Nejvyšší soud Rozsudek insolvence

29 Cdo 347/2017

ze dne 2019-06-05
ECLI:CZ:NS:2019:29.CDO.347.2017.1

29 Cdo 347/2017-861

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana

Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v právní věci

žalobkyně JUDr. Ladislavy Lebedové, se sídlem v Ledči nad Sázavou, Koželská

205, PSČ 584 01, jako insolvenční správkyně dlužníka LECOM LEDEČ, a. s., proti

žalovanému E L E K T R O - S E R V I S společnost s ručením omezeným, se

sídlem v Havlíčkově Brodě, Nádražní 128, PSČ 580 01, identifikační číslo osoby

47471760, o určení neúčinnosti právních úkonů a o zaplacení částky 2 347 734,40

Kč, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 34 Cm 4/2010, jako

incidenční spor v insolvenční věci dlužníka LECOM LEDEČ, a. s., se sídlem v

Ledči nad Sázavou, Nádražní 4, PSČ 584 01, identifikační číslo osoby 25921860,

vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 34 INS 337/2009, o

dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. června 2016,

č. j. 16 Cmo 6/2016-789, takto:

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 6. června 2016, č. j. 16 Cmo 6/2016-789,

a rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. září 2015, č. j. 34 Cm

4/2010-745, ve znění usnesení ze dne 7. října 2015, č. j. 34 Cm 4/2010-755, se

zrušují a věc se vrací Krajskému soudu v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Rozsudkem ze dne 11. září 2015, č. j. 34 Cm 4/2010-745, ve znění usnesení ze

dne 7. října 2015, č. j. 34 Cm 4/2010-755, Krajský soud v Hradci Králové (dále

jen „insolvenční soud“):

1/ Zamítl žalobu, kterou se žalobkyně (JUDr. Ladislava Lebedová) domáhala po

žalovaném (E L E K T R O – S E R V I S společnosti s ručením omezeným)

zaplacení částky 2 347 734,40 Kč do majetkové podstaty dlužníka (LECOM LEDEČ,

a. s.), eventuálně určení, že právní úkony spočívající v zaplacení pohledávek

žalovaného, vyplývajících z faktur žalovaného číslo 5008, 5108, 5708, 7608,

7408, 8208, 7908, dne 23. ledna 2009 a číslo 9208, 9308, 9708, 9808, 7708,

7508, 10308, 11108, 109, dne 26. ledna 2009, právní úkon dohody o narovnání ze

dne 23. ledna 2009 uzavřené mezi žalovaným a dlužníkem a právní úkon

spočívající v započtení pohledávky učiněném dlužníkem dne 21. ledna 2009 vůči

žalovanému, jsou neúčinné vůči věřitelům, kteří v insolvenčním řízení vedeném u

Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 34 INS 337/2009 uplatňují svá

práva vůči dlužníku (bod I. výroku). 2/ Uložil žalobkyni zaplatit žalovanému do 3 dnů od právní moci rozhodnutí na

náhradě nákladů řízení částku 398 596 Kč (bod II. výroku). 3/ Určil, že Česká republika nemá proti žalobkyni právo na náhradu nákladů

řízení (bod III. výroku). K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 6. června 2016, č. j. 16 Cmo 6/2016-789:

1/ Potvrdil rozsudek insolvenčního soudu v bodě I. výroku a změnil jej v bodě

II. výroku tak, že náhrada nákladů řízení činí 96 230 Kč a v bodě III. výroku

tak, že žalobkyně je povinna zaplatit státu do 3 dnů od právní moci rozhodnutí

na náhradě nákladů řízení částku 3 906,50 Kč (první výrok). 2/ Uložil žalobkyni zaplatit žalovanému do 3 dnů od právní moci rozhodnutí na

náhradě nákladů odvolacího řízení částku 11 590 Kč (druhý výrok). Odvolací soud vyšel zejména z toho, že:

1/ Žalovaný provedl pro dlužníka dohodnuté práce, jejichž cenu vyúčtoval těmito

fakturami: číslo 5008 na částku 499 450 Kč, splatnou 19. července 2008, číslo

5108 na částku 20 944 Kč, splatnou 19. července 2008, číslo 5708 na částku 390

500 Kč, splatnou 24. srpna 2008, číslo 7608 na částku 14 518 Kč, splatnou 10. října 2008, číslo 7408 na částku 15 470 Kč, splatnou 10. října 2008, číslo 8208

na částku 19 040 Kč, splatnou 14. října 2008, číslo 7908 na částku 338 000 Kč,

splatnou 30. října 2008, číslo 9208 na částku 757 500 Kč, splatnou 12. prosince

2008, číslo 9308 na částku 78 750 Kč, splatnou 20. prosince 2008, číslo 9708 na

částku 19 500 Kč, splatnou 24. prosince 2008, číslo 9808 na částku 43 500 Kč,

splatnou 27. prosince 2008, číslo 7708 na částku 269 000 Kč, splatnou 31. prosince 2008, číslo 7508 na částku 35 700 Kč, splatnou 31. prosince 2008,

číslo 10308 na částku 139 500 Kč, splatnou 10. ledna 2009, číslo 11108 na

částku 25 000 Kč, splatnou 29. ledna 2009 a číslo 109 na částku 148 750 Kč,

splatnou 6. února 2009. Tyto faktury dlužník uhradil v období od 10. října 2008

do 26. ledna 2009. 2/ V srpnu 2008 a v prosinci 2008 uzavřeli dlužník a žalovaný dohody o uznání

závazku.

