Nejvyšší soud Rozsudek občanské

30 Cdo 493/2013

ze dne 2014-06-25
ECLI:CZ:NS:2014:30.CDO.493.2013.1

30 Cdo 493/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci

žalobkyně AKRO investiční společnost, a.s., IČO 49241699, se sídlem v Praze 6,

Slunná 547/25, zastoupené JUDr. Jiřím Voršilkou, advokátem, se sídlem v Praze

1, Opletalova 4, proti žalované České republice – Ministerstvu financí, se

sídlem v Praze 1, Letenská 15, zastoupené JUDr. Alanem Korbelem, advokátem, se

sídlem v Praze 1, Vodičkova 17, za vedlejšího účastenství společnosti NAVAL

ARCHITECTS SHIPPING COMPANY LIMITED, se sídlem v Limassolu, Kyperská republika,

Arch. Makariou III, 284 Fortuna Court, Block B, 2nd floor, 3105, na straně

žalobkyně, o zaplacení částky 1.114.275.017,- Kč s příslušenstvím, vedené u

Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 21 C 44/2000, o dovolání žalobkyně i

žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2012, č. j. 35 Co

34/2012-761, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2012, č. j. 35 Co 34/2012-761 se

zrušuje a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudkem ze dne 25. 1. 2005, č. j. 21 C 44/2000 –

218, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 16. 6. 2005, č. j. 21 C 44/2000-283,

uložil žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti a České republice

– Ministerstvu financí povinnost zaplatit žalobkyni částku 1.114.275.017,- Kč s

18% úrokem z prodlení z částky 1.236.284.000,- Kč od 6. 3. 1997 do 11. 9. 1998

a s 18% úrokem z prodlení z částky 1.114.275.017,- Kč od 12. 9. 1998 do

zaplacení s tím, že plněním Plzeňské banky a.s. - v likvidaci, IČO 47715677, se

sídlem v Plzni, náměstí Republiky 130/16, dále společnosti UMANA, s.r.o., IČO

46505385, se sídlem v Broumově, Rybářská 118, V. V., T. R., V. N., a doc. RNDr. J. M., DrSc., zaniká v rozsahu tohoto plnění povinnost žalované. Rozhodl tak o

nároku žalobkyně, na kterou byly v rámci nucené správy převedeny podílové fondy

obhospodařované společností C.S. Fond, a.s., investiční společnost, na náhradu

škody způsobené jí nesprávným úředním postupem, spočívajícím jednak ve

vyhotovení vadného notářského zápisu, jednak v nečinnosti Ministerstva financí,

které nepostupovalo v souladu s § 6 a § 10 zákona č. 61/1996 Sb. Městský soud v Praze ve výroku I napadeného rozsudku rozsudek soudu prvního

stupně ve výroku o věci samé změnil tak, že uložil žalované České republice –

Ministerstvu financí povinnost zaplatit žalobkyni částku 1.043.891.167,- Kč s

10% úrokem z prodlení z částky 1.114.275.017,- Kč od 5. 4. 2003 do 6. 10. 2006

a z částky 1.043.891.167,- Kč od 7. 10. 2006 do zaplacení, to vše společně a

nerozdílně se společností UMANA, s.r.o., IČO 46505385, a Plzeňskou bankou a.s.,

jimž byla tato povinnost uložena rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze

dne 10. 3. 2003, sp. zn. 39 Cm 221/97, a s V. V., T. R. V. N., a doc. RNDr. J. M., DrSc., jejichž odpovědnost za škodu byla zjištěna rozsudkem Městského soudu

v Praze ze dne 28. 12. 2005, sp. zn. 2 T 9/2000, ve spojení s rozsudkem

Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 2. 2007, sp. zn. 6 To 20/2006. Ve výroku II

napadeného rozsudku odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně v

rozsahu zbývajícího příslušenství pohledávky tak, že zamítl žalobu co do nároku

na 18% úrok z prodlení z částky 1.236.284.000,- Kč od 6. 3. 1997 do 11. 9. 1998

a z částky 1.114.275.017,- Kč od 12. 9. 1998 do 4. 4. 2003, 8% úrok z prodlení

z částky 1.114.275.017,- Kč od 5. 4. 2003 do 6. 10. 2006 a z částky

1.043.891.167,- Kč od 7. 10. 2006 do zaplacení a 18% úrok z částky 90.411.555,-

Kč od 7. 10. 2006 do zaplacení. Ve výroku III rozhodl o povinnosti žalobkyně

zaplatit České republice na nákladech řízení částku 789,50 Kč, ve výroku IV o

tom, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení před

soudy obou stupňů. Soudy obou stupňů vyšly ze zjištění, že dne 3. 3. 1997 měla společnost Kos-Mos

Ltd. zakoupit 3.383.000 ks akcií společnosti C.S. Fond, a.s., investiční

společnost. Téhož dne se k notáři JUDr. Romanu Hochmanovi dostavil N. T. a

prohlásil, že společnost Kos-Mos Ltd. je jediným akcionářem společnosti C.S.

Fond, a.s., investiční společnost, a učinil v postavení jediného akcionáře

rozhodnutí v působnosti valné hromady, kterým odvolal dosavadní členy

představenstva a dozorčí rady. JUDr. Hochman o tomto sepsal notářský zápis sp. zn. NZ 47/97, N49/1997, který neobsahoval údaj o tom, jakým způsobem byla

ověřena totožnost N. T., existence společnosti Kos-Mos Ltd., totožnost jediného

akcionáře společnosti Kos-Mos Ltd. a oprávnění N. T. jednat za společnost

Kos-Mos Ltd. Následně byl neplatně zvolen předsedou představenstva V. F., který

předložil Plzeňské bance a.s. předmětný notářský zápis a spolu s P. H. na jeho

základě požadovali změnu podpisových vzorů k účtům tří podílových fondů a k

účtu společnosti C.S. Fond, a.s., investiční společnost. Plzeňská banka a.s. tuto změnu provedla a dne 5. 3. 1997 jí byly V. F. předloženy tři platební

příkazy k převodu částky 322.414.000,- Kč z účtu Fondu kapitálových výnosů,

částky 102.079.000,- Kč z účtu Fondu pravidelných dividend a částky

811.791.000,- Kč z účtu Fondu energetiky na účet společnosti UMANA, s.r.o. Z

účtu společnosti UMANA, s.r.o. byla částka 1.233.274.114,- Kč převedena na účet

společnosti Swirlglen Limited, vedený u GiroCredit-Sparkassen Banka Praha a.s.,

odtud pak byla částka 1.232.010.000,- Kč konverzí na DEM převedena do

zahraničí. Podkladem pro převod částek byla komisionářská smlouva mezi C.S. Fond, a.s., investiční společnost a UMANA, s.r.o. a tři smlouvy o koupi cenných

papírů, jejichž předmětem bylo celkem 540 ks veřejně neobchodovatelných akcií

společnosti DRUBEŽ PŘÍŠOVICE, a.s., a které uzavřela společnost UMANA, s.r.o. v

rozporu s komisionářkou smlouvou. Poté, co GiroCredit-Sparkassen Banka Praha

a.s. obdržela příkazy k převodu částky přesahující 1,2 mld. Kč do zahraničí,

oznámila dne 7. 3. 1997 obchod jako neobvyklý Ministerstvu financí ČR. To faxem

ze dne 10. 3. 1997 požádalo o pozdržení převodu o 48 hodin, následujícího dne

oznámilo bance, že trestní oznámení ve věci podávat nebude. Dne 12. 3. 1997

proto banka dosud neprovedený příkaz k převodu peněžních prostředků do

zahraničí realizovala. Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 3. 2003, sp. zn. 39 Cm 221/1997, byla společnostem UMANA, s.r.o. a Plzeňská banka

a.s. uložena povinnost zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně částku

1.114.275.017,70 Kč s příslušenstvím jako náhradu škody, která vznikla

žalobkyni v důsledku výše popsaného převodu finančních prostředků z účtů

společnosti C.S. Fond, a.s., investiční společnost, do zahraničí a nákupem

veřejně neobchodovatelných akcií pro společnost C.S. Fond, a.s., investiční

společnost, které jí nebyly ani předány, přičemž Plzeňská banka a.s. neplnila

řádně povinnosti podle depozitářské smlouvy uzavřené mezi ní a žalobkyní a

nesplnila povinnost oznámení neobvyklého obchodu a společnost UMANA, s.r.o. nepostupovala při nákupu předmětných akcií s odbornou péčí, jak jí ukládá zákon

o cenných papírech. Rozsudkem Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 24. 5. 1999, č. j. 36 Cm 162/97-69, bylo pak určeno, že rozhodnutí jediného akcionáře

společnosti C.S.

Fond, a.s., investiční společnost v likvidaci, a to

společnosti Kos-Mos Ltd. se sídlem v Moskvě, ze dne 3. 3. 1997 a 25. 3. 1997,

učiněná při výkonu působnosti valné hromady společnosti C.S. Fond, a.s.,

investiční společnost, jsou neplatná, neboť společnost Kos-Mos Ltd. nebyla jako

jediný akcionář zapsána v seznamu akcionářů a nemohla tedy rozhodovat v

působnosti valné hromady. Na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 12. 3. 2004 uzavřené mezi žalobkyní jako postupitelem a společností Naval

Architects Shipping Company Limited jako postupníkem postupitel postoupil

pohledávku vůči dlužníkovi Plzeňská banka a.s. - v likvidaci, a případným

dalším společně a nerozdílně zavázaným dlužníkům ve výši 1.114.275.017,70 Kč s

příslušenstvím postupníkovi za úplatu ve výši 650.000.000,- Kč. Strany se ve

smlouvě dohodly, že postupitel bude namísto postupníka podle § 530 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „obč. zák.“), svým jménem a na své

náklady vymáhat pohledávku na náhradu škody z důvodu nesprávného úředního

postupu podle zákona č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou

rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem (dále jen „zák. č. 58/1969 Sb.“) vůči České republice, která může být uznána dlužníkem

pohledávky postoupené touto smlouvou společně a nerozdílně s Plzeňskou bankou

a.s. s tím, že v případě úspěchu ve sporu s Českou republikou náleží

postupiteli celé přisouzené a vymožené plnění od České republiky, a to nad

rámec ceny postoupené pohledávky. Potvrzením ze dne 30. 11. 2004 společnost

Naval Architects Shipping Company Limited výslovně potvrdila, že podle § 530

odst. 1 obč. zák. smluvně požádala žalobkyni, aby jako postupitel svým jménem

na její účet vymáhala nárok na náhradu škody vůči České republice. Usnesením

Krajského soudu v Plzni ze dne 4. 4. 2003, č. j. 27 K 17/2003-34, byl na

majetek dlužníka Plzeňská banka a.s. prohlášen konkurs. Rozsudkem Krajského

soudu v Plzni ze dne 10. 11. 2004, č. j. 39 Cm 1/2004-217, bylo určeno, že

společnost Naval Architects Shipping Company Limited má za úpadcem Plzeňskou

bankou a.s. pohledávku v celkové výši 2.158.180.185,02 Kč. Soud prvního stupně vyhověl žalobnímu návrhu žalobkyně v plném rozsahu, když

shledal jak odpovědnost České republiky – Ministerstva spravedlnosti, tak

odpovědnost České republiky – Ministerstva financí za způsobenou škodu. Rozsudkem ze dne 22. 11. 2005, č. j. 35 Co 379, 380/2005-324, ve znění

opravného usnesení ze dne 14. 12. 2005, č. j. 35 Co 379, 380/2005-337, odvolací

soud změnil rozsudek soudu prvního stupně ze dne 25. 1. 2005, č. j. 21 C

44/2000 – 218, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 16. 6. 2005, č. j. 21 C

44/2000-283, tak, že žalobu zamítl, když dovodil, že žalobkyně není aktivně

legitimována k vymáhání předmětné pohledávky, aniž se zabýval opodstatněností

uplatněného nároku. Na základě dovolání žalobkyně rozhodl rozsudkem ze dne 27. 1. 2009, sp. zn. 25

Cdo 2193/2006, dovolací soud o zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne

22. 11. 2005, č. j. 35 Co 379, 380/2005-324, ve znění opravného usnesení ze dne

14. 12. 2005, č. j.

35 Co 379, 380/2005-337. Dovolací soud shledal žalobkyni ve

věci aktivně věcně legitimovanou. Dohoda dle § 530 odst. 1 obč. zák. znamená

pro postupitele nejen oprávnění pohledávku vymáhat, ale i plnění od dlužníka

přijmout. Při nepřímém zastoupení je zástupce oprávněn přijmout plnění od

dlužníka, je oprávněn žádat soud, aby pohledávka byla přiznána přímo jemu, a

plnění pak převést na zastoupeného. Znamená to, že oprávnění k výkonu práva

náleží osobě odlišné od toho, kdo je z hmotněprávního hlediska nositelem

vymáhaného práva. Ustanovení § 530 odst. 1 obč. zák. zakládá aktivní legitimaci

postupitele ve vztahu k dlužníkovi při vymáhání postoupené pohledávky poté, co

bylo postoupení dlužníkovi oznámeno či prokázáno (srov. § 526 obč. zák.). Po

oznámení či prokázání postupu je totiž dlužník v důsledku změny věřitele

povinen plnit pouze novému věřiteli, tj. postupníkovi. Rozsudkem ze dne 3. 9. 2009, č. j. 35 Co 379/2005-544, následně odvolací soud

zrušil rozsudek soudu prvního stupně co do částky 90.411.555,- Kč s 15% úrokem

z prodlení z částky 1.236.284.000,- Kč od 6. 3. 1997 do 11. 9. 1998 a z částky

1.114.275.017,70 Kč od 12. 9. 1998 do 4. 4. 2003 a v tomto rozsahu řízení

zastavil s ohledem na částečné zpětvzetí žaloby žalobkyní co do částky

90.401.555,- Kč s příslušenstvím, odpovídajícím příslušenství přihlášenému v

konkurzním řízení vedeném na Plzeňskou banku a.s., a co do částky

1.023.863.462,- Kč s příslušenstvím rozsudek soudu prvního stupně změnil tak,

že žalobu co do částky 1.023.863.462,- Kč s 3% úrokem z částky 1.236.284.000,-

Kč od 6. 3. 1997 do 11. 9. 1998 a z částky 1.114.275.017,70 Kč od 12. 9. 1998

do 4. 4. 2003 a s 18% úrokem z prodlení z částky 1.114.275.017,70 Kč od 5. 4. 2003 do zaplacení zamítl. Odvolací soud posoudil žalobu jako předčasnou, neboť

v dané věci nedošlo ke vzniku škody. Rozsudkem ze dne 7. 12. 2011, sp. zn. 28 Cdo 349/2010, dovolací soud rozsudek

odvolacího soudu ze dne 3. 9. 2009, č. j. 35 Co 379/2005-544, v části jeho

výroku I, jíž byl zrušen rozsudek soudu prvního stupně v části jeho výroku I co

do 15% úroku z prodlení z částky 1.236.284.000,- Kč od 6. 3. 1997 do 11. 9. 1998 a z částky 1.114.275.017,70 Kč od 12. 9. 1998 do 4. 4. 2003 a v tomto

rozsahu bylo řízení zastaveno, v části jeho výroku I, jíž byl rozsudek soudu

prvního stupně změněn tak, že se zamítá žaloba s návrhem, aby byla žalované

uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 1.023.863.462,- Kč s 3% úrokem z

částky 1.236.284.000,- Kč od 6. 3. 1997 do 11. 9. 1998 a z částky

1.114.275.017,70 Kč od 12. 9. 1998 do 4. 4. 2003 a s 18% úrokem z prodlení z

částky 1.114.275.017,70 Kč od 5. 4. 2003 do zaplacení, a ve výrocích II, III i

IV zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Odvolacímu soudu vytkl překročení dispozičního úkonu žalobkyně, neboť ta

vyjádřila vůli vzít žalobu zpět pouze co do části jistiny, nikoli co do

příslušenství, do kterého rovněž odvolací soud řízení zastavil. Odvolací soud

se dále zmýlil ve svém závěru, že ke vzniku škody prozatím nedošlo.

Nárok na

náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem může být vůči státu úspěšně

uplatněn pouze tehdy, nemůže-li poškozený úspěšně dosáhnout uspokojení své

pohledávky vůči dlužníku, který je mu povinen plnit. Tento závěr dovodila

judikatura dovolacího soudu, pokud jde o nárok poškozeného vůči dlužníku

vyplývající ze smluvního závazku či z bezdůvodného obohacení. Za dlužníka ve

smyslu uvedené judikatury však nelze považovat jiného škůdce v situaci, kdy

kromě státu, který by mohl být shledán odpovědným za vzniklou škodu, existují

toliko další škůdci, kteří se různou měrou podíleli na vzniku této škody, avšak

žádný z nich žalobkyni neodpovídá z titulu bezdůvodného obohacení, ani se v

daném případě nejedná o plnění vyplývající ze smlouvy (o fyzických osobách

odsouzených v trestním řízení pro trestný čin podvodu, společnosti UMANA,

s.r.o., Plzeňské bance a.s. či notáři JUDr. Romanu Hochmanovi lze hovořit pouze

jako o škůdcích, stejně jako tomu je v případě státu, nikoliv jako o dlužnících

ze smluvního závazku či z bezdůvodného obohacení). To, že mezi žalobkyní a

depozitářem či obchodníkem s cennými papíry byla uzavřena smlouva, ještě

neznamená, že uvedené subjekty nemohly žalobkyni způsobit škodu. Zmiňovaná

judikatura proto na danou situaci nedopadá a je pouze na žalobkyni, po které z

výše uvedených osob bude náhradu škody požadovat (přičemž společností Plzeňská

banka a.s. byla již částečně uspokojena v rámci konkursního řízení). Za daných

okolností tak soud musí postupovat dle § 438 obč. zák., přičemž je třeba se

zabývat též otázkou, zda zde není namístě uplatnit dělenou odpovědnost ve

smyslu § 438 odst. 2 obč. zák., tedy zda nejde o odůvodněný případ, v němž lze

stanovit, že ti, kteří škodu způsobili, za ni odpovídají jen podle své účasti

na jejím způsobení, neboť tak musí soud učinit v každém konkrétním případě (viz

Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1

až 459. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1272). V souvislosti s

tvrzenou odpovědností České republiky – Ministerstva spravedlnosti spojenou s

činností notáře pak dovolací soud dospěl k závěru, že ta nemůže být dána už

proto, že v době od 1. 1. 1993 [kdy byl zrušen zákon č. 95/1963 Sb., o státním

notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), a současně nabyl

účinnosti zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)]

do 14. 5. 1998 (následujícího dne nabyl účinnosti zákon č. 82/1998 Sb., který

upravuje odpovědnost státu za sepisování veřejných listin o právních úkonech a

úkony notáře jako soudního komisaře) upravoval odpovědnost za škodu způsobenou

při výkonu činnosti notáře pouze § 57 odst. 1, věta první, zákona č. 358/1992

Sb., podle něhož notář odpovídá žadateli, klientovi nebo jinému účastníku za

škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem činnosti notáře. Odpovědnost

státu však v této době žádným právním předpisem stanovena nebyla (viz usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 6. 4. 2011, sp. zn. 28 Cdo 2363/2009).

Jelikož v

posuzovaném případě došlo ke vzniku škody v březnu 1997, nemůže být odpovědnost

České republiky – Ministerstva spravedlnosti dána. Na základě částečného zpětvzetí žaloby žalobkyní a rozsudku Nejvyššího soudu ze

dne 7. 12. 2011, sp. zn. 28 Cdo 349/2010, zůstala předmětem řízení částka

1.043.891.167,- Kč s příslušenstvím v žalobě vyčísleným. S ohledem pak na

skutečnost, že podle citovaného rozsudku Nejvyššího soudu není odpovědnost

České republiky – Ministerstva spravedlnosti dána, jednal odvolací soud bez

dalšího nadále pouze s Ministerstvem financím jako subjektem jednajícím za stát. Odvolací soud v napadeném rozsudku shodně se soudem prvního stupně posoudil

nárok žalobkyně podle § 18 zákona č. 58/1969 Sb. Shledal nesprávný úřední

postup žalované České republiky – Ministerstva financí za prokázaný, aniž by

bylo třeba doplňovat dokazování novými důkazy z trestního řízení, jak

navrhovala žalovaná. Danou otázku považoval za vyřešenou rozsudkem Nejvyššího

soudu ze dne 28. 3. 2006, sp. zn. 25 Cdo 322/2004, jehož závěr byl převzat i

rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 7. 12. 2001, sp. zn. 28 Cdo 349/2010, a který

je pro odvolací soud závazný, jakož i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 1. 2012, sp. zn. 28 Cdo 3600/2011. Podle odvolacího soudu Nejvyšší soud

neakceptoval názor odvolacího soudu vyjádřený v jeho dřívějším rozsudku, že pro

posouzení otázky, zda postup ministerstva financí byl nesprávným úředním

postupem, by bylo nutné tvrdit a prokázat, že mu byly v době oznámení

neobvyklého obchodu známé konkrétní skutečnosti odůvodňující kvalifikované

podezření, že byl spáchán trestný čin spočívající v činnosti vymezené v § 1

odst. 1 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z

trestné činnosti, ve znění účinném do 31. 3. 1998, podle něhož legalizací

výnosů se rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu výnosu s cílem

vzbudit zdání, že se jedná o příjem nabytý v souladu se zákonem. Bylo na

žalované, měla-li na rozhodnutí, zda podat trestní oznámení, podle § 6 odst. 2

zákona č. 61/1991 Sb. pouze 72 hodin, aby se snažila získat další a dostupné

informace během této lhůty bez ohledu na to, že část lhůty připadla na sobotu a

neděli, jestliže šlo o převod tak velkého majetku investičního fondu do

zahraničí. Rovněž při svém závěru o prokázaném vzniku škody vyšel odvolací soud

z výše citovaného rozsudku Nejvyššího soudu. Co se pak týče příčinné

souvislosti mezi nesprávným úředním postupem a vznikem škody, dospěl odvolací

soud s přihlédnutím k § 79a odst. 1, 2 tr. řádu a § 6 odst. 2 zák. č. 61/1996

Sb. k závěru, že v případě podání trestního oznámení žalovanou (odvolací soud

nesprávně uvádí žalobcem – pozn. NS) bylo možné v rámci trestního řízení

vyvedení finančních prostředků zabránit, neboť banka by nesměla tři dny od

podání trestního oznámení příkaz k převodu provést a pro orgány činné v

trestním řízení je to dostatečně dlouhá doba, aby posoudily, zda jde o trestnou

činnost. Shodně se soudem prvního stupně pak odvolací soud podání žalobkyně ze

dne 11. 8.

2003 posoudil jako doplnění skutkových tvrzení o tom, že v řízení má

vystupovat další organizační složka, ve vztahu k níž se dozvěděl o škodě,

nikoliv jako změnu žaloby, přičemž tvrzení žalobce, že se o této škodě dozvěděl

až v trestním řízení, nebyla vyvrácena. Námitku žalované, že se tak stalo již

na základě jednání a dohody o narovnání se společností Swirglen Limited ze dne

23. 2. 1998 posoudil odvolací soud jako nepřípustnou novotu, ke které nemohl

přihlédnout a uzavřel s odkazem na rozsudek soudu prvního stupně, že se právní

předchůdkyně žalobkyně, C. S. Fond, a.s., dozvěděla o vzniku škody dne 7. 3. 1997 a k promlčení nároku na její náhradu podle § 22 odst. 1 zák. č. 58/1969

Sb. nedošlo, byla-li žalobu na její náhradu podána dne 29. 2. 2000. Pro

započtení plnění obdrženého z majetkové podstaty dlužníka Plzeňské banky a.s. se pak uplatní § 330 odst. 2 obch. zák., podle kterého při plnění peněžitého

závazku se započte plnění nejprve na úroky a potom na jistinu, neurčí-li

dlužník jinak. Co se týče posouzení aplikace dělené odpovědnosti podle § 438

odst. 2 obč. zák., dospěl odvolací soud k závěru, že za situace, kdy bylo

pravomocným rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 3. 2003, sp. zn. 39 Cm 221/97, rozhodnuto, že společnost UMANA, s.r.o., a Plzeňská banka

a.s. mají hradit celou škodu solidárně, nelze dalšímu škůdci stanovit dělenou

odpovědnost, jestliže všichni škůdci odpovídají za jednu a tutéž škodu. Na rozdíl od soudu prvního stupně odvolací soud určil počátek prodlení žalované

s náhradou škody nikoli ode dne následujícího po vzniku škody (6. 3. 1997), ale

až ode dne následujícího poté, co byla žaloba doručena žalované, tj. od 16. 3. 2000. S ohledem pak na skutečnost, že úrok z prodlení vyčíslený do 4. 4. 2003

byl žalobkyni uhrazen plněním Plzeňské banky a.s., přiznal odvolací soud

žalobkyni ve výroku I napadeného rozsudku nárok na zaplacení částky

1.043.891.167,- Kč s úrokem z prodlení od 5. 4. 2003 do 6. 10. 2006 (tj. do dne

částečné úhrady od Plzeňské banky a.s.) ve výši 10 % z částky 1.114.275.017,-

Kč a od 7. 10. 2006 do zaplacení s úrokem z prodlení ve výši 10 % z částky

1.043.891.167,- Kč. Ve výroku II napadeného rozsudku zamítl nárok žalobkyně na

zbývající příslušenství představující 18% úrok z prodlení z částky

1.236.284.000,- Kč od 6. 3. 1997 do 11. 9. 1998 a z částky 1.114.275.017,- Kč

od 12. 9. 1998 do 4. 4. 2003, 8% úrok z prodlení z částky 1.114.275.017,- Kč od

5. 4. 2003 do 6. 10. 2006 a z částky 1.043.891.167,- Kč od 7. 10. 2006 do

zaplacení a 18% úrok z částky 90.411.555,- Kč od 7. 10. 2006 do zaplacení. Rozsudek odvolacího soudu v rozsahu zamítavého výroku a výroku o nákladech

řízení napadla žalobkyně dovoláním. Žalobkyně se ztotožňuje se závěrem

odvolacího soudu, který dovodil, že plnění z konkurzu Plzeňské banky a.s. na

úhradu vzniklé škody bylo co do částky 1.043.891.167,- Kč započteno na úrok z

prodlení a pouze co do částky 90.411.555,- Kč na jistinu. Přesto podává

dovolání, a to „z opatrnosti“, pro případ, že by dovolací soud dospěl ohledně

započtení plnění z konkurzu Plzeňské banky a.s. k odlišnému závěru než soud

odvolací.

Žalobkyně dále namítá, že pokud u společně a nerozdílně zavázaných

dlužníků Plzeňské banky a.s. a UMANA, s.r.o., vznikla povinnost k úhradě úroku

z prodlení ve výši 15 % ročně od 6. 3. 1997 do zaplacení, přičemž tato

povinnost byla přiznána pravomocným rozsudkem, potom stejný úrok z prodlení

jsou povinni hradit všichni společně a nerozdílně zavázaní dlužníci, včetně

žalované. Uplatňuje tak dovolací důvody podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. a podle § 241a odst. 3 o. s. ř. Žalobkyně navrhuje zrušení rozsudku odvolacího

soudu v dovoláním napadeném rozsahu a vrácení věci tomuto soudu k novému

projednání a rozhodnutí. K dovolání žalobkyně se žalovaná nevyjádřila. Co do výroku I rozsudku odvolacího soudu, tedy v rozsahu, ve kterém byl

rozsudek soudu prvního stupně rozsudkem odvolacího soudu potvrzen, podala

dovolání žalovaná. Přípustnost dovolání dovozuje z § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. (žalovaná odkazuje zřejmě omylem na ust. § 237 odst. 2 o. s. ř.), jako

dovolací důvod uvádí nesprávné právní posouzení věci. Za otázky zásadního

právního významu žalovaná označuje to, zda Finančně analytický útvar

Ministerstva financí (dále jen „FAÚ“) je povinen podat trestní oznámení ve

smyslu zákona č. 61/1996 Sb. vždy, či pouze na základě skutečně zjištěných

informací, jinými slovy, kde je hranice nesprávného úředního postupu

spočívajícího v nepodání trestního oznámení, dále otázku příčinné souvislosti,

tedy, zda by podáním trestního oznámení došlo k zajištění prostředků ze strany

orgánů činných v trestním řízení. Za otázku, která má po právní stránce zásadní

význam, dále žalovaná považuje i posouzení podání žalobkyně ze dne 11. 8. 2003

(zda tímto podáním došlo pouze k doplnění skutkových tvrzení nebo ke změně

žaloby) a související posouzení promlčení nároku a běhu prodlení s úhradou

případné škody. Do prodlení se žalovaná nemohla dostat dříve, než byla k její

úhradě vyzvána. Žalovaná dále pokládá otázku, v jakém rozsahu je věřitel

oprávněn si přijatou částku z rozvrhu konkursní podstaty započíst na jednotlivé

pohledávky a příslušenství s tím, že otázka zápočtu plnění v případě, že

přihlášená pohledávka a její příslušenství nebylo uhrazeno v celém rozsahu,

nebyla soudní praxí dosud řešena. Konečně za otázku mající po právní stránce

zásadní význam žalovaná označuje otázku aplikace § 438 odst. 2 obč. zák. v

případě, že žalovaná by za škodu odpovídala objektivně, zatímco ostatní škůdci

subjektivně na základě svého trestněprávního jednání či solidárně na základě

předchozích soudních rozhodnutí. Žalovaná dále namítá, že napadený rozsudek neuvádí, jaké informace měl FAÚ k

rozhodnému okamžiku a které si mohl objektivně v rozhodnou dobu opatřit, což

činí napadený rozsudek nepřezkoumatelným. Nepřezkoumatelným činí podle ní

napadený rozsudek rovněž skutečnost, že není zřejmé, z jakých tvrzení a důkazů

odvolací soud vycházel při svém závěru, že pro orgány činné v trestním řízení

je lhůta tří dnů pro zajištění prostředků dostatečná. Jako vadu řízení, která

mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. označuje žalovaná dále nepřipuštění nových tvrzení a důkazů, které

vyšly najevo v trestním řízení až po vydání rozsudku soudu prvního stupně, a

tvrzení o spoluzavinění žalobkyně, které žalovaná uvedla již v řízení před

soudem prvního stupně. Navrhuje zrušení rozsudku odvolacího soudu v napadeném

rozsahu, případně i rozsudku soudu prvního stupně, a vrácení věci k dalšímu

řízení. Žalobkyně ve vyjádření k dovolání žalované a jeho doplnění namítá nepřípustnost

dovolání žalované, kdy žalovaná v dovolání napadá nesprávnost skutkových závěrů

odvolacího soudu a případné vady řízení. Ustanovení § 438 odst. 2 obč. zák. považuje za normu s neurčitou hypotézou a je spojeno s posouzením jedinečného

skutkového základu, které nemůže činit rozhodnutí odvolacího soudu právně

významným. Otázku povinnosti FAÚ podat trestní oznámení podle zákona č. 61/1996

Sb. považuje žalobkyně za vyřešenou rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 7. 12. 2011, sp. zn.

28 Cdo 349/2010, odvolací soud dospěl na základě provedeného

dokazování ke správnému závěru, že pokud by trestní oznámení ze strany FAÚ bylo

podáno, nebyl by proveden příkaz k převodu finančních prostředků do zahraničí. Námitky žalované dovozující opak jsou námitkami skutkovými, které přípustnost

dovolání založit nemohou. Podáním ze dne 11. 8. 2003 pak žalobkyně pouze

rozšířila právní důvody pro přisouzení nároku na náhradu škody, domáhá se však

stejné škody proti stejnému subjektu (odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu

sp. zn. 30 Cdo 629/2005 a 30 Cdo 1197/20 – zřejmě 30 Cdo 1197/2011 – pozn. Nejvyššího soudu, podle nichž určení organizační složky státu, která je

oprávněná za stát v soudním řízení jednat, není otázkou věcné legitimace, a

dále na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 435/2012, 32 Odo 1414/2006 a

2 Odon 154/97, podle kterých při zachování totožnosti účastníků a následku je

zachován i skutek), posouzení promlčení uplatněného nároku odvolacím soudem tak

považuje za správné. I kdyby však podání ze dne 11. 8. 2003 bylo posouzeno jako

změna žaloby, nemohlo dojít k promlčení žalovaného nároku, když žalobkyně se

dozvěděla o skutečnostech zakládajících nárok na náhradu škody až z obžaloby,

která jí byla doručena dne 17. 8. 2000. Pro argumentaci žalované, že plnění z

konkursní podstaty by mělo být započteno poměrně na úrok a na jistinu, není

opora v zákonném ustanovení, posouzení otázky započtení odvolacím soudem

pokládá žalobkyně za správné. K námitce žalované o nesprávnosti posouzení novot

v odvolacím řízení upozorňuje, že tímto žalovaná namítá procesní vady řízení a

nikoli nesprávné právní posouzení. Žalovaná navíc dle žalobkyně měla možnost

označit k důkazu svědecké výpovědi již v řízení před soudem prvního stupně. Konečně § 438 odst. 2 obč. zák. dává soudu možnost, nikoli povinnost,

rozhodnout o dělené odpovědnosti žalované, odvolací soud tedy nemohl rozhodnout

v rozporu se zákonem, ale rozhodl v rámci zákona v souladu se svým oprávněním

podle § 438 odst. 1 obč. zák. Žalovaná nadto neuvedla žádná tvrzení ohledně

okolností zvláštního zřetele hodných, které by aplikaci dělené odpovědnosti

odůvodňovaly (k tomu odkázala na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo

2754/2010, 25 Cdo 2407/98 a 25 Cdo 845/2000). Žalobkyně navrhuje, aby dovolací

soud dovolání v plném rozsahu pro nedůvodnost odmítl, když právní otázky, které

žalovaná v dovolání vymezila, nepřiznávají napadenému rozsudku zásadní právní

význam, neboť jsou maximálně rozhodné pro posouzení této věci a nemají

odpovídající judikatorní přesah (k tomu odkázala na rozhodnutí Nejvyššího soudu

sp. zn. 22 Cdo 3902/2010, 22 Cdo 2568/2003, 20 Cdo 1735/99 a 20 Cdo 248/99). Podle čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona (tj. před 1. 1. 2013) se projednají a rozhodnou podle dosavadních

právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 27. 9.

2012, Nejvyšší

soud jako soud dovolací dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 404/2012 Sb. Dovolání žalobkyně i žalované bylo podáno včas, osobami k tomu oprávněnými a

řádně zastoupenými podle § 241 odst. 1 o. s. ř., proto se Nejvyšší soud mohl

zabývat jejich přípustností. Dovolání žalované by mohlo být shledáno přípustným jen tehdy, jestliže by

dovolací soud dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu je po

právní stránce ve věci samé zásadně významné (§ 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. se zřetelem k nálezu Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11,

je zrušeno uplynutím dne 31. 12. 2012; k tomu viz i nález ze dne 6. 3. 2012,

sp. zn. IV. ÚS 1572/11, dostupný na internetových stránkách Ústavního soudu,

http://nalus.usoud.cz), přičemž o situaci předvídanou v ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. nejde, tedy, že dovolací soud - jsa přitom vázán

uplatněnými dovolacími důvody včetně jejich obsahového vymezení (§ 242 odst. 3

o. s. ř.) - dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce

zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Dovolání je přípustné pro posouzení otázky promlčení žalovaného nároku, při

které se odvolací soud odchýlil od ustálené judikatury Nejvyššího soudu. Dovolání je též důvodné. Podle § 22 odst. 1 věty první zákona č. 58/1969 Sb. právo na náhradu škody

podle tohoto zákona se promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o

škodě. Podle § 20 zákona č. 58/1969 Sb., pokud není stanoveno jinak, řídí se právní

vztahy upravené v tomto zákoně občanským zákoníkem. Podle § 112 obč. zák., ve znění účinném do 31. 8. 2012, uplatní-li věřitel v

promlčecí době právo u soudu nebo u jiného příslušného orgánu a v zahájeném

řízení řádně pokračuje, promlčecí doba od tohoto uplatnění po dobu řízení

neběží. To platí i o právu, které bylo pravomocně přiznáno a pro které byl u

soudu nebo u jiného příslušného orgánu navržen výkon rozhodnutí. Z ustálené judikatury Nejvyššího soudu vyplývá, že předmětem promlčení je vždy

právo, které je charakterizováno jednak svým obsahem, to znamená vymezením

konkrétních subjektivních oprávnění a povinností, včetně vymezení skutkových

okolností, na nichž je obsah daného práva založen, jednak účastníky, to znamená

subjekty, mezi nimiž existuje takto definovaný právní vztah. Podmínky promlčení

se sice posuzují vždy v celém souhrnu těchto prvků, ovšem při jejich pluralitě

je třeba zpravidla jednotlivé nároky (či jejich části) a účastníky vztahu

odlišit. Sestává-li například právní vztah mezi týmiž osobami z více

samostatných nároků, běží promlčení u každého nároku zvlášť, a pokud jde o

nárok téhož obsahu vůči více osobám (nejde-li o závazek nedílný - § 512 odst. 2

obč. zák.), běží promlčecí doba pro uplatnění nároku proti každé z nich

samostatně. Obdobné platí i pro podmínky stavení běhu promlčecí doby, které se

při pluralitě nároků či účastníků posuzují odděleně, a to tak, že uplatnění

práva u soudu ve smyslu ustanovení § 112 obč. zák.

přináší důsledek v podobě

stavení běhu promlčecí doby pouze ve vztahu k tomu nároku, případně jeho části,

pro nějž se řízení vede, a stejně tak jen ve vztahu k osobě, vůči níž se toto

řízení vede, nikoliv též ve vztahu k jakémukoliv jinému subjektu, proti němuž

sice například může uplatnění téhož práva taktéž přicházet v úvahu, nicméně

řízení zahájeno dosud nebylo (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 1999, sp. zn. 25 Cdo 129/99). Uvedené závěry se uplatní i v poměrech odpovědnosti státu za škodu podle zák. č. 58/1969 Sb. (viz § 20 téhož zákona). Pro posouzení této věci z hlediska promlčení žalovaného nároku je proto

určující, kdy žalobkyně uplatnila svůj nárok u soudu, neboť od té doby došlo ke

stavení běhu subjektivní promlčecí doby zakotvené v § 22 odst. 1 větě první

zák. č. 58/1969 Sb. Žalobou podanou v této věci dne 22. 2. 2000 se žalobkyně domáhala proti České

republice – Ministerstvu spravedlnosti náhrady škody ve výši 1.236.284.000,- Kč

s příslušenstvím z titulu nesprávného úředního postupu notáře JUDr. Karla

Hochmana. Podáním ze dne 11. 8. 2003 se domáhala zaplacení téže částky také

proti České republice – Ministerstvu financí z titulu nesprávného úředního

postupu ministerstva financí spočívajícího v nepodání trestního oznámení, jak

je výše popsáno. Jakkoli je z uvedeného zřejmé, že v případě původní žaloby i podání žalobkyně

ze dne 11. 8. 2003 žádá žalobkyně po stejné žalované totožnou částku, nelze

přehlédnout, že se jejího zaplacení domáhá na základě odlišných skutečností,

byť podléhajících stejné právní kvalifikaci jako nesprávný úřední postup. Skutek se v tzv. sporném řízení odvíjí především od žaloby, k jejímž nutným

obsahovým náležitostem patří vylíčení rozhodujících skutečností (srov. § 79

odst. 1 o. s. ř.), tedy údajů nezbytných k tomu, aby bylo jasné, o čem má soud

rozhodnout (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 1998, sp. zn. 2 Odon

154/97). V případě žaloby na náhradu škody proti státu zahrnuje toto vylíčení

skutečnosti rozhodné pro posouzení, zda vylíčený skutek lze posoudit jako

nesprávný úřední postup, popř. nezákonné rozhodnutí. V posuzovaném řízení stavěla žalobkyně svůj nárok na náhradu škody na dvou

různých skutcích, které oba měly dle jejích tvrzení být příčinou vzniku její

škody, přičemž mohl být důvodným nárok žalobkyně založený na obou těchto

skutcích v tom smyslu, že by oba skutky byly nesprávným úředním postupem, který

by byl příčinou vzniku škody na straně žalobkyně (tvrzená škoda by měla více

rovnocenných příčin), nebo jen jednoho z nich, popř. žádného z nich. Nejvyšší soud na tomto místě nemůže přisvědčit názoru žalobkyně, že v případě

jejího podání ze dne 11. 8. 2003 jde o pouhé doplnění žaloby. Nelze sice

vyloučit, že v určitých případech půjde o doplnění žaloby například tam, kde se

žalobce původní žalobou domáhá vydání nemovitosti, aby následně požadoval její

vyklizení (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 1997, sp. zn. 2 Cdon

302/97, uveřejněný v časopise Právní rozhledy č.

4/1998), kde se podílový

spoluvlastník neúplným návrhem stran identifikace nemovitosti domáhá realizace

svého předkupního práva (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2004, sp. zn. 22 Cdo 240/2004) nebo kde je předmětem řízení nárok na vydání bezdůvodného

obohacení v konkrétní věci, přičemž teprve posléze je specifikováno období, za

které mělo ke vzniku bezdůvodného obohacení dojít (viz rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 28 Cdo 1032/2012). O doplnění žaloby však

nepůjde v případě, kdy žalobce odvíjí svůj nárok od jiných skutečností, než

jaké vylíčil v žalobě, jak je tomu v této věci. Jestliže odvolací soud posuzoval okamžik stavení běhu promlčecí doby ohledně

nároku na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem ministerstva

financí ode dne podání žaloby postavené na nároku na náhradu škody způsobené

nesprávným úředním postupem notáře, je jeho právní posouzení dané otázky

nesprávné. Nově bude na soudu, aby na základě případně doplněných tvrzení a důkazních

návrhů ze strany žalobkyně i žalované posoudil, kdy nabyla ve smyslu § 22 odst. 1 věty první zákona č. 58/1969 Sb. žalobkyně vědomost o tom, že jí vznikla

škoda ve výši žalované částky z důvodu namítaného nesprávného úředního postupu

ministerstva financí, a zda došlo či nedošlo k promlčení jejího nároku na

náhradu této škody do doby, než je podáním ze dne 11. 8. 2003 uplatnila u soudu. Pro úplnost je třeba dodat, že absence formálního rozhodnutí o připuštění změny

žaloby podle § 95 o. s. ř. je sice vadou řízení, nemohla však mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci za situace, kdy soud prvního stupně fakticky změnu

žaloby připustil tím, že o změněném nároku jednal. Již nesprávné právní posouzení otázky promlčení žalovaného nároku by mohlo vést

Nejvyšší soud ke zrušení rozsudku odvolacího soudu bez nutnosti vypořádat se s

dalšími dovolacími námitkami žalované. Nejvyšší soud si je však vědom toho, že

v této věci jde již o jeho třetí kasační rozhodnutí, a proto se, i při vědomí

délky sporu a výše požadovaného plnění, vyjádří také k dalším otázkám,

podstatným pro posouzení nároku žalobkyně, ohledně kterých bude dovolání

shledáno přípustným. Dovolání žalované je přípustné pro posouzení otázky existence nesprávného

úředního postupu na straně ministerstva financí, při které se odvolací soud

nepřidržel dostupné judikatury Nejvyššího soudu. Z ustálené judikatury vyplývá, že odpovědnost státu za škodu způsobenou

nesprávným úředním postupem je dána pouze tehdy, je-li prokázána existence

nesprávného úředního postupu, vznik škody a vztah příčinné souvislosti mezi

nimi. Podle § 1 odst. 5 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti

legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů,

ve znění účinném v době vytýkaného nesprávného úředního postupu, tedy k březnu

1997, tj. před novelou č. 15/1998 Sb., dále jen „zák. č. 61/1996 Sb.“,

neobvyklým obchodem je jednání, které svojí povahou, obsahem nebo výjimečností

zjevně vybočuje z běžného rozsahu nebo charakteru obchodů určitého druhu nebo

určité osoby. Podle § 6 zák. č. 61/1996 Sb.

finanční instituce může splnit příkaz klienta

týkající se neobvyklého obchodu nejdříve po uplynutí 24 hodin od přijetí

oznámení ministerstvem, pokud hrozí nebezpečí, že bezodkladným splněním by

mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu (odst. 1). Jestliže

si prověření neobvyklého obchodu vyžádá delší dobu, může ministerstvo ve lhůtě

uvedené v odstavci 1 uložit finanční instituci, aby splnění příkazu dále

odložila nejdéle na dobu 72 hodin od doby, kdy přijalo oznámení. Jestliže

ministerstvo v této lhůtě finanční instituci nesdělí, že podalo trestní

oznámení, finanční instituce po uplynutí lhůty příkaz provede; v opačném

případě vyčká, zda do tří dnů od podání trestního oznámení orgán činný v

trestním řízení nerozhodne o předmětu obchodu (odst. 2). Podle § 10 odst. 2 zák. č. 61/1996 Sb. zjistí-li ministerstvo skutečnosti,

které odůvodňují podezření, že byl spáchán trestný čin, učiní oznámení podle

trestního řádu a současně orgánu činnému v trestním řízení poskytne všechny

údaje a důkazy o nich, které má k dispozici, jestliže s oznámením souvisejí. Podle § 18 zák. č. 58/1969 Sb. stát odpovídá za škodu způsobenou v rámci plnění

úkolů státních orgánů a orgánů společenské organizace uvedených v § 1 odst. 1

nesprávným úředním postupem těch, kteří tyto úkoly plní (odst. 1). Odpovědnosti

podle odstavce 1 se nelze zprostit (odst. 2). V rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2006, sp. zn. 25 Cdo 322/2004,

založeném na totožném skutkovém základě, uzavřel s odkazem na § 6 odst. 1, 2 a

§ 10 odst. 2 zákona č. 61/1996 Sb. dovolací soud, že podezřelá transakce

(neobvyklý obchod) mohla být postupem ministerstva financí dočasně pozastavena

či dokonce zmařena, a to zásahem orgánu činného v trestním řízení, vyvolaného

na základě podnětu (trestní oznámení) ministerstva. Je pravdou, že ministerstvo

financí není tímto zákonem vybaveno pravomocí zasahovat do bankovních transakcí

a že jeho možnosti se omezují pouze na odklad provedení transakce a na podání

trestního oznámení. Nicméně v tomto rámci svěřených pravomocí je namístě, aby

ministerstvo svá oprávnění vůči bankovnímu sektoru využívalo a předepsaným

způsobem konalo, jsou-li k tomu splněny zákonné předpoklady. Není proto pochyb

o tom, že ministerstvo financí, disponovalo-li informacemi svědčícími o tom, že

šlo o neobvyklý obchod ve smyslu § 1 odst. 1, 5 zákona č. 61/1996 Sb., případně

o jakýkoliv trestný čin (viz § 10 odst. 2 zákona), mělo učinit potřebné kroky,

které – byť samy o sobě nebyly způsobilé provedení transakce zamezit – mohly

vést v konečném důsledku k tomu, že by po zásahu orgánů činných v trestním

řízení k převodu prostředků nedošlo. Pokud tak ministerstvo v rozporu se

zákonem stanovenými požadavky na jeho činnost neučinilo, šlo o nesprávný úřední

postup, jehož existence je vedle vzniku škody a vztahu příčinné souvislosti

mezi nesprávným úředním postupem a vznikem škody jednou z podmínek odpovědnosti

státu za škodu podle ustanovení § 18 zákona č. 58/1969 Sb.

Z tohoto pohledu

není rozhodující, která složka ministerstva měla potřebné informace k dispozici

a zda spolu zainteresované složky komunikovaly, neboť odpovědnost podle

uvedeného ustanovení je objektivní odpovědností státu jako celku, spojenou s

výsledkem jednání. Uvedený závěr byl zopakován Nejvyšším soudem v rozsudku ze dne 7. 12. 2011, sp. zn. 28 Cdo 349/2010, ve kterém Nejvyšší soud zároveň s odkazem na zrušovaný

rozsudek odvolacího soudu zdůraznil, že se odvolací soud jednáním ministerstva

financí z výše uvedených hledisek nezabýval, jak sám ve zrušovaném rozsudku

uvedl, neboť dospěl k závěru, že nedošlo ke vzniku škody. Nejvyšší soud zároveň

odvolacímu soudu uložil zabývat se splněním zákonných předpokladů odpovědnosti

státu za tvrzenou škodu, a to vznikem škody, nesprávným úředním postupem a

příčinnou souvislostí mezi nimi. Nejvyšší soud se tedy dosud nezabýval otázkou, zda v této věci k nesprávnému

úřednímu postupu ze strany ministerstva financí došlo, pouze stanovil obecná

kritéria, podle kterých lze na danou otázku při konkrétních skutkových

zjištěních odpovědět. Pokud si odvolací soud vyložil daný závěr a pokyn

Nejvyššího soudu tak, že jím byla otázka existence nesprávného úředního postupu

v dané věci vyřešena a jako odmítnutí odvolacím soudem dříve prezentovaného

názoru o potřebě dokazování konkrétních skutečností, které měly vést

ministerstvo financí k podání trestního oznámení, jde ze strany odvolacího

soudu o nepochopení, popř. dezinterpretaci závěrů předchozích kasačních

rozhodnutí Nejvyššího soudu v této věci. K tomu je třeba dodat, že otázka existence nesprávného úředního postupu na

straně ministerstva financí nebyla ze strany Nejvyššího soudu postavena najisto

ani jeho rozsudkem ze dne 1. 8. 2012, sp. zn. 28 Cdo 3600/2011, kde ohledně ní

bylo dovolání odmítnuto pro nepřípustnost z důvodů absence právních námitek,

když v tam podaném dovolání byly uplatněny ohledně této otázky jen námitky

skutkové, přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) a § 237 odst. 3 o. s. ř. nezakládající. Dovolací soud se proto jejím věcným přezkumem nezabýval,

což nelze nikdy vykládat jako potvrzení věcné správnosti jejího řešení. Protože odvolací soud dosud nepromítl závěry vyjádřené v rozsudku Nejvyššího

soudu ze dne 28. 3. 2006, sp. zn. 25 Cdo 322/2004, a potvrzené rozsudkem

Nejvyššího soudu ze dne 7. 12. 2011, sp. zn. 28 Cdo 349/2010, od nichž nemá

Nejvyšší soud důvod se odchýlit ani v této věci, do učiněných skutkových

zjištění, je třeba jeho právní posouzení otázky existence nesprávného úředního

postupu na straně ministerstva financí považovat za neúplné a tudíž nesprávné. K přijetí závěru o existenci nesprávného úředního postupu ministerstva financí,

jak byl podmíněně (bez vztahu ke konkrétním skutkovým zjištěním) popsán v

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2006, sp. zn. 25 Cdo 322/2004, musí

žalobkyně tvrdit a prokázat, že ministerstvo financí mělo, popř.

mohlo mít v

rozhodné době 72 hodin od přijetí oznámení o neobvyklém obchodu k dispozici

konkrétní informace vzbuzující podezření, že byl spáchán trestný čin, a že mu

proto vznikla povinnost podat trestní oznámení podle § 10 odst. 2 zákona č. 61/1996 Sb., neboť právě nepodání tohoto trestního oznámení je jako nesprávný

úřední postup ministerstva financí žalobkyní tvrzeno. Pokud by soud shledal stávající tvrzení žalobkyně či jim odpovídající důkazní

návrhy za nedostatečná, vyzve žalobkyni k doplnění skutkových tvrzení či

důkazních návrhů postupem podle § 118a odst. 1 a 3 o. s. ř. Soud zároveň

posoudí použitelnost důkazů získaných v trestním řízení vedeném u Městského

soudu v Praze pod sp. zn. 3T 2/2008, kterými míní žalovaná vyvrátit tvrzení

žalobkyně, a případně je rovněž k důkazu provede. Dovolání je dále přípustné pro posouzení otázky příčinné souvislosti mezi

tvrzeným nesprávným úředním postupem a vzniklou škodou, neboť i ohledně ní se

odvolací soud odchýlil od ustálené judikatury Nejvyššího soudu. Obecně platí, že otázka příčinné souvislosti – vztahu mezi škodnou událostí a

vznikem škody – je otázkou skutkovou, nikoli otázkou právní (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2001,

publikovaný v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu pod C 1025). Právní posouzení

příčinné souvislosti může spočívat toliko ve stanovení, mezi jakými skutkovými

okolnostmi má být její existence zjišťována, případně zda a jaké okolnosti jsou

či naopak nejsou způsobilé tento vztah vyloučit (srov. např. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2011, sp. zn. 28 Cdo 3471/2009). Je-li tedy příčinná souvislost otázkou skutkovou, musí její řešení spočívat na

odpovídajících skutkových zjištěních, a nemůže vyplývat, bez ohledu na skutková

zjištění, z právní úpravy. Touto úvahou se odvolací soud neřídil, když dospěl s

přihlédnutím k § 79a odst. 1, 2 tr. řádu a § 6 odst. 2 zák. č. 61/1996 Sb. k

závěru, že v případě podání trestního oznámení žalovanou bylo možné v rámci

trestního řízení vyvedení finančních prostředků zabránit, neboť banka by

nesměla tři dny od podání trestního oznámení příkaz k převodu provést a pro

orgány činné v trestním řízení je to dostatečně dlouhá doba, aby posoudily, zda

jde o trestnou činnost. Podle § 79a odst. 1 tr. řádu, ve znění účinném do 30. 9. 1997 (dále jen tr. řád“), nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že peněžní prostředky na účtu u

banky jsou určeny ke spáchání trestného činu, nebo k jeho spáchání byly užity,

nebo jsou výnosem z trestné činnosti, může předseda senátu a v přípravném

řízení státní zástupce, vyšetřovatel nebo policejní orgán rozhodnout o

zajištění peněžních prostředků na účtu. Vyšetřovatel a policejní orgán k

takovému rozhodnutí potřebují předchozí souhlas státního zástupce. Má-li být shledána příčinná souvislost mezi tvrzeným nesprávným úředním

postupem ministerstva financí spočívajícím v nepodání trestního oznámení ve

lhůtě podle § 6 odst. 2 zák. č. 61/1996 Sb.

a škodou vzniklou právní

předchůdkyni žalobkyně a spočívající ve vyvedení jejího majetku mimo území

České republiky, musí být postaveno najisto, že by po podání trestního oznámení

ministerstvem financí policejní orgán skutečně možnosti dané mu § 79a odst. 1

tr. řádu využil a peněžní prostředky na účtu GiroCredit-Sparkassen Banka Praha,

a.s., pokud tam v rozhodné době byly, zajistil. Ustálená judikatura Nejvyššího soudu přitom stojí na závěru, že i existenci

příčinné souvislosti musí poškozený prokázat a nelze vyjít jen z nepodloženého

předpokladu, že je příčinná souvislost dána, jak to učinil odvolací soud. Uvedené v zásadě neznamená nic jiného, než že žalobkyně musí tvrdit a prokázat

existenci takových skutečností, na základě kterých by policejní orgán nemohl

postupovat jinak než podle § 79a odst. 1 tr. řádu k zajištění peněžních

prostředků přistoupit, přičemž by muselo jít o skutečnosti nejen existující,

ale policejnímu orgánu také dostupné. Nižší úroveň jistoty v tom směru, že by na základě prokázaných skutečností,

policejnímu orgánu známých, mohlo, ale také nemuselo dojít k přijetí opatření

podle § 79a odst. 1 tr. řádu, k prokázání existence příčinné souvislosti mezi

tvrzeným nesprávným úředním postupem a vzniklou škodou vést nemůže. K případnému hodnocení skutkových zjištění ohledně postupu ministerstva financí

a příčinné souvislosti mezi ním a žalobkyní tvrzenou škodou považuje Nejvyšší

soud za nezbytné zdůraznit, že je nelze hodnotit retrospektivně, tj. z pohledu

dnes dostupných informací, ale perspektivně, tj. z pohledu, jaké informace měly

k dispozici nebo mohly za použití tehdy dostupných prostředků získat v rozhodné

době ministerstvo financí, popř. policejní orgán. Dovolání je dále přípustné v otázce možné aplikace dělené odpovědnosti podle §

438 odst. 2 obč. zák. v situaci, kdy již někteří ze škůdců byli odsouzeni k

solidárnímu plnění, neboť tato otázka dosud nebyla v judikatuře Nejvyššího

soudu vyřešena. Podle odvolacího soudu za situace, kdy bylo pravomocným rozsudkem Krajského

soudu v Hradci Králové ze dne 10. 3. 2003, sp. zn. 39 Cm 221/97, rozhodnuto, že

společnost UMANA, s.r.o., a Plzeňská banka a.s. mají nahradit žalobkyni škodu

společně a nerozdílně, nelze dalšímu škůdci stanovit dělenou odpovědnost,

jestliže všichni škůdci odpovídají za jednu a tutéž škodu. Podle § 159a odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je výrok pravomocného

rozsudku závazný jen pro účastníky řízení. Podle § 438 obč. zák. způsobí-li škodu více škůdců, odpovídají za ni společně a

nerozdílně (odst. 1). V odůvodněných případech může soud rozhodnout, že ti,

kteří škodu způsobili, odpovídají za ni podle své účasti na způsobení škody

(odst. 2). Úvaha odvolacího soudu o tom, že by pravomocný rozsudek zavazující některé ze

škůdců k solidárnímu plnění byl závazný z hlediska povinnosti plnit společně a

nerozdílně i vůči dalším škůdcům, kteří nebyli účastníky řízení zakončeného

daným rozsudkem, není správná, když pomíjí zásadu vyjádřenou v § 159a odst. 1

o. s. ř., podle které je výrok pravomocného rozsudku závazný jen pro účastníky

řízení.

Z ní vyplývá, že dřívější pravomocný rozsudek zavazující k solidárnímu plnění

některé ze škůdců nebrání tomu, aby soud v jiném řízení o náhradu škody mezi

stejným poškozeným a dalším škůdcem nebo škůdci rozhodl o povinnosti tohoto

škůdce nebo škůdců k náhradě škody jen podle podílu jeho či jejich účasti na

škodě. Z uvedeného je zřejmé, že i v dané otázce je právní posouzení žalovaného

nároku odvolacím soudem nesprávné. Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že shledá-li odvolací soud odpovědnost za

tvrzenou škodu na straně žalované a následně i důvody pro aplikaci § 438 odst. 2 obč. zák. ve vztahu k její odpovědnosti za tuto škodu, a to s ohledem na její

podíl na vzniku škodu v porovnání s podílem ostatních škůdců, může nalézt

inspiraci pro stanovení výše podílů v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 1. 8. 2012, sp. zn. 28 Cdo 3600/2011. Dovolání je dále přípustné v otázce, na jakou pohledávku, popř. její

příslušenství, má být věřitelem započteno plnění poskytnuté mu v rámci rozvrhu

po skončení konkurzu, neboť tato otázka dosud nebyla v judikatuře Nejvyššího

soudu vyřešena. Odvolací soud aproboval postup žalobkyně, která si podle § 330 obch. zák. část

náhrady škody, vyplacenou jí v rámci konkurzního řízení na majetek Plzeňské

banky a.s. v celkové výši 1.134.306.722,- Kč započetla na úrok z prodlení v

rozsahu částky 1.043.905.167,- Kč, kapitalizovaný ke dni prohlášení konkurzu na

majetek Plzeňské banky a.s. dne 4. 4. 2003, a na jistinu náhrady škody ve výši

90.411.555,- Kč. Podle § 330 odst. 2 obch. zák. při plnění peněžitého závazku se započte placení

nejprve na úroky a potom na jistinu, neurčí-li dlužník jinak. Podle § 32 zák. č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání (dále jen „zák. č. 328/1991 Sb.“), v rozvrhu se uspokojí nejdříve dosud nezaplacené pohledávky za

podstatou (§ 31 odst. 2) a pracovní nároky (§ 31 odst. 3). Nepostačuje-li

výtěžek zpeněžení podstaty na úhradu všech těchto pohledávek, uspokojí se

nejdříve hotové výdaje a odměna správce, potom náklady spojené s udržováním a

správou podstaty, poté soudní poplatek za konkurs, poté pohledávky výživného ze

zákona; ostatní pohledávky se uspokojí poměrně (odst. 1). Po úplném uspokojení

pohledávek podle odstavce 1 se pohledávky uspokojí podle svého zařazení do

tříd. Ze zbývajícího výtěžku ze zpeněžení konkursní podstaty připadá 30 % na

první třídu a 70 % na druhou třídu. Nebudou-li v některé třídě vyčerpány

všechny prostředky připadající na uspokojení do ní patřících pohledávek,

přesunou se tyto prostředky do bezprostředně následující třídy (odst. 2). Nelze-li plně uspokojit všechny pohledávky patřící do téže třídy, uspokojí se

tyto pohledávky poměrně. Neuspokojené pohledávky či jejich části z první třídy

se uspokojují ve třídě druhé (odst. 3). Z § 32 zák. č. 328/1991 Sb. je zřejmé, že správce konkursní podstaty při

rozvrhu nemůže určit, na kterou pohledávku konkurzního věřitele plní, či zda

plní na její jistinu nebo příslušenství. Na rozdíl od vyrovnání, které bylo

předmětem závěrů učiněných Nejvyšším soudem v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne

8. 6. 2011, sp. zn.

29 Cdo 601/2008, uveřejněného pod číslem 148/2011 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek, a jehož podstatou je (byla) určitá nabídka

dlužníka věřitelům v tom směru, jaké plnění, v jakém rozsahu a jakým způsobem

dostanou na uspokojení svých pohledávek, podléhajících vyrovnání, která musí

být věřiteli přijata (jinak vyrovnání neproběhne), je rozvrh zákonem přesně

upravený způsob v zásadě poměrného uspokojení konkursních věřitelů z výtěžku

zpeněžení konkursní podstaty. Z uvedeného je zřejmé, že se v případě plnění na základě rozvrhu v konkurzním

řízení bez dalšího uplatní úprava § 330 odst. 2 obch. zák. a poskytnuté plnění

se započte nejprve na úroky a teprve poté na jistinu, jak správně dovodil

odvolací soud. Nesprávná je však úvaha odvolacího soudu o tom, kdy nastalo případné prodlení

žalované s náhradou škody, když ohledně řešení této otázky se odvolací soud

rovněž odchýlil od ustálené judikatury Nejvyššího soudu, což činí dovolání i v

této otázce přípustným. Jak již bylo shora vysvětleno, uplatnila žalobkyně nárok na náhradu škody z

titulu nesprávného úředního postupu ministerstva financí až podáním ze dne 11. 8. 2003. Odvolací soud správně uvedl, že v případě náhrady škody nebývá typicky

doba splnění dohodnuta, stanovena právním předpisem nebo určena v rozhodnutí, a

proto nastává její splatnost podle § 563 obč. zák. prvního dne poté, kdy byl

dlužník o plnění věřitelem požádán. Odvolací soud však pochybil, pokud

považoval za výzvu k plnění původní žalobu, jestliže se tato vztahovala k

jinému skutku, než od jakého nakonec odvolací soud povinnost žalované k náhradě

škody odvodil, a nikoli podání žalobkyně ze dne 11. 8. 2003. I v této otázce je

proto právní posouzení žalovaného nároku odvolacím soudem nesprávné. Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že není rozhodné, které organizační složce

byla daná výzva k plnění adresována, když ohledně škody způsobené nesprávným

úředním postupem § 9 odst. 1 zák. č. 58/1969 Sb. předběžné projednání

nepožadoval (viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 12. 1976, sp. zn. 2 Cz

38/76, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 28, ročník

1978). Z uvedeného je zřejmé, že právní posouzení nároku žalobkyně odvolacím soudem je

v rozsahu napadeném dovoláním žalované nesprávné. Nejvyšší soud proto podle §

243b odst. 2 části věty za středníkem o. s. ř. napadený rozsudek odvolacího

soudu v daném rozsahu zrušil. Podle § 243b odst. 3 věta druhá o. s. ř. vrátil

Nejvyšší soud odvolacímu soudu věc k dalšímu řízení. Dovolání žalobkyně je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř., neboť

rozsudkem odvolacího soudu došlo v dovoláním napadeném rozsahu ke změně

rozsudku soudu prvního stupně tak, že byla žaloba zamítnuta ohledně povinnosti

žalované zaplatit žalobkyni 18% úrok z prodlení z částky 1.236.284.000,- Kč od

6. 3. 1997 do 11. 9. 1998 a z částky 1.114.275.017,- Kč od 12. 9. 1998 do 4. 4. 2003, 8% úrok z prodlení z částky 1.114.275.017,- Kč od 5. 4. 2003 do 6. 10. 2006 a z částky 1.043.891.167,- Kč od 7. 10. 2006 do zaplacení a 18% úrok z

částky 90.411.555,- Kč od 7. 10. 2006 do zaplacení.

Dovolání žalobkyně je důvodné, avšak z jiného důvodu, než se žalobkyně domnívá. Podle § 438 obč. zák. způsobí-li škodu více škůdců, odpovídají za ni společně a

nerozdílně (odst. 1). V odůvodněných případech může soud rozhodnout, že ti,

kteří škodu způsobili, odpovídají za ni podle své účasti na způsobení škody

(odst. 2). S ohledem na shora dovozenou nesprávnost právního posouzení charakteru

odpovědnosti žalované odvolacím soudem v tom směru, zda jde o odpovědnost

dělenou ve smyslu § 438 odst. 2 obč. zák. nebo solidární ve smyslu § 438 odst. 1 obč. zák., je nutně nesprávným i právní posouzení toho, v jakém rozsahu mohlo

dojít částečným plněním ze strany Plzeňské banky a.s. k zániku povinnosti

žalované nahradit předmětnou škodu. Pokud by totiž odvolací soud dovodil splnění podmínek dělené odpovědnosti na

straně žalované, odpovídala by žalovaná samostatně, a to jen za část škody a jí

odpovídající příslušenství, včetně úroku z prodlení. V takovém případě by

částečná úhrada ze strany jiného spoludlužníka neměla na povinnost žalované

škodu, včetně jejího příslušenství, nahradit žádný vliv (srov. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 8. 1. 2012, sp. zn. 28 Cdo 3600/2011). Pokud by odvolací soud dovodil solidární odpovědnost žalované společně s

dalšími škůdci, bylo by nutno posoudit, v jakém rozsahu zanikla plněním

Plzeňské banky a.s. povinnost k úhradě úroku z prodlení žalované. V otázce, kdy nastává prodlení solidárních dlužníků, vychází právní dogmatika i

judikatura z tzv. teorie plurality. Podle ní má věřitel vůči každému ze

solidárně odpovědných dlužníků samostatnou pohledávku a může vymáhat splnění

dluhu v celém rozsahu nebo jeho část vůči jednomu nebo několika nebo všem

spoludlužníkům, a to současně nebo postupně. Splněním dluhu jedním ze

spoludlužníků způsobuje vůči věřiteli zánik dluhu ostatních spoludlužníků. Každý ze spoludlužníků je povinen plnit dluh v celém rozsahu, ale věřiteli má

být dluh plněn jen jednou. Věřitel však nemá právo určit, který spoludlužník má

dluh plnit. Jediným, co dluhy jednotlivých solidárně zavázaných dlužníků

spojuje, je identita plnění, resp. předmětu plnění. V případě pasivní

solidarity proto existuje tolik právních vztahů, kolik je dlužníků (srov. např. Rouček, F., Sedláček, J.: Komentář k Československému obecnému zákoníku

občanskému. Díl čtvrtý. Praha 1936, s. 221-222; Češka, Z., Kabát, J., Ondřej,

J., Švestka, J.: Občanský zákoník, Komentář, Díl I, Praha: Panorama, 1987, s. 256-259; Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M. a kol.: Občanský zákoník,

Komentář, 9. vydání, Praha: C. H. Beck, 2004, s. 741; Lavický, P.: Solidární

závazky. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2004, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 30. 4. 2008, sp. zn. 29 Odo 1162/2006, uveřejněný pod číslem 21/2009 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek). Přirozeným důsledkem teorie plurality je, že u solidárních dlužníků nastává

splatnost dluhu, a tím i prodlení s jeho splněním u každého dlužníka samostatně

(srov. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník

II. § 460 až 880. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s.

1535 a

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 1. 2012, sp. zn. 28 Cdo 3600/2011). Protože je však úrok z prodlení příslušenstvím jediné pohledávky ve smyslu §

121 odst. 3 obč. zák., nevzniká každému ze solidárních dlužníků samostatná

povinnost hradit úrok z prodlení, ale vzniká jim povinnost hradit rovněž úrok z

prodlení společně a nerozdílně, ovšem pouze v rozsahu, v jakém jsou dotčení

dlužníci současně v prodlení. Pokud by některý ze solidárně odpovědných

dlužníků byl v prodlení a zbylí dlužníci v prodlení nebyli, stíhá za dobu, po

kterou je první z dlužníků sám v prodlení, povinnost hradit úrok z prodlení

výlučně tohoto dlužníka. Nelze tedy bez dalšího uzavřít, jak uvádí žalobkyně,

že by v okamžiku prodlení prvního ze solidárních dlužníků nastávalo bez dalšího

prodlení zbylých spoludlužníků. V posuzované věci dospěl odvolací soud k závěru, že úrok z prodlení z žalované

jistiny zanikl za dobu do 4. 4. 2003 v důsledku částečného plnění Plzeňské

banky a.s. Tento jeho závěr není správný, neboť byla-li žalovaná vyzvána ke

splnění svého dluhu ve smyslu § 563 obč. zák. až podáním žalobkyně ze dne 11. 8. 2003, nemohla být v době tomuto datu předcházejícímu v prodlení, neměla

proto povinnost hradit úrok z prodlení ve smyslu § 517 odst. 2 obč. zák. Na

daném závěru přitom nic nemění to, zda šlo u žalované o odpovědnost dělenou

nebo solidární, jak bylo výše vysvětleno. Protože ze skutkových závěrů odvolacího soudu není zatím zřejmé, kdy měla být

změna žaloby podáním žalobkyně ze dne 11. 8. 2003 žalované doručena, a proto

není ani zřejmé, kdy mohlo případné prodlení na straně žalované nastat, nezbylo

Nejvyššímu soudu než přistoupit ke zrušení výroku II rozsudku odvolacího soudu

v plném rozsahu, jakož i navazujících výroků nákladových, podle § 243b odst. 2

části věty za středníkem o. s. ř. a podle § 243b odst. 3 věta druhá o. s. ř. mu

vrátit věc k dalšímu řízení. Soudy jsou pak ve smyslu § 243d odst. 1, části první věty za středníkem, o. s. ř. ve spojení s § 226 o. s. ř. vázány právními názory dovolacího soudu v tomto

rozhodnutí vyslovenými.

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rámci

nového rozhodnutí o věci (§ 243d odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. června 2014

JUDr. František I š t v á n e k

předseda senátu