KSBR 32 INS 1222/2010
32 ICm 1298/2010
29 ICdo 23/2013
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Filipa
Cilečka a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci
žalobce B. K., zastoupeného Mgr. Radkem Vondráčkem, advokátem, se sídlem v
Kroměříži, Jánská 25/1, PSČ 767 01, proti žalovanému Mgr. Ing. P. K., jako
insolvenčnímu správci dlužníka AWEXO s. r. o., o určení pravosti a pořadí
pohledávky, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 32 ICm 1298/2010, jako
incidenční spor v insolvenční věci dlužníka AWEXO s. r. o., se sídlem v
Kroměříži, Štěchovice 1389, PSČ 767 01, identifikační číslo osoby 26968134,
vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 32 INS 1222/2010, o dovolání
žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. listopadu 2012,
č. j. 32 ICm 1298/2010, 11 VSOL 42/2012-78 (KSBR 32 INS 1222/2010), takto:
Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. listopadu 2012, č. j. 32 ICm
1298/2010, 11 VSOL 42/2012-78 (KSBR 32 INS 1222/2010), se zrušuje a věc se
vrací odvolacímu soudu k dalšímu řízení.
Žalobou ze dne 27. září 2010, doplněnou podáním ze dne 3. ledna 2012, se
žalobce (B. K.) domáhal proti žalovanému (insolvenčnímu správci dlužníka AWEXO
s. r. o.) určení, že má vůči dlužníku pohledávku ve výši 5.582.228,- Kč s
právem na uspokojení ze zajištění do výše 5.506.792,- Kč. Rozsudkem ze dne 22. února 2012, č. j. 32 ICm 1298/2010-48 (KSBR 32 INS
1222/2010), Krajský soud v Brně „žalobu zamítl“ (bod I. výroku) a rozhodl o
nákladech řízení (bod II. výroku). Soud při posuzování důvodnosti žaloby vyšel zejména z toho, že:
1/ Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení za dlužníkem pohledávku ze smlouvy
o půjčce ze dne 1. června 2009 ve výši 5.582.228,- Kč s právem na uspokojení ze
zajištění pro 5.582.228,- Kč (správně 5.506.792,- Kč). K okolnostem vzniku
pohledávky žalobce (v doplnění přihlášky ze dne 11. srpna 2010) uvedl, že
půjčka, kterou poskytl V. W. (dále jen „V. W.“) ze smlouvy o půjčce ze dne 1. června 2009 ve výši 5.506.792,- Kč, byla zajištěna směnečným rukojemstvím
dlužníka a zástavním právem k blíže specifikovaným nemovitostem ve vlastnictví
dlužníka (dále jen „nemovitosti“). 2/ Dne 1. června 2009 uzavřeli žalobce s V. W. smlouvu o půjčce, podle níž jí
postupně ve splátkách před podpisem smlouvy přenechal částku 5.506.792,- Kč. V. W. se zavázala vrátit poskytnutou půjčku postupně, nejpozději do 30. září 2012. K zajištění závazku se V. W. dále zavázala zřídit zástavní právo k nemovitostem
ve vlastnictví dlužníka a vystavit směnku vlastní avalovanou dlužníkem. 3/ Dne 1. června 2009 uzavřel žalobce jako zástavní věřitel a dlužník (jehož
jménem jednala jednatelka V. W.) jako zástavní dlužník zástavní smlouvu k
zajištění pohledávky žalobce vůči V. W. podle smlouvy o půjčce ze dne 1. června
2009. Zástavní právo podle této smlouvy bylo vloženo do katastru nemovitostí. 4/ V. W. byla jednatelkou dlužníka od 13. května 2005 do 15. března 2010;
společnicí dlužníka je od 13. května 2005 s obchodním podílem ve výši 209/210. Druhou společnicí dlužníka je od 23. října 2007 J. W. (dále jen „J. W.“) s
obchodním podílem ve výši 1/210. 5/ Valná hromada dlužníka nikdy nerozhodovala o jakémkoliv zajištění půjček či
úvěru nebo směnečných závazků jiných osob. 6/ Při přezkumném jednání dne 1. září 2009 pohledávku žalobce ve výši
5.582.228,- Kč popřel jak insolvenční správce (žalovaný), tak opatrovnice
dlužníka co do pravosti, „včetně“ práva na uspokojení ze zajištění ve výši
5.506.792,- Kč pro „rozpor s ust. § 196a obchodního zákoníku“. 7/ Žalobce podal žalobu včas (ve stanovené lhůtě od přezkumného jednání). Na tomto základě pak soud – cituje ustanovení § 166, 197 odst. 2 a § 198 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního
zákona), a ustanovení § 657 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále
jen „obč. zák.“), a § 196a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále
jen „obch. zák.“) – uzavřel, že žalobce na základě smlouvy o půjčce ze dne 1. června 2009 nepředal (nepřevedl) V. W. žádné peníze, tato smlouva je tak pouze
nepojmenovanou smlouvou, kterou účastníci deklarovali, že v minulosti došlo k
půjčení určitých částek. Mezi žalobcem a V. W.
nevznikl právní vztah ze smlouvy
o půjčce, proto nemohlo platně vzniknout směnečné rukojemství k zajištění
takového právního vztahu a rovněž ani zástavní právo. Dále soud dovodil, že dlužníku nemohl vzniknout závazek též proto, že chyběl
předchozí souhlas valné hromady dlužníka. K poukazu žalobce na rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2009, sp. zn. 29 Cdo 1780/2008 (jde o
rozhodnutí uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 8, ročník 2009, pod
číslem 118, které je – stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu označená
níže – veřejnosti dostupné též na webových stránkách Nejvyššího soudu), soud
uvedl, že závěry v něm formulované na danou situaci nedopadají. Smlouvu o
půjčce totiž v této věci uzavřela s žalobcem jako s věřitelem pouze V. W. jako
dlužnice – fyzická osoba a smlouvu o zřízení zástavního práva podepsala za
dlužníka pouze V. W. jako jednatelka a jedna ze společnic dlužníka. I přes
skutečnost, že V. W. měla ve společnosti dlužníka většinový podíl, nelze
dovodit, že smlouva není neplatná, neboť druhá společnice dlužníka J. W. žádnou
ze smluv nepodepsala. K odvolání žalobce Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným rozsudkem změnil
rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že určil, že žalobce má „právo na
uspokojení své pohledávky vůči V. W. ze smlouvy o půjčce ze dne 1. června 2009
ve výši 5.582.228,- Kč pouze z majetku dlužníka poskytnutého k zajištění dle
smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 1. června 2009“, a to
z výtěžku zpeněžení nemovitosti do výše 5.506.792,- Kč. Odvolací soud – poté, co se přihlásil jako ke správným ke skutkovým závěrům
soudu prvního stupně – korigoval závěr soudu prvního stupně o povaze smlouvy
uzavřené dne 1. června 2009 mezi V. W. a dlužníkem. Dovodil, že jde o smlouvu o
půjčce dle ustanovení 657 obč. zák., čemuž nebrání skutečnost, že žalobce (jako
věřitel) poskytl V. W. (jako dlužnici) finanční prostředky postupně ve
splátkách ještě před uzavřením smlouvy. Protože žalovaný netvrdil „skutečnosti
svědčící o nepředání půjčky dlužnici V. W., a ani o jejím splacení“, odvolací
soud uzavřel, že pohledávka ze smlouvy o půjčce, která je zajištěna zástavním
právem, platně vznikla a mohlo vzniknout i zástavní právo; potud odkázal na
rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2010, sp. zn. 21 Cdo 390/2008. Odvolací soud dále dospěl k závěru, že absence předchozího souhlasu valné
hromady dlužníka, požadovaného ustanovením § 196a odst. 1 obch. zák.,
nezpůsobila neplatnost smlouvy o zřízení zástavního práva. Vyšel přitom z
úvahy, že pro přijetí rozhodnutí valné hromady o souhlasu k uzavření smlouvy o
zřízení zástavního práva bylo potřeba nejméně 2.101 hlasů společníků (celkový
počet hlasů činil 4.200), přičemž společnice V. W., která smlouvu za dlužníka
uzavírala (a tudíž lze předpokládat, že s ní též souhlasila), disponovala 4.180
hlasy, zatímco další společnice J. W. pouze 20 hlasy, takže i kdyby na valné
hromadě nehlasovala pro udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o zřízení
zástavního práva, kladné rozhodnutí valné hromady (přijaté 4.180 hlasy
společnice V. W.) by tím stejně neovlivnila.
V této souvislosti poukázal na
závěry formulované Nejvyšším soudem při výkladu ustanovení § 196a obch. zák. „v
podobné situaci“ v rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 1780/2008, jakož i
na to, že rozsudkem velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
Nejvyššího soudu ze dne 8. února 2012, sp. zn. 31 Cdo 3986/2009 (jde o
rozhodnutí uveřejněné pod číslem 67/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a
stanovisek, dále jen „R 67/2012“), „došlo k rozvolnění výkladu ustanovení §
196a obch. zák. s důrazem na účel tohoto ustanovení“. Cituje ustanovení § 165 a § 166 insolvenčního zákona, odvolací soud uzavřel, že
žalobce je v postavení zajištěného věřitele, vůči kterému je dlužník ve vztahu
pouze zástavního dlužníka a nikoliv dlužníka osobního, a proto se žalobce může
uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění, tedy z výtěžku zpeněžení
nemovitostí, které jsou předmětem smlouvy o zřízení zástavního práva k
nemovitostem ze dne 1. června 2009.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, jež má za přípustné
dle § 237 odst. 1 písm. a/ o. s. ř., uplatňuje dovolací důvod uvedený v
ustanovení § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř., tj. namítá, že napadené rozhodnutí
spočívá na nesprávném právním posouzení věci, a požaduje, aby Nejvyšší soud
rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Dovolatel předně usuzuje, že s ohledem na to, že odvolací soud na rozdíl od
soudu prvního stupně považoval smlouvu o půjčce za platnou, jde o rozhodnutí,
které „závisí na vyřešení otázky hmotného práva, která v rozhodování dovolacího
soudu dosud nebyla řešena“. Podstatou dovolací argumentace je však především otázka výkladu ustanovení §
196a odst. 1 obch. zák. Dovolatel má za to, že odvolací soud označené
ustanovení aplikoval v rozporu s dosavadní judikaturou Nejvyššího soudu. Zdůrazňuje, že pro zajištění pohledávky ze smlouvy o půjčce bylo nezbytné, aby
byl dán předchozí souhlas valné hromady dlužníka, a to bez ohledu na to, zda V. W. má ve společnosti dlužníka „51 % nebo 99 %“. Zákon výslovně stanoví výjimku
pouze pro zajištění závazků ovládané osoby ovládající osobou (což na daný
případ nedopadá), nikoli naopak. Další výjimku je podle dovolatele možno
dovodit z judikatury, avšak odvolacím soudem odkazovaný rozsudek Nejvyššího
soudu sp. zn. 29 Cdo 1780/2008 pro tento případ nelze použít, neboť ve věci
řešené Nejvyšším soudem posuzovanou smlouvu podepsali všichni společníci
společnosti, ať už jako její účastníci, nebo v postavení statutárního orgánu. V
dané věci naproti tomu smlouvu podepsal jen jeden (byť většinový) společník. Podle dovolatele nelze neudělení souhlasu valnou hromadou podle ustanovení §
196a odst. 1 obch. zák. v situaci, kdy smlouvu za společnost nepodepsali
všichni společníci, nahradit úvahou, jak by patrně mohla valná hromada
rozhodnout, kdyby byla svolána. Nelze presumovat, jak by „dopadlo“ rozhodnutí
valné hromady, a proto ji nesvolávat. Při takovémto výkladu by obdobně (bez
potřeby svolávání valné hromady) mohlo být řešeno i schvalování odměňování
statutárních orgánů, účetní závěrky, převody obchodních podílů, jmenování či
odvolání jednatele apod. většinovým společníkem, který je současně jednatelem
společnosti. V takovém případě by však bylo vhodnější, aby byl zákon koncipován
na principu, že valná hromada se koná pouze v případech, kdy je možno hlasy
ostatních společníků nějak ovlivnit její rozhodování. V případě, kdy má
společnost většinového společníka, který má tolik hlasů, že hlasy ostatních
společníků již nemají na rozhodování valné hromady vliv, by nebylo nutné
svolávat valné hromady. Takto ovšem podle dovolatele zákon koncipován není. R 67/2012 (na které odvolací soud též odkazuje) podle dovolatele na tento
případ „nedopadá zcela“, neboť řeší důsledky porušení povinnosti dle § 196a
odst. 3 obch. zák. stanovit hodnotu převáděného majetku na základě posudku
znalce jmenovaného soudem. Podle ustanovení § 7 odst.
1 insolvenčního zákona pro insolvenční řízení a pro
incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu,
nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se
zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Pro rozhodnutí vydaná v incidenčním sporu jsou tudíž ustanovení občanského
soudního řádu o přípustnosti dovolání přiměřeně aplikovatelná dle § 7 odst. 1
insolvenčního zákona. Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince
2012) se podává z bodu 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony.
Dovolání je přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. a je i
důvodné, neboť odvolací soud vyložil ustanovení § 196a odst. 1 o. s. ř. v
rozporu s níže označenou judikaturou Nejvyššího soudu. Právní posouzení věci je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc
podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu,
sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav
nesprávně aplikoval. Nejvyšší soud nemá za důvodnou námitku nesprávného právního posouzení smlouvy o
půjčce uzavřené dne 1. června 2009 mezi žalobcem a V. W. Napadený rozsudek je v
této části v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu (srov. především
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. května 2004, sp. zn. 21 Cdo 2217/2003,
který byl uveřejněn v časopise Soudní judikatura číslo 6, ročník 2004, pod
číslem 110, a rozsudek ze dne 21. dubna 2010, sp. zn. 21 Cdo 333/2009) a
dovolatel sám ani neformuluje žádnou konkrétní výhradu, jejímž prostřednictvím
by zpochybňoval správnost právního posouzení dané otázky odvolacím soudem. Pro další úvahy Nejvyššího soudu je rozhodný především výklad níže uvedených
ustanovení obchodního zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření zástavní
smlouvy (1. června 2009). Podle ustanovení § 196a odst. 1 obch. zák. (jež se podle ustanovení § 135 odst. 2 obch. zák. použije i na společnosti s ručením omezeným) platilo, že
společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva,
dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem
společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvu,
jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob, nebo na ně bezplatně převést
majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek
obvyklých v obchodním styku. Podle ustanovení § 127 odst. 5 písm. c/ obch. zák. platilo, že společník nemůže
vykonávat hlasovací právo, jestliže valná hromada rozhoduje o tom, zda mu nebo
osobě, s níž jedná ve shodě, má být poskytnuta výhoda nebo prominuto splnění
povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce orgánu nebo člena orgánu
společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce. Podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu nedostatek zákonem předepsaného
předchozího souhlasu valné hromady k právnímu úkonu podle § 196a odst. 1 obch. zák. zakládá absolutní neplatnost tohoto úkonu. K tomu srov. např. již rozsudek
ze dne 26. října 2004, sp. zn. 29 Odo 1137/2003, přičemž k závěrům v něm
formulovaným se Nejvyšší soud přihlásil v celé řadě svých rozhodnutí, např. v
rozsudku ze dne 3. listopadu 2011, sp. zn. 29 Cdo 1564/2010. Závěr, podle něhož se ustanovení § 196a odst. 1 obch. zák. vztahuje i na
zástavní smlouvy, jejichž účelem je zajistit majetkem společnosti závazek osob
vyjmenovaných v ustanovení § 196a odst. 1 obch. zák., pak Nejvyšší soud
výslovně formuloval v rozsudku ze dne 30. října 2007, sp. zn. 21 Cdo 3335/2006,
uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo 3, ročník 2008, pod číslem 31.
S odvolacím soudem lze souhlasit potud, že současná judikatura Nejvyššího soudu
dovodila, že ani v případě, kdy k právnímu úkonu uvedenému v ustanovení § 196a
odst. 1 obch. zák. nebyl dán předchozí souhlas valné hromady, nemusí být tento
úkon vždy neplatný. Jde však o výjimku z obecného pravidla, kterou je třeba
uplatňovat restriktivně. V rozsudku sp. zn. 29 Cdo 1780/2008 Nejvyšší soud vysvětlil, že v situaci, kdy
osoby, které uzavřely smlouvu (šlo o smlouvu o půjčce), ať už jako její
účastníci nebo v postavení statutárního orgánu, byly současně (ke dni uzavření
smlouvy) jedinými společníky společnosti s ručením omezeným, absence
předchozího souhlasu valné hromady společnosti nezpůsobuje neplatnost takové
smlouvy. K tomuto závěru vedla Nejvyšší soud úvaha, že podpisem smlouvy všichni
společníci společnosti vyjádřili se smlouvou nejpozději ke dni jejího uzavření
souhlas a že za těchto okolností by bylo formalistické a v rozporu s účelem
ustanovení § 196a odst. 1 obch. zák. dovozovat neplatnost smlouvy jen proto, že
společníci neudělili souhlas ve formě usnesení valné hromady. K uvedenému závěru se Nejvyšší soud přihlásil při posuzování platnosti zástavní
smlouvy z hlediska naplnění podmínek dle § 196a odst. 1 obch. zák. v usnesení
ze dne 11. ledna 2011, sp. zn. 21 Cdo 2839/2009. Šlo o situaci, kdy zástavní
smlouvu za společnost (zástavního dlužníka a zástavce) uzavřela bez předchozího
souhlasu její valné hromady osoba, která (v době uzavření smlouvy) byla jediným
jednatelem a společníkem společnosti. Nejvyšší soud nesdílí názor odvolacího soudu, že v projednávané věci je
„situace velmi podobná“. Naopak, mezi skutkovým stavem, jak byl zjištěn v dané
věci, a skutkovým stavem, z něhož Nejvyšší soud vycházel v rozsudku sp. zn. 29
Cdo 1780/2008 (a též v usnesení sp. zn. 21 Cdo 2839/2009), je podstatný rozdíl. V projednávané věci totiž neprojevily (podpisem smlouvy) souhlas s jejím
uzavřením (a to nejpozději ke dni jejího uzavření) obě společnice společnosti. Již proto se závěry formulované v označených rozhodnutích, v nichž Nejvyšší
soud dovodil, že v určitých případech se absence předchozího souhlasu valné
hromady podle § 196a odst. 1 obch. zák. neprojeví neplatností smlouvy dle § 39
obč. zák., neuplatní. Použít nelze ani konstrukci, na níž jsou vybudována výše
uvedená rozhodnutí Nejvyššího soudu. Obě rozhodnutí totiž vychází z toho, že
souhlas všech společníků byl dán (podpisem dotčených smluv), nikoliv z toho, že
lze odhadovat, jak by dopadlo jednání valné hromady, kdyby se uskutečnila. Dovolatel správně vystihl, že při výkladu prosazovaném odvolacím soudem by bylo
smysluplné trvat na rozhodování valné hromady společnosti pouze v případech,
kdy žádný ze společníků nemá stanovenou většinu, což by v důsledku u
společností s většinovým společníkem znamenalo „zbytečnost“ valné hromady jako
nejvyššího orgánu společnosti. Takový výklad je zjevně neudržitelný, je na úkor
práv menšinových společníků (§ 56a obch. zák.) a omezuje výkon jejich práv
týkajících se řízení společnosti a kontroly její činnosti (§ 122 obch. zák.).
Především, a to považuje Nejvyšší soud za nejpodstatnější, by tento výklad ve
svém důsledku znemožnil postup dle § 131 obch. zák., tedy právo menšinového
společníka domáhat se u soudu vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady. Z
tohoto pohledu je pak nepodstatné, zda menšinový společník disponuje podílem ve
výši 49 %, či 0,5 % hlasů. Odvolací soud se nadto – při úvaze, jaké byly v době uzavření zástavní smlouvy
podíly hlasů obou společnic a jak by zřejmě rozhodla valná hromada společnosti
– nijak nevypořádal s ustanovením § 127 odst. 5 písm. c/ obch. zák., podle
něhož v rozhodné době platilo, že společník nemůže vykonávat hlasovací právo,
jestliže valná hromada rozhoduje o tom, zda mu nebo osobě, s níž jedná ve
shodě, má být poskytnuta výhoda. A konečně je právní posouzení dané otázky odvolacím soudem neúplné i proto, že
vůbec neposuzoval splnění další podmínky pro uzavření smlouvy, jejímž předmětem
je zajištění závazků osob vyjmenovaných v ustanovení § 196a odst. 1 obch. zák.,
a sice že smlouva musí být uzavřena za podmínek obvyklých v obchodním styku (k
tomu srov. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2010, sp. zn. 29
Cdo 4822/2008). Odkazoval-li odvolací soud na R 67/2012, pak tato argumentace je nepřípadná již
proto, že označené rozhodnutí se zabývá výkladem ustanovení § 196a odst. 3
obch. zák. Odvolací soud tedy pochybil při výkladu ustanovení § 196a odst. 1 obch. zák. a
dovolací důvod dle § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř. byl proto uplatněn právem. Je-li dovolání přípustné, přihlíží dovolací soud též k vadám řízení, jež mohly
mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly dovoláním uplatněny
(§ 242 odst. 3 o. s. ř.). Jak již bylo uvedeno výše, žalobce se podanou žalobou domáhal určení, že má
vůči dlužníku pohledávku ve výši 5.582.228,- Kč s právem na uspokojení ze
zajištění do výše 5.506.792,- Kč. Soud prvního stupně takto podanou žalobu
zamítl (aniž by ve výroku rozhodnutí konkrétně specifikoval, čeho se žalobce
domáhal). K odvolání žalobce odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně změnil
tak, že určil, že žalobce má v insolvenčním řízení na majetek dlužníka právo na
uspokojení své pohledávky za V. W. ve výši 5.582.228,- Kč, a to pouze z výtěžku
zpeněžení označených nemovitostí dlužníka do výše 5.506.792,- Kč. Přestože výrok napadeného rozsudku odvolacího soudu odpovídá dikci ustanovení §
165 a § 166 insolvenčního zákona, odvolací soud zjevně přehlédl, čeho se
žalobce ve skutečnosti podanou žalobou (ve znění jejího doplnění ze dne 3. ledna 2012) domáhal, tedy že vedle určení práva na uspokojení pohledávky ze
zajištění požadoval i určení pravosti své tvrzené pohledávky za dlužníkem. Tomu
koresponduje i vylíčení rozhodujících skutečností v žalobě. Žalobce totiž v
žalobě tvrdil nejen to, že má pohledávku za osobní dlužnicí V. W., která je
zajištěna zástavním právem k nemovitostem dlužníka, ale současně, že v
insolvenčním řízení uplatňuje svou pohledávku za dlužníkem jako směnečným
avalem. Zda má žalobce tvrzenou pohledávku za dlužníkem, však odvolací soud
neposuzoval.
Tím, že nerespektoval předmět řízení vymezený žalobou a rozhodl o jiném nároku,
než který byl žalobcem uplatněn, zatížil odvolací soud řízení vadou, která
mohla mít (a měla) za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, což je další
důvod, pro který nemůže napadený rozsudek obstát. Nejvyšší soud proto rozsudek odvolacího soudu, aniž nařizoval jednání (§ 243
odst. 1 věta první o. s. ř.), podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty za
středníkem o. s. ř. zrušil a věc podle ustanovení § 243b odst. 3 o. s. ř. vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud závazný (§ 243d odst. 1 část
věty první za středníkem, § 226 odst. 1 o. s. ř.). V novém rozhodnutí bude znovu rozhodnuto o nákladech řízení, včetně řízení
dovolacího. Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním
rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně 26. září 2013
JUDr. Filip Cileček
předseda senátu