V nich byl sjednán splátkový kalendář s termíny plnění do 20. ledna

2009, 20. února 2009 a 20. března 2009, který však dlužník neplnil. 3/ Dne 21. ledna 2009 dlužník započetl své pohledávky ve výši 126 604,90 Kč

proti pohledávce žalovaného z faktury číslo 5708 na částku 390 000 Kč. Započtení bylo žalovanému doručeno 23. ledna 2009. 4/ Dne 23. ledna 2009 byla mezi dlužníkem a žalovaným uzavřena dohoda o

narovnání, v níž se strany zavázaly započíst vzájemné pohledávky a závazky a

dlužník se zavázal doplatit rozdíl ve výši 2 227 129,50 Kč, který tvořily pouze

jistiny vystavených faktur bez příslušenství. Tuto částku dlužník uhradil. 5/ Dne 27. ledna 2009 podal dlužník u insolvenčního soudu insolvenční návrh. 6/ Usnesením ze dne 16. února 2009, č. j. KSHK 34 INS 337/2009-A-9,

insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka, prohlásil konkurs na jeho majetek a

insolvenční správkyní ustanovil žalobkyni. 7/ Dle zprávy o plnění dlužníka plnil dlužník od února do prosince 2008 jen

vybraným dodavatelům, „konkrétně AZ Elektrovat částku 6 141 415 Kč, ABVET

částku 4 705 339 Kč, panu B. částku 7 650 492 Kč, Eprona částku 5 392 729 Kč,

žalovanému částku 1 421 459 Kč, Ferona částku 4 579 065 Kč a Siemens částku 2

784 600 Kč“. 8/ Podle seznamu přihlášených pohledávek měl dlužník řadu závazků se starším

datem splatnosti, než byly pohledávky žalovaného. V insolvenčním řízení byl

uspokojen pouze zajištěný věřitel Československá obchodní banka, a. s. Po

zpeněžení veškerého majetku je v majetkové podstatě částka 3 000 000 Kč, která

bude použita k uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň

postavených. Nezajištěným věřitelům se nedostane ničeho. 9/ Pohledávka ANTARER-AZV s. r. o. za dlužníkem ve výši 7 146 380 Kč byla

uhrazena 19. prosince 2008 a pohledávku PREST PŘEROV a. s. ve výši 958 644 Kč

dlužník uhradil 7. dubna 2008. Dále odvolací soud vyšel z listin založených ve spise Policie České

republiky sp. zn. KRPJ-795-19-TČ-2009-06168 a z výpovědí J. H. a Z. M. (místopředsedů představenstva dlužníka), P. Š. (jednatele žalovaného), J. S. (vedoucího nákupu dlužníka), J. B., M. D. a J. Š. Na tomto základě odvolací soud - cituje ustanovení § 235 odst. 1 a 2, § 239

odst. 1, 3 a 4 a § 241 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenčního zákona) - přisvědčil insolvenčnímu soudu, že v řízení nebyla

prokázána neplatnost sporných právních úkonů pro nedostatek svobody vůle, kdy

členové statutárního orgánu dlužníka měli jednat v důsledku bezprávné výhrůžky

žalovaného. Jiný důvod neplatnosti, ke kterému by byl soud povinen přihlížet z

úřední povinnosti, se ze spisu nepodává. Osoby, které měly „údajně vyhrožovat“,

se nepodařilo ztotožnit ani orgánům činným v trestním řízení a žalovaný

prohlásil, že pohledávky za dlužníkem nepostoupil třetí osobě ani jejich

vymáháním nikoho nepověřil.

