Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 3834/2018

ze dne 2020-08-28
ECLI:CZ:NS:2020:21.CDO.3834.2018.1

21 Cdo 3834/2018-251

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Pavla Malého a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v právní

věci žalobkyně K. B., narozené dne XY, bytem XY, proti žalované Vodafone Czech

Republic a. s. se sídlem v Praze 5, Stodůlky, náměstí Junkových 2808/2, IČO

25788001 (právního nástupce UPC Česká republika, s. r. o. se sídlem v Praze 4,

Nusle, Závišova č. 502/5, IČO 00562262), zastoupené JUDr. Vladimírem Zoufalým,

advokátem se sídlem v Praze 1, Národní č. 340/21, o neplatnost výpovědi z

pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C

19/2016, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18.

dubna 2018 č. j. 62 Co 35/2018-216, t a k t o:

I. Dovolání žalobkyně proti rozsudku městského soudu v části, ve které

bylo rozhodnuto o potvrzení rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 21.

srpna 2017 č. j. 10 C 19/2016-137 ve výroku o náhradě nákladů řízení, se

odmítá.

II. Rozsudek městského soudu se zrušuje a věc se vrací Městskému soudu v

Praze k dalšímu řízení.

Dopisem ze dne 22. 10. 2015, doručeným žalobkyni dne 27. 10. 2015, žalovaná

sdělila žalobkyni, že s ní rozvazuje pracovní poměr výpovědí, kterou odůvodnila

tím, že dne 20. 10. 2015 přijala „rozhodnutí o snížení stavu zaměstnanců za

účelem zvýšení efektivnosti práce“, na jehož základě již nebude práce žalobkyně

pro žalovanou potřebná, neboť její práci „spočívající v zastupování v soudních

a správních sporech zaměstnavatele přejde na externí advokátní kancelář, která

již zaměstnavatele zastupuje v dalších soudních a správních sporech“ a „práce

zaměstnance spočívající v poskytování právní podpory oddělení Bad Debts

Recovery bude distribuována mezi další stávající zaměstnance oddělení Legal na

základě rozhodnutí zaměstnance na pozici Legal Director“. Žalobkyně se žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 4 dne 25. 2. 2016

domáhala, aby bylo určeno, že uvedená výpověď z pracovního poměru je neplatná. Žalobu odůvodnila zejména tím, že u žalované pracovala na základě pracovní

smlouvy od 9. 12. 1991 (pod různými názvy pracovní pozice) jako právník (ve

výpovědi je chybně uvedeno, že u žalované pracovala od 1. 4. 1997). Tvrzená

nadbytečnost je uměle vykonstruovaná a skutečným důvodem výpovědi je

„dlouhodobá nepohodlnost žalobkyně jako zaměstnance“ plynoucí z toho, že se

„několik let snažila chránit majetek zaměstnavatele, tak nějak proti vůli

finančního ředitele“ (žalobkyně své nadřízené několikrát informovala o tom, že

v útvarech přímo řízených finančním ředitelem „dochází k mnohamilionovým

škodám“). Zaměstnavatel, který údajnou nadbytečností od začátku sledoval jiné

cíle, rozhodl o přenesení pracovní náplně žalobkyně na advokátní kancelář v

rozporu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, advokátní kanceláři

následně za její služby platil několikanásobek mzdy žalobkyně, takže „chybí

ekonomická kauza nadbytečnosti“, a následně dokonce nadbytečnost žalobkyně

popřel, jestliže v průběhu výpovědní doby „odvolal“ překážky v práci a

žalobkyni přiděloval práci. Žalobkyně má za to, že rozhodnutí o organizační

změně, které má předcházet výpovědi pro nadbytečnost, nebylo ani vydáno, a

poukázala též na možnou diskriminaci z důvodu věku. Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudkem ze dne 21. 8. 2017 č. j. 10 C 19/2016-137

žalobu na neplatnost výpovědi z pracovního poměru ze dne 22. 10. 2015 zamítl a

žalobkyni uložil povinnost zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení 37.268

Kč k rukám jejího advokáta. Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že žalobkyně

od 9. 12. 1991 pracovala u žalované jako právník (v roce 2015 byla její

pracovní pozice označovaná termínem „Senior Litigation Specialist“), že

„rozhodnutím o snížení stavu zaměstnanců ze dne 20. 10. 2015“ žalovaná

rozhodla, že snižuje stav zaměstnanců tak, že rozváže pracovní poměr s

žalobkyní, neboť se „stane nadbytečnou“, a že po skončení pracovního poměru

žalobkyně její „agenda“ přešla z části na „advokátní kancelář AK Munková a AK

Matzner“, z části na „oddělení Bad Debts Recovery“ a z části na zaměstnankyni

T. R..

Na základě těchto zjištění dospěl k závěru, že na základě rozhodnutí o

organizační změně, které předcházelo výpovědi z pracovního poměru, „objektivně

nastala nadbytečnost žalobkyně, neboť všechny součásti agendy, kterou žalobkyně

vykonávala, byly převedeny buď na jiné zaměstnance žalované, nebo na externí

advokátní kanceláře, aniž by žalovaná musela přijímat nového zaměstnance, který

by tyto práce vykonával“. V důsledku provedené organizační změny pak došlo u

žalované k finanční úspoře, zejména na vyplacených mzdových prostředcích. Soud

prvního stupně nepřisvědčil námitce žalobkyně, že žalovaná přijala k výkonu

práce, jež byla součástí její pracovní náplně, pana D. M., neboť dospěl k

závěru, že pan D. M. nastoupil na jinou pracovní pozici s odlišnou náplní

práce, než vykonávala žalobkyně, ani námitce, že žalovaná popřela nadbytečnost

žalobkyně „odvoláním“ překážek v práci, neboť je zřejmé, že její práci

potřebovala v souvislosti s předáním agendy žalobkyně. S odkazem na rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 2015 sp. zn. 21 Cdo 1494/2014 neakceptoval ani

námitky žalobkyně, že skutečným důvodem výpovědi byly předchozí neshody

žalobkyně s nadřízenými. Nepřisvědčil ani námitce o diskriminaci žalobkyně z

důvodu věku, jestliže žalobkyně neuvedla žádné skutečnosti, na základě kterých

by na diskriminaci bylo možno usuzovat, ani námitce o rozporu výpovědi s

dobrými mravy, neboť nebyly „dány žádné výjimečné skutkové okolnosti, které by

takový rozpor odůvodňovaly“. K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 18. 4. 2018 č. j. 62

