Nejvyšší soud Rozsudek občanské

26 Cdo 497/2006

ze dne 2006-06-08
ECLI:CZ:NS:2006:26.CDO.497.2006.1

26 Cdo 497/2006

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z

předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců JUDr. Ing. Jana Huška a

JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobkyně Š. P., zastoupené advokátkou, proti

žalovanému Družstvu nájemníků domu T. 40, zastoupenému advokátem, o předání

bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 21 C 434/2003, o

dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. března

2005, č. j. 15 Co 410/2004-55, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Obvodní soud pro Prahu 3 (dále též jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne

9. července 2004, č. j. 21 C 434/2003-38, vyhověl žalobě a uložil žalovanému

povinnost zajistit žalobkyni do patnácti dnů od právní moci rozsudku „výkon

jejího nájemního práva k bytu, a to tím, že jí předá byt č. 3 o pokoji,

kuchyni, v 1. patře domu čp. 1782 v P., T. 40“ (dále též jen „předmětný byt“,

resp. „byt“). V návaznosti na rozhodnutí ve věci samé rozhodl o nákladech

řízení účastníků.

K odvolání žalovaného Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne

1. března 2005, č. j. 15 Co 410/2004-55, citovaný rozsudek soudu prvního stupně

změnil tak, že žalobu zamítl; současně rozhodl o nákladech řízení účastníků

před soudy obou stupňů.

Odvolací soud vzal z provedených důkazů shodně se soudem prvního stupně

především za zjištěno, že v roce 1994 uzavřela žalobkyně manželství s P. P., že

dne 1. února 1995 byla mezi žalovaným jako pronajímatelem a (tehdejším)

manželem žalobkyně P. P. jako nájemcem uzavřena smlouva o nájmu předmětného

bytu (dále jen „nájemní smlouva ze dne 1. února 1995“), že v té době spolu

manželé P. žili, do bytu se společně nastěhovali a společně ho užívali

minimálně do roku 1997, kdy se P. P. pro neshody s žalobkyní z bytu odstěhoval

a odvezl z něj i některé věci. Dále zjistil, že žalobkyně s dcerou v bytě

bydlela až do roku 2000, že v srpnu 2000 nechal P. P. přerušit dodávku

elektřiny do bytu, že žalobkyni se nepodařilo zajistit obnovení dodávky

elektřiny, že proto se i s dcerou s bytu odstěhovala a že ke dni 18. července

2001 bylo manželství žalobkyně a P. P. pravomocně rozvedeno. Vzal rovněž za

prokázáno, že v listopadu 2000 projevila o byt zájem I. Z. a že dne 10. května

2001 uzavřel P. P. se žalovaným (pronajímatelem bytu) dohodu o skončení nájmu

předmětného bytu (dále jen „dohoda ze dne 10. května 2001“). Nakonec – po

doplnění dokazování v odvolacím řízení přečtením potvrzení žalovaného a smlouvy

o nájmu bytu uzavřené dne 17. června 2001 – vzal také za zjištěno, že v

současné době užívá předmětný byt V. H., s nímž žalovaný uzavřel dne 17. června

2001 smlouvu o nájmu bytu na dobu neurčitou (dále jen „nájemní smlouva ze dne

17. června 2001“). Na tomto skutkovém základě odvolací soud shodně se soudem

prvního stupně především dovodil, že na základě nájemní smlouvy ze dne 1. února

1995 vzniklo tehdejším manželům P. právo společného nájmu bytu manžely, že v

důsledku trvalého opuštění společné domácnosti P. P. se stala jedinou nájemkyní

bytu žalobkyně (§ 708 ve spojení s ustanovením § 707 odst. 1 zákona č. 40/1964

Sb., občanský zákoník, ve znění do 30. března 2006 – dále jen „obč. zák.“), že

její nájemní právo k bytu trvá (neužíváním bytu právo nájmu jedinému –

výlučnému – nájemci nezaniká), že dohoda ze dne 10. května 2001 je neplatná (v

době jejího uzavření nebyl již P. P. nájemcem bytu; podle soudu prvního stupně

soudní praxe navíc dovodila, že úmysl trvale opustit společnou domácnost může

nájemce pojmout nikoli již v době faktického odstěhování z bytu, ale i později)

a že neplatná je rovněž nájemní smlouva ze dne 17. června 2001 (byla uzavřena v

době, kdy předmětný byt byl zatížen nájemním právem žalobkyně). Soud prvního

stupně poté rovněž dovodil, že užívá-li byt v současné době jiná osoba než

nájemkyně (žalobkyně), a to se souhlasem žalovaného, je na místě žalovanému – s

odkazem na ustanovení § 687 odst. 1 obč. zák. – uložit, aby žalobkyni zajistil

„výkon jejího nájemního práva tím, že jí předmětný byt předá, čímž jí umožní

užívání bytu“; proto žalobě vyhověl. Naproti tomu odvolací soud v tomto ohledu

dovodil, že žalobkyně jako nájemkyně bytu má podle § 126 odst. 2 obč. zák.

právo na ochranu proti tomu, kdo do jejího nájemního práva neoprávněně

zasahuje, a proto se může domáhat proti domnělému nájemci vyklizení bytu;

uvedené povinnosti se naopak nemůže úspěšně domáhat vůči pronajímateli bytu. Vzhledem k nedostatku pasivní věcné legitimace žalovaného vyhovující rozsudek

soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu zamítl.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jehož přípustnost

opřela o ustanovení § 237 odst. 1 písm. a/ zákona číslo 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 59/2005 Sb. (dále jen

„o.s.ř.“). Uplatněné dovolací námitky podřadila pod dovolací důvody podle §

241a odst. 2 písm. b/, odst. 3 o.s.ř. Uvedla, že v řízení před soudem prvního

stupně žalovaný nenamítal, že byt byl již pronajat třetí osobě – V. H.; podle

jejího názoru v řízení nebylo ani prokázáno, že „byt byl přenechán do užívání

třetí osobě“. Podle dovolatelky to byl právě žalovaný, který jí odmítl byt

zpřístupnit a umožnit jí výkon nájemního práva – ve výkonu nájemního práva jí

tedy nebránila třetí osoba, nýbrž žalovaný. Má za to, že za této situace je

zapotřebí vycházet ze vztahu mezi pronajímatelem (který nese odpovědnost za

vzniklou situaci) a nájemcem, a primárně proto aplikovat ustanovení §

687 odst. 1 obč. zák. a nikoli ustanovení § 126 odst. 2 obč. zák., a to zvláště

v situaci, kdy nájemkyně ani nemůže identifikovat osobu, která do jejího

nájemního práva neoprávněně zasahuje. Ustanovení § 126 odst. 2 obč. zák. proto

pokládá za pouhou „další (až druhotnou) alternativu ochrany práv dovolatele“.

Vzhledem k uvedenému nesouhlasí tedy se závěrem, že žalovaný není v daném sporu

pasivně věcně legitimován. Navrhla, aby dovolací soud zrušil napadené

rozhodnutí odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Podle čl. II bodu 3. zákona č. 59/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona (tj. před 1. dubnem 2005) nebo vydaným po řízení provedeném podle

dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních

právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 1. března 2005,

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání projednal a o něm

rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou

provedenou zákonem č. 59/2005 Sb. (dále opět jen „o.s.ř.”).

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas, subjektem k tomu

oprávněným – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), za splnění podmínky

povinného advokátního zastoupení dovolatelky (§ 241 odst. 1 a 4 o.s.ř.) a je

přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a/ o.s.ř., neboť směřuje proti rozsudku,

jímž odvolací soud změnil rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé.

Podle § 242 odst. 1 a 3 o.s.ř. dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího

soudu v rozsahu, ve kterém byl jeho výrok napaden; přitom je vázán uplatněnými

dovolacími důvody včetně toho, jak je dovolatel obsahově vymezil. Z ustanovení

§ 242 odst. 3 věty druhé o.s.ř. vyplývá povinnost dovolacího soudu přihlédnout

k vadám řízení uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a/ a b/ a § 229

odst. 3 o.s.ř., jakož i k tzv. jiným vadám řízení, které mohly mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 241a odst. 2 písm. a/ o.s.ř.). Existence těchto

vad namítána nebyla a uvedené vady nevyplynuly ani z obsahu spisu.

Podle § 241a odst. 3 o.s.ř. je-li dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm.

a/ a b/ o.s.ř. (v projednávané věci je dovolání přípustné podle § 237 odst. 1

písm. a/ o.s.ř.), popřípadě podle obdobného užití těchto ustanovení (§ 238 a §

238a), lze dovolání podat také z důvodu, že rozhodnutí vychází ze skutkového

zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném

dokazování.

Za skutkové zjištění, které nemá podle obsahu spisu oporu v

provedeném dokazování, je třeba ve smyslu citovaného ustanovení pokládat

výsledek hodnocení důkazů, který neodpovídá postupu vyplývajícímu z ustanovení

§ 132 o.s.ř., protože soud vzal v úvahu skutečnosti, které z provedených důkazů

nebo z přednesů účastníků nevyplynuly ani jinak nevyšly za řízení najevo,

protože soud pominul rozhodné skutečnosti, které byly provedenými důkazy

prokázány nebo vyšly za řízení najevo, nebo protože v hodnocení důkazů, popř.

poznatků, které vyplynuly z přednesů účastníků nebo které vyšly najevo jinak,

je z hlediska závažnosti (důležitosti), zákonnosti, pravdivosti, eventuálně

věrohodnosti logický rozpor, nebo který odporuje ustanovení § 133 až § 135

o.s.ř. Skutkové zjištění nemá oporu v provedeném dokazování v podstatné části

tehdy, týká-li se skutečností, které byly významné pro posouzení věci z

hlediska hmotného (popřípadě i procesního) práva (srov. Občanský soudní řád,

komentář, 5. vydání 2001, nakladatelství C. H. BECK, strana 1003 - 1004).

Dovolacím důvodem podle § 241a odst. 3 o.s.ř. lze napadnout výsledek činnosti

soudu při hodnocení důkazů, na jehož nesprávnost lze usuzovat – jak vyplývá ze

zásady volného hodnocení důkazů – jen ze způsobu, jak k němu soud dospěl.

Nelze-li soudu v tomto směru vytknout žádné pochybení, není možné ani

polemizovat s jeho skutkovými závěry (např. namítat, že soud měl uvěřit jinému

svědkovi, že měl vycházet z jiného důkazu, že některý důkaz není ve skutečnosti

pro skutkové zjištění důležitý apod.). Znamená to, že hodnocení důkazů, a tedy

ani skutkové zjištění jako jeho výsledek, z jiných než z výše uvedených důvodů

nelze dovoláním úspěšně napadnout.

Dovolací soud zastává názor, že jde-li o dovoláním zpochybněná skutková

zjištění vztahující se k uzavření nájemní smlouvy ze dne 17. června 2001 a k

bydlení V. H. v předmětném bytě ( k „přenechání bytu do užívání třetí osoby“,

jak výslovně uvedla dovolatelka), vzal odvolací soud v úvahu skutečnosti, které

vyplynuly z důkazů provedených v rámci doplnění dokazování před odvolacím

soudem, tj. z potvrzení žalovaného a z nájemní smlouvy ze dne 17. června 2001

přečtených u odvolacího jednání dne 1. března 2005. Odvolací soud tak vzal v

úvahu skutečnosti, které z provedených důkazů vyplynuly, a neopomenul žádné

rozhodné skutečnosti, které byly ohledně těchto okolností provedenými důkazy

prokázány nebo vyšly za řízení najevo. V tomto směru jsou tedy skutková

zjištění odvolacího soudu výsledkem logického postupu při hodnocení důkazů

podle zásad uvedených v ustanovení § 132 o.s.ř. (ve spojení s § 211 o.s.ř.).

Lze uzavřít, že dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o.s.ř. nebyl užit

opodstatněně.

Právní posouzení věci je nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc podle

právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice

správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně

aplikoval.

Se zřetelem k uplatněnému dovolacímu důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b/

o.s.ř. a jeho obsahové konkretizaci půjde v rámci citovaného dovolacího důvodu

o posouzení správnosti právního závěru, že žalovaný není v tomto případě

pasivně věcně legitimován, neboť žalobkyně jako nájemkyně předmětného bytu se

může – s odkazem na ustanovení § 126 odst. 2 obč. zák. – domáhat vyklizení bytu

proti tomu, kdo do jejího nájemního práva neoprávněně zasahuje; proto je

vyloučena aplikace ustanovení § 687 odst. 1 obč. zák.

Podle § 687 odst. 1 obč. zák. pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve

stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon

práv spojených s užíváním bytu.

Žalobkyně se s odkazem na citované ustanovení domáhala uložení povinnosti

žalovanému zajistit jí (do patnácti dnů od právní moci rozsudku) „výkon jejího

nájemního práva k bytu, a to tím, že jí předá byt č. 3 o pokoji, kuchyni, v 1.

patře domu čp. 1782 v P., T. 40“.

Ze zjištěného skutkového stavu věci vyplynulo, že žalobkyně a její bývalý

manžel P. P. začali v předmětném bytě bydlet jako tehdejší společní nájemci již

v roce 1995 a že žalobkyně v něm bydlela až do roku 2000. Jestliže žalobkyně

uspokojovala svou bytovou potřebu bydlením v předmětném bytě, je – logicky

vzato – nepochybné, že jí a jejímu bývalému manželovi byl před započetím

bydlení byt tehdejším pronajímatelem rovněž předán. Pak ovšem nelze ztratit ze

zřetele, že judikatura Nejvyššího soudu České republiky se ustálila v názoru,

že povinnost pronajímatele předat byt ve smyslu § 687 odst. 1 obč. zák. je

povinností jednorázovou, která je vázána ke vzniku práva nájmu, a jejíhož

splnění se proto nelze domáhat v průběhu trvání nájemního poměru poté, co již

jednou byla splněna (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2004, sp.

zn. 26 Cdo 758/2003, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. prosince 2004, sp.

zn. 26 Cdo 504/2004). Z uvedeného tedy vyplývá, že aplikace ustanovení § 687

odst. 1 obč. zák. je v daném případě vyloučena.

Podle § 126 odst. 1 obč. zák. vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do

jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje; zejména se může domáhat vydání

věci na tom, kdo mu ji neprávem zadržuje. Ve smyslu § 126 odst. 2 obč. zák.

obdobné právo na ochranu má i ten, kdo je oprávněn mít věc u sebe.

Dovoláním nebyla zpochybněna správnost právních názorů, že žalobkyně je do

současné doby nájemkyní předmětného bytu a že nájemní smlouva ze dne 17. června

2001 (uzavřená mezi žalovaným jako pronajímatelem a V. H. /který v bytě bydlí/

jako nájemcem) je neplatná.

Vzhledem k uvedenému nezbývá než poukázat na ustálenou soudní praxi, která

dovodila, že pokud právo nájmu bytu nezaniklo, může se vyklizení osob bydlících

v bytě bez právního důvodu zásadně domáhat nájemce bytu a pronajímatel pak nemá

aktivní věcnou legitimaci k podání žaloby na vyklizení bytu těmito osobami

(srovnej rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 25. srpna 1995, sp. zn. 2 Cdo

169/95, uveřejněný v sešitě č. 1 z roku 1996 časopisu Právní rozhledy, dále

např. rozsudky Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. září 2000, sp. zn.

26 Cdo 503/2000, uveřejněný pod č. 119 v sešitě č. 10 z roku 2001 časopisu

Soudní judikatura, ze dne 11. října 2001, sp. zn. 26 Cdo 451/2000, a ze dne 14.

prosince 2005, sp. zn. 26 Cdo 2720/2004). V usnesení ze dne 20. prosince 2001,

sp. zn. 26 Cdo 446/2001, uveřejněném pod C 931 ve svazku 13 Souboru rozhodnutí

Nejvyššího soudu, pak Nejvyšší soud mimo jiné dovodil, že legitimace nájemce

bytu k podání žaloby na vyklizení osoby užívající byt bez právního důvodu se

opírá o ustanovení § 126 odst. 2 obč. zák. Citované ustanovení dává nájemci

právo na ochranu jeho práva obdobnou právu vlastníka (srov. odůvodnění

citovaného rozhodnutí). Z posléze uvedeného však nelze dovozovat, že za trvání

nájemního poměru je k podání žaloby na vyklizení bytu užívaného vyklizovaným

bez právního důvodu aktivně věcně legitimován vedle nájemce rovněž vlastník,

resp. pouze vlastník. Pro úplnost zbývá dodat, že v soudní praxi nebyl

zaznamenán odklon ani od názoru, že k vyklizení osoby bydlící v bytě se

souhlasem nájemce je aktivně věcně legitimován také zásadně jen nájemce, nikoli

pronajímatel (srovnej rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.

května 1997, sp. zn. 2 Cdon 959/96, uveřejněný pod č. 58 v sešitě č. 7 z roku

1997 časopisu Soudní judikatura). Ani dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm.

b/ o.s.ř. nebyl tedy použit opodstatněně.

Lze uzavřít, že rozsudek odvolacího soudu je z hlediska uplatněných dovolacích

důvodů podle § 241a odst. 2 písm. b/, odst. 3 o.s.ř. a jejich obsahové

konkretizace správný. Nejvyšší soud – aniž ve věci nařídil jednání (§ 243a

odst. 1 o.s.ř.) – proto dovolání jako nedůvodné zamítl (§ 243b odst. 2 věta

před středníkem a odst. 6 o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty

první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. za situace, kdy

žalobkyně nebyla v dovolacím řízení úspěšná a žalovanému náklady, na jejichž

náhradu by jinak měl proti žalobkyni právo, v souvislosti s tímto řízením

nevznikly.

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. června 2006

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu