Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

23 Cdo 2887/2013

ze dne 2014-11-25
ECLI:CZ:NS:2014:23.CDO.2887.2013.1

23 Cdo 2887/2013

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.

Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D.

ve věci žalobce Ing. arch. H. M., zastoupeného JUDr. Milanem Kyjovským,

advokátem se sídlem Poštovská 8c, 601 00 Brno, proti žalované SAPELI, a. s., se

sídlem Pávovská 3104/15a, 586 01 Jihlava, IČ 46982086, zastoupené Mgr. Simonou

Hejdovou, advokátkou se sídlem Lidická 51, 602 00 Brno, o ochranu práv z

průmyslového vzoru a ochranu proti nekalé soutěži, vedené u Městského soudu v

Praze pod sp. zn. 41 Cm 125/2010, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního

soudu v Praze ze dne 8. dubna 2013, č. j. 3 Cmo 322/2012-129, takto:

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 8. dubna 2013, č. j. 3 Cmo 322/2012-129,

se zrušuje, a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalobce se žalobou domáhal ochrany svých práv z průmyslového vzoru a před

jednáním nekalé soutěže, které spatřuje v tom, že žalovaná výrobou a distribucí

výrobků - dveří Bonalana model č. 13 a model č. 20 - porušuje od počátku r.

2010 práva žalobce k jeho průmyslovému vzoru č. zápisu 33612 s názvem

„Dveře“ (pro tři tam uvedené průmyslové vzory – 1.1, 2.1, 3.1), s právem

přednosti od 12. 1. 2006, když žalovaná neměla od žalobce souhlas s užitím

průmyslového vzoru, a jednala nekalosoutěžně.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 16. května 2012, č. j. 41 Cm 125/2010-90,

rozhodl tak, že žalovaná je povinna

- zdržet se po dobu platnosti průmyslového vzoru č. 33612, č. přihlášky

2006-36576 na území České republiky uvádění na trh, výroby, nabízení, dovozu,

vývozu či skladování tohoto výrobku:

(výrok I.),

- zdržet se po dobu platnosti průmyslového vzoru č. 33612, č. přihlášky

2006-36576 na území České republiky uvádění na trh, výroby, nabízení, dovozu,

vývozu či skladování tohoto výrobku:

(výrok II.),

K odvolání žalované Vrchní soud v Praze (dále jen odvolací soud) rozsudkem ze

dne 8. dubna 2013, č. j. 3 Cmo 322/2012-129, rozsudek soudu prvního stupně

potvrdil, přičemž ve výrocích I. a II. ve znění, že žalovaná je povinna zdržet

se po dobu platnosti průmyslového vzoru č. 33612, č. přihlášky 2006-36576, na

území České republiky uvádění na trh, výroby, nabízení, dovozu, vývozu či

skladování výrobků tam vyobrazených, jak odpovídá i katalogovému označení

žalované z roku 2010 Bonalana, model 13 a 20; zároveň rozhodl o náhradě nákladů

řízení. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně ohledně ochrany práv

z průmyslového vzoru žalobce, který správně aplikoval zák. č. 207/2000 Sb., o

ochraně průmyslových vzorů (dále jen ZPV), neboť se v daném případě jednalo o

zamezení závadného stavu, který vznikl v r. 2010, a rovněž správně použil pro

posouzení věci zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

(dále jen ZVPPV). Pokud jde o ochranu proti nekalé soutěži, soud prvního stupně

podle odvolacího soudu správně jednání žalované posoudil podle § 44 odst. 1

obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“) a vlastní nároky žalobce dle § 53

obch. zák. Odvolací soud dospěl k závěru, že soud prvního stupně, který porovnával výrobky

žalované, tj. dveře odpovídající typu Bonalana model 13: a model 20: s průmyslovým vzorem žalobce (č. zápisu 33612, č. přihlášky 2006-36576,

zatřídění 25-02, název Dveře) v tomto provedení

1.1, 2.1, a 3.1 , chránícím design dveří (viz

http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.lst), vycházeje z vlastního

posouzení podoby předmětných výrobků žalované a chráněné podoby vzoru podle

jeho zápisu v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen ÚPV),

nepochybil, když dovodil, že dveře žalované typu Bonalana, model č. 13 a model

č. 20 dle katalogového označení žalované z r. 2010, zasahují do práv žalobce,

tedy že na informovaného uživatele nepůsobí celkově odlišným dojmem než dveře,

zachycené v průmyslovém vzoru žalobce. V této souvislosti odvolací soud

zdůrazňil, že není na místě požadavek vypracování či přijetí znaleckého

posudku, neboť základní otázka dojmu informovaného uživatele z kolidujícího a

zapsaného vzoru je otázkou právní a nikoli skutkovou a k jejímu zodpovězení

znalecký posudek zadat ani nelze. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu

prvního stupně, k němuž dospěl na základě i vlastního zjištění z fotografické

dokumentace výrobků žalované a chráněných vzorů žalobce (viz vyobrazení výše),

že nejsou zde žádné markantní rozdíly podoby porovnávaných výrobků, jež by

výrobky žalované od chráněných vzorů žalobce v celkovém dojmu odlišily z

pohledu pozorující osoby – informovaného uživatele (při detailnějším pohledu

lze sice nalézt odlišnosti v provedení výrobků, jde však o takové podrobnosti,

jež nevyvolávají u informovaného uživatele celkový odlišný dojem).

Podle závěru odvolacího soudu, byť převzetí obrazové podoby závadného výrobku

do výroku rozsudku bývá zpravidla vhodné (zvláště pokud ve věci jde o ochranu

průmyslového vzoru) a namísto obtížného slovního popisu zaručuje obvykle

jednoznačnost ukládané povinnosti a tedy i vykonatelnost rozsudku, v tomto

případě zachycená podoba, převzatá z katalogu žalované, obou typů dveří (tj. dveře žalované typu Bonalana, model č. 13 a model č. 20 podle

katalogového označení žalované z r. 2010), nejeví se jako dostatečná k

jednoznačnému určení závadných výrobků do budoucna. Odvolací soud proto znění

výroku I. a II. rozsudku soudu prvního stupně doplnil o odkaz na zachycení a

specifikaci závadných dveří v předmětném katalogu žalované. V odůvodnění k tomu

odvolací soud doplnil, že ve sporném řízení, které je ovládáno dispoziční

zásadou, platí, že soud je vázán žalobou – nemůže přiznat žalobci více, než

tento požadoval v žalobním petitu, nebo přiznat něco jiného, než žalobce

požadoval, avšak vázanost soudu žalobou nelze chápat tak, že by soud byl

povinen do výroku svého rozhodnutí o věci samé doslovně převzít žalobcem

formulovaný návrh znění výroku rozhodnutí. Odkázal přitom na rozhodnutí

Nejvyššího soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) ze dne 23. 2. 2010,

sp. zn. 33 Cdo 4901/2009. Pokud žalobce v tomto případě v žalobě tvrdil, že

žalovaná zasahuje do jeho práv z průmyslového vzoru č. zápisu 33612 a dopouští

se současně nekalé soutěže tím, že vyrábí a uvádí na trh dveře odpovídající

typu Bonalana model č. 13 a model č. 20 (dle katalogu žalované z r. 2010), jež

také v žalobě vyobrazil, a to tak, že vždy k danému vyobrazení uvedl konkrétní

model, a domáhal se zdržení tohoto závadného jednání, pak do výroku rozhodnutí

bez další specifikace převzatá obrazová podoba těchto dveří sama o sobě může se

jevit jako příliš schematická a povšechná (jak na to i odvolatelka poukázala),

a je na místě (k odstranění pochybností) upřesnění znění obou výroků (výrok I. a II.) rozsudku soudu prvního stupně, jež umožní snazší rozlišení závadných a

nezávadných dveří žalované, bez ohledu na jejich slovní označení; proto k

takovému upřesnění odvolací soud, který dovodil podmínky pro potvrzení rozsudku

soudu prvního stupně, přistoupil. Odvolací soud se ztotožnil též se závěrem soudu prvního stupně, že jednání

žalované je jednáním v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy

soutěže (za rozhodné soudy považují, že vytýkané jednání žalované je založeno

na neoprávněném využití průmyslového práva žalobce bez uzavření licenční

smlouvy či jiného svolení žalobce) a bylo způsobilé přivodit žalobci újmu

(neoprávněné využití průmyslového vzoru žalobce znamená „rozmělnění“ vlastního

průmyslového práva), je tedy jednáním nekalé soutěže podle generální klauzule

(§ 44 odst. 1 obch. zák.) a žalobce oprávněně (podle § 53 obch. zák.) uplatnil

zdržovací nároky vůči žalované. Své rozhodnutí založil na právním závěru

Nejvyššího soudu v rozhodnutí ze dne 23. 10. 2003, sp. zn. 29 Odo 106/2001 a ze

dne 14. 3. 2006, sp. zn. 32 Odo 1230/2005.

Odvolací soud proto podle § 219

občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) odvoláním napadený rozsudek

potvrdil, přičemž ve výrocích ve věci samé I. a II. pouze s výše uvedeným

slovním upřesněním závadných výrobků žalované. Rozsudek odvolacího soudu v celém jeho rozsahu napadla žalovaná (dále jen

dovolatelka) v zákonné lhůtě dovoláním, které považuje za přípustné podle § 237

o. s. ř., z něhož vyplývá, že dovolání je přípustné proti každému rozhodnutí

odvolacího soudu, který se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí

závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím

soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní

otázka posouzena jinak. Důvodnost svého dovolání opírá dovolatelka o ustanovení

§ 241a odst. 1 o. s. ř., tj. že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném

právním posouzení věci. Podle názoru žalované se odvolací soud nepřípustně odchýlil od ustálené

rozhodovací praxe dovolacího soudu, vycházející mimo jiné z komunitární

judikatury (potažmo i shodné rozhodovací praxe ÚPV), pokud jde o výklad pojmu

informovaný uživatel, jehož pohled je zásadní pro vyřešení otázky odlišnosti

celkového dojmu a z toho plynoucího rozsahu průmyslového vzoru. Podle

dovolatelky je nutno uvažovat v souladu s důvodovou zprávou k § 10 ZPV: S

ohledem na fiktivní osobu „informovaného uživatele“ je možné konstatovat, že

celkový dojem, který průmyslový vzor vyvolává u informovaného uživatele, se

může lišit od dojmu, kterým průmyslový vzor působí na běžného spotřebitele,

neboť uživatel informovaný si může všimnout rozdílů, které pro uživatele

běžného nejsou patrné. Dovolatelka poukázala na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2013, sp. zn. 23 Cdo 1054/2011, v němž Nejvyšší soud dospěl k závěru: „Při posuzování

shodnosti průmyslových vzorů a toho, zda dochází k porušování práv z

průmyslového vzoru, je s ohledem na ustanovení § 10 odst. 1 poslední věty

zákona č. 207/2000 Sb., důležitý celkový dojem podobnosti předmětných

průmyslových vzorů a nejde tedy o to, zda lze zjistit rozdíly v podrobnostech. Odlišný celkový dojem je nutné poměřovat očima informovaného uživatele, nikoli

např. běžného spotřebitele. U informovaného uživatele se předpokládá, že je

schopen si všimnout určitých rozdílů posuzovaných průmyslových vzorů, které u

něho vyvolají odlišný celkový dojem. V posuzovaném případě lze v zásadě

souhlasit s dovolatelem, že není namístě "rozpitvat srovnávané objekty na řadu

podružných elementů", ale nelze přisvědčit tomu, že by pro celkový dojem nebyly

tyto rozdílné, stejně jako shodné prvky, pro posouzení celkového dojmu z

hlediska posuzovatele, kterým je informovaný uživatel, určující. Odvolací soud

při aplikaci ust. § 10 odst. 1 posl. věta zák. č. 207/2000 Sb., v němž je

hypotéza právní normy neurčitá (nevyvolá u informovaného uživatele odlišný

celkový dojem), z okolností daného případu (zejména srovnáním obou výrobků)

dovodil, že výrobek žalovaného nezasahuje do práv žalobce, neboť u

informovaného uživatele vyvolává odlišný celkový dojem a tomuto závěru nelze

ničeho vytknout.“

Odkázal-li v projednávané věci odvolací soud v případě pojmu „informovaný

uživatel“ a „odlišný celkový dojem“ na rozsudek Soudního dvora EU ze dne 20. 10.

2011 ve věci C 281/10 P, podle nějž pojem „informovaný uživatel“ lze chápat

jako pojem označující uživatele, který vykazuje nikoli průměrnou pozornost, ale

zvláštní ostražitost, ať už z důvodu své osobní zkušenosti či rozsáhlé znalosti

daného odvětví, dovolatelka poukazuje na to, že zákonodárcem užitý pojem

„informovaný uživatel“ nelze v žádném případě ztotožňovat s pojmem průměrný

spotřebitel, popř. běžný uživatel, běžný spotřebitel, konečný spotřebitel,

apod., neboť jde o termíny kvalitativní rozdílné. Dovolatelka má za to, že odvolací soud, který v odůvodnění svého rozsudku

uvedl, že „předmětný dekorační prvek včetně jeho umístění je i pro

informovaného uživatele (od prodejce dveří až po konečného „spotřebitele“, jenž

se s dveřmi v celé jejich škále možného provedení každodenně setkává)“ natolik

podstatným prvkem, že prvky ostatní - odhlédnuto přitom od technicky

předurčených prvků a limitů, v nichž se při tvorbě nového designu dveří jeho

původce či výrobce dveří nutně musí pohybovat, mají povahu jen detailů, jež

však informovaného uživatele nejsou způsobilé upoutat a nejsou tím, čím by

uživatel dokázal vzhled výrobků od podoby vzorů vzájemně dostatečně odlišit“,

pochybil; na jedné straně se odvolací soud zaštiťuje relevantní komunitární

judikaturou, avšak při právním posouzení považuje za „informovaného

uživatele“ „i každého spotřebitele“, čímž ho fakticky staví na roveň průměrnému

spotřebiteli. Dále se dovolatelka domnívá, že odvolací soud se v důsledku nesprávné

interpretace pojmu „informovaný uživatel“ dopustil nesprávného právního

posouzení při výkladu a aplikaci termínu „celkově odlišný dojem“ a z něj

vyplývajícího rozsahu právní ochrany náležející průmyslovému vzoru („…dveře

žalované odpovídající typu Bonalana model 13 obsahující zaměnitelný dekorační

prvek s dekoračním prvkem obsaženým v průmyslovém vzoru žalobce č. 1.1 a č. 2.1, dveře typu Bonalana model 20 obsahující zaměnitelný dekorační prvek s

dekoračním prvkem obsaženým v průmyslovém vzoru žalobce č. 3.1…“ a „ostatní

prvky… mají povahu jen detailů, jež však informovaného uživatele nejsou

způsobilé upoutat a nejsou tím, čím by uživatel dokázal vzhled výrobků od

podoby vzorů vzájemně dostatečně odlišit.“). Dovolatelka je přesvědčena, že při

posuzování vyobrazení průmyslového vzoru s jiným průmyslovým vzorem nebo

výrobkem je třeba vycházet ze skutečné velikosti výrobku, jehož vzhled je

průmyslovým vzorem chráněn. Pouze při dostatečném zohlednění této skutečnosti

je možné celkový dojem posuzovaných výrobků (v tomto případě interiérových

dveří) ve vztahu k zapsanému průmyslovému vzoru objektivně posoudit, jinak jsou

učiněné závěry nutně nesprávné. Dovolatelce není známo, že by tato otázka byla

doposud v rozhodovací praxi dovolacího soudu přímo řešena, ačkoliv má zásadní

vliv na právní posouzení věci a výsledek řízení nejen v projednávané věci,

nýbrž i v typově obdobných případech.

Právní závěry odvolacího soudu, že

rozdíly mezi předmětnými výrobky žalované a průmyslovým vzorem žalobce jsou

marginální, seznatelné pouze při detailním pohledu a tudíž z pohledu existence

odlišnosti celkového dojmu u informovaného uživatele irelevantní, považuje

dovolatelka za nesprávné, neboť je přesvědčena, že její výrobky disponují mnoha

podstatnými odlišnými prvky a že ve svém souhrnu vytváří u informovaného

uživatele celkově odlišný dojem ve vztahu k průmyslovému vzoru žalobce. Nepovažuje proto za správný závěr odvolacího soudu o tom, že výrobky žalované

spadají do rozsahu ochrany průmyslového vzoru a porušují tak práva žalobce, a

že jednání žalované naplňuje zákonné znaky generální klauzule nekalé soutěže

podle § 44 odst. 1 obch. zák. Dovolatelka dále namítá, že odvolací soud se dopustil i řady procesních

pochybení, kdy svým rozhodnutím a důvody, o které rozhodnutí opírá, se odchýlil

od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu. Dovolatelka je přesvědčena, že

pokud by se soud prvního stupně zodpovědně zabýval tvrzeními žalované a důkazy

(viz důkaz č. 9.4: výkres dveří AKORD ze dne 20. 10. 2004 a výpis z rejstříku

ÚPV pro průmyslový vzor č. zápisu 33610), nemohl by dojít k jinému závěru, než

že zdobení dveří vodorovnými či svislými pruhy a jejich umístění na dveřích

způsobem „obdobným“ průmyslovému vzoru žalobce užívala žalovaná na svých

výrobcích dříve, než žalobce podal přihlášku předmětného průmyslového vzoru, a

dokonce měla takový vzhled výrobků chráněn průmyslovým vzorem. V návaznosti na

to je pak zjevné, že pro posouzení celkového dojmu z pohledu informovaného

uživatele jsou rozhodující právě ty prvky a znaky, jež uvádí žalovaná a které

vyzdvihl také ÚPV. Podle dovolatelky odvolací soud hrubě pochybil, když zcela

nepravdivě a v rozporu s obsahem soudního spisu uvedl, že tvrzení žalované o

předchozím užívání předmětného designu označil za novou skutečnost nepřípustně

uplatněnou žalovanou až v odvolacím řízení. Tyto žalovanou tvrzené a důkazy

řádně doložené skutečnosti nepochybně mohly mít vliv na hmotněprávní posouzení

věci a výsledek soudního řízení, ovšem za předpokladu, že by k nim soud prvního

stupně, a v návaznosti na to soud odvolací, přihlédl a věnoval jim patřičnou

pozornost. Takový postup, kdy soud tvrzené rozhodné skutečnosti významné pro

posouzení v průběhu řízení ignoroval a v odůvodnění svého rozhodnutí se s nimi

nevypořádal, představuje vadu řízení, která má za následek nesprávné rozhodnutí

ve věci (např. viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2003 sp. zn. 21 Cdo

870/2002). Dovolatelka je přesvědčena, že pokud se soud prvního stupně

nevypořádal se všemi rozhodnými skutečnostmi pro posouzení věci a odvolací soud

takové rozhodnutí z tohoto důvodu nezruší, je tato skutečnost podle ustálené

rozhodovací praxe důvodem proto, aby dovolací soud napadené rozhodnutí

odvolacího soudu zrušil. Dovolatelka je rovněž přesvědčena, že žalovanou navržené a soudem neprovedené

důkazy, resp. důkazy sice provedené, avšak v odůvodnění rozhodnutí pominuté

(tzv.

opomenuté důkazy, porušující právo na spravedlivý proces), směřovaly k

objasnění skutečností, které jsou významné z hlediska právního posouzení věci

(stanovení rozsahu právní ochrany průmyslového vzoru, resp. existence

dřívějšího průmyslového vzoru žalované – viz výše) a tato vada tak měla za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci, resp. i v odvolání namítanou

nepřezkoumatelnost rozhodnutí, kterou však odvolací soud v dané věci nesprávně

v rozporu s ustálenou judikaturou podle dovolatelky neshledal. Poukázala přitom

na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2005, sp. zn. 29 Odo 817/2003, ze

dne 21. 2. 2006, sp. zn. 29 Odo 246/2004, též rozhodnutí ze dne 31. 8. 2000,

sp. zn. 20 Cdo 1045/99 nebo ze dne 6. 10. 2010, sp. zn. 32 Cdo 2948/2009). Dovolatelka dále v dovolání namítá, že odvolací soud (v rozporu s judikaturou)

místo toho, aby z důvodu nevykonatelnosti rozhodnutí soudu prvního stupně

zrušil, přistoupil k jeho změně. Pokud odvolací soud své rozhodnutí zaštítil

odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2010, sp. zn. 33 Cdo

4901/2009, dovolatelka má za to, že tento odkaz je nepřípadný. Dovolatelka

namítá, že od samého počátku existoval naprosto zjevný rozpor mezi útržkovitými

skutkovými tvrzeními uvedenými v žalobě a samotným žalobním návrhem. Od

zahájení řízení nebylo zřejmé, zda se žalobce podanou žalobou domáhá, aby

žalované byla uložena povinnost pouze ve vztahu ke dveřím Bonalana – model 13 a

model 20 a nikoliv k jakýmkoliv jiným modelům, obsahujícím zdobení svislými či

vodorovnými pruhy, vyobrazeným v žalobním návrhu. Soud prvního stupně tuto

neurčitost žaloby i přes výtky žalované mlčky přešel a namísto toho, aby

žalobce vyzval postupem dle § 43 o. s. ř. k odstranění vad žaloby, v řízení

pokračoval a dokonce převzal vyobrazení výrobků žalované z žalobního návrhu do

výroku I. a II. svého rozsudku. Tím podle dovolatelky zapříčinil jednak to, že

jím vydané rozhodnutí je pro svou neurčitost nevykonatelné, a dále zde vyvstala

důvodná pochybnost o tom, že přisoudil žalobci více, resp. něco jiného, než se

podanou žalobou domáhal (§ 153 odst. 2 o. s. ř.). Odvolací soud, namísto toho,

aby postupoval v souladu s ustálenou rozhodovací praxí a napadené rozhodnutí

soudu prvního stupně z tohoto důvodu zrušil, aktivisticky přistoupil k jeho

změně, když rozhodl, že omezení uložená žalobci ve vztahu ke všem dveřím

obsahujícím zdobení svislými či vodorovnými pruhy, odpovídající ve výroku

vyobrazeným schematickým náčrtům, se týkají i výrobků odpovídajících

katalogovému označení žalované z r. 2010 Bonalana, model 13 a model 20. Dovolatelka poukazuje na to, že z argumentace obsažené v citovaném rozhodnutí

sp. zn. 33 Cdo 4901/2009 zjevně vyplývá, že úprava znění žalobního návrhu před

jeho převzetím do výroku soudního rozhodnutí je přípustná pouze tam, kde již

existoval v žalobě uvedený určitý a srozumitelný žalobní petit, tj. v

případech, kde již byly vady žaloby týkající se neurčitosti žalobního návrhu či

jeho rozporu mezi skutkovými tvrzeními a žalobním návrhem odstraněny.

Dovolatelka tvrdí, že odvolací soud provedenou změnou rozhodnutí soudu prvního

stupně nejenže vytýkanou nevykonatelnost neodstranil, nýbrž ji ještě

prohloubil. Podle dovolatelky se jedná o rozhodnutí zcela absurdní a naprosto

iracionální, neboť ve svém důsledku žalované zakazuje vyrábět také výrobky dle

jejího vlastního průmyslového vzoru (č. 33610) předcházejícího předmětnému

průmyslovému vzoru žalobce (č. 33612). S ohledem na výše uvedené skutečnosti dovolatelka navrhuje, aby dovolací soud

rozhodl o podaném dovolání tak, že podle § 243e odst. 1 a 2 o. s. ř. zruší

napadený rozsudek odvolacího soudu a současně s ním i rozsudek soudu prvního

stupně a vrátí věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení, nebo, aby dovolací

soud dle § 243d písm. b) o. s. ř. změnil napadený rozsudek odvolacího soudu

tak, že žalobu zamítne. K dovolání žalované podal vyjádření žalobce. Žalobce je přesvědčen, že

dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu je zcela správné a precizní, a

že se odvolací soud nijak neodchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího

soudu, proto považuje dovolání žalované za nepřípustné. K námitce žalované o

procesním pochybení při provádění důkazů soudem prvního stupně, či v rámci

kontroly hodnocení důkazů před soudem odvolacím, žalobce podotýká, že žalovaná

byla řádně poučena o koncentraci řízení, avšak ani doplnění dokazování

nenavrhovala. Podle názoru žalobce dovolání žalované neobsahuje dovolací

důvody, nezaobírá-li se meritem věci. K jednotlivým bodům dovolání se žalobce

vědomě nevyjadřuje, neboť to považuje za nadbytečné, pokud dovolacím soudem

bude dovolání odmítnuto jako nepřípustné. Závěrem žalobce navrhuje, aby

Nejvyšší soud dovolání žalované odmítl. Nejvyšší soud, jako soud dovolací (§ 10a zákona o. s. ř.), postupoval v

dovolacím řízení a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád (dále též jen „o. s. ř.“), ve znění účinném do 31. 12. 2013 (článek

II., bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). Nejvyšší soud dospěl k závěru, že podané dovolání je podle § 237 o. s. ř. přípustné, neboť právní otázka zdržovacího nároku z titulu ochrany průmyslového

vzoru žalobce podle zák. č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů (ZPV) a

dále zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (ZVPPV),

a i z titulu ochrany před nekalou soutěží podle obchodního zákoníku byla v

napadeném rozhodnutí odvolacího soudu posouzena v rozporu s těmito zákony a

zároveň v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu. Odvolací soud správně vyšel při posouzení uplatněného nároku žalobce z § 2, §

5, § 10 a § 19 ZPV a § 44 odst. 1 obch. zák., pokud jde o tvrzení porušení práv

k průmyslovému vzoru a o nekalou soutěž, dále pak z ustanovení obsažených v

části první ZVPPV a § 53 obch. zák., pokud jde o vlastní nároky vyplývající z

porušení práv upravených ZPV a obch. zák.

Pokud se týká k výkladu pojmu „informovaný uživatel“, jehož pohled je zásadní

pro vyřešení otázky, zda dochází k porušování práv z průmyslového vzoru, je

třeba konstatovat, že ochranu může mít pouze takový zapsaný průmyslový vzor,

který nevyvolává u informovaného uživatele odlišný celkový dojem. Vychází se

při tom z celkového dojmu podobnosti dvou řešení a nehledí se na rozdíly v

podrobnostech. Celkový dojem informovaného uživatele se může lišit od dojmu,

kterým průmyslový vzor působí na běžného spotřebitele, neboť informovaný

uživatel si může všimnout rozdílů, které pro běžného spotřebitele nejsou vůbec

patrné (jak vyplývá mimo jiné i z důvodové zprávy k § 10 ZPV). V projednávané věci zcela správně odvolací soud odkázal v případě pojmu

„informovaný uživatel“ a „odlišný celkový dojem“ na rozsudek Soudního dvora EU

ze dne 20. 10. 2011 ve věci C 281/10 P, podle něhož pojem „informovaný

uživatel“ lze chápat jako pojem označující uživatele, který vykazuje nikoli

průměrnou pozornost, ale zvláštní ostražitost, ať už z důvodu své osobní

zkušenosti či rozsáhlé znalosti daného odvětví, a kdy přívlastek „informovaný“

naznačuje, že uživatel, ačkoli není návrhářem či technickým odborníkem, zná

různé průmyslové vzory existující v dotyčném odvětví, má určitý stupeň znalostí

prvků, které tyto průmyslové vzory obvykle obsahují, a v důsledku svého zájmu o

dotyčné výrobky vykazuje při jejich užívání relativně vysoký stupeň pozornosti. Dovolatelce lze přisvědčit, že pojem „informovaný uživatel“ nelze v žádném

případě ztotožňovat s pojmem průměrný spotřebitel, popř. běžný uživatel, běžný

spotřebitel, konečný spotřebitel, apod., neboť jde o termíny kvalitativní

rozdílné. Uvedl-li však odvolací soud v odůvodnění svého rozsudku, že

„předmětný dekorační prvek včetně jeho umístění je i pro informovaného

uživatele (od prodejce dveří až po konečného „spotřebitele“, jenž se s dveřmi v

celé jejich škále možného provedení každodenně setkává)“ natolik podstatným

prvkem, že prvky ostatní - odhlédnuto přitom od technicky předurčených prvků a

limitů, v nichž se při tvorbě nového designu dveří jeho původce či výrobce

dveří nutně musí pohybovat, mají povahu jen detailů, jež však informovaného

uživatele nejsou způsobilé upoutat a nejsou tím, čím by uživatel dokázal vzhled

výrobků od podoby vzorů vzájemně dostatečně odlišit“, rozhodl v rozporu s

judikaturou Nejvyššího soudu, jestliže nerozlišil dva odlišné pojmy –

„informovaný uživatel“ a „“průměrný spotřebitel“, které jsou podstatné právě

pro rozhodování o porušení práv z průmyslového vzoru. Dovolatelce lze

přisvědčit, že odvolací soud rozhodl v rozporu se závěry přijatými Nejvyšším

soudem v rozhodnutí ze dne 26. 3. 2013, sp. zn. 23 Cdo 1054/2011, v němž

dovolací soud dospěl k závěru, že odlišný celkový dojem je nutné poměřovat

očima informovaného uživatele, nikoli např. běžného spotřebitele, neboť u

informovaného uživatele se předpokládá, že je schopen si všimnout určitých

rozdílů posuzovaných průmyslových vzorů, které u něho vyvolají odlišný celkový

dojem. Při právním posouzení odvolací soud pochybil, považoval-li za

„informovaného uživatele“ tzv.

průměrného spotřebitele (tj. běžného

spotřebitele či běžného uživatele) a nekladl vůbec důraz právě na informovanost

„informovaného uživatele“, na jeho znalosti a osobní zkušenosti, na jeho

zvláštní pozornost či zvláštní ostražitost. Odvolací soud měl před svým rozhodnutím rovněž provést řádný výklad pojmu

„celkový dojem, který průmyslový vzor vyvolává u informovaného uživatele“ v

souladu s výše uvedenými zákony, neboť pro posouzení, zda dochází k porušování

práv z průmyslového vzoru žalobce, je důležitý celkový dojem podobnosti dvou

řešení (výrobků žalobce a žalované) a nikoli skutečnost, že lze zjistit rozdíly

v podrobnostech. K tvrzení odvolacího soudu, že technicky předurčené prvky a

limity, v nichž se při tvorbě nového designu dveří jeho původce či výrobce

dveří nutně musí pohybovat, mají povahu jen detailů, jež však nejsou tím, čím

by informovaný uživatel dokázal vzhled výrobků od podoby vzorů vzájemně

dostatečně odlišit, je na místě konstatovat, že soud měl objektivně posoudit

celkový dojem předmětných výrobků (v tomto případě interiérových dveří) a řádně

při tom rozlišit, zda posuzované výrobky žalované mají podstatné odlišné prvky,

které ve svém souhrnu vytváří u informovaného uživatele celkově odlišný dojem

ve vztahu k výrobkům a průmyslovému vzoru žalobce, či zda se jedná pouze o

nepodstatné detaily, jichž si informovaný uživatel (s jeho znalostmi, osobními

zkušenostmi, při jeho zvláštní pozornosti či zvláštní ostražitosti) ani

nepovšimne. Vzhledem k tomu, že odvolací soud chybně, v rozporu s judikaturou,

nepoměřoval odlišný celkový dojem předmětných dveří žalobce a žalované z

pohledu informovaného uživatele, Nejvyšší soud považuje závěr odvolacího soudu,

že výrobky žalované spadají do rozsahu ochrany průmyslového vzoru žalobce a

porušují práva žalobce, za nesprávný. S ohledem na tato pochybení v právním posouzení věci je nutno považovat za

nesprávné také rozhodnutí odvolacího soudu (učiněné ve shodě se soudem prvního

stupně), že jednání žalované naplňuje současně i všechny zákonné podmínky

generální klauzule nekalé soutěže podle § 44 odst. 1 obch. zák. a je jednáním

nekalosoutěžním. Pokud dovolatelka považuje za v rozhodovací praxi dovolacího soudu dosud

neřešenou otázku posuzování relevance jednotlivých rozdílů výrobků a jejich

vliv na odlišnost celkového dojmu, kdy podle žalované je naprosto nezbytné

vycházet ze skutečné velikosti výrobků, jinak jsou učiněné závěry nutně

nesprávné, a kdy žalovaná zároveň v této souvislosti namítá, že tento

předpoklad správného právního posouzení odvolací soud ignoroval, je třeba

konstatovat, že tato otázka směřuje do hodnocení důkazů odvolacím soudem. Samotné hodnocení důkazů odvolacím soudem (opírající se o zásadu volného

hodnocení důkazů zakotvenou v ustanovení § 132 o. s. ř.) nelze však (ani v

režimu dovolacího řízení podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2013) úspěšně napadnout žádným dovolacím důvodem (srov. rozhodnutí

Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2014, sp. zn. 3206/2013, uveřejněné na

www.nsoud.cz).

Rovněž ani případné konkrétní vady řízení, které by měly

spočívat v neúplném dokazování nemohou založit přípustnost dovolání podle §

237 o. s. ř. Jsou-li součástí námitek dovolatelky i námitky k vadnému procesnímu postupu

soudu, a to zejména k nepřezkoumatelnosti rozhodnutí, je nutno konstatovat, že

touto námitkou dovolatelka nijak nevymezila přípustnost dovolání ve smyslu §

237 o. s. ř. K námitce dovolatelky, že soud prvního stupně neurčitost žaloby, i přes výtky

žalované, mlčky přešel a namísto toho, aby žalobce vyzval postupem dle § 43 o. s. ř. k odstranění vad žaloby, v řízení pokračoval a dokonce převzal vyobrazení

výrobků žalované z žalobního návrhu do výroku I. a II. svého rozsudku, čímž

podle dovolatelky zapříčinil jednak to, že jím vydané rozhodnutí je pro svou

neurčitost nevykonatelné, a dále zde vyvstala důvodná pochybnost o tom, že

přisoudil žalobci více, resp. něco jiného, než se podanou žalobou domáhal (§

153 odst. 2 o. s. ř.), dovolací soud je nucen konstatovat, že tato námitka k

nesprávnému rozhodnutí věci je neoprávněná. Úprava znění žalobního návrhu před

jeho převzetím do výroku soudního rozhodnutí je totiž přípustná v těch

případech, v nichž je v žalobě určitý a srozumitelný žalobní petit, což v

posuzovaném případě byl. Soud neporuší § 155 odst. 1 o. s. ř. nebo jiné zákonné

ustanovení, jestliže použitím jiných slov vyjádří ve výroku rozhodnutí stejná

práva a povinnosti, kterých se žalobce domáhal. Pouze soud rozhoduje, jak bude

formulován výrok jeho rozhodnutí; případným návrhem žalobce na znění výroku

rozhodnutí přitom není vázán. Při formulaci výroku rozhodnutí soud přitom dbá

na to, aby vyjádřil (z obsahového hlediska) to, čeho se žalobce žalobou

domáhal. V posuzovaném případě odvolací soud v souladu s judikaturou (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. 30 Cdo 4427/2011

a též rozhodnutí ze dne 28. 8. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4669/2010 – obě rozhodnutí

veřejnosti dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu – www.nsoud.cz)

konkretizoval znění zdržovacího výroku tak, aby odpovídal prokázanému závadnému

jednání žalované a nelze dovodit, že by výrok rozsudku soudu byl nevykonatelný. Odvolací soud tedy postupoval v souladu s ustálenou rozhodovací praxí, když

napadené rozhodnutí soudu prvního stupně pozměnil. S ohledem na výše uvedené, kdy dovolací důvod nesprávného právního posouzení

otázky ochrany práv z průmyslového vzoru a zároveň otázky ochrany proti nekalé

soutěži byl uplatněn důvodně, Nejvyšší soud napadený rozsudek odvolacího soudu

podle § 243e odst. 1 o. s. ř. bez jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.) zrušil a

věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení (§ 243g odst. 1 o. s. ř.), v němž

bude soud vázán právním názorem dovolacího soudu (§ 243g odst. 1, věta za

středníkem o. s. ř.); odvolací soud rozhodne také o dosavadních nákladech

řízení včetně řízení dovolacího (§ 243g odst. 1, věta druhá o. s. ř.). Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. listopadu 2014

JUDr.

Kateřina H o r n o ch o v á

předsedkyně senátu