Nejvyšší soud Rozsudek občanské

30 Cdo 3868/2012

ze dne 2013-10-22
ECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.3868.2012.1

30 Cdo 3868/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Vrchy, ve věci

žalobce TRÁVNÍKY, bytové družstvo, IČO 000 48 852, se sídlem v Otrokovicích,

Příčná 1541, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se

sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 147.000,- Kč s

příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 25 C 47/2011,

o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 6. 2012, č.

j. 17 Co 80/2012 - 93, takto:

I. Dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 6. 2012, č. j. 17

Co 80/2012-93, se v rozsahu, v němž směřuje do výroku o nákladech řízení,

odmítá; ve zbývajícím rozsahu se dovolání zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudkem ze dne 28. 12. 2011, č. j. 25 C 47/2011 –

57, ve výroku I. uložil žalované povinnost zaplatit žalobci částku 22.250,- Kč

se 7,75 % úrokem z prodlení ročně z této částky od 11. 7. 2011 do zaplacení, ve

výroku II. žalobu co do částky 124.750,- Kč se 7,75 % úrokem z prodlení ročně z

této částky od 11. 7. 2011 do zaplacení zamítl. Rozhodl tak o nároku žalobce na

náhradu nemajetkové újmy, která mu měla být způsobena nesprávným úředním

postupem spočívajícím v nepřiměřené délce dosud neskončeného exekučního řízení

vedeného u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn 22 Nc 121/2008 a předcházejícího

nalézacího řízení vedeného u téhož soudu pod sp. zn. 7 C 357/2003 (dále jen

„posuzované řízení“). Městský soud v Praze napadeným rozsudkem rozsudek soudu prvního stupně ve

vyhovujícím výroku ohledně částky 12.250,- Kč s příslušenstvím zrušil a v tomto

rozsahu řízení zastavil a ohledně částky 10.000,- Kč s příslušenstvím jej

změnil tak, že žalobu zamítl. Co do zamítavého výroku rozsudek soudu prvního

stupně potvrdil a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení

před soudy obou stupňů. Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně. Nalézací

řízení vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 7 C 357/2003 bylo zahájeno

žalobou podanou dne 7. 7. 2003, kterou se žalobce domáhal přiznání částky

24.920,- Kč s příslušenstvím, představující nezaplacenou platbu za zajištění

správy společných částí domu a poskytování služeb souvisejících s užíváním

bytu. Dne 25. 7. 2003 žalobce sdělil soudu, na jakou adresu má být platební

rozkaz žalovanému v nalézacím řízení doručen. Dne 10. 11. 2003 došlo k

převedení spisu do agendy C. Dne 5. 9. 2005 byl ze strany žalobce podán návrh

na připuštění změny žaloby, dne 20. 12. 2005 se žalobce soudu dotazoval, v

jakém stavu se nachází předmětné řízení. Dne 16. 5. 2006 byl žalobce usnesením

Okresního soudu ve Zlíně ze dne 25. 4. 2006 vyzván k doplnění skutkových

tvrzení. Na tuto výzvu reagoval podáním doručeným soudu dne 9. 6. 2006. Dne 3. 11. 2006 se žalobce dotazoval soudu, kdy může být nařízeno jednání. Usnesením

ze dne 28. 2. 2007 soud připustil změnu žaloby, dne 6. 6. 2007 byl žalovanému v

nalézacím řízení po provedeném pátrání po jeho pobytu ustanoven opatrovník. Toto usnesení nabylo právní moci dne 12. 7. 2007. Dne 31. 7. 2007 proběhlo ve

věci jednání, žalobě bylo vyhověno, k dotazu žalobce doručeném dne 21. 11. 2007

pak došlo k vypravení rozsudku, který nabyl právní moci dne 20. 12. 2007. Dne

25. 1. 2008 podal žalobce návrh na nařízení exekuce pravomocného rozsudku

Okresního soudu ve Zlíně ze dne 31. 7. 2007, sp. zn. 7 C 357/2003, exekuce byla

nařízena usnesením ze dne 4. 3. 2008, které nabylo právní moci dne 6. 5. 2009,

a to po ustanovení opatrovníka povinnému usnesením ze dne 10. 11. 2008. Dne 5. 5. 2008 byl vydán JUDr. Martinem Růžičkou, soudním exekutorem, Exekutorský úřad

Zlín, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti povinného. Na základě usnesení o

rozvrhu č. j. 77 EX 2297/02-255, které nabylo právní moci dne 8. 6. 2011, byla

žalobci v rámci exekuce poukázána částka 6.571,46 Kč.

Vůči povinnému vedl

Exekuční úřad ve Zlíně celkem pět exekučních řízení, řada exekučních řízení na

majetek povinného byla vedena rovněž jinými soudními exekutory. Mimo nemovitost

povinného, která byla vydražena, nebyl zjištěn žádný jiný majetek povinného. Exekuční řízení doposud neskončilo. Žalobce se obrátil na žalovanou se žádostí o odškodnění ve výši 134.750,- Kč

dne 10. 1. 2011, žalovaná žádost projednala dne 17. 5. 2011, kdy konstatovala

nesprávný úřední postup v posuzovaném řízení. Soud prvního stupně posoudil žalovaný nárok jako důvodný podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní

rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění

zák. č. 160/2006 Sb. (dále jen „OdpŠk“), když v posuzovaném řízení došlo k

nesprávnému úřednímu postupu, spočívajícím v nepřiměřené délce řízení i k

nemajetkové újmě žalobce spočívající ve stavu jeho nejistoty. Příčinná

souvislost mezi nesprávným úředním postupem a nemajetkovou újmou pak byla beze

sporu dána. Řízení nalézací a exekuční hodnotil jako jedno řízení ve svém

celku, neboť exekuční řízení bezprostředně navazovalo na nalézací řízení. Námitku promlčení vznesenou žalovanou posoudil jako nedůvodnou. Soud nezastavil

řízení co do částky 12.250,- Kč (rozdílu mezi částkou uplatněnou žalobcem

žalobou a částkou uplatněnou žalobcem u žalované v rámci předběžného

projednání), neboť k projednání právního základu u žalované došlo. Za přiměřené

zadostiučinění považoval pak soud prvního stupně přiznání částky 22.250,- Kč s

příslušenstvím. Odvolací soud co do částky 12.250,- Kč s příslušenstvím rozsudek soudu prvního

stupně zrušil a řízení v tomto rozsahu podle § 104 odst. 1 o. s. ř. ve spojení

s § 211 o. s. ř. zastavil, neboť předběžné uplatnění nároku u žalované je

zákonným předpokladem uplatnění nároku u soudu. Na rozdíl od soudu prvního

stupně shledal odvolací soud námitku promlčení vznesenou žalovanou za důvodnou,

neboť úvahu o integritě řízení nelze užít pro účely stanovení konce řízení ve

vztahu k počátku běhu promlčecí doby. Jelikož se žalobce dovolává nemajetkové

újmy, která měla vzniknout již v nalézacím řízení, je třeba nemajetkovou újmu

vzniklou v nalézacím řízení považovat za promlčenou (konečné rozhodnutí nabylo

právní moci dne 20. 12. 2007, žaloba byla podána až dne 14. 7. 2011). Co se

týče nároku na náhradu nemajetkové újmy v řízení exekučním, posoudil odvolací

soud odůvodněné trvání exekuce po dobu dvou let za dobu zcela přiměřenou. Žalobce byl nejpozději v roce 2010 informován o tom, že se nepodařilo nalézt

ani povinného ani žádný další jeho majetek kromě již vydražené nemovitosti, po

této době tedy nemohlo u žalobce docházet ke vzniku nemajetkové újmy. Z výše

uvedených důvodů odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujícím

výroku co do částky 10.000,- Kč s příslušenstvím změnil tak, že žalobu zamítl,

a v zamítavém výroku rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Proti rozsudku odvolacího soudu, a to do všech jeho výroků, podal žalobce

dovolání.

Za otázky přikládající napadenému rozhodnutí po právní stránce

zásadní význam, označuje otázku běhu promlčecí doby, kdy namítá, že i pro běh

promlčecí doby je třeba vycházet z integrity řízení včetně řízení vykonávacího,

a to zvláště za situace, kdy žalobce podal návrh na nařízení exekuce do 6

měsíců od právní moci rozhodnutí v nalézacím řízení. Opačný výklad by byl v

rozporu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Na situaci by mělo být

aplikováno ust. § 112 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, o přerušení

promlčecí doby v případě podání návrhu na nařízení exekuce. Namítá, že nalézací

a exekuční řízení by nebylo možné posuzovat jako jeden celek v případě, kdy by

byl žalobce nucen podat žalobu již po skončení nalézacího řízení. I pokud by se

však nevycházelo pro běh promlčecí doby z integrity řízení, je třeba při

posouzení celkové délky řízení přihlédnout i k délce vykonávacího řízení. Podle

občanského zákoníku, ze kterého je pro neúplnost úpravy ve zvláštním zákoně č. 82/1998 Sb. nutné vycházet, se navíc nemajetková práva nepromlčují vůbec. Žalobce dále napadá závěr odvolacího soudu vycházející z rozsudku Nejvyššího

soudu ze dne 16. 8. 2011, sp. zn. 30 Cdo 2434/2010, o tom, že při posuzování

délky vykonávacího řízení je třeba vždy zkoumat, do jakého okamžiku šlo o

účelně vedené řízení směřující k reálnému vymožení práva. Citovaný rozsudek se

týká pouze situací, kdy byla pohledávka oprávněného v rámci exekučního řízení

plně vymožena, což není žalobcův případ. Nemajetnost povinného, stejně jako

složité pátrání po jeho osobě a složité doručování písemností, lze zohlednit

pouze v rámci kritéria složitosti řízení, nelze k těmto okolnostem přihlížet

při stanovení celkové délky řízení. Pokud pak u povinného nebyl nalezen žádný

majetek, je povinností exekučního soudu nebo soudního exekutora z moci úřední

exekuci zastavit, v opačném případě si stát sám způsobuje nepřiměřenou délku

daného řízení, řízení je ukončeno totiž teprve zákonem stanoveným způsobem. Žalobce dále zdůrazňuje, že pro celkovou délku řízení je právně bezvýznamné, s

jakým výsledkem řízení skončí (vymožením pohledávky nebo zastavením exekuce pro

nemajetnost povinného). Namítá, že pokud odvolací soud zastavil řízení v té

části, ve které žalovaný nárok přesahoval svou výší nárok uplatněný v rámci

předběžného projednání za situace, kdy žalovaná dala jasně najevo, že jej

nehodlá uspokojit vůbec, postupoval v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu. Co se týče dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., namítá

žalobce, že odvolací soud nerozhodl o jeho návrhu na provedení dokazování

přečtením všech jeho žalob podaných proti žalované, rovněž jako o návrhu

žalobce na spojení věcí. Odvolací soud, stejně jako soud prvního stupně, se

dále nevyjádřil ke všem tvrzením (argumentům) žalobce, jak tato tvrzení

hodnotil po skutkové a právní stránce, tato tvrzení přitom žalobce konkretizuje

celkem v 37 bodech.

Odvolací soud žalobce na ústním jednání ve věci

neinformoval, že posoudí námitku promlčení žalované jinak než soud prvního

stupně, čímž žalobci odňal možnost vyjádřit se k takovému postupu (žalobce

odkazuje na nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 283/03). Napadá závěr

odvolacího soudu, že exekuce trvala důvodně dva roky, když jen od podání návrhu

na nařízení exekuce do právní moci usnesení o rozvrhu uplynuly 3 roky a 5

měsíců. Napadá rovněž právní závěr odvolacího soudu, že žalobci nemůže vznikat

nemajetková újma poté, co byl informován o tom, že povinný je nemajetný. Odvolací soud nerozhodl o alternativním petitu, kterým žalobce uplatnil nárok

na písemnou omluvu od žalované. Navrhl zrušení rozsudku odvolacího soudu a

vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení. Žalovaná se ve vyjádření k dovolání plně ztotožnila se závěry

odvolacího soudu, navrhla, aby dovolací soud dovolání jako nepřípustné odmítl. Podle čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona (tj. před 1. 1. 2013) se projednají a rozhodnou podle dosavadních

právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 7. 6. 2012, Nejvyšší

soud jako soud dovolací dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 404/2012 Sb. (dále jen „o. s. ř.”). Dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, řádně zastoupenou podle §

241 odst. 2 písm. b) o. s. ř. Dovolací soud se proto zabýval přípustností

dovolání. Dovolací soud si byl vědom, že proti té části rozsudku odvolacího soudu, v níž

byl změněn rozsudek soudu prvního stupně co do 10.000,- Kč s příslušenstvím, by

dovolání nebylo přípustné (§ 237 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), jestliže by tato

část výroku I. a výrok II. rozsudku odvolacího soudu byly posuzovány odděleně. Dovolací soud ovšem vycházel z toho, že není rozhodující, jak rozsudek odvolací

soud označil, ale jak ve vztahu k rozhodnutí soudu prvního stupně vymezil obsah

posuzovaného právního vztahu účastníků, případně zda práva a povinnosti

účastníků stanovil oproti rozhodnutí soudu prvního stupně odlišně (viz usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 1998, sp. zn. 2 Cdon 931/97, uveřejněné pod č. 52/99 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). V daném případě soud prvního stupně dospěl k závěru, že nárok žalobcem

uplatněný je co do základu důvodný, jinými slovy řečeno, že jsou splněny

podmínky odpovědnosti státu za nemajetkovou újmu způsobenou žalobci

nepřiměřenou délkou posuzovaného řízení. Soud prvního stupně též uzavřel, že

jsou dány podmínky pro poskytnutí přiměřeného zadostiučinění v penězích ve

smyslu § 31a odst. 2 OdpŠk a uložil žalované povinnost uhradit žalobci částku

22.250,- Kč s příslušenstvím. Naproti tomu odvolací soud dospěl k závěru, že co se týče nároku na náhradu

nemajetkové újmy za nesprávný úřední postup v řízení nalézacím vedeném u

Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn sp. zn. 7 C 357/2003, je tento nárok

promlčený.

Co se týče exekučního řízení vedeného u téhož soudu pod sp. zn. 22

Nc 121/2008 odvolací soud uzavřel, že v něm nedošlo k nesprávnému úřednímu

postupu, když odůvodněně exekuce trvala po dobu dvou let, což odvolací soud

považoval za dobu přiměřenou. Rozsudek odvolacího soudu je tak rozsudkem měnícím ve smyslu § 237 odst. 1

písm. a) o. s. ř., a to jak v té části rozsudku odvolacího soudu, v níž byl

změněn rozsudek soudu prvního stupně co do částky 10.000,- Kč s příslušenstvím,

tak ve výroku II., kterým byl potvrzen zamítavý výrok o věci samé rozsudku

soudu prvního stupně. Dovolání je proto ve vymezeném rozsahu přípustné podle

citovaného ustanovení. Dovolací soud však neshledal dovolání důvodným. Nejprve zkoumal, zda řízení před oběma soudy nebylo postiženo vadami uvedenými

v § 229 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a odst. 3 o. s. ř., jakož i jinými vadami

řízení, které by mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 242

odst. 3 o. s. ř.). Žalobce namítá, že odvolací soud se nevyjádřil ke všem jeho tvrzením uvedeným v

průběhu řízení, k citované judikatuře a ustanovením zákona. Podle nálezu

Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04, dostupného na

http://nalus.usoud.cz/, jsou obecné soudy povinny se vypořádat se vším, co v

průběhu řízení vyšlo najevo a co účastníci řízení tvrdí, má-li to však vztah k

projednávané věci. Pokud soudy této zákonné povinnosti nedostojí, a to jednak

tím, že se zjištěnými skutečnostmi nebo tvrzenými námitkami nezabývají vůbec

nebo se s nimi vypořádají nedostatečným způsobem, má to za následek vadu řízení

promítající se jako zásah do ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces

podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a do

práva na soudní ochranu podle čl. 90 Ústavy České republiky a čl. 36 odst. 1

Listiny základních práv a svobod. Dovolací soud však takovou vadu řízení

neshledal, když odvolací soud se v odůvodnění napadeného rozsudku se všemi

tvrzeními žalobce, která měla vztah k projednávané věci, vypořádal dostatečným

způsobem. K námitce, že soud nerozhodl o návrhu žalobce na spojení věcí, lze uvést, že

spojení věcí či vyloučení některé věci k samostatnému řízení (srov. § 112 o. s. ř.) je postup soudu odůvodněný vhodností či hospodárností řízení, který z

povahy věci nemůže představovat vadu řízení, jež by mohla mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci samé. Žalobce dále namítá, že nebylo rozhodnuto o jeho návrhu na provedení důkazu

přečtením všech žalob. Ve smyslu § 120 odst. 1 o. s. ř. jsou účastníci řízení

povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení, soud pak rozhoduje, které z

navrhovaných důkazů provede, a není tudíž povinen provést všechny navržené

důkazy. Pro úplnost zbývá dodat, že neprovede-li některé z nich, měl by v

odůvodnění rozhodnutí uvést, proč tyto důkazy neprovedl (§ 157 odst. 2 o. s.

ř.), neučinil-li tak, může dovolací soud z takové vady vyvozovat důsledky jen

tehdy, měla-li tato vada za následek nesprávné rozhodnutí ve věci; tak by tomu

mohlo být jen v případě, že navržené důkazy směřovaly k objasnění skutečností,

které jsou významné z hlediska právního posouzení věci a které zároveň již

nebyly dostatečně spolehlivě prokázány jinak. S ohledem na skutečnost, že

navrhovaný důkaz přečtením všech žalob žalobce, nemohl přinést objasnění

skutečností významných pro posuzované řízení, když tyto žaloby se týkají řízení

odlišných od posuzovaného řízení, nelze ani tuto námitku žalobce považovat za

důvodnou. Předmětem řízení, jak jej žalobce vymezil, byla náhrada újmy jemu

způsobené v konkrétním řízení, nikoli újma působená žalobci ve více řízeních či

snad fungováním českého soudnictví jako takového. Pro zhodnocení takto

vymezeného nároku žalobce by proto nebylo důvodné zjišťovat, zda žalobce v

jiném řízení rovněž utrpěl újmu a případně v jakém rozsahu. Pokud žalobce vytýká odvolacímu soudu, že postupoval v rozporu s ustanovením §

118a odst. 2 o. s. ř., neboť jej neseznámil se svým právním názorem odlišným od

právního názoru soudu prvního stupně a nedal mu možnost, aby se k němu

vyjádřil, je třeba uvést, že takto žalobcem chápaná povinnost soudu z

občanského soudního řádu nevyplývá. Ust. § 118a odst. 2 o. s. ř. dopadá pouze

na případy, kdy je pro uplatnění odlišného právního názoru soudu zapotřebí dát

účastníkovi prostor k doplnění skutkového vylíčení tak, aby o věci mohlo být

nikoliv překvapivě, tj. na úkor účastníka pro nesplnění jeho procesních

povinností, rozhodnuto (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 25 Cdo 5162/2008, rozsudek ze dne 8. 3. 2011, sp. zn. 26 Cdo

1522/2010). Taková situace však v posuzované věci nenastala, neboť otázku

promlčení nároku bylo možno posoudit i na základě žalobcem do té doby tvrzeného

skutkového základu uplatněného nároku, a žádné doplnění vylíčení rozhodných

skutečností nebylo proto třeba. S ohledem pak na skutečnost, že odvolací soud shledal nárok na náhradu

nemajetkové újmy za nesprávný úřední postup v posuzovaném řízení z části za

promlčený a z části za nedůvodný, nelze skutečnost, že odvolací soud nerozhodl

o eventuálním petitu (nárok na omluvu), považovat za vadu řízení, která by

mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Žádné další vady řízení žalobce nenamítal a dovolací soud ani jiné vady řízení,

které by mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, nezjistil. Proto

se zabýval věcným posouzením daného případu. Co se týče dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., tedy, že

rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci,

žalobce namítá, že i pro běh promlčecí doby je třeba vycházet z integrity

řízení včetně řízení vykonávacího. Odvolací soud dospěl v napadeném rozsudku k

závěru, že nárok žalobce na náhradu nemajetkové újmy, spočívající v nepřiměřené

délce nalézacího řízení, je promlčený, neboť došlo-li k porušení daného práva

již v nalézacím řízení, odvíjí se běh promlčecí doby podle § 32 odst.

3 OdpŠk

od právní moci posledního rozhodnutí, které v něm bylo vydáno. Takový závěr

odvolacího soudu je správný a zcela odpovídá Stanovisku občanskoprávního a

obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010,

uveřejněném pod R 58/2011 (dále jen „Stanovisko“; srov. část III. Stanoviska),

a to i za situace, kdy návrh na nařízení exekuce byl žalobcem podán do 6 měsíců

od právní moci rozhodnutí v nalézacím řízení. Evropský soud pro lidská práva dospěl v rozsudku ze dne 26. 9. 1996, ve věci Di

Pede proti Itálii, stížnost č. 15797/89, v odst. 24 k závěru, že řízení o výkon

rozhodnutí je třeba považovat za druhou fázi řízení nalézacího, a tudíž je

třeba do celkové doby řízení započítávat i dobu, po níž probíhalo řízení o

výkon rozhodnutí, v odst. 22 však zároveň uvedl, že Soud bere v úvahu, že nemá

vyřešit doktrinální spor týkající se samostatnosti (autonomie) vykonávacího

řízení v italském právu, ale náleží mu pouze ve vztahu k Úmluvě a nikoliv ve

vztahu k vnitrostátnímu právu, rozhodnout, zda a kdy stěžovatelem požadované

právo bylo efektivně realizováno. Vnitrostátní soudy jsou povinny vykládat právo na přiměřenou délku řízení v

souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“), z

mechanismu ochrany základních práv vytvořeného Úmluvou však nelze bezprostředně

vyvozovat způsob a meze ochrany práv ve vnitrostátním prostředí. Nejvyšší soud

ve Stanovisku v části III. pod bodem 2. uvedl, že úvahu o integritě řízení

nelze využít pro účely stanovení konce řízení ve vztahu k počátku běhu

promlčecí doby (§ 32 odst. 3 věta druhá zákona), která počíná běžet vždy s

koncem řízení, v němž bylo právo na projednání věci v přiměřené lhůtě porušeno. Došlo-li k porušení daného práva již v nalézacím řízení, odvíjí se i zde běh

promlčecí lhůty podle § 32 odst. 3 věta druhá zákona od právní moci posledního

rozhodnutí, které v něm bylo vydáno (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne

25. 1. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2527/2011, proti němuž směřující ústavní stížnost

byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 18. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS

1358/2012). Je tomu tak proto, že podle vnitrostátního práva se jedná o dvě

zcela samostatná a oddělená řízení, z nichž každé má jinou právní povahu, a

každé končí odděleně a nezávisle na druhém. Procesní postup ESLP proto nelze

pokládat za zcela určující pro účely vnitrostátní praxe. Stanovisko rozlišuje mezi hodnocením kriteria celkové délky řízení a mezi

promlčecí lhůtou pro uplatnění práva u soudu, kterou stanoví § 32 odst. 3 věta

druhá OdpŠk. Speciální úprava promlčení je upravena v ustanoveních §§ 32 až 35

OdpŠk, což nevylučuje aplikaci ust. § 112 a § 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský

zákoník, žalobce si však aplikaci těchto ustanovení vykládá zcela mylně. Jak

Nejvyšší soud dovodil v rozsudku ze dne 23. 4. 2013, sp. zn. 30 Cdo 2387/2012,

úprava ust. § 32 odst. 3 OdpŠk o promlčení nároku na náhradu nemajetkové újmy

dopadá jak na zadostiučinění ve formě peněžní, tak i na zadostiučinění ve formě

morální (zejména konstatování porušení práva či omluvu).

Dovolací soud rovněž neshledal nesprávné právní posouzení vzniku nemajetkové

újmy, pokud odvolací soud dospěl k závěru, že nemůže na straně žalobce docházet

ke vzniku nemajetkové újmy v exekučním řízení poté, co byl žalobce informován o

tom, že se povinného nepodařilo nalézt a nepodařilo se nalézt ani žádný jeho

další majetek kromě majetku, jehož prodej byl již realizován ve veřejné dražbě.

Podle ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu (např. část V. Stanoviska,

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 4. 2012, sp. zn. 30 Cdo 725/2011, rozsudek

ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. 30 Cdo 4336/2010) je smyslem náhrady nemajetkové

újmy způsobené nepřiměřeně dlouhým řízením kompenzace stavu nejistoty, do níž

byl poškozený v důsledku nepřiměřeně dlouze vedeného řízení uveden a v níž byl

udržován. V situaci, kdy žalobce věděl o obtížné dohledatelnosti a nemajetnosti

povinného, nelze uvažovat o újmě způsobené mu nejistotou ohledně výsledku

řízení (vymožení jeho pohledávky).

Žalobce dále napadá právní závěr odvolacího soudu, že při posuzování délky

vykonávacího řízení je třeba zkoumat, do jakého okamžiku šlo o účelně vedené

řízení. Namítá, že tento závěr platí pouze pro situace, kdy byla pohledávka v

rámci exekučního řízení plně vymožena. Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 16. 8.

2011, sp. zn. 30 Cdo 2434/2010, judikoval, že „při posuzování délky

vykonávacího řízení je třeba vždy zkoumat, do jakého okamžiku se jednalo o

účelné vedení řízení směřující k reálnému vymožení práva oprávněného, a od kdy

již další průběh řízení ztrácí svůj význam, neboť vymožení pohledávky

oprávněného se stává vzhledem k okolnostem případu nereálné či neúčelné, popř.

dokonce neúčinné. Uvedené platí zvláště tehdy, dojde-li k zániku vymáhané

pohledávky, a kdy tak v podstatě odpadá důvod jejího uplatnění v soudním

řízení.“ Citovaný závěr tedy nedopadá „pouze“ na situace, kdy dojde k zániku

pohledávky, jak uvádí žalobce ve svém dovolání, ale na všechny situace, kdy

vymožení pohledávky oprávněného se stává vzhledem k okolnostem nereálné či

neúčelné, za kterou je bezesporu možné považovat i situaci, kdy jsou v

exekučním řízení zjištěny informace o nemajetnosti a nedohledatelnosti

povinného.

V citovaném rozsudku Nejvyšší soud rovněž dospěl k závěru, že kritérium celkové

délky řízení je v řízení o výkon rozhodnutí z důvodu specifických rysů tohoto

typu řízení na místě vykládat modifikovaně podle naplňování účelu takového

řízení. Délka řízení je ovlivněna nejen kritérii § 31a odst. 3 písm. b) až d)

OdpŠk, ale zejména objektivními okolnostmi, jako je mimo jiné právě majetková

situace povinného a jeho případná spolupráce. Tyto obecné závěry lze přitom

aplikovat i na řízení exekuční. Ani námitka žalobce, že nemajetnost povinného,

stejně jako jeho reálnou nedohledatelnost, lze zohlednit pouze v rámci kritéria

složitosti řízení, tedy není důvodná.

Lze přisvědčit žalobci, že v případě soudním exekutorem objektivně zjištěné

nemajetnosti povinného zpravidla přichází v úvahu zastavení exekuce právě pro

nemajetnost dlužníka, buď rozhodnutím exekutora podle § 55 odst. 2 zákona č.

120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), nebo

rozhodnutím soudu podle § 268 odst. 1 písm. e) o. s. ř. Pokud však k zastavení

nedošlo, nezpůsobuje tato okolnost sama o sobě nesprávný úřední postup, jak

dovozuje žalobce (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2012, sp. zn. 30

Cdo 4051/2011) v situaci, kdy neúčelnost vedené exekuce byla žalobci známa,

nezastavení exekuce na tom nemohlo nic změnit, a nemohlo proto ani žalobci

způsobit nemajetkovou újmu (v důsledku nezastavení exekuce nedošlo u žalobce k

prodloužení období nejistoty stran výsledku exekučního řízení).

V dané věci nelze rovněž dovodit, že by rozhodnutí odvolacího soudu vycházelo

ze skutkového zjištění, které nemá oporu v provedeném dokazování, nebo že by

toto zjištění bylo v rozporu s obsahem spisu, a nejde ani o případ, že by

odvolací soud pominul nějakou podstatnou skutečnost v řízení prokázanou; ani

důvod dovolání uvedený v § 241a odst. 3 o. s. ř. není tudíž dán.

Přípustnost dovolání do části výroku I. rozsudku odvolacího soudu, kterým byl

rozsudek soudu prvního stupně ohledně částky 12.250,- Kč s příslušenstvím

zrušen a v tomto rozsahu řízení zastaveno, zakládá pak ust. § 239 odst. 1 písm.

a) o. s. ř. Podmínku, aby šlo o usnesení odvolacího soudu, ohledně kterého

dovolací soud dospěje k závěru, že má po právní stránce zásadní význam

(formulovanou s odkazem na § 237 odst. 3 o. s. ř.), lze mít za obsoletní z

příčin popsaných např. v díle Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád

II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1903–1904.

Odvolací soud nepostupoval správně, když uzavřel, že nebyl-li nárok na náhradu

nemajetkové újmy předběžně projednán u příslušného úřadu, „je třeba tento

nedostatek podmínky řízení řešit postupem podle § 104 odst. 2 o. s. ř.“.

Podle § 14 OdpŠk nárok na náhradu škody se uplatňuje u úřadu uvedeného v § 6

(odst. 1). Uplatnění nároku na náhradu škody podle tohoto zákona je podmínkou

pro případné uplatnění nároku na náhradu škody u soudu (odst. 3).

Smyslem předběžného projednání nároku u příslušného ministerstva nebo jiného

ústředního orgánu státní správy dle § 14 OdpŠk je poskytnout možnost vyřešit

spor smírnou cestou a snaha zabránit tak zbytečným soudním sporům (srov.

Vojtek, P. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář. 2. vydání.

Praha“ C. H. Beck, 2007, str. 110 a násl., ale také důvodová zpráva k zák. č.

160/2006 Sb. – „Smyslem tohoto ustanovení je usnadnit řešení škodných případů

mimosoudní cestou.“).

Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2009, sp. zn. 25 Cdo 1891/2007, na

který odkazuje odvolací soud, vyplývá, že pokud nárok na náhradu nemajetkové

újmy způsobené průtahy v řízení nebyl před uplatněním žalobou u soudu předběžně

projednán u příslušného ministerstva, jde o odstranitelný nedostatek podmínky

řízení, který lze řešit postupem podle § 104 odst. 2 o. s. ř. teprve poté, co

soud učinil opatření k odstranění tohoto nedostatku.

Výjimku z tohoto pravidla představuje situace, kdy soud prvního stupně

nesplnění uvedené podmínky řízení včas nerozpoznal (nebo jako v posuzované věci

ji měl za splněnou), žaloba obsahující požadavek na zaplacení peněžitého

zadostiučinění byla doručena úřadu, u něhož měl být nárok předběžně projednán,

uplynula lhůta šesti měsíců podle § 15 odst. 2 OdpŠk, v níž uplatněný nárok

nebyl uspokojen, a příslušný úřad dal najevo, že jej uspokojit nehodlá. Za této

situace by zastavení řízení nemohlo naplnit účel sledovaný ustanovením § 14

OdpŠk, bylo by zcela formální a odporovalo by zásadám rychlosti a hospodárnosti

soudního řízení. V daném případě tedy lze výjimečně od požadavku předběžného

projednání nároku upustit (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2012,

sp. zn. 30 Cdo 727/2011). Názor odvolacího soudu, že absence předběžného

projednání části nároku žalobce v požadavku na zaplacení částky 12.250,- Kč

musí vést pro nesplnění podmínek řízení k zastavení řízení, je tedy nesprávný.

Přes výše uvedené Nejvyšší soud nepřistoupil ke zrušení napadeného rozhodnutí v

tomto rozsahu. S ohledem na skutečnost, že Nejvyšší soud považuje napadený

rozsudek v rozsahu, kterým byl změněn a potvrzen rozsudek soudu prvního stupně,

za věcně správný, nemohlo by zrušení napadeného rozsudku v rozsahu zrušení

rozsudku soudu prvního stupně přivodit žalobci příznivější rozhodnutí ve věci.

Důvody, pro které byla žaloba zamítnuta, dostačují pro závěr o věcné správnosti

napadeného rozsudku.

Konečně dovolání proti výroku III. rozsudku odvolacího soudu o náhradě nákladů

řízení před soudy obou stupňů je absolutně nepřípustné. Nákladový výrok není

rozhodnutím ve věci samé, a proto dovolání proti němu není podle § 237 odst. 1

o. s. ř. přípustné a jeho přípustnost nezakládá ani žádné z dalších ustanovení

občanského soudního řádu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1.

2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné pod číslem 4/2003 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek civilních, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.

10. 2001, sp. zn. 22 Cdo 231/2000, publikované v časopise Soudní rozhledy, č.

1, roč. 2002, str. 10).

Dovolání tak v rozsahu, v němž směřuje do výroku o nákladech řízení, Nejvyšší

soud podle ustanovení § 243b odst. 5, § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl jako

nepřípustné, ve zbývajícím rozsahu jej podle § 243b odst. 2 části věty před

středníkem o. s. ř. zamítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst.

5 věta první o. s. ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 142 odst. 1 o. s. ř. a §

146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalované v dovolacím řízení náklady, na jejichž

náhradu by měla právo, nevznikly a žalobce nemá s ohledem na výsledek

dovolacího řízení na náhradu svých nákladů řízení právo.

Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 22. října 2013

JUDr.

František Ištvánek

předseda senátu