Dále odvolací soud souhlasil s insolvenčním soudem

v tom, že dlužník učinil sporné právní úkony v době, kdy byl v úpadku, že

žalobkyně podala žalobu v zákonných lhůtách a že jde o právní úkony, jež by

mohly spadat pod skutkovou podstatu zvýhodňujících právních úkonů, která je

definována v § 241 insolvenčního zákona. Insolvenční soud se tedy správně

zabýval tím, zda je v dané věci dána některá z výjimek stanovená v § 241 odst. 5 insolvenčního zákona. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem insolvenčního soudu, že dlužníku se

dostalo přiměřeného protiplnění (žalobkyně ani nerozporovala, že žalovaný dílo

provedl nebo že sjednaná cena nebyla adekvátní). Z výpovědí J. S., členů

představenstva dlužníka a jednatele žalovaného vyplynulo, že žalovaný

podmiňoval další pokračování prací na zakázkách pro dlužníka rozpracovaných v

Plzni a Rožňavě, ze kterých měl dlužník získat významná plnění od investorů,

úhradou svých pohledávek. Členové představenstva dlužníka shodně vypověděli, že

o řešení situace dlužníka podáním insolvenčního návrhu začali jednat až po

provedení plateb žalovanému. Ukončování pracovních poměrů některých zaměstnanců

dlužníka bez dalšího neznamená ukončení činnosti. Dlužníkův podnik by mohl být

provozován jen s minimem zaměstnanců, a to prostřednictvím subdodávek třetích

osob. Propouštění zaměstnanců mohlo být důsledkem úsporných opatření, která

měla pomoci překonat úpadek dlužníka. Podle odvolacího soudu byly sporné právní úkony učiněny za podmínek obvyklých v

obchodním styku. Z dokazování provedeného k úhradám dalším dlužníkovým

dodavatelům, z výpovědi účetní dlužníka a ze znaleckého posudku, který byl

zpracován v trestním řízení, vyplynulo, že ve druhé polovině roku 2009 dlužník

plnil vybraným dodavatelům (významným pro dokončení zakázek), kteří hrozili

přerušením prací. Taková plnění byla předpokladem dalšího fungování podniku

dlužníka a možného překlenutí jeho úpadku. K otázce, zda žalovaný mohl v

rozhodném období poznat úpadek dlužníka, odvolací soud uvedl, že dlužník, aniž

by byl prokazatelně v úpadku, plnil s prodlením řadu let nejen žalovanému, ale

i dalším dodavatelům. Pouze z toho, že dlužník má další věřitele s pohledávkami

po splatnosti, nemohl žalovaný usuzovat na úpadek dlužníka. Navíc dlužník

žalovaného a další dodavatele pravidelně přesvědčoval, že závazkům dostojí, má

dohodnuté další zakázky a přislíben úvěr. Ve stavebnictví je nadto pozdní

úhrada faktur subdodavatelům častým nešvarem i v případě stabilních a finančně

silných korporací. Ve shodě s insolvenčním soudem dospěl odvolací soud k závěru, že sporné právní

úkony jsou podřaditelné pod § 241 odst. 5 písm. b/ insolvenčního zákona. Nejde

tedy o zvýhodňující právní úkony a žalovaný nemá ani povinnost vydat do

majetkové podstaty dlužníka částku 2 347 734,40 Kč. K námitce žalobkyně, že dlužník splnil svůj závazek ve smyslu § 241 odst. 3

písm. a/ insolvenčního zákona dříve, než se stal splatným dle dohody o uznání

dluhu z 8. prosince 2008 (splatná byla jen první splátka), odvolací soud uvedl,

že uzavřením dohody dne 23.

ledna 2009 se stal splatným celý dluh a v řízení

bylo prokázáno, že žalovaný při jednání téhož dne požadoval po dlužníku jeho

okamžitou úhradu. Dodal, že u dohody stran dle § 516 odst. 1 zákona č. 40/1964

Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“), jde (na rozdíl od privativní

novace podle § 570 obč. zák.) o změnu obsahu závazku za trvání existujícího

právního vztahu, spočívající v zániku určitých dosavadních vzájemných práv a

povinností a v jejich nahrazení nově sjednanými, dosavadní závazkový vztah

nezaniká. Proti rozsudku odvolacího soudu (podle obsahu dovolání proti potvrzujícímu

výroku ve věci samé) podala žalobkyně dovolání, jehož přípustnost vymezuje ve

smyslu § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), argumentem, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázek hmotného

práva, které v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyly vyřešeny, namítajíc,

že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (dovolací

důvod dle § 241a odst. 1 o. s. ř.), a požadujíc, aby Nejvyšší soud rozhodnutí

odvolacího soudu zrušil. Konkrétně dovolatelka tvrdí, že neexistuje relevantní judikatura, která by

řešila aplikaci § 241 odst. 5 písm. b/ insolvenčního zákona. Podle dovolatelky soud nesprávně aplikoval § 235 odst. 1 a § 241 insolvenčního

zákona a § 37 obč. zák. Zdůrazňuje, že v řízení se domáhá zaplacení částky

poukázané jeden den před podáním insolvenčního návrhu z důvodu, že tak učinili

členové statutárního orgánu kvůli psychickému donucení a bezprávné výhrůžky

vůči jejich osobám a členům jejich rodin. Skutkový závěr soudu o podmíněnosti

provádění dalších prací žalovaným je v rozporu s datem úhrady pohledávek

žalovaného. Úhrada byla provedena v době, kdy insolvenční návrh byl již

připraven a provoz podniku ukončen. Dovolatelka uvádí, že právní otázku, kterou

odvolací soud nesprávně posoudil, spatřuje v tom, „zda intenzita vymáhání

pohledávky v době úpadku dlužníka byla natolik velká, že se jednalo o

nesvobodné jednání ze strany členů představenstva dlužníka. Dále při jednáních

bylo vyhrožováno jak členům představenstva, tak i jejich rodinným příslušníkům

fyzickými útoky.“

Dovolatelka považuje za podstatný závěr o existenci úpadku dlužníka. Z

přihlášek pohledávek lze dovodit, že tento stav trval minimálně jeden rok před

podáním insolvenčního návrhu. Bylo tedy prokázáno „naplnění“ § 235 odst. 1

insolvenčního zákona a soud správně aplikoval § 241 odst. 1 insolvenčního

zákona. Dohodou z 23. ledna 2009 nedošlo k žádnému narovnání; dohoda pouze

„konstatuje“ výši pohledávek obou účastníků a uvádí v budoucím čase, že strany

provedou vzájemný zápočet pohledávek a závazků, po kterém je dlužník povinen

uhradit částku 2 227 129,50 Kč na označený účet. V takovém případě nebudou dány

nároky na další finanční plnění. Dovolatelka se domnívá, že mimo částky 680 000

Kč došlo k úhradě dříve, než se dluhy staly splatnými a že na základě dohody z

23. ledna 2009 došlo ke změně závazku (jeho části) v neprospěch dlužníka. Je

tedy nutno zabývat se otázkou, zda nedošlo k právnímu úkonu vymezenému v § 241

odst. 3 insolvenčního zákona. Dovolatelka má za to, že upřednostňování věřitelů nelze hodnotit jako

dodržování podmínek obvyklého obchodního styku, tím spíše, že šlo o plnění

věřiteli v době úpadku. Výpovědí jednatele žalovaného bylo prokázáno, že věděl

o dalších závazcích dlužníka. Žalovaný tedy měl informace o úpadku dlužníka,

případně mu nic nebránilo ověřit si tuto skutečnost u dalších smluvních

partnerů dlužníka.

Na vědomí žalovaného o existenci úpadku dlužníka nemohlo nic

změnit nepravdivé ujištění členů statutárního orgánu či zaměstnanců, že

finanční problémy vyřeší, když je nutno vycházet z objektivních skutečností -

zda je stav úpadku a je znám třetí osobě. Závěrem dovolatelka shrnuje, že

sporné právní úkony dlužníka nebyly učiněny za podmínek obvyklých v obchodním

styku a žalovaný o úpadku dlužníka věděl, respektive při náležité pečlivosti

vědět mohl. Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (ve znění účinném

od 1. ledna 2014 do 29. září 2017) se podává z bodu 2., článku II, části první

zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní

řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních

soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Srov. k tomu

dále (ve vazbě na skutečnost, že incidenční spor byl zahájen před 1. lednem

2014) i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2014, sen. zn. 29 ICdo

33/2014, uveřejněné pod číslem 92/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek

[usnesení je (stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněná níže)

dostupné i na webových stránkách Nejvyššího soudu]. Dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř.,

takže zbývá určit, zda je přípustné podle § 237 o. s. ř., když pro daný případ

neplatí žádné z omezení přípustnosti dovolání podle § 237 o. s. ř., vymezených

v § 238 o. s. ř. K argumentaci, jejímž prostřednictvím dovolatelka vymezuje přípustnost

dovolání, uvádí Nejvyšší soud následující:

a/ K neplatnosti právních úkonů pro nedostatek svobody a vážnosti projevu vůle

Na řešení otázky položené dovolatelkou (na téma intenzity vymáhání pohledávky)

rozhodnutí odvolacího soudu nespočívá. Odvolací soud totiž uzavřel, že v řízení

nebyla prokázána neplatnost sporných právních úkonů „z žalobkyní tvrzeného

nedostatku svobody vůle, když statutární orgány měly jednat v důsledku

bezprávné výhrůžky žalovaného“. Jak Nejvyšší soud zdůraznil již v usnesení ze

dne 18. července 2013, sen. zn. 29 NSČR 53/2013, dovolání není přípustné podle

§ 237 o. s. ř., jestliže dovolatel jako důvod jeho přípustnosti předestírá

dovolacímu soudu k řešení otázku hmotného nebo procesního práva, na níž

rozhodnutí odvolacího soudu nezávisí (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 26. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2376/2013). Dovolatelka navíc námitkami, podle nichž bylo vyhrožováno členům představenstva

dlužníka i jejich rodinným příslušníků fyzickými útoky, jednak (nepřípustně)

zpochybňuje skutkové závěry, na jejichž základě odvolací soud vybudoval své

(následné) právní posouzení věci (a uplatňuje tak dovolací důvod podle § 241a

odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném do 31. prosince 2012, který od 1. ledna 2013

k dispozici nemá), jednak nesouhlasí s hodnocením důkazů odvolacím soudem; to

však - se zřetelem na zásadu volného hodnocení důkazů zakotvenou v § 132 o. s. ř. - nelze úspěšně napadnout žádným dovolacím důvodem. K tomu srov. např. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. února 2011, sen. zn. 29 NSČR

29/2009, uveřejněného pod číslem 108/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek (včetně tam zmíněného odkazu na nález Ústavního soudu ze dne 6. ledna 1997, sp. zn. IV. ÚS 191/96, uveřejněný pod číslem 1/1997 Sbírky nálezů a

usnesení Ústavního soudu). Uvedená otázka není způsobilá založit přípustnost dovolání. Dovolání je přesto přípustné pro řešení dalších dovoláním otevřených otázek

týkajících se posouzení dohody uzavřené mezi dlužníkem a žalovaným dne 23. ledna 2009 a výkladu pojmu právního úkonu učiněného za podmínek obvyklých v

obchodním styku, dílem vyřešených v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu a

dílem dovolacím soudem dosud neřešených. Právní posouzení věci je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc

podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu,

sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav

nesprávně aplikoval. b/ K dohodě ze dne 23. ledna 2009

Z ustálené judikatury Nejvyššího soudu plyne, že vůle účastníka vtělená do

právního úkonu je projevena určitě a srozumitelně, jestliže je výkladem

objektivně pochopitelná, tj. může-li typický účastník v postavení jejího

adresáta tuto vůli bez rozumných pochybností o jejím obsahu adekvátně vnímat

(srov. zejména rozsudek ze dne 18. dubna 1996, sp. zn. 3 Cdon 1032/96,

uveřejněný v časopise Soudní judikatura číslo 2, ročník 1998, pod číslem 1

přílohy, rozsudek ze dne 31. července 1996, sp. zn. 3 Cdon 1044/96, uveřejněný

v časopise Soudní judikatura číslo 2, ročník 1998, pod číslem 2, nebo např. rozsudek ze dne 30. března 2000, sp. zn. 20 Cdo 2018/98, uveřejněný pod č. 35/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Odvolací soud posoudil dohodu ze dne 23. ledna 2009, označenou jako dohoda o

narovnání, jako kumulativní novaci podle § 516 obč. zák. Občanský zákoník umožňuje účastníkům závazkového vztahu, aby (v rámci smluvní

volnosti) změnili jeho obsah, tj. vzájemná práva a povinnosti z něho

vyplývající - § 516 obč. zák. (tzv. kumulativní novace), případně aby stávající

závazkový vztah dohodou zrušili a současně jej nahradili novým - § 570 obč. zák. (tzv. privativní novace). Pro rozlišení, zda jde o kumulativní či

privativní novaci, je rozhodná vůle jeho účastníků. Při zjišťování jejího

obsahu se uplatní výkladové pravidlo vyjádřené v § 35 odst. 2 obč. zák. (srov. např. rozsudek velkého senátu občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ze dne

20. listopadu 2003, sp. zn. 31 Cdo 528/2001). Dovolatelce lze přisvědčit, že dohodou ze dne 23. ledna 2009 nedošlo ke změně

dohody termínu splatnosti sjednaného původně v dohodách o uznání dluhu

uzavřených v roce 2008. Dohoda ze dne 23.

ledna 2009 neobsahuje konkrétní

termín splatnosti. Smluvní strany se v ní pouze dohodly, že provedou vzájemný

zápočet svých pohledávek a závazků, po němž dlužník uhradí žalovanému částku 2

227 129,50 Kč. Provedl-li dlužník jednostranný zápočet svých pohledávek za

žalovaným v částce 120 604,90 Kč proti pohledávce žalovaného za dlužníkem v

částce 390 500 Kč, učinil tak již (21. ledna 2009) v době před uzavřením

dohody. Ve vazbě na závěr odvolacího soudu, že žalovaný při jednání dne 23. ledna 2009 požadoval po dlužníku okamžitou úhradu jeho závazků, je třeba uvést,

že obsah právního úkonu lze vykládat podle vůle toho, kdo ho učinil, jen za

předpokladu, že tvrzená vůle není v rozporu s jazykovým projevem učiněným v

písemné formě. Výkladem nelze již učiněný projev vůle doplňovat, měnit či

dokonce nahrazovat (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. prosince 2002,

sp. zn. 25 Cdo 1116/2001). Je-li obsah právního úkonu zaznamenán písemně,

určitost projevu vůle je dána obsahem listiny, na níž je zaznamenán; nestačí,

že účastníkům smlouvy je jasné, co je předmětem smlouvy, není-li to poznatelné

z textu listiny. Potud je tedy napadené rozhodnutí v rozporu s výše uvedenými závěry Nejvyššího

soudu. c/ K pojmu právního úkonu učiněného za podmínek obvyklých v obchodním styku

