Nejvyšší soud Rozsudek občanské

21 Cdo 620/2017

ze dne 2018-08-14
ECLI:CZ:NS:2018:21.CDO.620.2017.1

21 Cdo 620/2017-273

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v

právní věci žalobce L. F., zastoupeného Mgr. Veronikou Petříkovou, advokátkou

se sídlem v Brně, Jakubské náměstí č. 580/4, proti žalované O. S., zastoupené

Mgr. Janem Baladou, advokátem se sídlem v Praze 1, Palackého č. 740/1, o

neúčinnost darovacích smluv, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 15 C

112/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25.

května 2016, č. j. 26 Co 171/2016 – 232,

I. Dovolání žalované se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Žalobce se domáhal, aby bylo určeno, že „darovací smlouva ze dne 13. 12. 2010,

kterou V. J. převedl na žalovanou O. S. nemovitosti zapsané na LV pro a k. ú. L., vedené Katastrálním úřadem pro P. kraj, Katastrální pracoviště Ch., je vůči

žalobci L. F. neúčinná“, že „darovací smlouva ze dne 13. 12. 2010, kterou V. J. převedl na žalovanou O. S. nemovitosti zapsané na LV pro a k. ú. Č., vedené

Katastrálním úřadem pro K. kraj, Katastrální pracoviště T., a také nemovitosti

zapsané na LV pro k. ú. Č vedené Katastrálním úřadem pro K. kraj, Katastrální

pracoviště T., je vůči žalobci L. F. neúčinná“, že „darovací smlouva ze dne 13. 12. 2010, kterou V. J. převedl na žalovanou O. S. nemovitosti zapsané na LV pro

a k. ú. N., vedené Katastrálním úřadem pro S. kraj, Katastrální pracoviště N.,

je vůči žalobci L. F. neúčinná“, že „darovací smlouva ze dne 26. 11. 2010,

kterou V. J. převedl na žalovanou O. S. spoluvlastnický podíl ve výši ? na

nemovitostech zapsaných na LV pro a k. ú. Ch., vedené Katastrálním úřadem pro

S. kraj, Katastrální pracoviště K., je vůči žalobci L. F. neúčinná“ a že

„darovací smlouva ze dne 27. 12. 2010, kterou V. J. převedl na žalovanou O. S. nemovitosti zapsané na LV pro a k. ú. Š., vedené Katastrálním úřadem pro S. kraj, Katastrální pracoviště P., je vůči žalobci L. F. neúčinná“. Žalobu

odůvodňoval zejména tím, že dne 27. 2. 2009 vystavil R. J. směnku vlastní s

doložkou bez protestu na řad D. N. na směnečný peníz 1.100.000,- Kč se

splatností k 30. 9. 2009. Směnka byla avalována za výstavce V. J. jako

směnečným rukojmím. Dne 6. 6. 2012 převedla D. N. směnku rubopisem na žalobce. Protože směnečná suma nebyla zaplacena, uplatnil žalobce nárok na zaplacení u

Městského soudu v Praze v řízení vedeném pod sp. zn. 50 Cm 315/2012, nároku

žalobce bylo vyhověno. Uvedené darovací smlouvy byly uzavřeny v době, kdy již

dlužník věděl, že má splatné a neuhrazené závazky. Nemovitosti byly zcizeny ve

prospěch osoby blízké ve smyslu ustanovení § 116 obč. zák., neboť žalovaná je

dlouholetou životní partnerkou dlužníka. Dlužník tak zcizuje svůj nemovitý

majetek, aby nemohlo dojít k řádnému uspokojení pohledávky žalobce. Převodem

vlastnictví k nemovitým věcem tak došlo k podstatnému ztížení, ne-li ke

znemožnění, uspokojení věřitele. Okresní soud v Kolíně rozsudkem ze dne 19. 11. 2014, č. j. 15 C 112/2012-121,

určil, že „darovací smlouvy - ze dne 13. 12. 2010 uzavřená mezi žalovanou na

straně obdarované a V. J., jako dárcem, na základě které žalovaná nabyla do

svého vlastnictví nemovitosti - stavební parcely a parcely a budovu s čp. na

stavební parcele, budovu s čp. na stavební parcele, budovu čp. na stavební

parcele, budovu bez čp./če. na stavební parcele, budovu bez čp./če. na stavební

parcele, budovu bez čp./če. na stavební parcele, , budovu bez čp./če. na

stavební parcele, budovu bez čp./če. na stavební parcele (zapsané na LV) a

pozemky ve zjednodušené evidenci (původ Pozemkový katastr - PK), vše zapsané

pro obec a k. ú. L. u Katastrálního úřadu pro P. kraj, Katastrální pracoviště

Ch., - ze dne 13. 12. 2010 uzavřená mezi žalovanou na straně obdarované a V.

J., jako dárcem, na základě které žalovaná nabyla do svého vlastnictví

nemovitosti - parcela zapsaná pro obec a k. ú. Č. u Katastrálního úřadu pro K. kraj, Katastrální pracoviště T., a dále nemovitosti - parcely a pozemky ve

zjednodušené evidenci (původ Přídělový plán nebo jiný podklad - GP), vše

zapsané pro obec Č. a k. ú. Č. u Katastrálního úřadu pro K. kraj, Katastrální

pracoviště T., - ze dne 13. 12. 2010 uzavřená mezi žalovanou na straně

obdarované a V. J., jako dárcem, na základě které žalovaná nabyla do svého

vlastnictví nemovitosti - parcela a pozemky ve zjednodušené evidenci (původ

Pozemkový katastr - PK), vše zapsané pro obec Ch. a k. ú. N. u Katastrálního

úřadu pro S. kraj, Katastrální pracoviště N., - ze dne 26. 11. 2010 uzavřená

mezi žalovanou na straně obdarované a V. J., jako dárcem, na základě které

žalovaná nabyla do svého vlastnictví spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na

nemovitostech - stavební parcela, parcely a budova s čp. na stavební parcele a

budova bez čp/če na stavební parcele, vše zapsané pro obec V. a k. ú. Ch. u

Katastrálního úřadu pro S. kraj, Katastrální pracoviště K., - ze dne 27. 12. 2010 uzavřená mezi žalovanou na straně obdarované a V. J., jako dárcem, na

základě které žalovaná nabyla do svého vlastnictví nemovitosti - stavební

parcela a budova na stavební parcele, vše zapsané pro obec a k. ú, Š. u

Katastrálního úřadu pro S. kraj, Katastrální pracoviště P., jsou vůči žalobci

právně neúčinné“; zároveň rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci na

náhradě nákladů řízení 34.021 Kč k rukám „právního zástupce žalobce“. Vyšel z

toho, že pohledávka dlužníka ve výši 1.100.000,- Kč s příslušenstvím byla

prokázána směnkou, návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu ze dne 14. 9. 2012 a pravomocným a vykonatelným směnečným platebním rozkazem Městského

soudu v Praze „sp. zn. 50 Cm 315/2012 – 15“ ve spojení s „rozhodnutím Městského

soudu v Praze č. j. 50 Cm 315/2012 – 55“. Bylo rovněž prokázáno, že žalovaná a

dlužník jsou osobami blízkými ve smyslu ustanovení § 116 obč. zák., neboť žijí

v dlouhodobém partnerském vztahu, jsou rodiči dvou nezletilých dětí a navíc

„žalovaná tento závěr akceptovala“. Uzavřel, že žalovaná projednávaný majetek

nabyla smlouvami „v pozici“ osoby blízké ve smyslu ustanovení § 116 obč. zák. V

takovém případě se prezumuje, že úmysl dlužníka zkrátit věřitele byl žalované

znám a je na ní, aby prokázala, že uvedený předpokládaný úmysl zkrátit věřitele

nemohla rozpoznat ani při vynaložení náležité pečlivosti. Žalovaná však v

řízení toliko tvrdila, že se dotazovala dlužníka. To však není tvrzení, ze

kterého bylo možno (i kdyby bylo prokázáno) dovozovat vynaložení náležité

pečlivosti. Osoba dlužníkovi blízká by totiž musela prokázat, že vykonala s

ohledem na okolnosti případu a s přihlédnutím k obsahu právního úkonu takovou

činnost - aktivitu, aby úmysl zkrátit věřitele z jejích výsledků poznala, aby

se o tomto úmyslu dozvěděla. Taková činnost zahrnující náležitou pečlivost

nebyla prokázána. Předpoklady uvedené v ustanovení § 42a obč. zák. tak

považoval za naplněny.

K odvolání žalované Krajský soud v Praze usnesením ze dne 27. 5. 2015, č. j. 26

Co 318/2015 – 158, rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k

dalšímu řízení. Souhlasil se soudem prvního stupně, že žalovaná byla v době

uzavření posuzovaných převodních smluv osobou blízkou (§ 116 obč. zák.)

dlužníka – V. J., jako jeho partnerka, se kterou má společné děti, že žalobce

disponuje vůči dlužníku J. vymahatelnou pohledávkou ve výši 1.100.000,-Kč s

příslušenstvím přiznanou mu pravomocným směnečným platebním rozkazem Městského

soudu v Praze ze dne 12. 11. 2012, „č. j. 50 Cm 315/2012-15, ve spojení s

rozsudkem téhož soudu ze dne 5. 6. 2013, č. j. 50 Cm 315/2012-39“, že k

odporovaným právním úkonům došlo v období posledních tří let před podáním této

žaloby a že za situace, kdy J. jako dlužník žalobce v rozhodné době sice

vlastnil další nemovitosti, avšak zatížené zástavními právy pro pohledávky v

řádech miliónů korun, a sám v rozhodném období ve své korespondenci uváděl, že

je si vědom mnoha svých obchodních i osobních finančních závazků, avšak nemá z

čeho tyto závazky platit, nemá žádné příjmy a veškerý zpeněžitelný majetek již

rozprodal, nelze než uzavřít, že „jakákoli dispozice s nemovitým majetkem

objektivně vedla ke zkrácení možnosti jeho věřitelů vymoci své pohledávky,

včetně pohledávky žalobce, respektive jeho právní předchůdkyně“. Za těchto

okolností je pak nepochybné, že J. uzavíral posuzované smlouvy v úmyslu své

věřitele zkrátit. Za právně bezvýznamné považoval, že v době uzavření

posuzovaných darovacích smluv disponovala předmětnou pohledávkou za J. právní

předchůdkyně žalobce v pozici směnečného věřitele, neboť „postoupením předmětné

pohledávky ze směnky rubopisem na žalobce přešla dle § 524 odst. 2 obč. zák. všechna práva s touto pohledávkou spojená, tedy nepochybně i právo odporovat

právním úkonům dlužníka ze směnky“. Souhlasil se soudem prvního stupně i v tom,

že žalovaná přes poučení soudu neprokázala, že by při vynaložení náležité

pečlivosti nemohla úmysl J. zkrátit posuzovanými právními úkony své věřitele

poznat. Připomněl však, že dlužníkem směnečného věřitele nebyl pouze V. J. jako

směnečný rukojmí, nýbrž i výstavce této směnky vlastní (přímý směnečný dlužník)

R. J. a další směnečný rukojmí P. Ř.; směneční rukojmí přitom ve vztahu k

přímému směnečnému dlužníku odpovídají společně a nerozdílně (čl. I. § 32 odst. l zákona č. 191/1950 Sb.). Je-li tu více dlužníků věřitele z určitého závazkového vztahu, z nichž každý má

povinnost plnit závazek v celém rozsahu, je třeba dle názoru odvolacího soudu

posoudit splnění podmínky zkrácení věřitele dle § 42a obč. zák. i z toho

hlediska, zda tu v rozhodné době byl ještě jiný majetek (než ten, který je

předmětem odporovaných úkonů), ve vztahu ke všem těmto spoludlužníkům.

Kdyby v

době uzavření odporovaného právního úkonu jednoho ze spoludlužníků zde byl

majetek, ze kterého by mohl věřitel svou pohledávku, kterou vůči těmto

spoludlužníkům má, uspokojit - tedy majetek i některého z těchto dalších

spoludlužníků - nebyla by dle názoru odvolacího soudu podmínka zkrácení

věřitele posuzovaným odporovaným úkonem splněna. Žalovaná – po poučení

odvolacím soudem - předložila řadu důkazních návrhů k prokázání majetkových

poměrů směnečného přímého dlužníka R. J. a dalšího směnečného rukojmího P. Ř. Vzhledem k rozsahu a zejména významu navrženého dokazování, kdy zároveň k těmto

tvrzeným skutečnostem nebylo dosud provedeno žádné dokazování, odvolací soud

napadený rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátit k dalšímu řízení. Okresní soud v Kolíně rozsudkem ze dne ze dne 10. 2. 2016, č. j. 15 C

112/2012-207, znovu určil, že „darovací smlouvy - ze dne 13. 12. 2010 uzavřená

mezi žalovanou na straně obdarované a V. J., jako dárcem, na základě které

žalovaná nabyla do svého vlastnictví nemovitosti - stavební parcely a parcely a

budovu s č. p na stavební parcele, budovu s čp. na stavební parcele, budovu na

stavební parcele, budovu bez čp./če. na stavební parcele, budovu bez čp./če. na

stavební parcele, budovu bez čp./če. na stavební parcele, budovu bez čp./če. na stavební parcele, budovu bez čp./če. na stavební parcele (zapsané na LV) a

pozemky ve zjednodušené evidenci (původ Pozemkový katastr - PK), vše zapsané

pro obec a k. ú. L. u Katastrálního úřadu pro P. kraj, Katastrální pracoviště

Ch., - ze dne 13. 12. 2010 uzavřená mezi žalovanou na straně obdarované a V. J., jako dárcem, na základě které žalovaná nabyla do svého vlastnictví

nemovitosti - parcela zapsaná pro obec a k. ú. Č. u Katastrálního úřadu pro K. kraj, Katastrální pracoviště T., a dále nemovitosti - parcely a pozemky ve

zjednodušené evidenci (původ Přídělový plán nebo jiný podklad - GP), vše

zapsané pro obec Č. a k. ú. Č. u Katastrálního úřadu pro K. kraj, Katastrální

pracoviště T., - ze dne 13. 12. 2010 uzavřená mezi žalovanou na straně

obdarované a V. J., jako dárcem, na základě které žalovaná nabyla do svého

vlastnictví nemovitosti - parcela a pozemky ve zjednodušené evidenci (původ

Pozemkový katastr - PK), vše zapsané pro obec Ch. a k. ú. N. u Katastrálního

úřadu pro S. kraj, Katastrální pracoviště N., - ze dne 26. 11. 2010 uzavřená

mezi žalovanou na straně obdarované a V. J., jako dárcem, na základě které

žalovaná nabyla do svého vlastnictví spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na

nemovitostech - stavební parcela, parcely a budova s čp. na stavební parcele a

budova bez čp/če na stavební parcele, vše zapsané pro obec V. a k. ú. Ch. u

Katastrálního úřadu pro S. kraj, Katastrální pracoviště K., - ze dne 27. 12. 2010 uzavřená mezi žalovanou na straně obdarované a V. J., jako dárcem, na

základě které žalovaná nabyla do svého vlastnictví nemovitosti - stavební

parcela a budova na stavební parcele, vše zapsané pro obec a k. ú, Š. u

Katastrálního úřadu pro S.

kraj, Katastrální pracoviště P., jsou vůči žalobci

právně neúčinné“; zároveň rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci na

náhradě nákladů řízení 51.160,50 Kč k rukám „právního zástupce žalobce“. Po

doplnění dokazování konstatoval, že nebylo zjištěno, že by dlužník R. J. a

další směnečný rukojmí P. Ř. disponovali v rozhodné době takovým majetkem, ze

kterého by bylo možno očekávat uhrazení směnky. Naopak, bylo prokázáno, že měli

stejně jako dlužník více závazků. Majetková situace spoludlužníků a situace

dlužníka „je a byla obdobná v důsledku jejich i společných podnikatelských

aktivit a ani jeden z nich tak nedisponoval v předmětné době takovými

finančními prostředky či majetkem, ze kterého by mohl žalobce úspěšně uspokojit

svou pohledávku“. Uzavřel, že byly naplněny veškeré podmínky, za kterých je

možné prohlásit darovací smlouvy mezi žalovanou a dlužníkem ve vztahu k žalobci

za neúčinné. Protože nebylo zjištěno, že by se věřitel ze směnky mohl domoci

plnění případně po dalších spoludlužnících, neboť jejich majetek to reálně

neumožňoval, pak pokud se dlužník vzdal exekučně postižitelného majetku,

nepochybně zkracuje uspokojení pohledávky žalobce, nedostalo-li se mu na

základě provedeného úkonu (darování) jakéhokoli protiplnění. K odvolání žalované Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 25. 5. 2016, č. j. 26

Co 171/2016 – 232, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že

žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení

3.388,-Kč k rukám jeho „právní zástupkyně“. Souhlasil se soudem prvního stupně,

že byly splněny zákonné předpoklady ve smyslu § 42a obč. zák. pro vyslovení

neúčinnosti posuzovaných darovacích smluv (za situace, kdyby tu nebyli další

spoludlužníci ze směnky). Neshledal důvod odchylovat se od svých závěrů

vyslovených v předchozím zrušovacím usnesení ze dne 27. 5. 2015, č. j. 26 Co

118/2015 -150, a v plném rozsahu na ně odkázal. Polemika žalované k otázce

naplnění těchto zákonných předpokladů ve své podstatě odpovídá tomu, co již

bylo uplatněno ve fázi řízení do vydání zmíněného zrušovacího usnesení

odvolacího soudu. Případná nová tvrzení a důkazy v tomto směru by pak již byly

uplatněny v rozporu s koncentrací řízení, když po tomto zrušovacím usnesení

byla otevřena jen otázka majetkových poměrů dalších spoludlužníků J. v

rozhodném období. Soud prvního stupně podle jeho názoru správně na podkladě

provedeného dokazování dospěl k závěru, že další spoludlužníci ze směnky R. J. a P. Ř. v rozhodném období nedisponovali majetkem dostatečným k uspokojení

pohledávky žalobce ze směnky. Souhlasil také s tím, že vlastnili-li

spoludlužníci v rozhodném období obchodní podíly v různých společnostech s

ručením omezeným, pak za situace, že tyto společnosti neplnily své oznamovací

povinnosti vůči obchodnímu rejstříku, nevytvářely účetní uzávěrky, nelze

odůvodněně učinit závěr, že by hodnota těchto obchodních podílů byla v rámci

exekučního postižení dostatečná k uspokojení pohledávky žalobce ze směnky.

Působili-li jako statutární orgán různých obchodních společností, sami

vypověděli, že z těchto funkcí neměli ve sledovaném období žádné příjmy,

případně pouze příjmy na úrovni minimální mzdy, a to při existenci dalších

svých dluhů. Vzhledem k tomu, že v řízení bylo prokázáno, že kromě J. ani další

dva spoludlužníci ze směnky v rozhodném období nedisponovali majetkem, ze

kterého by žalobce mohl uspokojit svou pohledávku z této směnky, je třeba

uzavřít, že posuzovanými darovacími smlouvami došlo ke zkrácení vymahatelné

pohledávky žalobce ze směnky. Protože byly splněny i další zákonné předpoklady

pro uplatnění § 42a obč. zák. na posuzovaná darování, správně soud prvního

stupně rozhodl tak, že ve vztahu k žalobci prohlásil tato darování za právně

neúčinná. V dovolání proti rozsudku odvolacího soudu žalovaná spatřuje jeho přípustnost v

tom, že

„i. v rozhodovací praxi dovolacího soudu v oblasti odpůrčích žalob není dosud

uspokojivě řešena aktivní legitimace právního nástupce původního věřitele, kdy

právní nástupce

- žalující věřitel, nabyl pohledávku ze směnky rubopisem, tedy zda na

nabyvatele směnky přechází právo domáhat se vyslovení neúčinnosti právního

úkonu ve smyslu § 42a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v rozhodném

znění jako právo spojené s pohledávkou ve smyslu § 524 odst. 2 občanského

zákoníku;

ii. právní názor odvolacího soudu ohledně úmyslu dlužníka zkrátit žalobce se z

části odchyluje od rozhodovací praxe dovolacího soudu, když tento úmysl byl

dovozen za situace, kdy pan J. - dlužník žalobce disponoval dostatečným

majetkem k uspokojení pohledávky žalobce. Z části pak související otázky nejsou

dosud spolehlivě řešeny rozhodovací praxí dovolacího soudu, když není

uspokojivě řešena otázka, zda dlužník může mít úmysl zkrátit svého věřitele,

pokud neví, že mu dluží;

iii, v rozhodovací praxi dovolacího soudu v oblasti odpůrčích žalob není dosud

uspokojivě řešen vztah mezi zkrácením věřitele a hodnotou majetku, jehož

převodem mělo dojít k jeho zkrácení. iv. právní názor odvolacího soudu ohledně vědomosti dovolatelky jako osoby

blízké dlužníka o jeho úmyslu zkrátit žalobce se odchyluje od rozhodovací praxe

dovolacího soudu“. Navrhla, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu i rozsudek Okresního soudu

v Kolíně č. j. 15 C 112/2012-207 zrušil a vrátil věc k dalšímu řízení. K

doplnění dovolání ze dne 26. 5. 2017 nemohl dovolací soud přihlížet, neboť bylo

učiněno po uplynutí prekluzívní lhůty uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. (srov. § 240 odst. 2 o. s. ř.). Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního

řádu) dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění účinném do 29. 9. 2017, neboť rozhodnutí odvolacího soudu

bylo vydáno přede dnem 30. 9. 2017 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění

pozdějších předpisů, a některé další zákony)

- dále jen „o. s. ř.“.

Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku

odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě

uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. a že jde o rozhodnutí, proti

kterému je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť napadený

rozsudek závisí na vyřešení otázky aktivní legitimace k podání žaloby podle

ustanovení § 42a zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, která dosud nebyla v

rozhodovací praxi dovolacího soudu ve všech souvislostech vyřešena, přezkoumal

rozsudek odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř. bez jednání (§

243a odst. 1, věta první o. s. ř.) a dospěl k závěru, že dovolání není

opodstatněné. Projednávanou věc je třeba i v současné době posuzovat - vzhledem k tomu, že

žalobce se domáhá určení, že jsou vůči němu právně neúčinné darovací smlouvy ze

dne 26. 11. 2010, ze dne 13. 12. 2010, a ze dne 27. 12. 2010 - podle zákona

40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění do 22. 2. 2011, tj. do dne, než nabyl

účinnosti zákon č. 28/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále též jen

„obč. zák.). Věřitel se může domáhat, aby soud určil, že dlužníkovy právní úkony, pokud

zkracují uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, jsou vůči němu právně

neúčinné; toto právo má věřitel i tehdy, je-li nárok vůči dlužníkovi z jeho

odporovatelného úkonu již vymahatelný anebo byl-li již uspokojen (srov. § 42a

odst. 1 obč. zák.). Odporovat je možné právním úkonům, které dlužník učinil v

posledních třech letech v úmyslu zkrátit své věřitele, musel-li být tento úmysl

druhé straně znám, a právním úkonům, kterými byli věřitelé dlužníka zkráceni a

k nimž došlo v posledních třech letech mezi dlužníkem a osobami jemu blízkými

(§ 116 a § 117 obč. zák.), nebo které dlužník učinil v uvedeném čase ve

prospěch těchto osob, s výjimkou případu, když druhá strana tehdy dlužníkův

úmysl zkrátit věřitele i při náležité pečlivosti nemohla poznat (srov. § 42a

odst. 2 obč. zák.). Právo odporovat právním úkonům lze uplatnit vůči osobě, v

jejíž prospěch byl právní úkon učiněn, nebo které vznikl z odporovatelného

úkonu dlužníka prospěch (srov. § 42a odst. 3 obč. zák.). Právní úkon, kterému

věřitel s úspěchem odporoval, je vůči němu neúčinný potud, že věřitel může

požadovat uspokojení své pohledávky z toho, co odporovatelným úkonem ušlo z

dlužníkova majetku; není-li to dobře možné, má právo na náhradu vůči tomu, kdo

měl z tohoto úkonu prospěch (srov. § 42a odst. 4 obč. zák.). Dlužníkem věřitele je třeba ve smyslu ustanovení § 42a obč. zák. rozumět nejen

osobu, která je zavázána splnit věřiteli vlastní dluh (jiný závazek), ale i

ručitele a další osoby, které jsou z důvodu akcesorické a subsidiární

povinnosti zákonem zavázány (zejména z titulu zajištění závazků) uspokojit

pohledávku věřitele (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 1999, sp. zn. 31 Cdo 870/99, uveřejněný pod číslem 52/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek, část občanskoprávní a obchodní). Smyslem žaloby podle ustanovení § 42a obč. zák.

(odpůrčí žaloby) je - uvažováno

z pohledu žalujícího věřitele - dosáhnout rozhodnutí soudu, kterým by bylo

určeno, že je vůči němu neúčinný dlužníkem učiněný právní úkon. Rozhodnutí

soudu, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno, představuje podklad k tomu, aby se

věřitel mohl na základě titulu způsobilého k výkonu rozhodnutí (exekučního

titulu), vydaného proti dlužníku, domáhat nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce)

postižením toho, co odporovaným (právně neúčinným) právním úkonem ušlo z

dlužníkova majetku, a to nikoliv proti dlužníku, ale vůči osobě, v jejíž

prospěch byl právní úkon učiněn. V případě, že uspokojení věřitele z tohoto

majetku není dobře možné (například proto, že osobě, v jejíž prospěch dlužník

odporovaný právní úkon učinil, již takto nabyté majetkové hodnoty nepatří),

může se věřitel

- místo určení neúčinnosti právního úkonu - domáhat, aby mu ten, komu z

odporovatelného právního úkonu dlužníka vznikl prospěch, vydal takto získané

plnění. Odpůrčí žaloba je tedy právním prostředkem sloužícím k uspokojení

vymahatelné pohledávky věřitele v řízení o výkon rozhodnutí (v exekučním

řízení), a to postižením věcí nebo jiných majetkových hodnot, které odporovaným

právním úkonem ušly z dlužníkova majetku, popřípadě vymožením peněžité náhrady

ve výši odpovídající prospěchu získanému z odporovatelného právního úkonu. Podmínky, za nichž věřitel může odporovat právním úkonům dlužníka, uvádí

ustanovení § 42a odst. 2 obč. zák. Odporovatelným je takový právní úkon

dlužníka, který učinil v posledních třech letech v úmyslu zkrátit své věřitele,

musel-li být tento úmysl druhé straně znám. Úmysl dlužníka cum animo fraudandi

není podmínkou odporovatelnosti tehdy, jestliže „druhou stranou“ jsou osoby

dlužníkovi blízké; úmysl dlužníka zkrátit jeho věřitele v takovémto případě

zákon předpokládá a je na osobách dlužníkovi blízkých, aby prokázaly opak (tj. že úmysl dlužníka zkrátit věřitele nemohly i při náležité pečlivosti poznat). O

úmysl zkrátit věřitele se jedná zejména tehdy, jestliže dlužník právním úkonem

chtěl zkrátit své věřitele, nebo jestliže věděl, že právním úkonem může zkrátit

své věřitele, a pro případ, že je skutečně zkrátí, s tím byl srozuměn. Rozhodující také je, že odporovaný úkon (objektivně) zkracuje věřitele dlužníka

(a že je s tím dlužník alespoň srozuměn); případný motiv, pohnutka dlužníka pro

takový úkon či to, že tímto úkonem plní nějaký jiný svůj závazek, přitom nejsou

rozhodné. Rovněž v případě, že dlužník plní uzavřením smlouvy se třetí osobou

svůj morální nebo právní závazek, může uzavřením smlouvy sledovat úmysl zkrátit

své věřitele (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2006, sp. zn. 30 Cdo 653/2006). K odpůrčí žalobě je aktivně věcně legitimován (§ 42a odst. 1 obč. zák.)

věřitel, jehož pohledávka za dlužníkem je vymahatelná (srov. též rozsudek

Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 11. 1996 sp. zn. 15 Co 714/95,

uveřejněný pod č. 12 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1998),

jestliže dlužníkovy právní úkony zkracují její uspokojení. Věřitelem je ten,

kdo má za dlužníkem pohledávku (ať splatnou či nesplatnou, popř.

budoucí). Vymahatelnou se rozumí taková pohledávka, jejíž splnění lze vynutit cestou

výkonu rozhodnutí (exekuce), tj. pohledávka, která byla věřiteli přiznána

vykonatelným rozhodnutím nebo jiným titulem, podle kterého lze nařídit výkon

rozhodnutí (exekuci). Dlužníkovy právní úkony zkracují pohledávku věřitele

zejména tehdy, jestliže vedou ke zmenšení majetku dlužníka a jestliže v

důsledku nich nastalé zmenšení majetku má současně za následek, že věřitel

nemůže dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku dlužníka, ačkoliv - nebýt

těchto úkonů - by se z majetku dlužníka alespoň zčásti uspokojil (srov. též

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2002, sp. zn. 21 Cdo 549/2001,

uveřejněný pod číslem 64/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část

občanskoprávní a obchodní, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 2. 2016,

sp. zn. 29 Cdo 307/2014, uveřejněný pod číslem 64/2017 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní). Břemeno tvrzení a

důkazní břemeno o tom, že pohledávka je vymahatelná a že dlužníkovy právní

úkony objektivně zkracují její uspokojení, nese věřitel. Z toho, jak ustanovení § 42a odst. 2 obč. zák. vymezuje podmínky

odporovatelnosti právním úkonům dlužníka, nevyplývá, že by předpokladem

odporovatelnosti muselo být zkrácení uspokojení již vymahatelné pohledávky

věřitele nebo splatné pohledávky věřitele. Protože je možné odporovat právním

úkonům dlužníka, které zkracují věřitele (učiněným v úmyslu zkrátit věřitele),

postačuje, aby dlužník sledoval svým jednáním zkrácení jakékoliv pohledávky

svého věřitele; není vůbec rozhodné, zda šlo o pohledávku splatnou či

nesplatnou, popřípadě budoucí, nebo zda pohledávka byla vymahatelnou. Pro

uplatnění odporu je z tohoto hlediska významné jen to, že věřitel skutečně má

vůči dlužníku pohledávku (tedy že je jeho věřitelem) a že dlužník učinil právní

úkon v úmyslu zkrátit její uspokojení, tj. že svým právním úkonem úmyslně

nastolil takový stav, který věřiteli znemožňuje nebo ztěžuje uspokojení jeho

pohledávky z dlužníkova majetku. Požadavek, aby žalující věřitel měl

vymahatelnou pohledávku, je otázkou věcné legitimace; k tomu, aby žalující

věřitel byl věcně legitimován, postačuje, aby jeho pohledávka za dlužníkem byla

vymahatelnou alespoň v době rozhodnutí soudu o jím podané odpůrčí žalobě (srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 5. 1999, sp. zn. 31 Cdo 1704/98,

uveřejněný pod číslem 27/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část

občanskoprávní a obchodní, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2015,

sp. zn. 21 Cdo 4806/2014, uveřejněný pod číslem 80/2016 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní). S názorem dovolatelky, že žalobce není aktivně legitimován k tomu, aby se

domáhal neúčinností právních úkonů J., protože takové právo na něj nemohlo

přejít na základě indosamentu směnky, dovolací soud nesouhlasí.

K odpůrčí žalobě je aktivně věcně legitimován jen ten, kdo měl za dlužníkem

pohledávku v době, kdy byl učiněn odporovaný právní úkon, a to i pohledávku

nesplatnou nebo pohledávku, která má na základě vzniklého závazkového právního

vztahu vzniknout až v budoucnu. Pohledávka za dlužníkem přitom nemusí být v

této době ještě vymahatelná; z hlediska věcné legitimace k odpůrčí žalobě

postačuje, aby pohledávka za dlužníkem byla vymahatelnou alespoň v době

rozhodnutí soudu o podané odpůrčí žalobě. Ten, kdo nemá za dlužníkem

pohledávku, nemůže být jeho věřitelem a je pojmově vyloučeno, aby dlužník

učinil právní úkon v úmyslu zkrátit „svého věřitele“ (tj. zkrátit uspokojení

věřitelovy pohledávky) - srov. již výše citovaný rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 22. 1. 2002, sp. zn. 21 Cdo 549/2001, uveřejněný pod číslem 64/2002 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní. Vymahatelnou pohledávkou za dlužníkem, která může založit aktivní věcnou

legitimaci věřitele k odpůrčí žalobě, je též pohledávka ze směnky přiznaná

věřiteli směnečným platebním rozkazem (§ 175 občanského soudního řádu). Směnka je v právní teorii obvykle definována jako dlužnický dokonalý cenný

papír, jímž za předpokladu splnění přísných formálních náležitostí vzniká

přímý, bezpodmínečný, nesporný a abstraktní závazek určité osoby zaplatit

majiteli směnky v určitém místě a čase stanovenou peněžitou částku; i když se

vystavení směnky zpravidla opírá o určitý důvod (kauzu), vzniká ze směnky

specifický (směnečný) právní vztah, jehož abstraktní charakter tkví v tom, že

právní důvod (kauza) není pro jeho existenci významný a ze směnky nevyplývá;

směnečný závazek je přitom zcela samostatný a oddělený od případného závazku,

který byl důvodem jeho vzniku. Vzhledem k tomu, že zákon nerozlišuje jednotlivé

druhy směnek (právní teorie vymezuje rozdíly mezi směnkami pro soluto, pro

solvendo a směnkami zajišťovacími), je třeba i v případě tzv. směnek

zajišťovacích dovodit, že nejsou akcesorickým závazkem ve vztahu k závazku

jinému. S dovolatelkou lze souhlasit v tom, že „žalobce nenabyl pohledávku za panem J. postoupením podle § 524 a násl. OZ“, neboť „na žalobce byla pouze převedena

směnka vlastní vystavená panem J. na řad paní N., a to rubopisem ve smyslu § 11

zákona č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový“ V tomto směru naopak nelze souhlasit

s odvolacím soudem, že „postoupením předmětné pohledávky ze směnky rubopisem na

žalobce přešla dle § 524 odst. 2 OZ všechna práva s touto pohledávkou spojená“. Nemůže tomu tak být proto, že směnku na řad nelze převést smlouvou o postoupení

pohledávky, neboť závazek, vyplývající ze směnky, není akcesorickým závazkem k

závazku jinému, není tedy závislý na existenci závazku, k jehož případnému

zajištění byla směnka vydána, a nesdílí (bez dalšího) osud tohoto závazku.

Z

povahy směnky a ze samostatnosti směnečného závazku, který je zcela samostatný

a oddělený od případného závazku, který byl důvodem jeho vzniku, vyplývá, že

postoupením pohledávky ze smlouvy, zajištěné směnkou, nepřecházejí bez dalšího

na postupníka ani práva a povinnosti ze směnky (z hmotněprávního vztahu), ani

práva a povinnosti z pravomocného směnečného platebního rozkazu, jenž byl na

základě této směnky vydán (srov. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne

14. 9. 2005, sp. zn. 29 Odo 1114/2004, který byl uveřejněn pod č. 10 v časopise

Soudní judikatura, roč. 2006, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2002, sp. zn. 29 Odo 252/2001, které bylo uveřejněno pod č. 158 v časopise Soudní

judikatura, roč. 2002, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 9. 2016, sp. zn. 21 Cdo 5332/2015). Obdobně indosamentem (rubopisem) směnky nepřechází

(nemohou přecházet) práva z případné pohledávky, jež byla důvodem pro vystavení

směnky. Plněním na směnku tak (na rozdíl od plnění z důvodu ručení či

zástavního práva) směnkou (případně) zajištěná pohledávka nezaniká a stejně tak

plněním na pohledávku nezaniká pohledávka ze směnky, kterou je taková

pohledávka případně zajištěna. Je-li směnkou zajištěno splnění pohledávky za

třetí osobou (odlišnou od dlužníka ze směnky), zaplacením takové směnky plní

směnečný dlužník svůj vlastní dluh ze směnky (srov. například odůvodnění

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 2008, sp. zn. 29 Odo 1141/2006,

uveřejněného pod číslem 77/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část

občanskoprávní a obchodní, nebo odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2014, sp. zn. 33 Cdo 2642/2014). V projednávané věci však pro posouzení důvodnosti žaloby otázka převodu práv ze

směnky oproti postoupení pohledávky význam neměla. Jak totiž vyplývá ze

skutkových zjištění soudů, k indosamentu (rubopisu) směnky došlo dne 6. 6. 2012

(tímto dnem se žalobce stal oprávněným ze směnky) a směnečný platební rozkaz, o

který žalobce opírá své tvrzení, že má vůči dlužníku (V. J.) pohledávku, byl

vydán Městským soudem v Praze pod č. j. 15 C 112/2012-39, dne 12. 11. 2012, ve

prospěch žalobce. Vymahatelnou pohledávkou za dlužníkem, která zakládá aktivní

věcnou legitimaci věřitele (žalobce) k odpůrčí žalobě, je tak pohledávka ze

směnky, přiznaná žalobci vůči dlužníku (V. J.) směnečným platebním rozkazem,

vydaným na základě žaloby podané žalobcem, který svoji aktivní legitimaci ve

směnečném řízení dovozoval z indosamentu (rubopisu) směnky původně vystavené R. J. na řad D. N.; směnka byla avalována za výstavce V. J., který se tak stal

směnečným rukojmím (srov. čl. I. § 30 a násl. zákona č. 191/1950 Sb. – dále též

jen „směnečný zákon“). Odvolací soud proto správně uzavřel, že „žalobce

disponuje vůči dlužníku J. vymahatelnou pohledávkou ve výši 1.100.000,- Kč s

příslušenstvím, přiznanou mu pravomocným směnečným platebním rozkazem“. Na uvedeném závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, že odporované úkony

(darovací smlouvy) byly učiněny již ve dnech 26. 11. 2010, 13. 12. 2010 a 27. 12. 2010, tedy ještě v době, kdy oprávněnou ze směnky vůči avalovi (směnečnému

rukojmímu) V. J.

byla D. N. Již výše bylo zdůvodněno, že aktivně věcně

legitimován je ten, kdo měl za dlužníkem pohledávku v době, kdy byl učiněn

odporovaný právní úkon, a to i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku, která má

na základě vzniklého závazkového právního vztahu vzniknout až v budoucnu. Z

výše uvedené charakteristiky směnky jako dlužnického dokonalého cenného papíru

vyplývá mimo jiné i závazek případného avala (srov. čl. I. § 30 směnečného

zákona) zaplatit majiteli směnky v určitém místě a čase stanovenou peněžitou

částku (srov. čl. I. § 32 odst. 1 a § 47 odst. 1 směnečného zákona). Podle ustanovení čl. I. § 14 odst. 1 směnečného zákona se indosamentem

(rubopisem) převádějí všechna práva ze směnky, tj. i právo požadovat po

směnečném rukojmím zaplacení směnečné sumy. Žalobce se tak stal (směnečným)

věřitelem s právem (mimo jiné) požadovat, aby mu směnečný rukojmí zaplatil

směnečnou sumu, včetně případných dalších nároků ze směnky. S převodem směnky

přitom žalobce nabyl i právo domáhat se neúčinnosti právního úkonu (§ 42a obč. zák.), který dlužník (směnečný rukojmí) učinil v době, kdy směnečným věřitelem

byl předchozí majitel směnky (v daném případě remitent – D. N.). Jinak řečeno, jde-li o legitimaci k podání odpůrčí žaloby (§ 42a obč. zák.),

není žádný důvod, pro který by měl mít věřitel směnky, kterou nabyl rubopisem,

méně práv, než věřitel, který nabyl pohledávku (např. ze závazkového vztahu)

smlouvou o postoupení pohledávky. O tom, že v posledně uvedeném případě

postupník nabývá (spolu s pohledávkou) i právo odporovat právnímu úkonu

dlužníka, přitom pochybnosti nejsou (srov. např. důvody rozsudku Nejvyššího

soudu ze dne 11. července 2013, sp. zn. 21 Cdo 2905/2012) a nemá je ostatně ani

dovolatel. Konečně je v poměrech dané věci zjevné, že dovolání je neopodstatněné i v

rovině vlastní argumentace, když směnka byla převedena na žalobce rubopisem s

účinky obyčejného postupu (čl. I. § 20 odst. 1 věta druhá směnečného zákona, ve

spojení se závěry, které Nejvyšší soud formuloval v rozsudcích ze dne 25. dubna

2007, sp. zn. 29 Odo 1636/2005, a ze dne 28. srpna 2008, sp. zn. 29 Odo

1446/2006, uveřejněných v časopise Soudní judikatura č. 10, ročník 2007, pod

číslem 151, a č. 3, ročník 2009, pod číslem 42, jakož i v rozsudku ze dne 31. března 2014, sp. zn. 29 Cdo 1779/2011). Dovolatelkou označená otázka „aktivní legitimace právního nástupce původního

věřitele, kdy právní nástupce - žalující věřitel, nabyl pohledávku ze směnky

rubopisem“ tak byla odvolacím soudem vyřešena správně. Správně odvolací soud posoudil i otázky prokazování úmyslu dlužníka zkrátit

žalobce a vztahu mezi zkrácením věřitele a hodnotou majetku, jehož převodem

mělo dojít k jeho zkrácení (srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 5. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1912/2000, uveřejněný pod číslem 35/2002 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, odůvodnění rozsudku

Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2006, sp. zn. 30 Cdo 653/2006, odůvodnění

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2008, sp. zn. 21 Cdo 4250/2007,

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2008, sp. zn.

21 Cdo 4333/2007,

uveřejněný pod číslem 30/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část

občanskoprávní a obchodní, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. 21 Cdo 4806/2014, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2012, sp. zn. 21

Cdo 720/2011, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 7. 2013, sp. zn. 21 Cdo

2905/2012, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2012, sp. zn. 21 Cdo

3654/2011, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. 21 Cdo

207/2015, uveřejněný pod číslem 80/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek, část občanskoprávní a obchodní). Namítá-li dále dovolatelka, že v řízení bylo prokázáno, že „nemovitosti

vlastněné panem J. měly hodnotu zdaleka přesahující 10 milionů korun a

společnost SOLTERA CONSULTING s. r. o. vytvářela zisky v řádech milionů“, že

„závěr o nedostatečnosti majetku pana J. se zcela opírá o pouhý e-mail, který

pan J. zaslal třetí osobě“, že „dovolatelka znala majetkové poměry pana J., ale

právě na základě těchto znalostí nemohla pojmout podezření, že pan J. má při

darování úmysl jakéhokoliv ředit věřitele zkracovat“, a že „stěžejní zjištění o

úmyslu pana J. zkrátit žalobce soud učinil při porušení zásad provádění a

hodnocení důkazů“ a činí závěr, že „soud dospěl ke skutkovým závěrům, které

nemají oporu v provedeném dokazování“, napadá tím rozsudek odvolacího soudu z

jiných důvodů, než pro které jedině může být dovolání podáno (srov. § 241a

odst. 1 o. s. ř.). Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu je z hlediska uplatněných

dovolacích důvodů správný. Protože nebylo zjištěno, že by byl postižen některou

z vad uvedených v ustanovení § 229 odst. 1 o. s. ř., § 229 odst. 2 písm. a) a

b) o. s. ř. nebo v § 229 odst. 3 o. s. ř. anebo jinou vadou, která by mohla mít

za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, Nejvyšší soud České republiky

dovolání žalované podle ustanovení § 243d písm. a) o. s. ř. zamítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243c

odst. 3 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.

s. ř., neboť žalovaná, jejíž dovolání bylo zamítnuto, na náhradu nákladů

dovolacího řízení nemá právo a žalobci v dovolacím řízení žádné náklady

nevznikly.

Poučení:Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 8. 2018

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu