Nejvyšší soud Usnesení trestní

11 Tdo 1113/2016

ze dne 2017-06-21
ECLI:CZ:NS:2017:11.TDO.1113.2016.1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 21. 6. 2017 dovolání

obviněných P. S. a Ing. M. O. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23.

3. 2016, sp. zn. 9 To 55/2016, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro

Prahu 3 pod sp. zn. 1 T 17/2015, a rozhodl t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. s e dovolání obviněných P. S. a

Ing. M. O. o d m í t a j í .

1. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 14. 12. 2015, sp. zn. 1

T 17/2015, byli obvinění P. S. a Ing. M. O. uznáni vinnými přečinem šíření

toxikomanie podle § 287 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zákoníku ve

spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku. Za to byl obviněný P. S. podle § 287

odst. 2 tr. zákoníku odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců,

jehož výkon byl podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně

odložen na zkušební dobu v trvání osmnácti měsíců. Podle § 46 odst. 1 tr.

zákoníku bylo dále upuštěno od potrestání obviněného Ing. M. O.

,,obžalovaný P. S. jako jednatel a třetinový vlastník a obžalovaný Ing. M. O. jako dvoutřetinový vlastník obchodní společnosti GROWMAN PLAINS, s. r. o., IČ:

26180120, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Bořivojova 741/95, a dále obžalovaný P. S. jako jednatel dceřiné obchodní společnosti GrowLand, s. r. o., IČ: 27646718,

se sídlem Krásova 1027/9, Praha 3 – Žižkov, a obžalovaný Ing. M. O. jako osoba

fakticky se podílející na řízení a na marketingu obou společností z titulu

vlastnictví většinového obchodního podílu v mateřské společnosti, provozovali

prostřednictvím společnosti GROWMAN PLAINS, s. r. o., velkosklad zboží v Praze

9, Beranových 65, které z něho distribuovali prostřednictvím internetového

obchodu a kamenné prodejny v Praze 3 – Žižkov, v ulici Bořivojova 89, a dále

toto zboží distribuovali prostřednictvím domény a kamenných prodejen v Praze 7

– Letná, v ulici Čechova 514/13 a v Praze 5 – Malá Strana, v ulici Újezd 15

dceřiné společnosti GrowLand, s. r. o., přičemž od blíže neurčené doby, nejméně

však do dne 16. 7. 2013 prostřednictvím internetového obchodu a od blíže

nezjištěné doby, nejpozději však od 23. 9. 2013, do 14. 10. 2013

prostřednictvím internetového obchodu nabízeli, veřejně prezentovali a

prodávali kompletní sortiment zboží vhodný k nelegálnímu pěstování konopí s

vysokým obsahem tetrahydrocannabinolu (THC) zejména feminizovaná semena

speciálně vyšlechtěných odrůd rostlin konopí s garancí vysokého obsahu THC, k

tomu potřebnou osvětlovací a pěstební techniku, včetně zeminy, hnojiv,

zavlažovací techniky a měřících přístrojů, vzduchotechniky včetně vzduchových

filtrů, kdy obsahem uvedených internetových stránek byla i prezentace vhodného

způsobu užití těchto prostředků k pěstování konopí třeba i skrytým způsobem s

maximálním výnosem a s co největším množstvím THC ve výsledném produktu,

přičemž též byly uváděny specifikace omamných a psychotropních účinků takto

vypěstovaných rostlin konopí na lidský organizmus při jejich užití i kouřením,

včetně specifikace chutí a vůní, při kterých bylo používáno vychvalujících

výrazů a slovních spojení svádějících ke konzumaci této drogy bez objektivních

informací o negativním působení, což bylo též podporováno prodejem kuřáckých

potřeb, předmětů umožňujících konzumaci konopí kouřením a drtiček ke zpracování

sušiny vrcholíků konopí ke kouření, přičemž většinu uvedeného zboží bylo možno

zakoupit i v uvedených kamenných prodejných, a svou výše popsanou obchodní

činnost propagovali i rozšiřováním tištěných katalogů, které byly nabízeny ve

dnech 8. až 10. 11. 2013 v Praze 7, v areálu Výstaviště Incheba na akci

Cannafest – 4. mezinárodní konopný veletrh u stánku Growshop, přičemž toto

jejich jednání cílené na co možná nejširší okruh veřejnosti bylo způsobilé u

jejich zákazníků a u osob vstupujících na webové stránky jimi provozovaných

on-line obchodů vzbudit rozhodnutí získat návykovou látku vypěstováním konopí a

tuto následně užít, přičemž konopí, nebylo-li pěstováno a používáno výlučně k

průmyslovým účelům, bylo jako omamná látka v inkriminované době zařazeno do

Seznamu IV podle Jednotné úmluvy o omamných látkách (vyhláška č.

47/1965 Sb.,

ve znění pozdějších změn a doplňků), tvořícího přílohu č. 3 zákona č. 167/1998

Sb., o návykových látkách, a THC náleželo mezi psychotropní látky zařazené do

seznamu I podle Úmluvy o psychotropních látkách, který byl přílohou č. 4 zákona

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách“.

neboť proti němu podali odvolání obvinění P. S. i Ing. M. O., a v jejich

neprospěch též státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3.

Městský soud v Praze jako soud odvolací tato odvolání projednal a rozsudkem ze

dne 23. 3. 2016, sp. zn. 9 To 55/2016, zrušil podle § 258 odst. 1 písm. e),

odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek pouze ve výroku o trestu ohledně obviněného

Ing. M. O. a podle § 259 odst. 3 tr. ř. nově rozhodl tak, že obviněnému při

nezměněném výroku o vině uložil podle § 287 odst. 2 tr. zákoníku trest odnětí

svobody v trvání dvanácti měsíců, jehož výkon byl podle § 81 odst. 1 a § 82

odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání osmnácti

měsíců. Odvolací soud současně podle § 256 tr. ř. zamítl odvolání obviněných P.

S. a Ing. M. O. jako nedůvodná. Zároveň pak podle § 259 odst. 2 tr. ř. věc

vrátil soudu prvního stupně s příkazem, aby rozhodl o chybějícím výroku o

zabrání věci.

4. Pro úplnost pak lze dodat, že Obvodní soud pro Prahu 3, dle pokynu

Městského soudu v Praze, usnesením ze dne 18. 7. 2016, sp. zn. 1 T 17/2015,

rozhodl podle § 101 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku o zabrání věcí, jejíchž výčet

byl specifikován ve výroku citovaného usnesení. Současně podle § 239 odst. 1

tr. ř. zamítl návrh státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro

Prahu 3 na zabrání částky ve výši 548 740 Kč, částky ve výši 914 EUR, a částky

ve výši 58 620 Kč, uložených na účtu Městského státního zastupitelství v Praze.

II. Dovolání a vyjádření k němu

5. Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 3. 2016, sp. zn. 9

To 55/2016, podali obvinění P. S. a Ing. M. O dovolání.

6. Obviněný P. S. v dovolání podaném prostřednictvím svého obhájce

uplatnil dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g) a písm. l) tr. ř.

7. V bodě II. svého dovolání obviněný namítl, že ze skutkové věty soudu

prvního stupně není jakkoli zřejmé, jaká měla být úloha jednotlivých

spolupachatelů ve smyslu § 23 tr. zákoníku, přičemž soud prvního stupně v tomto

směru nezkoumal ani otázku zavinění, ačkoli je pro spolupachatelství vyžadován

zcela nezbytně společný úmysl.

8. Obviněný dále namítl existenci extrémního nesouladu mezi provedenými

důkazy a učiněnými skutkovými zjištěními ve vztahu k jeho jednání. V daném

případě totiž nebyl proveden jakýkoli důkaz, z něhož by vyplýval konkrétní

podíl obviněného na trestněprávním jednání popsaném ve skutkové větě nad rámec

toho, co vyplývá z obchodního rejstříku a okolnosti, že je prodavačem v

prodejně. V návaznosti na to pak soudy obou stupňů mohly tím méně zkoumat

otázku subjektivní stránky přisouzeného trestného činu na straně obviněného.

Dále pak vytkl, že prohlídky jiných prostor byly nezákonné, neboť v odůvodnění

příkazů k provedení těchto prohlídek absentují konkrétní důvody neodkladnosti

ve smyslu § 160 odst. 4 tr. ř. Z této skutečnosti proto obviněný vyvodil závěr

o nepoužitelnosti veškerých důkazů zajištěných při těchto prohlídkách.

Nezákonným způsobem pak byly dle obviněného získány i důkazy v podobě záloh

internetových stránek, neboť tyto byly pořízeny policejním orgánem svévolně dne

16. 7. 2013, tedy mimo rámec trestního řízení, jehož úkony byly zahájeny

nejdříve dne 24. 7. 2013. Obviněný dále poukázal na pochybení soudu prvního

stupně, když opomenul důkaz v podobě odborného vyjádření MUDr. T. Z., Ph.D.

Toto pochybení navíc nenapravil ani soud odvolací, přestože existenci této vady

sám potvrdil.

9. V bodě VII. dovolání pak vytkl, že odvolací soud se nevypořádal s

námitkou nejasnosti právního předpisu (konkrétně § 287 odst. 1 tr. zákoníku),

ačkoli se obvinění v řízení dovolávali právního omylu dle § 19 tr. zákoníku a

poukazovali na dosavadní postup orgánů veřejné moci, jež obdobné jednání po

dlouhou dobu tolerovaly. V posuzovaném případě tak lze stíhání vůči obviněným

považovat za výraz naprosté libovůle veřejné obžaloby, když o tom, zda a koho

stíhat, se rozhoduje na základě naprosté oportunity, a nikoliv souladu se

zásadou legality. Pod bodem X. pak dále upozornil na nejednotnost rozhodovací

praxe Městského soudu v Praze, pokud v analogické věci vedené pod sp. zn. 44 To

36/3016 potvrdil zprošťující rozsudek. V této souvislosti rovněž poukázal na

okolnosti konání konopného festivalu Cannafest, z čehož dovodil své přesvědčení

o beztrestnosti svého jednání.

10. Dle obviněného se odvolací soud rovněž dopustil i porušení zákazu

reformationis in peius, když konstatoval, že soud prvního stupně uložil

nezákonně obviněnému trest s přihlédnutím k již zahlazenému odsouzení, přesto

však sám poté výši trestu nesnížil. Závěrem pak obviněný zdůraznil, že většina

jím uplatněných námitek (s výjimkou části IV. jeho dovolání) se vztahuje též na

obviněného Ing. M. O.

11. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem proto obviněný P. S. navrhl,

aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil napadený rozsudek

odvolacího soudu, jakož i rozsudek soudu prvního stupně a všechna na ně

navazující rozhodnutí, a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

12. Obviněný Ing. M. O. prostřednictvím svého obhájce opřel své dovolání

rovněž o dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g) a písm. l) tr. ř.

13. V podaném dovolání obviněný předně zdůraznil své přesvědčení o

jednání v právním omylu, z něhož následně dovodil absenci zavinění, a tudíž i

trestnosti svého jednání. V této souvislosti dále namítl, že rozhodnutí soudů

obou stupňů postrádají konkrétní odůvodnění jejich závěrů, že se obviněný

přisouzeného jednání dopustil v úmyslu nepřímém. Trestní odpovědnost obviněného

jako většinového vlastníka společnosti totiž nelze dovodit automaticky z toho,

že se určitým způsobem podílel na činnosti obchodních společností, ale pouze z

toho, zda chtěl svým jednáním ohrozit nebo porušit zájem chráněný trestním

zákonem, nebo byl s takovým následkem srozuměn. Obviněný však zdůraznil, že

takový závěr vzhledem k provedenému dokazování nebylo možné učinit, neboť jeho

jednání mohlo být z hlediska subjektivní stránky kvalifikováno pouze jako

vědomá nedbalost.

14. Obviněný současně namítl, že minulý i aktuální přístup státních

orgánů ke konzumaci marihuany a její produkci, včetně všeho, co s ní souvisí,

je i nadále velmi rozporný a z nemalé části tolerantní, tedy celkově

nesrozumitelný. Normu zákonného chování navíc v této oblasti nevytváří zákon,

ale soudní judikatura. Skutečnost, že takový zásadní normativ chování, jehož

překročení může být kvalifikováno jako trestný čin, není exaktně uveden v

právním předpisu, ale občan si jej musí dovozovat z judikatury, je z hlediska

principu právního státu naprosto nepřijatelný. Obviněný dále upozornil i na

některé aplikační problémy spojené s výkladem trestních norem týkajících se

tzv. měkkých drog a rovněž na skutečnost, že i nadále je akceptováno jednání

dalších osob, pro něž byl obviněný stíhán. V této souvislosti poukázal zejména

na hromadné akce, na úrovni veletrhů či festivalů (např. Cannafest), kde je

zcela legálně, za asistence policie, vystavováno a nabízeno vše, co je pak v

individuálních případech trestního stíhání definováno jako ucelený sortiment.

Pro úplnost pak zdůraznil svou aktivitu ve vztahu k policii, s níž konzultoval

skladbu nabízeného sortimentu. Za dané situace je tedy zřejmé, že obviněný

neměl možnost rozpoznat protiprávnost svého počínání, ba naopak, měl důvod se

domnívat, že jeho jednání bude posuzováno jako zcela legální.

15. Z výše uvedených důvodů tedy obviněný Ing. M. O. navrhl, aby

Nejvyšší soud zrušil napadený rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 3.

2016, sp. zn. 9 To 55/2016, a přikázal odvolacímu soudu věc znovu projednat a

rozhodnout.

16. K dovolání obviněných se písemně vyjádřil i státní zástupce činný u

Nejvyššího státního zastupitelství (sp. zn. 1 NZO 894/2016 ze dne 9. 9. 2016).

17. Ve vztahu k dovolání obviněného P. S. státní zástupce předně

konstatoval, že se neztotožnil s důvodností námitky pod bodem II. jeho

dovolání, neboť ze skutkových zjištění soudů je patrné, že obviněný byl v

rozhodnou dobu jednatelem obou dotčených právnických osob, jejichž

prostřednictvím oba obvinění vyvíjeli svou činnost. Na újmu závěru soudů o

spolupachatelství obviněných pak dle názoru státního zástupce není skutečnost,

že se nepodařilo do větší míry podrobnosti zjistit konkrétní role jednotlivých

obviněných při páchání trestné činnosti.

18. Stran tvrzeného extrémního nesouladu pak státní zástupce uvedl, že

předmětnou vadou napadená rozhodnutí netrpí a v návaznosti na to odkázal na

skutková zjištění soudů, z nichž vyplývá postavení obviněného jakožto vedoucího

činitele obou dotčených společností i jeho zapojení v pozici prodavače. Tvrzení

obviněného, že o účasti na přisuzované trestné činnosti nesvědčí žádný důkaz,

tak nemá opodstatnění a představuje pouze polemiku se skutkovými zjištěními

soudů a jejich hodnocením provedených důkazů.

19. Státní zástupce se rovněž neztotožnil s námitkou nezákonnosti

prohlídek jiných prostor. Touto problematikou se totiž podrobně zabýval již

soud odvolací, který uzavřel, že existence podmínek neodkladnosti a

neopakovatelnosti provedení těchto prohlídek byla v daném případě zjevně dána.

Na tom pak nic nemění ani drobné formulační nedostatky v protokolech jejich

provedení, na které obviněný P. S. ve svém dovolání poukázal.

20. Dále konstatoval, že námitka obviněného P. S. pod bodem VI. dovolání

rovněž nemá opodstatněnost, neboť ve smyslu § 12 odst. 10 tr. ř. se zajištění

zálohy webové stránky neoctlo mimo ústavní rámec činnosti orgánů veřejné moci.

Pakliže byla tato záloha pořízena již dne 16. 7. 2013, přičemž samotný záznam o

zahájení úkonů trestního řízení byl sepsán až dne 24. 7. 2013, lze na samotné

zajištění takové zálohy pohlížet právě jako na provedení neodkladného a

neopakovatelného úkonu, který byl nezbytný k tomu, aby byl zachycen okamžitý

stav předmětných webových stránek.

21. Stejně tak státní zástupce vyjádřil nesouhlas s námitkou pod bodem

VIII. stran nehodnocení provedeného důkazu, neboť tato vada byla zhojena

postupem odvolacího soudu, když se uvedeným důkazem zabýval a poté dospěl k

závěru, že ve vztahu k dokazovanému nemá odpovídající důkazní potenciál.

22. Jako nedůvodnou shledal státní zástupce rovněž námitku spočívající v

porušení zásady zákazu reformationis in peius, neboť výrok o trestu nebyl na

podkladě odvolání obviněného P. S. nijak dotčen, a nemohlo tedy dojít k

zhoršení jeho postavení. Poukázal-li obviněný v této souvislosti na určitou

nesprávnost v postupu soudu prvního stupně, pokud ve svém odůvodnění zmínil

předchozí odsouzení obviněného, nejednalo se o okolnost, z níž by bylo možno

dovozovat na podkladě zásady zákazu reformationis in peius nutnost uložený

trest ještě snížit.

23. Pokud obviněný dále v bodě X. poukázal na nejednotnou praxi

Městského soudu v Praze, nelze z toho vyvozovat jakékoli pro obviněné příznivé

závěry. Tuto námitku lze totiž argumentačně uchopit i zcela opačně. Státní

zástupce pak dále v této souvislosti poukázal na četnou judikaturu Nejvyššího i

Ústavního soudu, na základě které nelze dovozovat, že by právě jednání

obviněných nemělo být trestně postihováno.

24. Za zjevně neopodstatněnou považoval státní zástupce i námitku obou

obviněných, že zde byl dán jejich právní omyl ve smyslu § 19 tr. zákoníku. V

této souvislosti státní zástupce předně v obecné rovině připomněl základní

teoretická východiska pro aplikaci § 19 tr. zákoníku a v návaznosti na nyní

projednávanou věc zkonstatoval, že obvinění museli vědět, že zákon považuje za

trestné podněcování dalších osob ke zneužívání jiné návykové látky než

alkoholu, tj. včetně podněcování samoprodukce a škodlivého zneužívání konopí.

Sama skutečnost, že trestná činnost obdobného druhu po jisté období stála

stranou pozornosti orgánů činných v trestním řízení, je sice politováníhodná,

avšak obviněné jejich trestní odpovědnosti nezbavuje.

25. Stran deklarovaného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l)

tr. ř. v jeho druhé alternativě pak státní zástupce konstatoval, že tento může

být úspěšně uplatněn pouze v případě, že byla zjištěna existence vytýkané vady

zakládající některý z důvodů dovolaní, která by zatěžovala řízení před soudem

prvního stupně. Dle státního zástupce však takovou vadou rozhodnutí soudu

prvního stupně zatíženo není a obviněnými uplatněný dovolací důvod podle § 265b

odst. 1 písm. l) tr. ř. tak nemohl být v daném případě naplněn.

