Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že manželství účastníků bylo rozvedeno
ke dni 14. 1. 2004 a účastníci se nedohodli na vypořádání společného jmění
manželů („SJM“). Za trvání manželství účastníci uzavřeli formou notářského
zápisu dne 25. 4. 2001, sp. zn. NZ 258/2001, N 268/2001, smlouvu o zúžení
zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů, na základě které dům čp. 220 na parc. č. 557, parc. č. 557 a parc. č. 558, vše v obci a k. ú. V., okres
České Budějovice, vyloučili ze SJM s tím, že nemovitosti se staly výlučným
vlastnictvím žalované. Soud proto uvedené nemovitosti nezahrnul do společného
jmění účastníků. Do SJM rovněž nezahrnul studnu a vedlejší stavbu na pozemku
parc. č. 558 v k. ú. V., když dospěl k závěru, že nejsou samostatným předmětem
SJM, ale tvoří součást komplexu nemovitostí, které se staly po zúžení SJM
výlučným majetkem žalované. Při vypořádání soud vyšel z rovnosti podílů
účastníků. Přihlédl k investicím ze společných prostředků účastníků do
nemovitostí vyňatých ze SJM v celkové výši 122.637,- Kč, z nichž polovinu musí
žalovaná žalobci vrátit. Mezi účastníky bylo sporné, zda rekreační domek na
stavební parcele 1358/2 v obci a k. ú. H. P. je výlučným vlastnictvím žalované
(jen jí rozestavěný domek darovali smlouvou z 30. 6 1987 její rodiče Ing. F. a
J. R. a spolu se stavbou na ni přešlo i právo osobního užívání pozemku), nebo
náleží do SJM, když podle tvrzení žalobce stavbu prováděl sám se svým bratrem
a kamarády poté, co se i s žalovanou dohodli s jejími rodiči, že na pozemku v
osobním užívání budou stavět a rodiče pak na ně rozestavěný domek převedou. Uvedený rozestavěný domek včetně pozemku byl v době převodu znalcem oceněný
částkou 46.960,- Kč. Přestože u Okresního soudu v Českém Krumlově bylo pod sp. zn. 2 C 369/2003 vedeno řízení žalobce proti žalované a společnosti E., s. r. o., o určení vlastnictví k uvedeným nemovitostem, nebyla otázka vlastnictví ke
sporným nemovitostem v tomto řízení vyřešena, neboť řízení bylo zastaveno po
zpětvzetí žaloby. V řízení o vypořádání SJM soud již neřešil otázku, kdo přesně
má uvedené nemovitosti ve vlastnictví ani platnost výše zmíněné darovací
smlouvy, ale postačil mu závěr, že nemovitosti nenáleží do SJM. Neshledal totiž
žádnou dohodu o tom, že by nemovitosti byly převedeny do společného jmění
účastníků, ani jinou skutečnost, na základě které by se nemovitosti staly
součástí jejich společného jmění. Z tvrzení žalobce, že rodiče žalované
slibovali převést dům a pozemek na účastníky, by se dalo dovodit pouze to, že
rodiče žalované chtěli mít alespoň zpočátku výstavbu ve své moci, tudíž tu
nemohla být dohoda, že se účastníci jako manželé stanou po vzniku stavby jako
věci v právním smyslu jejími vlastníky. Mohlo se jednat o pouhý příslib bez
právních důsledků, který si rodiče mohli rozmyslet. Soud přihlédl i k tomu, že
žalobce dříve neplatnost darovací smlouvy nenamítal a neměl ani námitek k tomu,
že na kolaudačním rozhodnutí byla uvedena žalovaná sama jako stavebník a
žalobci dala pro zařízení kolaudace plnou moc.
Soud uzavřel, že i když je
nesporné, že se žalobce s bratrem a kamarády podílel na stavbě (podle tvrzení
žalované byla stavba financována jejími rodiči a podle tvrzení žalobce z
prostředků ve výši 70.000,- Kč, které získal od bratra z majetkového vyrovnání
mezi nimi), nezískali tím účastníci podíl na nemovitostech a vytvoření nové
věci nemohlo být způsobem, jak se nemovitosti dostaly do SJM. Soud dále
dovodil, že ani v případě, že by darovací smlouva byla neplatná, nebyla by zde
dobrá víra účastníků, že nemovitosti nabyli do SJM, nemohli tedy vydržet
vlastnictví k uvedeným nemovitostem. Soud zohlednil investice ve výši 200.000,-
Kč ze společného majetku do uvedených nemovitostí. Ohledně dalších investic
tvrzených žalobcem ve výši 70.000,- Kč vyšel z nesporného tvrzení účastníků, že
z této částky byla částka 6.500,- Kč použita na zakoupení kožichu pro žalovanou
a u zbývající částky 63.500,- Kč uzavřel, že žalobce jejich investici do výše
uvedených nemovitostí neprokázal. Soud přikázal žalované „v souladu s dohodou
účastníků“ (kterou však blíže neupřesnil) dluh ve výši 761.098,21 Kč z
hypotečního úvěru poskytnutého Komerční bankou, a. s., na výstavbu domu ve
Včelné, který je v jejím výlučném vlastnictví. Ohledně této nemovitosti bylo
sice SJM zúženo, nicméně dluh vznikl za trvání manželství po vzájemné dohodě
účastníků a má svůj vlastní režim bez ohledu na osud nemovitosti. Rovněž jí
přikázal dluhy ve výši 108.507,45 Kč a 108.542,99 Kč ze stavebního spoření u M. p. S. s., a. s., dále pohledávku ze zůstatku na běžném účtu u K. b., a. s., a
pohledávku ze stavebního spoření u M. p. Žalobci pak přikázal pohledávky z
účtů u Č. o. b., a. s., pohledávku ze životního pojištění u K. p., a. s.,
vedeného na jeho jméno ve výši 5.340,- Kč, pohledávku z pojistné smlouvy vedené
u Č. p., a. s., ve výši 11.514,- Kč, majetkovou hodnotu advokátní kanceláře
žalobce v hodnotě 429.703,77 Kč (ve výroku uvedl, že přikazuje „advokátní
kancelář JUDr. E. Z.“) a předměty tvořící součást souboru věcí sloužících k
podnikání žalobce. Při stanovení majetkové hodnoty advokátní kanceláře soud
vycházel ze znaleckého posudku znaleckého ústavu B. – A., a. s., který upravil
poté, co žalobce doložil, že k datu 13. 1. 2003 měl peněžní prostředky na
bankovních účtech o 37.296,23 Kč nižší, než ze kterých vycházel znalecký
posudek. Při vypořádání zohlednil pojistné žalobce ve výši 11.697,- Kč, které
mu bylo vyplaceno po zániku SJM, a pojištění žalované ve výši 17.815,- Kč,
vyplacené též po zániku SJM, dále přihlédl k částce 28.000,- Kč, zaplacené z
výlučných prostředků žalobce na společné úvěry po zániku SJM.
Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud odvolací k odvolání obou
účastníků rozsudkem ze dne 31. července 2007, č. j. 8 Co 2730/2006-310, ve
znění usnesení ze dne 16. srpna 2007, č. j. 8 Co 2730/2006-328, rozsudek
soudu prvního stupně potvrdil ve výroku I. o přikázání movitých věcí
účastníkům, ve výrocích II. až IV. o přikázání dluhů a pohledávek do výlučného
vlastnictví žalované, ve výrocích VII. až X. a XII. o přikázání pohledávek
žalobci a o povinnosti žalované vydat mu movité věci. Ve zbytku rozsudek soudu
prvního stupně změnil tak, že žalobci přikázal pohledávku ve výši 11.697,- Kč
z pojistné smlouvy vedené u České pojišťovny, a. s., pod č. 22525712-14/5S,
přikázal mu i hodnotu podniku, totiž souboru práv vážících se k výkonu
advokacie pod IČ 66215251 v celkové výši 429.703, 77 Kč. Žalované přikázal
pohledávku ve výši 17.815,- Kč z pojistné smlouvy vedené u Č. p.. a. s. pod č. 22525706 – 17/DPP10/55 a dluh ve výši 116.964,37 Kč z hypotečního úvěru u K. b., a. s., a to ze smlouvy č. 23000240062. Do výlučného vlastnictví žalované
přikázal studnu a dům bez č. p./č. e. (zahradní domek) na parc. č. 558 –
zahrada, vše v obci a k. ú. V., okres Č. B. Uložil žalobci povinnost zaplatit
žalované na vyrovnání jejího podílu částku 565.718,38 ve splátkách s tím, že
první ve výši 165.718,39 Kč je splatná do 31. 12. 2007, druhá ve výši 200.000,-
Kč je splatná do 30.9. 2008 a poslední ve výši 200.000,- Kč je splatná do 30. 6. 2009. Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení. Pokud se týká hodnoty souboru
práv vážících se k výkonu advokacie odvolací soud pouze po formální stránce
upravil výrok rozsudku soudu prvního stupně. Dospěl k závěru stejně jako soud
prvního stupně, že do masy SJM tato majetková hodnota náleží včetně
leasingových práv vážících se k osobnímu automobilu, který žalobce v
souvislosti s tímto podnikáním užívá. Konstatoval, že žalobce jako advokát je
podnikatelem, který podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění, a
to podle zvláštního předpisu. Pak také souhrn hmotných a nehmotných složek
tohoto podnikání je možné považovat za podnik svého druhu, který musí být v
rámci SJM vypořádán. Ke stejným závěrům jako soud prvního stupně došel i
ohledně správnosti znaleckého posudku, zejména, když soud prvního stupně
zohlednil rozdíl v zůstatcích na účtech mezi daty 31. 12. 2002 a 13. 1. 2003. Okolnost, že ocenění bylo provedeno k 31. 12. 2002 a nikoliv ke 14. 1. 2003
nemůže za obvyklého chodu věcí mít vliv na tržní hodnotu. Odvolací soud
ohledně studny a zahradního domku na parc. č. 588 v k. ú. Včelná dospěl na
rozdíl od soudu prvního stupně k závěru, že se jedná o příslušenství pozemku,
resp. obytného domu, které nepřechází automaticky s věcí hlavní, ale ve smlouvě
o zúžení zákonem stanoveného rozsahu SJM by musela být písemně vyjádřena vůle k
převodu konkrétně specifikovaného příslušenství, což se nestalo. Proto uvedené
věci soud vypořádal v rámci SJM. Pokud se týká rekreačního domu v k. ú. H. P.,
doplnil odvolací soud řízení výslechem svědků Ing. F. R. a MUDr. J. K.
a dospěl
ohledně vlastnictví stavby i ohledně jejího financování ke stejným závěrům jako
soud prvního stupně, že nemovitost nenáleží do SJM. Soud dále zahrnul do SJM a
přikázal žalované závazek, a to úroky z hypotéčního úvěru poskytnutého K. b.,
a. s., na základě smlouvy č. 23000240062 na stavbu domu v k. ú. Včelná ve výši
116.964,37 Kč, který soud prvního stupně opomenul zahrnout. Dovodil, že úroky
tvoří příslušenství hypotéčního úvěru a jeho nedílnou součást. Jistinu nelze
bez smluvní sankce ve výši 25 % z předčasně splacené jistiny zaplatit. Za
normálního běhu věcí žalovaná zaplatí jak jistinu, tak i smluvený úrok v plné
výši. Odvolací soud přikázal žalobci pohledávku z pojistné smlouvy u Č. p., a. s., ve výši 11.697,- Kč a ve prospěch žalované pohledávku z pojistné smlouvy
tamtéž ve výši 17.815,- Kč, které soud prvního stupně opomněl ve výroku uvést,
ačkoliv s těmito částkami, jak vyplývá z odůvodnění, počítal. Odvolací soud
vypočetl nově aktiva a pasiva a rovněž vypořádací podíl mezi účastníky, přičemž
zohlednil i vnos žalobce ve výši 28.000,- Kč, který vynaložil z výlučných
prostředků na společné úvěry po zániku SJM.
Proti rozsudku odvolacího soudu podává žalobce dovolání, jehož
přípustnost opírá o § 237 odst. 1 písm. a), c) a odst. 3 občanského soudního
řádu („o. s. ř.“) a uplatňuje dovolací důvody uvedené v § 241a odst. 2 písm. a), b) a odst. 3 o. s. ř. Dovolání směřuje pouze do výroků, které potvrzují
výroky soudu prvního stupně v bodech VII. a X., kterými byla žalobci přikázána
pohledávka ze životního pojištění ve výši 5.340,- Kč a pohledávka z pojistné
smlouvy u České pojišťovny ve výši 11.514,- Kč, dále se žalobce dovolává do
výroku v odstavci třetím, tj. do výroku, kterým mu odvolací soud přikázal
hodnotu podniku - souboru práv vážících se k výkonu advokacie v celkové výši
429.703, 77 Kč, do výroku v odstavci pátém, kterým byl žalované přikázán dluh
ve výši 116.964,37 Kč z hypotečního úvěru u K. b., a. s., (konkrétně úroky z
hypotečního úvěru) a to ze smlouvy č. 23000240062, a do výroku v odstavci
sedmém, ve kterém mu soud uložil povinnost zaplatit žalované na vyrovnání
jejího podílu částku 565.718,39 Kč. Žalobce nepovažuje za správné ani závěry
soudů obou stupňů ohledně vlastnictví rekreačního domu č. e. 37 a pozemků parc. č. 1358/2 a 1358/3 v obci O., k. ú. H. P., které nezahrnuly do masy SJM. Soudu
prvního stupně vytýká, že neprovedl v tomto směru v podstatě žádné dokazování a
odvolací soud zjistil stav neúplně (zejména měl k této věci podrobně
vyslechnout účastníky), věc nesprávně právně posoudil a jeho skutkové závěry
jsou v rozporu s provedeným dokazováním. V tomto směru porušil zásadu
dvojinstančnosti. Je pravda, že rodiče žalované získali k původní parcele č. 1358/2 právo osobního užívání a chtěli na ní postavit rekreační domek, ale
protože si v roce 1985 koupili jinou rekreační nemovitost, ztratili o stavbu
rekreačního domku v O. zájem. Nabídli tuto možnost nejprve své starší dceři a
jejímu manželovi MUDr. K. a když ti odmítli, tak své mladší dceři (žalované) a
žalobci s tím, aby domek postavili na jejich parcele, že následně na ně
převedou rozestavěnou stavbu a právo osobního užívání pozemku. Žalobce obstaral
a zaplatil stavební dokumentaci, ještě před vydáním stavebního povolení byly
vybudovány základy a v následujícím roce obvodové zdivo. V řízení nebylo sporu
o tom, že celou stavbu stavěl sám žalobce za přispění svého bratra a dalších
známých (žalovaná byla v té době až do 11. 5. 1987 hospitalizována z důvodu
rizikového těhotenství). Z této skutečnosti žalobce dovozuje, že se stali se
žalovanou vlastníky stavby rekreačního domu jejím vytvořením. Rodiče žalované
přesto rozestavěnou stavbu v roce 1987 darovali pouze žalované a žalobce z
důvodu zachování dobrých vztahů v rodině se tomu nebránil. Má však za to, že
jsou se žalovanou bezpodílovými spoluvlastníky této stavby vytvořené za trvání
manželství a že uvedené pozemky získali vydržením. Uvádí, že první fázi stavby
do doby jejího převodu financoval ze svých výlučných finančních prostředků
vyplacených mu jako vypořádání rodinného majetku jeho bratrem J. Z. v celkové
výši 70.000,- Kč.
Vyvrací tvrzení žalované, že tyto prostředky na stavbu
nepoužil a naopak uvádí, že z důkazů provedených v řízení nelze dovodit, že
žalovaná na stavbu použila prostředky získané od svých rodičů (str. 3
dovolání).
Pokud jde o dovoláním napadené výroky týkající se životního a
důchodového pojištění, uvádí, že soudy správně zjistily, že pojistné bylo
placeno ze společných prostředků, ale podle jeho názoru případné pojistné
plnění na základě smluvního vztahu mezi jedním z manželů a pojišťovnou do
společného jmění nespadá. Výplata pojistného plnění je vázána na určitou
skutečnost a je třeba zkoumat, kdo je v případě plnění oprávněnou osobou. Pokud
podmínky plnění nenastaly, je soudem zjišťovaná částka bezpředmětná.
Nepovažuje za správné, že žalované byl přikázán dluh z hypotečního
úvěru ve výši 116.964,37 Kč, který má představovat úroky z hypotečního úvěru po
odečtení státní podpory. Upozorňuje na nesprávný názor soudu, že hypoteční úvěr
nelze předčasně splatit, neboť žalovaná právě z finančních prostředků, které
obdržela z prodeje nemovitostí v k. ú. Horní Planá, v roce 2005 provedla
mimořádnou splátku na tento úvěr a případně mohla splatit i hypoteční úvěr
celý. Soud se nezabýval výplatou státní podpory v dalším období od března 2005
a neuvědomil si, že úroky z hypotečního úvěru jsou podle § 15 odst. 3 zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, odečitatelnou položkou od základu daně. Tuto
výhodu žalovaná jistě uplatnila. Vytýká odvolacímu soudu, že se vůbec nezabýval
jeho odvolací námitkou, že zbývající část hypotečního úvěru a části úvěrů ze
stavebního spoření po uzavření dohody o zúžení zákonem stanoveného rozsahu
společného jmění manželů, na základě které přešly do vlastnictví žalované
nemovitosti v k. ú. V., nepatří do společného jmění manželů, neboť hypoteční
úvěr byl zcela použit ke stavbě domu v k. ú. V. a úvěry ze stavebního spoření
byly použity na pořízení součástí této nemovitosti (zejména kuchyňské linky).
