Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

32 Cdo 2944/2011

ze dne 2013-07-31
ECLI:CZ:NS:2013:32.CDO.2944.2011.1

32 Cdo 2944/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.

Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v

právní věci žalobkyně Frenn Trading B. V., se sídlem Strawinskylaan 965 WTC,

1077XX Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo 16039519, zastoupené

prof. JUDr. Miroslavem Bělinou, CSc., advokátem se sídlem v Praze 8, Pobřežní

370/4, proti žalované České republice - Ministerstvu zemědělství, se sídlem v

Praze 1, Těšnov 65/17, identifikační číslo osoby 00 02 04 78, zastoupené JUDr.

Jaroslavem Novákem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Trojanova 12, o

zaplacení částky 30,000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro

Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 128/2007, o dovolání žalované proti rozsudku Městského

soudu v Praze ze dne 23. února 2011, č. j. 28 Co 512/2010-139, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2011, č. j. 28 Co

512/2010-139, se v části prvního výroku, kterou byl změněn rozsudek Obvodního

soudu pro Prahu 1 ze dne 30. dubna 2010, č. j. 24 C 128/2007-100, ve výroku ve

věci samé, a ve druhém výroku, jímž bylo rozhodnuto o nákladech řízení, zrušuje

a v tomto rozsahu se věc vrací odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 30. dubna 2010, č. j. 24 C

128/2007-100, zamítl žalobu o zaplacení částky 30,000.000,- Kč s úrokem blíže

specifikovaným od 3. července 1992 do zaplacení a s úrokem z prodlení ve výši

16 % od 21. prosince 1996 do zaplacení (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení

(výrok II.). Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem změnil rozsudek soudu

prvního stupně tak, že žalované uložil zaplatit žalobkyni částku 30,000.000,-

Kč s úrokem z prodlení od 3. července 1992 do 17. září 1997 ve výši uvedené ve

výroku, jinak jej potvrdil (první výrok) a žalované uložit zaplatit náhradu

nákladů řízení před soudy obou stupňů (druhý výrok). Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně, podle nichž

právní předchůdkyně žalobkyně Agrobanka Praha, a. s. (dále jen „banka“)

uzavřela se státním podnikem Litoměřické mrazírny (dále jen „dlužník“) dne 3. dubna 1992 smlouvu o úvěru (dále jen „smlouva o úvěru“), na jejímž základě

poskytla dlužníkovi úvěr ve výši 100,000.000,- Kč. Pohledávka ze smlouvy o

úvěru byla zajištěna ručitelským prohlášením žalované ze dne 14. dubna 1992

(dále jen „ručitelské prohlášení“). Dlužník povinnosti ze smlouvy neplnil a

banka v listině označené jako prohlášení věřitele ze dne 7. prosince 1995 (dále

jen „prohlášení banky“) s odkazem na ustanovení § 333 obchodního zákoníku (dále

též jen „obch. zák.“) prohlásila, že bude-li žalovanou jako ručitelkou

poukázána nejpozději do 27. prosince 1995 bance na uvedený účet částka

70,000.000,- Kč, nebude již proti žalované uplatňovat žádné další peněžní

nároky z ručitelského závazku zajišťujícího pohledávku ze smlouvy o úvěru. Žalovaná 27. prosince 1995 poukázala na účet banky uvedený v prohlášení částku

70,000.000,- Kč, která byla na účet banky připsána následující den. Smlouvou o

postoupení pohledávek ze dne 27. ledna 2004 banka postoupila pohledávku ze

smlouvy o úvěru žalobkyni. Žalobkyně přípisem ze dne 10. března 2005, doručeným

dne 14. března 2005, žalovanou vyzvala ke splnění ručitelského závazku a

zaplacení dlužné jistiny úvěru ve výši 30,000.000,- Kč. Následujícím dopisem ze

dne 10. srpna 2005, doručeným žalované dne 16. srpna 2005, ji opakovaně vyzvala

k úhradě jistiny úvěru ve výši 30,000.000,- Kč a požádala i o zaplacení

dosud nesplacených úroků ve výši 38,372.251,51 Kč. Zabývaje se žalovanou tvrzeným zánikem závazku v rozsahu dosud nesplacené

jistiny s příslušenstvím na základě prohlášení banky, odvolací soud shodně se

soudem prvního stupně dospěl k závěru, že s ohledem na ustanovení § 574 odst. 1

občanského zákoníku (dále též jen „obč. zák.“) a ustanovení § 1 odst. 2 obch. zák. k zániku ručitelského závazku vzdáním se práva věřitelem může dojít pouze

dvoustrannou písemnou dohodou věřitele s ručitelem, nikoli jednostranným úkonem

věřitele, byť učiněným v písemné formě. Písemná dohoda o vzdání se práva nebo

prominutí dluhu mezi bankou a žalovanou nebyla uzavřena. K zániku závazku

nedošlo dohodou podle ustanovení § 570 obč. zák., ani podle ustanovení § 572

odst. 2 a 3 obč. zák., neboť takové dohody banka a dlužník neuzavřeli.

Námitku žalované, že výkon práva žalobkyně na úhradu dosud nesplacené části

úvěru je v rozporu s dobrými mravy a se zásadami poctivého obchodního styku,

považoval za nedůvodnou s tím, že jednou ze základních zásad jak dobrých mravů,

tak poctivého obchodního styku, je řádné a včasné plnění závazků, tedy i jejich

placení. Přesvědčení žalované o zániku jejího ručitelského závazku, ačkoliv k

němu nedošlo, nebrání žalobkyni v uplatnění jejího nároku u soudu. Jednání

žalobkyně tak není výkonem práva, který by byl v rozporu s dobrými mravy nebo

zásadami poctivého obchodního styku. Proti rozsudku odvolacího soudu (posuzováno podle obsahu proti měnícímu výroku

ve věci samé) podala žalovaná dovolání, opírajíc jeho přípustnost o ustanovení

§ 237 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) a

uplatňujíc dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. Dovolatelka nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, podle něhož její ručitelský

závazek co do částky 30,000.000,- Kč s příslušenstvím prohlášením banky

nezanikl, tvrdíc, že požadavky ustanovení § 574 odst. 1 obč. zák. byly

naplněny, neboť vzdání se práva bylo učiněno dohodou věřitele a dlužníka a tato

dohoda měla písemnou formu. Prohlášení banky je určitým a srozumitelným návrhem

na uzavření dohody o vzdání se práva vůči dovolatelce, z něhož vyplývá vůle

banky být jím, v případě akceptace protistranou, vázána. Dovolatelka následně

zcela v souladu s prohlášením banky uvedenou částku na určený bankovní účet

písemným příkazem k úhradě z 27. prosince 1995 poukázala, tedy ve stanovené

lhůtě. Podle ustanovení § 43c odst. 1 obč. zák. je včasné prohlášení učiněné

osobou, které byl návrh určen, nebo jiné její včasné jednání, z něhož lze

dovodit její souhlas, přijetím návrhu. Dovolatelka tedy v souladu se zákonem

návrh na uzavření dohody o vzdání se práva, resp. prominutí dluhu, akceptovala. Podle ustanovení § 46 odst. 1 obč. zák. pro uzavření smlouvy písemnou formou

stačí, dojde-li k písemnému návrhu a k jeho písemnému přijetí, přičemž - kromě

smlouvy o převodu nemovitostí - nemusí být projevy účastníků na téže listině,

jak vyplývá z ustanovení § 40 odst. 3 obč. zák. Odkazujíc na závěry, k nimž

Nejvyšší soud dospěl v rozsudku ze dne 15. února 2001, sp. zn. 25 Cdo 368/99,

vyjadřuje přesvědčení, že odesláním částky na účet uvedený v návrhu, resp. podpisem příkazu k úhradě, došlo z její strany k akceptaci návrhu, a tím i k

uzavření dohody. Návrh i akceptace byly učiněny písemnou formou a zákon

nevyžaduje, aby projevy účastníků byly v jedné listině. Dovolatelka zdůrazňuje, že banka nikdy neprojevila vůli nebýt touto dohodou

vázána a od roku 1995 nečinila žádné kroky směřující k uplatnění svého práva

vůči ručiteli. Přiklonil-li se odvolací soud při posouzení úkonu učiněného

podle ustanovení § 574 odst. 1 obč. zák. k přepjatému formalismu a nepřisvědčil

názoru dovolatelky, že její závazek zanikl, došlo k podstatnému porušení

základních principů právní jistoty a spravedlivého očekávání.

Je třeba mít na

zřeteli, že dovolatelka byla v dobré víře, že došlo k zániku jejího závazku a v

tomto jejím přesvědčení ji utvrzovalo také jednání banky. Formalistickým

výkladem odvolacího soudu tak vznikla situace, kdy na úkor dovolatelky, která

evidentně jednala v dobré víře, byla zvýhodněna věřitelka, u níž lze naopak

důvodně uvažovat o nepoctivém jednání, resp. o jednání v rozporu s dobrými

mravy a se zásadami poctivého obchodního styku, neboť dlouhodobě udržovala

dovolatelku v představě, že její ručitelský závazek zanikl. Na podporu svých

závěrů poukazuje na konkrétní rozhodnutí Ústavního soudu a vyjadřuje

přesvědčení, že není možné chránit žalobce, který jedná tímto způsobem, jenž se

příčí zásadám společnosti respektující právo. Dovolatelka zdůrazňuje, že i kdyby se dovolací soud přiklonil k názoru soudů

nižších stupňů, podle nichž nebyl dluh z titulu ručení platně prominut, nelze

opomenout skutečnost, že žalobkyní byla porušena zásada poctivého obchodního

styku. Žalobkyně nastoupila do postavení své právní předchůdkyně, která vyzvala

dovolatelku ke splnění závazku ve výši 70,000.000,- Kč, což dovolatelka v

souladu s výzvou učinila. Banka vyzvala ručitelku ke splnění ručitelského

závazku v určité výši, vyvolávajíc dojem, že ručitelka tím splní vše, co po ní

z titulu ručitelského závazku požaduje, přičemž si (při stávajícím názoru

soudů) závazek ručitelky ve zbývající výši v podstatě schovala na horší časy,

když po ručitelce nepožadovala jeho splnění po dobu 15 let. Proto navrhuje, aby Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc mu

vrátil k dalšímu řízení. Žalobkyně považuje rozhodnutí odvolacího soudu za správné a dovolání za

nedůvodné. Se zřetelem k datu vydání rozsudku odvolacího soudu se pro dovolací řízení

uplatní - v souladu s bodem 7. čl. II přechodných ustanovení části první zákona

č. 404/2012 Sb., kterým se mění občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony - občanský soudní řád ve znění účinném do 31. prosince 2012. Dovolání proti měnícímu výroku rozsudku odvolacího soudu ve věci samé je

přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. a je i důvodné. Nejvyšší soud přezkoumal rozhodnutí odvolacího soudu, jsa vázán uplatněným

dovolacím důvodem včetně toho, jak jej dovolatelka obsahově vymezila (srov. §

242 odst. 3 větu první o. s. ř.). Dovolací soud se proto zabýval správností

právního posouzení věci zpochybněnou dovolatelkou [§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.].

Právní posouzení věci je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc

podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu

sice správně určenou nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav

nesprávně aplikoval.

Odvolací soud založil své rozhodnutí na závěru, že ručitelský závazek žalované

co do částky 30,000.000,- Kč s příslušenstvím nezanikl žádným ze způsobů

předvídaných obchodním a občanským zákoníkem, tedy ani prominutím dluhu podle

ustanovení § 574 odst. 1 obč. zák. k prohlášení banky, neboť dohoda o prominutí

dluhu nebyla uzavřena písemně, dále na závěru, podle něhož výkon práva

žalobkyně není v rozporu s dobrými mravy ani zásadami poctivého obchodního

styku, a na závěru, že právo žalobkyně není promlčeno. Dovolatelka zpochybnila

správnost prvního a druhého závěru, správnost posouzení námitky promlčení

nezpochybnila.

Podle ustanovení § 574 odst. 1 obč. zák. věřitel se může s dlužníkem dohodnout,

že se vzdává svého práva nebo že dluh promíjí; tato dohoda musí být uzavřena

písemně.

Závěr odvolacího soudu, podle něhož ručitelský závazek žalovaného co do částky

30,000.000,- Kč nezanikl podle ustanovení § 574 odst. 1 obč. zák., je v souladu

s judikaturou dovolacího soudu. V rozsudku ze dne 15. února 2012, sp. zn. 29

Cdo 4157/2009 (jenž je veřejnosti k dispozici, stejně jako ostatní zde citovaná

rozhodnutí, na webových stránkách Nejvyššího soudu) ve skutkově obdobné věci

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že ustanovení § 574 odst. 1 obč. zák. upravuje

zánik závazku na základě dvoustranného právního úkonu, kterým se věřitel vzdává

svého práva nebo promíjí dlužníkovi dluh a dlužník s tím souhlasí. Jednostranné

prominutí dluhu věřitelem (bez souhlasu dlužníka) je bez právních účinků, když

zákon vychází z toho, že je nejen povinností, ale i právem dlužníka splnit svůj

závazek, a k platnému prominutí dluhu vyžaduje dvoustranný právní úkon. Nestačí

proto ani projev věřitele, jímž se vzdává svého práva nebo promíjí dluh,

učiněný vůči třetím osobám, byť v písemné formě.

Od tohoto závěru nemá Nejvyšší soud důvod se odchýlit ani v projednávané věci.

Tvrzení dovolatelky, že akceptací návrhu na uzavření dohody o prominutí dluhu

obsaženého v prohlášení banky byl písemný příkaz k převodu částky 70,000.000,-

Kč podepsaný za dovolatelku oprávněnou osobou, je účelové, neboť neobsahuje

přijetí návrhu banky na prominutí dluhu ve smyslu ustanovení § 46 odst. 2 obč.

zák., neobsahuje totiž vůbec žádné vyjádření k tomuto návrhu, ale jde o bankami

přesně určený způsob k bezhotovostnímu převodu peněžních prostředků, bez něhož

by se převod neuskutečnil. Jednostranným úkonem banky obsaženým v prohlášení

tak nedošlo k prominutí dluhu dovolatelky.

Nejvyšší soud však shledává nesprávným závěr odvolacího soudu zpochybněný

dovolatelkou, že uplatnění práva žalobkyně na plnění z titulu ručitelského

závazku nelze považovat za výkon práva, který by byl ve smyslu ustanovení § 265

obch. zák. v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku a tudíž by

nepožíval právní ochrany.

Ustanovení § 265 obch. zák., které je speciální pro obchodní závazkové vztahy,

je v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu vykládáno tak, že toto ustanovení

předpokládá, že účastník obchodněprávního vztahu nesmí při prosazování svých

zájmů překročit meze, které vyplývají ze zásad poctivého obchodního styku, a

tudíž nesmí zneužít práv, která mu podle zákona, resp. na základě zákona

vznikla. Jde-li o ujednání, ze kterého účastníku vzešla práva, jejichž

uplatnění by bylo v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, pak

ujednání není neplatné, ale tato práva nejsou vymahatelná - soud v takovém

případě uplatněný nárok nepřizná (srov. například rozsudky Nejvyššího soudu ze

dne 13. února 2003, sp. zn. 32 Odo 400/2002, dále ze dne 16. února 2005, sp.

zn. 32 Odo 487/2004, a ze dne 27. ledna 2005, sp. zn. 29 Odo 427/2003). V

rozsudku ze dne 20. ledna 2009, sp. zn. 29 Cdo 359/2007 (a

dále například v rozsudku ze dne 9. srpna 2011,

sp. zn. 32 Cdo 3616/2009), Nejvyšší soud navázal závěrem, že korektiv

zásadami poctivého obchodního styku má být poslední možností (ultima ratio),

jak - ve výjimečných případech - zmírnit či odstranit přílišnou tvrdost zákona

v situaci, ve které by se přiznání uplatněného nároku jevilo krajně

nespravedlivým, a že ustanovení § 265 obch. zák. je třeba vnímat jako příkaz

soudci, aby rozhodoval v souladu s ekvitou. V rozsudku ze dne 22. listopadu

2007, sp. zn. 32 Odo 175/2006 (a dále například v rozsudku ze dne 15. prosince

2009, sp. zn. 23 Cdo 4388/2007), Nejvyšší soud

dovodil, že porušení zásad poctivého obchodního styku je třeba zkoumat ve vazbě

na okolnosti jednotlivého případu.

Z uvedeného vyplývá, že ustanovení § 265 obch. zák. o odepření právní ochrany,

které míří na jednání, které sice formálně není s kogentní úpravou zákona v

rozporu, ale zcela jasně porušuje zásady poctivého obchodního styku, váže

rozpor s těmito zásadami nikoli na subjektivní právo či na právní úkony je

zakládající, nýbrž pouze na výkon práva (například šikanózní či zneužívající).

Podle skutkových zjištění soudů nižších stupňů žalovaná zaplatila

částku 70,000.000,- Kč na účet určený bankou a ve lhůtě určené

bankou na základě prohlášení, v němž bylo rovněž uvedeno, že pokud tak učiní,

banka nebude proti ručiteli uplatňovat žádné další peněžní nároky. Žalovaná

postupovala podle návrhu banky v dobré víře, že pokud návrhu vyhoví, nebude

muset zaplatit celý ručitelský závazek, jen tu jeho část, k jejíž úhradě byla

vyzvána, a její ručitelský závazek tak bude zcela vypořádán. Jestliže banka

jako věřitelka následně s odstupem devíti let, kdy k jistině narůstalo

příslušenství, v rozporu se svým ujištěním, že nebude uplatňovat žádné další

peněžní nároky, pohledávku postoupila žalobkyni a ta ji vůči žalované

uplatnila, jeví se změna postoje k vymáhání dluhu po uplynutí mnoha let a

následně podaná žaloba jako postup, byť z formálního hlediska po právu,

nekorektní a z hlediska zásad poctivého obchodního styku nepřijatelný, jenž si

nezaslouží poskytnutí soudní ochrany.

S ohledem na výše uvedené je posouzení otázky souladu postupu žalobkyně (její

právní předchůdkyně) se zásadami poctivého obchodního styku nesprávné a

dovolací důvod stanovený v ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. byl

uplatněn opodstatněně. Nejvyšší soud proto rozsudek odvolacího soudu v části

prvního měnícího výroku ve věci samé zrušil podle ustanovení § 243b odst. 2

části věty za středníkem o. s. ř., včetně závislého výroku o nákladech řízení,

a věc podle ustanovení § 243b odst. 3 věty první o. s. ř. v tomto rozsahu

vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud závazný (§ 243d odst. 1 část

věty za středníkem ve spojení s § 226 odst. 1 věty druhá o. s. ř.).

O náhradě řízení včetně nákladů dovolacího řízení soud rozhodne v novém

rozhodnutí o věci (§ 243d odst. 1 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. července 2013

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu