Nejvyšší soud Rozsudek občanské

26 Cdo 2339/2005

ze dne 2006-08-31
ECLI:CZ:NS:2006:26.CDO.2339.2005.1

26 Cdo 2339/2005

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing.

Jana Huška a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci

žalobců a) S. M., 5, b) J. M., c) I. B., všichni zastoupeni advokátkou, proti

žalovaným 1) RNDr. M. W., 2) R. W., zastoupeným advokátem, o přivolení k

výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 8 C

131/2003, o dovolání žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne

13. 5. 2005, č.j. 18 Co 111/2005-153, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 5. 2005, č.j. 18 Co 111/2005-153, a

rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 3. 12. 2004, č.j. 8 C 131/2003-127,

se zrušují a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 13. 5. 2005, č.j. 18 Co

111/2005-153, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 3. 12. 2004,

č.j. 8 C 131/2003-127, jímž tento soud přivolil k výpovědi ze dne 6. 10. 2004 z

nájmu bytu č. 6 o velikosti 2+1 ve III. podlaží domu č.p. 66 v P., ulice M.,

kterou dali žalobci žalovaným s tím, že výpovědní lhůta počne běžet prvním dnem

kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku, dále žalovaným

uložil povinnost vyklidit byt a vyklizený předat žalobcům do patnácti dnů po

zajištění náhradního bytu a rozhodl o nákladech řízení; současně odvolací soud

uložil žalovaným povinnost zaplatit společně a nerozdílně žalobcům na náhradě

nákladů odvolacího řízení částku 3.950,- Kč do tří dnů od právní moci

rozhodnutí, k rukám jejich právního zástupce.

V odůvodnění rozsudku odvolací soud zejména uvedl, že přezkoumal napadený

rozsudek spolu s řízením, jež předcházelo jeho vyhlášení podle ust. § 212 a

212a odst. 1, 2, 3 a 5 o.s.ř., přihlédl přitom k ust. § 205a odst. 2 o.s.ř.,

posoudil námitky protistrany podle § 211a o.s.ř., řízení doplnil provedením

některých důkazů a poté dospěl k závěru, že odvolání žalovaných není důvodné.

Odvolací soud konstatoval, že mezi účastníky nebylo sporu o tom, že žalobci

jsou spoluvlastníky domu, v němž se nachází předmětný byt, dále že žalovaní

opakovaně a dlouhodobě neplatí zálohy na služby spojené s užíváním bytu v

předepsané výši. Stejně tak bylo prokázáno, že za zúčtovací období roku 2001 až

2002 vznikl žalovaným na úhradě služeb spojených s užíváním bytu nedoplatek ve

výši 8.957,- Kč a za rok 2002 až 2003 celkem ve výši 6.165,- Kč. Dle odvolacího

soudu pokud by v tomto období žalovaní hradili zálohy v předepsané výši, stejně

by jim vznikl nedoplatek ve výši 2.733,- Kč.

V odůvodnění rozsudku dále odvolací soud uvedl, že poté, co byla zrušena vyhl.

č. 176/1993 Sb., neexistuje právní předpis, na který odkazuje ust. § 696 odst.

1 obč. zák. ve znění účinném do 30. 3. 2006 (dále jen „obč. zák.“). Nečinnosti

zákonodárce však nelze vyvozovat, že za tohoto stavu není možné jednostranně

přiměřeně zvyšovat výši záloh za služby spojené s užíváním bytu. To by totiž

nutilo majitele nemovitosti dotovat v průběhu roku nájemníky platbami na zálohy

za služby, jejichž ceny se zvyšují, a teprve posléze, po skončení zúčtovacího

období, na nich vymáhat nedoplatky. Jednalo by se tak o jakousi formu bezúročné

půjčky, což je nepřijatelné a po majitelích domů zejména s byty, v nichž je

předepsáno regulované nájemné, to nelze spravedlivě požadovat. Byť bylo v

řízení zjištěno, že byly zálohy na služby spojené s užíváním bytu zvýšeny,

nepostačovaly ani takto na plnou úhradu služeb spojených s užíváním bytu a

nájemníkům stejně vznikl nedoplatek. Odvolací soud je toho názoru, že žalobci

nejednali v rozporu s dobrými mravy, pokud zálohy zvýšili i při neexistenci

prováděcího předpisu. Přisvědčil argumentaci žalobců, že do rozporu s dobrými

mravy by se jejich jednání dostalo jen tehdy, pokud by zálohy na služby spojené

s užíváním bytu byly zvyšovány nepřiměřeně, například v takové výši, že by po

skončení zúčtovacího období vznikaly nájemníkům vysoké přeplatky. Odvolací soud

se proto ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že jednání žalovaných je

třeba kvalifikovat jako hrubé porušování povinností nájemce, a to v souladu s

judikaturou Nejvyššího soudu (rozhodnutí NS ČR sp. zn. 26 Cdo 513/2001 a 26 Cdo

585/2002). Odvolací soud proto shledal výpovědní důvod dle ust. § 711 odst. 1

písm. d) obč. zák. za naplněný.

