Nejvyšší soud Usnesení občanské

22 Cdo 1561/2013

ze dne 2015-06-17
ECLI:CZ:NS:2015:22.CDO.1561.2013.1

22 Cdo 1561/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala

Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve

věci žalobce Ing. J. C. M., zastoupeného Mgr. Liborem Kaslem, LL.M., advokátem

se sídlem v Praze 1 – Nové Město, Palackého 740/1, proti žalovanému Národnímu

památkovému ústavu, se sídlem v Praze 1, Valdštejnské nám. 162/3, IČO:

75032333, zastoupenému JUDr. Danielou Světlíkovou, advokátkou, se sídlem v

Praze 9 – Střížkov, Teplická 270/40, o určení vlastnického práva k movitým

věcem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 166/2009, o

dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. září 2012, č.

j. 18 Co 103/2012-138, takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. září 2012, č. j. 18 Co 103/2012-138,

se ruší a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Obvodní soud pro Prahu 1 (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 2. září 2011, č. j. 24 C 166/2009-89, ve znění opravného usnesení ze dne 27. dubna

2012, č. j. 24 C 166/2009-128, ve výroku I. určil, že žalobce je výlučným

vlastníkem věcí uvedených v tomto výroku, ve výroku II. zamítl žalobu na

určení, že žalobce je vlastníkem věcí uvedených v tomto výroku, a ve výroku

III. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Podle

soudu prvního stupně je ve věci dán naléhavý právní zájem na určení

vlastnického práva žalobce, neboť mezi účastníky panuje nesoulad v otázce

vlastnického práva k popsaným věcem, tedy zda je žalobce vlastníkem věcí z toho

důvodu, že tvoří součást zámku D. Žalovaný nyní všechny popsané věci žalobci

pronajímá a žalobce za ně platí nájemné. Jelikož žalobci hrozí újma v podobě

žalovanému zaplaceného nájemného za věci, které jsou jeho vlastnictvím, a

rozhodnutí soudu by mělo postavit najisto otázku vlastnického práva, proto soud

prvního stupně dospěl k závěru o existenci naléhavého právního zájmu žalobce na

požadovaném určení. Soud prvního stupně se následně zabýval otázkou, které z věcí uvedených v

žalobním návrhu tvoří součást zámku D., přičemž zkoumal kritérium

sounáležitosti a míry oddělitelnosti. Veškeré věci uvedené v žalobním návrhu

byly vyrobeny či zabudovány přímo do jeho prostor vnitřních nebo do jeho

venkovních prostor (nádvoří), a to již v době dřívější, kdy zámek vlastnila

rodina žalobce, než se stal vlastníkem stát, a proto náleží k zámku D. Co se

týče oddělitelnosti jednotlivých věcí od věci hlavní, všechny jsou více či méně

při zásahu do hmotné podstaty zámku oddělitelné, k většímu zásahu by došlo

např. při oddělování krbů, strhání tapet, vybourání kamen, k menšímu např. při

sundání obrazů, k žádnému např. při odnesu signalizační skříňky. Určující je

proto otázka, zda po oddělení věci dojde k újmě na hodnotě věci hlavní. K

estetickému a k funkčnímu znehodnocení zámku by došlo při oddělení vezděných

krbů či kamen a oddělením tapet od zdí. K estetickému znehodnocení by dále

došlo odstraněním luceren, jejichž trnože jsou zapuštěny do kamenného podstavce

zábradlí, luceren, které stojí na kamenném podstavci u vchodu do zámku a

jejichž elektroinstalace tímto kamenným podstavcem prochází, a lucerny visící

nad vchodem do zámku, jejíž kování neumožňuje prosté sejmutí lucerny z háku, na

kterém visí. K funkčnímu a estetickému znehodnocení zámku by došlo při

demontáží vestavěných skříní, neboť skříně byly prokazatelně zhotoveny na míru

do konkrétních prostor zámku a jsou součástí ostění zámku. Signalizační skříňka

je pak součástí elektroinstalace zámku a je v jiném objektu zcela nepoužitelná. U ostatních věcí uvedených ve výroku II. naopak soud prvního stupně rozhodl, že

nejsou součástí zámku, neboť s ním nejsou spojeny. Lustry i lampy jsou pouze

zavěšeny na hácích a jejich sejmutím nedojde ke znehodnocení zámku jako

takového a lze je použít ke stejnému účelu i v jiných objektech.

Taktéž

součástí zámku není knihovna, držáky ke krbům volně ležící u krbů a krbové

desky, které jsou zasazeny v ocelovém ukotvení nacházejícím se v krbu. Samostatnou věcí jsou i dva obrazy nacházející se ve velkém sále, neboť je lze

oddělit demontáží skob a lze je použít ve zcela jiném objektu. K odvolání obou účastníků řízení Městský soud v Praze (dále jen „odvolací

soud“) usnesením ze dne 7. září 2012, č. j. 18 Co 103/2012-138, rozsudek soudu

prvního stupně zrušil a řízení zastavil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá

právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů. Podle odvolacího soudu

pravomocný rozsudek o žalobě na plnění vytváří z hlediska identity předmětu

řízení překážku věci rozsouzené pro řízení o žalobě na určení, zda tu právo

nebo právní vztah je nebo není, vycházející z téhož skutkového základu. Z toho

plyne, že rozsudek Okresního soudu v Příbrami sp. zn. 14 C 60/2005, potvrzený

rozsudkem Krajského soudu v Praze sp. zn. 26 Co 329/2006 představuje překážku

věci rozsouzené pro tento spor. V řízení sp. zn. 14 C 60/2005 byl veden spor

mezi týmiž účastníky o vydání movitých věcí (mobiliáře zámku D.), které byly

uvedeny jako příloha zamítavého rozsudku o věci samé. Přestože v této příloze

byly předmětné věci popsány velmi obecně, bez specifikace inventárními čísly či

umístěním těchto věcí v jednotlivých místnostech zámku, odvolací soud neměl

pochyb o tom, že se jedná o věci totožné s nynějším předmětem řízení. Původní

žalobu vedenou pod sp. zn. 14 C 60/2005, kterou následně upravil na žalobu

vindikační, žalobce koncipoval jako žalobu o výkon rozhodnutí, opírající se o

tvrzení, že mu byl sice vrácen zámek D., avšak bez movitých věcí, které tvoří

jeho „inventář“. V daném řízení sice žalobce neoznačuje v žalobě předmětné věci

jako mobiliář (inventář) zámku, ale jako součást zámku D., a petit žaloby je

určující, rozhodující žalobní tvrzení jsou však stejná, neboť v obou žalobách

se uvádí, že se jedná o původní, historický majetek, náležející k zámku, který

byl právním předchůdcům žalobce spolu se zámkem odňat a žalobci coby

restituentovi nebyl vrácen. O tomto předmětu však již bylo pravomocně

rozhodnuto, žaloba na vydání mobiliáře byla zamítnuta a žalobce se změny

nedomohl ani cestou dovolání či ústavní stížnosti. Pro závěr o překážce rei

iudicatae je přitom nerozhodné, zda předchozí tvrzení označující žalované věci

jako mobiliář byla právně nepřesná, chybná, případně došlo k nesprávnému

právnímu posouzení věci, tj. označení věcí jako věcí movitých, byť se jednalo o

součást věcí hlavní; nerozhodné je i to, že se účastníci na vyvolání dalšího

sporu „dohodli“. Rozhodující je pouze okolnost, že o majetku představujícím

předmět řízení bylo již soudy pravomocně rozhodnuto, a proto se žalobce danou

žalobou domáhá nepřípustně reparace dřívějšího rozhodnutí ve věci samé. Vzhledem k tomu odvolací soud řízení zastavil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které považuje za

přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a), případně c) občanského soudního řádu, a

to z toho důvodu, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci, a že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném

právním posouzení věci. Zásadní právní význam spatřuje žalobce zejména ve

vyřešení následujících otázek: 1) Může zastavit odvolací soud řízení pro

překážku rei iudicatae, aniž by před tím postavil najisto, že se v daném

případě žalobce domáhá vlastnického práva k věcem, které jsou totožné s věcmi,

jejichž vydání bylo nárokováno v předchozím řízení? 2) Zakládá skutečnost, že

se žalobce neúspěšně domáhal vydání movitých věcí jako věcí samostatných ve

smyslu § 5 odst. 5 zákona č. 87/1991 Sb., překážku rei iudicatae pro posouzení

jednotlivých konkrétně specifikovaných věcí jako součásti věci hlavní? 3)

Vytváří skutečnost, že předchozí žaloba na uložení povinnosti vydat movité věci

byla zamítnuta pro nedodržení zákonné lhůty pro uplatnění nároku překážku rei

iudicatae pro posouzení, zda věc je součástí věci hlavní, to vše v situaci, kdy

se soudy v předchozím řízení specifikací jednotlivých věcí ani jejich právní

povahou jako součásti věci hlavní nezabývaly? Žalobce namítá, že ani on, ani žalovaný nebyli schopni provést ztotožnění věcí

požadovaných v probíhajícím řízení a v řízení před Okresním soudem v Příbrami,

vedeném pod sp. zn. 17 C 60/2005, a proto žalobci vůbec není zřejmé, jak

odvolací soud mohl ohledně těchto věcí dospět k závěru, že je zde překážka věci

rozsouzené, když neprovedl v této věci žádné dokazování. Navíc odvolací soud

svou úvahu o stejném předmětu nijak nevysvětlil, přičemž ztotožnění věcí

neprováděl a odkaz na vydání mobiliáře zámku není dostačující. Žalobce

upozorňuje, že o totožnost předmětu sporného řízení nejde, není-li v obou

řízeních totožný žalobní návrh, byť i v důsledku nekonkrétnosti původního

žalobního návrhu. Z rozsudku Okresního soudu v Příbrami ze dne 17. ledna 2006,

č. j. 17 C 60/2005-779, ani z jeho příloh přitom není identifikace jednoznačně

seznatelná, o jaké konkrétní movité věci se fakticky jedná. Není tak zřejmé,

zda se v obou řízeních ve všech případech jedná o stejné věci. Zamítnutí

žalobního návrhu z důvodu překážky rei iudicatae je zcela předčasné a

skutečnostmi vyšlými v řízení najevo doposud nijak nepodložené. Žalobce je dále přesvědčen, že soudní řízení vedené u Okresního soudu v

Příbrami překážku rei iudicatae netvoří. Řízení zahájené žalobou 21. dubna 1999

se totiž povahou jednotlivých věcí nacházejících se v zámku D. nezabývalo, k

tomu nesměřovalo ani dokazování ve věci. Jelikož nebylo podle Nejvyššího soudu

zřejmé, čeho se žalobce domáhá (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. února

2005, č. j. 28 Cdo 1535/2004-757), byl žalobce vyzván Okresním soudem v

Příbrami, aby svou žalobu upřesnil, přičemž žalobce uvedl, že uplatňuje nárok

ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č. 87/1991 Sb., a v tomto smyslu upravil i žalobní

petit. Žaloba pak byla následně zamítnuta a Nejvyšší soud dovolání usnesením ze

dne 13. prosince 2007, č. j.

28 Cdo 94/2007-1002, odmítl. Předmětem „prvního“

soudního řízení nebylo posouzení otázky, zda je žalobce vůbec oprávněn se

soudně domáhat vydání mobiliáře zámku jako samostatných věcí, ale zda jsou

naplněny procesní předpoklady pro to, aby žaloba vůbec mohla být projednávána. Žalobce neměl v počátku k dispozici jakoukoliv specifikaci položek mobiliáře a

z důvodu, aby žaloba mohla být vůbec projednávána, následně předložil seznam

pocházející od žalovaného. Nebylo však vůbec zřejmé, zda se všechny v seznamu

uvedené položky vůbec v prostorech zámku nacházejí či zda se v prostorech zámku

naopak nenacházejí položky v seznamu neuvedené. Bude tak na místě provést nové

místní šetření. Žalobce také upozorňuje na vadu řízení spočívající v překvapivosti rozhodnutí a

„odnětí instance“. Odvolací soud sice vyzval žalobce, aby ztotožnil jednotlivé

položky uvedené v rozsudku soudu prvního stupně s položkami uvedenými v příloze

rozsudku Okresního soudu v Příbrami ze dne 17. ledna 2006, č. j. 17 C

60/2005-779, neuvedl však důvod ztotožnění. Jelikož žalobce neměl tuto přílohu

k dispozici, požádal odvolací soud přípisem ze dne 6. 9. 2012 o prodloužení

lhůty k podání požadovaného vyjádření do 20. 9. 2012. Na tuto žádost však nebyl

ze strany odvolacího soudu brán zřetel, a aniž by dané ztotožnění provedl

odvolací soud, a neučinil tak jednoznačně ani žalovaný, došlo k vydání usnesení

o zastavení řízení pro překážku rei iudicatae. Žalobce nebyl nikterak poučen o

tom, že odvolací soud nahlíží na věc po právní stránce zcela odlišně než soud

prvního stupně, a neměl žádného důvodu se domnívat, že odvolací soud řízení

zastaví. S ohledem na uvedené žalobce navrhl, aby dovolací soud napadený

rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Žalovaný ve vyjádření k dovolání nejdříve shrnuje vývoj celého sporu, jakož i

vývoj probíhajícího řízení. Žalobce si v minulosti původně vyhodnotil věci jako

samostatné movité věci, aby následně své stanovisko přehodnotil a věcí se

neúspěšně se domáhal jako příslušenství stavby. Posléze žalobou řadu z těchto

předmětů označil jako součást stavby. Jedná se tedy o další z řady pokusů, jak

předměty od státu získat poté, kdy v rámci předchozího řízení nebylo příslušné

žalobě vyhověno. Žalovaný s tvrzeními žalobce v zásadě nesouhlasí a odkazuje na

svá dřívější vyjádření v průběhu řízení. Co se týká stanoviska ke krbům a k

tapetám, ty uznal jako součást nemovitosti z dobré vůle a vstřícnosti vůči

žalobci. Žalovaný se domnívá, že žalobce opakovaně požaduje soubor předmětů, a

různými způsoby tak usiluje o vydání všeho, co mu v restituci zámku nebylo

vydáno a v souladu s uplatněným restitučním nárokem ani vydáno být nemohlo. Vzhledem k tomu se ztotožňuje s názorem odvolacího soudu, že o těchto

předmětech již dříve bylo rozhodnuto, a to více než jednou.

Požadavek na

dokonalé ztotožnění jednotlivých předmětů je velmi obtížný až nemožný, neboť

žalobce věci ve všech podáních označuje nedokonale, navíc při místním šetření

vyšlo najevo, že žalobce s řadou předmětů, které považuje za součást zámku,

svévolně nakládá, přemísťuje je a nahrazuje jinými (lustry), skříně dokonce

přebudovává, a to i v situaci, kdy vlastníkem těchto předmětů je stát. Místním

šetřením se rovněž prokázalo, že některé věci jsou na zámek pouze zapůjčeny z

jiných historických objektů. Žalovaný nemá zájem na tom, aby se zámek jakkoliv

esteticky znehodnocoval, jen dohlíží na to, aby se s předměty nakládalo

přiměřeným způsobem k jejich hodnotě a účelu. Je třeba zdůraznit, že interiér

zámku byl prohlášen za kulturní památku, a tak je nutné na předměty pohlížet a

nakládat s nimi. Jelikož nejsou naplněny dovolací důvody a je dána překážka

věci rozsouzené, žalovaný navrhuje, aby dovolací soud dovolání zamítl. Podle článku II. – Přechodná ustanovení, bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým

se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony, pro řízení zahájená přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Podle článku II. – Přechodná ustanovení, bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým

se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony, účinného od 1. ledna 2013, dovolání proti

rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona

se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou §

243c odst. 3 zákona, který se užije ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti

tohoto zákona. Protože napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 7. září 2012,

dovolací soud projednal dovolání a rozhodl o něm podle občanského soudního

řádu, ve znění účinném před novelou č. 404/2012 Sb. (tj. do 31. 12. 2012, dále

jen „o. s. ř.“).

Podle § 237 odst. 1 o. s. ř. dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího

soudu a proti usnesení odvolacího soudu, a) jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu

prvního stupně ve věci samé, b) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního

stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším

rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který

dřívější rozhodnutí zrušil, c) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního

stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena b) a dovolací soud

dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce

zásadní význam. Podle § 237 odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce

zásadní význam [odstavec 1 písm. c)] zejména tehdy, řeší-li právní otázku,

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy

rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka

posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2

písm. a) a § 241a odst. 3 se nepřihlíží. Podle § 239 odst. 1 písm. a) o. s. ř. jestliže dovolací soud dospěje k závěru,

že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3), je

dovolání přípustné proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnutí soudu

prvního stupně zrušeno a řízení zastaveno, popřípadě věc byla postoupena

orgánu, do jehož pravomoci náleží. Dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu, ve kterém byl

jeho výrok napaden (§ 242 odst. 1 o. s. ř.). Rozhodnutí odvolacího soudu lze

přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání. Je-li dovolání přípustné,

dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2

písm. a) a b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny (§

242 odst. 3 o. s. ř.). Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání bylo podáno včas, oprávněnou osobou a je

přípustné podle § 239 odst. 1 písm. a) o. s. ř., dospěl k závěru, že dovolání

je důvodné, neboť napadené rozhodnutí odvolacího soudu je v rozporu s

judikaturou Nejvyššího soudu. Rozhodnutí odvolacího soudu nemůže obstát bez ohledu na to, zda byla v obou

řízeních uplatněna shodná skutková tvrzení či nikoliv. Podle § 159a odst. 5 o. s. ř. jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže

být v rozsahu závaznosti výroku rozsudku pro účastníky a popřípadě jiné osoby

věc projednávána znovu. Odvolací soud ve svém rozhodnutí odkázal na usnesení Nejvyššího soudu ze dne

11. ledna 2012, sp. zn. 26 Cdo 3579/2011 (uveřejněné pod č. C 10 796 v Souboru

civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck – dále jen

„Soubor“), které se přihlásilo mimo jiné k závěrům vyjádřeným v usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 12. prosince 2001, sp. zn. 20 Cdo 2931/99 (uveřejněném

pod číslem 85/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), kde dovolací soud

dovodil, že „pravomocný rozsudek o žalobě na určení, zda tu právo nebo právní

vztah je nebo není (§ 80 písm. c/ o. s.

ř.), nevytváří – zásadně – překážku

věci rozsouzené pro žalobu na plnění (§ 80 písm. b/ o. s. ř.) vycházející ze

stejného skutkového základu (ze stejného skutku); tuto překážku tvoří jen ve

vztahu k nové žalobě na určení. Naopak platí, že pravomocný rozsudek o žalobě

na plnění vytváří z hlediska identity předmětu řízení překážku věci rozsouzené

pro řízení o žalobě na určení, zda tu právo nebo právní vztah je nebo není,

vycházející z téhož skutkového základu (ze stejného skutku). Je tomu tak proto,

že pravomocný rozsudek o žalobě na plnění v sobě zahrnuje (ať již výslovně nebo

mlčky) kladné nebo záporné řešení otázky (ne)existence práva nebo právního

vztahu, jež by měla být postavena najisto určovací žalobou, a staví tedy na

stejném skutkovém základě (na stejné části skutku) jako žaloba určovací“. Uvedené rozhodnutí R 85/2003 však bylo překonáno rozsudkem velkého senátu

občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 25. června 2014,

sp. zn. 31 Cdo 2740/2012 (uveřejněným pod číslem 82/2014 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek), v němž se dovolací soud částečně odchýlil od shora

uvedených závěrů. Nejvyšší soud uvedl, že teorii identity skutku nelze vykládat

(co do soudním rozhodnutím pravomocně přiznaného plnění pro účely posouzení

překážky věci pravomocně rozhodnuté v následném sporu o určení) protikladně k

ustanovení § 159a odst. 1 a 4 o. s. ř (akcentujícímu jen závaznost rozsudečného

výroku). Pro účely posouzení, zda řízení o žalobě, kterou se žalobce domáhá [ve

smyslu § 80 písm. c) o. s. ř.] určení, zda tu je či není právní vztah nebo

právo zkoumané předtím v pravomocně rozhodnutém sporu o splnění povinnosti,

která vyplývá ze zákona, z právního vztahu nebo z porušení práva [§ 80 písm. b)

o. s. ř.], nebrání překážka věci pravomocně rozhodnuté (res iudicata); je

podstatné, zda a jakým způsobem se řešení otázky, jíž se týká podaná určovací

žaloba, promítlo ve výroku soudního rozhodnutí ve sporu o splnění povinnosti [§

80 písm. b) o. s. ř.]. Uvedeným závěrům rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu odpovídají i názory

vyslovené v odborné literatuře. Ta poukazuje především na to, že ke vzniku

překážky věci pravomocně rozhodnuté je nutná nejen identita skutkového základu,

ale také předmětu procesního nároku; té se však nedostává, neboť v jednom

případě zní žaloba na plnění a ve druhém se žalobce domáhá určení práva či

právního vztahu (např. David, L., Ištvánek, F., Javůrková, N., Kasíková, M.,

Lavický, P. a kol : Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters

Kluwer ČR, a. s, 2009, díl I., str. 726 a násl.). V posuzovaném případě se žalobce domáhal určení vlastnického práva k věcem

uvedeným v žalobě z titulu, že se jedná o součást zámku D. Soud prvního stupně

z části žalobě vyhověl, oproti tomu odvolací soud řízení zastavil pro existenci

překážky věci pravomocně rozsouzené. Neměl pochybností o tom, že věci žalobcem

požadované v tomto řízení byly uplatňovány již v předcházejícím řízení vedeném

u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 14 C 60/2005, kde žalobce požadoval

vydání jím uvedených movitých věcí.

S ohledem na rozhodnutí R 82/2014 je nutné

zkoumat obsah rozhodnutí vydaných v rámci řízení na vydání věcí a zjistit, zda

se v nich soudy vypořádaly s právní povahou žalobcem požadovaných věcí. Okresní soud v Příbrami v rozsudku ze dne 17. ledna 2006, č. j. 14 C

60/2005-779, kterým byla zamítnuta žaloba žalobce na vydání movitých věci

vyjmenovaných v příloze rozsudku, mutatis mutandis uvedl, že „probíhající

řízení není pokračováním restitučního řízení, které by mělo vyřešit nevydání

části věcí, které měly být žalobci vydány v předcházejícím restitučním řízení. Nelze přitom dovodit, že rozsudky, kterými žalobci byly vydány ve výrocích

specifikované nemovitosti, stanovují povinnost vydání i na další věci ve

výrocích neuvedené. Žalobcem uplatněný žalobní nárok nesměřuje ke splnění

povinnosti věc vydat, nýbrž nařídit výkon rozhodnutí odebráním předmětných věcí

movitých, čehož by bylo možno se domáhat pouze podle zákona č. 403/1990 Sb.,

nikoliv podle zákona č. 87/1991 Sb. Rozsudek Okresního soudu v Příbrami ze dne

30. dubna 1993, sp. zn. 7 C 94/92, pak nelze chápat tak, že se týká zámku

včetně mobiliáře. Nárok na vydání věcí movitých žalobce v zákonné lhůtě

neuplatnil, takže tohoto nároku se nemohl žalobce domáhat ve smyslu

restitučních zákonů u soudu, protože jeho nárok zanikl. Věci movité (mobiliář)

nejsou příslušenstvím stavby. Okresní soud se neztotožnil s právním názorem

žalobce, že jde o pokračování restitučního řízení, které by mělo vyřešit

nevydání části věcí, které měly být žalobci vydány ve věci vedené u Okresního

soudu v Příbrami pod sp. zn. 7 C 94/92, věci movité měly být vydány s věcí

hlavní (budovou zámku), neboť podle názoru soudu nelze pokračovat v řízení

pravomocně skončeném“. Krajský soud v Praze v rozsudku ze dne 18. října 2006, č. j. 26 Co

329/2006-962, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Příbrami ze dne

17. ledna 2006, č. j. 14 C 60/2005-779, mutatis mutandis uvedl, „žalobce

nepochybně vycházel z představy, že má-li mu být podle dřívějšího rozhodnutí

vydán zámek, pak se tím rozumí zámek v tom stavu, v jakém se nachází, tedy i s

mobiliářem. Takto je nutno chápat jeho názor, že v dané věci jde o pokračování

restitučního řízení, které sice bylo pravomocně ukončeno, ale jeho důsledky

nebyly dovedeny do konce. V žádném případě tedy žaloba nesměřuje k novému

restitučnímu sporu, ale její podstatou je výklad původního rozhodnutí

týkajícího se zámku. Za těchto okolností krajský soud odkázal na důvody svého

rozsudku ze dne 18. října 2006, č. j. 26 Co 57/2004-737, kde je zejména

vysvětleno, že příslušenství nesleduje osud věci hlavní a že dřívější

rozhodnutí o povinnosti uzavřít dohodu o vydání zámku nezakládá nárok na vydání

mobiliáře. Z tohoto pohledu je pak věcně správný rozsudek okresního soudu, i

když některé jeho úvahy nemohou obstát (např. nepřípadná zmínka o použití zák. č. 403/1990 Sb.)“. Pro úplnost je možné uvést, že Krajský soud v Praze v rozsudku ze dne 18. října

2006, č. j. 26 Co 57/2004-737, uvedl, že „žalobce v obecném právním pojetí v

odvolání tvrdí, že vlastnické právo k movitým věcem přešlo spolu s vlastnictvím

věcí nemovitých.

V tomto smyslu pojímá movité věci jako příslušenství věci

hlavní, tj. budovy zámku. … Platné právo nemá ustanovení o tom, že by na

nabyvatele věci hlavní přecházelo i příslušenství věci. K převodu příslušenství

na nabyvatele věci hlavní je vždy třeba projevit zákonem předepsaným způsobem

vůli převést i příslušenství; nebyla-li vůle převést i příslušenství věci

hlavní právně významným způsobem projevena, příslušenství na nabyvatele věci

hlavní nepřechází. Opačný názor nelze opřít o žádné ustanovení hmotného práva. Odvolací soud k této citaci podotýká ještě, dle jeho přesvědčení, dva důležité

momenty: za prvé, že tuto právní zásadu lze pochopitelně aplikovat i na

situaci, kdy je přechod příslušenství věci hlavní odvozován od soudního

rozhodnutí restituční nebo i jiné povahy a za druhé, vyslovená zásada

respektuje i rozdíl mezi příslušenstvím věci a součástí věci, kterýžto by byl

při přijetí žalobcovy argumentace zcela setřen“. Dovolací soud na základě uvedeného dospěl k závěru, že v původním řízení

vedeném u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 14 C 60/2005 nebyla otázka

povahy zde v žalobě uvedených věcí definitivně vyřešena. Soudy obou stupňů se

totiž povahou věcí nezabývaly, vyšly toliko z tvrzení žalobce, že se má jednat

o věci movité, načež následně shodně dovodily, že na základě žalobních tvrzení

není možné žalobě vyhovět, protože rozhodnutí o vydání věci hlavní se bez

dalšího na příslušenství věci nevztahuje. Soudy obou stupňů tak definitivně

nepostavily najisto, zda v žalobě uvedené věci jsou samostatnými věcmi v

právním slova smyslu či se jedná o součást zámku D. coby věci hlavní, jak nyní

tvrdí žalobce. S ohledem svou na výše uvedenou rozhodovací praxi Nejvyšší soud dovodil, že

právní závěr odvolacího soudu o překážce věci rozhodnuté (rei iudicatae) je

právním názorem nesprávným. Dovolací důvod nesprávného právního posouzení podle

§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. byl proto uplatněn právem. Nejvyšší soud proto usnesení odvolacího soudu podle § 243b odst. 2 věty za

středníkem o. s. ř. v celém rozsahu zrušil a podle § 243b odst. 3 věty první o. s. ř. vrátil věc odvolacímu soudu k dalšímu řízení. V dalším řízení je odvolací soud vázán vysloveným právním názorem dovolacího

soudu ve smyslu § 243d odst. 1 věty první, části za středníkem o. s. ř. O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto v dalším řízení (§ 243d odst. 1

in fine o. s. ř.). Na rámec uvedeného dovolací soud upozorňuje na svou rozhodovací praxi, podle

níž není dán naléhavý právní zájem na určení vlastnického práva k součásti věci

[srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. prosince 2010, sp. zn. 28

Cdo 537/2010 (uveřejněný pod č. C 9 111 v Souboru), dále rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 18. listopadu 2009, sp. zn. 22 Cdo 4647/2008, nebo rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 24. ledna 2012, sp. zn. 22 Cdo 992/2010 (oba dostupné

na www.nsoud.cz)]. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16. července 2008,

sp. zn. 22 Cdo 5515/2007 (publikovaného v časopise Soudní rozhledy, 2009, č. 3,

str.

90), soud žalobě na určení, že žalobce je vlastníkem rozestavěné stavby,

která s ohledem na stupeň rozestavěnosti není samostatnou věcí, nevyhoví. Správným petitem je určení, že žalobce je vlastníkem rozestavěné stavby jako

součásti určitého pozemku (tyto závěry jsou přitom použitelné mutatis mutandis

v řešené věci i v poměru stavby a její součásti). Dojde-li k uvedené

nesprávnosti, je soud povinen žalobce podle § 43 odst. 1 o. s. ř. vyzvat k

jejímu odstranění. Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.