26 Cdo 2339/2005
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing.
Jana Huška a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci
žalobců a) S. M., 5, b) J. M., c) I. B., všichni zastoupeni advokátkou, proti
žalovaným 1) RNDr. M. W., 2) R. W., zastoupeným advokátem, o přivolení k
výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 8 C
131/2003, o dovolání žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne
13. 5. 2005, č.j. 18 Co 111/2005-153, takto:
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 5. 2005, č.j. 18 Co 111/2005-153, a
rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 3. 12. 2004, č.j. 8 C 131/2003-127,
se zrušují a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 13. 5. 2005, č.j. 18 Co
111/2005-153, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 3. 12. 2004,
č.j. 8 C 131/2003-127, jímž tento soud přivolil k výpovědi ze dne 6. 10. 2004 z
nájmu bytu č. 6 o velikosti 2+1 ve III. podlaží domu č.p. 66 v P., ulice M.,
kterou dali žalobci žalovaným s tím, že výpovědní lhůta počne běžet prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku, dále žalovaným
uložil povinnost vyklidit byt a vyklizený předat žalobcům do patnácti dnů po
zajištění náhradního bytu a rozhodl o nákladech řízení; současně odvolací soud
uložil žalovaným povinnost zaplatit společně a nerozdílně žalobcům na náhradě
nákladů odvolacího řízení částku 3.950,- Kč do tří dnů od právní moci
rozhodnutí, k rukám jejich právního zástupce.
V odůvodnění rozsudku odvolací soud zejména uvedl, že přezkoumal napadený
rozsudek spolu s řízením, jež předcházelo jeho vyhlášení podle ust. § 212 a
212a odst. 1, 2, 3 a 5 o.s.ř., přihlédl přitom k ust. § 205a odst. 2 o.s.ř.,
posoudil námitky protistrany podle § 211a o.s.ř., řízení doplnil provedením
některých důkazů a poté dospěl k závěru, že odvolání žalovaných není důvodné.
Odvolací soud konstatoval, že mezi účastníky nebylo sporu o tom, že žalobci
jsou spoluvlastníky domu, v němž se nachází předmětný byt, dále že žalovaní
opakovaně a dlouhodobě neplatí zálohy na služby spojené s užíváním bytu v
předepsané výši. Stejně tak bylo prokázáno, že za zúčtovací období roku 2001 až
2002 vznikl žalovaným na úhradě služeb spojených s užíváním bytu nedoplatek ve
výši 8.957,- Kč a za rok 2002 až 2003 celkem ve výši 6.165,- Kč. Dle odvolacího
soudu pokud by v tomto období žalovaní hradili zálohy v předepsané výši, stejně
by jim vznikl nedoplatek ve výši 2.733,- Kč.
V odůvodnění rozsudku dále odvolací soud uvedl, že poté, co byla zrušena vyhl.
č. 176/1993 Sb., neexistuje právní předpis, na který odkazuje ust. § 696 odst.
1 obč. zák. ve znění účinném do 30. 3. 2006 (dále jen „obč. zák.“). Nečinnosti
zákonodárce však nelze vyvozovat, že za tohoto stavu není možné jednostranně
přiměřeně zvyšovat výši záloh za služby spojené s užíváním bytu. To by totiž
nutilo majitele nemovitosti dotovat v průběhu roku nájemníky platbami na zálohy
za služby, jejichž ceny se zvyšují, a teprve posléze, po skončení zúčtovacího
období, na nich vymáhat nedoplatky. Jednalo by se tak o jakousi formu bezúročné
půjčky, což je nepřijatelné a po majitelích domů zejména s byty, v nichž je
předepsáno regulované nájemné, to nelze spravedlivě požadovat. Byť bylo v
řízení zjištěno, že byly zálohy na služby spojené s užíváním bytu zvýšeny,
nepostačovaly ani takto na plnou úhradu služeb spojených s užíváním bytu a
nájemníkům stejně vznikl nedoplatek. Odvolací soud je toho názoru, že žalobci
nejednali v rozporu s dobrými mravy, pokud zálohy zvýšili i při neexistenci
prováděcího předpisu. Přisvědčil argumentaci žalobců, že do rozporu s dobrými
mravy by se jejich jednání dostalo jen tehdy, pokud by zálohy na služby spojené
s užíváním bytu byly zvyšovány nepřiměřeně, například v takové výši, že by po
skončení zúčtovacího období vznikaly nájemníkům vysoké přeplatky. Odvolací soud
se proto ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že jednání žalovaných je
třeba kvalifikovat jako hrubé porušování povinností nájemce, a to v souladu s
judikaturou Nejvyššího soudu (rozhodnutí NS ČR sp. zn. 26 Cdo 513/2001 a 26 Cdo
585/2002). Odvolací soud proto shledal výpovědní důvod dle ust. § 711 odst. 1
písm. d) obč. zák. za naplněný.
Odvolací soud dále konstatoval, že k potvrzení rozsudku soudu prvního stupně
dostačuje, že byl shledán důvodným jeden z více uplatněných výpovědních důvodů
(neplacení záloh na služby spojené s užíváním bytu ve stanovené výši), přesto
dovodil, že byl naplněn i druhý uplatněný výpovědní důvod, týkající se výměny
sklepní kóje. Za správná považoval odvolací soud skutková zjištění soudu
prvního stupně, že bylo vyvráceno tvrzení žalovaných o tom, že jim nebyla
poskytnuta přiměřená náhrada za dosud užívaný sklep, neboť v případě deště jim
do přidělené náhradní sklepní kóje voda nezatékala, což bylo zjištěno místním
šetřením v době, kdy pršelo. Pokud bylo pravomocným rozhodnutím správního
orgánu žalobcům umožněno změnit způsob užívání části sklepa, bylo povinností
žalovaných respektovat toto rozhodnutí s tím, že nadále budou užívat sklepní
kóji v jiné části sklepní místnosti určenou žalobci zejména proto, že tato
náhradní sklepní kóje odpovídá parametrům uvedeným ohledně sklepa v nájemní
smlouvě. Pokud toto žalovaní nerespektovali, dopustili se tím dle odvolacího
soudu hrubého porušení svých povinností vyplývajících z nájmu bytu a je dán
výpovědní důvod podle ust. § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák.
Odvolací soud se dále ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že uplatněné
právo žalobců není v rozporu s dobrými mravy, neboť to byli žalovaní, kteří z
vlastního rozhodnutí neplatili zálohy na služby spojené s užíváním bytu v plné
výši a kteří dobrovolně nevyklidili sklepní kóji, ačkoli jim byla přidělena
náhradní kóje ve srovnatelné kvalitě. Rovněž se odvolací soud ztotožnil se
závěrem soudu prvního stupně o poskytnuté bytové náhradě v podobě náhradního
bytu.
Odvolací soud proto rozsudek soudu prvního stupně potvrdil.
Dovoláním ze dne 2. 8. 2005, doručeným soudu prvního stupně dne 3. 8. 2005,
napadli žalovaní rozhodnutí odvolacího soudu v celém rozsahu s tím, že
přípustnost dovolání dovozují z ust. § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. a při
vymezení dovolacích důvodů odkázali na ust. § 241a odst. 2 písm. a) a b) o.s.ř.
V dovolání žalobci zejména uvedli, že řízení před soudy obou stupňů je stiženo
vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Soudy dle
dovolatelů neprovedly jimi navržené důkazy, zejména znaleckým posudkem z oboru
ekonomiky a energetiky, který založili do spisu, a to z hlediska správnosti
vyúčtování služeb ze dne 20. 5. 2003 dle tehdy platných právních předpisů.
Tento důkaz byl dle dovolatelů rozhodující pro právní posouzení, zda žalobci
jako pronajímatelé měli objektivní důvody ke zvýšení záloh na služby pro další
období roku 2002 a 2003. Nezbytnost takového důkazu dovozovali z toho, že podle
jejich názoru nelze věc posuzovat z hlediska „přiměřenosti“ výše záloh, neboť
bez znalosti výše záloh za uplynulý rok a skutečné potřeby finančních
prostředků na tyto zálohy nelze posoudit, zda pro příští rok stávající zálohy
postačí či nikoli a zda je třeba je „přiměřeně“ zvýšit.
Dovolatelé dále namítají, že odvolací soud v rozporu se zásadou materiální
pravdy a s ust. § 120 odst. 2 o.s.ř. neprovedl ani důkaz ke zjištění, zda v
době ohledání sklepní kóje skutečně pršelo v takové intenzitě a s takovými
důsledky, jak je formuloval soud prvního stupně ve svém rozhodnutí, se kterými
se odvolací soud ztotožnil.
Odvolací soud ve věci samé zaujal právní názor, který má zásadní právní význam.
Podle tohoto nesprávného právního názoru jsou pronajímatelé oprávněni zvyšovat
zálohy na služby spojené s užíváním bytu i bez právního předpisu (vyhl. č.
176/1993 Sb.). Dovolatelé jsou toho názoru, že doposud žádným pravomocným
rozhodnutím nebyla prolomena zásada, že bez zvláštního předpisu nemůže
pronajímatel jednostranně zvyšovat nájemné či měnit další podmínky nájemní
smlouvy. Jestliže ust. § 696 odst. 1 obč. zák. podřazuje nájemné, úhrady za
plnění poskytovaná s užíváním bytu a změny dalších podmínek nájemní smlouvy pod
stejný režim, tj. existenci zvláštního právního předpisu, není dle dovolatelů
žádného rozumného důvodu, aby soudní praxe zaujímala odlišné stanovisko u
nájemného a odlišné u záloh na služby, jak to učinil odvolací soud. Dovolatelé
dále uvedli, že pokud soudkyně odvolacího senátu dospěly k závěru, že určitá
část občanského zákoníku je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, měly
postupovat v souladu se zákonem dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) o.s.ř. a řízení
přerušit. Dovolatelé dále požádali, aby dovolací soud posoudil ve smyslu ust. §
242 odst. 3 o.s.ř. ve spojení s ust. § 229 odst. 1 písm. e) o.s.ř., zda v
daném případě nedošlo z výše uvedených důvodů a s ohledem na článek
publikovaný v L. n. dne 1. 7. 2005, ze kterého je patrné, že soudkyně
předmětného senátu považují současný stav v nájemních vztazích za protiústavní,
k vadě řízení, když o věci rozhodoval vyloučený soudce a přísedící. Dovolatelé
mají zato, že u soudkyň odvolacího senátu byly dány důvody vyloučení z
projednávání a rozhodnutí věci ve smyslu ust. § 14 odst. 1 o.s.ř., neboť pro
jejich zjevný poměr k jedné ze stran nájemního vztahu-pronajímatelům, jsou dány
důvody pochybovat o jejich nepodjatosti.
Odvolací soud dle dovolatelů zjevně vycházel z toho, že v řízení byla prokázána
správnost vyúčtování za r. 2001 a 2002. Soud prvního stupně však v odůvodnění
svého rozhodnutí uvedl, že „… v řízení nebyla prokázána správnost vyúčtování za
r. 2001, 2002, což soud považoval za nadbytečné …“. Odvolací soud veden snahou
ochránit žalobce jako pronajímatele v situaci, kdy neexistuje právní předpis,
který by jim umožňoval zákonnou formou jednostranně zvyšovat nájemné, jim
nepřijatelným výkladem takové právo přiznal s odůvodněním, že by bylo v
„rozporu s dobrými mravy, pokud by si zálohy nemohli přiměřeně zvýšit i při
neexistenci právního předpisu“. Dle dovolatelů v době rozhodování neexistoval
žádný důkaz, z něhož by vyplývalo, že žalobcem stanovené zálohy byly přiměřeně
zvýšeny či zda byly zvýšeny bezdůvodně. Žalovaní dále uvedli, že jim bylo dne
24. 6. 2005 žalobcem doručeno vyúčtování za rok 2004, ze kterého vyplývá
přeplatek na předepsaných zálohách ve výši 11.322,- Kč.
Dovolatelé dále konstatovali, že sklepní kóji, jejíhož vyklizení se žalobci
domáhali, užívali jako příslušenství bytu na základě platné nájemní smlouvy a
žalobci smlouvu nebyli oprávněni jednostranně změnit. Žalobci nebyli rovněž
oprávněni domáhat se vyklizení předmětné sklepní kóje na základě správního
rozhodnutí odboru výstavby ÚMČ P., kterým byla povolena změna způsobu užívání
části sklepa. Toto správní rozhodnutí není podle dovolatelů pro nájemce závazné
a ve svých důsledcích neznamená změnu nájemní smlouvy. Právní názor odvolacího
soudu, že pravomocné správní rozhodnutí o souhlasu se změnou užívání části
nebytových prostor v domě k jiným účelům má nájemce povinnost toto rozhodnutí
respektovat, pokud náhradní kóje odpovídá parametrům uvedeným v nájemní
smlouvě, není podle dovolatelů správný.
Dovolatelé proto navrhli, aby Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu i soudu
prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení a
zároveň požádali o odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí.
Žalobci ve svém vyjádření k dovolání zejména uvedli, že žalovaní ve skutečnosti
dovolání nepodávají z důvodu dle ust. § 241a odst. 2 písm. a) a b) o.s.ř., ale
napadají úplnost a správnost skutkových zjištění a hodnocení důkazů, z nichž
soudy svá zjištění čerpaly. Dle žalobců ovšem s ohledem na ustálenou judikaturu
Nejvyššího soudu, nelze skutkový základ sporu v dovolacím řízení měnit. Pokud
by ovšem dovolací soud shledal dovolání přípustným, navrhují, aby je pro jeho
nedůvodnost zamítl.
Žalobci se ztotožnili se závěrem odvolacího soudu, který vyslovil, že z
nečinnosti zákonodárce nelze vyvozovat, že není možné přiměřeně zvýšit zálohy
na služby spojené s užíváním bytu. Pokud jde o přiměřenost zvýšení záloh, je
namístě posuzovat každý jednotlivý případ zvlášť. Dle žalobců při řádném
placení předepsaných záloh by žalovaným vznikl nižší nedoplatek a finanční
zatížení jejich rodinného rozpočtu by tak bylo rozloženo do delšího časového
období. Skutečně přiměřené zvýšení záloh je v konečném důsledku i v zájmu
samotných nájemců. Dovolatelé si dle žalobců protiřečí i v tom, že na jedné
straně označují jednostranné zvýšení záloh ze strany pronajímatele za
neakceptovatelné, ovšem na straně druhé uvádějí, že v případě zvýšení záloh,
které mělo reálný základ (odvoz odpadu), toto zvýšení akceptovali a zálohy
hradili.
Žalobci jsou dále toho názoru, že v případě výměny sklepní kóje se nejednalo o
změnu nájemní smlouvy, neboť sklepní kóje přidělená žalovaným nebyla ani v
nájemní smlouvě ani v evidenčním listu konkrétně určena, přestože žalovaní
tvrdí, že tomu tak bylo. Není tedy pravdou, že by se v daném případě jednalo o
změnu nájemní smlouvy správním rozhodnutím vydaným v řízení, jehož účastníky
nebyli žalovaní. Dovolateli formulovaná otázka se proto jeví jako bezpředmětná
za situace, kdy ke změně nájemní smlouvy nedošlo. Závěrem žalobci uvedli, že se
snažili věc řešit mimosoudně a navrhli uzavření smíru, dovolatelé ovšem na tuto
jejich konkrétní a velkorysou nabídku nijak nereagovali a chtěli v soudním
řízení dále pokračovat.
Žalobci proto navrhli, aby dovolací soud buď dovolání jako nepřípustné odmítl
nebo jako nedůvodné zamítl.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř) posoudil
dovolání podle ust. § 240 odst. 1, § 241a § 241a odst. 1 o.s.ř. a konstatoval,
že dovolání bylo podáno osobami k tomu oprávněnými, včas, obsahuje stanovené
náležitosti, dovolatelé jsou zastoupeni advokátem a jím bylo také dovolání
sepsáno.
Poté se Nejvyšší soud zabýval otázkou přípustnosti dovolání, neboť toliko z
podnětu dovolání, které je přípustné, může být přezkoumána správnost napadeného
rozhodnutí z hlediska uplatněných (způsobilých) dovolacích důvodů.
Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon
připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).
Přípustnost dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu se řídí
ustanoveními § 237 odst. 1 písm. b) a c) o.s.ř. Vady podle ust. § 241a odst. 2
písm. a) o.s.ř. a ani vady uvedené v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b)
a § 229 odst. 3 o.s.ř. přípustnost dovolání nezakládají a lze je přezkoumat
pouze v případě přípustného dovolání (§ 242 odst. 3 o.s.ř.).
Podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. nemůže být dovolání přípustné,
neboť odvolací soud napadeným rozsudkem potvrdil v pořadí prvý rozsudek soudu
prvního stupně.
Podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. je dovolání přípustné proti
rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo
potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné
podle písmena b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve
věci samé po právní stránce zásadní význam. Přitom podle ust. § 237 odst. 3
o.s.ř. rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam
(odstavec 1 písm. c/) zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování
odvolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo
dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s
hmotným právem.
Z toho, že přípustnost dovolání je ve smyslu citovaných ustanovení spjata se
závěrem o zásadním významu rozsudku po stránce právní, vyplývá, že také
dovolací přezkum se otevírá pro posouzení otázek právních; způsobilým
dovolacím důvodem, jímž lze dovolání odůvodnit, je zásadně důvod podle § 241a
odst. 2 písm. b) o.s.ř., jehož prostřednictvím lze namítat, že rozhodnutí
spočívá na nesprávném právním posouzením věci; není jím naopak důvod, kterým by
bylo možné vytýkat nesprávnost skutkových zjištění (§ 241a odst. 3 o.s.ř.).
Jelikož ve smyslu ustanovení § 242 odst. 3 o.s.ř. je dovolací soud – s výjimkou
určitých vad řízení – vázán uplatněným dovolacím důvodem, včetně toho, jak jej
dovolatelé obsahově vymezili, jsou pro úsudek, zda rozhodnutí odvolacího soudu
má po právní stránce zásadní význam či nikoli, relevantní jen otázky (z těch,
na kterých napadené rozhodnutí spočívá), jejichž posouzení odvolacím soudem
dovolatelé napadli, resp. jejichž řešení v dovolání zpochybnili.
Dovolatelé rozhodnutí odvolacího soudu zejména vytýkali, že spočívá na
nesprávném právním posouzení věci a jsou toho názoru, že po zrušení vyhlášky č.
176/1993 Sb. nemůže pronajímatel jednostranně zvyšovat zálohy na úhradu za
plnění poskytované s užíváním bytu, neboť ust. § 696 odst. 1 obč. zák.
předpokládá, že takovéto změny se mohou stát pouze na základě zvláštního
právního předpisu. Dále považují za nesprávný i závěr odvolacího soudu, že
žalovaní hrubě porušují „právo nájmu bytu“ pokud nevyklidili sklepní kóji a
nepřestěhovali své věci do kóje náhradní dle požadavku pronajímatele. Tyto
otázky pokládají dovolatelé za otázky zásadního právního významu.
Dovolací soud dospěl k závěru, že posléze uvedené právní otázky jsou zásadního
právního významu a dovolání je proto podle ust. § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
přípustné, neboť tyto otázky nebyly v této podobě dovolacím soudem dosud řešeny.
Podle § 696 odst. 1 obč. zák., ve znění účinném do 30. 3. 2006, (nadále též jen
„obč. zák.“) způsob výpočtu nájemného, úhrady za plnění poskytované s užíváním
bytu, způsob jejich placení, jakož i případy, ve kterých je pronajímatel
oprávněn jednostranně zvýšit nájemné, úhradu za plnění poskytované s užíváním
bytu, a změnit další podmínky nájemní smlouvy, stanoví právní předpis.
Právní předpis, a to vyhláška č. 176/1993 Sb., jímž byl stanoven způsob určení
maximální výše nájemného z bytu a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu
a způsob sjednávání a placení nájemného a cen služeb mezi pronajímatelem a
nájemcem byl ke dni 31. 12. 2001 zrušen nálezem Ústavního soudu č. 231/2000 Sb.
a dále byl zrušen i výměr Ministerstva financí č. 01/2002 a č. 06/2002 a
nařízení vlády č. 567/2002 Sb., o cenovém moratoriu, jímž se měla výše
nájemného řídit do přijetí připravovaného zákona.
Z ust. § 686 obč. zák. vyplývá, že smlouva o nájmu bytu je smlouvou úplatnou a
dohoda o nájemném a o úhradě za plnění spojené s užíváním bytu (způsobu
výpočtu) musí být obsažena ve smlouvě.
V případě nájmu bytu se nemůže uplatnit obecné ustanovení o nájmu obsažené
zejména v ust. § 671 odst. 1 obč. zák., podle něhož je nájemce povinen platit
nájemné podle smlouvy, jinak nájemné obvyklé v době uzavření smlouvy s
přihlédnutím k hodnotě pronajaté věci a způsobu jejího užívání, neboť zde platí
odchylná úprava obsažená ve zvláštních ustanoveních upravujících nájem bytu (§
685 až § 716 obč. zák.).
Nejvyšší soud zejména v rozsudku ze dne 31. 5. 2005, sp. zn. 26 Cdo 867/2004,
a v usnesení ze dne 22. 9. 2005, sp. zn. 26 Cdo 819/2005 vyslovil právní názor,
že nájemní poměr je vztahem závazkovým (a to i v případě, kdy se podle ust. §
871 odst. 1 obč. zák. změnilo právo osobního užívání bytu na právo nájmu),
který nelze měnit bez souhlasu jeho stran, pokud občanský zákoník (popř. i jiný
právní předpis) nestanoví jinak. Občanský zákoník, popř. jiný předpis,
neumožňuje soudu zasáhnout do závazkového nájemního vztahu, tj. měnit některé z
jeho obsahových složek (nájemné, úhrady za služby spojené s užíváním bytu
apod.).
Ústavní soud v nálezu ze dne 28. 2. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 20/05 k uvedené
problematice zejména uvedl, že dlouhodobá nečinnost Parlamentu České republiky
spočívající v nepřijetí zvláštního právního předpisu vymezujícího případy, ve
kterých je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit nájemné, úhradu za plnění
poskytovaná s užíváním bytu, a změnit další podmínky nájemní smlouvy (§ 696
odst. 1 obč. zák.), je protiústavní a porušuje čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4 a
čl. 11 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 odst. 1 Dodatkového protokolu
č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.
Ústavní soud v uvedeném nálezu dále uvedl, že „trvá na naplnění základní funkce
obecných soudů, tj. zajištění proporcionální ochrany subjektivních práv a
právem chráněných zájmů a požaduje, aby ji obecné soudy pronajímatelům poskytly
tak, že nebudou zamítat jejich žaloby požadující určení zvýšeného nájemného s
odkazem na nedostatek zákonné úpravy“. Podle Ústavního soudu „obecné soudy, i
přes absenci úpravy předvídané v § 696 odst. 1 obč. zák. musí rozhodnout o
zvýšení nájemného, a to v závislosti na místních podmínkách a tak, aby
nedocházelo k diskriminaci různých skupin právních subjektů“.
Nálezem Ústavního soudu ze dne 21. 3. 2006, sp. zn. I ÚS 717/05, bylo zrušeno
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2005, čj. 26 Cdo 819/2005-76, s tím, že
první senát, jenž nález vydal, odkázal na shora uvedený nález ze dne 28. 2.
2006, sp. zn. Pl. ÚS 20/05. V podrobnostech v nálezu uvedl, že „regulace
nájemného představuje omezení vlastnického práva, které je přípustné pouze
tehdy, je-li stanoveno zákonem, sleduje-li legitimní cíl v podobě konkrétního
ústavně aprobovaného veřejného zájmu a vyhovuje-li principu proporcionality“.
Dále konstatoval, že je „na obecných soudech, aby naplnily podmínku čl. 4 odst.
2 Listiny, podle které mohou být meze základních práv stanoveny pouze zákonem,
a při nečinnosti zákonodárce vyplnily mezeru v právním řádu svou judikaturou,
kterou lze v takovém případě považovat za zákon v materiálním smyslu. Obecné
soudy nemohou odepřít ochranu základnímu právu poukazem na mezeru v právním
řádu, ale naopak jsou povinny ochranu základnímu právu důsledně poskytnout“. Na
Nejvyšším soudu pak je, aby „v současné rovině jednoduchého práva založil
základ pro sjednocení judikatury obecných soudů, pokud jde o soudcovské
dotvoření práva v oblasti ústavně konformní výše nájemného“.
Zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, který
nabyl účinností dnem 31. 3. 2006, byl upraven postup při jednostranném
zvyšování nájemného z bytu, s výjimkou bytů v zákoně uvedených (§ 1 odst. 2
zákona). Tímto zákonem není upraven postup při určování, popř. změně výše úhrad
za plnění spojená s užíváním bytu.
Uvedeným zákonem byla zároveň změněna některá ustanovení týkající se nájmu bytu
obsažená v občanském zákoníku.
Podle ust. § 696 obč. zák., ve znění novelizovaném zák. č. 107/2006 Sb. (dále
jen „ve znění novely“) se nájemné při uzavírání nájemní smlouvy nebo změna
nájemného v průběhu trvání nájemního vztahu sjednává dohodou mezi
pronajímatelem a nájemcem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní
předpis jinak. Způsob výpočtu úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a
způsob jejich placení stanoví zvláštní právní předpis.
Podle § 7 zák. č. 107/2006 Sb. pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se jeho
ustanoveními i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti. Vznik
těchto právních vztahů a nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Právní předpis, jímž by byl stanoven způsob výpočtu a placení úhrady za plnění
poskytované s užíváním bytu, předvídaný v ust. § 696 obč. zák. ve znění novely
prozatím nebyl vydán.
Z uvedeného je zřejmé, že při posuzování dané věci je třeba vycházet z předpisů
účinných před 31. 3. 2006 a event. z výše uvedených nálezů Ústavního soudu.
V daném případě se žalobci domáhali žalobou ze dne 2. 9. 2003, jejíž součástí
byla výpověď z nájmu bytu, přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu o velikosti
2+1 ve 3. podlaží domu čp. 66 v P., M. 5 z důvodu uvedeného v ust. § 711 odst.
1 písm. d) obč. zák., protože žalovaní nezaplatili nedoplatek ve výši 16.071,-
Kč dle vyúčtování ze dne 20. 5. 2003 za služby spojené s užíváním předmětného
bytu za roky 2001 a 2002; žalovaní uhradili dne 29. 8. 2003 pouze částku
8.957,- Kč.
V podání bez data, doručeném soudu prvního stupně dne 6. 10. 2004, žalobci mj.
uvedli, že žalovaní měli v měsících leden až březen 2003 hradit pronajímatelem
předepsanou (zvýšenou) měsíční platbu ve výši 4.678,- Kč, platili však o 40,-
Kč méně, v měsíci dubnu 2003 předepsanou platbu ve výši 4.877,- Kč uhradili, v
měsících květen 2003 až leden 2004 uhradili z předepsané platby 5.291,- Kč
pouze částku 4.877,- Kč (tj. o 414,- Kč méně) a počínaje únorem 2004 pak
žalovaní hradí měsíčně částku 6.068,- Kč namísto předepsané částky 6.668,- Kč
(o 600,- Kč méně); nedoplatek na zálohách a nájmu činil za rok 2003 částku
3.432,- Kč a za období od 1. 1. 2004 do 30. 9. 2004 činil nedoplatek 5.214,-
Kč. Žalobci dále uvedli, že žalovaní porušují dobré mravy tím, že odmítli
vyklidit přidělenou sklepní kóji a přestěhovat své věci do kóje náhradní, za
situace, kdy rozhodnutím městské části P., odboru výstavby ze dne 1. 6. 2004
byla povolena změna užívání části sklepa. Podle žalobců je tím naplněn
výpovědní důvod uvedený v ust. § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák. a z tohoto
důvodu vypověděli žalovaným nájem bytu.
Při jednání u soudu prvního stupně dne 18. 10. 2004 soud připustil „změnu
žaloby tak, jak byla učiněna podáním bez data došlým soudu dne 6. 10. 2004“.
Předmětné podání žalobců bylo při tomto jednání doručeno právnímu zástupci
žalovaných, jemuž byla udělena obecná (generální) plná moc.
Následně při jednání před soudem prvního stupně dne 3. 12. 2004 bylo vydáno
usnesení, jímž soud připustil změnu žaloby takto: „Soud přivoluje k výpovědi z
nájmu bytu č. 6 o velikosti 2+1 ve III. podlaží domu čp. 66 v P., ulice M. 5,
ze dne 6. října 2004, kterou dali žalobci žalovaným“. Zároveň bylo při tomto
jednání vydáno usnesení, jímž bylo zastaveno řízení ohledně přivolení k
výpovědi ze dne 2. 9. 2003 z nájmu předmětného bytu, kterou dali žalobci
žalovaným.
Usnesením Obvodního soud pro Prahu 6 ze dne 17. 10. 2004, čj. 8 C
131/2003-1001, bylo připuštěno přistoupení I. B., na straně žalobců, neboť se v
průběhu řízení stala spoluvlastnicí nemovitosti, v níž se nachází předmětný byt.
S ohledem na uvedené je třeba výpověď z nájmu předmětného bytu posuzovat z
hlediska důvodů uvedených v podání ze dne 6. 10. 2004 (č.l. 93 a násl.). Tato
výpověď (č.l. 94, odst. II.) je odůvodněna tím, že „žalovaní se zcela vědomě a
setrvale dopouštějí porušování dobrých mravů, a to především tím, že neplatí
již od 1. 1. 2003 v plné výši předepsané zálohy na plnění poskytované s
užíváním bytu a jsou tady v prodlení úhradou……..“ , „za dobu delší než 3
měsíce. Je tedy dán důvod výpovědi nájmu bytu a přivolení soudu k ní podle ust.
§ 711 odst. 1 písm. d) obč. zák. žalobci tímto žalovaným vypovídají nájem
bytu…“.
Ze skutkových zjištění vyplývá a mezi účastníky je nesporné, že žalovaní
platili v rozhodném období (tj. od 1. 1. 2003 do podání výpovědi ze dne 6. 10.
2004), a to v měsíci lednu až březnu roku 2003 na zálohách na plnění
poskytovaná s užíváním bytu o 40,- Kč méně než jednostranně stanovil
pronajímatel v rozpise úhrad, v období květen až leden 2004 hradili žalovaní na
uvedené plnění na zálohách o 414,- Kč méně než stanovil pronajímatel v rozpise
ze dne 16. 4. 2003 a v období od února do září 2004 platili žalovaní o 600,- Kč
méně než jim pronajímatel stanovil v rozpise úhrad ze dne 20. 1. 2004.
Zvyšování záloh na úhradu za plnění poskytované s užíváním bytu (dále jen
„služby“) se týkalo především úhrad za teplo, vodu, likvidaci odpadků, úklid.
Ve vyúčtování ze dne 23. 2. 2004 záloh za služby za rok 2001 až 2002 byl
žalovaným vyúčtován nedoplatek ve výši 16.927,- Kč; žalovaní na nedoplatek
uhradili 8.957,- Kč a ve zbytku nedoplatek odmítli uhradit a namítali
nesprávnosti vyúčtování; správnost vyúčtování soudy nezjišťovaly. Ve vyúčtování
služeb za rok 2003 (vyúčtování ze dne 27. 2. 2004 a 9. 7. 2004) činil
nedoplatek 2.733,- Kč (vypočten z předepsaných záloh) a nedoplatek vyplývající
ze skutečně žalovanými provedených plateb činil 6.165,- Kč.
Žalovaní po pronajímatelem jednostranném zvýšení záloh (úhrad) za služby mu
hradili vždy zvýšenou úhradu, nikoliv však v pronajímatelem stavené výši.
Odvolací soud (i soud prvního stupně) na základě těchto zjištění dospěl k
závěru, že i poté, co byla zrušena vyhláška č. 176/1993 Sb., nelze dovozovat,
že by nebylo možné jednostranně (pronajímatelem) v přiměřené výši zvyšovat
zálohy na služby spojené s užíváním bytu.
Podle § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák. může pronajímatel vypovědět nájem bytu,
s přivolením soudu, jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající
z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné nebo úhradu za plnění
poskytované s užíváním bytu za dobu delší než 3 měsíce.
Z uvedeného vyplývá, že nezaplacení nájemného popř. úhrad za plnění (služby)
spojené s užíváním bytu za dobu delší než 3 měsíce je hrubým porušením
povinností nájemce (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2001, sp.
zn. 26 Cdo 532/2000). Za neplacení nájemného nebo služeb se z hlediska ust. §
711 odst. 1 písm. d) obč. zák. považuje i placení nájemného, popř. úhrad za
služby spojené s užíváním bytu v částce nižší než dohodnuté, popř. jednostranně
zvýšené, bylo-li nájemné, popř. úhrada za služby zvýšeno v době účinnosti
vyhlášky č. 176/1993 Sb. V této situaci platilo, že nájemce nebyl oprávněn sám
si jednostranně snížit zvýšené nájemné či předepsanou úhradu za služby spojené
s užíváním bytu (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 2. 2003, sp. zn.
26 Cdo 585/2002, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2006, sp. zn. 26
Cdo 564/2006) a okolnost, že výše nájemného či úhrad za služby byla sporná,
neměla na naplnění výpovědního důvodu dle ust. § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák.
význam.
V daném případě je třeba nejprve posoudit, zda byl pronajímatel oprávněn v
době, kdy pozbyla účinnosti vyhláška č. 176/1995 Sb., o nájemném z bytu a
úhradě za plnění poskytované s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů (tj.
po 1. 1. 2002), jednostranně zvýšit úhradu za plnění poskytované s užíváním
bytu a zda úhrada služeb v nižší částce než pronajímatelem jednostranně zvýšené
naplňuje výpovědní důvod dle ust. § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák.
Podle shora uvedených nálezů Ústavního soudu (zejména nálezu ze dne 28. 2.
2006, sp. zn. Pl. ÚS 20/05) je třeba vycházet z toho, že soudy musí nadále
rozhodovat o zvýšení nájemného (popř. úhrad za plnění poskytované s užíváním
bytu), a to v závislosti na místních podmínkách tak, aby nedocházelo k
diskriminaci, popř. libovůli a rozhodnutí se musí zakládat na racionální
argumentaci, zvážení všech okolností případu, přirozených zásad a zvyklostí
občanského života, závěrů právní nauky a ustálené ústavně konformní soudní
praxe.
Nálezy Ústavního soudu tedy předpokládají, že v případě sporu o výši nájemného
popř. úhrad za služby o jejich výši rozhodne soud. V posuzovaném případě však
zůstává otázkou, zda v situaci, kdy zvyšování nájemného nebo úhrad neupravuje
právní předpis, neplacení pronajímatelem zvýšených úplat nájemcem, je samo o
sobě hrubým porušením povinnosti nájemce ve smyslu § 711 odst. 1 písm. d) obč.
zák., nebo tímto porušením je až neplacení zvýšeného nájemného či úhrad
stanovených soudem.
Judikatura Nejvyššího soudu uvedená výše řešila situaci, kdy nájemné, popř.
úhrada za služby byla jednostranně zvýšena v souladu s tehdy platnými předpisy
(vyhláškou č. 176/1993 Sb.) a případný nesouhlas nájemce s tímto zvýšením a
neplacení takto zvýšeného nájemného či úhrad (záloh) zakládalo naplnění
výpovědního důvodu dle ust. § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák. Nájemci tedy
nebyla dána možnost, aby si takto jednostranně zvýšené nájemné či úhrady na
základě své úvahy snížil (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 6.
2006, sp. zn. 26 Cdo 564/2006); nájemce se mohl bránit proti zvýšení nájemného,
či úhrad za služby podáním příslušné žaloby u soudu.
Dovolací soud na základě stávající judikatury Nejvyššího soudu a shora
uvedených nálezů Ústavního soudu dospěl k závěru, a to i s ohledem na to, že
nájem bytu je chráněn (viz § 685 odst. 1, 2. věta obč. zák., § 685 odst. 3 obč.
zák. po novele), že naplněním výpovědního důvodu dle ust. § 711 odst. 1 písm.
d) obč. zák. není v situaci, kdy zvyšování nájemného, popř. úhrad není pro
posuzovaný případ upraveno právním předpisem, skutečnost, že nájemce (žalovaní)
hradil na zálohách za služby částku nižší, než mu jednostranně stanovil
pronajímatel (přitom nájemce vždy z části akceptoval zvýšení záloh). Obecným
soudům bylo totiž nálezy Ústavního soudu uloženo vyplnit mezeru v právním řádu
svou judikaturou (a to v současné době chybějící popř. dosud neaplikovatelný
předpis), a proto teprve soudem (popř. dohodou) stanovená výše nájemného, popř.
úhrad za služby a následně jejich neplacení může naplnit výpovědní důvod dle
ust. § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák.
Právní posouzení této otázky odvolacím soudem proto není správné a dovolání
žalovaných je důvodné.
Dovolací soud pokládá za vhodné k uvedené otázce zdůraznit, že pronajímatel a
nájemce by měli respektovat přiměřené zvýšení záloh na služby a o tomto zvýšení
se dohodnout, pokud toto zvýšení vychází zejména ze změn cen energií (tepla,
elektřiny) vody a dalších služeb (např. likvidace odpadů), z nákladů na tyto
služby v předchozím období vč. posouzení vzniklých přeplatků či nedoplatků, z
předpokládaného nárůstu (popř. snížení) spotřeby energií v následujícím období
apod., popř. lze přihlédnout i k metodice způsobu stanovení výše úhrad uvedené
ve zrušené vyhl. č. 176/1993 Sb. a zbytečně nevyvolávat soudní spory.
Odvolací soud dále shledal, že byl naplněn i druhý výpovědní důvod ust. § 711
odst. 1 písm. d) obč. zák. spočívající v tom, že žalovaní nevyklidili původně
přidělenou sklepní kóji a nepřestěhovali své věci do náhradní kóje za situace,
kdy rozhodnutím Městské části P. ze dne 1. 6. 2004, Výst. 1603/145/D66
Dej/04-ŠR, byla žalobcům povolena změna ve způsobu užívání části sklepa v
předmětném domě. S podmínkou, že pro dotčené uživatele budou v uvedeném
prostoru zajištěny náhradní sklepní kóje.
Výpovědní důvod dle ust. § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák. je založen na
skutečnosti, že nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu
a výslovně se za toto porušení považuje neplacení nájmu nebo úhrad za služby po
dobu delší než 3 měsíce.
Práva a povinnosti nájemce jsou upraveny zejména v ust. § 688 až 694 obč. zák.
Má-li se jednat o porušení povinností nájemce zakládající výpovědní důvod dle
ust. § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák., musí se především jednat o
porušení povinností vyplývajících z nájemního vztahu a dále toto porušení
povinností musí být takové intenzity, že je lze pokládat za hrubé. Závěr, že
porušení povinností nájemce bylo hrubé, lze učinit pouze na základě konkrétních
zjištění a musí být odůvodněn jak z hledisek objektivních, tak subjektivních a
přehlédnout nelze ani povahu konkrétních poměrů panujících v daném nájemním
vztahu a důkazy o tom dokládá pronajímatel (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze
dne 31. 3. 1999, sp. zn. 20 Cdo 2059/98, publikovaný v časopise Soudní
judikatura č. 9/1999).
Odvolací soud spatřuje hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu
zejména v tom, že žalovaní jako nájemci nerespektovali správní rozhodnutí o
změně užívání části sklepa, ačkoliv k tomu byli povinni, a nepřestěhovali své
věci do náhradní kóje, a neuznal jejich námitku, že do náhradní kóje v případě
deště zatéká.
Z uvedeného je zřejmé, že odvolací soud posoudil naplnění takto vymezeného
výpovědního důvodu dle ust. § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák. neúplně a tedy
nesprávně. Za rozhodující odvolací soud pokládal skutečnost, že se žalovaní
neřídili výše uvedeným správním rozhodnutím o změně užívání části sklepa, aniž
by se zabýval tím, zda jde o povinnost nájemce vyplývající z nájemního vztahu a
aniž by zvažoval další okolnosti rozhodné pro posouzení, zda se v tomto případě
jednalo o hrubé porušení povinnosti nájemce (viz shora uvedený judikát).
Dovolacímu soudu proto nezbylo než konstatovat, že i v této části není
rozhodnutí odvolacího soudu správné a dovolání je důvodné.
Pokud dovolatelé dále v dovolání namítali, že řízení bylo postiženo vadou,
která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, popř. že rozhodnutí
spočívá na nesprávném skutkovém zjištění (zejména neprovedení navržených důkazů
ke zjištění správnosti vyúčtování za služby za roky 2001 a 2002, zatékání do
náhradní kóje) dovolací soud se těmito námitkami nezabýval, neboť jsou s
ohledem na přijaté závěry nepodstatné, popř. je lze řešit (uplatnit) v novém
řízení ve věci samé.
Dovolací soud s ohledem na zrušení rozsudku odvolacího soudu nepokládal za
nutné se dále zabývat námitkou podjatosti soudkyň odvolacího soudu, popř.
námitkami vad řízení (neprovedení důkazu znaleckým posudkem).
Nejvyšší soud vzhledem k tomu, že dovolání shledal přípustným a důvodným a
protože důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí i pro
rozhodnutí soudu prvního stupně, rozhodl tak, že podle ust. § 243b odst. 3, 2.
věty o. s. ř. zrušil obě tato rozhodnutí včetně souvisejících výroků o
nákladech řízení a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
O nákladech řízení včetně dovolacího řízení bude podle ust. § 243d odst.
1, 2. věty o. s. ř. rozhodnuto v novém rozhodnutí o věci.
Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 31. srpna 2006
JUDr. Ing. Jan H u š e k , v. r.