.000,- Kč. Žalovaná již žalobci zaplatila 150.000,- Kč a ohledně částky 72.000,- Kč bylo
řízení usnesením ze dne 26. 9.
2012 zastaveno, neboť žalobce vzal v tomto
rozsahu žalobu zpět, proto soud žalobci přiznal na základní náhradě za ZSU
939.000,- Kč s příslušenstvím a co do částky 99.000,- Kč žalobu v tomto směru
zamítl; protože shledal důvody k mimořádnému zvýšení náhrady, uložil žalované
zaplatit žalobci ještě další pětinásobek z této částky, tj. 4.695.000,- Kč,
celkově tedy na ZSU 5.634.000,- Kč.
K odvolání obou účastníků Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 26. 6. 2013, č. j. 39 Co 207/2013-251, ve znění opravného usnesení ze dne 16. 7. 2013, č. j. 39
Co 207/2013-263, rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujícím výroku I. potvrdil ohledně 2.710.123,- Kč, o něž přiznaná částka převyšuje odvoláním
žalované nenapadených 2.287.230 Kč, a ohledně částky 1.390.946,- Kč jej změnil
tak, že žalobu v tomto rozsahu zamítl. Ohledně částky 17.706,- Kč a úroku z
prodlení s výjimkou úroku z prodlení z částky 886.650,- Kč od 29. 6. 2012 do
zaplacení rozsudek soudu prvního stupně zrušil a vrátil mu věc v tomto rozsahu
k dalšímu řízení. Odvolací soud dále potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v
zamítavém výroku II. v částce 2.357.000,- Kč a ohledně úroku z prodlení z
částky 72.000,- Kč jej zrušil a vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Zrušil jej také ve výrocích o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud doplnil
dokazování obsahem trestního spisu 13 T 693/2006, z nějž zjistil, že řidič S. Z. byl uznán vinným, že dne 3. 8. 2006 jako řidič nákladního tahače zavinil
nehodu a spáchal trestný čin ublížení na zdraví dle § 224 odst. 1 a 2 trestního
zákona, když při projíždění táhlé levotočivé zatáčky v klesání kopce nesledoval
řádně situaci v silničním provozu a levou zadní částí návěsu najel do
protisměru do jízdní dráhy žalobce, čímž porušil § 5 odst. 1 písm. b) a § 11
odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (dále jen „silniční zákon“). Řidiči Z. nic nebránilo projet zatáčku tak, aby nevjel do protisměru, žalobce
mohl střetu zabránit vyhnutím se vpravo. Žalobce jel v době střetu bez
zvláštního důvodu v levém jízdním pruhu, čímž porušil § 12 silničního zákona,
toto jednání však soudy v trestním řízení neshledaly v příčinné souvislosti se
vznikem nehodového děje. Nejvyšší soud v daném trestním řízení (sp. zn. 8 Tdo
1299/2009) uzavřel, že v jednání poškozeného lze spatřovat částečné
spoluzavinění, na následku se však podílelo jen odvozeně a nepodstatně. Odvolací soud tak po zhodnocení okolností nehody dospěl k závěru, že účast
žalobce na vzniku škody lze shledat v rozsahu 20 %. S bodovým ohodnocením
bolestného odvolací soud souhlasil, částku 794.160,- Kč však snížil pro
spoluzavinění poškozeného o 20 % a stejně jako soud prvního stupně odečetl
žalovanou již zaplacených 150.000,- Kč. Celkem tedy žalobci na bolestném náleží
485.325,- Kč s příslušenstvím a rozsudek soudu prvního stupně byl změněn tak,
že ohledně 178.835,- Kč se žaloba zamítá. S vyčíslením základní náhrady za ZSU
ve výši 1.161.000,- Kč odvolací soud souhlasil, mimořádné zvýšení ovšem
považoval za důvodné pouze o další čtyřnásobek. Celkovou náhradu za ZSU tak
vypočetl na 5.805.000,- Kč, od kterých odečetl 20 % za spoluzavinění
poškozeného a žalovanou již zaplacených 150.000,- Kč. Celkem tedy žalobci
náleží 4.494.000,- Kč, a rozsudek soudu prvního stupně byl proto změněn tak, že
ohledně 1.140.000,- Kč se žaloba zamítá. Náklady léčení (péče o osobu žalobce)
odvolací soud rovněž snížil z vypočtených 360.555,- Kč s příslušenstvím o 20%
spoluzavinění na 288.444,- Kč s příslušenstvím.
Mimosoudně již bylo zaplaceno
270.416,- Kč, žalobci tak náleží 18.028,- Kč s příslušenstvím, a v rozsahu
72.111,- Kč byl rozsudek soudu prvního stupně změněn tak, že se žaloba zamítá. Co do částky 17.706,- Kč odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně zrušil,
protože výpočet valorizace příjmu shledal nepřezkoumatelným. Zrušil rovněž
rozsudek ve výroku o úroku z prodlení, neboť ho shledal být v rozporu s
odůvodněním rozhodnutí soudu prvního stupně.
Proti rozsudku odvolacího soudu podali dovolání oba účastníci. Žalobce napadá
výrok I. v části, jíž odvolací soud potvrdil vyhovující výrok co do částky
2.710.123,- Kč (o kterou soudem prvního stupně přiznaná částka přesahuje částku
žalovanou nenapadených 2.287.230,- Kč), a dále v rozsahu, kterým odvolací soud
změnil výrok I. rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že žalobu do částky
1.390.496,- Kč zamítl. Namítá, že se na vzniku škody nepodílí žádnou
spoluúčastí, protože skutečnost, že jel v levém jízdním pruhu místo pravého,
nebyla v příčinné souvislosti se vznikem nehody, a porušení § 12 silničního
zákona není v tomto směru rozhodující, když tato norma má za účel zajistit
plynulost dopravy a nikoliv zabránit střetu s vozidlem, jež vjelo do
protisměru. Namítá také, že odvolací soud se odchýlil od rozhodovací praxe
dovolacího soudu tím, že přiznal žalobci nižší mimořádné zvýšení náhrady za
ZSU, než je podle dosavadní judikatury přiměřené. Odvolací soud vycházel ze
základního ohodnocení 1.161.000,- Kč, které zvýšil o čtyřnásobek, tj. o dalších
4.644.000,- Kč. Žalobce požadoval mimořádné zvýšení v rozsahu 7.000.000,- Kč s
tím, že v jeho případě se jedná o následující mimořádná postižení: oboustranná
slepota, vážné mozkové poruchy po těžkém poranění hlavy, omezení hybnosti
páteře, levého ramenního kloubu, levého loketního kloubu, levého kyčelního
kloubu a levého kolenního kloubu, porucha úchopové funkce 5. prstu levé ruky a
viklavost levého kolenního kloubu. Žalobce přišel o zrak v 37 letech, je
závislý na pomoci třetí osoby, k pohybu potřebuje dvě francouzské hole, a proto
nemůže při chůzi současně používat slepeckou hůl. Devastace zdravotního stavu
měla negativní vliv na jeho psychiku a rodinný život (žalobce má manželku a tři
děti), v pracovní a zájmové oblasti se nemůže realizovat vůbec. Mimořádné
zvýšení o 7.000.000,- Kč považuje za přiměřené, přičemž odkazuje na rozhodnutí
dovolacího soudu ve věcech sp. zn. 25 Cdo 1491/2009, 25 Cdo 1225/2012 a 25 Cdo
968/2008. Navrhuje, aby dovolací soud napadený výrok zrušil a věc vrátil
odvolacímu soudu k dalšímu řízení.
Žalovaná podala dovolání proti části výroku I., kterou odvolací soud potvrdil
vyhovující výrok rozsudku soudu prvního stupně co do částky 2.710.123,- Kč, o
kterou okresním soudem přiznaný nárok žalobce přesahuje částku 2.287.230,- Kč.
Podle dovolatelky napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázek hmotného i
procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené
rozhodovací praxe dovolacího soudu. Namítá, že odvolací soud řádně nezdůvodnil,
které okolnosti považoval za rozhodující pro přiznání mimořádného odškodnění
podle § 7 odst. 3 vyhlášky, a ani částečně není odvolacím soudem zdůvodněna
míra spoluzavinění žalobce právě v rozsahu 20 %. Podle žalované bylo jednání
žalobce riskantní, v rozporu s § 12 silničního zákona i s obecnou prevenční
povinností. Žalobce měl reálnou možnost střetu zabránit, kdyby uvedenou
povinnost neporušil. Proto lze dovodit jeho spoluúčast až 40 %, minimálně je
namístě krátit nárok žalobce o 25 %. Podle žalované odvolací soud přiznal
podstatně vyšší odškodnění, než odpovídá rozhodovací praxi dovolacího soudu.
Případ žalobce neshledává být mimořádným, jeho aktivity nebyly nijak výjimečné
a odkazuje na rozhodnutí dovolacího soudu sp. zn. 25 Cdo 759/2005 a 25 Cdo
2884/2010. Za odpovídající považuje zvýšení o dvojnásobek. Ohledně samotného
vyčíslení náhrady za ZSU žalovaná namítá, že zůstalo nevysvětleno, proč soud
použil položku 0712 jako omezení hybnosti krční páteře, když tato položka je
vyhrazena pro omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic s následkem poranění plic
a stěny hrudní. Stejně tak soud nevysvětlil, proč navíc aplikoval položku 0741,
která se týká hybnosti páteře jako celku, nikoli pak jejich jednotlivých částí.
Ohledně bolestného nesouhlasí s právním názorem, že zvýšení podle § 6 odst. 1.
písm. b) vyhlášky se aplikuje u všech položek, neboť je toho názoru, že se
aplikuje pouze u těch, které představují mimořádně náročný způsob léčby.
Konečně spatřuje pochybení v tom, že soud prvního stupně nevzal v úvahu, že
žádný ze znalců, kteří měli podat své posudky v soudním řízení, neměl možnost,
nebo o to ani neusiloval, žalobce osobně vyšetřit. Posudky tak nezobrazují
současný a na základě vlastního vyšetření zjištěný zdravotní stav. Pokud jde o
zrakové postižení, je dokladováno velice lakonickými údaji, bez zásadních
vyšetření, závěrů a prognóz, žádný ze zpracovatelů ústavního posudku není
specialistou pro odvětví oční lékařství, mohlo tak být přehlédnuto závažné
onemocnění žalobce, jež mohlo mít vliv na poškození zrakového nervu. Znalcům
také uniklo, že v roce 1988 byl žalobce hospitalizován na očním oddělení pro
akutní iridocyklitidu (zánět duhovky). Ohledně poúrazového života žalobce pak
byla vyslechnuta pouze manželka žalobce, výslech ostatních osob byl zamítnut.
Podle žalované řízení stíhá podstatná vada dokazování, když soudy obou stupňů
neměly pro své rozhodnutí k dispozici dostatečné, aktuální, úplné a objektivní
důkazy. Navrhuje, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu v napadeném
rozsahu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Žalobce ve svém vyjádření k dovolání žalované nad rámec vlastního dovolání
uvedl, že názor žalobce o vyčíslení ZSU a odděleném navyšování položek
bolestného podle § 6 odst. 1 písm. a) nebo b) vyhlášky je zcela mylný a
nepřiměřeně restriktivní, který zastávají pouze smluvní lékaři pojišťoven, jako
je např. oponentní znalec Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, který má navíc znaleckou
specializaci hygiena práce, choroby z povolání, zdravotnická problematika
potápění. Žalovaná nenavrhovala vypracování revizního posudku a neměla před
soudem prvního stupně ani námitky ke specializaci soudem ustanoveného znalce.
Námitky ohledně hospitalizace žalobce na očním oddělení 18 let před dopravní
nehodou byla vznesena až po koncentraci řízení. Žádnou z dovolacích námitek
žalované tak nepovažuje za důvodnou.
Žalovaná ve svém vyjádření k dovolání žalobce nad rámec vlastního dovolání
uvedla, že žalobce může výrok I. odvolacího soudu napadnout pouze do částky
1.390.946,- Kč, neboť v částce 17.706,- Kč nejde o konečné rozhodnutí ve věci a
v částce 2.710,- Kč bylo žalobci vyhověno. Upozornila rovněž, že výrok II.
rozhodnutí odvolacího soudu nebyl napaden ani jednou stranou, je proto
vyloučeno, aby jej dovolací soud přezkoumával, což se týká především otázky
mimořádného navýšení náhrady za ZSU, neboť napadený výrok v částce 1.390.946,-
Kč se týká pouze otázky spoluzavinění. Žalovaná dále dodává, že nesouhlasí s
názorem žalobce, že by účel právní normy měl význam pro posouzení otázky
spoluzavinění, je toho názoru, že smysl a účel § 12 odst. 1 silničního zákona
je širší než pouhé zajištění plynulosti provozu. Bez ohledu na účel této normy
však žalobce měl použít pravý jízdní pruh, nedostál ovšem ani obecné prevenční
povinnosti, neboť měl využít prostor na vozovce (ať už pravý jízdní pruh nebo
krajnici) k tomu, aby se srážce vyhnul. Ze znaleckého posudku zpracovaného pro
potřeby trestního řízení vyplynulo, že žalobce měl možnost vidět protijedoucí
soupravu cca čtyři sekundy před střetem. Za daných okolností by obezřetně
jednající řidič využil volný pravý jízdní pruh, který ostatně měl použít, i
kdyby proti němu žádný automobil nejel. Citaci rozhodnutí dovolacího soudu 8
Tdo 1299/2009 považuje za vytrženou z kontextu, když v jeho odůvodnění se dále
uvádí, že nesprávná jízda poškozeného v levém pruhu nezpůsobila přetržení
příčinné souvislosti mezi jednáním obviněného a vzniklým následkem, ale toliko
na tomto účinku spolupůsobila. Žalobcem citovaná pasáž pouze odůvodňuje, že
žalobcovo porušení dopravních předpisů není tak závažného charakteru, aby
řidiče Z. zbavilo trestní odpovědnosti. K otázce mimořádného zvýšení náhrady za
ZSU dodává, že tvrzení žalobce o důsledcích jeho postižení jsou zjevně
přehnaná, zejména tvrzení o tom, že je vyloučen z oblasti pracovní a zájmové.
Judikáty, na které žalobce v dovolání odkazuje, pak nevystihují souzený případ
a nejsou se situací žalobce srovnatelné. Jako vhodnější pak považuje odkaz na
25 Cdo 2884/2010, jehož rozbor žalovaná provádí na str. 16 svého dovolání.
Vzhledem k tomu, že dovoláním napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 16. 7. 2013,
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) postupoval podle občanského
soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2013 – srov. čl. II bod 7 zákona č.
404/2012 Sb. – dále též jen „o.s.ř.“). Po zjištění, že dovolání bylo podáno
včas, osobami k tomu oprávněnými – účastníky řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.),
zastoupenými advokáty (§ 241 odst. 1 a 4 o.s.ř.), se nejprve zabýval
přípustností dovolání.
Žalobce není subjektivně legitimován k podání dovolání proti části výroku I.,
jíž odvolací soud potvrdil vyhovující výrok co do částky 2.710.123,- Kč, neboť
z povahy dovolání jakožto opravného prostředku plyne, že dovolání může podat
jen ta strana (účastník řízení), jíž nebylo rozhodnutím odvolacího soudu plně
vyhověno, popřípadě, jíž byla tímto rozhodnutím způsobena jiná určitá újma na
jejích právech, kterou lze odstranit zrušením nebo změnou napadeného
rozhodnutí. Uvedeným výrokem však bylo žalobci vyhověno v části žalobního
návrhu, žalobce proto nemůže jeho zrušením nebo změnou dosáhnout pro sebe
příznivějšího postavení. Nejvyšší soud tudíž dovolání v tomto rozsahu odmítl
pro nedostatek subjektivní legitimace [§ 243b odst. 1 ve spojení s § 218 písm.
b) o.s.ř.].
Dovolání žalobce proti měnícímu výroku rozsudku odvolacího soudu ohledně částky
1.390.946,- Kč a dovolání žalované proti potvrzujícímu výroku rozsudku
odvolacího soudu ohledně částky 2.710.123,- Kč jsou přípustná podle § 237
o.s.ř., neboť mimořádné zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění
nebylo v daných skutkových souvislostech řešeno, stejně jako otázka míry účasti
žalobce na střetu motorových vozidel. Dovolání nejsou důvodná.
Nesprávné právní posouzení věci, které dovolatelé uplatňují jako důvod dovolání
(§ 241a odst. 1 o.s.ř.), může spočívat v tom, že odvolací soud věc posoudil
podle nesprávného právního předpisu, nebo že správně použitý právní předpis
nesprávně vyložil, případně jej na zjištěný skutkový stav věci nesprávně
aplikoval.
Vzhledem k § 3028 odst. 3 a § 3079 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, účinný od 1. 1. 2014, se věc posuzuje podle dosavadních předpisů, tedy
podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013
(dále též jen „obč. zák.“), neboť jde o právní poměry vzniklé před 1. 1. 2014.
Za situace, kdy žalovaná je povinna poskytnout žalobci pojistné plnění jako
pojistitel odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, je pro
výši plnění rozhodující rozsah odpovědnosti provozovatele či řidiče za škodu.
Odpovědnostní vztah mezi žalobcem a provozovatelem nákladního vozidla se řídí
ustanovením § 431 obč. zák. (střetnou-li se provozy dvou nebo více
provozovatelů a jde-li o vypořádání mezi těmito provozovateli, odpovídají podle
účasti na způsobení vzniklé škody), které dopadá na případy střetu provozů
dopravních prostředků, z něhož jejich provozovatelům, popř. některému z nich,
vznikla škoda, a upravuje vypořádání škody vzniklé samotným provozovatelům
následkem střetu mezi nimi. Jde o objektivní odpovědnost, neboť ustanovení §
431 obč. zák. navazuje na právní úpravu podle § 427 a § 428 obč. zák., při níž
je rozhodná účast, kterou měli provozovatelé na způsobení vzniklé škody.
Vypořádání závislé na této účasti předpokládá zhodnocení všech skutkových
okolností konkrétního střetu provozů, zejména pak těch okolností, které byly
hlavními příčinami vzniklé škody. Objektivní míru účasti na vzniklé škodě
vyjadřuje i případné zaviněné jednání nebo opomenutí některého provozovatele,
případně jeho zaměstnance při řízení vozidla, pokud jím byla založena příčinná
souvislost vedoucí ke vzniku škody. Jde-li naopak o takové okolnosti anebo
taková jednání nebo opomenutí, s nimiž škodlivý výsledek nebyl v příčinné
souvislosti, není splněn zákonný předpoklad účasti na vzniklé škodě, a nevzniká
tedy ani odpovědnost ani důvod k vypořádání (srov. stanovisko občanskoprávního
kolegia Nejvyššího soudu ČSSR z 15. 11. 1972, Cpjf 93/71, publikované pod č.
64/1972 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek – dále též jen „Sbírka“). Při
hodnocení míry účasti provozovatelů na způsobení celkové škody vzniklé ze
střetu jejich vozidel podle § 431 obč. zák. je třeba zkoumat jednotlivé
skutkové okolnosti konkrétního střetu, které byly jeho hlavními příčinami, a to
všechny ve vzájemné souvislosti z hlediska jejich významu pro vznik škody,
nikoliv izolovaně (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2003, sp. zn.
25 Cdo 974/2002, publikovaný pod C 1961 v Souboru civilních rozhodnutí NS, C.
H. Beck, dále jen „Soubor“).
Odvolací soud své závěry o míře účasti žalobce a řidiče nákladního vozidla,
jehož provozovatel byl pro případ odpovědnosti za škodu pojištěn u žalované
pojišťovny, na střetu jimi řízených vozidel opřel o provedené důkazy, zejména o
odsuzující trestní rozhodnutí a vyšel ze skutkového zjištění, jež se opírá o
důkazy v řízení před soudem prvního stupně provedené a před soudem odvolacím
částečně zopakované. Při hodnocení účasti na vzniku škody zohlednil odvolací
soud, že rozhodující příčinou vzniku škody byl především způsob jízdy řidiče
nákladního vozu, který zadní částí soupravy přesáhl do protisměru, v němž jel
se svým vozidlem žalobce, který se nedržel při samém okraji vozovky, nýbrž
využíval levý stoupací pruh, v němž ovšem jinak řádně držel směr a nezasahoval
do protisměru. Je tedy zřejmé, že kolizní situaci vyvolal svým způsobem jízdy
řidič nákladního vozu, který vytvořil neočekávanou překážku vozidlu jedoucímu v
protisměru. Byl to nicméně i způsob jízdy žalobce, který přispěl ke střetu,
protože jeho pohyb v levém jízdním pruhu nebyl vyvolán jinými okolnostmi než
jím zvoleným stylem jízdy. Oba řidiči zároveň porušili zákonná pravidla
silničního provozu; i srovnání smyslu a charakteru těchto povinností svědčí o
závažnější míře účasti na straně řidiče nákladního vozidla. Z jeho strany šlo o
porušení normy směřující právě k ochraně protijedoucích vozidel před střetem (§
11 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.), zatímco porušení povinnosti využívat
pravého jízdního pruhu žalobcem (§ 12 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.) se v
konkrétních souvislostech projevilo spíše vedlejším efektem, kdy blízkost
vozidla ke středu vozovky přispěla ke srážce vozidel, avšak na rozdíl od
vozidla přesahujícího do protisměru tímto způsobem žalobce primárně nikoho
neohrozil. Závěr odvolacího soudu o převažující míře účasti řidiče nákladního
vozu (80 %) je za těchto okolností správný, je podložený zjištěným skutkovým
stavem věci a odpovídá i ustálené soudní praxi při výkladu ustanovení § 431
obč. zák. Dovolání žádného z účastníků tedy není v této otázce opodstatněné.
Podle § 444 odst. 1 obč. zák. při škodě na zdraví se jednorázově odškodňují
bolesti poškozeného a ztížení jeho společenského uplatnění. Podle odst. 2
tohoto ustanovení Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s Ministerstvem
práce a sociálních věcí vyhláškou výši, do které lze poskytnout náhradu za
bolest a za ztížení společenského uplatnění, a určování výše náhrady v
jednotlivých případech.
Podle § 7 odst. 1 vyhlášky se výše odškodnění bolesti a ztížení společenského
uplatnění stanoví na základě bodového ohodnocení stanoveného v lékařském
posudku. Podle odst. 3 tohoto ustanovení může soud ve zvlášť výjimečných
případech hodných mimořádného zřetele odškodnění stanovené podle této vyhlášky
přiměřeně zvýšit.
Ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky patří k ustanovením, jimiž se provádí rámcová
úprava občanského zákoníku, a má charakter právní normy s relativně neurčitou
(abstraktní) hypotézou, tj. právní normy, jejíž hypotéza není konkrétně
stanovena přímo právním předpisem, ale závisí na úvaze soudu. Uvedené
ustanovení tak přenechává soudu, aby v každém jednotlivém případě sám vymezil
hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností, tedy
aby sám podle svého uvážení posoudil, jaké zvýšení náhrady je v konkrétní
posuzované věci „přiměřené“.
Odškodnění ztížení společenského uplatnění vypočtené ze základní bodové výměry
představuje již samo ve své podstatě náhradu za nepříznivé důsledky pro životní
úkony poškozeného, pro uspokojování jeho životních a společenských potřeb a pro
plnění jeho společenských úkolů. Při určení základního ohodnocení ztížení
společenského uplatnění je přitom v rámci sazby zohledňován i věk poškozeného v
době vzniku škody, jak to výslovně stanoví § 3 odst. 1 vyhlášky. Zároveň ale
platí, že odškodnění za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřené
povaze následků a jejich předpokládanému vývoji. Předpokladem přiměřeného
zvýšení odškodnění stanoveného na základě bodového ohodnocení v lékařském
posudku ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky je existence takových
výjimečných skutečností, které umožňují závěr, že zejména vzhledem k uplatnění
poškozeného v životě a ve společnosti, kupříkladu při uspokojování jeho
životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo
přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě
rodinném, politickém, kulturním a sportovním, i s ohledem na věk poškozeného v
době vzniku škody na zdraví i na jeho předpokládané uplatnění v životě, nelze
omezení poškozeného vyjádřit jen základním odškodněním za ztížení společenského
uplatnění (srov. stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího
soudu ze dne 12. 1. 2011, Cpjn 203/2010, uveřejněné ve Sbírce pod č. 50/2011).
Úsudek soudu o přiměřenosti zvýšení odškodnění podle § 7 odst. 3 vyhlášky,
vycházející jak z individuálních okolností posuzované věci, tak z obecné
zkušenosti soudu, včetně poznatků z jiných posuzovaných případů, musí dbát o
to, aby přiznaná výše náhrady za ztížení společenského uplatnění byla založena
na objektivních a rozumných důvodech a aby mezi touto přiznanou výší (peněžní
částkou) a způsobenou škodou na zdraví existoval vztah přiměřenosti (srov.
nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2005, sp. zn. III. ÚS 350/03).
Dovolací soud se zabýval přiměřeností přiznané částky v kontextu
stávající judikatury a shledal, že dovolání obou účastníků nejsou v tomto směru
důvodná. Míra ztráty soběstačnosti žalobce je vyšší v důsledku kombinace jeho
handicapů, kdy na jedné straně je stižen ztrátou zraku a na druhé straně má
výrazně omezenou pohyblivost a je odkázán na oporu francouzských holí, nemůže
proto používat slepeckou hůl; situaci mu komplikuje omezení hybnosti ruky a je
postižen i psychickými obtížemi. V případech výrazného omezení hybnosti spojené
s dalšími funkčními ztrátami nebo poruchami soudy běžně přistupují ke zvýšení
náhrady za ZSU podle dalších okolností na čtyř až sedminásobek základního
bodového ohodnocení; lze uvést např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo
5223/2009, Soubor C 10776, sp. zn. 25 Cdo 1491/2009, Soubor C 10091, nebo sp.
zn. 25 Cdo 1925/2009, ve kterých byly přiznány celkové náhrady za ZSU v rozmezí
od čtyř do šesti milionů Kč. U žalobce je omezení hybnosti dolních končetin a
páteře výrazně zhoršováno ztrátou zraku, tedy nejdůležitějšího smyslu, k čemuž
přistupuje i omezení hybnosti nedominantní ruky, což v celkovém souhrnu
představuje vyloučení z většiny společenských aktivit při velmi výrazném
omezení schopnosti sebeobsluhy. K tomu se připojuje i ztráta možnosti pečovat o
tři děti a zapojit se plnohodnotně do rodinného života, v němž se z původní
opory stal žalobce osobou naopak závislou na pomoci svých blízkých. Již z
tohoto důvodu je namístě závěr o mimořádnosti jeho situace, která opodstatňuje
vyšší náhradu za ZSU. I když míra zapojení žalobce do společenských aktivit v
době před úrazem nebyla výrazně nadprůměrná, šlo na druhou stranu o poměrně
aktivní osobu vykonávající řadu běžných činností, z nichž je do budoucna
většina zcela ztracena; i v tom spočívá znak výjimečnosti (srov. např. usnesení
Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2012, sp. zn. 25 Cdo 1032/2011, Soubor C 13344).
Dále je rovněž třeba vzít v úvahu, že žalobce utrpěl úraz v plně produktivním
věku 37 let s předpokladem dosti dlouhé doby, po kterou bude nucen se
vypořádávat se zásadními zdravotními obtížemi. Ze všech těchto důvodů je podle
dovolacího soudu opodstatněné zvýšit náhradu za ZSU na pětinásobek základního
bodového ohodnocení, tedy na částku 5.805.000,- Kč; na druhou stranu vyšší
násobek (i s přihlédnutím k výši absolutní částky) je vyhrazen případům, kdy
možnosti poškozeného zapojit se do společenského či rodinného života jsou zcela
či téměř ztraceny. Výši takto stanovené náhrady odvolací soud správně snížil o
20 % vzhledem k míře účasti žalobce na vzniku dopravní nehody a odečetl i
mimosoudně zaplacených 150.000,- Kč, takže je správné i jeho určení celkové
výše přisouzené náhrady částkou 4.494.000,- Kč.
Zpochybňuje-li žalovaná správnost skutkových zjištění odvolacího soudu ke
ztrátě zraku žalobce v důsledku dopravní nehody a naznačuje-li, že žalobce mohl
mít obtíže již před nehodou, směřují její výhrady nikoliv proti otázkám
právním, nýbrž skutkovým. Namítá především, že dokazování v tomto směru nebylo
dostatečné a že nebyla řádně zhodnocena věrohodnost svědecké výpovědi manželky
žalobce. Pak ovšem nejde o způsobilý dovolací důvod, neboť námitky směřují
proti zjištěnému skutkovému stavu, který dovolacímu přezkumu nepodléhá (srov. §
237, § 241a odst. 1 a § 242 o.s.ř.). Za této situace nejsou relevantní ani
výhrady žalované ke specializaci znalce (resp. absenci očního specialisty),
který hodnotil ztížení společenského uplatnění. Totéž platí o námitce, že
znalci žalobce nevyšetřili a nezjistili jeho aktuální zdravotní stav.
Žalovaná dále nad rámec toho, v čem vymezila přípustnost dovolání, namítá, že
odvolací soud postupoval nesprávně, jestliže místo jednotlivých položek, jež
byly spojeny s náročným způsobem léčby, akceptoval znaleckým ústavem hromadně
zvýšené bodové ohodnocení bolestného u všech položek. Postup odvolacího soudu
však v tomto případě není v rozporu se zákonem ani soudní praxí. Podle § 6
odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 440/2001 Sb. pokud škoda na zdraví vyžadovala
mimořádně náročný způsob léčení, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví
podle příloh č. 1 a 3 této vyhlášky nejvýše na dvojnásobek celkové částky
bodového ohodnocení. Podzákonný předpis tedy pouze stanoví maximální mez
dvojnásobného zvýšení, aniž by stanovil, zda a nakolik je třeba postupovat
strukturovaně ve vztahu k jednotlivým položkám. Není tedy vyloučeno v
odůvodněných případech ani celkové zvýšení, a to zejména z důvodů, které soud
prvního stupně opřel o závěry plynoucí z ústavního znaleckého posudku a o
závěr, že základní bodové ohodnocení dostatečně nevystihuje míru vytrpěných
bolestí.
Opodstatněná není ani výhrada žalované, že soud při bodovém hodnocení
ZSU nesprávně použil položku 0712 (poúrazové omezení hybnosti krční páteře
středně těžkého stupně – 150 bodů), která je vyhrazena pro omezení hybnosti
hrudníku a srůsty plic s následkem poranění plic a stěny hrudní, ani
nevysvětlil, proč navíc aplikoval položku 0741 (poúrazové omezení hybnosti
bederní páteře lehkého stupně s příznaky kořenového dráždění – 200 bodů), která
se týká hybnosti páteře jako celku, nikoli pak jejich jednotlivých částí. Z
odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně (str. 9) i soudu odvolacího (str. 9)
vyplývá, že celkové bodové ohodnocení bylo sníženo právě o 150 bodů
odpovídajících položce 0712, a to právě s poukazem na odborné závěry znalce
doc. Hrnčíře, který ve svém posudku kumulaci uvedených položek vyloučil a
vysvětlil, proč je třeba použít pouze položku 0741 (tedy samostatně, nikoliv
navíc).
Protože je tedy napadené rozhodnutí z pohledu uplatněných dovolacích důvodů
věcně správné, dovolací soud dovolání žalobce i žalované podle § 243d písm. a)
o.s.ř. zamítl.
O náhradě nákladů řízení nebylo rozhodováno, neboť v řízení se dále pokračuje
(§ 243g odst. 1 o.s.ř) a o všech nákladech včetně řízení dovolacího rozhodne
soud prvního stupně v konečném rozhodnutí.
Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 18. prosince 2015
JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu