Nejvyšší soud Usnesení občanské

26 Cdo 4771/2008

ze dne 2009-03-26
ECLI:CZ:NS:2009:26.CDO.4771.2008.1

NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

26 Cdo 4771/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Marie Vokřinkové a Doc. JUDr. Věry Korecké,

CSc., ve věci žalobkyně S. K., bytem v L., zastoupené Alexandrem Petričkem,

advokátem se sídlem v Liberci, Chrastavská 188/27, proti žalovanému Stavebnímu

bytovému družstvu Pozemní stavby Liberec, se sídlem v Liberci, Mlýnská 611, o

neplatnost výpovědi z nájmu nebytových prostor a o zaplacení 50.000,- Kč s

příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 22 C 630/98, o

dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v

Liberci ze dne 27. května 2008, č.j. 35 Co 1014/2007-52, takto

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Okresní soud v Liberci (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 20. 6. 2003, č. j. 22 C 630/98-34, zamítl žalobu, jíž se žalobkyně domáhala, aby bylo určeno,

že je neplatná výpověď, kterou jí dal žalovaný z nájmu nebytových prostor

přípisem ze dne 24. 11. 1997, a jíž dále požadovala, aby jí žalovaný zaplatil

do tří dnů od právní moci rozsudku částku 50.000,- Kč s úrokem z prodlení od

29. 6. 1998 do zaplacení ve výši 26 % (výrok I.). Dále rozhodl o nákladech

řízení (výrok II.) a o soudním poplatku (výrok III.). Soud prvního stupně vzal za zjištěné, že mezi žalovaným jako pronajímatelem

(který má v předmětu podnikání pronájem svých nebytových prostor jiným

subjektům) a mezi žalobkyní (která měla živnostenské oprávnění k výkonu

kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti) byla dne 26. 2. 1991 uzavřena

smlouva o nájmu nebytových prostor na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6

měsíců, že následně byla mezi nimi uzavřena dne 26. 2. 1995 smlouva o nájmu

nebytových prostor na dobu od 1. 3. 1995 do 31. 12. 1999, kterou byla předchozí

smlouva zrušena, že nebytový prostor byl pronajat žalobkyni k provozování

kadeřnictví, že dopisem ze dne 24. 11. 1997 žalovaný vypověděl dřívější smlouvu

ze dne 26. 2. 1991 a oznámil žalobkyni, že následnou smlouvu považuje za

neplatnou, že poté vybídl žalobkyni k uzavření nové smlouvy, případně k

vyklizení nebytových prostor, že si žalobkyně obstarala nájem jiných prostor,

že na jejich úpravu k podnikání vynaložila částku 28.500,- Kč a že do

vyklizených nebytových prostor investovala částku 21.500,- Kč. Po právní stránce soud prvního stupně uzavřel, že je neplatná pro neurčitost v

pořadí druhá smlouva o nájmu nebytových prostor, a proto jí nemohla být

nahrazena původní nájemní smlouva. Nájemní poměr z původní smlouvy zanikl

výpovědí a žalobkyně byla povinna nebytové prostory vyklidit. Uplatněné

peněžité nároky posoudil jako právo na náhradu škody a dovodil, že nebyly

splněny předpoklady pro vznik tohoto práva. K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci (soud

odvolací) rozsudkem ze dne 27. 5. 2008, č. j. 35 Co 1014/2007-52, zastavil

odvolací řízení (v důsledku zpětvzetí odvolání) ve věci určení neplatnosti

výpovědi z nájmu nebytových prostor (výrok I.), potvrdil rozsudek soudu prvního

stupně v části, jíž byla zamítnuta žaloba o zaplacení 50.000,- Kč s 26 % úrokem

z prodlení od 29. 6. 1998 do zaplacení, a ve výroku o nákladech řízení před

soudem prvního stupně (výrok II.), změnil výrok rozsudku soudu prvního stupně o

soudním poplatku (výrok III.) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok

IV.). Odvolací soud po doplnění dokazování zjistil, že žádné z obou nájemních smluv

nepředcházel souhlas magistrátu města Liberce a že k investicím žalobkyně do

vyklizovaných nebytových prostor došlo počátkem roku 1992. Po právní stránce uzavřel, že obě smlouvy o nájmu nebytových prostor jsou pro

nedostatek souhlasu magistrátu města Liberce ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění účinném do 2. 12. 1999 (dále jen zákon č. 116/1990 Sb.), neplatné podle § 3 odst. 4 zákona č. 116/1990 Sb.

Požadavek na zaplacení částky 28.500,- Kč posoudil jako nárok na

náhradu škody, která měla vzniknout porušením povinností žalovaného umožnit

žalobkyni užívání pronajatých prostor ve smyslu § 420 odst. 1 zákona č. 40/1964

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“), a

dospěl k závěru, že žalobkyně neprokázala předpoklady pro vznik práva na

náhradu škody (neprokázala porušení právní povinnosti žalovaným ani příčinnou

souvislost mezi její povinností nebytové prostory vyklidit a mezi náklady

investovanými do jiných obstaraných nebytových prostor). Další požadavek na

zaplacení 21.500,- Kč posoudil jako nárok z bezdůvodného obohacení podle § 451

obč. zák. Na základě zjištění, že žalobkyně provedla investice počátkem roku

1992 (nejpozději do 31. 1. 1992), dovodil, že jí poté běžela tříletá objektivní

promlčecí doba (§ 107 odst. 2 obč. zák.) k uplatnění práva na vydání

bezdůvodného obohacení u soudu. Ta uplynula dnem 31. 1. 1995. Žalobkyně podala

žalobu až dne 29. 8. 1998 a žalovaný vznesl námitku promlčení. Odvolací soud

uzavřel, že podle § 100 odst. 1 obč. zák. jí nelze promlčený nárok přiznat. Žalobkyně sice podala dovolání výslovně do celého výroku pod bodem II. rozsudku

odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto jednak o nároku na náhradu škody a dále

o nároku na vydání bezdůvodného obohacení. Podle obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád – dále jen „o. s. ř.“) však napadla jen výrok,

jímž bylo rozhodnuto o nároku z bezdůvodného obohacení. Přípustnost dovolání

opřela o ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) a podpůrně o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Namítala, že ačkoliv odvolací soud formuloval své

rozhodnutí jako potvrzující, obsahově posoudil práva a povinnosti účastníků

odlišně a jde tedy o měnící rozhodnutí. Jako dovolací důvody uplatnila, že

řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve

věci [§ 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř.] a že napadené rozhodnutí spočívá na

nesprávném právním posouzení věci [§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.]. Vytýkala

odvolacímu soudu, že aplikoval ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 116/1990 Sb. (týkající se neplatnosti nájemních smluv nebytových prostor pro nedostatek

souhlasu obce), přestože se jednalo o „dlouhodobě nerespektované ustanovení

neodpovídající ekonomickým a právním poměrům ve společnosti“, které bylo

posléze zákonem 302/1999 Sb., kterým se změnil zákon č. 116/1990 Sb., zrušeno. Namítala také, že akceptace námitky promlčení ze strany soudu je „v příkrém

rozporu“ s ustanovením § 3 odst. 1 obč. zák. Vytýkala odvolacímu soudu rovněž,

že jí v přítomnosti žalovaného poučil o možnosti posoudit uplatněný nárok – z

titulu investic do majetku žalovaného – jako nárok z bezdůvodného obohacení, že

tak poskytl žalovanému příležitost vznést námitku promlčení a že se dotazem na

žalovaného ujistil, že takovou námitku vznesl. Podle ní odvolací soud tímto

postupem žalovaného cíleně vedl k uplatnění námitky promlčení. Tím překročil

svou poučovací povinnost a porušil rovnost účastníků při řízení.

Žalovaný se ve vyjádření k dovolání ohradil proti tomu, že byl postupem

odvolacího soudu naveden ke vznesení námitky promlčení odvolacím soudem. Uvedl,

že byl zastoupen zkušeným právníkem s třicetiletou praxí a námitku promlčení by

beztak uplatnil. Kromě toho namítal, že dovolání se týká rozhodnutí v obchodní

věci, kde výše peněžitého plnění nepřevyšuje částku 50.000,- Kč. Navrhl proto,

aby bylo dovolání jako objektivně nepřípustné „zamítnuto“.

V posuzované věci dovolatelka napadla dovoláním rozsudek odvolacího soudu ve

výroku, jímž odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně o zamítnutí

žaloby na zaplacení (bezdůvodného obohacení) 21.500,- Kč spolu s úrokem z

prodlení ve výši 26 % za dobu od 29. 6. 1998 do zaplacení.

Podle čl. II bodu 3. zákona č. 59/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona (tj. před 1. dubnem 2005) nebo vydaným po řízení provedeném podle

dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních

právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 27. 5. 2008, tedy po

1. dubnu 2005, kdy uvedená novela nabyla účinnosti, avšak po řízení provedeném

podle dosavadních právních předpisů (srovnej čl. II, bod 2. a 3. přechodných

ustanovení zákona č. 59/2005 Sb.), Nejvyšší soud České republiky jako soud

dovolací projednal dovolání a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 59/2005 Sb.

(dále opět jen „o. s. ř.”).

Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu

oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), za splnění zákonné

podmínky advokátního zastoupení dovolatele (§ 241 odst. 1 a 4 o. s. ř.), se

nejprve zabýval přípustností tohoto mimořádného opravného prostředku.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku

odvolacího soudu, jímž bylo změněno rozhodnutí ve věci samé.

Dovolací soud se nejprve – s ohledem na argumentaci žalobkyně v dovolání –

zabýval posouzením, zda rozsudek odvolacího soudu je rozsudkem měnícím ve

smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. Pro úvahu, jde-li o rozsudek

(byť i jen zčásti) měnící, je rozhodující nikoli to, zda odvolací soud formálně

rozhodl podle § 220 o. s. ř., nebo zda postupoval podle § 219 o. s. ř., nýbrž

to, zda posoudil práva a povinnosti v právních vztazích účastníků řízení po

obsahové stránce jinak, než soud prvního stupně (shodně srov. též důvody

rozhodnutí uveřejněných pod čísly 47 a 27 ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek, ročník 1998 a 1999). Odlišností se přitom nemyslí rozdílné právní

posouzení, pokud nemělo vliv na obsah práv a povinností účastníků, ale jen

takový závěr, který rozdílně konstituuje nebo deklaruje práva a povinnosti v

právních vztazích účastníků. V dané věci odvolací soud potvrdil rozsudek soudu

prvního stupně a shodně s ním žalobkyni nepřiznal uplatněný nárok. Odvolací

soud posoudil po obsahové stránce práva a povinnosti účastníků shodně, jeho

rozsudek není (ani zčásti) rozsudkem měnícím, a proto přípustnost dovolání

podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. není dána.

Dovolací soud nemohl přisvědčit ani žalovanému, že přípustnost dovolání je

vyloučena ustanovením § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle něhož není

dovolání přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo

rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20.000,- Kč a v obchodních věcech

50.000,- Kč, přičemž k příslušenství pohledávky se nepřihlíží. V posuzované

věci byl požadavkem na úhradu nákladů 21.500,- Kč, vynaložených na úpravu

pronajatých nebytových prostor, primárně uplatněn nárok podle § 667 obč. zák.,

opírající se o smlouvy o nájmu nebytových prostor, a uvedený právní důvod

plnění je primárně i předmětem dovolacího řízení. Obě smlouvy o nájmu

nebytových prostor (ze dne 26. 2. 1991 a ze dne 26. 2. 1995) se řídí zákonem č.

116/1990 Sb., jehož existenci předpokládá občanský zákoník v ustanovení § 720,

a na právní vztahy těmito smlouvami založené se kromě zákona č. 116/1990 Sb.

podpůrně použije občanský zákoník (i když byly uzavřeny mezi podnikateli). Z

hlediska roztřídění závazkových vztahů na obchodněprávní a na občanskoprávní

provedeném v ustanoveních § 261 a § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

zákoník, ve znění do 31. 12. 2000 (dále jen „obch. zák.“), jsou obě uvedené

smlouvy tzv. absolutním neobchodem (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.

4. 2007, sp. zn. 28 Cdo 774/2007, popřípadě odůvodnění usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 26. 3. 2008, sp. zn. 32 Odo 451/2006, a odůvodnění rozsudku

Nejvyššího soudu ze dne 15. 5. 2008, sp. zn. 32 Cdo 3800/2007). V daném případě

tedy nejde, pokud je předmětem dovolacího řízení nárok, opírající se o tyto

smlouvy a dovozovaný z ustanovení § 667 obč. zák., z hlediska procesního o

obchodní věc.

Přípustnost dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu se řídí

ustanoveními § 237 odst. 1 písm. b) a c) o. s. ř.

Podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. není dovolání v dané věci přípustné

proto, že rozhodnutí soudu prvního stupně, potvrzené napadeným rozsudkem, bylo

jeho prvním rozhodnutím ve věci.

Podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku

odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno

rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena

b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po

právní stránce zásadní význam. Přitom podle § 237 odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí

odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam [odstavec 1 písm. c)]

zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu

dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem

rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem.

Z toho, že přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je spjata

se závěrem o zásadním významu rozsudku po stránce právní, vyplývá, že také

dovolací přezkum se otevírá pouze pro posouzení otázek právních. Způsobilým

dovolacím důvodem, jímž lze dovolání odůvodnit, je v tomto případě zásadně jen

důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., jehož prostřednictvím lze

namítat, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci; není jím

naopak důvod, kterým lze vytýkat nesprávnost skutkových zjištění (§ 241a odst.

3 o. s. ř.). Jelikož ve smyslu § 242 odst. 3 o. s. ř. je dovolací soud – s

výjimkou určitých vad řízení – vázán uplatněným dovolacím důvodem, jsou pro

úsudek, zda rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam či

nikoli, relevantní pouze otázky (z těch, na kterých rozhodnutí odvolacího soudu

spočívá), jejichž posouzení odvolacím soudem dovolatel napadl, resp. jejichž

řešení v dovolání alespoň zpochybnil.

V projednávané věci použila dovolatelka vedle (způsobilého) dovolacího důvodu

podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. rovněž dovolací důvod podle § 241a odst.

2 písm. a) o. s. ř. Dovolatelka však přehlédla, že k jiným vadám, které mohly

mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, tj. k vadám podle § 241a odst. 2

písm. a) o. s. ř. (jakož i k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2

písm. a/ a b/ a § 229 odst. 3 o. s. ř.), dovolací soud přihlíží (z úřední

povinnosti) jen tehdy, je-li dovolání přípustné (§ 242 odst. 3 věta druhá o. s.

ř.); samy o sobě však takovéto vady, i kdyby byly dány, přípustnost dovolání

(podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.) zásadně nezakládají (srov. např.

usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 10. 2005, sp. zn. 26 Cdo

181/2005, ve spojení s usnesením Ústavního soudu České republiky ze dne 20. 7.

2006, sp. zn. III. ÚS 51/06, a usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne

9. 3. 2006, sp. zn. 26 Cdo 1829/2005).

Namítla-li tedy dovolatelka existenci vady podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s.

ř., nemohou tyto námitky založit přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm.

c) o. s. ř.

Dovolatelka uplatnila i dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.,

jímž lze odvolacímu soudu vytýkat, že jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném

právním posouzení věci. Právní posouzení je obecně nesprávné, jestliže odvolací

soud posoudil věc podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá,

nebo právní normu, sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný

skutkový stav nesprávně aplikoval.

Dovolatelka prostřednictvím dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b) o.

s. ř. zpochybnila závěr odvolacího soudu o neplatnosti obou nájemních smluv pro

nedostatek souhlasu obce.

Rozdílná rozhodovací praxe soudů, týkající se neplatnosti nájemních smluv pro

nedostatek předchozího souhlasu národního výboru (nyní obecního úřadu) byla

sjednocena rozsudkem velkého senátu občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu

ČR ze dne 20. 1. 2004, sp. zn. 31 Cdo 1895/2002, publikovaným ve Sbírce

soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 7/2005. V něm byl vysloven

jednoznačný závěr, že smlouva o nájmu nebytových prostor, uzavřená před 3. 12.

1999 v rozporu s ustanovením § 3 odst. 2 věty druhé zákona č. 116/1990 Sb. bez

předchozího souhlasu obecního úřadu, je absolutně neplatná. Okolnost, že

ustanovení § 3 odst. 2 a 4 zákona č. 116/1990 Sb., vyžadující předchozí souhlas

pod sankcí neplatnosti nájemní smlouvy, bylo zrušeno zákonem č. 302/1999 Sb.,

nemůže vést k odstranění právních následků, jež v důsledku nesplnění této

náležitosti nastaly. K tomu srovnej též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.

10. 2007, sp. zn. 33 Odo 687/2005, proti němuž byla podána ústavní stížnost,

již Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 9. 10. 2008, sp. zn. II. ÚS 212/08.

Právní posouzení odvolacího soudu, že jsou obě nájemní smlouvy neplatné pro

nedostatek souhlasu obecního úřadu, je tedy v souladu již s ustálenou

judikaturou a tedy hmotným právem.

Dovolatelka dále prostřednictvím dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm.

b) o. s. ř. poukazovala na to, že je námitka promlčení v rozporu s dobrými

mravy.

Odvolací soud se námitkou promlčení pohledávky z hlediska ustanovení § 3 odst.

1 obč. zák. nezabýval. Dovolací soud dospěl k závěru, že absenci tohoto

posouzení mu ani nelze úspěšně vytýkat, neboť žalobkyně existenci příslušných

právně významných skutečností ani netvrdila. Skutečnost, že žalovaný byl

(stejně jako žalobkyně) v omylu o existenci předchozího souhlasu obce k

nájemním smlouvám a skutečnost, že namítl promlčení až bezprostředně poté, kdy

se dostalo žalobkyni poučení o jiném možném právním posouzení věci, nejsou z

hlediska ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. právně významné. Ustálená soudní

praxe (srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. května 1998,

sp. zn. 26 Cdo 829/98, uveřejněný pod č. 152 v sešitě č. 21 z roku 1998

časopisu Soudní judikatura) pak dovodila, že právní posouzení věci odvolacím

soudem není nesprávné, jestliže tento soud neposoudil uplatněný nárok z

hlediska § 3 odst. 1 obč. zák. za situace, kdy účastník netvrdil tomu

odpovídající skutečnosti a tyto skutečnosti ani jinak nevyšly v řízení najevo.

Z uvedeného vyplývá, že dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu,

proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud

proto dovolání podle § 243b odst. 5 věty první ve spojení s § 218 písm. c) o.

s. ř. odmítl (pro nepřípustnost).

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty

první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. a o skutečnost, že

žalovanému nevznikly v dovolacím řízení žádné prokazatelné náklady, na jejichž

náhradu by jinak měl proti dovolatelce právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. března 2009

JUDr. Miroslav F e r á k

předseda senátu