Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

23 Cdo 3867/2007

ze dne 2009-12-09
ECLI:CZ:NS:2009:23.CDO.3867.2007.1

23 Cdo 3867/2007

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.

Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Ing. Jana Huška a JUDr. Pavla Příhody ve

věci žalobců a) Ing. S. K., zastoupeného JUDr. R. M., advokátem, b) V. B., a c)

G. K., zastoupeného JUDr. R. M., advokátem, proti žalovaným 1) Č. r. – M. ž.

p., a 2) S. f. ž. p., zastoupenému JUDr. M. B., advokátem, o zaplacení částky

59,250.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp.

zn. 9 C 85/99, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze

dne 28. února 2007, č. j. 19 Co 517/2006-472, takto:

I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. února 2007, č. j. 19 Co

517/2006-472, se v té části výroku ve věci samé, jíž byl potvrzen rozsudek

Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 27. března 2006, č. j. 9 C 85/99-371, v

části výroku pod bodem I o zamítnutí žaloby co do částky 39,500.000,- Kč s 12 %

úrokem z prodlení od 27. 5. 1999 do zaplacení, jakož i ve výrocích o náhradě

nákladů řízení zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací Městskému soudu v Praze k

dalšímu řízení.

II. Proti zbývající části výroku ve věci samé rozsudku Městského soudu v Praze

ze dne 28. února 2007, č. j. 19 Co 517/2006-472, jíž byl potvrzen rozsudek

Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 27. března 2006, č. j. 9 C 85/99-371, v

části výroku pod bodem I o zamítnutí žaloby co do částky 19,750.000,- Kč s 12 %

úrokem z prodlení od 27. 5. 1999 do zaplacení, se dovolání odmítá.

Obvodní soud pro Prahu 10 rozsudkem ze dne 27. března 2006, č. j. 9 C

85/99-371, zamítl žalobu, jíž se žalobci Ing. S. K., V. B. a G. K. domáhali,

aby žalovaným byla uložena povinnost zaplatit jim společně a nerozdílně částku

59,250.000,- Kč s 12 % úrokem z prodlení od 27. 5. 1999 do zaplacení s tím, že

v rozsahu plnění jednoho z žalovaných zaniká povinnost druhého žalovaného

(výrok pod bodem I), a rozhodl o nákladech řízení (výroky pod body II, III a

IV).

Soud prvního stupně zjistil, že dne 18. 6. 2001 uzavřeli původní žalobkyně D.

e., a. s. (dále též jen „společnost“), jako postupitel a nynější žalobci jako

postupníci smlouvu o postoupení pohledávek, jíž byla pohledávka z titulu práva

na náhradu škody ve výši 59,250.000,- Kč, označená ve smlouvě jen odkazem na

žalobu, převedena na žalobce za cenu určenou dohodou účastníků ve výši

700.000,- Kč, že (podle výpisu z obchodního rejstříku) žalobci byli až do konce

června 2001 členy dozorčí rady společnosti a že základní kapitál společnosti

činil v době uzavření uvedené smlouvy 1,000.000,- Kč. Soud prvního stupně

dovodil, že smlouva o postoupení je absolutně neplatná, jednak podle ustanovení

§ 39 občanského zákoníku (dále též jen „obč. zák.“) pro rozpor s ustanovením §

196a obchodního zákoníku (dále též jen „obch. zák.“), neboť hodnota postupované

pohledávky měla být oceněna soudním znalcem jmenovaným soudem, jednak podle

ustanovení § 37 odst. 1 obč. zák. pro neurčitost, neboť postupované pohledávky

nejsou ve smlouvě dostatečně specifikovány. Na základě toho uzavřel, že

předmětná pohledávka na žalobce nepřešla, a žalobu zamítl pro nedostatek

aktivní věcné legitimace.

K odvolání všech tří žalobců Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 28. února

2007, č. j. 19 Co 517/2006-472, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku ve

věci samé pod bodem I potvrdil, ve výrocích o nákladech řízení pod body II, III

a IV jej změnil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Odvolací soud s odkazem na ustanovení § 205a odst. 1 písm. d) a § 211a

občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.) doplnil dokazování, mimo jiné

též rejstříkovým spisem společnosti, přičemž vycházel z názoru, že důkaz

obsahem rejstříkového spisu má povahu důkazu veřejnou listinou a je tedy na

žalobcích, aby vyvrátili správnost údajů uvedených v obchodním rejstříku a

prokázali, že jejich funkce zanikla již dnem 17. 5. 2001, kdy se měla dle

jejich tvrzení konat valná hromada, jež měla projednat jejich písemné

odstoupení z funkce datované dnem 14. 5. 2001. Z rejstříkového spisu zjistil,

že spis neobsahuje údaj o valné hromadě konané dne 17. 5. 2001, že orgánem

příslušným volit a odvolávat členy dozorčí rady byla valná hromada a že jediný

akcionář společnosti vzal při výkonu funkce valné hromady dne 13. 9. 2001 na

vědomí vzdání se funkce členů dozorčí rady ze strany žalobců ke dni 30. 6. 2001

a schválil je. Odvolací soud především dovodil, že odstoupení z funkcí členů

dozorčí rady mohlo být dáno na vědomí pouze valné hromadě společnosti. Vyjádřil

též názor, že pokud žalobci tvrdí, že na valné hromadě konané dne 17. 5. 2001

mělo být projednáno jejich odstoupení z funkcí, pak ve smyslu ustanovení § 184

odst. 4, 5 obch. zák. i stanov společnosti by musel být zveřejněn v pozvánce či

v oznámení o valné hromadě program této valné hromady, ve kterém by bylo

uvedeno i vzdání se funkcí členů dozorčí rady; žalobci však ani netvrdí, že by

takto zveřejněný program existoval, a nejsou tedy schopni prokázat své tvrzení

o zániku funkce k jinému datu, než je uvedeno v obchodním rejstříku. Odvolací

soud proto shledal nadbytečným navržený důkaz notářským zápisem o průběhu valné

hromady ze dne 17. 5. 2001, neboť žádné informace o odstoupení z funkcí členů

dozorčí rady neobsahuje. Ztotožnil se se závěrem soudu prvního stupně, že

žalobci byli členy dozorčí rady až do 30. 6. 2001 a byli jimi tedy též dne 18.

6. 2001, kdy uzavřeli smlouvu o postoupení pohledávek, a poukázal na to, že

žalobci netvrdili, že byl zpracován zákonem požadovaný znalecký posudek, a v

rejstříkovém spisu posudek založen není. Usoudil, že postoupení pohledávky na

náhradu škody, která není pohledávkou z obchodního styku a zřejmě se vymyká

předmětu podnikání společnosti (koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a

prodej) a která několikanásobně přesahuje výši jejího základního kapitálu,

nelze považovat za transakci, která by byla běžná v obchodním styku. Vyjádřil

názor, že k postoupení je způsobilá i pohledávka, jejíž existence je sporná,

proto i smlouva o postoupení předmětné pohledávky musí respektovat veškeré

zákonné podmínky, mimo jiné uvedené v ustanovení § 196a obch. zák. Na základě

toho uzavřel, že smlouvou ze dne 18. 6. 2001, kterou na rozdíl od soudu prvního

stupně posoudil jako dostatečně určitou, k platnému postoupení pohledávky na

žalobce nedošlo pro rozpor této smlouvy se zákonem podle ustanovení § 39 obč.

zák., takže soud prvního stupně správně žalobu zamítl pro nedostatek věcné

legitimace žalobců.

Rozsudek odvolacího soudu napadli žalobci Ing. S. K. a G. K. v celém rozsahu

společným dovoláním, jehož přípustnost opřeli o ustanovení § 237 odst. 1 písm.

c) o. s. ř. a jež odůvodnili tím, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném

právním posouzení věci [dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.].

Dovolatelé především namítli, že listinou datovanou dnem 14. 5. 2001

předloženou odvolacímu soudu prokázali, že se (spolu s V. B.) vzdali funkcí

členů dozorčí rady již uvedeného dne a svou abdikaci téhož dne doručili člence

představenstva společnosti M.B.. Dne 17. 5. 2001 proběhla valná hromada

společnosti, jíž se zúčastnili všichni akcionáři a která odstoupení

neprojednala, ač o něm věděla, neboť žalobci byli jedinými akcionáři

společnosti. Dne 30. 5. 2001 žalobci prodali své akcie novému vlastníkovi a dne

18. 6. 2001 byla uzavřena smlouva o postoupení pohledávek obsahující jejich

prohlášení, že jsou postupníky z důvodu, že byli akcionáři postupitele a členy

jeho dozorčí rady; i z této formulace podle názoru dovolatelů vyplývá, že v

době uzavření smlouvy již členy dozorčí rady nebyli. Dne 30. 6. 2001 učinili

druhé odstoupení z funkcí, neboť nový akcionář společnosti připravoval zápisy v

obchodním rejstříku a pro zjednodušení byl namísto dokládání skutečné relativně

složité konstrukce zániku jejich funkcí zvolen postup zopakování odstoupení. Z

popsaných skutečností dovolatelé dovozovali, že dne 14. 5. 2001 se o odstoupení

dozvěděla jak dozorčí rada, tak představenstvo a všichni akcionáři společnosti

a bylo proto povinností valné hromady konané dne 17. 5. 2001 odstoupení

projednat. Odvolací soud podle jejich mínění nesprávně usoudil, že pro platné

odstoupení bylo nutné jako bod jednání valné hromady zařadit i jeho projednání.

Dovolatelé dále namítli, že odvolací soud nesprávně posoudil charakter zápisu

do obchodního rejstříku jako konstitutivního. Argumentovali rovněž, že

předmětná pohledávka je právem na náhradu škody, která vznikla v přímé

souvislosti s realizací předmětu podnikání společnosti tak, že v důsledku

jednání žalovaných nemohly být realizovány sjednané obchodní kontrakty. Jedná

se tedy o pohledávku, která vznikla v rámci běžného obchodního styku

společnosti ve smyslu ustanovení § 196a odst. 4 obch. zák. a jejího ocenění

znaleckým posudkem nebylo třeba. S poukazem na spornost uplatněné pohledávky

dovolatelé podrobili kritice též správnost jejího posouzení jako pohledávky „v

právním slova smyslu“ a jako majetku společnosti ve smyslu ustanovení § 196a

obch. zák.

Dovolatelé navrhli, aby dovolací soud napadený rozsudek odvolacího soudu

zrušil.

První žalovaná vyslovila ve svém vyjádření názor, že dovolatelé nepředložili

žádnou otázku zásadního právního významu, ztotožnila se se skutkovými a

právními závěry odvolacího soudu, zdůraznila, že obchodní rejstřík je veřejnou

listinou a platí princip důvěryhodnosti údajů v něm uvedených, dodatečné

„líčení okolností či odlišného průběhu“ je tedy nepřijatelné, a navrhla, aby

dovolání bylo zamítnuto.

Druhý žalovaný vyjádřil mínění, že sporná otázka, kterou odvolací soud řešil

při posuzování věcně legitimace žalobců, nemůže mít zásadní právní význam,

neboť jde o „posuzování“ důkazů a zjišťování skutkového stavu věci, které nelze

podřadit pod dovolací důvody podle ustanovení § 241a o. s. ř. Argumentace

dovolatelů by měla význam pouze v případě, že by prokázali, že doručili

společnosti vzdání se funkcí před datem 17. 5. 2001, což se jim nezdařilo.

Jinak se druhý žalovaný též ztotožnil se závěry odvolacího soudu a navrhl, aby

dovolání bylo odmítnuto, případně zamítnuto.

Napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vyhlášeno před 1. červencem 2009, kdy

nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 7/2009

Sb., Nejvyšší soud České republiky (dále též jen „Nejvyšší soud“) jako soud

dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto vzhledem k bodu 12 přechodných ustanovení v čl.

II. uvedeného zákona dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského

soudního řádu ve znění účinném do 30. června 2009.

Po zjištění, že dovolání proti rozsudku odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě

stanovené v § 240 odst. 1 o. s. ř. účastníky řízení řádně zastoupenými

advokátem, jímž bylo dovolání též sepsáno (§ 241 odst. 1, 4 o. s. ř.), se

Nejvyšší soud zabýval nejdříve otázkou, zda je dovolání v této věci přípustné,

neboť toliko z podnětu přípustného dovolání lze přezkoumat správnost napadeného

rozhodnutí z hlediska uplatněných dovolacích důvodů.

V prvé řadě bylo třeba zkoumat tzv. subjektivní přípustnost dovolání. K podání

dovolání je subjektivně oprávněn pouze ten účastník, v jehož poměrech

rozhodnutím odvolacího soudu nastala újma, odstranitelná tím, že dovolací soud

toto rozhodnutí zruší (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. října 1997,

sp. zn. 2 Cdon 1363/96, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 3, ročník

1998, pod číslem 28, a dále též např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. února 2001, sp. zn. 29 Cdo 2357/2000, uveřejněný v Souboru rozhodnutí

Nejvyššího soudu, C. H. Beck, svazku 2, pod číslem C 154). V projednávané věci

se tři žalobci společnou žalobou domáhali splnění závazku, jehož předmětem je

peněžité, tedy dělitelné plnění, aniž v žalobním petitu vyjádřili požadavek,

aby žalovaným (kteří mají být zavázáni společně a nerozdílně) byla uložena

povinnost zaplatit jim žalovanou částku k jejich ruce společné a nerozdílné. Z

ustanovení § 512 odst. 1 obč. zák. vyplývá, že má-li dlužník splnit dluh více

věřitelům a jde-li o plnění dělitelné, může každý věřitel požadovat jen svůj

díl; není-li jiné dohody, je dlužník oprávněn plnit každému z věřitelů stejný

díl. Toto ustanovení upravuje tzv. dílčí závazky, jimiž jsou všechny závazky s

dělitelným plněním, které nejsou ze zákona, podle rozhodnutí soudu nebo podle

smlouvy solidárními. Vznikají sice vždy ze stejné právní skutečnosti, a jen v

tom smyslu jsou společné, ale jinak jde o samostatné závazky. Každý z věřitelů

má samostatnou vlastní pohledávku vůči témuž dlužníkovi, která tvoří jen určitý

podíl z celého závazku, a je oprávněn požadovat od dlužníka jen svůj díl. Nejsou-li podíly věřitelů na celkovém dluhu stanoveny dohodou, platí, že jsou

stejné (srov. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský

zákoník II. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, strana 1373). Z

tohoto hmotněprávního režimu lze pak v rovině procesní dovodit, že pokud se

společně žalující žalobci nedomáhají, aby jim byla uplatněná pohledávka

přisouzena solidárně, je třeba vycházet z toho, že každý z nich požaduje svůj

díl, přičemž jejich díly jsou stejné (srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu

ze dne 29. října 2008, sp. zn. 32 Odo 888/2006, jež je veřejnosti k dispozici

na jeho webových stránkách). V poměrech projednávané věci to znamená, že v

řízení byly uplatněny (jsou jeho předmětem) tři dílčí pohledávky, vzniklé sice

(podle žalobních tvrzení) ze stejné právní skutečnosti, ale jinak samostatné, a

každý ze tří žalobců tedy uplatnil svou vlastní pohledávku ve výši jedné

třetiny z celkové žalované částky, tj. ve výši 19,750.000,- Kč. Jestliže byla v

řízení před soudy nižších stupňů jejich žaloba jako celek pravomocně zamítnuta,

pak každý z nich mohl napadnout dovoláním jen tu část výroku odvolacího soudu

ve věci samé, jež se týká jím uplatněné dílčí pohledávky. Žalobce b) V. B. dovolání nepodal, v posuzované věci nejde o žádný z případů uvedených v

ustanovení § 242 odst. 2 o. s. ř., v nichž dovolací soud není vázán rozsahem

dovolání, a žalobci a) Ing. S. K. a c) G. K.

nebyli k podání dovolání proti

rozhodnutí v části týkající se dílčí pohledávky uplatněné žalobcem b)

oprávněni; jestliže tak přesto učinili, jde v této části o dovolání podané

neoprávněnou osobou a tedy subjektivně nepřípustné.

Nejvyšší soud proto dovolání v části, v níž směřovalo proti té části výroku

odvolacího soudu ve věci samé, jíž byl potvrzen zamítavý výrok soudu prvního

stupně ohledně dílčího nároku uplatněného žalobcem b) ve výši 19,750.000,- Kč,

podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, ve spojení s § 218 písm. b) o. s.

ř. odmítl.

Ve zbývající části je dovolání subjektivně přípustné (podané oprávněnými

osobami), je však třeba posoudit, zda je přípustné též z hlediska objektivního

(věcného). Dovoláním lze totiž napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího

soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Podmínky přípustnosti

dovolání proti rozsudku odvolacího soudu jsou stanoveny v § 237 o. s. ř.

Dovolání je přípustné proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo změněno

rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [§ 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř.]

nebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního

stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozhodnutí proto, že byl

vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [§ 237

odst. 1 písm. b) o. s. ř.], anebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního

stupně, jestliže dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm.

b) o. s. ř. a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci

samé po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.]

Napadený rozsudek odvolacího soudu je rozsudkem potvrzujícím, proti němuž je

dovolání přípustné za podmínek stanovených v § 237 odst. 1 písm. b) a písm. c)

o. s. ř. O případ, na který pamatuje ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s.

ř., se nejedná. Rozsudek soudu prvního stupně byl sice rozsudkem v pořadí

třetím a soud prvního stupně jím rozhodl ve věci samé zčásti jinak než v

dřívějším rozhodnutí (v rozsudku ze dne 14. července 2003, č. j. 9 C 85/99-221,

jímž žalobě co do částky 16,199.180,- Kč s úrokem z prodlení vůči druhému

žalovanému vyhověl), nestalo se tak však z toho důvodu, že byl vázán právním

názorem odvolacího soudu. Jím se rozumí názor na právní posouzení věci, tedy

názor na to, jaký právní předpis má být aplikován, popřípadě jak má být právní

předpis vyložen (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 1.

1993, sp. zn. 7 Cdo 67/92, uveřejněné v Bulletinu

Vrchního soudu v Praze pod č. 16/1993); takový názor v kasačních rozhodnutích

odvolacího soudu (usnesení ze dne 16. ledna 2001, č. j. 25

Co 527/2000-90, a usnesení ze dne 12. listopadu 2004, č. j. 51 Co 243/2004-273)

vysloven nebyl.

Dovolání tedy může být přípustné jen při splnění předpokladů stanovených v §

237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Rozhodnutí odvolacího soudu má ve věci samé po právní stránce zásadní význam ve

smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. zejména tehdy, řeší-li právní

otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která

je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li

právní otázku v rozporu s hmotným právem (§ 237 odst. 3 o. s. ř.).

Při přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu je dovolací soud zásadně vázán

uplatněnými dovolacími důvody, včetně toho, jak je dovolatel obsahově vymezil

(§ 242 odst. 3 o. s. ř.), proto při zkoumání, zda napadené rozhodnutí

odvolacího soudu má ve smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř. ve věci samé po

právní stránce zásadní význam, může posuzovat jen takové právní otázky, které

dovolatel v dovolání označil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. června

2004, sp. zn. 21 Cdo 541/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 7,

ročník 2004, pod číslem 132). Zásadní právní význam rozhodnutí může přitom

založit jen taková právní otázka, jež byla pro rozhodnutí odvolacího soudu

určující.

V posuzované věci je dovolání v rozsahu, v němž je subjektivně přípustné,

přípustné též objektivně. V rozsahu, v němž je přípustné, je pak důvodné.

Podle ustanovení § 66 odst. 1 obch. zák., ve znění pozdějších předpisů (jež

platí v této podobě již od 1. 1. 2001 a platilo tedy též v rozhodné době),

osoba, která je statutárním orgánem nebo jeho členem anebo členem jiného orgánu

společnosti, může ze své funkce odstoupit. Je však povinna oznámit to orgánu,

jehož je členem, nebo orgánu, který ji zvolil nebo jmenoval. Výkon funkce končí

dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ji zvolil nebo

jmenoval, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy, že postačí,

projednal-li je nebo měl projednat orgán, jehož je členem. U osoby zvolené za

člena orgánu zaměstnanci společnosti výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení

projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Příslušný orgán je povinen

projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce

dověděl. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na

zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po

takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na její žádost jiný

okamžik zániku funkce.

Podle ustanovení § 196a obch. zák., ve znění účinném do 30. 12. 2001,

společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva,

dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem

společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvu,

jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob, nebo na ně bezplatně převést

majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek

obvyklých v obchodním styku (odstavec 1). Jestliže společnost nebo jí ovládaná

osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve

shodě anebo jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané anebo od

osoby, se kterou tvoří koncern, nebo na ně úplatně majetek převádí za

protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni

nabytí, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce

jmenovaného soudem. Pro jmenování a odměňování znalce platí ustanovení § 59

odst. 3. Jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je

schválit valná hromada (odstavec 3). Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na

nabytí majetku v rámci běžného obchodního styku a na nabytí z podnětu nebo pod

dozorem státního orgánu nebo na nabytí na burze či obdobném veřejném trhu

(odstavec 4, věta první).

Námitka, že dovolací soud nesprávně posoudil charakter zápisu do obchodního

rejstříku jako konstitutivní, nemůže přípustnost dovolání podle ustanovení §

237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. založit již proto, že se jí odvolacímu soudu

přičítá právní názor, který nezaujal a na němž tedy jeho rozhodnutí nespočívá,

nemůže tedy být pro toto rozhodnutí určující. Napadený rozsudek nezavdává

sebemenší důvod k pochybnostem o tom, že odvolací soud vycházel ze správného

názoru, že výmaz člena statutárního orgánu z obchodního rejstříku má, stejně

jako jeho zápis, povahu toliko deklaratorní (po novelizaci § 13 odst. 2 obch.

zák. provedené s účinností od 1. 7. 1996 zákonem č. 142/1996 Sb.), tj.

deklaruje vůči třetím osobám skutečnosti, které nastaly již dříve, z jiných

právních důvodů (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2001,

sp. zn. 29 Cdo 3025/2000, uveřejněný v časopise Soudní judikatura č. 11, ročník

2001, pod číslem 137, a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. února 2009, sp.

zn. 29 Cdo 2863/2008, jenž je k dispozici na jeho webových stránkách).

Právní otázku, zda postoupení předmětné pohledávky na žalobce bylo převodem

majetku v rámci běžného obchodního styku ve smyslu ustanovení § 196a odst. 4

obch. zák, vyřešil odvolací soud v souladu s hmotným právem a s judikaturou

Nejvyššího soudu (srov. např. rozsudek ze dne 29. května 2007, sp. zn. 32 Odo

613/2005, jenž je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího

soudu). Příslušná dovolací námitka spočívá na argumentu, že pohledávka vznikla

v rámci běžného obchodního styku společnosti. Předmětem posouzení je však v

projednávané věci právní úkon, jímž společnost majetek zcizila (převedla na

žalobce), nikoliv právní skutečnost, na jejímž základě jej nabyla. V této

souvislosti je třeba poznamenat, že ustanovení § 196a odst. 4 obch. zák. ve

znění účinném do 30. 12. 2001 sice zmiňovalo pouze nabytí majetku, nikoliv též

jeho zcizení, avšak výkladem logickým (ve vztahu k dikci třetího odstavce, k

němuž se výjimka upravená ve čtvrtém odstavci vztahuje jako k celku) a zejména

výkladem teleologickým (srov. důvodové zprávy k návrhům tzv. technických novel

obchodního zákoníku provedených zákony č. 501/2001 Sb. a č. 88/2003 Sb.) je

třeba dovodit, že šlo o pouhý legislativně technický nedostatek, odstraněný

uvedenými novelami, a že se tedy výjimka upravená v ustanovení § 196a odst. 4

obch. zák. i v jeho znění účinném do 30. 12. 2001 vztahovala též na zcizování

majetku v rámci běžného obchodního styku. Okolnosti, za nichž společnost

pohledávku získala, včetně právního důvodu jejího nabytí, v posuzované věci

význam mají, leč toliko nepřímý a právě opačný než ten, jenž mu přisuzují

dovolatelé. Závěr, zda nabytí majetku či jeho zcizení nevybočuje z rámce

běžného obchodního styku, bude záležet na posouzení konkrétních okolností toho

kterého případu, zpravidla však půjde především o porovnání předmětu zkoumané

dispozice (jeho povahy) s předmětem podnikání společnosti. Obchodování s

pohledávkami podle zjištění soudů nižších stupňů předmětem podnikání

společnosti nebylo (srov. zmíněný rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo

613/2005) a předmětná pohledávka nebyla ani pohledávkou, jež by pocházela z

běžného obchodního styku společnosti. Nárok na náhradu škody měl sice

společnosti vzniknout v souvislosti s její podnikatelskou činností, rozhodně

však nešlo o pohledávku, která při její činnosti běžně (obvykle, víceméně

pravidelně) vzniká. Postoupení takovéto nikoliv běžné pohledávky třetím osobám

rozhodně není zcizením majetku v rámci běžného obchodního styku. Dovozovat

závěr o vybočení z rámce běžného obchodního styku ze samotné výše této

pohledávky zjištěný skutkový stav věci neumožňuje, neboť pro takový závěr není

rozhodné porovnání výše pohledávky s výší základního kapitálu společnosti

(významnou toliko z hlediska aplikace § 196a odst. 3 obch. zák.), nýbrž s

obvyklou výší jiných jejích pohledávek, které v rozhodné době rovněž

postupovala třetím osobám, a zjišťováním této skutečnosti se soudy nižších

stupňů nezabývaly. V ostatním jsou však úvahy odvolacího soudu správné a

správný je též na nich založený závěr.

Přípustnost dovolání nemůže založit ani dovolací námitka, jež zpochybňuje

aplikaci ustanovení § 196a obch. zák. v projednávané věci prostřednictví

poukazu na spornost postoupené pohledávky. Soudní praxe (srov. např. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 19. července 2006, sp. zn. 29 Odo 1435/2005, a ze dne

30. září 2009, sp. zn. 20 Cdo 2529/2007) i právní doktrína (srov. Švestka, J.,

Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. Komentář. 1.

vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 1413 s.) jsou zajedno v tom, že předmětem

postoupení může být i pohledávka, jejíž existence je sporná. Odvolací soud pak

zcela správně uzavřel, že též smlouva o postoupení sporné (dlužníkem

zpochybňované) pohledávky musí splňovat veškeré požadavky, jež zákon na smlouvu

o postoupení klade, včetně toho, jenž vyplývá z ustanovení § 196a odst. 3 obch.

zák. Jestliže by smlouva tomuto požadavku nedostála, byl by bez dalšího

opodstatněn závěr o její absolutní neplatnosti podle ustanovení § 39 obč. zák.

pro rozpor se zákonem (srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 3. ledna

2001, sp. zn. 29 Cdo 2011/2000, ze dne 27. března 2003, sp. zn. 29 Odo

159/2002, a ze dne 29. května 2007, sp. zn. 32 Odo

613/2005, a ve vztahu k právní úpravě účinné od 1. 1. 2001 usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 10. 9. 2008, sp. zn. 29 Cdo 3300/2008), bez zřetele na to, zda

postupovaná pohledávka skutečně existovala (popř. zda postupitel byl jejím

věřitelem) a jaká byla její skutečná výše. Odvolací soud tedy též tuto otázku

posoudil v souladu s hmotným právem a s judikatorními závěry Nejvyššího soudu.

Při posouzení zbývajících dovoláním otevřených právních otázek však odvolací

soud pochybil.

Nejvyšší soud vyložil již v rozsudku ze dne 10. února 2009, sp. zn. 29 Cdo

2863/2008, jenž je veřejnosti k dispozici na jeho webových stránkách a od jehož

závěrů nemá důvod se odklonit ani v projednávané věci, že odstoupení z funkce

je v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 obch. zák. oznámeno orgánu společnosti

i tehdy, je-li oznámení doručeno v písemné formě společnosti, o jejíž orgán

jde, a že k tomu, aby odstoupení bylo společnosti doručeno, je třeba, aby se

dostalo do sféry její dispozice, přičemž je logické, že za společnost jako

právnickou osobu bude odstoupení přebírat vždy osoba fyzická, např. osoba,

která je za společnost oprávněna přijímat poštu. Právní názor odvolacího soudu,

že odstoupení z funkcí členů dozorčí rady mohlo být oznámeno pouze valné

hromadě akciové společnosti (rozuměno pouze přímo tomuto orgánu), se tedy

rozchází s judikatorními závěry Nejvyššího soudu. Lze dodat, že doručit přímo

valné hromadě akciové společnosti vzhledem k povaze tohoto orgánu nelze jinak,

než při jejím konání, přičemž není pochyb, že ustanovení § 66 odst. 1 obch.

zák. počítá s oznámením odstoupení jak na zasedání příslušného orgánu, jehož

důsledky stanoví ve své šesté větě, tak i mimo ně, pro které platí režim

obecný, upravený ve větě třetí a páté.

Právní závěr o tom, že žalobci byli členy dozorčí rady až do 30. 6. 2001, tedy

též v době uzavření smlouvy o postoupení předmětné pohledávky, odvolací soud

založil na názoru, že valná hromada má povinnost projednat odstoupení z funkce

podle ustanovení § 66 odst. 1, věty páté, obch. zák. vždy pouze za splnění

předpokladu, že toto odstoupení bylo zařazeno v pořadu jednání této valné

hromady, obsaženého v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím

konání. Takto formulovaný právní názor není správný, neboť je v rozporu nejen s

dikcí zákona, nýbrž zejména s jeho smyslem (účelem).

Ustanovení § 66 odst. 1, věty páté, obch. zák. stanoví povinnost příslušného

orgánu projednat odstoupení z funkce na nejbližším zasedání poté, co se o

odstoupení dověděl, aniž by vznik této povinnosti výslovně podmiňoval splněním

jakýchkoliv dalších předpokladů. Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 23. září

2003, sp. zn. 29 Odo 181/2003, uveřejněném v časopise Soudní judikatura č. 10,

ročník 2003, pod číslem 177, formuloval a odůvodnil závěr, že účelem ustanovení

§ 66 odst. 1 obch. zák. je na jedné straně umožnit orgánům či členům orgánů

společnosti, aby mohli odstoupit z funkce bez toho, že by jim v tom společnost

mohla zabránit, ať již aktivním jednáním nebo nečinností, na druhé straně pak

ochránit společnost před tím, že statutární orgán nebo jeho člen ukončí funkci

ze dne na den, aniž by dal společnosti přiměřený čas k tomu, aby si za něj

mohla najít adekvátní náhradu; takový postup by totiž v konkrétním případě mohl

zcela ochromit činnost společnosti. Oba uvedené cíle jsou rovnocenné. Z tohoto

závěru, k němuž se přihlásil též v usnesení ze dne 13. září 2006, sp. zn. 29

Odo 1549/2006 (jež je k dispozici na jeho webových stránkách), pak Nejvyšší

soud dovodil, že při posuzování postupu při odstoupení z funkce je třeba brát v

úvahu konkrétní okolnosti posuzovaného případu, tj. je nutno zvažovat (v

poměrech společnosti s ručením omezeným, o niž ve věci šlo), zda postupem

jednatelů nebylo zkráceno právo společnosti, resp. jejích společníků, na

poskytnutí dostatečné lhůty k nalezení nových kvalifikovaných jednatelů. Není

důvodu, proč by se tyto závěry neuplatnily obdobně též v poměrech akciové

společnosti a při posouzení odstoupení z funkce členů dozorčí rady, při

zohlednění postavení tohoto orgánu v rámci akciové společnosti.

V projednávané věci z toho plyne, že zcela obecně formulovaný požadavek, na

němž spočívá právní závěr odvolacího soudu, nemůže obstát. Bylo by v rozporu s

vyloženým smyslem ustanovení § 66 odst. 1 obch. zák. a vedlo by ke zmaření jeho

účelu, kdyby měl být vznik povinnosti příslušného orgánu obchodní společnosti

projednat odstoupení z funkce, a tedy v konečném důsledku též zánik funkce,

vázán v každém případě, bez ohledu na jeho konkrétní okolnosti, na to, zda ten,

komu přísluší svolat zasedání příslušného orgánu (zpravidla jiný orgán

společnosti, výjimečně člen orgánu či společníci), podle své libovůle zařadí či

nikoliv projednání této otázky do pořadu jednání uvedeného v pozvánce na

zasedání či v oznámení o jeho konání (s výjimkou případu, kdy dojde k oznámení

odstoupení přímo na zasedání příslušného orgánu). Posouzení otázky, zda funkce

členů dozorčí rady zanikla dovolatelům v důsledku jimi tvrzených skutečností či

nikoliv, se tedy neobejde bez příslušných skutkových zjištění a bez konkrétního

posouzení zjištěných okolností.

Protože napadené rozhodnutí řeší v části, v níž je proti němu dovolání

subjektivně přípustné, právní otázky v rozporu s hmotným právem a s

judikatorními závěry dovolacího soudu, má v této části po právní stránce

zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.) a dovolání proti němu je v této části

též objektivně přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.

s. ř.

Spočívá-li rozhodnutí odvolacího soudu v části, proti níž je dovolání

přípustné, na nesprávném právním posouzení věci, je uplatněný dovolací důvod

podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. naplněn a dovolání je v

uvedeném rozsahu též důvodné.

Nejvyšší soud proto rozsudek odvolacího soudu bez nařízení jednání (§ 243a

odst. 1, věta první, o. s. ř.) ve shora blíže označené části výroku ve věci

samé, jež se týká dovolatelů, jakož i v závislých výrocích o nákladech řízení

[srov. § 242 odst. 2 písm. b) o. s. ř.] podle ustanovení § 243b odst. 2, části

věty za středníkem, o. s. ř. zrušil a věc v tomto rozsahu podle ustanovení §

243b odst. 3, věty první, o. s. ř. vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud závazný (§ 243d odst. 1,

část věty první za středníkem, ve spojení s § 226 odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení soud rozhodne v novém

rozhodnutí o věci (§ 243d odst. 1, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. prosince 2009

JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á

předsedkyně senátu