Nejvyšší soud Usnesení občanské

28 Cdo 408/2019

ze dne 2019-10-09
ECLI:CZ:NS:2019:28.CDO.408.2019.1

28 Cdo 408/2019-650

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a

soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobkyně PP – realit

s.r.o., IČ 480 28 223, se sídlem v Praze 5, Spodní 1, zastoupené JUDr. Ondřejem

Fabiánem, advokátem se sídlem v Praze 10, Andersenova 412/6, proti žalované

REALIS-INVEST, s.r.o., IČ 258 72 478, se sídlem v Ostravě, Svojsíkova 1596/2,

zastoupené JUDr. Emilem Fleglem, advokátem se sídlem v Praze 10, K Chaloupkám

3170/2, o 385.260 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod

sp. zn. 8 C 77/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze

ze dne 10. ledna 2018, č. j. 21 Co 264/2017-559, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

příslušenstvím zamítl (výrok II.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi

účastnicemi (výrok III.) i státu (výrok IV.). Soud prvního stupně rozhodoval v

pořadí již druhým rozsudkem (jeho první rozhodnutí – rozsudek ze dne 6. 9.

2011, č. j. 8 C 77/2009-162, ve znění opravného usnesení ze dne 5. 4. 2012, č.

j. 8 C 77/2009-181, bylo usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 30. 4. 2015,

č. j. 21 Co 166/2015-361, reagujícím na nález Ústavního soudu ze dne 24. 3.

2015, sp. zn. II. ÚS 415/14, zrušeno a věc vrácena okresnímu soudu k dalšímu

řízení. Dvěma posledně jmenovaným rozhodnutím předcházel ještě měnící rozsudek

Krajského soudu v Praze ze dne 8. 1. 2013, č. j. 21 Co 492/2012-206, jenž byl

zrušen rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013, č. j. 28 Cdo

2020/2013-248, následně rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 12. 11. 2013,

č. j. 21 Co 492/2012-267, proti němuž podané dovolání bylo usnesením Nejvyššího

soudu ze dne 7. 5. 2014, č. j. 28 Cdo 1369/2014-255 (dle obsahu spisu č. l.

319), odmítnuto. Poslední dvě rozhodnutí pak zrušil Ústavní soud shora

odkazovaným nálezem). Znovu tak posuzoval případ, v němž se žalobkyně –

vlastnice pozemků domáhá po žalované – majitelce staveb na nich zřízených

vydání bezdůvodného obohacení, jež získává užíváním pozemků bez patřičného

právního titulu. V intencích zmiňovaného nálezu Ústavního soudu zjišťoval výši

inkasovaného prospěchu, přičemž vycházel z obvyklého nájemného srovnatelných

nemovitostí, za současného přihlédnutí ke specifikům dané situace, v níž

žalovaná nemá k budovám přístup, pročež je nelze plnohodnotně využívat. Nově

vyhotovený znalecký posudek určil, že při existenci přístupové cesty k budovám

by zjišťované obohacení odpovídalo obnosu 427.690 Kč a v případě její absence

(nutnosti ji zřídit) pak 385.260 Kč. Okresní soud, vycházeje ze znaleckého

posudku, stanovil jako odpovídající finanční náhradu za užívání pozemků pod

budovami, ke kterým ovšem nebyl přístup vybudován, 1/10 z druhé vyčíslené sumy,

a proto žalobě v částce 38.526 Kč vyhověl, zatímco ve zbytku ji zamítl.

K odvolání žalobkyně i žalované přezkoumal zmíněné rozhodnutí Krajský soud v

Praze, jenž je rozsudkem ze dne 10. 1. 2018, č. j. 21 Co 264/2017-559, ve

výrocích I. a II. změnil tak, že žalované uložil zaplatit žalobkyni 385.260 Kč

s příslušenstvím a žalobu v částce 154.740 Kč s příslušenstvím zamítl (výrok

I.), a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastnicemi (výrok II.) i státu

(výroky III. a IV.). Po rekapitulaci vývoje sporu, včetně předchozích řízení,

věnoval se odvolací soud problematice výše bezdůvodného obohacení, jehož se

žalované v řešeném období dostávalo už jen z titulu vlastnického práva k

předmětným budovám. Měl za to, že hledanou sumu obsahuje poslední v řízení

vyhotovený znalecký posudek, vypočítává-li obohacení jako obvyklé nájemné za

užívání obdobných pozemků po odečtení nákladů (úplaty) nezbytných k zajištění

přístupu přes pozemky žalobkyně – tj. 385.260 Kč. Postup soudu prvního stupně,

jenž ponížil uvedenou částku na 1/10, shledal krajský soud nelogickým a

nesrozumitelným, pročež ve smyslu nastíněného přistoupil ke změně jeho rozsudku.

Proti tomuto rozhodnutí (dle obsahu toliko proti té části, jíž bylo žalobě

vyhověno) brojí dovoláním žalovaná, spatřujíc jeho přípustnost ve smyslu § 237

zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „o. s. ř.“), v otázce doposud Nejvyšším soudem neřešené, potažmo v

potřebě vyřešit ji jinak. Nesouhlasí s výší bezdůvodného obohacení, jak ji

určil odvolací soud. Domnívá se, že v rozporu s judikaturou (především

jmenovaným nálezem Ústavního soudu, dále s rozhodnutími Nejvyššího soudu sp.

zn. 30 Cdo 5359/2007, sp. zn. 30 Cdo 2625/2007 či sp. zn. 23 Cdo 1211/2010)

vycházel z obvyklého nájemného za užívání neadekvátního pozemku, uvažoval-li o

pozemku, k němuž byl zřízen přístup (byť za úplatu odečtenou od obvyklého

nájemného). Specifikum posuzované situace totiž vylučuje užití metody, jež se

promítla v úvaze krajského soudu, neboť porovnatelný pozemek zkrátka

neexistuje. Odvolací soud tak rozhodl v rozporu s v řízení provedenými důkazy.

Neztotožňuje se nadto s pojetím, že bezdůvodné obohacení vzniká jen tím, že se

na pozemku stavby nacházejí, nejsou-li nikterak využívány. Své mínění o absenci

bezdůvodného obohacení má za podložené i závěry znaleckého posudku. Napadený

rozsudek navíc označuje za překvapivý, poněvadž se odvolací soud odchýlil ve

výpočtu bezdůvodného obohacení od svých názorů prezentovaných v dřívějších

rozhodnutích, jeho odůvodnění pak za nepřezkoumatelné. Krajskému soudu vyčítá i

další procesní pochybení, a sice že v rozporu s § 220 odst. 1 písm. b) o. s. ř.

neprovedl dostatečné dokazování ke svému úsudku o lehkomyslném přístupu

žalované, jímž měla nepřístupnost svých budov zapříčinit. Konečně nárok

žalobkyně považuje za uplatněný v rozporu s dobrými mravy. Pro uvedené závěrem

navrhuje odložení vykonatelnosti napadeného rozsudku, jakož i jeho zrušení a

vrácení věci krajskému soudu k dalšímu řízení.

Při rozhodování o dovolání bylo postupováno podle o. s. ř. ve znění účinném od

30. 9. 2017, které je dle čl. II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon

č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony, rozhodující pro dovolací přezkum.

Nejvyšší soud se jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání

bylo podáno řádně a včas, osobou k tomu oprávněnou a zastoupenou ve smyslu §

241 odst. 1 o. s. ř., zabýval jeho přípustností.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Dovolání za přípustné považovat nelze.

Ve své judikatuře Nejvyšší soud konstantně artikuluje závěry, podle nichž,

vzniká-li bezdůvodné obohacení (ve smyslu § 451 zákona č. 40/1964 Sb.,

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) bezesmluvním užíváním

pozemku skrze na něm postavené nemovité stavby, dostává se prospěchu majiteli

staveb již ze samotného titulu vlastnického práva, jež zakládá jeho oprávnění

stavbu na cizím pozemku užívat, a to bez ohledu na to, jakým způsobem své právo

realizuje (srovnej za všechny usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 9. 2017, sp.

zn. 28 Cdo 1836/2017, jakož i v něm citovaný rozsudek téhož soudu ze dne 25.

10. 2006, sp. zn. 33 Odo 1405/2005, či jeho usnesení ze dne 3. 4. 2012, sp. zn.

28 Cdo 672/2012). Zjevně tak nelze přisvědčit námitkám dovolatelky, že pro

nemožnost užívání budov z důvodu jejich nepřístupnosti na její straně ani žádné

bezdůvodné obohacení nevzniklo. Výše takto získaného bezdůvodného obohacení pak

zpravidla odpovídá v místě a čase obvyklému nájemnému za užívání srovnatelných

nemovitostí (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 4. 2017, sp. zn. 28

Cdo 2093/2016). Právě připomenuté konkluze ostatně byly aprobovány také

Ústavním soudem (srov. především již jmenovaný nález Ústavního soudu sp. zn.

II. ÚS 415/14). Závěry odvolacího soudu se proto ustálené judikatuře nikterak

nepříčí, pátral-li po částce, která by odpovídala ceně, jíž by za nájem

porovnatelných pozemků musela žalovaná vynaložit, a zároveň adekvátně

zohledňovala specifikum projednávané kauzy spočívající v absenci přístupu k

těmto pozemkům, jež množství ke komparaci vhodných pozemků redukuje.