26. Po zvážení shora uvedených skutečností dospěl státní zástupce k

závěru, že dovolání obviněných jsou v tom rozsahu, v jakém odpovídají

uplatněným dovolacím důvodům, zjevně neopodstatněná, a proto Nejvyššímu soudu

navrhl, aby je odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. Současně vyjádřil

souhlas s tím, aby Nejvyšší soud rozhodnutí o podaných dovoláních učinil v

neveřejném zasedání podle § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř., případně i podle §

265r odst. 1 písm. c) tr. ř.

III. Přípustnost dovolání

27. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) nejprve zjišťoval,

zda jsou dovolání přípustná a zda vyhovují všem relevantním ustanovením

trestního řádu. To znamená – zda dovolání byla podána v souladu s § 265a odst.

1, odst. 2 tr. ř., zda byla podána ve dvouměsíční zákonné lhůtě, na příslušném

místě (u věcně a místně příslušného soudu) v souladu s § 265e odst. 1, odst. 3

tr. ř. i oprávněnými osobami v souladu s § 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr.

ř. Dále Nejvyšší soud zkoumal, zda dovolání splňují obligatorní obsahové

náležitosti upravené v § 265f tr. ř. Po jejich prostudování Nejvyšší soud

shledal, že dovolatelé výše uvedená ustanovení trestního řádu respektovali, a

nic nebrání jejich projednání.

IV. Důvodnost dovolání

28. Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanovení §

265b tr. ř., bylo zapotřebí posoudit otázku, zda konkrétní argumenty, o které

se dovolání opírají, naplňují obviněnými uplatněné dovolací důvody. Pouze

reálná existence dovolacího důvodu je základní podmínkou provedení přezkumu

napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. ř.

29. V podaných dovoláních oba obvinění subsumovali své argumenty pod

dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g) a písm. l) tr. ř.

30. V obecné rovině je nutno zdůraznit, že důvod dovolání podle § 265b

odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v případech, kdy rozhodnutí spočívá na

nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním

posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje, že dovolání je určeno k nápravě

právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním

posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva, nikoliv z

hlediska procesních předpisů. Skutkový stav je při rozhodování o dovolání

hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy

byly správně právně posouzeny, tj. zda jsou právně kvalifikovány v souladu s

příslušnými ustanoveními hmotného práva.

31. Nejvyšší soud zároveň upozorňuje, že ve smyslu ustanovení § 265b

odst. 1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě

výslovně uvedených právních vad, nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných

soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování.

Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové

závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o

řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, odst. 7 tr. ř.). Tím

je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve

dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a

základních svobod (dále jen „Úmluva“ ) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě.

Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech

rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových

zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího

přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a

bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět. Pokud by zákonodárce

zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu,

nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Případy, na které dopadá

ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., je tedy nutno odlišovat od případů,

kdy je rozhodnutí založeno na nesprávném skutkovém zjištění. Dovolací soud musí

vycházet ze skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního řízení a

jak je vyjádřen především ve výroku odsuzujícího rozsudku, a je povinen

zjistit, zda je právní posouzení skutku v souladu s vyjádřením způsobu jednání

v příslušné skutkové podstatě trestného činu s ohledem na zjištěný skutkový

stav.

32. Pokud jde dále o druhý obviněnými uplatněný dovolací důvod podle §

265b odst. 1 písm. l) tr. ř., ten obsahuje dvě alternativy důvodů dovolání. Pod

první variantu spadají případy, kdy byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný

prostředek proti rozhodnutí soudu prvního stupně z ryze formálních důvodů

uvedených v § 253 tr. ř., bez věcného přezkoumání podle § 254 tr. ř., takže byl

dovolatel zkrácen na svém právu na přístup k soudu druhého stupně. Pod druhou

variantu pak spadají případy, kdy dovolateli sice nebylo odepřeno právo na

přístup k soudu druhého stupně, ale tento soud – ač v řádném opravném řízení

věcně přezkoumával napadené rozhodnutí soudu prvního stupně a řízení mu

předcházející – neodstranil vadu vytýkanou v řádném opravném prostředku, nebo

navíc sám zatížil řízení či své rozhodnutí vadou zakládající některý z

dovolacích důvodů podle § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř.

33. Nejvyšší soud po prostudování předloženého spisového materiálu

předně zjistil, že citované námitky obvinění uplatnili již v předchozích

stadiích trestního řízení v rámci obhajoby, kterou učinili v řízení před soudy

obou stupňů, a především byly podstatou odvolání, která podali proti rozsudku

soudu prvního stupně. Jde tak v podstatě pouze o opakování obhajoby, se kterou

se již vypořádaly soudy obou stupňů v odůvodnění svých rozhodnutí. Konstantní

judikatura pamatuje na takovýto případ rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 29.

5. 20002, sp. zn. 5 Tdo 86/2002, z něhož vyplývá, že opakuje-li obviněný v

dovolání v podstatě jen námitky uplatněné již v řízení před soudem prvního

stupně a v odvolacím řízení, se kterými se již soudy obou stupňů v dostatečné

míře a správně vypořádaly, jde zpravidla o dovolání, které je zjevně

neopodstatněné ve smyslu § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.

34. Současně shledal, že námitky obviněných P. S. a Ing. M. O.

spočívající v nesprávném právním posouzení subjektivní stránky přečinu šíření

toxikomanie podle § 287 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zákoníku, neboť jednali v

právním omylu, v zásadě směřují do oblasti právního posouzení skutku, a lze je

tak podřadit pod uplatněný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Nejvyšší soud však dospěl k závěru, že tyto námitky nejsou opodstatněné.

35. Přečinu šíření toxikomanie podle § 287 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr.

zákoníku se dopustí ten, kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než

alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak

podněcuje nebo šíří, a spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem,

televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným

způsobem.

36. Nejvyšší soud považuje za vhodné ve stručnosti a jen v obecné rovině

připomenout, že objektem tohoto trestného činu je zájem na ochraně společnosti

a lidí proti možnému ohrožení, které vyplývá ze zneužívání návykových látek

jiných než alkoholu. Pojem návykové látky je definován v § 130 tr. zákoníku

tak, že se jimi rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní

látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka, jeho ovládací nebo

rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. Trestný čin šíření toxikomanie

podle § 287 tr. zákoníku patří mezi úmyslné ohrožovací trestné činy. Jejich

pojmovým znakem je ohrožení a následkem je vyvolání situace, při níž hrozí

reálné nebezpečí a chybí vlastní vznik takové poruchy, k níž vyvolaný stav

směřuje. U zavinění zde postačuje, zahrnuje-li možnost poruchy, a není třeba,

aby se vztahovala na poruchu samu. Pachatelem tohoto trestného činu může být

kterákoliv fyzická osoba. Trestný čin šíření toxikomanie s ohledem na tuto svou

povahu je dokonán již samotným sváděním, podporováním, podněcováním nebo

šířením. Pro naplnění jeho objektivní stránky není třeba, aby právem předvídaný

účinek (jiná osoba zakázanou drogu užila) skutečně nastal. Okolnost podmiňující

použití vyšší trestní sazby spočívá v tom, že čin byl spáchán mimo jiného i

veřejně přístupnou počítačovou sítí, jakou je internet. Za podněcování se pak

obecně považuje každý projev, který je způsobilý vyvolat u jiných osob určitou

náladu nebo rozhodnutí ke konkrétnímu chování. Takovým způsobem projevená vůle

může spočívat v různých formách či podobách, např. ve vytváření skutečností,

ujišťování nebo navození jistých okolností apod., jež mají za cíl vzbudit v

jiném potřebu se zachovat způsobem, který je předpokládán tím, kdo takový

projev vůle činí. Podněcováním ke zneužívání návykové látky jiné než alkohol

lze rozumět projev, kterým pachatel zamýšlí ovlivnit rozhodnutí jiných osob

tak, aby zneužily jiné návykové látky než alkohol. Nezáleží na formě projevu

(ústní, písemná, konkludentní aj.). Podněcování se může stát přímo, nepřímo i

skrytě (např. vychvalování pozitivních účinků zneužívání drog nebo poskytování

návodů k dosažení vyšší efektivity v této činnosti). U podněcování tento projev

vůle pachatele není zaměřen na konkrétní osobu nebo osoby (jako je tomu u

svádění), ale i zde jeho snaha míří k vyvolání zneužívání návykových látek u

těch, jimž je určen (srov. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421.

Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2903).

37. Trestný čin je pak spáchán úmyslně, jestliže pachatel chtěl způsobem

uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem

– úmysl přímý (§ 15 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku), nebo věděl, že svým

jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je

způsobí, byl s tím srozuměn – úmysl nepřímý, eventuální (§ 15 odst. 1 písm. b)

tr. zákoníku). Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem

uvedeným v trestním zákoně může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým

zákonem (§ 15 odst. 2 tr. zákoníku).

38. Rovněž je třeba poznamenat, že právní omyl spočívá v neznalosti nebo

mylném výkladu norem práva trestního nebo norem mimotrestních. Podle § 19 odst.

