Nejvyšší soud Usnesení trestní

7 Tdo 79/2021

ze dne 2021-02-17
ECLI:CZ:NS:2021:7.TDO.79.2021.1

7 Tdo 79/2021-1224

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 17. 2. 2021 o dovolání

obviněného P. V., nar. XY, trvale bytem XY, proti usnesení Městského soudu v

Praze ze dne 28. 1. 2020, sp. zn. 67 To 400/2019, v trestní věci vedené u

Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 29 T 81/2018, takto:

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se zrušuje usnesení Městského soudu v Praze ze dne

28. 1. 2020, sp. zn. 67 To 400/2019, a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze

dne 11. 7. 2019, sp. zn. 29 T 81/2018.

Podle § 265k odst. 2 tr. ř. se zrušují další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí

obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla

podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 5, aby věc v

potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

1. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 11. 7. 2019, č. j. 29 T

81/2018-862, byl obviněný P. V. uznán vinným zločinem týrání osoby žijící ve

společném obydlí dle § 199 odst. 1, odst. 2 písm. d) tr. zákoníku a odsouzen k

trestu odnětí svobody v trvání tří roků s podmíněným odkladem na zkušební dobu

pěti roků. Podle § 82 odst. 2 tr. zákoníku a § 48 odst. 4 tr. zákoníku mu bylo

uloženo přiměřené omezení a povinnost zdržet se ve zkušební době styku s

poškozenou J. V., nar. XY, tuto nekontaktovat osobně, telefonicky, písemně, ani

prostřednictvím jiných komunikačních a elektronických prostředků. Podle § 228

odst. 1 tr. ř. bylo rozhodnuto o povinnosti obviněného nahradit poškozené škodu

a nemajetkovou újmu v penězích v celkové výši 575 239,50 Kč.

od blíže nezjištěné doby po dobu trvání manželství s poškozenou J. V., nar. XY,

nejméně od účinnosti trestného činu ode dne 1. 6. 2004 do 30. 1. 2018, ve

společně obývaném bytě na XY, ale i jinde, obviněný dlouhodobě, opakovaně

fyzicky, ale především psychicky týral svou manželku poškozenou J. V. Psychické

týrání spočívalo v tom, že ji bezdůvodně ponižoval a urážel hrubými vulgárními

výrazy: „debile, idiote, kreténe, hajzle, blbečku“, „ty lhářko prolhaná“, „máš

slepičí mozek“, musela plnit jeho příkazy v domácnosti, týkající se přípravy

jídla, úklidu, servírování jídla, nutil ji žehlit jeho košile v nočních nebo v

brzkých ranních hodinách, prát mohla jen v době, kterou určil, aby ho nerušila,

na jeho příkaz musela povlékat jeho povlečení i v noční dobu, musela na jeho

příkaz zavírat okno v jeho pokoji, další příkazy byly například: „teď nesmíš na

balkon“; „teď nemluv“; „teď nevětrej v koupelně“, musela vykonávat i drobné

opravy, taktéž musela plnit jeho příkazy, týkající se péče o jeho matku, z

důvodu péče o jeho matku musela na jeho příkaz této uvolnit i svůj pokoj v

bytě. Musela vykonávat jeho pracovní povinnosti, například: opravovat

absolventské práce jeho studentů, zapisovat do výkazů známky a docházku, vozit

do jeho zaměstnání pracovní materiály, kopírovat nebo skartovat velké množství

dokumentů a taktéž ji nutil v nočních hodinách jezdit na centrální poštu podat

korespondenci. Své příkazy často podmiňoval slovy: „vezmi si papír a napiš si“

nebo „pokud neuděláš nebo nebudeš souhlasit s tím, co já chci, tak

já“ „nedovolím“ nebo „nepůjčím“ a pokud dle jeho mínění nesplnila jím uložený

pokyn nebo s jeho pokynem nesouhlasila, byla z jeho strany potrestána urážkami

a slovním nátlakem, který probíhal do doby než souhlasila, slovní nátlak

probíhal i několik hodin, za nesplnění jeho pokynů mu platila z kapesného,

které jí přidělil tzv. pokuty. Taktéž jí nebylo z jeho strany umožněno

rozhodovat o tom, co se do domácnosti koupí, a znemožňoval jí přehled o jejich

finanční situaci. Musela psát různé sliby, například: že nebude provádět

rekonstrukci v bytě. Dále její osobu kontroloval v jejím pohybu, požadoval, aby

mu oznamovala: kde se nachází, co tam dělá, zda je skutečně na místě a zda je

tam s osobami, které jí on povolil a po jejím návratu ze schůzky domů ji

vyslýchal, taktéž jí zakazoval stýkat se s kolegy mimo pracoviště a i s jejími

přáteli, určoval jí, kdy může navštívit své příbuzné, omezoval i její aktivity

v práci. Při psychickém týrání vůči ní občas použil i fyzického násilí,

především od roku 2014 do ledna 2018 ve formě klepáním prsty na hlavu, či

strkáním do těla, dále v přesně nezjištěný den v lednu 2018 do ní opětovně

strkal při jeho výslechu, kdy musela odpovídat, a ve chvíli kdy odpovídat

přestala, začal do ní strkat a když chtěla odejít, chytil ji za ruku a bránil

jí v odchodu, taktéž ji bezdůvodně budil v nočních hodinách pod různými

záminkami. Dále byla poškozená nucena po jeho návratu z rehabilitačního

zařízení v listopadu 2016 mu zavazovat tkaničky u bot, přestože byl sám tohoto

úkonu schopen. Dne 1. 1.

2018 po návratu z návštěvy na ni bezdůvodně křičel:

kde byla, proč mu nebrala telefon a přitom jí nadával „ty lhářko prolhaná“

přičemž do ní strkal, když se vůči tomuto jednání poškozená ohradila, řekl jí

„proč bych do tebe, hajzle, nestrkal“, dne 30. 1. 2018 poškozená ze strachu z

manžela ze společného bytu utekla.

3. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 28. 1. 2020, č. j. 67 To

400/2019-1064, bylo odvolání obviněného podané do všech výroků podle § 256 tr.

ř. jako nedůvodné zamítnuto.

4. Proti usnesení soudu druhého stupně podal obviněný dovolání s odkazem

na důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. b), písm. d), písm. g) a písm. k) tr.

ř. V dovolacím důvodu podle § 265b odst. 1 písm. b) tr. ř. namítl, že

rozhodoval genderově nevyvážený senát, neboť členem senátu soudu nebyl ani

jeden muž. Má za to, že čistě ženské senáty odvolacího soudu mohou mít v praxi

větší sklony rozhodovat tendenčně ve prospěch žen. V té souvislosti poukázal

obviněný na fakt, že v celém trestním řízení o něm rozhodovaly výlučně ženy, a

to už od přípravného řízení.

5. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. d) tr. ř. obviněný spatřuje

v porušení ustanovení o přítomnosti obviněného v hlavním líčení. Bylo mu

odepřeno právo být přítomen výslechu svědkyně J. V. V době jejího výslechu byl

přemístěn do jiné místnosti soudu, odkud sledoval průběh úkonu prostřednictvím

telefonního sluchátka. Později mu z technických důvodů bylo znemožněno klást

svědkyni telefonicky otázky a mohl je položit pouze prostřednictvím předsedkyně

senátu. Tento postup soudu, včetně neumožnění konfrontace se svědkyní, považuje

obviněný za hrubé porušení práva na obhajobu, práva na spravedlivý proces a

porušení čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních

svobod, který stanoví, že obviněný má právo vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky

proti sobě.

6. Nejrozsáhlejší část dovolání tvořily námitky podřazené pod dovolací

důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obviněný v něm namítal nesprávné

hmotněprávní posouzení skutku, nedostatečně vyjádřenou subjektivní stránku

trestného činu, nezohlednění zásady subsidiarity trestní represe zakotvené v §

12 odst. 2 tr. zákoníku, na něj navazujícího principu ultima ratio a nesprávné

posouzení odpovědnosti za nemajetkovou újmu. Obviněný v této části poukázal na

existenci tzv. extrémního nesouladu skutkových a právních závěrů s obsahem

provedeného dokazování.

7. Pokud jde o hmotněprávní posouzení skutku podle § 199 odst. 1, odst.

2 písm. d) tr. zákoníku, obviněný namítl, že jde o slepenec překroucených

epizod z manželského soužití s poškozenou, které soud nesprávně interpretoval.

V rozhodné době poškozená nepociťovala jeho jednání jako týrání, veškeré

činnosti vykonávala dobrovolně, žádné výtky svědčící o její nespokojenosti v

manželství nesdělovala. Na poškozené se nedopouštěl žádného násilí v rovině

ekonomické, sociální, emocionální, fyzické ani psychické. Stran subjektivní

stránky trestného činu, podle vyjádření obviněného, svědci potvrdili, že si jim

poškozená před podáním trestního oznámení nestěžovala, že by toho na ní bylo

moc, že by se manžela bála. Poškozená nikdy obviněnému nesdělila, že by domácí

práce nezvládala, že zvažuje odchod ze společné domácnosti. Obviněný poukázal i

na opomenutí zásady subsidiarity trestní represe zakotvené v § 12 odst. 2 tr.

zákoníku a na něj navazujícího principu ultima ratio. Má za to, že manželské

neshody měla poškozená řešit přednostně cestou rodinného práva prostřednictvím

žádosti o rozvod manželství. Soudu vytkl, že se nezabýval otázkou aplikace

subsidiarity trestní represe z pohledu tehdy účinného znění zákona č. 200/1990

Sb., o přestupcích.

8. Nesprávné posouzení odpovědnosti za nemajetkovou újmu shledává v tom,

že vyčíslená částka je zcela nepřiměřeně vysoká a nejsou splněny zákonné

předpoklady pro její přiznání. Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové

újmy na zdraví nemá oporu v zákoně, a proto ji nelze považovat za pramen práva.

Ve znaleckém posudku JUDr. MUDr. Kalisty identifikoval MUDr. Kutáček chyby, se

kterými se soudy nevypořádaly. JUDr. MUDr. Kalista není praktikujícím lékařem,

natož psychiatrem, ale advokátem, byť s kulatým razítkem soudního znalce.

Obviněnému bylo znemožněno nechat vyhotovit revizní znalecký posudek, když

zmocněnec poškozené odmítl poskytnout součinnost spočívající v absolvování

vyšetření poškozené před znalcem obhajoby. Obviněný také namítl extrémní

nesoulad skutkových a právních závěrů s obsahem provedeného dokazování.

Vyvozuje, že celá kauza byla vykonstruována jeho syny s cílem, aby se mu

pomstili a získali dokument, který by mohli použít k doložení toho, že

poškozená dohodu o bytu, kterou v roce 1997 podepsala u notáře, podepisovala

nedobrovolně. Soudy se neorientovaly v časových souvislostech a ve věci

posuzovaly i skutečnosti, které se udály před rokem 2004, ačkoli zákon č.

140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, až do 31. 5. 2004

neobsahoval skutkovou podstatu trestného činu týrání osoby žijící ve společně

obývaném bytě nebo domě.

9. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. obviněný shledal

v nedostatečném popisu objektivní stránky zločinu a v ignoraci zákonných

náležitostí rozsudku vymezených v § 120 odst. 3 tr. ř. Vymezení skutku

nejasnými formulacemi bez zákonných náležitostí nemůže naplňovat skutkovou

podstatu vytýkaného jednání.

10. Obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí odvolacího

soudu a přikázal Městskému soudu v Praze věc v potřebném rozsahu znovu

projednat a rozhodnout.

11. Státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k

dovolání uvedla, že převážná část námitek se s uplatněnými dovolacími důvody

míjí, neboť směřují výhradně do skutkových zjištění učiněných soudem prvního

stupně, a nadto jim nelze přisvědčit. Ve vztahu k dovolacímu důvodu podle §

265b odst. 1 písm. b) tr. ř. má za to, že námitka je neopodstatněná, jelikož

neexistuje zákonná povinnost obsazovat genderově vyvážené senáty soudů, a

zajištění genderově rovnoměrně vyváženého složení není kritériem spravedlivého

procesu. V případě dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. d) tr. ř., má

za to, že obviněný byl přítomen hlavnímu líčení, ve kterém byla vyslechnuta

svědkyně J. V., když její výslech byl proveden zákonným způsobem v souladu s §

209 odst. 1 tr. ř. a obviněný nebyl zkrácen na svých právech. Námitka je tedy

zjevně neopodstatněná.

12. Pokud jde o dovolací námitky podle § 265b odst. 1 písm. g) a k) tr.

ř., které tvoří základ dovolání obviněného, ty se zásadně propojují s námitkami

obviněného proti skutkovým zjištěním, kterými se obviněný snaží prosadit

odlišný skutkový stav věci s poukazem na to, že jde o tzv. extrémní rozpor. Ten

však státní zástupkyně v projednávané věci neshledala. Skutkový stav byl

spolehlivě prokázán provedenými důkazy, především výpovědí svědkyně J. V.,

která je v souladu s výpověďmi dalších osob i znaleckými posudky. Skutková věta

obsahuje všechny relevantní okolnosti z hlediska použité právní kvalifikace,

proto je tato námitka zjevně nedůvodná. Subjektivní stránka uvedeného trestného

činu vyplývá z velmi podrobného popisu skutkových okolností a je zřejmé, že se

jedná o jednání úmyslné, přičemž poukázala na osobu obviněného, jeho

intelektové schopnosti a vzdělání.

13. K aplikaci subsidiarity trestní represe státní zástupkyně uvedla, že

obviněný se dopustil jednání, které předmětná skutková podstata předpokládá, a

jeho čin se mantinelům stanoveným pro použití zásady subsidiarity trestní

represe vymyká, neboť šlo o zlé, intenzivní a dlouhodobé nakládání s

poškozenou, jež mělo za následek pravděpodobně již trvalé zdravotní následky na

jejím psychickém stavu. Intenzita spáchání činu byla vyšší než v jiných

případech s ohledem na psychologický profil poškozené, jehož si obviněný byl

vědom a záměrně jej zneužíval. Nemajetková újma, ke které byl obviněný zavázán,

se skládala ze ztížení společenského uplatnění a náhrady nákladů spojených s

psychologickými vyšetřeními a léčbou poškozené. Výše byla určená znaleckým

posudkem dle Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví odborně způsobilým

znalcem z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví.

Soudy zhodnotily hmotně právní podmínky pro přiznání nároku poškozené správně,

dovodily příčinnou souvislost mezi jednáním obviněného a vzniklými následky,

které byly dostatečným způsobem objektivizovány a vyčísleny. Státní zástupkyně

navrhla, aby Nejvyšší soud dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. e)

tr. ř. odmítl jako zjevně neopodstatněné.

14. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že

dovolání je přípustné [§ 265a odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. ř.], bylo podáno

osobou k tomu oprávněnou, tj. obviněným prostřednictvím obhájce [§ 265d odst. 1

písm. c), odst. 2 tr. ř.], v zákonné lhůtě a na místě k tomu určeném (§ 265e

tr. ř.) a splňuje náležitosti obsahu dovolání (§ 265f odst. 1 tr. ř).

15. Protože Nejvyšší soud nezjistil důvody k odmítnutí dovolání podle §

265i odst. 1 tr. ř., přezkoumal ve smyslu § 265i odst. 3 tr. ř. zákonnost a

odůvodněnost napadeného rozhodnutí v rozsahu a z důvodů uvedených v dovolání,

jakož i řízení napadenému rozhodnutí předcházející, a shledal, že dovolání je

důvodné, ovšem jen částečně.

16. Dovolání není důvodné z hlediska dovolacího důvodu podle § 265b

odst. 1 písm. b) tr. ř. Tento dovolací důvod je dán, pokud ve věci rozhodl

vyloučený orgán. Tento důvod nelze použít, jestliže tato okolnost byla tomu,

kdo podává dovolání, již v původním řízení známa a nebyla jím před rozhodnutím

orgánu druhého stupně namítnuta. Předpokladem jeho existence je současně

splnění dvou podmínek. Podle první z nich se vyžaduje, aby ve věci samé rozhodl

vyloučený orgán (tj. vyloučený soudce), o jehož vyloučení nebylo rozhodnuto

postupem podle § 31 tr. ř., ač se tak mělo stát. Pro úspěšné uplatnění tohoto

dovolacího důvodu je nezbytné, aby rozhodnutí napadené dovoláním učinil (nebo

se na něm podílel jako člen senátu) soudce, který byl z důvodů uvedených v § 30

tr. ř. vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení v posuzované věci.

Nepostačovalo by, jestliže by byla vyloučena z úkonů v trestní řízení kterákoli

další osoba vyjma soudce (např. státní zástupce). Druhá podmínka, která musí

být současně splněna, spočívá v tom, že o důvodech k vyloučení soudce, který

rozhodl ve věci samé, dovolatel buď nevěděl v době konání původního řízení,

anebo tuto okolnost dovolatel namítl ještě před rozhodnutím soudu druhého

stupně, ale nebylo mu vyhověno. Jestliže tedy dovolatel věděl, že soudce, který

ve věci meritorně rozhodl, je podjatý, a tuto okolnost nenamítl v původním

řízení, nýbrž až v podaném dovolání, nelze úspěšně uplatňovat dovolací důvod

podle citovaného ustanovení (srov. usnesení velkého senátu trestního kolegia

Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2009, sp. zn. 15 Tdo 520/2009).

17. Obviněný neuvedl žádné skutečnosti, z nichž by mohl vyplývat některý

z důvodů vyloučení některého ze soudců činných ve věci, zejména že by byla dána

pochybnost ve smyslu § 30 odst. 1 tr. ř. (a rovněž ani ve smyslu odst. 2, 3 či

4 tohoto ustanovení), že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se

úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům, nebo pro

poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení nemohl některý z nich nestranně

rozhodovat. Podstatou v této souvislosti uplatněné námitky je totiž pouze

nesouhlas s tím, že ve věci rozhodoval genderově nevyvážený senát (členem

senátu nebyl jediný muž), nikoli jakýkoli zvláštní poměr výše uvedený. Přitom

rozhodnutí o vyloučení soudce podle § 31 odst. 1 tr. ř. je průlomem do ústavní

zásady zákonného soudce zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a

svobod, a proto vyloučení soudce (kteréhokoli člena senátu) z projednávání již

přidělené věci je nutno považovat za postup výjimečný, který musí být odůvodněn

závažnými skutečnostmi. Námitka by musela být opřena o konkrétní informace o

postojích, názorech, výrocích, či chování soudce, které by takové pochybnosti

reálně, a nikoli jen obecně, odůvodňovaly. Tyto závažné skutečnosti musí být v

případě uplatnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. b) tr. ř.

dovolatelem tvrzeny a současně musí poskytovat podklad pro závěr o závadném

poměru soudce ve smyslu § 30 odst. 1 tr. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 15. 9. 2015, sp. zn. 7 Tdo 1001/2015), což ve vztahu k námitkám obviněného

konstatovat nelze. Ačkoli obviněný může subjektivně vnímat úkorně, že ve všech

stadiích trestního řízení a na obou stupních soudní soustavy v jeho (značně

netypické) kauze rozhodovaly výlučně ženy, je třeba říci, že výslovná zákonná

povinnost obsazovat genderově vyvážené senáty soudů neexistuje, a zajištění

genderově rovnoměrně vyváženého složení orgánů činných v trestním řízení není

kritériem spravedlivého procesu (srov. také např. usnesení Ústavního soudu ze

dne 31. 7. 2018, sp. zn. IV. ÚS 2435/18). Námitka obviněného z hlediska důvodu

dovolání podle § 265b odst. 1 písm. b) tr. ř. je tedy zjevně neopodstatněná.

18. Podle § 265b odst. 1 písm. d) tr. ř. lze dovolání podat, byla-li

porušena ustanovení o přítomnosti obviněného v hlavním líčení nebo ve veřejném

zasedání. Jde o případy, kdy se v rozporu se zákonem konalo hlavní líčení nebo

veřejné zasedání v nepřítomnosti obviněného, ačkoli měla být jeho přítomnost

umožněna nebo zajištěna, čímž byl obviněný zkrácen na svém základním právu, aby

jeho věc byla projednána v jeho přítomnosti a aby se tak mohl vyjádřit ke všem

prováděným důkazům (čl. 38 odst. 2 Listiny). Dovolací námitka obviněného, že

nebyl přítomen hlavnímu líčení, respektive té jeho části, ve které byla

vyslechnuta v procesním postavení svědkyně poškozená J. V., je pod tento

dovolací důvod podřaditelná, avšak je zjevně neopodstatněná.

19. Právní úprava obsažená v § 202 odst. 4 tr. ř. obecně neumožňuje

konání hlavního líčení v nepřítomnosti obviněného, jde-li o trestný čin, na

který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let

(jak je tomu v projednávané věci), s výjimkou situace, pokud obviněný požádá,

aby hlavní líčení bylo konáno v jeho nepřítomnosti (§ 205 odst. 5 tr. ř.).

Podle § 209 odst. 1 tr. ř. věta druhá a třetí však platí, že je-li obava, že

svědek v přítomnosti obžalovaného nevypoví pravdu, případně jde-li o svědka,

jemuž nebo osobě jemu blízké z podaného svědectví hrozí újma na zdraví, smrt

nebo jiné vážné nebezpečí, předseda senátu učiní opatření vhodné k zajištění

bezpečnosti nebo utajení totožnosti svědka, případně vykáže obžalovaného po

dobu výslechu takového svědka z jednací síně. Po návratu do jednací síně však

musí být obžalovaný seznámen s obsahem výpovědi svědka, může se k ní vyjádřit,

a aniž by se se svědkem setkal, může mu prostřednictvím předsedy senátu klást

otázky.

20. Z protokolu o hlavním líčení ze dne 22. 1. 2019 dovolací soud

zjistil, že obviněný se k hlavnímu líčení dostavil a byl přítomen jeho průběhu.

Při výslechu poškozené J. V. předsedkyně senátu vykázala obviněného z jednací

síně opatřením podle § 209 odst. 1 tr. ř. Obviněný byl umístěn v jiné místnosti

soudu s asistentkou soudce a mohl slyšet výslech poškozené v procesním

postavení svědkyně prostřednictví telefonu. Proti tomuto postupu obviněný u

hlavního líčení nevznesl žádnou námitku. Po výslechu obviněné a dotazech ze

strany soudního senátu, zmocněnce i obhájce, se pro technické problémy v

telefonickém spojení vrátil obviněný do jednací síně (ve které v té době nebyla

svědkyně), a byl poučen o možnosti klást svědkyni otázky prostřednictvím

předsedkyně senátu, což učinil a na otázky mu bylo svědkyní odpovězeno (její

odpovědi opět slyšel v jiné místnosti soudu prostřednictvím telefonu).

21. V obecné rovině nutno zdůraznit, že opatření předsedy senátu podle §

209 odst. 1 věty druhé tr. ř. směřují k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost

svědka, nebo aby byla utajena jeho totožnost, anebo spočívají ve vykázání

obžalovaného z jednací síně po dobu výslechu takového svědka. Otázku nutnosti

ochrany svědka v hlavním líčení řeší soud samostatně a podle konkrétních

okolností projednávaného případu (vztahy svědka k obviněnému, jejich předchozí

vzájemné negativní kontakty, žádost svědka být utajen, atd.), přičemž k

takovému postupu stačí již pouhá obava, že v přítomnosti obžalovaného nevypoví

pravdu (srov. nález Ústavního soudu ze dne 3. 12. 1997, sp. zn. II. ÚS 104/96).

Konkrétní výběr nejvhodnějšího opatření je věcí předsedy senátu a jeho volné

úvahy podle okolností projednávaného případu (srov. usnesení Ústavního soudu ze

dne 21. 1. 1997, sp. zn. II. ÚS 297/96). Přijaté opatření se poté odpovídajícím

způsobem poznamená v protokolu o hlavním líčení.

22. Ustanovení § 209 odst. 1 věta třetí tr. ř. zajišťuje právo

obžalovaného, jenž byl po dobu výslechu svědka vykázán z jednací síně, na

vlastní obhajobu. To je zaručeno jednak tím, že po návratu do jednací síně musí

být obžalovaný seznámen s obsahem výpovědi svědka vyslýchaného v jeho

nepřítomnosti, a dále tím, že obžalovaný má právo vyjádřit se k výpovědi

svědka. Takový obžalovaný může rovněž klást tomuto svědkovi otázky. Z důvodu,

aby nebyl zmařen účel sledovaný vykázáním obžalovaného z jednací síně, může

klást svědkovi otázky jen prostřednictvím předsedy senátu a zároveň tak, aby se

obžalovaný nesetkal se svědkem. Z těchto nezbytných zákonných omezení vyplývá

také nemožnost provedení konfrontace takového svědka s obžalovaným podle § 104a

odst. 5 věty druhé tr. ř. Nemá-li se totiž obžalovaný vůbec setkat se svědkem

vyslýchaným v nepřítomnosti obžalovaného, nelze ho tedy ani postavit tváří v

tvář svědkovi (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 5. 2016, sp. zn.

11 Tdo 367/2016).

23. Vykázání obviněného v této věci bylo legitimní a odůvodněné

konkrétními okolnostmi. V předmětné věci byly obavy odůvodněny charakterem

projednávané věci a specifickou osobnostní strukturou svědkyně, jak vyplývá z

jejího psychologického vyšetření.

24. Způsob, jakým má být obviněný s výpovědí svědka seznámen, zákonem

přesněji nijak upraven není. V projednávané věci toto seznámení bylo

realizováno prostřednictvím telefonu, což se jeví jako vhodný postup, který

umožňuje reagovat v průběhu hlavního líčení a klást otázky či se k věci

vyjadřovat přímo. Pokud obviněný namítá, že vzhledem k technickým problémům v

telefonickém spojení po přerušení hlavního líčení již nemohl otázky poškozené

přímo pokládat, pak je nutné uvést, že tato možnost mu zůstala zachována

prostřednictvím předsedkyně senátu, což je v souladu s § 209 odst. 1 tr. ř.

Celému výslechu svědkyně byl v jednací síni přítomen i obhájce obviněného,

který využil možnosti klást svědkyni otázky.

25. Ze všech skutečností je zřejmé, že práva obviněného na jeho obhajobu

ve smyslu § 209 odst. 1 věta třetí trestního řádu byla plně a důsledně

respektována a obviněný byl s celým obsahem výpovědi svědkyně seznámen, mohl se

k ní vyjádřit a svědkyni pokládat otázky prostřednictvím předsedkyně senátu,

jak to zákon předpokládá. Za těchto okolností proto nelze dospět k závěru o

naplnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. d) trestního řádu, neboť

nebyla porušena ustanovení o přítomnosti obviněného v hlavním líčení, a rovněž

právo obviněného na spravedlivý proces bylo v dané trestní věci zachováno. Také

z hlediska dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. d) tr. ř. je proto

dovolání zjevně neopodstatněné.

26. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. slouží k nápravě

vad v případě, že v rozhodnutí některý výrok chybí nebo je neúplný. O tento

důvod se jedná, když určitý výrok nebyl vůbec učiněn a činí jeho výrokovou část

neúplnou, což znamená, že výrok v napadeném rozhodnutí není obsažen, přestože

jej soud měl podle zákona nebo podle návrhu některé ze stran pojmout do

výrokové části rozhodnutí (typicky např. neexistence výroku o tom, jak bylo

rozhodnuto o některém z více souběžně podaných opravných prostředků, o nichž

rozhodoval soud druhého stupně v rozhodnutí napadeném dovoláním). Druhou

alternativou je, že určitý výrok sice byl v napadeném rozhodnutí učiněn, ale

není úplný. Neúplným je takový výrok napadeného rozhodnutí, který neobsahuje

některou podstatnou náležitost stanovenou zákonem, např. je-li v případě výroku

o vině uvedena právní kvalifikace skutku jenom zákonným pojmenováním trestného

činu včetně příslušného zákonného ustanovení, ale není citována tzv. právní

věta vyjadřující zákonné znaky trestného činu (srov. Šámal, P. a kol.: Trestní

řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck 2013, s. 3173 a

3174). Obviněný v dovolání spojil tento dovolací důvod s dovolacím důvodem

podle § 265 odst. 1 písm. g) tr. ř. a s nedostatečným popisem skutku ve

skutkové větě. Tyto námitky jsou pod uvedený dovolací důvod nepodřaditelné,

neboť se nejedná o otázku chybějícího nebo neúplného výroku ve smyslu uvedeného

dovolacího důvodu. Nalézacímu soudu je v této souvislosti pouze nutné vytknout,

že nepřesně ve výroku rozsudku označil trestný čin, kterým shledal obviněného

vinným, když uvedl, že obviněný spáchal zločin týrání osoby ve společném obydlí

podle § 199 odst. 1, odst. 2 písm. d) tr. zákoníku, ačkoliv správné označení

tohoto trestného činu je týrání osoby žijící ve společném obydlí.

27. Dále je třeba Obvodnímu soudu pro Prahu 5 ve vztahu k adheznímu

výroku vytknout, že nerozlišil, ve které části se jedná o nárok na náhradu

majetkové škody a ve které o náhradu nemajetkové újmy v penězích. Podle

konstantní judikatury [srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 6. 2013, sp.

zn. 8 Tdo 46/2013 (uveřejněné pod č. 14/2014 Sb. rozh. tr.), usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2018, sp. zn. 6 Tdo 1017/2018] lze totiž o

nárocích na náhradu majetkové škody, nemajetkové újmy v penězích, jakož i o

vydání bezdůvodného obohacení rozhodnout i vedle sebe, avšak každý z těchto

nároků má své vlastní opodstatnění, a proto výroky o těchto samostatných

nárocích jsou oddělitelnými výroky. To však uvádí Nejvyšší soud jen pro

úplnost, neboť zde nejde o důvod zrušení rozhodnutí. S ohledem na níže uvedené

není tato vada pro rozhodnutí dovolacího soudu určující.

28. Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán, jestliže

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném

hmotněprávním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje, že dovolání je

určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud spočívají v

právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva,

nikoli z hlediska procesních předpisů. Skutkový stav je při rozhodování o

dovolání hodnocen v zásadě pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost

skutkové povahy byly právně posouzeny v souladu s příslušnými ustanoveními

hmotného práva.

29. Obviněným uplatněné námitky u tohoto dovolacího důvodu spočívají

dílem ve zpochybnění skutkových zjištění, dílem napadají hmotněprávní závěry

soudů obou stupňů. Nejvyšší soud shledal důvodnými námitky obviněného, pokud

namítal pochybení v právním posouzení jednání jako zločinu týrání osoby žijící

ve společném obydlí podle § 199 odst. 1, odst. 2 písm. d) tr. zákoníku, zejména

s ohledem na nenaplnění znaku týrání. Pochybnosti vznikají také ohledně rozsahu

jednání, které je obviněnému vytýkáno.

30. Trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199

odst. 1, odst. 2 písm. d) tr. zákoníku se dopustí, kdo týrá osobu blízkou nebo

jinou osobu žijící s ním ve společném obydlí a takový čin páchá po delší dobu.

Týráním se rozumí takové zlé nakládání s osobou blízkou žijící s pachatelem ve

společném obydlí, které se vyznačuje vyšším stupněm hrubosti, necitelnosti a

bezohlednosti a též určitou trvalostí, které tato osoba pociťuje jako těžké

příkoří (srov. např. rozhodnutí uveřejněné pod č. 20/2006 Sb. rozh. tr.). Není

nutné, aby u týrané osoby vznikly nějaké následky na zdraví v podobě zranění či

jiné obdobné újmy. Souvisí to s tím, že týrání nemusí mít nutně jen povahu

fyzického násilí, ale může spočívat i v působení psychických útrap. Vyšší

stupeň hrubosti a bezcitnosti je požadavek, který se vztahuje k jednání

pachatele jako celku. Jednotlivé dílčí akty jednání pachatele, jsou-li

posuzovány izolovaně samy o sobě, nemusí být nutně příliš závažné. Podstatné

je, že vyššího stupně hrubosti a bezcitnosti dosahují v kontextu daném

konkrétními okolnostmi, za nichž k nim dochází, svou povahou, návazností,

četností, opakováním, stupňováním, charakterem vzájemného vztahu pachatele a

týrané osoby apod. Jsou-li jednotlivé dílčí akty jednání pachatele nazírány v

těchto souvislostech a zejména pak jako jeden celek, reálně přichází v úvahu,

že celé jednání pachatele vyznívá z hlediska stupně hrubosti a bezcitnosti

mnohem závažněji, než když jsou jednotlivé dílčí akty jednání pachatele

hodnoceny odděleně či samostatně (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 8. 2008,

sp. zn. 7 Tdo 1048/2008). Pro týrání je charakteristické, že jeden z partnerů

se trvale ocitá v roli ohrožené osoby a druhý zastává roli agresora, zatímco

tam, kde sice dochází k násilí mezi partnery, ale role agresora a oběti se

střídají nebo se oba partneři vzájemně napadají, je domácí násilí z podstaty

věci vyloučeno. Je rovněž příznačné, že týraná osoba jednání pachatele snáší,

není schopna klást mu odpor, pasivně se mu podřizuje, bezradně před ním

ustupuje a v podstatě není s to na něj adekvátně reagovat (srov. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 7 Tdo 417/2016, ze dne 18. 4.

2018, sp. zn. 7 Tdo 458/2018, a ze dne 13. 6. 2018, sp. zn. 6 Tdo 423/2018). Za

relevantní pro naplnění znaku „týrání“ je možno považovat fyzické násilí,

psychické násilí, sexuální násilí, ekonomický útisk a vyvolání stavu sociální

izolace.

31. V projednávané věci však Nejvyšší soud shledal, že soudy se

dostatečně nezabývaly intenzitou jednání, četností jednotlivých útoků

obviněného, což nebylo ve skutkové větě popsáno a má to zásadní význam za

situace, kdy jednání obviněného mělo trvat velmi dlouhou dobu. Soudy sice

uvedly, že poškozená byla urážená vulgárními výrazy, ale už neuvedly jak často,

zda k tomu docházelo po celé stíhané období se stejnou četností, či se nějak

měnila, případně gradovala. Jinak by bylo namístě jednání posoudit, pokud by se

tak dělo prakticky denně, než například v případě, pokud by k tomu došlo

několikrát ročně. Stejnou optikou je pak nutné pohlížet i na další způsoby

jednání popsané ve skutkové větě. Navíc některé způsoby jednání popsané ve

skutkové větě nevyplývají z výpovědi poškozené ani dalších svědků (např. že

vozila do zaměstnání obviněného jeho pracovní materiály, kopírovala nebo

skartovala velké množství dokumentů, že jí obviněný zakazoval stýkat se s

kolegy mimo pracoviště atd.), jiné nedaly soudy do souvislostí. Například

uvedly, že poškozená psala různé sliby, ačkoliv z její výpovědi vyplývají

nějaké psané sliby jen v letech 1997 (odst. 24 napadeného rozsudku) a v roce

2000 (odst. 25 napadeného rozsudku). Nebylo specifikováno, jaké drobné opravy

měla v domácnosti poškozená vykonávat (případně proč tyto opravy měly

představovat týrání). Poškozená připustila, že o matku obviněného se někdy

starala i z vlastní vůle, a když ji obviněný umístil do jejího pokoje, proti

tomuto se nijak neohradila. Poškozená neuvedla, že by jí obviněný určoval, kdy

může navštívit své příbuzné, tak tomu bylo pouze v době, kdy je navštěvovali

spolu, což je pochopitelné, když bylo nutné sladit časový program dvou lidí,

nicméně v předmětném období již navštěvovala příbuzné sama (bod 40 napadeného

rozsudku) a k tomuto neuvádí, že by ji obviněný určoval, kdy je může navštívit.

Pokud je obviněnému vytýkáno, že omezoval aktivity poškozené v práci, tak není

jasné jak, když poškozená pouze uvedla (bod 41 napadeného rozsudku), že

obviněný „nesouhlasil“ aby poškozená jezdila na několikadenní školení v době,

kdy byly děti malé a musela ho brát na výměnné pobyty. Navíc soudy nezjistily,

zda k tomuto jednání mělo docházet v době, pro kterou je obviněný stíhán.

32. Nebylo také jednoznačně rozlišeno, zda k jednání docházelo před 1.

6. 2004 (kdy je rozsudkem nalézacího soudu datován počátek vytýkaného jednání.

Nalézací soud se na toto rozlišení v rámci výslechu poškozené nezaměřil a pojal

do skutkové věty i dílčí způsoby jednání, které se stalo nebo ke kterému

docházelo před uvedeným obdobím. Například uvádí, že poškozená musela platit

pokuty z kapesného, ačkoliv od roku 2003 již kapesné neměla, jelikož měla

vlastní bankovní účet, na který ji zaměstnavatel posílal její mzdu, a tudíž s

nimi mohla volně disponovat. Obecně z výpovědi poškozené spíše vyplývá, že k

závažnějším jednáním obviněného vůči ní docházelo dávno před stíhaným jednáním

(konkrétně zejména dva fyzické útoky v r. 1997 a v r. 2000). Z výpovědi

psycholožky P. V. vyplývá, že kdysi po násilném incidentu se poškozená obrátila

na policii, a pak už k žádnému násilí nedocházelo.

33. Soudy dostatečně nevyložily, v čem shledávají u jednání obviněného

popsaného ve skutkové větě rozsudku vyšší stupeň hrubosti, necitelnosti a

bezohlednosti (za podmínky určité trvalosti) a z čeho dovodily, že po celé

čtrnáctileté stíhané období (a soudy dokonce naznačily, že to bylo po celou

dobu více než čtyřicet let trvajícího manželství) poškozená pociťovala jednání

obviněného jako těžké příkoří, a konkrétně která. Jestliže soud uvedl, že šlo o

jednání obviněného minimálně přesahující běžné normy, s tím lze souhlasit.

Stejně tak s tvrzením, že manipulativní, neúměrně dominantní jednání obviněného

mohlo trvat prakticky po celou dobu manželství. Pokud ale soud vychází z toho,

že následně toto jednání dosáhlo trestněprávní roviny, zůstal tento závěr bez

podkladu ve skutkových zjištěních a neodůvodněn.

34. Soudy také patrně nevycházely ze zcela jasných skutkových podkladů.

Pochybnost například vzbuzuje vyjádření znalce PhDr. Pavla Krále, který hovořil

o poškozené tak, že bylo „mnoho různých situací, kdy byla vystavena fyzickému

násilí ze strany svého manžela“. Uvedl, že impulsem k tomu, aby situaci

poškozená začala řešit, bylo jednak to, že už to přesáhlo nějakou míru, fyzické

násilí se začalo zmnožovat a pak samozřejmě tam byl také aspekt synů, kteří to

začali řešit a přesvědčili poškozenou, že je situaci třeba již řešit. Není však

zřejmé, jaké skutečné fyzické násilí (v mnoha různých situacích) soudy ve

vztahu ke stíhanému období zjistily, respektive co vzal znalec za podklad svého

posudku. A nejasná je i úloha obou dávno dospělých synů v celé věci, neboť měli

být dlouhodobými svědky týrání poškozené obviněným. Jejich vysvětlení, že je

otec v těchto situacích vždy prostě poslal do jejich pokoje, se jistě

nevztahuje na stíhané období. A zcela nelogicky působí například vysvětlení

odvolacího soudu, že je pochopitelné, že poškozená měla odvahu odejít od

obviněného až v době dovršení dospělosti synů. Soudy by si měly ujasnit věk

synů poškozené a to, kdy (v devadesátých letech minulého století) dovršili

dospělost. Zůstalo nevysvětleno, jaké konkrétní a jak intenzivní projevy týrání

své matky mohli dospělí synové vnímat. Soudy uvedly, že synové byli svědky

tohoto týrání celoživotně. Proč ale potom nejednali aktivně už dříve (kromě

podpory jedním z nich při oznámení incidentu s cestovním pasem na policii v

roce 2002) a až v roce 2017 matku podpořili v odchodu od manžela a přistoupili

(ve svých zhruba čtyřiceti letech) k podpoře matky, „aby již dále jednání

obviněného nemusela trpět“.

35. Je pravdou, že u poškozené znalci konstatovali psychické problémy

včetně symptomů, které naplňují kritéria posttraumatické stresové poruchy,

které souvisejí s průběhem manželství. To však ještě neznamená, že zjištěné a

popsané jednání je skutečně týráním ve smyslu trestního práva. Znalci uvedli,

že traumatizace nebyla zásadní, ale trvala dlouho, proto došlo k rozvoji

posttraumatické stresové poruchy. Znalci nebyli schopni určit, kdy vznikla,

nicméně uvedli, že trvala roky. K tomu je namístě dodat, že byť závěry znalců

mohou být významným podkladem pro rozhodnutí, konečný závěr o tom, zda byl

určitým jednáním spáchán trestný čin či nikoli, je věcí trestních soudů. Proto

i v případě, kdy např. znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, nebo

klinické psychologie shledá ve vztahu dvou osob typické znaky projevů či

následků domácího násilí, nemusí být zjištěno spáchání trestného činu ve smyslu

§ 198 nebo § 199 tr. zákoníku; to samé samozřejmě platí i naopak.

36. Navíc nějaký spouštěcí moment zhoršení psychického stavu poškozené

lze stěží identifikovat, snad jen z výpovědi psychoterapeutky N. F. (za níž

poškozená přišla s psychickými problémy v lednu 2017) vyplývá, že ke zhoršení

došlo v důsledku rekonstrukce bytu, kterou si poškozená nepřála (a zřejmě ji

chtěl obviněný). P. V. pak poškozená měla vyhledat na podzim 2017, na

doporučení svého právníka, a to proto, že se rozhodla odejít od manžela, čehož

se velice bála.

37. Znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a

odvětví klinické psychologie je nepochybně důležitým důkazem při prokazování

charakteru posttraumatické stresové poruchy, nicméně není důkazem absolutním,

je třeba jej hodnotit, stejně jako jiné důkazy. Takové přesvědčivé hodnocení

Nejvyšší soud v odůvodněních rozhodnutí soudů postrádá. Nelze přehlédnout, že

posudek byl znalci zpracováván se značným odstupem – podle jejich vyjádření to

mohlo být snad až desítky let od vzniku posttraumatické stresové poruchy.

Závěry znalců v těchto otázkách je nutno pečlivě hodnotit i z toho důvodu, že

konkrétní potíže projevující se u vyšetřované osoby znalci zpravidla zjišťují

pozorováním a klinickým rozhovorem (řízeným interview) s ní. Charakter potíží

tedy není zjišťován testováním, jako v případě inteligence, osobnostních znaků

apod.

38. Nejvyšší soud konstatuje, že popsaná skutková zjištění v návaznosti

na provedené dokazování nemohou obstát, neboť zde, stran intenzity, četnosti a

průběhu útoku, zcela absentuje obsahová vazba mezi nimi. Následně nemůže

obstát, jak rovněž namítá obviněný v dovolání, ani navazující hmotněprávní

závěr soudů obou stupňů o naplnění znaku zločinu týrání osoby žijící ve

společném obydlí podle § 199 odst. 1, odst. 2 písm. d) tr. zákoníku.

39. Aby bylo možné posoudit jednání obviněného podle uvedeného

ustanovení, bylo by nutno jednoznačně vyjasnit intenzitu a četnost jednotlivých

způsobů jednání obviněného, korigovat znění skutkové věty jen na ty způsoby

jednání, které byly v rámci hlavního líčení prokázány a kterých se obviněný

dopustil od 1. 6. 2004, tedy upřesnit časový rámec jeho jednání. Teprve potom

lze vyslovit, při zohlednění způsobu provedení trestného činu i s přihlédnutím

k principu ultima ratio, zda prokázaným způsobem jednání obviněný naplnil znaky

trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 tr. zákoníku.

40. V projednávané věci však Nejvyšší soud znak týrání v popsaném

jednání neshledává také pokud jde o popsanou intenzitu jednání obviněného s

přihlédnutím k principu ultima ratio. Trestněprávní kvalifikace určitého činu

jako trestného činu je krajním prostředkem, který má význam z hlediska ochrany

základních celospolečenských hodnot pouze v závažnějších případech

protispolečenských jednání. Je nutné vycházet z principu „ultima ratio“, ze

kterého plyne, že trestněprávní řešení je nejzazší (subsidiární) prostředek k

ochraně právního řádu. Vyžaduje se, aby stát uplatňoval prostředky trestního

práva zdrženlivě, to znamená především tam, kde jiné právní prostředky

selhávají nebo nejsou efektivní. Trestní právo disponuje těmi nejcitelnějšími

prostředky státního donucení, které značně zasahují do práv a svobod občanů a

jejich blízkých a mohou vyvolat i řadu vedlejších negativních účinků nejen u

pachatele, ale i u jeho rodiny a společenství, ve kterém žije. Proto legitimitu

trestněprávních zásahů může odůvodnit výlučně nutnost ochrany elementárních

právních hodnot před činy zvlášť škodlivými pro společnost s tím, že neexistuje

jiné řešení než trestněprávní a že pasivita státu by mohla vést ke svémoci či

svépomoci občanů a k chaosu (Novotný, Otto, Vanduchová, Marie a kol. Trestní

právo hmotné 1. Obecná část. 5. vydání. Praha : ASPI, 2007, s. 45). Jen

důsledné respektování principu ultima ratio zaručuje, že omezení základních

práv fyzických i právnických osob v důsledku trestních sankcí je možno

považovat za proporcionální s účelem trestního práva hmotného sledovaným

trestním řízením.

41. Princip ultima ratio byl sice původně chápán spíše jako princip

omezující zákonodárce, ale v současné době je v zásadě všeobecně uznáváno, že

má nepochybně význam i pro interpretaci trestněprávních norem, a plyne z něho,

že trestnými činy mohou být pouze závažnější případy protispolečenských

jednání, a to podle zásady, že tam, kde postačí k regulaci prostředky správního

nebo civilního práva v širším slova smyslu, jsou trestněprávní prostředky nejen

nadbytečné, ale z pohledu principu právního státu také nepřípustné (Šámal, P.

Trestní zákoník: Komentář. 2., doplněné a přepracované vydání, Praha: C. H.

Beck, 2012, s. 117). Tomuto odpovídá i judikatura Ústavního soudu České

republiky, který opakovaně zdůraznil, že trestní právo má z podstaty principu

ultima ratio místo pouze tam, kde jiné prostředky z hlediska ochrany práv

fyzických a právnických osob jsou vyčerpané, neúčinné nebo nevhodné (nález

Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2004, sp. zn. ÚS 42/2004).

42. V projednávané věci bylo doposud zjištěno, že obviněný žil s

poškozenou v neharmonickém manželství, a to prakticky od jeho uzavření v roce

1975. Nicméně poškozená jako svéprávná, navíc vzdělaná žena žila v tomto

manželství dobrovolně desítky let, přestože z něj mohla kdykoliv odejít, navíc

nebyla k obviněnému vázána ani starostí o nezletilé děti, když oba jejich

společní synové ze společného bydlení již dávno odešli a mohli poskytnout

poškozené pomoc, navíc nebyla na obviněném závislá ani finančně, když

disponovala vlastními finančními prostředky v nemalé výši. Obviněný, jak

vyplývá z jeho psychologického profilu, je despota, dominoval ve vztahu,

manipuloval s poškozenou a choval se často vůči ní nepřijatelně, přičemž

poškozená je submisivní povahy a obviněnému se až nemístně podřizovala, ale jen

tento vztah nezakládá trestní odpovědnost obviněného. Ač je takové jednání

obviněného jakkoli z morálního hlediska nesprávné a odsouzeníhodné, ještě znaky

týrání, jak je chápe trestní právo i s ohledem na princip ultima ratio,

nenaplňuje.

43. Nejvyšší soud proto z podnětu dovolání obviněného zrušil napadené

usnesení Městského soudu v Praze i rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 jako

součást řízení předcházejícího napadenému rozhodnutí, zrušil také všechna další

obsahově navazující rozhodnutí, která tím ztratila podklad, a přikázal

Obvodnímu soudu pro Prahu 5, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a

rozhodl. O dovolání rozhodl v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. b) tr.

ř. v neveřejném zasedání.

44. Nad rámec uvedeného je namístě poznamenat, že rozhodnutí soudu

druhého stupně je ze dne 28. 1. 2020, avšak věc byla předložena Nejvyššímu

soudu k projednání dovolání až dne 21. 1. 2021. V dovolacím řízení tak nedošlo

k žádným průtahům.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. 2. 2021

JUDr. Josef Mazák

předseda senátu

Vypracoval:

JUDr. Roman Vicherek, Ph.D.