Prošetřované právní posouzení, v rámci něhož se odvolací soud podrobně zabýval

individuálními rysy sporu a spravedlivě zvažoval jak postavení majitele pozemku

omezeného v realizaci svého vlastnického práva stavbami, tak pozici subjektu,

jenž tyto vlastní a je limitován v jejich užívání, se nepříčí ani dovolatelkou

akcentovanému pravidlu, dle kterého mají být při stanovení výše bezdůvodného

obohacení reflektovány konkrétní okolnosti dané věci, pročež jej nelze shledat

rozporným ani s jí citovanými rozhodnutími, v nichž se řečený princip v obecné

rovině prosazuje. Poukazy na ně rovněž není možné mít pro výrazné skutkové

odlišnosti za plně případné. V rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 6. 1. 2010, sp.

zn. 30 Cdo 5359/2007, se jednalo o bezdůvodné obohacení získané zhodnocením

nemovitosti, v rozsudku téhož soudu ze dne 12. 5. 2010, sp. zn. 23 Cdo

1211/2010, nešlo o spor pramenící z bezesmluvního užívání pozemku skrze stavbu

na něm postavenou, nýbrž o plnění z právního důvodu, jenž odpadl (odstoupení od

smlouvy o dílo), konečně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2007, sp. zn.

30 Cdo 2625/2007, se týká nároku z porušení osobnostních práv.

Přípustnost samy o sobě nezapříčiní ani upozornění na domnělé vady řízení, k

nimž Nejvyšší soud přihlíží pouze v případě přípustného dovolání (srov. § 242

odst. 3 o. s. ř.). Nadto se jedná o námitky postrádající důvodnost.

Překvapivost rozhodnutí je možné jen stěží spatřovat v korekci závěrů

odvolacího soudu v intencích zmiňovaného nálezu Ústavního soudu, jímž bylo

předchozí rozhodnutí ve věci zrušeno (k tomu srovnej obdobně závěry Nejvyššího

soudu v jeho rozsudku ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. 28 Cdo 3342/2007, jež

nevylučují změnu právního názoru odvolacího soudu v důsledku judikaturou nově

zastávaného názoru). Vytýkat odvolacímu soudu není možné ani nedostatečné

odůvodnění jeho úvah, nebránilo-li evidentně formulaci dovolacích námitek (k

tomu viz přiměřeně kupříkladu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 6. 2019, sp.

zn. 28 Cdo 3300/2018), mimoto stručné a přesvědčivé zdůvodnění konečného úsudku

nevyžaduje vždy kvantitativně rozsáhlou pasáž v písemném vyhotovení rozhodnutí,

není-li soudem zvolená formulace na újmu jeho srozumitelnosti a

přezkoumatelnosti (viz například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 3. 2018,

sp. zn. 27 Cdo 5908/2017, či v něm odkazovaný rozsudek téhož soudu ze dne 25.

6. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2543/2011). Obdobně přípustnost nemohou přivodit ani

argumenty směřující proti provádění a hodnocení důkazů především stran

lehkomyslnosti žalované, jež není dovolací soud kompetentní revidovat (k tomu

viz především usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo

2394/2013, publikované pod č. 4/2014 ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek).

Konečně na přípustnost dovolání nelze usuzovat ani skrze námitku dovolatelky

dožadující se kvalifikace uplatněného nároku jako rozporného s dobrými mravy.

Předkládané otázce se odvolací soud v přezkoumávaném rozhodnutí, omezuje se na

zjištění příslušné výše bezdůvodného obohacení, nevěnoval, a proto na jejím

řešení jeho rozhodnutí nespočívá (za všechna srov. usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 16. 7. 2018, sp. zn. 28 Cdo 1121/2018, jakož i v něm citovaná rozhodnutí).

Vedle toho lze připomenout, že nastíněnou argumentaci uplatňovala dovolatelka i

ve své ústavní stížnosti, přičemž ale Ústavní soud shledal porušení jejích

základních práv toliko ve východiscích pro stanovení výše bezdůvodného

obohacení, pročež tímto směrem při zrušení dotčených rozhodnutí Nejvyššího i

krajského soudu orientoval svůj závazný právní názor. Ostatní námitky

stěžovatelky označil za nedůvodné, a řešení zbylých otázek (včetně posouzení

uplatněného nároku optikou dobrých mravů) soudy v předchozí fázi řízení lze mít

za jím implicitně aprobované (srov. bod 24 jmenovaného nálezu Ústavního soudu

sp. zn. II. ÚS 415/14).

Ze shora vylíčeného je tedy zjevné, že dovolatelkou akcentované otázky byly již

v judikatuře Nejvyššího soudu (jakož i Ústavního soudu) řešeny, přičemž

odvolacím soudem přijaté rozhodnutí se jejich řešení nepříčí, a ani nebyl

shledán důvod pro jejich odlišné posouzení. Neidentifikovala-li tedy

dovolatelka žádný problém, pro nějž by bylo možné její podání pokládat za

přípustné, nezbylo Nejvyššímu soudu než je podle § 243c odst. 1 o. s. ř. jako

nepřípustné odmítnout, a o návrhu na odklad vykonatelnosti napadeného

rozhodnutí tak již nerozhodoval.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3, věty

první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, části věty před středníkem, a § 146 odst.

3 o. s. ř. s tím, že žalovaná, jejíž dovolání bylo odmítnuto, nemá na náhradu

nákladů řízení právo a žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. 10. 2019

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu