Nejvyšší soud Rozsudek občanské

30 Cdo 303/2019

ze dne 2020-01-21
ECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.303.2019.1

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohumila Dvořáka a

soudců JUDr. Davida Vláčila a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobců a)

O. V., narozeného XY, b) V. V., narozeného XY a c) R. V., narozené XY, všichni

bytem XY, zastoupeni JUDr. Tomášem Těmínem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze

2, Karlovo náměstí 559/28, proti žalované České republice – Ministerstvu

spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, zastoupené Úřadem pro

zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží

390/42, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro

Prahu 2 pod sp. zn. 42 C 216/2015, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského

soudu v Praze ze dne 14. 7. 2017, č. j. 72 Co 145/2017-127, ve spojení s

doplňujícím usnesením téhož soudu ze dne 14. 8. 2017, č. j. 72 Co 145/2017-133,

I. Dovolání žalobce a), pokud směřovalo proti výroku I rozsudku

Městského soudu v Praze ze dne 14. 7. 2017, č. j. 72 Co 145/2017-127, v

rozsahu, jímž byl ohledně částky 15 000 Kč s příslušenstvím změněn a ohledně

částky 960 000 Kč s příslušenstvím potvrzen ve výrocích I a II rozsudek

Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 23. 1. 2017, č. j. 42 C 216/2015-96, se

zamítá, ve zbývajícím rozsahu se odmítá.

II. Dovolání žalobců b) a c) se odmítají.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

1. V projednávané věci se prostřednictvím podané žaloby každý ze žalobců

samostatně domáhal zaplacení náhrady nemajetkové újmy způsobené jim údajně

nezákonně nařízenou a jejich základní lidská práva a svobody poškozující

domovní prohlídkou, která byla realizována na základě příkazu vydaného Okresním

soudem v Kolíně ze dne 12. 2. 2014, č. j. 20 Nt 855/2014 – 3 (dále jen „domovní

prohlídka“ či „příkaz k domovní prohlídce“), a to žalobce a) ve výši 200 000 Kč

s příslušenstvím a žalobci b) a c) každý částky 100 000 Kč s příslušenstvím.

Žalobce a) se dále domáhal zaplacení částky 1 000 000 Kč s příslušenstvím za

újmu, která mu měla být způsobena nezákonným rozhodnutím, konkrétně usnesením

Policie ČR (Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odbor

Kolín, Oddělení služby kriminální policie a vyšetřování) ze dne 10. 4. 2014, č.

j. KRPS 345924 – 50/TČ – 2013 – 010471 (dále jen „usnesení o zahájení tr.

stíhání“), na jehož podkladě bylo zahájeno jeho trestní stíhání pro spáchání

přečinu výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií podle § 192 odst. 1 a 2

zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, které bylo skončeno až pravomocným

rozsudkem Okresního soudu v Kolíně ze dne 13. 11. 2014, sp. zn. 1 T 143/2014,

jímž byl žalobce a) zproštěn obžaloby podle ustanovení § 226 písm. c) zákona č.

141/1961 Sb., trestní řád, neboť nebylo prokázáno, že by právě on spáchal

skutek, pro nějž byl na základě obžaloby postaven státním zástupcem před soud.

2. Obvodní soud pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem

ze dne 23. 1. 2017, č. j. 42 C 216/2015-96, uložil žalované do 15 dnů od právní

moci rozsudku zaplatit žalobci a) částku 40 000 Kč s příslušenstvím (výrok I

rozsudku) a naproti tomu zamítl žalobu, kterou se žalobce a) domáhal po

žalované zaplacení částky 960 000 Kč s příslušenstvím, žalobce b) částky 100

000 Kč s příslušenstvím a žalobkyně c) částky 100 000Kč s příslušenstvím

(výroky II, III a IV rozsudku). Dále rozhodl o povinnosti k náhradě nákladů

řízení mezi žalobcem a) a žalovanou tak, že žalovaná je povinna na jejich

náhradu zaplatit žalobci a) částku 24 684 Kč (výrok V rozsudku), a o

povinnosti k náhradě nákladů řízení mezi žalobcem b), žalobkyní c) na straně

jedné a žalovanou na straně druhé s tím, že žalobce b) a žalobkyně c) jsou

povinni společně a nerozdílně na jejich náhradu zaplatit žalované 1 500 Kč

(výrok VI rozsudku).

3. Soud prvního stupně vzal za zjištěné, že dne 10. 4. 2014 byla v domě,

v němž žijí žalobci, na základě příkazu soudu provedena domovní prohlídka,

které se vedle dalších osob účastnili všichni tři žalobci. Příkaz k domovní

prohlídce žalobci napadli ústavní stížností, kterou Ústavní soud svým usnesením

ze dne 19. 5. 2015, sp. zn. II ÚS 1587/14, jako zjevně neopodstatněnou odmítl s

poukazem na to, že se neztotožnil jak s jejich námitkou stran nedostatečnosti

odůvodnění neodkladnosti provedení zmíněné domovní prohlídky, tak i s jejich

tvrzením, že způsobem, kterým byla prohlídka provedena, byla porušena jejich

ústavně zaručená práva. Usnesením policejního orgánu ze dne 10. 4. 2014, č. j.

KRPS 345924 – 50/TČ – 2013 – 010471, bylo zahájeno trestní stíhání žalobce a)

obviněného ze spáchání přečinu výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií

podle § 192 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku. Stížnost, kterou proti němu

žalobce a) podal, byla usnesením Okresního státního zastupitelství v Kolíně ze

dne 24. 4. 2014, sp. zn. ZT 144/2014, zamítnuta. Rozsudkem Okresního soudu v

Kolíně ze dne 13. 11. 2014, č. j. 1 T 143/2014 - 203, byl žalobce a) obžaloby

zproštěn podle § 226 písm. c) trestního řádu s odůvodněním, že sice bylo

zjištěno, že k jednání, pro nějž byla obžaloba podána, skutečně v nemovitosti

užívané žalobci došlo, ale též z důvodů, že žalobci odmítli vypovídat před

soudem, se nepodařilo prokázat, že by uvedený skutek spáchal právě žalobce a).

Informace o trestním stíhání žalobce a), jeho charakteru, i o vykonané domovní

prohlídce, jíž byl, coby nezúčastněná osoba, přítomen i starosta obce, se

velice brzy stala v obci XY obecně známou a někteří ze spoluobčanů považovali

žalobce a) za „úchyla“. Tato skutečnost narušila i jeho partnerský život. Vše

se uklidnilo až poté, kdy byl pravomocně zproštěn obžaloby. Všichni žalobci

předběžně uplatnili svůj nárok u žalované, která jej odmítla uspokojit.

4. Z hlediska právního hodnocení soud prvního stupně aplikoval § 7 odst. 1, § 8 odst. 1 a § 31a zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich

činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OdpŠk“ nebo

„zák. č. 82/1998 Sb.“) a částečně opodstatněným shledat toliko nárok žalobce

a), a to v rozsahu jeho požadavku na náhradu nemajetkové újmy způsobené mu

zahájením trestního stíhání, které neskončilo pravomocným odsuzujícím

rozhodnutím trestního soudu. Dále se zabýval výší odpovídajícího

zadostiučinění, porovnal ji se skutkově obdobným případem. Žalobce a) byl po

dobu sedmi měsíců stíhán pro přečin výroby a jiného nakládání s dětskou

pornografií, které je společností vnímáno jako závažný trestněprávní čin, za

jehož spáchání uvedenému žalobci hrozil trest odnětí svobody až tři léta. Shledal vhodným stanovit výši žalobcem a) požadované nemajetkové újmy na

podkladě porovnání se skutkově obdobným případem, který byl předmětem již

pravomocně skončeného řízení vedeného soudem prvního stupně pod sp. zn. 42 C

10/2014. I v porovnávané věci šlo o trestního stíhání pro mravnostní trestný

čin, konkrétně pro zločin znásilnění podle § 185 odst. 1, odst. 2 písm. a)

trestního zákona, které skončilo zprošťujícím rozsudkem. Zmíněný poškozený pak,

stejně jako žalobce, žil v malé obci, kde se stala informace o trestním stíhání

obecně známou. Rovněž byla prováděna domovní prohlídka v místě jeho bydliště a

konečně i jeho trestní stíhání probíhalo srovnatelně dlouhou dobu, konkrétně 6

měsíců. Na rozdíl od nynějšího žalobce a) se však v rámci poměřovaného

trestního stíhání musel tamní poškozený podrobit sexuologickému vyšetření

zahrnujícímu i phalometrické vyšetření a z důvodu stíhání pro svou povahu

závažnější trestnou činnost mu hrozil trest odnětí svobody až 10 let. Bylo-li

ve srovnatelném případě zmíněnému poškozenému pravomocně přiznáno peněžité

zadostiučinění ve výši 50 000 Kč, považoval soud prvého stupně za přiměřené,

aby žalobci a) byla na náhradu nemajetkové újmy přiznána částka o 10 000 Kč

nižší. Žalobcem a) předestřený případ odškodnění nemajetkové újmy způsobené

nezákonným trestním stíháním poškozeného J. Š., který byl nejen trestně stíhán,

ale i pravomocně odsouzen pro trestný čin znásilnění, a to, že uvedený trestný

čin nespáchal, bylo zjištěno až poté, kdy uložený trest odnětí svobody vykonal,

soud prvního stupně neshledal případem, který by se shodoval s projednávanou

věcí. Ve zbývajícím rozsahu byl požadavek žalobce a) zamítnut, stejně jako

požadavky žalobců b) a c) odůvodněné údajnou nezákonností domovní prohlídky,

která navíc byla podle jejich názoru provedena způsobem poškozujícím jejich

ústavně zaručená práva. Tento závěr odůvodnil soud prvního stupně zjevnou

absencí primárního předpokladu vzniku odpovědnosti státu za tvrzenou

nemajetkovou újmu spočívajícího v existenci buď nezákonného rozhodnutí či

nesprávného úředního postupu orgánů činných v trestním řízení.

Předmětný příkaz

soudu k provedení domovní prohlídky totiž pro nezákonnost nebyl zrušen ani

změněn. Nezákonnost zmíněného příkazu nelze dovodit ani s poukazem na to, že

trestní stíhání žalobce a) skončilo pravomocným zprošťujícím rozsudkem, neboť

předmětný příkaz k domovní prohlídce byl vydán ještě před zahájením

posuzovaného trestního stíhání. Za liché považoval námitky žalobců stran

údajného nesprávného úředního postupu při realizaci domovní prohlídky, neboť i

v tomto směru byla opodstatněnost této argumentace náležitě vyvrácena Ústavním

soudem v rámci přezkumu důvodnosti žalobci podané ústavní stížnosti týkající se

nejen příkazu k domovní prohlídce, ale i vlastního způsobu realizace této

prohlídky.

5. Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) k odvolání všech

účastníků v záhlaví tohoto rozhodnutí označeným rozsudkem rozsudek soudu

prvního stupně ve vyhovujícím výroku o věci samé (výrok I) změnil jen tak, že

se žaloba co do částky 15 000 Kč s příslušenstvím zamítá, jinak jej v uvedeném

výroku, jakož i v zamítavých výrocích o věci samé (výroky II až IV) a ve výroku

o nákladech řízení mezi žalobci b) a c) a žalovanou (výrok VI) potvrdil (výrok

I rozsudku odvolacího soudu) a dále rozhodl, že ve vztahu mezi žalobcem a) a

žalovanou žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy

obou stupňů (výrok II rozsudku odvolacího soudu). Doplňujícím usnesením ze dne

6. Odvolací soud dokazování nedoplňoval, a vyšel tak ze skutkových

zjištění soudu prvního stupně.

7. Odvolací soud ve vztahu k nároku tvrzeně způsobenému v příčinné

souvislosti s vydáním příkazu k domovní prohlídce, přisvědčil soud prvního

stupně v tom, že zde absentoval již prvotní předpoklad vzniku odpovědnosti

státu za tvrzenou nemajetkovou újmu spočívající v existenci nesprávného

úředního postupu či nezákonného rozhodnutí.

8. Žalobci tvrzená okolnost, že předmětná domovní prohlídka nebyla

prováděna důvodně a oprávněně, je bezvýznamná za situace, kdy příkaz k domovní

prohlídce nebyl pro nezákonnost změněn nebo zrušen. Tím samým je vyloučeno, aby

bylo možné na něj pohlížet jako na rozhodnutí nezákonné (ve smyslu § 8 OdpŠk).

V řízení o žalobě na náhradu nemajetkové újmy přitom soudu nepřísluší tvrzený

nesoulad nezrušeného rozhodnutí se zákonem posuzovat, a to ani jako otázku

předběžnou. V souvislosti s předmětnou domovní prohlídkou nedošlo ani k žalobci

namítanému nesprávnému úřednímu postupu, kdy domovní prohlídka měla být údajně

realizována způsobem zasahujícím do jejich základních lidských práv a svobod.

Touto otázkou se nakonec výslovně zabýval Ústavní soud ve svém usnesení ze dne

19. 5. 2015, sp. zn. II. ÚS 1587/14, a to s jednoznačným závěrem, že v postupu

policejních orgánů vůči všem žalobcům k žádnému pochybení nedošlo a že

způsobem, jakým byla provedena předmětná domovní prohlídka, ústavně zaručená

práva žalobců porušena nebyla.

9. Ohledně žalobcem a) uplatněného nároku na náhradu nemajetkové újmy z

titulu nezákonného rozhodnutí i odvolací soud vycházel z toho, že stát podle

OdpŠk odpovídá rovněž za škodu způsobenou zahájením (vedením) trestního

stíhání, které neskončilo pravomocným odsuzujícím rozhodnutím a základ dílčího

nároku žalobce a) shledal opodstatněným. Stejně jako soud prvního stupně i

odvolací soud postupoval při stanovení výše náhrady nemajetkové újmy způsobené

trestním stíháním, s odkazem na ustálenou judikaturu (srov. např. rozsudek

Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 9. 2015, sp. zn. 30 Cdo 1747/2014, uveřejněný ve

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 67/2016) a akcentoval, že výše

přiznaného zadostiučinění musí odpovídat výši zadostiučinění přiznaného v

případech, které se s projednávanou věcí v podstatných znacích shodují. Soud

prvého stupně pro stanovení výše přiměřeného zadostiučinění zvolil srovnání s

případem obdobného typu, s významným množstvím jednotících rysů, který daleko

vhodněji než žalobcem a) předestřený případ odškodnění poškozeného J. Š. bylo

lze vzít za základ pro stanovení konkrétní výše relutární náhrady nemajetkové

újmy. Soud prvého stupně se ve svém rozhodnutí podle odvolacího soudu správně

vypořádal i s tím, pro které podstatné společné znaky zmíněný případ považoval

za srovnatelný a jakým způsobem se tyto společné znaky (délka tr. stíhání,

existence domovní prohlídky apod.), ale i znaky rozdílné, následně promítl do

výše jím stanoveného zadostiučinění. K závěru o přiměřené výši nemajetkové újmy

měl odvolací soud námitky jen z hlediska toho, jakým způsobem byly zohledněny

rozdílné znaky srovnávaného případu, které v tomto případě byly představovány

především svou povahou závažnějším trestným činem, pro který byl poškozený ve

skutkově obdobném případě stíhán, a s tím pak též související hrozbu uložení

výrazně vyššího trestu odnětí svobody. Jestliže nynějšímu žalobci v předmětném

trestním stíhání hrozil trest odnětí svobody maximálně v rozsahu tří let a ve

srovnávaném případě poškozenému hrozil trest odnětí svobody až deset let,

dospěl odvolací soud k závěru, že výši nemajetkové újmy bylo v případě žalobce

namístě stanovit v rozsahu jedné poloviny nemajetkové újmy přiznané poškozenému

ve věci, kterou vzal za judikaturou akcentované měřítko pro stanovení přiměřené

výše relutární náhrady nemajetkové újmy způsobené žalobci a). Dále vyložil,

proč považuje za nedůvodnou námitku žalované, která nárok žalobce a) považovala

za uplatněný v rozporu s dobrými mravy a odůvodnil i výrok o nákladech řízení.

II. Dovolání a vyjádření k němu

10. Rozsudek odvolacího soudu napadli žalobci a) až c) v rozsahu „všech

jeho výroků v části, ve které nebylo žalobě vyhověno“ společným dovoláním,

které následně ještě upřesnili odstraněním zjevné chyby v psaní. Přípustnost

dovolání žalobci odvozovali od skutečnosti, že napadené rozhodnutí odvolacího

soudu závisí na vyřešení otázek hmotného a procesního práva, které dosud nebyly

Nejvyšším soudem řešeny. Konkrétně odvolacímu soudu vytýkali, že 1/ si sám ke

srovnání vybral jeden podobný případ, ačkoliv měl průběh trestního stíhání

porovnat se všemi případy vykazujícími obdobné skutkové okolnosti, které jsou

soudu známy z jeho úřední činnosti ve vztahu k určitému období, 2/ že soudy

neprováděly dokazování čtením soudního spisu, ve kterém byl srovnávaný případ

řešen, a tím znemožnily účastníkům se s obsahem spisu seznámit a popř. do něj

nahlédnout, 3/ přecenil kritérium výše trestní sazby u srovnávaného případu a

pominul i další okolnosti na straně poškozeného, např. zda byla újma způsobena

i osobám jemu blízkým, zda bylo trestní stíhání vešlo ve známost širšímu okruhu

osob apod. Dále žalobci kladli otázku, 4/ zda nepřiměřenou délkou

občanskoprávního řízení poškozenému účastníkovi řízení běžně vzniká přibližně

stejná nemajetková újma jako neoprávněně stíhané osobě za stejně dlouhou dobu

trvajícího trestního řízení, či zda je újma stíhané osoby vyšší. Poslední

otázka se týkala toho, 5/ zda domovní prohlídka, která byla sice prováděna v

souladu s procesními předpisy, ale která byla prováděna v rámci „nedůvodně

vedeného trestního řízení“, může způsobit osobám, v jejichž bydlišti byla tato

domovní prohlídka prováděna, nemajetkovou újmu, za kterou odpovídá stát.

11. Žalovaná se k podanému dovolání nevyjádřila

III. Zastoupení, včasnost a náležitosti dovolání

12. Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl

podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1.

2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2

zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

13. Dovolání bylo podáno včas a osobou k tomu oprávněnou, když žalobci

byli zastoupeni advokátem (§ 241 odst. 1 o. s. ř.) a má předepsané obsahové

náležitosti.

IV. Přípustnost dovolání

14. Podle § 236 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, jestliže to zákon připouští.

15. Dle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné

proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí,

jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního

práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací

praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

16. Podle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. dovolání podle § 237 není

přípustné proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo

rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč, ledaže jde o vztahy ze

spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy; k příslušenství pohledávky se

přitom nepřihlíží. Odvolací soud sice účastníky řízení poučil tak, že „proti té

části výroku tohoto rozsudku o věci samé, jíž byl zčásti změněn a zčásti

potvrzen vyhovující výrok rozsudku prvního stupně o věci samé, a stejně tak i

proti samotnému výroku o povinnosti k náhradě nákladů řízení, není dovolání

přípustné, Nejvyšší soud však uvedené poučení (vyjma ve vztahu k výroku o

nákladech řízení) za správné nepovažuje.

17. Přestože dovolání směřuje i proti výroku odvolacího soudu (jeho

části), jímž bylo rozhodnuto ve vztahu k žalobci a) o peněžitém plnění

nepřevyšujícím 50 000 Kč [srov. § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.)], je jím

podané dovolání přesto přípustné, neboť v obou částech výroku odvolacího soudu

o věci samé bylo rozhodnuto o totožném nároku založeném na totožném skutkovém

základu, a proto je na místě, aby jednotlivé části takto u žalobce a) jen

procesně rozděleného nároku v rozhodnutí dovolacího soudu sledovaly stejný

právní osud, když dovolatel se nijak na štěpení nároku svojí dispozicí

nepodílel (k tomu srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 3. 3. 2005, sp. zn.

II. ÚS 117/04, uveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu pod č.

37/2005, nález Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2006, sp. zn. I. ÚS 85/04, část

II., uveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu pod č. 136/2006,

nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2011, sp. zn. 30 Cdo 543/2009 –

rozhodnutí Nejvyššího soudu v tomto usnesení citovaná jsou dostupná na

www.nsoud.cz, rozhodnutí Ústavního soudu jsou dostupná na http://nalus.usoud.cz

).

18. Z vymezení rozsahu dovolání podaného společně všemi žalobci je

přitom zcela zřejmé, že směřuje „do všech výroků“ rozsudku odvolacího soudu v

části, „ve které nebylo žalobě vyhověno“. Nejvyšší soud však nemohl spustit ze

zřetele, že každý ze žalobců v řízení uplatnil svůj vlastní a skutkově

samostatný nárok a žalobci tak mají postavení tzv. samostatných společníků v

rozepři, a proto každý z nich jedná v řízení sám za sebe (§ 91 odst. 1 o. s.

ř.). Dovolání žalobce a) v rozsahu, jímž byl potvrzen výrok o zamítnutí žaloby

žalobců b) a c) o zaplacení částky 100 000 Kč s příslušenstvím není subjektivně

přípustné. Jak vyplývá z judikatury Nejvyššího soudu, např. z usnesení ze dne

30. 10. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1363/96, oprávnění podat dovolaní (subjektivní

přípustnost) svědčí účastníku, v jehož poměrech rozhodnutím odvolacího soudu

nastala újma, která je – ovšem ve vztahu k němu samotnému - odstranitelná tím,

že dovolací soud takové rozhodnutí zruší. Obdobně platí, že žalobce b) nebyl

oprávněn k podání dovolání v rozsahu, v němž bylo rozhodnuto o nárocích žalobce

a) a žalobkyně c) a stejně tak žalobkyně c) nebyla pro změnu oprávněna k podání

dovolání v rozsahu, v němž odvolací soud rozhodl o té části žaloby, kterou

vlastní nárok uplatnil žalobce a) a žalobce b).

19. Dovoláním předestřená otázka 5), společná všem žalobcům, nemůže

založit přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř., neboť při jejím řešení se

odvolací soud neodchýlil od řešení přijatého v judikatuře Nejvyššího soudu,

pokud dovodil, že příkaz k domovní prohlídce, který nebyl v předepsaném řízení

zrušen, není nezákonným rozhodnutím ve smyslu § 7 a 8 OdpŠk, vycházel-li z

rozsudku ze dne 24. 6. 2015, sp. zn. 30 Cdo 3310/2013, který byl zveřejněn ve

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 8/2016. Podle jeho závěrů v

situaci, kdy nedojde k vydání odsuzujícího rozsudku, nelze z této okolnosti bez

dalšího dovozovat nesprávnost veškerých postupů orgánů činných v trestním

řízení ani nezákonnost všech rozhodnutí vydaných po zahájení trestního stíhání

a v němž je také vypořádána otázka potřeby rozumného (opodstatněného) vztahu

proporcionality mezi použitými prostředky a sledovanými cíli. Od východisek

tohoto rozhodnutí se odvolací soud v dané věci nijak neodchýlil. K uvedeným

závěrům – konkrétně ve vztahu k provádění domovní prohlídky - se Nejvyšší soud

opětovně přihlásil i v usnesení ze dne 16. 4. 2019, sp. zn. 30 Cdo 2475/2018.

Ústavní stížnost proti němu podaná přitom byla jak zjevně neopodstatněná

odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 16. 7. 2019, sp. zn. IV. ÚS 1363/19.

20. A protože všechny další otázky předestřené dovoláním se týkají již

jen výlučně nároku uplatněného žalobcem a), je zřejmé, že dovolání žalobců b) a

c) přípustné není, neboť se v otázkách 1/ až 4/ zcela míjí s právním posouzením

jejich věci odvolacím soudem (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. května

1999, 2 Cdon 808/97, uveřejněné pod č. 27/2001 ve Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek). Nejvyšší soud proto dovolání žalobců b) a c) podle § 243c odst. 1

o. s. ř. odmítl.

21. Ve vztahu k dovolání podanému žalobcem a) nezakládá jeho přípustnost

otázka 3), neboť odvolací soud, který převzal skutková zjištění soudu prvního

stupně, nevycházel při stanovení výše přiměřeného zadostiučinění jen z

porovnání výše trestních sazeb (v rámci trestního řízení vedeného proti žalobci

a) se sazbou hrozící jinému obviněnému v porovnávané věci), nýbrž přihlížel i k

dalším relevantním kritériím [zejména k délce trestního stíhání, jeho průběhu,

včetně provádění domovní prohlídky, jeho vejití ve známost mezi sousedy apod.).

22. Ani při řešení otázky 4/ se odvolací soud neodchýlil od ustálené

rozhodovací praxe soudu dovolacího, neboť Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 21.

8.2012, sp. zn. 30 Cdo 2256/2011, vyložil, že výši zadostiučinění za

nemajetkovou újmu způsobenou trestním stíháním, které skončilo zastavením nebo

zproštěním obžaloby, nelze odvíjet od základní částky odškodnění za jeden rok

trvání řízení, ve kterém bylo porušeno právo na projednání věci v přiměřené

lhůtě.

23. Dovolání žalobce je naopak přípustné pro řešení vzájemně

souvisejících otázek 1) a 2) neboť Nejvyšší soud se ve své rozhodovací činnosti

dosud výslovně nezabýval tím, jakým procesně odpovídajícím způsobem mají soudy

postupovat, aby dosáhly požadavku přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou

újmu způsobenou trestním stíháním, které skončilo zastavením nebo zproštěním

obžaloby tak, aby jeho výše odpovídala výši přiznaného zadostiučinění v

případech, které se v podstatných znacích s projednávanou věcí shodují.

V. Důvodnost dovolání a právní úvahy dovolacího soudu

24. Dovolání žalobce a) není důvodné.

25. Podle § 8 odst. 1 OdpŠk nárok na náhradu škody způsobené nezákonným

rozhodnutím lze, není-li dále stanoveno jinak, uplatnit pouze tehdy, pokud

pravomocné rozhodnutí bylo pro nezákonnost zrušeno nebo změněno příslušným

orgánem. Rozhodnutím tohoto orgánu je soud rozhodující o náhradě škody vázán.

26. Podle § 31a odst. 1 OdpŠk bez ohledu na to, zda byla nezákonným

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem způsobena škoda, poskytuje se

podle tohoto zákona též přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu.

27. Podle § 31a odst. 2 OdpŠk zadostiučinění se poskytne v penězích,

jestliže nemajetkovou újmu nebylo možno nahradit jinak a samotné konstatování

porušení práva by se nejevilo jako dostačující. Při stanovení výše přiměřeného

zadostiučinění se přihlédne k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž

k nemajetkové újmě došlo.

28. Podle § 121 o. s. ř. není třeba dokazovat skutečnosti obecně známé

nebo známé soudu z jeho činnosti, jakož i právní předpisy uveřejněné nebo

oznámené ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné

sbírce.

29. Podle dlouhodobě ustálené soudní praxe odpovídá stát za škodu

způsobenou zahájením (vedením) trestního stíhání, které neskončilo pravomocným

odsuzujícím rozhodnutím trestního soudu; protože zákon č. 82/1998 Sb. tento

nárok výslovně neupravuje, vychází se z analogického výkladu úpravy nejbližší,

a to z úpravy odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím, za něž

je považováno rozhodnutí, jímž se trestní stíhání zahajuje. Neposuzuje se tedy

správnost postupu orgánů činných v trestním řízení při zahájení trestního

stíhání (nejde o nesprávný úřední postup), rozhodující je výsledek trestního

stíhání (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 1990, sp. zn. 1 Cz

6/90, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 35/1991,

nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1487/2001).

30. V rozsudku ze dne 27. 6. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2813/2011, uveřejněném

pod číslem 122/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud

shrnul dosavadní judikaturní vývoj a odůvodnil závěr, že zadostiučinění za

nemajetkovou újmu způsobenou trestním stíháním, které neskončilo pravomocným

odsuzujícím rozsudkem, se poskytuje podle § 31a odst. 2 OdpŠk, jenž je normou s

relativně neurčitou hypotézou, která není stanovena přímo právním předpisem, a

jenž tak přenechává soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě

vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu

okolností. Výše soudem přiznaného zadostiučinění musí odpovídat výši přiznaného

zadostiučinění v případech, které se v podstatných znacích s projednávanou věcí

shodují. Jinak vyjádřeno, výše přiznaného zadostiučinění by se neměla bez

zjevných a podstatných skutkových odlišností konkrétního případu podstatně

odlišovat od zadostiučinění přiznaného v případě skutkově obdobném. Významnější

odchylka je v tomto směru možná jen tehdy, bude-li soudem řádně a přesvědčivě

zdůvodněna.

31. Na uvedené závěry pak Nejvyšší soud navázal v rozsudku ze dne 16. 9.

2015, sp. zn. 30 Cdo 1747/2014, uveřejněném pod číslem 67/2016 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek, v němž doplnil, že pokud nelze nalézt takový případ,

který by se v podstatných znacích shodoval s projednávanou věcí, je třeba

provést srovnání s jinými případy náhrad nemajetkové újmy. Soud přitom

neopomene uvést podstatné společné a rozdílné znaky a v odůvodnění svého

rozhodnutí vysvětlit, jakým způsobem se tyto společné a rozdílné znaky promítly

do výše stanoveného zadostiučinění, tj. z jakého důvodu je přiznané

zadostiučinění přiměřené ve srovnání s jiným zadostiučiněním přiznaným z jiného

právního důvodu. Nebude-li možné postupovat ani podle jiného případu náhrady

nemajetkové újmy, je třeba stanovit přiměřené zadostiučinění v takové výši,

která bude odpovídat ekonomické realitě České republiky a tomu, co by obecně

bylo vnímáno jako spravedlivé (např. s ohledem na cenovou úroveň nebo výši

průměrné mzdy). V každém případě je primárně na žalobci, aby zvolil přesvědčivé

srovnání, podle kterého jeho újma z hlediska spravedlnosti není menší než újma

jiná, za kterou se přiznává minimálně žalovaná částka.

32. V usnesení ze dne 26. 9. 2019, sp. zn. 30 Cdo 2584/2018, pak

Nejvyšší soud doplnil, že je nepochybně i v zájmu žalované, aby obdobně soudu

předestřela srovnání s případy, kde nebylo poškozenému přiznáno zadostiučinění

v penězích vůbec anebo bylo přiznáno v nižší než požadované částce. Soud však

není omezen pouze procesní aktivitou či pasivitou stran, pokud má odpovědně

dostát své povinnosti přiznání zadostiučinění, které bude odpovídat obecně

sdílené představě spravedlnosti (k tomu viz již zmiňované R 122/2012). To

vyplývá mimo jiné z požadavku uvedeného rozhodnutí, aby soud své rozhodnutí

(resp. zvolenou formu a případně i výši satisfakce) přesvědčivě zdůvodnil

primárně komparací s charakterem podobnými případy, avšak s ohledem na

konkrétní okolnosti věci může soud pro porovnání použít i judikaturu týkající

se nemajetkové újmy vzniklé z jiného odpovědnostního titulu, byť za

předpokladu, že oba případy vykazují pro stanovení výše přiměřeného

zadostiučinění významné množství jednotících prvků.

33. V rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 10. 9. 2019, sp. zn. 30 Cdo

1198/2018 bylo vyloženo, že „soud v roli nestranného arbitra by měl argumentaci

účastníků řízení posoudit, avšak v souladu s výše uvedeným, je i

neopomenutelnou rolí soudu, aby své úvahy, zejména v případech, kdy právní

vypořádání vztahů vyplývá ze zákona a soud tak není vázán žalobním petitem (§

153 odst. 2 o. s. ř.), což je právě projednávaná problematika, své úvahy

pečlivě osvětlil a zdůvodnil své závěry (§ 157 odst. 2 o. s. ř.) tak, aby

závěry soudu byly přezkoumatelné. Jen tak totiž může dojít k naplnění postulátu

právní jistoty a legitimního očekávání určitého rozhodnutí, a to zejména ve

vztahu k typově podobným případům ve smyslu § 13 občanského zákoníku (k dané

problematice viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 9. 2019, sp. zn. 30 Cdo

1198/2018).

34. Řízení o nároku dle zákona č. 82/1998 Sb. je řízením sporným a klade

tedy v první řadě nároky na účastníky řízení, aby legitimnost svého procesního

postupu vysvětlili, tedy je v zájmu samotného účastníka, aby své úkony

doprovodil odkazem na rozhodnutí v obdobných věcech. Zajisté však nelze s

deficitem takového poukazu spojovat procesní důsledek nesplnění procesní

povinnosti, či dokonce neunesení břemene tvrzení, neboť stále platí zásada, že

soud zná právo a jeho výklad (judikaturu), takové znalosti podřazuje vytýčení

rozhodných skutečností a dbá na to, aby v řízení aktivní účastník pro neznalost

práva neutrpěl újmu (§ 5 a 6 o. s. ř.).

35. Pokud žalobce, přes toliko přiměřené poučení podle § 118a odst. 1 a

3 o. s. ř. neoznačí vhodná rozhodnutí ve srovnatelných věcech, pak uvedená

skutečnost není důvodem pro zamítnutí žaloby, nýbrž je na soudu, aby provedl

srovnání také s jinými obdobnými případy, které jsou mu známy z jeho činnosti a

s nimiž účastníky řízení před vydáním rozhodnutí seznámí (rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 27. 6. 2017, sp. zn. 30 Cdo 577/2017). Nejvyšší soud v této

souvislosti dodává, že Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo za účelem

uvedeného srovnání databázi rozhodnutí odvolacích soudů, kterými bylo žalobcům

přiznáno právo na peněžité zadostiučinění za újmu způsobenou trestním stíháním,

členěnou dle charakteru trestné činnosti, jež byla stíhané osobě kladena za

vinu a dle soudem zjištěných dopadů do osobnostních práv, zvyšujících (nebo

naopak snižujících) intenzitu nemajetkové újmy, která byla žalobci způsobena.

Tuto databázi je možné nalézt na internetové stránce

https://www.justice.cz/web/msp/nejcasteji-kladene-otazky?clanek=penezni-zadostiu

cineni-za-ujmu-zpusobenou-trestnim-stihanim.

36. Jestliže soud prvního stupně v rámci ústního jednání konaného dne

18. 10. 2016 (č. l. 69 spisu) žalobce podle § 118a odst. 1 a 3 o. s. ř. vyzval,

aby „doplnili svá tvrzení k nároku na náhradu nemajetkové újmy za trestní

stíhání, a to provedením srovnání (zejména na podkladě judikatury vyšších soudů

či Evropského soudu pro lidská práva) s jinými případy odškodňování nemajetkové

újmy, vzniklé v důsledku porušení stejných osobnostních práv, jaká měla být

porušena v důsledku nezákonného trestního stíhání žalobce O. V. a není-li jich,

pak porušení jiných práv, bude-li zřejmé, že oba případy vykazují pro

rozhodnutí soudu významné množství shodných prvků“ a žalobci na tuto výzvu

reagovali pouze označením věci odsouzeného J. Š., který měly soudy obou stupňů

za zcela nesouměřitelný s trestní věcí žalobce a), pak nelze soudům rozumně

vytýkat, že při určité procesní pasivitě žalobce provedly komparaci jen s

jedinou jim známou věcí, kterou považovaly za srovnatelnou. Z již zmiňovaného

rozhodnutí R 122/2012 přitom neplyne, že by se srovnání muselo vztahovat vždy k

většímu počtu případů nebo být ukotveno v relaci k určitému časovému úseku,

stejně tak R 67/2017 hovoří o „nalezení (srovnatelného) případu“ v jednotném

čísle. Uvedený závěr samozřejmě nezbavuje soudy provést srovnání s dalšími

případy, pokud je žalobce či žalovaný na podporu svého stanoviska označili, to

však neplatí pro projednávanou věci, kde žádný obdobný případ (s výjimkou

případu J. Š.) označen nebyl. Dovolání pro otázku 1) tak nebylo shledáno

důvodným.

37. Zjišťování podkladů pro stanovení formy a případně i výše

zadostiučinění srovnáváním projednávané věci s jinými obdobnými případy

nepředstavuje z výše vyložených důvodů [srovnej odstavec 34 rozsudku]

zjišťování skutkového stavu ve vlastním slova smyslu. Má-li však soud

postupovat předvídatelně a v součinnosti s účastníky řízení tak, aby ochrana

práv byla rychlá a účinná (§ 6 o. s. ř.), nelze, než i v takovém případě

postupovat přiměřeně podle části třetí, hlavy druhé občanského soudního řádu,

upravující v jeho ustanoveních § 120 až 136 procesní pravidla o dokazování.

38. Soud je tak oprávněn při srovnávání požadovaného zadostiučinění s

jinými obdobnými případy vycházet z výsledků dokazování, jejichž

prostřednictvím budou najisto postaveny rozhodující okolnosti vedoucí k

odškodnění v jiných případech (nejčastěji půjde o dokazování provedené podle §

129 odst. 1 o. s. ř.).

39. Není však vyloučeno, aby soud postupoval podle § 121 o. s. ř., který

stanoví, že není třeba dokazovat skutečnosti obecně známé nebo známé soudu z

jeho úřední činnosti, jakož i právní předpisy uveřejněné nebo oznámené ve

Sbírce zákonů České republiky. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že předmětem

dokazování nejsou - mimo jiné - takové skutečnosti vnějšího světa, které jsou

obecně známé (tzv. notoriety - skutečnosti známé širšímu okruhu osob včetně

soudu) nebo skutečnosti které jsou známy jen soudu, a to z jeho úřední činnosti

[tzv. soudní notoriety]. Skutečnosti úředně známé pak jsou takové skutečnosti,

ohledně nichž získal soud poznatky svou vlastní úřední činností (viz Bureš, J.,

Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání.

Praha: C. H. Beck, 2006, str. 578). Uvedené ustanovení proto umožňuje, aby

skutečnosti známé soudu z jiné jeho úřední činnosti byly pro rozhodnutí ve věci

použity bez dokazování (nestaly se tak předmětem dokazování), a to právě na

základě výjimky ze zásady dosahování zjišťování skutkového stavu věci co by

základu rozhodnutí (viz § 153 odst. 1 o. s. ř.) prováděním a volným hodnocením

důkazů zakotvené v § 122 a násl. a v § 132 o. s. ř.

40. I v takovém případě ale musí být účastníkům v rámci principu

předvídatelnosti umožněno, aby se v řízení o těchto skutečnostech vyjádřili, a

musí jím být umožněno, aby případně dokazovali, že poznatek o tzv. úředně známé

skutečnosti není správný (viz Handl, V., Rubeš, J. a kol. Občanský soudní řád.

Komentář. I. díl. Praha: Panorama, 1985, str. 563). Tentýž závěr lze dovodit i

z novější komentářové či učebnicové literatury - např. Winterová, A. a kol.

Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. 3. aktualizované vydání.

Praha: Linde Praha, a. s., 2007, str. 266.

41. Z výše uvedeného je v poměrech projednávané věci zřejmé, že soudy

obecně nebyly povinny provádět dokazování čtením spisu nebo rozhodnutím vydaným

v poměřované věci, pokud vycházely ze skutečností jim známých z úřední činnosti

a současně dostály procesním podmínkám vymezeným v § 121 o. s. ř.

42. Soud prvního stupně sice procesně pochybil, pokud účastníkům v rámci

předvídatelnosti jím vydaného rozhodnutí předem nezpřístupnil základní údaje o

okolnostech věci projednávané jím pod sp. zn. 42 C 10/2004, jíž použil ke

srovnání, uvedené pochybení však nemohlo mít vliv na věcnou správnost

napadeného rozsudku odvolacího soudu (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), jestliže bylo

napraveno v rámci odvolacího řízení, v němž žalobci, reagujíce na obsah

napadeného rozsudku, snesli oponentní argumentaci s níž se odvolací soud

náležitě vyrovnal, aniž projednávanou věc srovnával s jiným (dalším) případem,

než tím, jehož se dovolával a v důvodech vydaného rozhodnutí zpřístupnil již

soud prvního stupně (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2010, sp.

zn. 32 Cdo 1019/2009, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2007, sp. zn. 28

Cdo 3256/2006, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2015, sp. zn. 30

Cdo 3849/2014, uveřejněný pod číslem 90/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek). Ani odpověď na otázku pod bodem 2/ tak důvodnost dovolání žalobce

a) rovněž nezakládá a právní posouzení věci odvolacím soudem je proto správné.

VI. Závěr

43. Jelikož je rozhodnutí odvolacího soudu správné, není dovolání

žalobce a) důvodné, a proto Nejvyšší soud postupem podle § 243d písm. a) o. s.

ř. dovolání v odpovídajícím rozsahu zamítl. V jeho zbývající části (viz

odstavec 18 rozsudku) pak dovolací soud dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř.

jako nepřípustné odmítl.

44. O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b, §

151 odst. 1 části věty před středníkem a § 142 odst. 1 o. s. ř., neboť procesně

úspěšné žalované v dovolacím řízení žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 1. 2020

JUDr. Bohumil Dvořák

předseda senátu