Co 35/2018-216 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a žalobkyni uložil

povinnost zaplatit žalované na náhradě nákladů odvolacího řízení částku 6.776

Kč k rukám jejího advokáta. Odvolací soud (poté, co převzal skutková zjištění

soudu prvního stupně) dospěl k závěru o splnění hmotněprávního předpokladu pro

podání výpovědi podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce, neboť přijaté

rozhodnutí o organizační změně bylo u žalované realizováno; na tom nemůže nic

změnit přijetí studenta D. M. na pozici „Legal Junior“, který pod dohledem

právníků poskytoval podporu ostatním oddělením. Skutečnost, že žalobkyně byla

dlouholetou zaměstnankyní žalované a pracovní poměr s ní byl rozvázán před

vznikem nároku na starobní důchod, podle odvolacího soudu nenaplňuje

„dostatečnou míru intenzity rozporu s dobrými mravy, ani rozpor se smyslem a

účelem zákona, jak má na mysli § 580 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění, za použití § 4 zák. práce“. K žalobkyní namítané

diskriminaci z důvodu věku odvolací soud uvedl, že v případě poukazu žalobkyně

na rozvázání pracovního poměru se zaměstnanci Ž., p. W.(r. 1950) a p. F. M. (nar. cca v r. 1955) se „nejedná o konkrétní a jednoznačné vylíčení

rozhodujících skutečností, ze kterých by vyplývalo, že žalovaná znevýhodňuje z

důvodu věku určitou skupinu zaměstnanců v předdůchodovém věku“. Z uvedených

důvodů (poté, co dovodil, že neplatnost výpovědi nezpůsobuje chybné uvedení

data vzniku pracovního poměru, že skutkový důvod výpovědi byl řádně vymezen a

že výslech svědkyně M.

nebyl proveden v rozporu s ustanovením § 118b o. s. ř.,

neboť byla navržena k výzvě soudu na doplnění důkazů) odvolací soud rozsudek

soudu prvního stupně potvrdil. Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání směřující

proti výroku o potvrzení rozsudku soudu prvního stupně ve výroku o věci samé a

výroku o náhradě nákladů řízení. Nákladovému výroku dovolatelka vytýká, že

žalované byla přiznána náhrada nákladů za zastoupení advokátem, ačkoli

zastoupení žalované nebylo řádně doloženo plnou mocí, jestliže do spisu byla

založena plná moc nikoli od žalované, ale od společnosti UPC Infrastructure, s. r. o. (plná moc udělená žalovanou byla do spisu založena až po vyhlášení

rozsudku). Ve vztahu k výroku o věci samé namítá, že soudy neprovedly nebo

nehodnotily důkazy k tvrzené nepohodlnosti žalobkyně finančnímu řediteli (o

rozhodování finančního ředitele o likvidaci majetku v likvidační komisi, o

upozorňování nadřízených na chybný postup finančního ředitele při vymáhání

pohledávek, o propuštění zaměstnance Ch., který žalobkyni podpořil v jejím

sporu s finančním ředitelem), jimiž by bylo prokázáno, že skutečným cílem

organizační změny bylo zbavit se „nepohodlné“ žalobkyně. Byla-li žalobkyni dána

výpověď po 24 letech úspěšné práce a 2,5 roku před přiznáním starobního

důchodu, dovolatelka v řízení namítala, že se toto právní jednání žalované

příčí obyčejnému lidskému cítění, tj. dobrým mravům a jedná se o zneužití

práva, odvolací soud – neshledal-li námitku důvodnou – se však uvedenými

skutečnostmi z hlediska možného zneužití subjektivního práva žalovanou

nezabýval a svůj závěr neodůvodnil. Dovolatelka též zpochybňuje úsporu

finančních prostředků sledovanou organizační změnou a soudům vytýká, že

„rezignovaly“ na provedení dokazování „ekonomickou rozvahou organizační změny“,

kterou mělo být prokázáno, „jak se mělo deklarované zvýšení efektivnosti práce

sledované zrušením pracovního místa žalobkyně v provozu žalované projevit“. Požadované úspory přitom bylo dosaženo jiným způsobem v souvislosti s ukončením

pracovního poměru zaměstnankyň K. a Ch. k 31. 7. 2015, místo kterých nebyl

přijatý nový zaměstnanec (oporu ve spisu nemá závěr odvolacího soudu, že se

jednalo o součást plánované organizační změny); uvedené skutečnosti zpochybňují

příčinnou souvislost mezi přijatým rozhodnutím o organizační změně a

nadbytečností žalobkyně. Výpověď z pracovního poměru daná „za účelem snížení

mzdových nákladů“ navíc není výpovědí pro nadbytečnost ve smyslu ustálené

judikatury dovolacího soudu. Dovolatelka současně klade otázku, zda odpadl druh

práce propuštěného zaměstnance (žalobkyně), jestliže ji v nepatrné části

samostatně vykonává nově přijatý zaměstnanec D. M. („některá“ skutková zjištění

učiněná v tomto směru odvolacím soudem považuje za nesprávná), v malé části ji

formálně převzali stávající zaměstnanci a nevykonávají ji a ve zbytku (cca 99%)

působí externí advokáti; má za to, že za těchto okolností se žalobkyně

nadbytečnou nestala. „Agendu“ žalobkyně (její rozsah) soudy posuzovaly podle

předávacího protokolu, který „nepokrývá celý rozsah práce žalobkyně podle

popisu práce“, a proto nezjistily, že některé „části agendy žalobkyně ve

skutečnosti nikdo nepřevzal“, neboť „tyto agendy ti, co je údajně převzali,

neřeší“; listinné důkazy, které k tomu žalobkyně předložila, nebyly provedeny.

Dovolatelka dále namítala, že odvolací soud se v rozporu s ustálenou

rozhodovací praxí dovolacího soudu nesprávně vypořádal s otázkou, který z

účastníků má s přihlédnutím k ustanovení § 133a písm. a) o. s. ř. procesní

povinnost tvrdit a prokazovat skutečnosti o diskriminaci z důvodu věku, a klade

otázku, zda „je soud povinen kdykoliv v průběhu řízení poučit účastníka řízení,

že dosud nevylíčil rozhodné skutečnosti a neoznačil důkazy k jejich prokázání“. Uvedla, že označila další bývalé „kolegy v předdůchodovém věku“, kteří byli

propuštěni z důvodu nadbytečnosti, a že „od žalované se několik posledních let

do důchodu neodcházelo, protože zaměstnanci v předdůchodovém věku byli – s

ohledem na jejich vyšší platy – propouštěni pro nadbytečnost“. Soud prvního

stupně „v této souvislosti ale nepoučil žalobkyni, že podle jeho názoru dosud

dostatečně nevylíčila rozhodné skutečnosti“ a odvolací soud na „důkaz věkovou

statistikou, ve shodě se soudem I. stupně, rezignoval“. Neplatnost výpovědi z

pracovního poměru podle dovolatelky způsobuje skutečnost, že je v ní „označen

pracovní poměr založený na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 4. 1997, ačkoliv

správně mělo být uvedeno 9. 12. 1991“, neboť výpověď z pracovního poměru je

výpovědí pracovní smlouvy, a proto „je nutné vypovědět tu správnou pracovní

smlouvu“. S ohledem na vyjádření žalované ze dne 22. 11. 2016, podle kterého

„pokud by žalobkyně po dobu svého zaměstnání disponovala takovými znalostmi a

zkušenostmi, jak by se dalo očekávat při délce jejího zaměstnání, dopadla by

případná volba zaměstnavatele na ukončení pracovního poměru na jiného

zaměstnance“, dovolatelka namítá, že výpovědní důvod podle § 52 písm. c)

zákoníku práce nepřípustně zastírá důvod výpovědi podle § 52 písm. f) zákoníku

práce. Odvolacímu soud konečně dovolatelka vytýká, že neshledal důvodnou její

námitku o provedení důkazu svědeckou výpovědí J. M. v rozporu s nastalou

koncentrací řízení podle ustanovení § 118b odst. 1 o. s. ř. Dovolatelka

navrhla, aby dovolací soud napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc mu

vrátil k dalšímu řízení. Žalovaná ve svém vyjádření poukázala na nepřípustnost dovolání směřujícího

proti výroku o nákladech řízení, na to, že dovolatelka k některým námitkám

neuvedla žádný důvod přípustnosti dovolání, že některými námitkami jen

zpochybňuje skutková zjištění odvolacího soudu nebo že předestírá otázku

(výklad projevu vůle), kterou se odvolací soud nezabýval. Odmítla tvrzení

dovolatelky, že se odvolací soud náležitě nevypořádal (bez adekvátního

odůvodnění) s důkazními návrhy žalobkyně, jimiž mělo být prokázáno tvrzení

žalobkyně o tom, že organizační změna měla za cíl se jí zbavit jako nepohodlné

zaměstnankyně. K namítanému „znevýhodňujícímu jednání“ žalované k věkově

starším zaměstnancům uvedla, že „pouhá domněnka žalobkyně spočívající v samotné

skutečnosti jejího předdůchodového věku není dostačující a nemůže přenést, ve

smyslu ust. § 133a OSŘ, důkazní břemeno na žalovanou“. Nesouhlasí ani s tím, že

došlo k „prolomení“ koncentrace řízení, neboť žalovaná „splnila výzvu soudu dle

ust. § 118a odst. 1 a 3 OSŘ ze dne 22. 8. 2016“.

Žalovaná navrhla, aby dovolací

soud dovolání žalobkyně z části odmítl jako nepřípustné a z části zamítl pro

správnost rozhodnutí odvolacího soudu. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního

řádu) projednal dovolání žalobkyně podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní

řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“), neboť dovoláním je

napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán po 29. 9. 2017 (srov. čl. II

bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních

řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Po

zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno

oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání. Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí

odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí

závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím

soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní

otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř.).

Dovolatelka rozsudek odvolacího soudu napadla ve výroku, jímž bylo rozhodnuto o

potvrzení rozsudku soudu prvního stupně, tedy i v té části uvedeného výroku,

kterou bylo rozhodnuto o potvrzení výroku o náhradě nákladů řízení. Nejvyšší

soud dovolání žalobkyně směřující proti uvedené části potvrzujícího výroku

odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, neboť

dovolání podle § 237 o. s. ř. není přípustné proti rozhodnutím v části týkající

se výroku o nákladech řízení [§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.]. Dovolatelka uplatnila jiný dovolací důvod než ten, který je – jako jediný

přípustný – uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., a ze kterého

nevyplývají žádné rozhodné právní otázky ve smyslu ustanovení § 237 o. s. ř.,

zpochybňuje-li skutková zjištění (skutkové závěry) odvolacího soudu [namítá-li,

že „některá“ skutková zjištění odvolacího soudu učiněná o přijetí zaměstnance

D. M. a jeho pracovní náplni jsou nesprávná, že „agendu žalobkyně“ (její

rozsah) soudy posuzovaly podle předávacího protokolu, který „nepokrývá celý

rozsah práce žalobkyně podle popisu práce“, a proto nezjistily, že některé

„části agendy žalobkyně ve skutečnosti nikdo nepřevzal“, a nesouhlasí-li se

zjištěním, že ukončení pracovního poměru s právničkou K. k 31. 7. 2015 a s

General Counsel Ch. k 31. 12. 2015 „bylo součástí plánované organizační změny

žalované a k ukončení jejich pracovních poměrů došlo až po doručení výpovědi z

pracovního poměru žalobkyni“] a následně předestírá své vlastní skutkové závěry

(že „ještě před podáním výpovědi žalovaná poptávala na trhu práce uchazeče o

neobsazenou pozici právníka – juniora“ a „podle pracovní náplně nově přijatého

pana M. ze dne 8. 1. 2016 má tento pán kromě administrativních prací také

odpovědnost zejména za správní řízení včetně komunikace s ČTU, pod dohledem

právníků má poskytovat potřebné informace regulátorům a má samostatně

poskytovat podporu Oddělení péče o zákazníky, Oddělení těžko vymahatelných

pohledávek a dalším oddělením podle potřeby“, což „všechno jsou právní

činnosti, které podle popisu práce dosud vykonávala žalobkyně“, a že

skutečnost, že „úspory na mzdových prostředcích ke dni skončení pracovního

poměru žalobkyně díky dřívějším odchodům dvou kolegyň několikanásobně přesáhnou

její mzdové náklady, žalovaná věděla ještě před podáním výpovědi pro

nadbytečnost“). K těmto odvolacím námitkám proto nemohl dovolací soud

přihlížet. V dalším obsahu podaného dovolání předestírá dovolatelka k řešení právní

otázky, jimiž zpochybňuje správnost právního posouzení, které odvolací soud

učinil o určitosti výpovědi z pracovního poměru, o naplnění předpokladů pro

podání výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku

práce, o tom, že výpověď z pracovního poměru neodporuje dobrým mravům, že

nedošlo k diskriminaci žalobkyně z důvodu věku a že soud prvního stupně v

souvislosti s výslechem svědkyně J. M. neporušil zásadu koncentrace řízení

podle ustanovení § 118b o. s. ř.

Z hlediska skutkového stavu bylo v projednávané věci zjištěno (správnost

skutkových zjištění soudů přezkumu dovolacího soudu – jak vyplývá z ustanovení

§ 241a odst. 1 a § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. – nepodléhá), že žalobkyně

pracovala u žalované na základě pracovní smlouvy ze dne 9. 12. 1991 (v průběhu

pracovního poměru změněné) jako právník (v době výpovědi z pracovního poměru

byla její pracovní pozice označována termínem „Senior Litigation Specialist“). Dne 20. 10. 2015 přijala žalovaná „rozhodnutí o snížení stavu zaměstnanců“,

kterým rozhodla, že „agenda“ žalobkyně „spočívající v zastupování v soudních a

správních sporech zaměstnavatele může přejít na externí advokátní kancelář“ a

„agenda spočívající v poskytování právní podpory oddělení Bad Debts Recovery

může být distribuována mezi další stávající zaměstnance oddělení Legal na

základě rozhodnutí zaměstnance na pozici Legal Director“, a práce žalobkyně

nebude nadále z uvedených důvodů „ani z části potřebná“ a žalobkyně se tak

stává nadbytečnou ve smyslu § 52 zákoníku práce; „agendu“ žalobkyně – poté, co

jí nejpozději do 31. 12. 2015 od žalobkyně převezme – předá zaměstnanec na

pozici Legal Director externí advokátní kanceláři (zastupování v soudních a

správních sporech zaměstnavatele) a mezi „další stávající zaměstnance jemu

podřízené“ (právní podpora oddělení Bad Debts Recovery). Následně žalovaná

přistoupila k (shora uvedené) výpovědi z pracovního poměru, kterou doručila

žalobkyni 27. 10. 2015, a k realizaci přijaté organizační změny tak, že

„agenda“ žalobkyně přešla na „AK Munková“ a „AK Matzner“ (řízení ve věci L. H. o 752 054 Kč vedené u ČTÚ a dalších 7 nedokončených soudních sporů), oddělení

Bad Debts Recovery (neukončená správní řízení u ČTÚ o zaplacení pohledávek

týkajících se slevy na připojovacích poplatcích – „celkem 60 případů ve druhém

stupni“ a „insolvence – přihlášky pohledávek v 9 neukončených insolvenčních

řízeních“) a zaměstnankyni T. R. („neukončená řízení o ověření ztráty při

poskytování univerzální služby a o stanovení podílu pro UPX a sloučené

společnosti, 3 spisy v soudní fázi týkající se podílového financování ztráty O2

z poskytování univerzální služby ostatními operátory za roky 2001, 2003 a

2006“). Projednávanou věc je i v současné době třeba posuzovat – vzhledem k tomu, že se

žalobkyně domáhá určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru ze dne 22. 10. 2015, doručené žalobkyni 27. 10. 2015 – podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku

práce, ve znění účinném do 24. 11. 2015, tj. přede dnem než nabyl účinnosti

zákon č. 298/2015 Sb. (dále jen „zák. práce“), subsidiárně (srov. § 4 zák. práce) podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 29. 12. 2016, tj. přede dnem, než nabyl účinnosti (jeho část) zákon č. 460/2016 Sb. (dále jen „o. z.“), a podle zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o

právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů

(antidiskriminační zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2017, tj. přede dnem,

než nabyl účinnosti zákon č. 365/2017 Sb. (dále jen „antidiskriminační zákon“). Podle ustanovení § 52 písm. c) zák.

práce zaměstnavatel může dát zaměstnanci

výpověď, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí

zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického

vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo

o jiných organizačních změnách. K předpokladům pro podání výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 52

písm. c) zák. práce patří podle ustálené judikatury soudů to, že o změně úkolů

zaměstnavatele, jeho technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za

účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách přijal

zaměstnavatel (nebo příslušný orgán) rozhodnutí, že se podle tohoto rozhodnutí

konkrétní zaměstnanec stal pro zaměstnavatele nadbytečným a že tu je příčinná

souvislost mezi nadbytečností zaměstnance a přijatými organizačními změnami,

tj. že se zaměstnanec stal právě a jen v důsledku takového rozhodnutí (jeho

provedením u zaměstnavatele) nadbytečným. Pro výpověď z pracovního poměru podle

ustanovení § 52 písm. c) zák. práce je současně charakteristické, že

zaměstnavatel i nadále může (objektivně vzato) zaměstnanci přidělovat práci

podle pracovní smlouvy (v důsledku rozhodnutí o změně úkolů zaměstnavatele,

jeho technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení

efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách zaměstnavatel neztrácí

možnost přidělovat zaměstnanci práci, kterou pro něj dosud podle pracovní

smlouvy konal), avšak jeho práce není (vůbec nebo v původním rozsahu) pro

zaměstnavatele v dalším období potřebná, neboť se stal nadbytečným vzhledem k

rozhodnutí o změně úkolů organizace, technického vybavení, o snížení stavu

pracovníků za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních

změnách. Zákon uvedeným způsobem zaměstnavateli umožňuje, aby reguloval počet

svých zaměstnanců a jejich kvalifikační složení tak, aby zaměstnával jen takový

počet zaměstnanců a v takovém kvalifikačním složení, jaké odpovídá jeho

potřebám (srov. například rozsudek býv. Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 1968 sp. zn. 6 Cz 215/67, uveřejněný pod č. 57 ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek, roč. 1968, rozsudek býv. Nejvyššího soudu ČSR ze dne 23. 7. 1968

sp. zn. 6 Cz 49/68, uveřejněný pod č. 94 ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek, roč. 1968, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2002 sp. zn. 21 Cdo 1369/2001). Nadbytečným je zaměstnanec též tehdy, jestliže podle

rozhodnutí o organizační změně zaměstnanci odpadne jen část jeho dosavadní

pracovní náplně nebo pouze některá z více dosud vykonávaných prací (srov. rozhodnutí býv. Nejvyššího soudu ČSR ze dne 21. 11. 1980 sp. zn. 6 Cz 36/80,

uveřejněné pod č. 42 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1982,

nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2014 sp. zn. 21 Cdo 4442/2013,

uveřejněný pod č. 50 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2015). O

výběru zaměstnance, který je nadbytečným, rozhoduje výlučně zaměstnavatel; soud

není oprávněn v tomto směru rozhodnutí zaměstnavatele přezkoumávat (srov. například odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2003 sp. zn.

21

Cdo 733/2003, uveřejněného pod č. 11 v časopisu Soudní judikatura, roč. 2004). Rozhodne-li zaměstnavatel, že činnost dosud vykonávanou zaměstnancem bude

nadále zajišťovat jinak než prostřednictvím osob zaměstnávaných v

pracovněprávním vztahu, a že proto tímto zaměstnancem zastávané pracovní místo

bude z důvodu úspory finančních prostředků zrušeno, je dán důvod k výpovědi z

pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. c) zák. práce [srov. rozsudek

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 11. 2003 sp. zn. 21 Cdo 733/2003,

uveřejněný pod č. 11 v časopise Soudní judikatura, roč. 2004, nebo usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2012 sp. zn. 21 Cdo 3065/2011, které vychází z

obdobného skutkového děje jako soudy v projednávané věci (zrušení pracovního

místa právníka s tím, že jím vykonávané pracovní činnosti budou nadále

zajišťovány prostřednictvím advokáta)]. O rozhodnutí o organizačních změnách jde tehdy, jestliže sledovalo změnu úkolů

zaměstnavatele, technického vybavení, snížení počtu zaměstnanců za účelem

zvýšení efektivnosti práce nebo jinou organizační změnu, pomocí níž

zaměstnavatel zamýšlí regulovat počet svých zaměstnanců a jejich profesní nebo

kvalifikační složení tak, aby zaměstnával jen takový počet zaměstnanců a v

takovém profesním nebo kvalifikačním složení, jaké odpovídá jeho potřebám. Není

samo o sobě významné, jak zaměstnavatel (příslušný orgán) své rozhodnutí

označil; jestliže rozhodnutí zaměstnavatele (příslušného orgánu) bylo opravdu

přijato (posuzováno podle jeho skutečného smyslu) k dosažení změny úkolů

zaměstnavatele, technického vybavení, snížení stavu zaměstnanců za účelem

zvýšení efektivnosti práce nebo jiné organizační změny, byl splněn hmotněprávní

předpoklad pro podání platné výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 52

písm. c) zák. práce, i kdyby organizační změnou sledovaný efekt nebyl později

dosažen nebo kdyby se ukázala přijatá organizační změna posléze jako neúčinná. Avšak v případě, že rozhodnutím zaměstnavatele (příslušného orgánu), popřípadě

jeho realizací u zaměstnavatele, byly od počátku sledovány jiné než uvedené

cíle a že tedy zaměstnavatel (příslušný orgán) ve skutečnosti jen předstíral

přijetí organizačního opatření (změnu svých úkolů, technického vybavení,

snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jinou

organizační změnu) se záměrem zastřít své skutečné záměry, je třeba dovodit, že

rozhodnutí o organizační změně významné z hlediska ustanovení § 52 písm. c)

zák. práce nebylo přijato; při zkoumání toho, co zaměstnavatel opravdu sledoval

svým opatřením, je třeba posuzovat jednání zaměstnavatele vždy v jeho úplnosti

a logické návaznosti (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2004 sp. zn. 21 Cdo 2204/2003, uveřejněný pod č. 54 ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek, roč. 2005).

I když skutečnost, že zaměstnavatel přijme jiného

zaměstnance na místo uvolněné odchodem zaměstnance, kterému byla dána výpověď

pro nadbytečnost, je zpravidla důkazem o neopodstatněnosti použitého

výpovědního důvodu, není rozvázání pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost

zaměstnance podmíněno absolutním snížením počtu zaměstnanců, naopak může k němu

dojít i při zvyšování počtu zaměstnanců; zaměstnavateli totiž nezáleží jen na

počtu zaměstnanců, ale též na jejich složení z hlediska profesí a kvalifikace

(srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 1968 sp. zn. 6 Cz 215/67,

uveřejněný pod č. 57 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1968). V souladu s uvedenými ustálenými závěry soudní praxe odvolací soud na podkladě

učiněných skutkových zjištění učinil správný závěr o tom, že „hmotněprávní

předpoklad výpovědi z pracovního poměru dle § 52 písm. c) zákoníku práce byl

tedy naplněn“, neboť žalovaná za účelem dosažení úspory finančních prostředků

přijala a následně realizovala rozhodnutí o organizační změně ve smyslu

ustanovení § 52 písm. c) zák. práce spočívající v tom, že část činností

vykonávaných žalobkyní v rámci jejího pracovního poměru budou nadále

zajišťovány prostřednictvím advokátní kanceláře a zbývající činnosti budou

rozděleny mezi jiné zaměstnance žalované. Přisvědčit nelze námitce dovolatelky, že se v důsledku přijatého organizačního

opatření zaměstnavatele nestala nadbytečnou, jestliže sledovaného účelu

spočívajícího v úspoře finančních prostředků bylo (mohlo být) dosaženo jinak. Soudní praxe dospěla v minulosti k závěru, že „rozhodne-li zaměstnavatel nebo

příslušný orgán o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti

práce, není nadbytečnost zaměstnance, kterému byla dána výpověď z pracovního

poměru podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce [nyní § 52 písm. c)

zák. práce], v příčinné souvislosti s tímto rozhodnutím, jestliže předpokládané

(organizační změnou stanovené) snížení stavu zaměstnanců má nastat jinak (bez

nutnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí), například v důsledku výpovědi

podané jiným zaměstnancem nebo uplynutím sjednané doby v pracovním poměru

uzavřeném na dobu určitou u jiných zaměstnanců“ (k tomu srov. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2004 sp. zn. 21 Cdo 2580/2003, uveřejněný pod č. 45 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2005, nebo rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2017 sp. zn. 21 Cdo 5600/2016). V posuzovaném

případě se však o takovou situaci nejedná, neboť dovolatelka nedostatek

příčinné souvislosti mezi svojí nadbytečností a rozhodnutím žalovaného o

organizační změně spatřuje v tom, že přijaté organizační opatření k dosažení

sledovaného hospodářského účelu nebylo potřebné, bylo-li ho dosaženo rozvázáním

pracovního poměru s jinými zaměstnankyněmi žalované (K. a Ch.), přitom však

přehlíží, že uvedená námitka zpochybňuje především účelnost (efektivnost)

přijaté organizační změny, jejíž naplnění – jak z podaného výkladu vyplývá – z

hlediska závěru o naplnění důvodu výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení

§ 52 písm. c) zák. práce není podstatné.

Nemohou obstát ani námitky dovolatelky o neprovedení důkazu „ekonomickou

rozvahou organizační změny“, kterou mělo být prokázáno, „jak se mělo

deklarované zvýšení efektivnosti práce sledované zrušením pracovního místa

žalobkyně v provozu žalované projevit“, a o neprovedení listinných důkazů

předložených „na vyvrácení důkazů žalované o převzetí agendy žalobkyně“,

kterými mělo být prokázáno, že pracovní „agendy“ žalobkyně „ti, co je údajně

převzali, neřeší“, neboť i tyto důkazy směřovaly k prokázání skutečností, které

by měly zpochybňovat účelnost (efektivnost) přijaté organizační změny. Zpochybňuje-li dovolatelka opodstatněnost přijaté organizační změny tím, že

pracovní činnosti vykonávané žalobkyní nadále „v nepatrné části“ vykonává nově

přijatý zaměstnanec (student právnické fakulty) D. M., odvolací soud na základě

zjištění, že uvedený zaměstnanec „měl pod dohledem právníků“ (nikoliv tedy

samostatně) poskytovat „podporu dalším oddělením poskytováním informací“,

správně poukázal na shora uvedené závěry soudní praxe, podle kterých rozvázání

pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost zaměstnance není podmíněno

absolutním snížením počtu zaměstnanců, neboť zaměstnavateli nezáleží jen na

počtu zaměstnanců, ale též na jejich složení z hlediska profesí a kvalifikace. Podle ustálených závěrů soudní praxe za výkon práva v rozporu s dobrými mravy

lze považovat pouze takové jednání, jehož cílem není dosažení účelu a smyslu

sledovaného právní normou, nýbrž které je v rozporu s ustálenými dobrými mravy

vedeno přímým úmyslem způsobit jinému účastníku újmu (srov. rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 28. 6. 2000 sp. zn. 21 Cdo 992/99, uveřejněný pod č. 126 v

časopise Soudní judikatura, roč. 2000, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

24. 6. 2015 sp. zn. 21 Cdo 2388/2014 a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2013 sp. zn. 21 Cdo 2206/2012). Odvolací soud potom v souladu s uvedenými

závěry neshledal důvodnými námitky dovolatelky, která pokazovala na dlouhodobou

(24letou) úspěšnou práci pro žalovanou a na skutečnost, že výpověď dostala

krátce (2,5 roku) před vznikem nároku na starobní důchod, neboť uvedené

skutečnosti (samy o sobě) nepředstavují „dostatečnou míru intenzity rozporu s

dobrými mravy, ani rozpor se smyslem a účelem zákona, jak je má na mysli § 580

odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění za použití § 4

zák. práce“. Pokazuje-li dovolatelka na to, že výpověď žalované byla motivována snahou se jí

zbavit jako nepohodlné zaměstnankyně pro její spory s finančním ředitelem, je

třeba odkázat na závěry obsažené v odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne

16. 11. 2015 sp. zn.

21 Cdo 1494/2014, podle kterých samotnou okolnost –

dosažení odchodu zaměstnance z pracovněprávního vztahu – nelze považovat za

rozpornou s dobrými mravy, neboť skončení vzájemných vztahů zaměstnance a

zaměstnavatele je vlastním účelem a smyslem výpovědi, jako jednostranného

právního úkonu směřujícího ke skončení právního vztahu, a k významu pohnutky

pro právní jednání a pro rozvázání pracovního poměru uvedl, že je možné, že

spory mezi účastníky mohou být motivem, či pohnutkou k přijetí organizačního

opatření, jímž je zrušeno pracovní místo zaměstnance, nicméně tato skutečnost

sama o sobě nemusí znamenat, že jejím jediným smyslem je jej poškodit. V této

souvislosti proto nemůže ani obstát námitka, že nebyly provedeny listinné

důkazy, jimiž měla být prokázána skutková tvrzení dovolatelky „ohledně její

nepohodlnosti finančnímu řediteli“. Z uvedeného vyplývá, že závěry odvolacího soudu o naplnění předpokladů pro

podání výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. c) zák. práce a

o tom, že výpověď z pracovního poměru neodporuje dobrým mravům, jsou v souladu

s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu a není důvod, aby rozhodné

právní otázky byly posouzeny jinak. Právní otázky, které v tomto směru

dovolatelka předestřela, proto přípustnost dovolání ve smyslu ustanovení § 237

o. s. ř. nezakládají. Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. nezakládají ani dovolací

námitky o nesprávném označení pracovní smlouvy, na jejímž základě pracovní

poměr účastníků vznikl, a o tom, že výpovědní důvod podle § 52 písm. c) zák. práce nepřípustně zastírá důvod výpovědi podle § 52 písm. f) zák. práce. Závěr

odvolacího soudu, že „z textu výpovědi je jednoznačně zřejmé, že byl uplatněn

výpovědní důvod podle § 52 písm. c) zák. práce“, odpovídá úmyslu (skutečné

vůli) žalované, který je za právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 základním

hlediskem pro výklad právního jednání (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

25. 4. 2017 sp. zn. 21 Cdo 5281/2016) Úmysl žalované zde nepochybně vyplývá jak

ze samotného jazykového obsahu posuzovaného pracovněprávního jednání, tak z

dalších okolností spočívajících v přijetí a realizaci organizační změny;

dovolatelkou akcentované vyjádření žalované, podle kterého „pokud by žalobkyně

po dobu svého zaměstnání disponovala takovými znalostmi a zkušenostmi, jak by

se dalo očekávat při délce jejího zaměstnání, dopadla by případná volba

zaměstnavatele na ukončení pracovního poměru na jiného zaměstnance“, se

nepochybně týká volby zaměstnance dotčeného organizační změnou, nikoliv

použitého důvodu výpovědi. Na základě samotné skutečnosti, že žalovaná

přistoupila k výpovědi z pracovního poměru z důvodu podle ustanovení § 52 písm. c) zák. práce, pak nelze mít pochybnosti o tom, že se jedná o právní jednání

směřující k rozvázání pracovního poměru účastníků ve smyslu ustanovení § 48

odst. 1 písm. b) zák.

práce, na čemž nic nemůže změnit skutečnost, že žalovaná

ve výpovědi nesprávně označila pracovní smlouvu, na základě které pracovní

poměr účastníků vznikl; odvolací soud správně uzavřel, že „skutečnost, že ve

výpovědi z pracovního poměru je označen pracovní poměr založený na základě

pracovní smlouvy ze dne 1. 4. 1997, ačkoliv správně mělo být uvedeno 9. 12. 1991, nemá na případnou neplatnost výpovědi z pracovního poměru žádný vliv“. Ani v tomto případě není důvod, aby rozhodné právní otázky byly dovolacím

soudem posouzeny jinak. Otázka, zda provedení důkazu svědeckou výpovědí J. M. bránila koncentrace

řízení podle ustanovení § 118b odst. 1 o. s. ř., byla odvolacím soudem vyřešena

v souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2011 sp. zn. 29 Cdo

1829/2011, uveřejněného pod č. 59 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek,

roč. 2012, podle kterého nebylo-li účastníku řízení poskytnuto poučení podle

ustanovení § 118a odst. 1 a 3 o. s. ř. dříve, než nastala koncentrace řízení

(ač se tak objektivně mělo stát), nebrání ustanovení § 118b odst. 1 o. s. ř. tomu, aby tyto skutečnosti vylíčil, resp. aby označil důkazy potřebné k

prokázání svých skutkových tvrzení (ať již sám, z vlastní iniciativy, nebo na

základě dodatečného poučení ze strany soudu podle ustanovení § 118a odst. 1 a 3

o. s. ř.) i poté, kdy koncentrace nastala; svědkyně J. M. byla žalovaným

navržena k prokázání skutkových tvrzení o tom, jakým způsobem byl výkon části

pracovní náplně žalobkyně zajištěn jinými zaměstnanci žalovaného v oddělení

vymáhání pohledávek, k jejichž prokázání nebyla řádně (podle § 118a odst. 3 o. s. ř.) soudem prvního stupně vyzvána u prvního jednání ve věci dne 22. 8. 2016. Uvedená otázka – u níž není důvod k odlišnému posouzení – proto přípustnost

dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. rovněž nezakládá. Napadený rozsudek odvolacího soudu však závisí mimo jiné (jak vyplývá z jeho

odůvodnění) na vyřešení otázky procesního práva, který z účastníků a v jakém

rozsahu má ve věcech pracovních s přihlédnutím k ustanovení § 133a písm. a) o. s. ř. procesní povinnosti tvrdit a prokázat (a z nich vyplývající břemena

tvrzení a důkazní) skutečnosti o přímé nebo nepřímé diskriminaci z důvodu věku

a kterému z účastníků a v jaké fázi řízení má (může) být poskytnuto poučení

podle ustanovení § 118a odst. 1 a 3 o. s. ř. Protože odvolací soud se při

řešení této právní otázky odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího

soudu, je dovolání proti rozsudku odvolacího soudu podle ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné. Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř.,

které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), Nejvyšší soud

České republiky dospěl k závěru, že dovolání žalobkyně je opodstatněné. Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci,

pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování

jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o

příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání (§ 16 odst. 1

zák. práce).

V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Pojmy přímá

diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování,

pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy

je rozdílné zacházení přípustné, upravuje antidiskriminační zákon (§ 16 odst. 2

zák. práce). Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy

pracovních činností vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným

požadavkem nezbytným pro výkon práce; účel sledovaný takovou výjimkou musí být

oprávněný a požadavek přiměřený. Za diskriminaci se rovněž nepovažují opatření,

jejichž účelem je odůvodněno předcházení nebo vyrovnání nevýhod, které

vyplývají z příslušnosti fyzické osoby ke skupině vymezené některým z důvodů

uvedených v antidiskriminačním zákonu (§ 16 odst. 3 zák. práce). Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou

osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se

zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to (mimo jiné) z důvodu věku

(srov. § 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona). Nepřímou diskriminací se rozumí

takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení,

kritéria nebo praxe je (mimo jiné) z důvodu věku osoba znevýhodněna oproti

ostatním; nepřímou diskriminací není, pokud toto ustanovení, kritérium nebo

praxe je objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení

jsou přiměřené a nezbytné (srov. § 3 odst. 1 antidiskriminačního zákona). Diskriminace je v pracovněprávních vztazích charakterizována jako jednání (v

komisivní nebo omisivní podobě) zaměstnavatele, které směřuje přímo nebo

nepřímo (prostřednictvím zdánlivě neutrálních úkonů) ke znevýhodnění jednoho

nebo i více zaměstnanců ve srovnání s jinými (ostatními) zaměstnanci téhož

zaměstnavatele, jehož pohnutkou (motivem) jsou (zákonem stanovené)

diskriminační důvody. V pracovněprávních vztazích je zakázána přímá i nepřímá

diskriminace zaměstnance z důvodu věku; smyslem tohoto zákazu při skončení

pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je zabránit tomu, aby se věk

zaměstnance stal kritériem, které bude zaměstnavatel uplatňovat při rozvazování

pracovního poměru se svými zaměstnanci. Výpověď z pracovního poměru, kterou

zaměstnanec obdržel v důsledku přímé nebo nepřímé diskriminace, je pro rozpor

se zákonem neplatná (srov. § 580 o. z.); vzhledem k porušení základních zásad

pracovněprávních vztahů uvedených v ustanovení § 1a odst. 1 písm. a) a e) zák. práce se jedná o neplatnost absolutní (srov. § 588 o. z. a § 1a odst. 2 zák. práce). Zaměstnanec, který se v pracovněprávních vztazích domáhá ochrany před

diskriminací, má v občanském soudním řízení procesní povinnosti tvrzení a

důkazní o tom, že byl (je) jednáním zaměstnavatele znevýhodněn ve srovnání s

jinými (ostatními) zaměstnanci téhož zaměstnavatele. Tvrzení zaměstnance o tom,

že pohnutkou (motivem) k jednání zaměstnavatele byly (jsou) zákonem stanovené

diskriminační důvody, má soud ve smyslu ustanovení § 133a písm. a) o. s. ř.

za

prokázané, ledaže zaměstnavatel bude tvrdit a prostřednictvím důkazů prokáže

nebo za řízení jinak vyplyne, že vůči svým zaměstnancům neporušil (neporušuje)

zásadu rovného (stejného) zacházení (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2009 sp. zn. 21 Cdo 246/2008, uveřejněný pod č. 108 ve Sbírce soudních

rozhodnutí a stanovisek, roč. 2010). Účastníkům, kteří procesní povinnost

tvrdit a prokazovat rozhodné skutečnosti nesplnili, musí být poskytnuto poučení

podle ustanovení § 118a odst. 1 a 3 o. s. ř., obsahující údaje o tom, v čem

mají být tvrzení doplněna a k jakým tvrzením mají být důkazy označeny. Pokud

nebylo účastníku řízení poskytnuto poučení podle ustanovení § 118a odst. 1 a 3

o. s. ř. před koncentrací řízení, ačkoli se tak stát mělo, nebrání ustanovení §

118b odst. 1 o. s. ř. tomu, aby tyto skutečnosti vylíčil, resp. aby označil

důkazy potřebné k prokázání svých skutkových tvrzení i poté, kdy došlo ke

koncentraci, a to případně – vyšly-li poznatky o tom najevo až v jeho průběhu –

i v odvolacím řízení (§ 213b odst. 1 o. s. ř.) [srov. rozsudek Nejvyššího soudu

ze dne 27. 6. 2013 sp. zn. 29 Cdo 604/2012 a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

17. 5. 2018 sp. zn. 33 Cdo 3233/2017). Z uvedeného právního názoru vyplývá, že ustanovení § 133a písm. a) o. s. ř.,

podle kterého skutečnosti tvrzené o tom, že účastník (zaměstnanec) byl

diskriminován z důvodů tam uvedených, má soud ve věcech pracovních za

prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak, nelze vykládat tak, že by se

„přesunutí“ důkazní povinnosti na druhého účastníka (zaměstnavatele) týkalo

celého tvrzení účastníka o jeho diskriminaci, tedy – jak se dovolatelka mylně

domnívá – že zaměstnanci stačí pouze tvrdit, že došlo k závadnému

(diskriminačnímu) jednání zaměstnavatele a že „na žalovaném (zaměstnavateli) je

prokázat, že k inkriminovanému jednání nedošlo“. Zaměstnanec v soudním řízení

musí nejen tvrdit, ale i prokázat, že s ním skutečně bylo zacházeno závadným

způsobem; neprokáže-li toto tvrzení, nemůže v řízení uspět. Usnadnění důkazní

situace ve prospěch zaměstnance se v ustanovení § 133a písm. a) o. s. ř. projevuje pouze v tom, že stačí, aby zaměstnanec tvrdil, že toto závadné

jednání (bude-li z jeho strany prokázáno) bylo motivováno některým ze zákonem

stanovených diskriminačních důvodů, aniž by byl dále povinen tuto motivaci

prokázat, neboť ta se předpokládá, ovšem je vyvratitelná, prokáže-li se v

řízení opak (k tomu srov. obdobně nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 37/04 ze

dne 26. 4. 2006, uveřejněný pod poř. č. 92 ve Sbírce nálezů a usnesení

Ústavního soudu, roč. 2006, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 7. 2012

sp. zn. 21 Cdo 572/2011). V projednávané věci žalobkyně namítala diskriminaci z důvodu věku. V této

souvislosti tvrdila, že „žalovaný s ohledem na situaci na trhu práce

předpokládal, že žalobkyně ve více než 60 let věku a 2 a čtvrt roku před

vznikem nároku na starobní důchod nebude mít šanci získat jiné zaměstnání, a to

že teprve bude ta pravá odplata“ (žaloba z 23. 2.

2016), že „žalovanou

společnost museli v minulosti opustit i další 'nadbyteční' zaměstnanci v

předdůchodovém věku“, například P. W., „ročník naroz. 1950“, tiskový mluvčí pan

F. M., „naroz. kolem 1955“ (podání z 15. 9. 2016), že v roce 2015 rozvázala

žalovaná pracovní poměr s 9 zaměstnanci výpovědí pro nadbytečnost a dále s

dalšími 17 zaměstnanci dohodou, avšak žalovaná neuvedla žádné údaje o jejich

věku (podání z 24. 4. 2017), že žalobkyně „byla z právního oddělení nejstarší a

v předdůchodovém věku“, téměř všichni zaměstnanci žalované „jsou o jednu až dvě

generace mladší“ a v případě žalobkyně „s věkem souvisel s léty postupně

zvyšovaný vyšší plat, což byl vedle nepohodlnosti další z důvodů, proč jsem

dostala výpověď“ (písemný závěrečný návrh předložený u jednání soudu prvního

stupně dne 21. 8. 2017) a že „v závislosti na věku narůstá výše mzdy a oboje je

spojeno“ (doplnění odvolání z 30. 11. 2017); teprve až v podaném dovolání

žalobkyně doplnila, že „od žalované se několik posledních let do důchodu

neodcházelo, protože zaměstnanci v předdůchodovém věku byli – s ohledem na

jejich vyšší platy – propouštěni pro nadbytečnost“ (uvedené skutečnosti proto

soudy v úvahu vzít nemohly). Odvolací soud na základě skutečností, které v době

jeho rozhodování žalobkyně tvrdila, učinil odpovídající závěr o tom, že se

„nejedná o konkrétní a jednoznačné vylíčení rozhodujících skutečností, ze

kterých by vyplývalo, že žalovaná znevýhodňuje z důvodu věku určitou skupinu

zaměstnanců v předdůchodovém věku“. Přisvědčil tak obdobnému závěru soudu

prvního stupně, přitom ale nezohlednil, že soud prvního stupně nepostupoval v

souladu s ustanovením § 118a odst. 1 o. s. ř. a žalobkyni neposkytl poučení o

povinnosti tvrdit skutečnosti, ze kterých vyplývá, že byla jednáním

zaměstnavatele (žalované) znevýhodněna ve srovnání s jinými (ostatními)

zaměstnanci téhož zaměstnavatele, a nápravu tohoto pochybení (nesprávně)

postupem podle ustanovení § 118a odst. 1, popř. odst. 3 ve spojení s § 213b

odst. 1 o. s. ř. nezjednal. Vzhledem k uvedenému lze tedy uzavřít, že odvolací soud měl žalobkyni v souladu

s ustanovením § 118a odst. 1 a 3 poskytnout poučení o její povinnosti tvrdit a

prokazovat skutečnosti, z nichž vyplývá její znevýhodnění ve srovnání s jinými

(ostatními) zaměstnanci žalované, a k potvrzení rozsudku soudu prvního stupně

mohl přistoupit, jen pokud by žalobkyně na poskytnuté poučení náležitě

nereagovala. Protože rozsudek odvolacího soudu není správný, a protože nejsou dány podmínky

pro zastavení dovolacího řízení, pro odmítnutí dovolání, pro zamítnutí dovolání

a ani pro změnu rozsudku odvolacího soudu, Nejvyšší soud České republiky tento

rozsudek zrušil (§ 243e odst. 1 o. s. ř.) a věc vrátil tomuto soudu (Městskému

soudu v Praze) k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věta první o. s. ř.). Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1 a § 243g odst. 1 část první

věty za středníkem a věta druhá o. s. ř.).