1 tr. zákoníku platí, že kdo při spáchání trestného činu neví, že jeho čin je

protiprávní, nejedná zaviněně, nemohl-li se omylu vyvarovat. Podle odst. 2

téhož zákonného ustanovení se omylu bylo možno vyvarovat, pokud povinnost

seznámit se s příslušnou právní úpravou vyplývala pro pachatele ze zákona nebo

jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, z jeho zaměstnání,

povolání, postavení nebo funkce, anebo mohl-li pachatel protiprávnost činu

rozpoznat bez zřejmých obtíží. Trestní zákoník tedy definuje právní omyl jako

nedostatek vědomí o protiprávnosti činu při jeho spáchání. Absence vědomí o

protiprávnosti je dána tehdy, pokud pachatel při plné znalosti rozhodných

skutkových okolností neví, že jeho jednání je zakázané.

39. V tomto kontextu lze upozornit, že právní omyl negativní o

protiprávnosti činu, tedy ohledně protiprávnosti pramenící z mimotrestních

právních předpisů, kterých se trestní zákon nedovolává, tj. omyl o normativních

znacích skutkové podstaty, se posuzuje nadále jako dosud podle zásad platných

pro posouzení skutkového omylu negativního. Normativními znaky skutkové

podstaty jsou znaky, které vyjadřují právní institut nebo právní vztah

zpravidla převzatý z jiného právního předpisu, aniž by se příslušné ustanovení

trestního zákona mimotrestní normy tento znak obsahující odkazem či blanketem

dovolávalo (ostatní se označují jako deskriptivní neboli popisné znaky – srov.

R 47/2011). To je právě důvodem, proč z hlediska zavinění postačí znalost

skutkových okolností rozhodných pro naplnění tohoto znaku, přestože jde o

právní pojem.

40. Spornou otázkou, která je rozhodující pro zodpovězení toho, zda

obvinění jednali zaviněně je to, zda se mohli omylu vyvarovat, či nikoli. Pokud

se týče otázky omluvitelnosti omylu obviněných, lze konstatovat, že ze

skutkových okolností posuzované věci plyne, že předmětem posouzení je toliko ta

alternativa obsažená v ustanovení § 19 odst. 2 tr. zákoníku, upravujícího

případy, kdy se pachatel mohl omylu vyvarovat, která je dána dikcí „mohl-li

pachatel protiprávnost činu rozpoznat bez zřejmých obtíží“. Obecně lze

konstatovat, že možnost pachatele protiprávnost činu rozpoznat bez zřejmých

obtíží bude třeba posuzovat především podle jeho subjektivní situace před nebo

při páchání činu. V dané věci je nezbytné posoudit možnost obviněných vyvarovat

se svého omylu toliko v takto vymezeném rámci, tj. bez nutnosti zvažování

významu a uplatnění se zákonem upravených zdrojů takové povinnosti (zákona nebo

jiného předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, jeho zaměstnání, povolání,

postavení nebo funkce), neboť tyto zvláštní vyjmenované zdroje se v případě

jednání obviněných neuplatňují. V případě, kdy vyjmenované zdroje povinnosti

obviněných předcházet jednání pod vlivem omylu v konkrétní věci nepřicházejí v

úvahu nebo neexistují, posuzuje se „zřejmost“ případných obtíží, bránících

pachateli v seznámení se s příslušnou právní úpravou, s ohledem na jejich

objektivní povahu, jakož i na jejich subjektivní posuzování pachatelem za

situace, v níž se nacházel před nebo při páchání činu.

41. V návaznosti na shora stručně rozvedená teoretická východiska

Nejvyšší soud konstatuje, že ze skutkových zjištění, jak jsou popsána v tzv.

skutkové větě výroku o vině rozsudku soudu prvního stupně a podrobně rozvedena

v odůvodnění rozhodnutí soudů obou stupňů je evidentní, že obvinění svým

jednáním beze zbytku naplnili všechny zákonné znaky přečinu šíření toxikomanie

podle § 287 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zákoníku.

42. Soudy obou stupňů ve svých rozhodnutích výstižně vyjádřily znaky

předmětného přečinu tak, že obviněný P. S. jako jednatel a třetinový vlastník

mateřské obchodní společnosti GROWMAN PLAINS, s. r. o., a jednatel dceřiné

obchodní společnosti GrowLand, s. r. o., a Ing. M. O. jako dvoutřetinový

vlastník obchodní společnosti GROWMAN PLAINS, s. r. o., a jako osoba fakticky

se podílející na marketingu obou zmíněných společností, úmyslně podněcovali ke

zneužívání jiné návykové látky než alkoholu tím, že nabízeli nejen v kamenných

prodejnách, ale i veřejně přístupnou počítačovou sítí prostřednictvím

internetových stránek kompletní pěstební zařízení a další prostředky pro

pěstování a další zpracování a užívání rostlin konopí s vysokým obsahem účinné

látky THC, a to zejména feminizovaná semena speciálně vyšlechtěných odrůd

rostlin konopí, osvětlovací a pěstební techniku, vzduchotechniku, zavlažovací

techniku, kuřácké potřeby, atd. Tuto obchodní činnost rovněž podporovali

poskytováním informačních materiálů, z nichž bylo jednoznačné, že byly určeny

pro pěstitele a konzumenty marihuany, když na internetových stránkách i v

provozovaných kamenných prodejnách bylo možno získat informace, které

potencionální zájemce informovaly o koupi, výnosnosti, kvalitách a účincích

některých druhů konopí setého.

43. V posuzovaném případě tak byly v rozhodnutí soudu prvního stupně, s

jehož závěry se plně ztotožnil i soud odvolací, beze zbytku naplněny i

přiléhavě vyjádřeny znaky objektivní stránky přisouzené skutkové podstaty,

neboť pakliže obvinění popsané prostředky nabízeli, tj. předkládali o takových

předmětech propagující, pozitivní informace, kterými se snažili dosáhnout

dalšího šíření takových prostředků mj. právě se zřetelem k tomu, aby sloužily

ke zneužívání návykových látek, včetně poskytnutí kompletního vybavení pro

případnou intenzivní produkci takových látek, poskytli tím širokému okruhu osob

materiální zajištění pro jejich zneužívání návykové látky THC, lze toto jejich

počínání jednoznačně chápat jako podněcování k jejímu zneužívání (srov. např.

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2012, sp. zn. 8 Tdo 1206/2012,

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. 11 Tdo 935/2014, usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 3 Tdo 1218/2014, usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 8 Tdo 1217/2014, usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2015, sp. zn. 11 Tdo 879/2015, nález Ústavního

soudu ze dne 20. 2. 2014, sp. zn. III. ÚS 934/13, a další).

44. V návaznosti na shora uvedené závěry soudů obou stupňů Nejvyšší soud

shledal námitku obviněných, že jednali v právním omylu negativním ve smyslu §

19 odst. 1 tr. zákoníku, neboť se domnívali, že sortiment jimi nabízeného

zboží, způsob jeho prezentace, jakož i skladba tohoto sortimentu odpovídá

platným právním předpisům, a že se touto činností nedopouští žádného

protiprávního jednání, neopodstatněnou. Je totiž obecnou notorietou, že látka

THC je psychotropní látkou, nakládání s níž je striktně regulováno zákonnými

předpisy. Z hlediska zavinění pachatele proto postačí jeho, byť laická, znalost

skutkových okolností rozhodných pro naplnění příslušného znaku skutkové

podstaty. Je zřejmé, že jednání obviněných, kteří si museli být shora uvedené

povahy návykové látky a jejího získání formou pěstování na základě jimi

prodávaného zboží vědomi, lze označit za cílené a směřující k osobám, které si

mohly ať již přímo či prostřednictvím internetu zakoupit komplexně vše, co bylo

třeba k vypěstování, výrobě i následnému užití návykové látky. Jednalo se tedy

o poskytnutí morální i materiální podpory a ovlivňování rozhodování předem

neurčeného okruhu osob k tomu, aby zneužívaly návykovou látku, jakou nepochybně

marihuana je. Nutno rovněž poznamenat, že argumentace obviněného Ing. M. O.

ohledně jeho komunikace se zástupci policie spočívající v zjišťování, jaký

sortiment smí a nesmí nabízet, dostatečně svědčí o skutečnosti, že obvinění po

dobu provozování obchodní činnosti věděli, že jejich aktivity můžou kolidovat s

trestněprávními předpisy. Argumentace obviněných o beztrestnosti jejich jednání

v důsledku právního omylu negativního tak nemohla obstát. Nejvyšší soud pak

nad rámec připomíná, že s takovými úvahami se soudy obou stupňů dostatečně

komplexně vypořádaly (č. l. 1828, 1925).

45. Pokud jde dále o naplnění subjektivní stránky posuzovaného trestného

činu, bylo podle Nejvyššího soudu v jednání obviněných správně soudy obou

stupňů shledáno zavinění ve formě minimálně úmyslu nepřímého podle § 15 odst. 1

písm. b) tr. zákoníku, které kromě shora uvedeného jednoznačně vyplývá ze

způsobu páchání trestné činnosti, kdy se nejednalo o jednorázový či náhodný

čin, nýbrž o promyšlené a komplexní jednání, které nutně předpokládalo

existenci k tomu směřující vůle obviněných. Nejvyšší soud dále zdůrazňuje, že

soudy obou stupňů zcela správně ve svých úvahách pro právní závěry vycházely z

povahy všech zjištěných skutečností, když především posuzovaly účel, k jakému

byly nabízené předměty a prostředky určeny a k čemu reálně měly sloužit. Právě

tyto komplexní úvahy soudů obou stupňů dostatečně postihly skutečnou povahu

provozované obchodní činnosti, že nabízené zboží mělo za účel přilákat

především zájemce o marihuanu jakožto nejsnazší toxikomanické užití konopí

formou kouření částí vzrostlé rostliny. Navíc z propagačních materiálů, které

byly poskytovány (nemluvě o faktickém postavení a činnosti obviněných), muselo

být obviněným známo, že z nabízených semen lze vypěstovat konopí s mimořádně

vysokým obsahem THC. Věděli tedy, že můžou porušit nebo ohrozit zájem chráněný

trestním zákonem, a pro případ, že jej způsobí, s tím byli srozuměni.

46. S poukazem na rozvedené skutečnosti Nejvyšší soud konstatuje, že

skutková zjištění učiněná v soudním řízení objasňují všechny potřebné okolnosti

pro posouzení jednání obviněných jako přečinu šíření toxikomanie podle § 287

odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zákoníku. Je tak možno učinit závěr, že soudy

obou stupňů soud zvolily odpovídající právní kvalifikaci a námitka obviněných

stran jejich jednání v právním omylu negativním ve smyslu § 19 odst. 1 tr.

zákoníku tak nemohla v žádném případě obstát.

47. Oba obvinění dále uplatnili námitky spočívající v nejasnosti,

nejednotnosti a nelegálnosti právní úpravy, judikatury i přístupu státních

orgánů ke konzumaci marihuany a její produkci, včetně všeho, co s ní souvisí.

Nejvyšší soud pak s ohledem na předmětné námitky shledal, že takto postavenou

argumentaci nelze v žádném směru akceptovat.

48. Nejvyšší soud na tomto místě zdůrazňuje, že ačkoli byla trestná

činnost obdobného charakteru navzdory konstantní judikatuře Nejvyššího i

Ústavního soudu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2012, sp.

zn. 8 Tdo 1206/2012, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. 11

Tdo 935/2014, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 3 Tdo

1218/2014, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 8 Tdo

1217/2014, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2015, sp. zn. 11 Tdo

879/2015, nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2014, sp. zn. III. ÚS 934/13, a

další) ze strany orgánů činných v trestních řízení po určitou dobu fakticky

tolerována, nemůže ospravedlnit pachatele takových deliktů a vyloučit jejich

trestní odpovědnost. V tomto ohledu je rovněž nerozhodné, že kompletní

sortiment, který obvinění nabízeli ve svém obchodě, lze získat i volně na

internetu, případně na prodejních výstavách (Cannafest) a podobně, neboť to

neznamená, že nejsou způsobilé přispívat k šíření toxikomanie či podněcovat ke

zneužívání návykových látek. Takové hodnocení představuje nepřípustné

zjednodušení dané problematiky. Podstatou growshopu, který má za cíl podnítit

odhodlání zájemců o pěstování konopí a cílí směrem na jeho prezentování, coby

populárního fenoménu, jehož zneužívání není škodlivé, je právě kumulace

veškerých komponent, které usnadní získání návykové látky a užívání. Za tímto

účelem pak pachatelé umožňují jednoduché získání všeho potřebného na jednom

místě. Vytvářejí tak ucelenou představu snadného a bezproblémového získání a

užívání návykové látky, což v dalších osobách podněcuje ochotu s návykovou

látkou experimentovat. Jednání obviněných tudíž cíleně směřovalo k osobám,

které si mohly ať již přímo či prostřednictvím internetu zakoupit komplexně

vše, co bylo třeba k vypěstování, výrobě i následnému užití marihuany, když

tímto způsobem poskytli morální i materiální podporu a ovlivňovali rozhodování

předem neurčeného okruhu osob k tomu, aby zneužívaly návykovou látku, jakou

nepochybně marihuana je. Dále nutno poznamenat, že pokud obviněný P. S. v této

souvislosti poukázal na rozhodnutí Městského soudu ze dne 15. 2. 2016, sp. zn.

44 To 36/2016, jenž rozhodl o trestné činnosti obdobného charakteru

zprošťujícím výrokem, tak toto rozhodnutí bylo napadeno dovoláním ze strany

nejvyššího státního zástupce v neprospěch obviněné a poté ze strany Nejvyššího

soudu (viz usnesení ze dne 18. 10. 2016, sp. zn. 11 Tdo 1131/2016) zrušeno a

vráceno soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí, a to právě z

důvodu nerespektování výše uvedené ustálené judikatury. Nejvyšší soud pak s

ohledem na uplatněné námitky konečně zdůrazňuje, že jeho rozhodovací činnost v

žádném směru nenahrazuje zákonodárný proces, nýbrž zajišťuje jednotu a

zákonnost rozhodování soudů nižších stupňů, jež jsou vázány jeho právním

názorem. Rozhodnutí Nejvyššího soudu tedy mají judikatorní význam pro výklad a

aplikaci právních předpisů, a nikoli jejich tvorbu.

49. Nejvyšší soud se rovněž neztotožnil s námitkou obviněného P. S., že

rozhodnutí soudu prvního stupně nelze považovat za spravedlivé, neboť z jeho

skutkové věty není jakkoli zřejmé, jaká měla být úloha jednotlivých

spolupachatelů ve smyslu § 23 tr. zákoníku, natož míra jejich zavinění.

50. V této souvislosti nutno připomenout, že o spolupachatelství podle §

23 tr. zákoníku se jedná tehdy, byl-li trestný čin spáchán společným úmyslným

jednáním dvou nebo více osob, přičemž každá osoba odpovídá tak, jako by trestný

čin spáchala sama. O společné jednání, ať již současně probíhající nebo

postupně na sebe navazující, jde tehdy, jestliže každý ze spolupachatelů

naplnil svým jednáním všechny znaky skutkové podstaty trestného činu, nebo

pokud každý ze spolupachatelů svým jednáním uskutečnil jen některý ze znaků

skutkové podstaty trestného činu, jež je pak naplněna jen souhrnem těchto

jednání, anebo když jednání každého ze spolupachatelů je alespoň článkem

řetězu, přičemž jednotlivé činnosti – články řetězu – působí současně nebo

postupně ve vzájemné návaznosti a směřují k přímému vykonání trestného činu a

jen ve svém celku tvoří jeho skutkovou podstatu. K naplnění pojmu

spolupachatelství není třeba, aby se všichni spolupachatelé zúčastnili na

trestné činnosti stejnou měrou. Stačí i částečné přispění, třeba i v podřízené

roli, jen když je vedeno stejným úmyslem jako činnost ostatních pachatelů, a je

tak objektivně i subjektivně složkou děje, tvořícího ve svém celku trestné

jednání. Společný úmysl spolupachatelů musí zahrnovat jak jejich společné

jednání, tak sledování společného cíle, přičemž předchozí vzájemná výslovná

dohoda není vyžadována a postačí, jde-li o dohodu konkludentní. Každý

spolupachatel si však musí být vědom alespoň možnosti, že jednání jeho i

ostatních spolupachatelů směřuje k spáchání trestného činu společným jednáním,

a být s tím pro tento případ srozuměn (srov. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník

I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 329-331)

51. V návaznosti na výše uvedené Nejvyšší soud konstatuje, že skutkový

stav, tak jak je popsán ve výroku o vině rozsudku soudu prvního stupně a jak

vyplývá z dalších skutečností popsaných v odůvodnění rozsudků soudů obou stupňů

(č. l. 1830-1831, 1925, 1929), poskytuje dostatečný podklad k právnímu závěru,

že se obvinění dopustili trestného činu šíření toxikomanie podle § 287 odst. 1,

odst. 2 písm. c) tr. zákoníku, přičemž je zřejmé, že tento trestný spáchali oba

obvinění společným úmyslným jednáním jako spolupachatelé ve smyslu § 23 tr.

zákoníku. Soudy obou stupňů se přitom ve svých rozhodnutích výslovně zabývaly i

postavením a rolí obviněných na přisuzované trestné činnosti, přičemž shodně

dospěly k závěru, že jejich podíl a míra zavinění (v podobě úmyslu nepřímého ve

smyslu § 15 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku) byly naprosto stejné. Nejvyšší soud

nadto uvádí, že pro právní posouzení trestní odpovědnosti obviněných není

rozhodné, jakými konkrétními úkony či jakým přesným podílem se každý z nich na

trestné činnosti podílel. Spolupachatelství totiž není žádnou zvláštní formou

trestného činu, neboť nijak nerozšiřuje trestní odpovědnost mimo rámec

skutkových podstat vymezených ve zvláštní části trestního zákona, proto není

nutné, aby ve výroku o vině bylo u spolupachatelů citováno ustanovení § 23 tr.

zákoníku (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 7. 2002, sp. zn. 7

Tdo 368/2002).

52. Obviněný P. S. ve svém dovolání rovněž namítl existenci extrémního

nesouladu mezi provedenými důkazy a učiněnými skutkovými zjištěními, který

shledal v tom, že nebyl proveden jakýkoli důkaz o jeho podílu na trestněprávním

jednání, soudy obou stupňů nezkoumaly otázku naplnění subjektivní stránky

přisouzeného trestného činu, prohlídky jiných prostor a důkazy v podobě záloh

internetových stránek byly provedeny nezákonně a vytkl i existenci opomenutého

důkazu v podobě odborného vyjádření MUDr. T. Z., Ph.D.

53. Nejvyšší soud s ohledem na námitky, že obviněnému nebylo prokázáno

přisuzované jednání, předně konstatuje, že tyto neodpovídají požadavkům na

hmotněprávní argumentaci pod dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g)

tr. ř., neboť zpochybňují rozsah dokazování, hodnocení důkazní situace a

skutková zjištění učiněná soudy nižších stupňů. Obviněný tak v tomto směru

uplatnil námitky výhradně skutkové a procesní povahy, které nejsou způsobilé

založit přezkumnou povinnost dovolacího soudu. Námitky typu, že nebylo

dostatečně prokázáno jeho jednání, že z důkazní situace nijak nevyplývá, že by

se dopustil předmětné trestné činnosti, případně vlastní hodnocení jednotlivých

důkazů a celkové důkazní situace nabízené v dovolání, zcela vybočují z mezí

deklarovaného dovolacího důvodu, neboť jsou zaměřeny výlučně do procesu

dokazování. Je navíc zřejmé, že tyto námitky primárně nezpochybňují právní

posouzení skutku, nýbrž se domáhají převzetí obviněným nabízené verze

skutkových zjištění, z které pak vyvstávají pochybnosti o právní kvalifikaci.

54. Nejvyšší soud ve shodě s judikaturou Ústavního soudu však

nepřehlíží, že jakkoliv skutkové námitky nezakládají žádný z důvodů dovolání

podle § 265b tr. ř., a proto ve vztahu k nim neexistuje jeho přezkumná

povinnost, tak tuto zásadu nelze uplatnit v případě zjištění, že nesprávná

realizace důkazního řízení se dostává do kolize s postuláty spravedlivého

procesu.

55. Průlom do uvedených principů je tak možný v případě faktického

zjištění extrémního nesouladu mezi skutkovými zjištěními na straně jedné a

provedenými důkazy na straně druhé, a to za podmínky, že dovolatel tento

nesoulad učiní předmětem svého dovolání a současně i přesně uvede, v čem

konkrétně tento nesoulad spatřuje. Takovýto závažný rozpor je dán, pokud

skutková zjištění soudů nižších stupňů nemají vůbec žádnou obsahovou vazbu na

provedené důkazy, nebo pokud tato zjištění při žádném z logických způsobů

jejich hodnocení nevyplývají z provedených důkazů, nebo jsou dokonce pravým

opakem obsahu důkazů, na jejichž podkladě byla učiněna apod. V průběhu

dokazování či hodnocení důkazů by tedy musel nastat takový exces, který

odporuje zejména pravidlům zakotveným v § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. Tento

extrémní nesoulad však nelze shledávat pouze v tom, že obviněný není spokojen s

důkazní situací a s jejím vyhodnocením, když mezi provedenými důkazy a

skutkovými zjištěními je patrná logická návaznost.

56. Při respektování výše uvedených obecných předpokladů je však s

ohledem na stav a výsledky provedeného dokazování zřejmé, že v posuzované věci

se o žádný z případů extrémního nesouladu nejedná.

57. Nejvyšší soud proto pouze nad rámec připomíná, že jak soud prvního

stupně, tak soud odvolací, se otázkou viny obviněného P. S. ve svých

rozhodnutích pečlivě a dostatečně zabývaly, a v tomto směru tak lze odkázat na

jejich skutková zjištění a odůvodnění jejich rozhodnutí (č. l. 1829-1830,

1925-1926). Pouze ve stručnosti tak lze poukázat, že závěr o vině obviněného

byl učiněn zejména na základě svědecké výpovědi L. L., obviněného Ing. M. O.,

důkazů zajištěných při prohlídkách jiných prostor a záloh internetových

stránek, jakož i skutečností vyplývajících z obchodního rejstříku. Nelze se

proto ztotožnit s tvrzením obviněného, že o jeho podílu na trestné činnosti

nesvědčí žádný provedený důkaz. Pokud jde dále o naplnění subjektivní stránky

přisuzovaného trestného činu, v jednání obviněného soudy obou stupňů správně

shledaly zavinění ve formě minimálně úmyslu nepřímého podle § 15 odst. 1 písm.

b) tr. zákoníku, přičemž touto problematikou se Nejvyšší soud již výše zabýval

(viz bod 45. tohoto rozhodnutí) a na jeho argumentaci lze tedy v tomto směru

plně odkázat.

58. Pokud jde dále o výhrady obviněného P. S. ohledně nezákonnosti a

procesní nepoužitelnosti důkazů v podobě prohlídek jiných prostor, neboť

příkazy k jejich provedení neobsahují důvody neodkladnosti a neopakovatelnosti,

Nejvyšší soud konstatuje, že ani v tomto případě se nejedná o námitky

opodstatněné.

59. Podle § 82 odst. 1 tr. ř. lze domovní prohlídku vykonat, je-li

důvodné podezření, že v bytě nebo v jiné prostoře sloužící k bydlení nebo v

prostorách k nim náležejícím (obydlí) je věc nebo osoba důležitá pro trestní

řízení. Podle § 82 odst. 2 tr. ř. lze pak z důvodů uvedených v § 82 odst. 1 tr.

ř. vykonat i prohlídku prostor nesloužících k bydlení (jiných prostor) a

pozemků, pokud nejsou veřejně přístupné. Podle § 83 odst. 1 tr. ř. příkaz k

domovní prohlídce musí být vydán písemně a musí být odůvodněn. V příkazu musí

být mimo obecných náležitostí uloženo provedení domovní prohlídky, popsán byt

nebo jiná prostora sloužící k bydlení, včetně prostor k nim náležejících tak,

aby nemohlo dojít k záměně bytu nebo takové jiné prostory a aby byl určen též

rozsah provádění domovní prohlídky. Dále zde musí být uveden účel domovní

prohlídky a poukázáno na povinnost majitele nebo nájemce či jiného uživatele

bytu (prostorů) strpět domovní prohlídku, včetně poučení o možnosti překonat

odpor nebo vytvořenou překážku. Obsahovat musí upozornění na povinnost vydat

věci důležité pro trestní řízení, příp. při ní nalezené s pohrůžkou, že takové

věci budou odňaty, nebudou-li dobrovolně vydány (srov. Šámal P. a kol. Trestní

řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1122).

Podle § 83a odst. 1 tr. ř. pak platí, že na nařízení a provedení prohlídky

jiných prostor a pozemků se obdobně užije § 83 odst. 1 a odst. 2 tr. ř.

60. Nejvyšší soud dále připomíná, že k provádění domovní prohlídky jako

neodkladného a neopakovatelného úkonu typicky dochází v případech, kdy v době,

kdy má být úkon proveden, zatím není známa osoba, proti které se trestní řízení

vede (tzv. neznámý pachatel), a pro další postup v trestním řízení je tak

prohlídka nezbytná. Dále se jedná o případy, kdy je podezřelý ze spáchání

konkrétního trestného činu sice orgánům činným v trestním řízení znám, ale bez

provedení neodkladného nebo neopakovatelného úkonu nelze vyhovět podmínce

uvedené v čl. 6 odst. 3 písm. a) Úmluvy, podle kterého má obviněný právo být

neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, seznámen s povahou a důvodem obvinění

proti němu. Bez těchto zjištění by obvinění také neobstálo v testu zjištěných a

odůvodněných skutečností ve smyslu ustanovení § 160 odst. 1 tr. ř. K dalším

typickým případům, kdy je nezbytné provádět domovní prohlídku jako úkon

neodkladný a neopakovatelný, pak patří situace, kdy policejní orgán v trestním

řízení sice shromáždil dostatek podkladů a mohl by proti známému podezřelému

zahájit trestní stíhání i bez domovní prohlídky, ale je zde konkrétní

skutečnost, odůvodňující obavu, že sdělení obvinění by mohlo způsobit prodlevu

nebo být upozorněním pro podezřelého, aby zničil nebo odstranil stopy trestného

činu, resp. důkazní prostředky, jež se v předmětných, veřejnosti nepřístupných

prostorách nacházejí.

61. Podle § 160 odst. 4 tr. ř. neodkladným úkonem je takový úkon, který

vzhledem k nebezpečí jeho zmaření, zničení nebo ztráty důkazu nesnese z

hlediska účelu trestního řízení odkladu na dobu, než bude zahájeno trestní

stíhání. Neopakovatelným úkonem je takový úkon, který nebude možno před soudem

provést. Povahu úkonu jako neodkladného nebo neopakovatelného je třeba

posuzovat vždy podle okolností konkrétního případu. Potřeba výslovného uvedení,

že se jednalo o neodkladný či neopakovatelný úkon, byla v judikatuře soudů

opakovaně řešena. V rozhodnutí pod č. 13/2014-III. Sb. rozh. tr. Nejvyšší soud

vyslovil, že jestliže je příkaz k domovní prohlídce vydáván ve stadiu

„prověřování podezřelého“, nikoli tedy ve stadiu trestního stíhání, je třeba v

odůvodnění vysvětlit, proč jde o úkon neodkladný nebo neopakovatelný, popř. to

uvést v protokolu o domovní prohlídce (§ 160 odst. 4 tr. ř.), což by mělo být z

logiky věci obsaženo již v návrhu státního zástupce. Dále lze zmínit např.

rozhodnutí uveřejněné pod č. 37/2013 Sb. rozh. tr., které ovšem současně

zdůraznilo, že je nutné zvažovat i materiální hledisko, pokud zdůvodnění

neodkladnosti či neopakovatelnosti v uvedených úkonech není.

62. V případě, že takové zdůvodnění příkaz nebo protokol neobsahuje,

lze odstranit nedostatek formálních podmínek příkazu nebo protokolu (tedy i o

neodkladnosti úkonu), v dalším řízení, a to např. výslechem osob, které se

provedení úkonu zúčastnily, popř. jej provedly. Smyslem a účelem povinnosti

vyložit věcné důvody pro neodkladnost a neopakovatelnost úkonu v protokolu je

totiž zaručit transparentnost trestního řízení a jeho kontrolovatelnost, tj.

zajistit náležitou přezkoumatelnost těchto úkonů. Jestliže při následné

kontrole a po zvážení všech souvislostí lze konstatovat, že věcné důvody pro

neodkladnost či neopakovanost úkonu byly splněny, pak případná neexistence

zdůvodnění neodkladnosti nebo neopakovatelnosti – byť je vadou řízení –

nedosahuje takové roviny, aby byla sama o sobě důvodem pro rušení příslušných

meritorních rozhodnutí, neboť jde ve své podstatě o vadu toliko formální, bez

vlivu na věcnou správnost provedení neodkladného či neopakovatelného úkonu.

63. Nejvyšší soud rovněž připomíná, že Ústavní soud v usnesení ze dne

15. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 231/05, uvedl, že nedostatečné zdůvodnění

neodkladnosti nebo neopakovatelnosti v soudním příkazu k domovní prohlídce,

stejně jako porušení povinnosti uvést do protokolu o domovní prohlídce

skutečnosti, na jejichž základě byla domovní prohlídka jako neodkladný nebo

neopakovatelný úkon prováděna, je vadou řízení, která však sama o sobě

nedosahuje ústavní roviny, resp. sama o sobě není důvodem pro zrušení

příslušných rozhodnutí (shodně též usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2008,

sp. zn. I. ÚS 1813/07, a usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 3. 2009, sp. zn.

I. ÚS 3108/08). V usnesení ze dne 16. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 2816/10, pak

Ústavní soud konstatoval, že za důvod ke svému zásahu ustáleně nepovažuje

situaci, kdy se jedná pouze o nižší míru pečlivosti, s jakou byl příkaz k

domovní prohlídce vypracován, totiž kdy předmětné odůvodnění sice neobsahuje

pasáž, která by se výslovně věnovala neodkladnosti či neopakovatelnosti dané

prohlídky, nicméně tato neodkladnost či neopakovatelnost je ze spisového

materiálu a z okolností případu zřejmá. V usnesení ze dne 27. 8. 2013, sp. zn.

II. ÚS 907/13, pak Ústavní soud konstatoval, že ústavněprávního rozměru nabývá

až deficit, kdy v daném případě neodkladnost úkonu z odůvodnění příkazu není

(ani interpretací) jakkoli seznatelná, byť alespoň v (minimálním) nezbytném

rozsahu (podobně např. usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2013, sp. zn. II.

ÚS 946/13).

64. Nejvyšší soud tedy ze všech hledisek, která již byla vymezena,

posuzoval okolnosti, za nichž došlo k prohlídkám jiných prostor v projednávané

věci, a shledal, že policejní orgán ve všech namítaných případech podal řádně

věcně i formálně odůvodněný návrh (č. l. 699-700, 865-866, 923-924) státnímu

zástupci, který následně rozvedl i skutečnosti rozhodné pro provedení prohlídky

jiných prostor, včetně uvedení a zdůvodnění jeho neodkladnosti, resp.

neopakovatelnosti zachycené ve spisovém materiálu (č. l. 701-702, 867-867

verte, 925-926). V samotných příkazech k prohlídce jiných prostor se pak soud

vždy explicitně vyjádřil i k důvodům neodkladnosti a neopakovatelnosti

posuzovaného úkonu (č. l. 703-704, 868-869, 927-927 verte), byť v příkazu ze

dne 7. 11. 2013, sp. zn. 44 Nt 1323/0213 poněkud stručně. Nejvyšší soud dále

konstatuje, že v protokolu o provedení prohlídky jiných prostor byly pak znovu

rozvedeny důvody k provedení prohlídky jako neopakovatelného a neodkladného

úkonu (č. l. 707, 870). Zmínka o neodkladnosti či neopakovatelnosti předmětného

úkonu tak pouze absentuje v protokolu o provedení prohlídky jiných prostor ze

dne 19. 11. 2013 (č. l. 928 a násl.). Absence výslovného označení daného úkonu

neodkladným nebo neopakovatelným však vzhledem k předchozím materiálním i

formálním důvodům není pochybením dosahujícím takové intenzity, jež by mohlo

založit procesní vadu zakládající porušení práva na spravedlivý proces.

65. S ohledem na konkrétní okolnosti případu, procesní charakteristiku

této fáze řízení a obsah výše uvedených úkonů je tedy zřejmé, že tzv. trojí

kontrola neodkladnosti, resp. neopakovatelnosti prohlídek ve smyslu nález

Ústavního soudu ze dne 7. 5. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 47/13, byla v dané věci

jednoznačně zachována. Průběh přípravného řízení v této věci svědčí o

posloupnosti jednotlivých úkonů trestního řízení, v němž měly po počátečních

úkonech dokladujících podezření ze spáchání trestného činu prohlídky jiných

prostor zřetelně povahu neodkladných a neopakovatelných úkonů, bez nichž by

nebylo vůbec možno vyhovět účelu trestního řízení a identifikovat protiprávní

jednání. Policejní orgán, státní zástupce i soudce měli v době rozhodování o

nich k dispozici nezbytnou kvantitu i kvalitu důkazů, které takové prohlídky

odůvodňovaly. Vzhledem k tomu nelze ve výše uvedeném postupu orgánů činných v

trestním řízení shledat výraznější pochybení, natož takové, které by mohlo

založit procesní vadu zakládající některý z dovolacích důvodů, případně dokonce

porušení práva na spravedlivý proces. Nejvyšší soud tedy neshledal takové

pochybení, které by mohlo mít za následek nepoužitelnost výsledků prohlídek

jiných prostor coby důkazů v trestním řízení vedeném proti obviněným, neboť

způsob jejich provedení jako celek, posuzován i z hledisek vymezených v

rozhodnutích Ústavního soudu, může obstát.

66. Nejvyšší soud se rovněž nemohl ztotožnit s námitkou obviněného stran

nezákonnosti důkazu v podobě zálohy internetových stránek, a to z důvodu jeho

pořízení mimo rámec trestního řízení. Na tomto místě nutno zdůraznit, že podle

§ 12 odst. 10 tr. ř. se trestním řízením rozumí řízení podle tohoto zákona a

zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, trestním stíháním

pak úsek řízení od zahájení trestního stíhání až do právní moci rozsudku,

případně jiného rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení ve věci samé a

přípravným řízením úsek řízení podle tohoto zákona od sepsání záznamu o

zahájení úkonů trestního řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných

úkonů, které mu bezprostředně předcházejí, a nebyly-li tyto úkony provedeny, od

zahájení trestního stíhání do podání obžaloby, návrhu na schválení dohody o

vině a trestu, postoupení věci jinému orgánu, zastavení trestního stíhání, nebo

do rozhodnutí či vzniku jiné skutečnosti, jež mají účinky zastavení trestního

stíhání před podáním obžaloby, anebo do jiného rozhodnutí ukončujícího

přípravné řízení, zahrnující objasňování a prověřování skutečností

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a vyšetřování.

67. Na základě výše uvedeného zákonného ustanovení je pak zcela

zřetelné, že pokud byla záloha internetových stránek pořízena dne 16. 7. 2013,

přičemž samotný záznam o zahájení úkonů trestního řízení byl sepsán dne 24. 7.

2013, nebyla tato záloha pořízena mimo rámec trestního řízení, neboť ze

spisového materiálu lze dovodit, že se jednalo o provedení neodkladného a

neopakovatelného úkonu, jehož pořízení bylo nutné provést tak, aby byl zachycen

okamžitý stav dotčených internetových stránek a aby bylo zabráněno případnému

odstranění údajů důležitých pro trestní řízení. Pokud tedy soudy obou stupňů s

ohledem na okolnosti daného případu vyhodnotily pořízení zálohy internetových

stránek jako důkaz získaný zákonným způsobem, nelze tomuto postupu vytknout

žádné pochybení.

68. Nejvyšší soud s ohledem na obviněným uplatněnou argumentaci dále v

obecné rovině konstatuje, že námitka týkající se opomenutí provedeného důkazu

není rovněž svojí povahou námitkou hmotněprávního charakteru, ale dle soudní

judikatury je třeba zásadu spravedlivého procesu vyplývající z čl. 36 Listiny

základních práv a svobod vykládat tak, že v řízení před obecnými soudy musí být

dána jeho účastníkovi také možnost navrhnout důkazy, jejichž provedení pro

prokázání svých tvrzení pokládá za potřebné. Tomuto procesnímu právu účastníka

pak odpovídá povinnost soudu nejen o navržených důkazech rozhodnout, ale také

(pokud návrhu na jejich provedení nevyhoví) ve svém rozhodnutí vyložit, z

jakých důvodů navržené důkazy neprovedl.

69. Zásada volného hodnocení důkazů totiž neznamená, že by soud ve svém

rozhodování (v úvahách nad ním) měl na výběr, které z provedených důkazů

vyhodnotí a které nikoli nebo o které z provedených důkazů své skutkové závěry

(zjištění) opře a které opomene. Neakceptování důkazního návrhu obviněného lze

založit toliko třemi důvody. Prvním je argument, podle něhož tvrzená

skutečnost, k jejímuž ověření nebo vyvrácení je navrhován důkaz, nemá

relevantní souvislost s předmětem řízení. Dalším možným důvodem je argument,

podle kterého důkaz není s to ani ověřit, ani vyvrátit tvrzenou skutečnost,

čili ve vazbě na toto tvrzení nedisponuje vypovídací potencí. Konečně třetím je

pak nadbytečnost důkazů, tj. argument, podle něhož určité tvrzení, k jehož

ověření nebo vyvrácení je důkaz navrhován, bylo již v dosavadním řízení bez

důvodných pochybností (s praktickou jistotou) ověřeno nebo vyvráceno (srov.

např. nález Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2004, sp. zn. I. ÚS 733/01, nález

Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. IV. ÚS 570/03, nález Ústavního

soudu ze dne 18. 11. 2004, sp. zn. III. ÚS 177/04, usnesení Ústavního soudu ze

dne 23. 9. 2005, sp. zn. III. ÚS 359/05, a další).

70. Nejvyšší soud pak v této souvislosti poukazuje, že odvolací soud se

provedeným důkazem v podobě odborného vyjádření MUDr. T. Z., Ph.D., ve svém

rozhodnutí explicitně zabýval (č. l. 1927), přičemž dospěl k závěru, že tento

důkaz nemá relevantní vztah k páchané trestné činnosti a nedisponuje tak

důkazním potenciálem potřebným pro rozhodnutí ve věci. Za situace, kdy odvolací

soud tímto způsobem zhodnotil provedený důkaz, nelze uvažovat o existenci tzv.

opomenutého důkazu, a tedy ani o porušení práva obviněného na spravedlivý

proces.

71. Dle názoru Nejvyššího soudu tak lze uzavřít, že soudy obou stupňů se

ve svých rozhodnutích vypořádaly s hodnocením provedených důkazů v intencích

ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. a nelze jim vytýkat nějakou svévoli,

nelogičnost, rozporuplnost, jednostrannost hodnotících úsudků apod. Jimi

učiněná skutková zjištění pak plně korespondují s výsledky provedeného

dokazování, jež bylo vykonáno v dostatečném rozsahu, přičemž důkazy byly

provedeny a vyhodnoceny v souladu se zákonnými požadavky na tuto činnost soudů.

V návaznosti na to dospěl Nejvyšší soud k závěru, že mezi skutkovými zjištěními

a provedenými důkazy není žádný nesoulad, tím méně nesoulad extrémní, a námitky

obviněného P. S. tudíž v tomto směru zcela míjejí meze dovolacího důvodu podle

§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

72. Obviněný P. S. ve svém dovolání dále namítl, že odvolací soud se

dopustil porušení zákazu reformationis in peius, když konstatoval, že soud

prvního stupně sice uložil obviněnému trest s přihlédnutím k již zahlazenému

odsouzení, avšak sám poté ke snížení trestu nepřikročil. Ačkoliv Nejvyšší soud

konstatuje, že námitku spočívající v porušení zákazu reformationis in peius by

bylo možné obsahově podřadit pod uplatněný dovolací důvod podle § 265b odst. 1

písm. g) tr. ř. (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2004, sp. zn.

I. ÚS 55/04, nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2006, sp. zn. II. ÚS 304/04, a

dále též nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2006, sp. zn. I. ÚS 670/2005), v

daném případě se jedná o námitku zjevně neopodstatněnou.

73. Obecně lze připomenout, že zákaz reformationis in peius (zákaz změny

k horšímu) v odvolacím řízení zákon upravuje v ustanovení § 259 odst. 4 část

věty před středníkem tr. ř. tak, že v neprospěch obviněného může odvolací soud

změnit napadený rozsudek jen na podkladě odvolání státního zástupce, jež bylo

podáno v neprospěch obviněného. Rozsudek je pak v neprospěch obviněného měněn

tehdy, dojde-li k jakékoliv změně a v kterémkoliv výroku rozsudku, jenž se

přímo dotýká obviněného, v důsledku níž se zhoršuje postavení obviněného. Změna

k horšímu může nastat kromě jiného (ve skutkových zjištěních, v použité právní

kvalifikaci, v ochranném opatření, v náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo

vydání bezdůvodného obohacení), i v druhu a výměře trestu (srov. např.

rozhodnutí č. 22/1999 Sb. rozh. tr.). Postavení obviněného je třeba hodnotit v

celém rozsahu rozsudku a jeho následků, a to i se zřetelem k celkovému dopadu,

jenž by mohl být chápán objektivně, ale i s ohledem na to, že tyto důsledky v

konečné fázi pociťuje obviněný, jenž určuje, zda mu změna prospívá či nikoli.

Proto je třeba vycházet ze všech dostatečně zjištěných rozhodných skutečností

(srov. nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2006, sp. zn. I. ÚS 670/2005).

74. V kontextu shora uvedeného je pak potřebné zdůraznit, že odvolací

soud sice částečně zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně, avšak pouze z

podnětu odvolání státního zástupce (odvolání obou obviněných byla zamítnuta

jako nedůvodná), a to ve výroku o trestu obviněného Ing. M. O., tedy nikoli P.

S., přičemž jinak zůstalo rozhodnutí soudu prvního stupně nezměněno. Za této

situace je tedy zřejmé, že postavení obviněného P. S. nebylo rozhodnutím

odvolacího soudu nijak dotčeno. Uplatnění zásady zákazu reformationis in peius

zde proto nepřicházelo v úvahu, a tudíž ani nemohlo dojít k jejímu porušení.

Pokud obviněný poukázal na určitou nesprávnost v odůvodnění rozsudku soudu

prvního stupně stran předchozího odsouzení obviněného, k němuž nebylo možné

přihlížet, nejednalo se o okolnost, z níž by vyplývala nutnost takto uložený

trest snížit. Zásada zákazu reformationis in peius totiž stanovuje, že při

respektování § 259 odst. 4 tr. ř. nelze rozhodnutí změnit v neprospěch

obviněného, nikoli však povinnost rozhodnutí změnit v jeho prospěch (nadto

pouze na podkladě úvah rozvedených v odůvodnění rozhodnutí soudu prvního

stupně). Pouze nad rámec pak Nejvyšší soud připomíná, že za situace, kdy byl

obviněnému uložen takový druh trestu, který zákon připouští, a ve výměře v

rámci trestní sazby stanovené zákonem na trestný čin, jímž byl uznán vinným, se

nelze úspěšně domáhat zrušení napadeného rozhodnutí pouze pro nepřiměřenou

přísnost uloženého trestu, a to ani v případě, kdyby výrokem o trestu nebyla

důsledně respektována ustanovení trestního zákoníku, jež stanovují obecné

zásady pro jeho ukládání (srov. zejména usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 9.

2002, sp. zn. 11 Tdo 530/2002, uveřejněné pod č. 22/2003 Sb. rozh. tr.,

usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 5. 2008, sp. zn. III. ÚS 2866/07). Nejvyšší

soud proto dospěl k závěru, že uplatněná námitka stran porušení zákazu

reformationis in peius je v celém rozsahu zjevně neopodstatněná.

75. Pro úplnost pak Nejvyšší soud v projednávané věci poukazuje i na

související usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 9. 2016, sp. zn. 4 Pzo 9/2016,

jímž bylo rozhodnuto o návrhu společnosti GrowLand, s. r. o., na přezkoumání

zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu tak, že

příkazem k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Obvodního soudu pro

Prahu 7 ze dne 7. 11. 2013, sp. zn. V 61/2013, byl porušen zákon v ustanovení §

88 odst. 1, odst. 2 tr. ř. Nejvyšší soud však v této souvislosti zdůrazňuje, že

předmětný odposlech a záznam telekomunikačního provozu (jenž se týkal

telefonních čísel užívaných společností GrowLand, s. r. o.), nebyl použitý jako

důkaz v řízení před soudem prvního stupně a rovněž ani před soudem odvolacím, a

tudíž nemohl mít žádný vliv na posouzení otázky viny a trestu obviněných. Je

tedy zřejmé, že soudy obou stupňů k činnosti orgánů přípravného řízení

přistupovaly dostatečně kriticky a jejich postupu v tomto směru nelze vytknout

žádné pochybení.

76. Pokud jde konečně o opodstatněnost dovolacího důvodu podle § 265b

odst. 1 písm. l) tr. ř., z obsahu podaných dovolání je zřejmé, že jej obvinění

uplatnili v jeho druhé alternativě, konkrétně, že v řízení předcházejícímu

napadenému rozhodnutí byl dán dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr.

ř., avšak tato vada nebyla v odvolacím řízení odstraněna. Vzhledem k tomu, že

uplatněné námitky obviněných P. S. a Ing. M. O. však nenaplnily dovolací důvod

podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., nemohl být dán ani dovolací důvod podle §

265b odst. 1 písm. l) tr. ř., který byl na jeho existenci založen.

77. Vzhledem k výše uvedenému dospěl Nejvyšší soud k závěru, že v

případě obviněných P. S. a Ing. M. O. napadeným rozhodnutím a jemu

předcházejícím postupem nedošlo ve smyslu uplatněných dovolacích důvodů podle §

265b odst. 1 písm. g) a písm. l) tr. ř. k porušení zákona a proto jejich

dovolání podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl jako zjevně

neopodstatněná. Za podmínek uvedených v § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. učinil

Nejvyšší soud toto rozhodnutí v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není s výjimkou obnovy řízení

opravný prostředek přípustný (viz § 265n tr. ř.).

V Brně dne 21. 6. 2017

JUDr. Stanislav Rizman

předseda senátu