V otázce výkladu § 241 odst. 5 písm. b/ insolvenčního zákona jde o otázky

dovolacím soudem beze zbytku nezodpovězené. Podle ustanovení § 235 odst. 1 insolvenčního zákona neúčinnými jsou právní

úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje

některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo

opomenutí. Podle ustanovení § 241 insolvenčního zákona zvýhodňujícím právním úkonem se

rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor

ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu

(odstavec 1). Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který

dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k

dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch

osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem,

který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku (odstavec 2). Zvýhodňujícími

právními úkony jsou zejména úkony, kterými dlužník a/ splnil dluh dříve, než se

stal splatným, b/ dohodl změnu nebo nahrazení závazku ve svůj neprospěch, c/

prominul svému dlužníku splnění dluhu nebo jinak dohodl anebo umožnil zánik či

nesplnění svého práva, d/ poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího

závazku, ledaže jde o vznik zajištění v důsledku změn vnitřního obsahu

zastavené věci hromadné (odstavec 3). Zvýhodňujícímu právnímu úkonu lze

odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního

řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem

koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch

jiné osoby (odstavec 4).

Zvýhodňujícím právním úkonem není a/ zřízení zajištění

závazku dlužníka, obdržel-li za ně dlužník současně přiměřenou protihodnotu, b/

právní úkon učiněný za podmínek obvyklých v obchodním styku, na základě kterého

dlužník obdržel přiměřené protiplnění nebo jiný přiměřený majetkový prospěch, a

to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké

nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl

úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v

úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka, c/ právní úkon,

který dlužník učinil za trvání moratoria nebo po zahájení insolvenčního řízení

za podmínek stanovených tímto zákonem (odstavec 5). V této podobě, pro věc rozhodné, platila citovaná ustanovení insolvenčního

zákona již v době učinění sporných právních úkonů. Nejvyšší soud shrnul závěry přijaté při výkladu § 241 insolvenčního zákona v

rozsudku ze dne 20. prosince 2018, sen. zn. 29 ICdo 90/2016, takto:

1/ Podle § 235 a násl. insolvenčního zákona lze odporovat jen „právním úkonům“

dlužníka (včetně opomenutí). Projev vůle, jímž dlužník plní dluh (peněžitý

závazek) svému věřiteli, je právním úkonem ve smyslu § 34 obč. zák., jelikož

jde o projev vůle směřující k zániku povinnosti splnit dluh (závazek). Srov. rozsudek ze dne 27. února 2014, sp. zn. 29 Cdo 677/2011, uveřejněný pod číslem

60/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 2/ Ustanovení § 241 odst. 3 insolvenčního zákona představuje pouze

demonstrativní výčet úkonů, které mohou být považovány za neúčinné zvýhodňující

právní úkony. Neúčinným právním úkonem tak může být také plnění na již splatný

dluh. Prospěch, který se věřiteli dostane v důsledku takového zvýhodňujícího

právního úkonu dlužníka, totiž nespočívá v tom, že věřitel dostane od dlužníka

více, než by mu náleželo (nebýt úpadkové situace dlužníka), ale že je

poskytnutým plněním zvýhodněn proti jiným věřitelům (kteří by měli v konkursu

pro účely poměrného uspokojení z nedostatečného majetku dlužníka stejné

postavení jako věřitel, jehož pohledávku se dlužník rozhodl takto uspokojit)

[srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2016, sen. zn. 29 ICdo

5/2016]. Právě selektivnímu uspokojování jednoho věřitele v neprospěch

ostatních věřitelů má institut neúčinnosti zvýhodňujících právních úkonů

zabránit. Zásada par conditio creditorum (pari passu) neboli poměrného

uspokojování nároků věřitelů (nezajištěných věřitelů) je jednou z hlavních

zásad insolvenčního řízení, jež je modifikována zvláštními nároky některých

věřitelů (srov. zejména § 296 a § 298 insolvenčního zákona). Podstatou

neúčinnosti právních úkonů podle insolvenčního zákona je především zajištění

ochrany věřitelů před právními úkony dlužníka, které v konečném důsledku krátí

věřitele. Je rozhodující, zda dlužník dluh uhradil způsobem (v rozsahu), v

jehož důsledku se věřiteli dostalo na úkor ostatních věřitelů vyššího

uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu (dle § 241 odst. 1

insolvenčního zákona), čímž věřitele zvýhodnil oproti jiným věřitelům.

Dále je

podstatné, zda je splněna podmínka stanovená v odstavci druhém (že jde o úkon

učiněný v době, kdy byl dlužník v úpadku, nebo o úkon, který vedl k dlužníkovu

úpadku) a současně není dána skutková podstata v odstavci pátém označeného

ustanovení. Nositelem důkazního břemene ve vztahu k výjimkám v odstavci pátém

je osoba, v jejíž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn (žalovaný). Srov. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2016, sp. zn. 29 Cdo 3815/2014, ze

dne 31. října 2016, sen. zn. 29 ICdo 72/2014, či ze dne 28. února 2018, sen. zn. 29 ICdo 37/2015. 3/ V situaci, kdy je dlužník v úpadku, není namístě, aby jakkoli uspokojoval

pohledávky věřitelů (predikoval, jakou část dluhu může uhradit tomu kterému

věřiteli ze skupiny věřitelů stejného postavení), ale aby řešil uspokojení

pohledávek věřitelů prostřednictvím insolvenčního řízení. V takovém případě by

věřitel byl uspokojen podle pravidel uspokojení stavených v insolvenčním zákoně

pro ten který zvolený způsob řešení úpadku. Srov. znovu rozsudek Nejvyššího

soudu sp. zn. 29 Cdo 3815/2014. 4/ K naplnění skutkové podstaty § 241 insolvenčního zákona se nevyžaduje

dlužníkův úmysl zvýhodnit věřitele, ale pouze zjištění, že dlužník byl v době

uskutečnění zpochybněného právního úkonu v úpadku (nebo že tento právní úkon

vedl k dlužníkovu úpadku). Obecně platí závěr, že podmínky odporovatelnosti se

posuzují ke dni vzniku právního úkonu [v poměrech § 241 insolvenčního zákona se

takto zkoumá, zda v době vzniku zvýhodňujícího právního úkonu byl dlužník v

úpadku, nebo zda takový právní úkon k jeho úpadku vedl (§ 241 odst. 2

insolvenčního zákona)]. Srov. rozsudek Nejvyššího soudu sen. zn. 29 ICdo

72/2014. 5/ Pro posouzení, zda je právní úkon neúčinným zvýhodňujícím právním úkonem ve

smyslu § 241 insolvenčního zákona, je nutné splnění následujících předpokladů:

a/ V důsledku uvedeného právního úkonu se žalovanému dostane na úkor ostatních

věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu. b/ Dotčený právní úkon dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo tento

právní úkon vedl k dlužníkovu úpadku a byl učiněn ve prospěch žalovaného (tj. osoby, která není osobou blízkou dlužníkovi, ani osobou, která s dlužníkem

tvoří koncern) v době jednoho roku před zahájením insolvenčního řízení. c/ Na právní úkon nedopadá žádná z výjimek zakotvených v § 241 odst. 5

insolvenčního zákona. V rozsudku ze dne 29. srpna 2017, sen. zn. 29 ICdo 82/2015, Nejvyšší soud dále

formuloval a odůvodnil závěr, že má-li určitá osoba dostát požadavku náležité

pečlivosti ve smyslu § 241 odst. 5 písm. b/ insolvenčního zákona, je povinna

vyvinout ke zjištění rozhodných skutečností takové úsilí, které by v obdobné

situaci vyvinula jiná rozumně pečlivá osoba. Je-li však nadána odbornými

znalostmi, schopnostmi či dovednostmi, lze z požadavku náležité péče dovodit,

že je povinností takové osoby své znalosti, schopnosti či dovednosti (v rámci

svých možností) využít.

V takto ustaveném právním a judikatorním rámci se odvolací soud (i insolvenční

soud) v poměrech dané věci, kdy v důsledku úhrady dluhu dlužníka vůči

žalovanému v celé výši byl žalovaný zvýhodněn oproti jiným věřitelům a sporné

právní úkony byly učiněny v době úpadku dlužníka (což žalovaný ani

nezpochybňoval), správně zabýval otázkou, zda na daný případ nedopadá výjimka

zakotvená v § 241 odst. 5 písm. b/ insolvenčního zákona. Posuzování toho, zda určitý právní úkon byl učiněn za podmínek obvyklých v

obchodním styku, je odvislé od posouzení okolností konkrétní věci, a proto

nelze učinit obecný závěr, podle něhož by určitý právní úkon byl vždy učiněn za

podmínek obvyklých v obchodním styku. K obdobnému pojmu běžný obchodní styk

Nejvyšší soud např. v rozsudku ze dne 9. prosince 2009, sp. zn. 23 Cdo

3867/2007, uvedl, že závěr, zda nabytí majetku či jeho zcizení nevybočuje z

rámce běžného obchodního styku, bude záležet na posouzení konkrétních okolností

toho kterého případu, zpravidla však půjde především o porovnání předmětu

zkoumané dispozice (jeho povahy) s předmětem podnikání společnosti. V obecné rovině nelze ničeho vytknout úvaze odvolacího soudu v tom smyslu, že

pokud dlužník jako právnická osoba podnikající ve stavebnictví hradí své

závazky z právních vztahů založených v rámci předmětu činnosti jen některým

věřitelům proto, že jde o významné subdodavatele velkých staveb, jejichž

dokončením má dlužník získat od investorů značné finanční prostředky (v řádu

desítek miliónů korun českých) a současně tito věřitelé podmiňují další

pokračování prací na nedokončených stavbách právě úhradou svých pohledávek, lze

uvažovat o sporných právních úkonech jako o úkonech učiněných za podmínek

obvyklých v obchodním styku ve smyslu § 241 odst. 5 písm. b/ insolvenčního

zákona. V daném případě však odvolací soud nehodnotil rozhodné okolnosti z pohledu

časových souvislostí. Zejména nepřihlédl k tomu, že jednostranný zápočet

dlužníka je datován 21. ledna 2009, dohoda o narovnání byla uzavřena dne 23. ledna 2009, převážnou část v žalobě označených faktur dlužník uhradil ve dnech

23. ledna 2009 a 26. ledna 2009 a současně dne 26. ledna 2009 dlužník

vypracoval insolvenční návrh, který podal u insolvenčního soudu 27. ledna 2009. Odvolací soud se nezabýval ani tím, zda dlužník po učinění žalobou napadených

právních úkonů pokračoval v podnikatelské činnosti a provozoval podnik. Tato

kritéria jsou taktéž rozhodná pro úvahy, zda dotčené úkony vůbec mohly být

učiněny za podmínek obvyklých v obchodním styku. Jinak řečeno, odvolací soud nezkoumal, zda dlužník učinil zpochybněné právní

úkony právě (a jen) proto, aby mohl dokončit důležité zakázky, čímž by získal

od (jiných) smluvních partnerů finanční prostředky (plnění) využitelné k úhradě

svých závazků či k dalšímu pokračování v podnikatelské činnosti. Dospěl-li tedy odvolací soud k závěru, že výjimka obsažená v § 241 odst. 5

písm. b) insolvenčního zákona dopadá na poměry projednávané věci, je jeho závěr

přinejmenším předčasný, a proto také nesprávný.

Řízení před soudy nižších stupňů je navíc zatíženo vadou, která mohla mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci a ke které Nejvyšší soud přihlíží z

úřední povinnosti (§ 242 odst. 3 o. s. ř.); není totiž zřejmé, ke kterým

skutkovým tvrzením se váže primární petit a ke kterým skutkovým tvrzením se

vztahuje eventuální petit. Žalobou ze dne 12. ledna 2010 se žalobkyně domáhala

po žalovaném zaplacení peněžité částky a vylíčené skutkové okolnosti směřovaly

k závěru o neúčinnosti právních úkonů. Insolvenční soud u jednání dne 11. května 2010 připustil změnu žaloby spočívající v doplnění eventuálního petitu

na určení neúčinnosti vyjmenovaných právních úkonů. Doplnění žaloby č. 2

(podání ze dne 16. února 2010, na čl. 36) přitom obsahuje pouze návrh

rozsudečného výroku. V doplnění žaloby č. 3 (podání ze dne 14. srpna 2013, na

čl. 551) žalobkyně doplnila skutková tvrzení jak k neplatnosti předmětných

právních úkonů z důvodu nedostatku vady vůle a rozporu s obchodními zvyklostmi

a dobrými mravy, tak i k neúčinnosti právních úkonů. Jestliže insolvenční soud

po tomto doplnění žaloby nerozhodl o změně žaloby spočívající ve změněném

skutkového stavu, zůstala nezodpovězena otázka, zda se primární petit váže k

tvrzením o neplatnosti právních úkonů a současně k tvrzením o neúčinnosti

právních úkonů (jak tomu bylo v žalobě). Ze všech výše uvedených důvodů Nejvyšší soud, aniž nařizoval jednání (§ 243a

odst. 1 věta první o. s. ř.), rozhodnutí odvolacího soudu zrušil včetně

závislých nákladových výroků. Jelikož důvody, pro které neobstálo rozhodnutí

odvolacího soudu, dopadají i na rozhodnutí insolvenčního soudu, Nejvyšší soud

zrušil i je a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení (§ 243e odst. 1a

2 o. s. ř.).

Právní názor Nejvyššího soudu je pro soudy nižších stupňů závazný. O náhradě

nákladů dovolacího řízení rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§

243g odst. 1 věta druhá o. s. ř., § 151 odst. 1 část věty před středníkem o. s.

ř.).

Poučení: Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v

insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i

zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 6. 2019

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu