Nejvyšší soud Usnesení obchodní

23 Cdo 2578/2019

ze dne 2020-09-24
ECLI:CZ:NS:2020:23.CDO.2578.2019.1

23 Cdo 2578/2019-162

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla

Horáka, Ph.D., a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., ve

věci žalobkyně PELMI, spol. s r. o., se sídlem v Praze 5, Musílkova 568/35,

identifikační číslo osoby 63668513, zastoupené JUDr. Pavlem Sedláčkem,

advokátem se sídlem v Praze, Dlouhá 705/16, proti žalované Assets Technology &

Deposit, SE, se sídlem v Praze 10, Žitomírská 468/23, identifikační číslo osoby

01785711, zastoupené Mgr. Milanem Edelmannem, advokátem se sídlem v Praze 5,

Petržílkova 2707/38, o zaplacení 300.000 Kč s příslušenstvím, vedené u

Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 5 C 218/2017, o dovolání žalované proti

rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 3. 2019, č. j. 58 Co 55/2019-142, t

a k t o :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení

částku 11.858 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce

žalobkyně.

(dle § 243f odst. 3 o. s. ř.)

Obvodní soud pro Prahu 3 rozsudkem ze dne 28. 8. 2018, č. j. 5 C 218/2017-115,

uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni částku 300.000 Kč s příslušenstvím

ve výroku blíže specifikovaným a částku 1.200 Kč (výrok I.), zamítl žalobu v té

části, kterou se žalobkyně domáhala na žalované zaplacení úroku z prodlení ve

výši 8,05 % ročně z částky 300.000 Kč od 13. 4. 2017 do 14. 4. 2017 (výrok

II.), a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky (výrok III.).

K odvolání žalované odvolací soud rozsudkem v záhlaví uvedeným rozsudek soudu

prvního stupně ve výroku o věci samé a ve výroku o nákladech řízení potvrdil

(první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná (dále též „dovolatelka“)

dovolání, přičemž jeho přípustnost dle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), dovozuje z toho, že se odvolací soud

při svém rozhodování odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu v

souvislosti s posouzením povahy smluvní pokuty a její přiměřenosti, a dále z

toho, že nebyla v rozhodování dovolacího soudu zcela vyřešena otázka

související s uplatněním moderačního práva. Dovolatelka uplatňuje dovolací

důvod nesprávného právního posouzení věci dle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. K dovolání žalované se žalobkyně vyjádřila tak, že jej navrhuje odmítnout pro

nepřípustnost, případně jej s ohledem na jeho nedůvodnost zamítnout. Nejvyšší soud (jako soud dovolací dle § 10a o. s. ř.) postupoval v dovolacím

řízení a o dovolání žalované rozhodl podle o. s. ř. ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. článek II bod 2. zákona č. 296/2017 Sb.). Po zjištění, že dovolání

bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou a řádně zastoupenou podle § 241

odst. 1 o. s. ř., Nejvyšší soud zkoumal, zda dovolání obsahuje zákonné

obligatorní náležitosti dovolání a zda je přípustné. Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná

rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Podle ustanovení § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné

proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí,

jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního

práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací

praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. není založena již tím, že

dovolatel tvrdí, že jsou splněna kritéria přípustnosti dovolání obsažená v

tomto ustanovení. Přípustnost dovolání nastává tehdy, jestliže dovolací soud,

který jediný je oprávněn tuto přípustnost zkoumat (srov. § 239 o. s. ř.),

dospěje k závěru, že kritéria přípustnosti dovolání uvedená v ustanovení § 237

o. s. ř. skutečně splněna jsou. Protože dovolání může být podle ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné jen tehdy,

jde-li o řešení právních otázek, je dovolatel oprávněn napadnout rozhodnutí

odvolacího soudu pouze z důvodu, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním

posouzení věci (§ 241a odst. 1 o. s. ř.). Dovolatelka namítá, že žalobkyni nemohla vzniknout škoda v souvislosti s

neuzavřením smlouvy o postoupení pohledávky, neboť předmětná pohledávka nikdy

nepřestala být jejím vlastnictvím a nelze se tedy dovolávat naplnění funkce

smluvní pokuty jako paušalizované náhrady škody. Tvrdí, že lze těžko

předpokládat, že výše uplatněné smluvní pokuty odpovídá reálně výši škody

žalobkyni jednáním žalované způsobené (pokud jí vůbec nějaká škoda vznikla, kdy

žalobkyni zůstává celá vymahatelná pohledávka).

Žalobkyně totiž stále drží (a

nikdy držet nepřestala, když k postoupení pohledávky nedošlo) svoji pohledávku

za dlužníkem, přičemž jak k okamžiku uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o

postoupení pohledávky, tak i v současnosti je na dlužníka vedeno insolvenční

řízení. Argumentuje také tím, že pokud jde o funkci sankční, jde o nepřiměřenou

výši takové sankce. Dovolání není přípustné. Judikatura Nejvyššího soudu, která se vyjadřovala v oblasti obchodněprávních

poměrů ke vztahu ustanovení § 39 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále

jen „obč. zák.“), a § 301 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen

„obch. zák.“), představovaná zejména rozsudkem jeho velkého senátu ze dne 14. 10. 2009, sp. zn. 31 Cdo 2707/2007, uveřejněným pod č. 81/2010 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek, přijala závěr, podle něhož ujednání o smluvní pokutě v

obchodněprávních vztazích je možné posuzovat jako neplatný právní úkon pro

rozpor s dobrými mravy podle § 39 obč. zák. pouze v případě, že by se dobrým

mravům příčily okolnosti, za kterých byla smluvní pokuta sjednána, a to i

případně ve spojení se skutečností, že byla sjednána nepřiměřeně vysoká smluvní

pokuta. Ujednání o smluvní pokutě není však možno v obchodněprávních vztazích

považovat za neplatné podle § 39 obč. zák. pouze z důvodu nepřiměřenosti

sjednané výše smluvní pokuty. Ačkoliv se R 81/2010 Sbírky týkalo

obchodněprávních vztahů, se zřetelem k prakticky doslovnému znění ustanovení o

moderaci smluvní pokuty podle obchodního zákoníku a nyní platného občanského

zákoníku (o. z.) je aplikace dřívější judikatury účelná a možná (srov. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2019, sp. zn. 33 Cdo 4156/2017). Obdobně v

usnesení ze dne 21. 3. 2019, sp. zn. 33 Cdo 5377/2017, Nejvyšší soud uvedl, že

jako právní jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům (§ 588 o. z.), nelze

považovat ujednání o smluvní pokutě pouze z důvodu nepřiměřenosti její výše;

takovou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím ke

kriteriím stanoveným v § 2051 o. z. Jinak řečeno, nepřiměřeně vysoká smluvní

pokuta nemůže z důvodu své nepřiměřené výše zakládat (absolutní) neplatnost

ujednání pro porušení dobrých mravů, nýbrž může být důvodem k použití

moderačního práva soudu. Pokud by se dobrým mravům příčily okolnosti, za

kterých byla smluvní pokuta sjednána, není vyloučeno posoudit její ujednání

jako (absolutně) neplatné právní jednání podle § 588 o. z.; v takovém případě

však nepřichází v úvahu její moderace [srov. shodně Hulmák, M. a kol. Občanský

zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vyd. Praha:

C. H. Beck, 2014. s. 1200]. Nejvyšší soud dále uvedl např. v rozsudku ze dne 18. 10. 2011, sp. zn. 32 Cdo

4469/2010, že ustanovení § 301 obch. zák. co do způsobu vymezení kritérií pro

hodnocení (ne)přiměřenosti smluvní pokuty patří k normám s relativně neurčitou

(abstraktní) hypotézou.

Úzká provázanost s konkrétními skutkovými zjištěními

pak povětšinou brání tomu, aby Nejvyšší soud, mající zásadně postavení

přezkumné instance v otázkách právních, korigoval závěry nalézacích soudů,

nelze-li jim vytknout zjevnou nepřiměřenost v jejich úvahách (obdobně srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. 29 Cdo 4097/2014, nebo

ze dne 11. 7. 2016, sp. zn. 23 Cdo 1466/2016). Obdobně v rozsudku ze dne 27. 5. 2010, sp. zn. 23 Cdo 231/2010, Nejvyšší soud uvedl, že z § 301 obch. zák. vyplývá, že předpokladem pro moderaci smluvní pokuty je závěr o tom, že smluvní

pokuta byla sjednána v nepřiměřené výši. Pro toto posouzení zákon žádná

kritéria nestanoví; ustanovení § 301 obch. zák. patří k právním normám s

relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou, tj. k takovým normám, jejichž

hypotéza není stanovena přímo právním předpisem a které tak přenechávají soudu,

aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu

právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností. Závěr o tom, zda

je sjednána nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta, je tedy zákonodárcem ponechán na

uvážení soudu, založeném na posouzení individuálních okolností konkrétního

případu, které soud shledá – se zřetelem na funkce smluvní pokuty a na účel

moderačního oprávnění soudu – právně významnými (srov. také např. rozsudky

Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2012, sp. zn. 32 Cdo 3622/2011, a ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. 32 Cdo 4859/2009). Judikatura Nejvyššího soudu dále dovodila, že při posouzení přiměřenosti

smluvní pokuty se bere zřetel zejména na důvody, které ke sjednání posuzované

výše smluvní pokuty vedly, a na okolnosti, které je provázely, přičemž není

vyloučeno, aby soud již při posuzování této otázky přihlédl k významu a hodnotě

zajišťované povinnosti, tedy ke kritériu, jež je podle citovaného ustanovení

rozhodné až pro úvahu o míře snížení smluvní pokuty, podmíněnou předchozím

závěrem o nepřiměřenosti sjednané smluvní pokuty (srov. např. rozsudky

Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2005, sp. zn. 32 Odo 400/2004, ze dne 25. 11. 2008, sp. zn. 32 Cdo 3171/2008, ze dne 19. 4. 2011, sp. zn. 32 Cdo 529/2011, ze

dne 18. 12. 2012, sp. zn. 32 Cdo 3622/2011, a ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. 32

Cdo 4859/2009). V usnesení ze dne 21. 6. 2011, sp. zn. 32 Cdo 944/2010, Nejvyšší soud dovodil,

že skutečnost, zda v důsledku porušení zajištěné povinnosti nastaly nebo

nenastaly u žalobkyně škodlivé následky, je sama o sobě pro posouzení

přiměřenosti výše smluvní pokuty bez významu. Judikatura Nejvyššího soud se rovněž ustálila v závěru, že výše škody, jež

vznikla oprávněnému porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou, není –

vzhledem ke konstrukci upravené v ustanovení § 301 obch. zák. - kritériem ani

pro úvahu o nepřiměřenosti smluvní pokuty, ani pro úvahu o odpovídající míře

jejího snížení, nýbrž určuje pouze hranici, pod kterou nelze pokutu snížit

(srov. zejména rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2003, sp. zn. 32 Odo

631/2002, a na něj odkazující další rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2010, sp. zn. 23 Cdo 231/2010, ze dne 18. 12. 2012, sp. zn. 32 Cdo 3622/2011,

ze dne 26.

6. 2012, sp. zn. 23 Cdo 330/2012, a ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. 32

Cdo 4859/2009). Odvolací soud se přitom od výše uvedených judikatorních závěrů neodchýlil,

jestliže shledal požadavek žalobkyně oprávněným a k moderaci smluvní pokuty

důvod neshledal. Podle zjištění odvolacího soudu byla smluvní pokutou zajištěna povinnost

žalované uzavřít se žalobkyní smlouvu o postoupení pohledávky za úplatu, jejíž

výše byla stejná jako sjednaná smluvní pokuta. Tato smlouva měla být uzavřena v

situaci, kdy probíhalo insolvenční řízení, v němž měla žalobkyně jako věřitel

této pohledávky postavení insolvenčního navrhovatele a součástí smlouvy o

smlouvě budoucí byl její závazek vzít insolvenční návrh zpět, aby bylo toto

insolvenční řízení zastaveno. Žalobkyně splnila svůj závazek, když vzala zpět

svůj insolvenční návrh a insolvenční řízení bylo zastaveno. Žalovaná však ani

po výzvě žalobkyně smlouvu o postoupení pohledávky neuzavřela. Odvolací soud

při posuzování přiměřenosti výše sjednané smluvní pokuty zejména uvedl, že

smyslem dané transakce bylo kompenzovat žalobkyni ztrátu postavení věřitele v

insolvenčním řízení a ztrátu možnosti domoci se úhrady této pohledávky v daném

insolvenčním řízení. Při zohlednění této podstatné okolnosti odvolací soud

neshledal výši smluvní pokuty nepřiměřenou. Uvedl, že žalobkyni nelze vytýkat,

že v této situaci požadovala, aby jí předmětná pohledávka přihlášená v

insolvenčním řízení byla kompenzována, a to prostřednictvím sjednané smluvní

pokuty i bez ohledu na to, zda postoupení pohledávky bude realizováno, tedy buď

úplatou za postoupení pohledávky, anebo zaplacením smluvní pokuty. Dále

odvolací soud uvedl, že pokud žalovaná poukazovala na to, že žalobkyni žádná

škoda nevznikla, nejedná se o rozhodnou skutečnost, neboť při posuzování

přiměřenosti výše smluvní pokuty, se posuzuje souhrn škod v úvahu

připadajících, nikoliv následně reálně vzniklých. V daném případě byla

předpokládanou škodou ztráta pohledávky, resp. zhoršení postavení při jejím

případném dalším vymáhání. Pokud žalobkyně požadovala kompenzaci ve výši dané

pohledávky, nepovažoval odvolací soud tuto výši v rozporu s výše uvedeným

pravidlem s tím, že za nepřiměřenou by ji bylo možno považovat pouze v případě,

že by významně převyšovala hodnotu dané pohledávky, což se však v dané věci

nestalo. Odvolací soud v závěru dodal, že smyslem smluvní pokuty bylo

kompenzovat riziko žalobkyně vyplývající ze ztráty postavení věřitele

přihlášené pohledávky v insolvenčním řízení. To, zda skutečně došlo k omezení

či ztrátě dobytnosti pohledávky či vzniku jiné škody, tedy zda nastal škodlivý

následek, není podstatné. Ke ztrátě postavení žalobkyně coby insolvenčního

věřitele navíc skutečně došlo, a to bez ohledu na to, zda posléze znovu

insolvenční řízení zahájila. V poměrech projednávané věci odvolací soud vyšel z individuálního posouzení

kritérií rozhodných pro použití moderačního práva a z výše ustanoveného

judikatorního rámce nevybočil. Nejvyšší soud neshledal úvahy odvolacího soudu

zjevně nepřiměřenými.

Neshledal-li odvolací soud důvod k moderaci smluvní

pokuty, je jeho závěr v souladu s citovanou ustálenou judikaturou Nejvyššího

soudu. Přípustnost dovolání přitom nezakládají ani odkazy na další v dovolání označená

rozhodnutí Nejvyššího soudu, z nichž žalovaná dovozuje přípustnost dovolání. Odvolací soud se od těchto závěru neodchýlil. Uvedl-li, že při posuzování

přiměřenosti výše smluvní pokuty se posuzuje souhrn škod v úvahu připadajících,

nikoliv následně reálně vzniklých, že smyslem smluvní pokuty bylo kompenzovat

riziko žalobkyně vyplývající ze ztráty postavení věřitele přihlášené pohledávky

v insolvenčním řízení a že to, zda skutečně došlo k omezení či ztrátě

dobytnosti pohledávky či vzniku jiné škody, tedy zda nastal škodlivý následek,

není podstatné, není jeho rozhodnutí v rozporu s výše uvedenou judikaturou, na

kterou dovolatelka odkazuje ve svém dovolání.

Konečně dovolací soud připomíná, že při úvaze, zda je právní posouzení věci

odvolacím soudem - v mezích právních otázek vytyčených dovolatelem - správné,

Nejvyšší soud vychází (musí vycházet) ze skutkových závěrů odvolacího soudu a

nikoli z těch skutkových závěrů, které v dovolání na podporu svých právních

argumentů nejprve zformuluje sám dovolatel (srov. např. důvody rozsudku

Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2004, sp. zn. 29 Odo 268/2003, uveřejněného pod

číslem 19/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, či usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 26. 2. 2020, sp. zn. 32 Cdo 4038/2019). Odvolací soud v

projednávané věci nedospěl ke skutkovému závěru, že by žalovaná byla při

podpisu smlouvy žalobkyní uvedena v omyl, nebo že by žalovaná byla při podpisu

smlouvy zmanipulována. Správnost skutkového stavu věci zjištěného v řízení před

soudy nižších stupňů v dovolacím řízení probíhajícím v procesním režimu účinném

od 30. 9. 2017 zpochybnit nelze a skutkové námitky nemohou založit přípustnost

dovolání.

Ze všech výše uvedených důvodu Nejvyšší soud dovolání žalované podle § 243c

odst. 1 o. s. ř. odmítl pro nepřípustnost.

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího

řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. 9. 2020

JUDr. Pavel Horák, Ph.D.

předseda senátu