Odvolací soud dále konstatoval, že k potvrzení rozsudku soudu prvního stupně

dostačuje, že byl shledán důvodným jeden z více uplatněných výpovědních důvodů

(neplacení záloh na služby spojené s užíváním bytu ve stanovené výši), přesto

dovodil, že byl naplněn i druhý uplatněný výpovědní důvod, týkající se výměny

sklepní kóje. Za správná považoval odvolací soud skutková zjištění soudu

prvního stupně, že bylo vyvráceno tvrzení žalovaných o tom, že jim nebyla

poskytnuta přiměřená náhrada za dosud užívaný sklep, neboť v případě deště jim

do přidělené náhradní sklepní kóje voda nezatékala, což bylo zjištěno místním

šetřením v době, kdy pršelo. Pokud bylo pravomocným rozhodnutím správního

orgánu žalobcům umožněno změnit způsob užívání části sklepa, bylo povinností

žalovaných respektovat toto rozhodnutí s tím, že nadále budou užívat sklepní

kóji v jiné části sklepní místnosti určenou žalobci zejména proto, že tato

náhradní sklepní kóje odpovídá parametrům uvedeným ohledně sklepa v nájemní

smlouvě. Pokud toto žalovaní nerespektovali, dopustili se tím dle odvolacího

soudu hrubého porušení svých povinností vyplývajících z nájmu bytu a je dán

výpovědní důvod podle ust. § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák.

Odvolací soud se dále ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že uplatněné

právo žalobců není v rozporu s dobrými mravy, neboť to byli žalovaní, kteří z

vlastního rozhodnutí neplatili zálohy na služby spojené s užíváním bytu v plné

výši a kteří dobrovolně nevyklidili sklepní kóji, ačkoli jim byla přidělena

náhradní kóje ve srovnatelné kvalitě. Rovněž se odvolací soud ztotožnil se

závěrem soudu prvního stupně o poskytnuté bytové náhradě v podobě náhradního

bytu.

Odvolací soud proto rozsudek soudu prvního stupně potvrdil.

Dovoláním ze dne 2. 8. 2005, doručeným soudu prvního stupně dne 3. 8. 2005,

napadli žalovaní rozhodnutí odvolacího soudu v celém rozsahu s tím, že

přípustnost dovolání dovozují z ust. § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. a při

vymezení dovolacích důvodů odkázali na ust. § 241a odst. 2 písm. a) a b) o.s.ř.

V dovolání žalobci zejména uvedli, že řízení před soudy obou stupňů je stiženo

vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Soudy dle

dovolatelů neprovedly jimi navržené důkazy, zejména znaleckým posudkem z oboru

ekonomiky a energetiky, který založili do spisu, a to z hlediska správnosti

vyúčtování služeb ze dne 20. 5. 2003 dle tehdy platných právních předpisů.

Tento důkaz byl dle dovolatelů rozhodující pro právní posouzení, zda žalobci

jako pronajímatelé měli objektivní důvody ke zvýšení záloh na služby pro další

období roku 2002 a 2003. Nezbytnost takového důkazu dovozovali z toho, že podle

jejich názoru nelze věc posuzovat z hlediska „přiměřenosti“ výše záloh, neboť

bez znalosti výše záloh za uplynulý rok a skutečné potřeby finančních

prostředků na tyto zálohy nelze posoudit, zda pro příští rok stávající zálohy

postačí či nikoli a zda je třeba je „přiměřeně“ zvýšit.

Dovolatelé dále namítají, že odvolací soud v rozporu se zásadou materiální

pravdy a s ust. § 120 odst. 2 o.s.ř. neprovedl ani důkaz ke zjištění, zda v

době ohledání sklepní kóje skutečně pršelo v takové intenzitě a s takovými

důsledky, jak je formuloval soud prvního stupně ve svém rozhodnutí, se kterými

se odvolací soud ztotožnil.

Odvolací soud ve věci samé zaujal právní názor, který má zásadní právní význam.

Podle tohoto nesprávného právního názoru jsou pronajímatelé oprávněni zvyšovat

zálohy na služby spojené s užíváním bytu i bez právního předpisu (vyhl. č.

176/1993 Sb.). Dovolatelé jsou toho názoru, že doposud žádným pravomocným

rozhodnutím nebyla prolomena zásada, že bez zvláštního předpisu nemůže

pronajímatel jednostranně zvyšovat nájemné či měnit další podmínky nájemní

smlouvy. Jestliže ust. § 696 odst. 1 obč. zák. podřazuje nájemné, úhrady za

plnění poskytovaná s užíváním bytu a změny dalších podmínek nájemní smlouvy pod

stejný režim, tj. existenci zvláštního právního předpisu, není dle dovolatelů

žádného rozumného důvodu, aby soudní praxe zaujímala odlišné stanovisko u

nájemného a odlišné u záloh na služby, jak to učinil odvolací soud. Dovolatelé

dále uvedli, že pokud soudkyně odvolacího senátu dospěly k závěru, že určitá

část občanského zákoníku je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, měly

postupovat v souladu se zákonem dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) o.s.ř. a řízení

přerušit. Dovolatelé dále požádali, aby dovolací soud posoudil ve smyslu ust. §

242 odst. 3 o.s.ř. ve spojení s ust. § 229 odst. 1 písm. e) o.s.ř., zda v

daném případě nedošlo z výše uvedených důvodů a s ohledem na článek

publikovaný v L. n. dne 1. 7. 2005, ze kterého je patrné, že soudkyně

předmětného senátu považují současný stav v nájemních vztazích za protiústavní,

k vadě řízení, když o věci rozhodoval vyloučený soudce a přísedící. Dovolatelé

mají zato, že u soudkyň odvolacího senátu byly dány důvody vyloučení z

projednávání a rozhodnutí věci ve smyslu ust. § 14 odst. 1 o.s.ř., neboť pro

jejich zjevný poměr k jedné ze stran nájemního vztahu-pronajímatelům, jsou dány

důvody pochybovat o jejich nepodjatosti.

Odvolací soud dle dovolatelů zjevně vycházel z toho, že v řízení byla prokázána

správnost vyúčtování za r. 2001 a 2002. Soud prvního stupně však v odůvodnění

svého rozhodnutí uvedl, že „… v řízení nebyla prokázána správnost vyúčtování za

r. 2001, 2002, což soud považoval za nadbytečné …“. Odvolací soud veden snahou

ochránit žalobce jako pronajímatele v situaci, kdy neexistuje právní předpis,

který by jim umožňoval zákonnou formou jednostranně zvyšovat nájemné, jim

nepřijatelným výkladem takové právo přiznal s odůvodněním, že by bylo v

„rozporu s dobrými mravy, pokud by si zálohy nemohli přiměřeně zvýšit i při

neexistenci právního předpisu“. Dle dovolatelů v době rozhodování neexistoval

žádný důkaz, z něhož by vyplývalo, že žalobcem stanovené zálohy byly přiměřeně

zvýšeny či zda byly zvýšeny bezdůvodně. Žalovaní dále uvedli, že jim bylo dne

24. 6. 2005 žalobcem doručeno vyúčtování za rok 2004, ze kterého vyplývá

přeplatek na předepsaných zálohách ve výši 11.322,- Kč.

Dovolatelé dále konstatovali, že sklepní kóji, jejíhož vyklizení se žalobci

domáhali, užívali jako příslušenství bytu na základě platné nájemní smlouvy a

žalobci smlouvu nebyli oprávněni jednostranně změnit. Žalobci nebyli rovněž

oprávněni domáhat se vyklizení předmětné sklepní kóje na základě správního

rozhodnutí odboru výstavby ÚMČ P., kterým byla povolena změna způsobu užívání

části sklepa. Toto správní rozhodnutí není podle dovolatelů pro nájemce závazné

a ve svých důsledcích neznamená změnu nájemní smlouvy. Právní názor odvolacího

soudu, že pravomocné správní rozhodnutí o souhlasu se změnou užívání části

nebytových prostor v domě k jiným účelům má nájemce povinnost toto rozhodnutí

respektovat, pokud náhradní kóje odpovídá parametrům uvedeným v nájemní

smlouvě, není podle dovolatelů správný.

Dovolatelé proto navrhli, aby Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu i soudu

prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení a

zároveň požádali o odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí.

Žalobci ve svém vyjádření k dovolání zejména uvedli, že žalovaní ve skutečnosti

dovolání nepodávají z důvodu dle ust. § 241a odst. 2 písm. a) a b) o.s.ř., ale

napadají úplnost a správnost skutkových zjištění a hodnocení důkazů, z nichž

soudy svá zjištění čerpaly. Dle žalobců ovšem s ohledem na ustálenou judikaturu

Nejvyššího soudu, nelze skutkový základ sporu v dovolacím řízení měnit. Pokud

by ovšem dovolací soud shledal dovolání přípustným, navrhují, aby je pro jeho

nedůvodnost zamítl.

Žalobci se ztotožnili se závěrem odvolacího soudu, který vyslovil, že z

nečinnosti zákonodárce nelze vyvozovat, že není možné přiměřeně zvýšit zálohy

na služby spojené s užíváním bytu. Pokud jde o přiměřenost zvýšení záloh, je

namístě posuzovat každý jednotlivý případ zvlášť. Dle žalobců při řádném

placení předepsaných záloh by žalovaným vznikl nižší nedoplatek a finanční

zatížení jejich rodinného rozpočtu by tak bylo rozloženo do delšího časového

období. Skutečně přiměřené zvýšení záloh je v konečném důsledku i v zájmu

samotných nájemců. Dovolatelé si dle žalobců protiřečí i v tom, že na jedné

straně označují jednostranné zvýšení záloh ze strany pronajímatele za

neakceptovatelné, ovšem na straně druhé uvádějí, že v případě zvýšení záloh,

které mělo reálný základ (odvoz odpadu), toto zvýšení akceptovali a zálohy

hradili.

Žalobci jsou dále toho názoru, že v případě výměny sklepní kóje se nejednalo o

změnu nájemní smlouvy, neboť sklepní kóje přidělená žalovaným nebyla ani v

nájemní smlouvě ani v evidenčním listu konkrétně určena, přestože žalovaní

tvrdí, že tomu tak bylo. Není tedy pravdou, že by se v daném případě jednalo o

změnu nájemní smlouvy správním rozhodnutím vydaným v řízení, jehož účastníky

nebyli žalovaní. Dovolateli formulovaná otázka se proto jeví jako bezpředmětná

za situace, kdy ke změně nájemní smlouvy nedošlo. Závěrem žalobci uvedli, že se

snažili věc řešit mimosoudně a navrhli uzavření smíru, dovolatelé ovšem na tuto

jejich konkrétní a velkorysou nabídku nijak nereagovali a chtěli v soudním

řízení dále pokračovat.

Žalobci proto navrhli, aby dovolací soud buď dovolání jako nepřípustné odmítl

nebo jako nedůvodné zamítl.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř) posoudil

dovolání podle ust. § 240 odst. 1, § 241a § 241a odst. 1 o.s.ř. a konstatoval,

že dovolání bylo podáno osobami k tomu oprávněnými, včas, obsahuje stanovené

náležitosti, dovolatelé jsou zastoupeni advokátem a jím bylo také dovolání

sepsáno.

Poté se Nejvyšší soud zabýval otázkou přípustnosti dovolání, neboť toliko z

podnětu dovolání, které je přípustné, může být přezkoumána správnost napadeného

rozhodnutí z hlediska uplatněných (způsobilých) dovolacích důvodů.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Přípustnost dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu se řídí

ustanoveními § 237 odst. 1 písm. b) a c) o.s.ř. Vady podle ust. § 241a odst. 2

písm. a) o.s.ř. a ani vady uvedené v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b)

a § 229 odst. 3 o.s.ř. přípustnost dovolání nezakládají a lze je přezkoumat

pouze v případě přípustného dovolání (§ 242 odst. 3 o.s.ř.).

Podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. nemůže být dovolání přípustné,

neboť odvolací soud napadeným rozsudkem potvrdil v pořadí prvý rozsudek soudu

prvního stupně.

Podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. je dovolání přípustné proti

rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo

potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné

podle písmena b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve

věci samé po právní stránce zásadní význam. Přitom podle ust. § 237 odst. 3

o.s.ř. rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam

(odstavec 1 písm. c/) zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování

odvolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo

dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s

hmotným právem.

Z toho, že přípustnost dovolání je ve smyslu citovaných ustanovení spjata se

závěrem o zásadním významu rozsudku po stránce právní, vyplývá, že také

dovolací přezkum se otevírá pro posouzení otázek právních; způsobilým

dovolacím důvodem, jímž lze dovolání odůvodnit, je zásadně důvod podle § 241a

odst. 2 písm. b) o.s.ř., jehož prostřednictvím lze namítat, že rozhodnutí

spočívá na nesprávném právním posouzením věci; není jím naopak důvod, kterým by

bylo možné vytýkat nesprávnost skutkových zjištění (§ 241a odst. 3 o.s.ř.).

Jelikož ve smyslu ustanovení § 242 odst. 3 o.s.ř. je dovolací soud – s výjimkou

určitých vad řízení – vázán uplatněným dovolacím důvodem, včetně toho, jak jej

dovolatelé obsahově vymezili, jsou pro úsudek, zda rozhodnutí odvolacího soudu

má po právní stránce zásadní význam či nikoli, relevantní jen otázky (z těch,

na kterých napadené rozhodnutí spočívá), jejichž posouzení odvolacím soudem

dovolatelé napadli, resp. jejichž řešení v dovolání zpochybnili.

Dovolatelé rozhodnutí odvolacího soudu zejména vytýkali, že spočívá na

nesprávném právním posouzení věci a jsou toho názoru, že po zrušení vyhlášky č.

176/1993 Sb. nemůže pronajímatel jednostranně zvyšovat zálohy na úhradu za

plnění poskytované s užíváním bytu, neboť ust. § 696 odst. 1 obč. zák.

předpokládá, že takovéto změny se mohou stát pouze na základě zvláštního

právního předpisu. Dále považují za nesprávný i závěr odvolacího soudu, že

žalovaní hrubě porušují „právo nájmu bytu“ pokud nevyklidili sklepní kóji a

nepřestěhovali své věci do kóje náhradní dle požadavku pronajímatele. Tyto

otázky pokládají dovolatelé za otázky zásadního právního významu.

Dovolací soud dospěl k závěru, že posléze uvedené právní otázky jsou zásadního

právního významu a dovolání je proto podle ust. § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

přípustné, neboť tyto otázky nebyly v této podobě dovolacím soudem dosud řešeny.

Podle § 696 odst. 1 obč. zák., ve znění účinném do 30. 3. 2006, (nadále též jen

„obč. zák.“) způsob výpočtu nájemného, úhrady za plnění poskytované s užíváním

bytu, způsob jejich placení, jakož i případy, ve kterých je pronajímatel

oprávněn jednostranně zvýšit nájemné, úhradu za plnění poskytované s užíváním

bytu, a změnit další podmínky nájemní smlouvy, stanoví právní předpis.

Právní předpis, a to vyhláška č. 176/1993 Sb., jímž byl stanoven způsob určení

maximální výše nájemného z bytu a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu

a způsob sjednávání a placení nájemného a cen služeb mezi pronajímatelem a

nájemcem byl ke dni 31. 12. 2001 zrušen nálezem Ústavního soudu č. 231/2000 Sb.

a dále byl zrušen i výměr Ministerstva financí č. 01/2002 a č. 06/2002 a

nařízení vlády č. 567/2002 Sb., o cenovém moratoriu, jímž se měla výše

nájemného řídit do přijetí připravovaného zákona.

Z ust. § 686 obč. zák. vyplývá, že smlouva o nájmu bytu je smlouvou úplatnou a

dohoda o nájemném a o úhradě za plnění spojené s užíváním bytu (způsobu

výpočtu) musí být obsažena ve smlouvě.

V případě nájmu bytu se nemůže uplatnit obecné ustanovení o nájmu obsažené

zejména v ust. § 671 odst. 1 obč. zák., podle něhož je nájemce povinen platit

nájemné podle smlouvy, jinak nájemné obvyklé v době uzavření smlouvy s

přihlédnutím k hodnotě pronajaté věci a způsobu jejího užívání, neboť zde platí

odchylná úprava obsažená ve zvláštních ustanoveních upravujících nájem bytu (§

685 až § 716 obč. zák.).

Nejvyšší soud zejména v rozsudku ze dne 31. 5. 2005, sp. zn. 26 Cdo 867/2004,

a v usnesení ze dne 22. 9. 2005, sp. zn. 26 Cdo 819/2005 vyslovil právní názor,

že nájemní poměr je vztahem závazkovým (a to i v případě, kdy se podle ust. §

871 odst. 1 obč. zák. změnilo právo osobního užívání bytu na právo nájmu),

který nelze měnit bez souhlasu jeho stran, pokud občanský zákoník (popř. i jiný

právní předpis) nestanoví jinak. Občanský zákoník, popř. jiný předpis,

neumožňuje soudu zasáhnout do závazkového nájemního vztahu, tj. měnit některé z

jeho obsahových složek (nájemné, úhrady za služby spojené s užíváním bytu

apod.).

Ústavní soud v nálezu ze dne 28. 2. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 20/05 k uvedené

problematice zejména uvedl, že dlouhodobá nečinnost Parlamentu České republiky

spočívající v nepřijetí zvláštního právního předpisu vymezujícího případy, ve

kterých je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit nájemné, úhradu za plnění

poskytovaná s užíváním bytu, a změnit další podmínky nájemní smlouvy (§ 696

odst. 1 obč. zák.), je protiústavní a porušuje čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4 a

čl. 11 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 odst. 1 Dodatkového protokolu

č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Ústavní soud v uvedeném nálezu dále uvedl, že „trvá na naplnění základní funkce

obecných soudů, tj. zajištění proporcionální ochrany subjektivních práv a

právem chráněných zájmů a požaduje, aby ji obecné soudy pronajímatelům poskytly

tak, že nebudou zamítat jejich žaloby požadující určení zvýšeného nájemného s

odkazem na nedostatek zákonné úpravy“. Podle Ústavního soudu „obecné soudy, i

přes absenci úpravy předvídané v § 696 odst. 1 obč. zák. musí rozhodnout o

zvýšení nájemného, a to v závislosti na místních podmínkách a tak, aby

nedocházelo k diskriminaci různých skupin právních subjektů“.

Nálezem Ústavního soudu ze dne 21. 3. 2006, sp. zn. I ÚS 717/05, bylo zrušeno

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2005, čj. 26 Cdo 819/2005-76, s tím, že

první senát, jenž nález vydal, odkázal na shora uvedený nález ze dne 28. 2.

2006, sp. zn. Pl. ÚS 20/05. V podrobnostech v nálezu uvedl, že „regulace

nájemného představuje omezení vlastnického práva, které je přípustné pouze

tehdy, je-li stanoveno zákonem, sleduje-li legitimní cíl v podobě konkrétního

ústavně aprobovaného veřejného zájmu a vyhovuje-li principu proporcionality“.

Dále konstatoval, že je „na obecných soudech, aby naplnily podmínku čl. 4 odst.

2 Listiny, podle které mohou být meze základních práv stanoveny pouze zákonem,

a při nečinnosti zákonodárce vyplnily mezeru v právním řádu svou judikaturou,

kterou lze v takovém případě považovat za zákon v materiálním smyslu. Obecné

soudy nemohou odepřít ochranu základnímu právu poukazem na mezeru v právním

řádu, ale naopak jsou povinny ochranu základnímu právu důsledně poskytnout“. Na

Nejvyšším soudu pak je, aby „v současné rovině jednoduchého práva založil

základ pro sjednocení judikatury obecných soudů, pokud jde o soudcovské

dotvoření práva v oblasti ústavně konformní výše nájemného“.

Zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, který

nabyl účinností dnem 31. 3. 2006, byl upraven postup při jednostranném

zvyšování nájemného z bytu, s výjimkou bytů v zákoně uvedených (§ 1 odst. 2

zákona). Tímto zákonem není upraven postup při určování, popř. změně výše úhrad

za plnění spojená s užíváním bytu.

Uvedeným zákonem byla zároveň změněna některá ustanovení týkající se nájmu bytu

obsažená v občanském zákoníku.

Podle ust. § 696 obč. zák., ve znění novelizovaném zák. č. 107/2006 Sb. (dále

jen „ve znění novely“) se nájemné při uzavírání nájemní smlouvy nebo změna

nájemného v průběhu trvání nájemního vztahu sjednává dohodou mezi

pronajímatelem a nájemcem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní

předpis jinak. Způsob výpočtu úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a

způsob jejich placení stanoví zvláštní právní předpis.

Podle § 7 zák. č. 107/2006 Sb. pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se jeho

ustanoveními i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti. Vznik

těchto právních vztahů a nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Právní předpis, jímž by byl stanoven způsob výpočtu a placení úhrady za plnění

poskytované s užíváním bytu, předvídaný v ust. § 696 obč. zák. ve znění novely

prozatím nebyl vydán.

Z uvedeného je zřejmé, že při posuzování dané věci je třeba vycházet z předpisů

účinných před 31. 3. 2006 a event. z výše uvedených nálezů Ústavního soudu.

V daném případě se žalobci domáhali žalobou ze dne 2. 9. 2003, jejíž součástí

byla výpověď z nájmu bytu, přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu o velikosti

2+1 ve 3. podlaží domu čp. 66 v P., M. 5 z důvodu uvedeného v ust. § 711 odst.

1 písm. d) obč. zák., protože žalovaní nezaplatili nedoplatek ve výši 16.071,-

Kč dle vyúčtování ze dne 20. 5. 2003 za služby spojené s užíváním předmětného

bytu za roky 2001 a 2002; žalovaní uhradili dne 29. 8. 2003 pouze částku

8.957,- Kč.

V podání bez data, doručeném soudu prvního stupně dne 6. 10. 2004, žalobci mj.

uvedli, že žalovaní měli v měsících leden až březen 2003 hradit pronajímatelem

předepsanou (zvýšenou) měsíční platbu ve výši 4.678,- Kč, platili však o 40,-

Kč méně, v měsíci dubnu 2003 předepsanou platbu ve výši 4.877,- Kč uhradili, v

měsících květen 2003 až leden 2004 uhradili z předepsané platby 5.291,- Kč

pouze částku 4.877,- Kč (tj. o 414,- Kč méně) a počínaje únorem 2004 pak

žalovaní hradí měsíčně částku 6.068,- Kč namísto předepsané částky 6.668,- Kč

(o 600,- Kč méně); nedoplatek na zálohách a nájmu činil za rok 2003 částku

3.432,- Kč a za období od 1. 1. 2004 do 30. 9. 2004 činil nedoplatek 5.214,-

Kč. Žalobci dále uvedli, že žalovaní porušují dobré mravy tím, že odmítli

vyklidit přidělenou sklepní kóji a přestěhovat své věci do kóje náhradní, za

situace, kdy rozhodnutím městské části P., odboru výstavby ze dne 1. 6. 2004

byla povolena změna užívání části sklepa. Podle žalobců je tím naplněn

výpovědní důvod uvedený v ust. § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák. a z tohoto

důvodu vypověděli žalovaným nájem bytu.

Při jednání u soudu prvního stupně dne 18. 10. 2004 soud připustil „změnu

žaloby tak, jak byla učiněna podáním bez data došlým soudu dne 6. 10. 2004“.

Předmětné podání žalobců bylo při tomto jednání doručeno právnímu zástupci

žalovaných, jemuž byla udělena obecná (generální) plná moc.

Následně při jednání před soudem prvního stupně dne 3. 12. 2004 bylo vydáno

usnesení, jímž soud připustil změnu žaloby takto: „Soud přivoluje k výpovědi z

nájmu bytu č. 6 o velikosti 2+1 ve III. podlaží domu čp. 66 v P., ulice M. 5,

ze dne 6. října 2004, kterou dali žalobci žalovaným“. Zároveň bylo při tomto

jednání vydáno usnesení, jímž bylo zastaveno řízení ohledně přivolení k

výpovědi ze dne 2. 9. 2003 z nájmu předmětného bytu, kterou dali žalobci

žalovaným.

Usnesením Obvodního soud pro Prahu 6 ze dne 17. 10. 2004, čj. 8 C

131/2003-1001, bylo připuštěno přistoupení I. B., na straně žalobců, neboť se v

průběhu řízení stala spoluvlastnicí nemovitosti, v níž se nachází předmětný byt.

S ohledem na uvedené je třeba výpověď z nájmu předmětného bytu posuzovat z

hlediska důvodů uvedených v podání ze dne 6. 10. 2004 (č.l. 93 a násl.). Tato

výpověď (č.l. 94, odst. II.) je odůvodněna tím, že „žalovaní se zcela vědomě a

setrvale dopouštějí porušování dobrých mravů, a to především tím, že neplatí

již od 1. 1. 2003 v plné výši předepsané zálohy na plnění poskytované s

užíváním bytu a jsou tady v prodlení úhradou……..“ , „za dobu delší než 3

měsíce. Je tedy dán důvod výpovědi nájmu bytu a přivolení soudu k ní podle ust.

§ 711 odst. 1 písm. d) obč. zák. žalobci tímto žalovaným vypovídají nájem

bytu…“.

Ze skutkových zjištění vyplývá a mezi účastníky je nesporné, že žalovaní

platili v rozhodném období (tj. od 1. 1. 2003 do podání výpovědi ze dne 6. 10.

2004), a to v měsíci lednu až březnu roku 2003 na zálohách na plnění

poskytovaná s užíváním bytu o 40,- Kč méně než jednostranně stanovil

pronajímatel v rozpise úhrad, v období květen až leden 2004 hradili žalovaní na

uvedené plnění na zálohách o 414,- Kč méně než stanovil pronajímatel v rozpise

ze dne 16. 4. 2003 a v období od února do září 2004 platili žalovaní o 600,- Kč

méně než jim pronajímatel stanovil v rozpise úhrad ze dne 20. 1. 2004.

Zvyšování záloh na úhradu za plnění poskytované s užíváním bytu (dále jen

„služby“) se týkalo především úhrad za teplo, vodu, likvidaci odpadků, úklid.

Ve vyúčtování ze dne 23. 2. 2004 záloh za služby za rok 2001 až 2002 byl

žalovaným vyúčtován nedoplatek ve výši 16.927,- Kč; žalovaní na nedoplatek

uhradili 8.957,- Kč a ve zbytku nedoplatek odmítli uhradit a namítali

nesprávnosti vyúčtování; správnost vyúčtování soudy nezjišťovaly. Ve vyúčtování

služeb za rok 2003 (vyúčtování ze dne 27. 2. 2004 a 9. 7. 2004) činil

nedoplatek 2.733,- Kč (vypočten z předepsaných záloh) a nedoplatek vyplývající

ze skutečně žalovanými provedených plateb činil 6.165,- Kč.

Žalovaní po pronajímatelem jednostranném zvýšení záloh (úhrad) za služby mu

hradili vždy zvýšenou úhradu, nikoliv však v pronajímatelem stavené výši.

Odvolací soud (i soud prvního stupně) na základě těchto zjištění dospěl k

závěru, že i poté, co byla zrušena vyhláška č. 176/1993 Sb., nelze dovozovat,

že by nebylo možné jednostranně (pronajímatelem) v přiměřené výši zvyšovat

zálohy na služby spojené s užíváním bytu.

Podle § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák. může pronajímatel vypovědět nájem bytu,

s přivolením soudu, jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající

z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné nebo úhradu za plnění

poskytované s užíváním bytu za dobu delší než 3 měsíce.

Z uvedeného vyplývá, že nezaplacení nájemného popř. úhrad za plnění (služby)

spojené s užíváním bytu za dobu delší než 3 měsíce je hrubým porušením

povinností nájemce (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2001, sp.

zn. 26 Cdo 532/2000). Za neplacení nájemného nebo služeb se z hlediska ust. §

711 odst. 1 písm. d) obč. zák. považuje i placení nájemného, popř. úhrad za

služby spojené s užíváním bytu v částce nižší než dohodnuté, popř. jednostranně

zvýšené, bylo-li nájemné, popř. úhrada za služby zvýšeno v době účinnosti

vyhlášky č. 176/1993 Sb. V této situaci platilo, že nájemce nebyl oprávněn sám

si jednostranně snížit zvýšené nájemné či předepsanou úhradu za služby spojené

s užíváním bytu (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 2. 2003, sp. zn.

26 Cdo 585/2002, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2006, sp. zn. 26

Cdo 564/2006) a okolnost, že výše nájemného či úhrad za služby byla sporná,

neměla na naplnění výpovědního důvodu dle ust. § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák.

význam.

V daném případě je třeba nejprve posoudit, zda byl pronajímatel oprávněn v

době, kdy pozbyla účinnosti vyhláška č. 176/1995 Sb., o nájemném z bytu a

úhradě za plnění poskytované s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů (tj.

po 1. 1. 2002), jednostranně zvýšit úhradu za plnění poskytované s užíváním

bytu a zda úhrada služeb v nižší částce než pronajímatelem jednostranně zvýšené

naplňuje výpovědní důvod dle ust. § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák.

Podle shora uvedených nálezů Ústavního soudu (zejména nálezu ze dne 28. 2.

2006, sp. zn. Pl. ÚS 20/05) je třeba vycházet z toho, že soudy musí nadále

rozhodovat o zvýšení nájemného (popř. úhrad za plnění poskytované s užíváním

bytu), a to v závislosti na místních podmínkách tak, aby nedocházelo k

diskriminaci, popř. libovůli a rozhodnutí se musí zakládat na racionální

argumentaci, zvážení všech okolností případu, přirozených zásad a zvyklostí

občanského života, závěrů právní nauky a ustálené ústavně konformní soudní

praxe.

Nálezy Ústavního soudu tedy předpokládají, že v případě sporu o výši nájemného

popř. úhrad za služby o jejich výši rozhodne soud. V posuzovaném případě však

zůstává otázkou, zda v situaci, kdy zvyšování nájemného nebo úhrad neupravuje

právní předpis, neplacení pronajímatelem zvýšených úplat nájemcem, je samo o

sobě hrubým porušením povinnosti nájemce ve smyslu § 711 odst. 1 písm. d) obč.

zák., nebo tímto porušením je až neplacení zvýšeného nájemného či úhrad

stanovených soudem.

Judikatura Nejvyššího soudu uvedená výše řešila situaci, kdy nájemné, popř.

úhrada za služby byla jednostranně zvýšena v souladu s tehdy platnými předpisy

(vyhláškou č. 176/1993 Sb.) a případný nesouhlas nájemce s tímto zvýšením a

neplacení takto zvýšeného nájemného či úhrad (záloh) zakládalo naplnění

výpovědního důvodu dle ust. § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák. Nájemci tedy

nebyla dána možnost, aby si takto jednostranně zvýšené nájemné či úhrady na

základě své úvahy snížil (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 6.

2006, sp. zn. 26 Cdo 564/2006); nájemce se mohl bránit proti zvýšení nájemného,

či úhrad za služby podáním příslušné žaloby u soudu.

Dovolací soud na základě stávající judikatury Nejvyššího soudu a shora

uvedených nálezů Ústavního soudu dospěl k závěru, a to i s ohledem na to, že

nájem bytu je chráněn (viz § 685 odst. 1, 2. věta obč. zák., § 685 odst. 3 obč.

zák. po novele), že naplněním výpovědního důvodu dle ust. § 711 odst. 1 písm.

d) obč. zák. není v situaci, kdy zvyšování nájemného, popř. úhrad není pro

posuzovaný případ upraveno právním předpisem, skutečnost, že nájemce (žalovaní)

hradil na zálohách za služby částku nižší, než mu jednostranně stanovil

pronajímatel (přitom nájemce vždy z části akceptoval zvýšení záloh). Obecným

soudům bylo totiž nálezy Ústavního soudu uloženo vyplnit mezeru v právním řádu

svou judikaturou (a to v současné době chybějící popř. dosud neaplikovatelný

předpis), a proto teprve soudem (popř. dohodou) stanovená výše nájemného, popř.

úhrad za služby a následně jejich neplacení může naplnit výpovědní důvod dle

ust. § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák.

Právní posouzení této otázky odvolacím soudem proto není správné a dovolání

žalovaných je důvodné.

Dovolací soud pokládá za vhodné k uvedené otázce zdůraznit, že pronajímatel a

nájemce by měli respektovat přiměřené zvýšení záloh na služby a o tomto zvýšení

se dohodnout, pokud toto zvýšení vychází zejména ze změn cen energií (tepla,

elektřiny) vody a dalších služeb (např. likvidace odpadů), z nákladů na tyto

služby v předchozím období vč. posouzení vzniklých přeplatků či nedoplatků, z

předpokládaného nárůstu (popř. snížení) spotřeby energií v následujícím období

apod., popř. lze přihlédnout i k metodice způsobu stanovení výše úhrad uvedené

ve zrušené vyhl. č. 176/1993 Sb. a zbytečně nevyvolávat soudní spory.

Odvolací soud dále shledal, že byl naplněn i druhý výpovědní důvod ust. § 711

odst. 1 písm. d) obč. zák. spočívající v tom, že žalovaní nevyklidili původně

přidělenou sklepní kóji a nepřestěhovali své věci do náhradní kóje za situace,

kdy rozhodnutím Městské části P. ze dne 1. 6. 2004, Výst. 1603/145/D66

Dej/04-ŠR, byla žalobcům povolena změna ve způsobu užívání části sklepa v

předmětném domě. S podmínkou, že pro dotčené uživatele budou v uvedeném

prostoru zajištěny náhradní sklepní kóje.

Výpovědní důvod dle ust. § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák. je založen na

skutečnosti, že nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu

a výslovně se za toto porušení považuje neplacení nájmu nebo úhrad za služby po

dobu delší než 3 měsíce.

Práva a povinnosti nájemce jsou upraveny zejména v ust. § 688 až 694 obč. zák.

Má-li se jednat o porušení povinností nájemce zakládající výpovědní důvod dle

ust. § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák., musí se především jednat o

porušení povinností vyplývajících z nájemního vztahu a dále toto porušení

povinností musí být takové intenzity, že je lze pokládat za hrubé. Závěr, že

porušení povinností nájemce bylo hrubé, lze učinit pouze na základě konkrétních

zjištění a musí být odůvodněn jak z hledisek objektivních, tak subjektivních a

přehlédnout nelze ani povahu konkrétních poměrů panujících v daném nájemním

vztahu a důkazy o tom dokládá pronajímatel (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 31. 3. 1999, sp. zn. 20 Cdo 2059/98, publikovaný v časopise Soudní

judikatura č. 9/1999).

Odvolací soud spatřuje hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu

zejména v tom, že žalovaní jako nájemci nerespektovali správní rozhodnutí o

změně užívání části sklepa, ačkoliv k tomu byli povinni, a nepřestěhovali své

věci do náhradní kóje, a neuznal jejich námitku, že do náhradní kóje v případě

deště zatéká.

Z uvedeného je zřejmé, že odvolací soud posoudil naplnění takto vymezeného

výpovědního důvodu dle ust. § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák. neúplně a tedy

nesprávně. Za rozhodující odvolací soud pokládal skutečnost, že se žalovaní

neřídili výše uvedeným správním rozhodnutím o změně užívání části sklepa, aniž

by se zabýval tím, zda jde o povinnost nájemce vyplývající z nájemního vztahu a

aniž by zvažoval další okolnosti rozhodné pro posouzení, zda se v tomto případě

jednalo o hrubé porušení povinnosti nájemce (viz shora uvedený judikát).

Dovolacímu soudu proto nezbylo než konstatovat, že i v této části není

rozhodnutí odvolacího soudu správné a dovolání je důvodné.

Pokud dovolatelé dále v dovolání namítali, že řízení bylo postiženo vadou,

která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, popř. že rozhodnutí

spočívá na nesprávném skutkovém zjištění (zejména neprovedení navržených důkazů

ke zjištění správnosti vyúčtování za služby za roky 2001 a 2002, zatékání do

náhradní kóje) dovolací soud se těmito námitkami nezabýval, neboť jsou s

ohledem na přijaté závěry nepodstatné, popř. je lze řešit (uplatnit) v novém

řízení ve věci samé.

Dovolací soud s ohledem na zrušení rozsudku odvolacího soudu nepokládal za

nutné se dále zabývat námitkou podjatosti soudkyň odvolacího soudu, popř.

námitkami vad řízení (neprovedení důkazu znaleckým posudkem).

Nejvyšší soud vzhledem k tomu, že dovolání shledal přípustným a důvodným a

protože důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí i pro

rozhodnutí soudu prvního stupně, rozhodl tak, že podle ust. § 243b odst. 3, 2.

věty o. s. ř. zrušil obě tato rozhodnutí včetně souvisejících výroků o

nákladech řízení a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

O nákladech řízení včetně dovolacího řízení bude podle ust. § 243d odst.

1, 2. věty o. s. ř. rozhodnuto v novém rozhodnutí o věci.

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. srpna 2006

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v. r.