Jedná se o závazky, které se týkají majetku, který náleží výhradně žalované [§
143 odst.1 písm. b) obč. zák.]. Soud měl zkoumat platnost dohody o zúžení
zákonem stanoveného společného jmění manželů z hlediska účelu sledovaného
účastníky. Dohodu uzavírali na žádost žalované za účelem zajištění bydlení pro
ni a zejména pro syna účastníků v době, kdy žalobce musel opustit společnou
domácnost. Syn však žije od 5. 10. 2003 ve společné domácnosti se žalobcem,
neboťbyl jako nezletilý svěřen do jeho výchovy. Potom by rodinný dům s pozemky
v k. ú. V. měl patřit do zaniklého společného jmění manželů. Soud se rovněž
nezabýval jeho odvolací námitkou, že mělo být přihlédnuto k tomu, že žalovaná
ze společného jmění nabyla značnou majetkovou hodnotu.
Žalobce má za to, že soud stanovil nesprávnou hodnotu souboru práv
vážících se k jeho výkonu advokacie. Uvedená hodnota není vyjádřením tržní
hodnoty těchto práv (sám znalec uvedl, že tržní hodnotu stanovit nelze).
Namítá, že znalecký posudek, kterým tato práva byla oceněna, je alespoň z
části nesprávný. Znalec jednak neprovedl ocenění ke dni rozvodu manželství, ač
měl k dispozici peněžní deník s údaji k tomuto dni, jednak oceněné pohledávky
započítal v čisté hodnotě bez přihlédnutí ke zdanění.
Žalobce brojí i proti výši splátek uložených mu k vyplacení vypořádacího podílu
žalované. Namítá, že soudy měly přihlédnout i k tomu, že žalovaná se před
právní mocí rozvodového rozsudku chovala v rozporu s dobrými mravy, když v
úmyslu zkrátit hodnotu společného jmění prodala osobní automobil zn. F.,
zrušila spoření do penzijního fondu a získané prostředky utratila nebo skryla.
Má za to, že soud neprovedl řádné vypořádání společného jmění manželů ve smyslu
§ 150 odst. 2 obč. zák.; toto měl učinit na základě vlastní iniciativy bez
ohledu na návrhy účastníků a pokud to neudělal, porušil zásadu
dvojinstančnosti; proto je řízení postiženo vadou, která mohla mít za následek
nesprávné rozhodnutí ve věci. Navrhuje, aby dovolací soud zrušil rozsudek
odvolacího soudu a rovněž rozsudek soudu prvního stupně a věc vrátil soudu
prvního stupně k dalšímu řízení.
Žalovaná se k dovolání nevyjádřila.
Podle čl. II. – přechodná ustanovení, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony, účinného od 1. 7. 2009 (vyjma ustanovení čl. I bodů
69, 71 a 100, ustanovení čl. XIII a ustanovení čl. XVII bodu 1, která nabývají
účinnosti 23. 1. 2009), dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným
(vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou
podle dosavadních právních předpisů; užití nového ustanovení § 243c odst. 2 tím
není dotčeno.
Dovolací soud proto při projednání dovolání postupoval podle občanského
soudního řádu ve znění účinném před jeho novelizací provedenou zákonem č.
7/2009 Sb.
Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání je částečně přípustné podle § 237
odst. 1 písm. a) a c) o. s. ř., že jsou uplatněny dovolací důvody upravené v
§ 241a odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř. a v § 241a odst. 3 o. s. ř. a že jsou
splněny i další náležitosti dovolání a podmínky dovolacího řízení (zejména §
240 odst. 1, § 241 o. s. ř.), napadené rozhodnutí přezkoumal a zjistil, že
dovolání je částečně důvodné.
Nejvyšší soud v usnesení ze dne 5. února 2001, sp. zn. 22 Cdo 2669/2000,
publikovaném pod č. C 12 Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu (dále
jen „Soubor rozhodnutí“) dovodil, že „dovolací soud není oprávněn přezkoumávat
věcnou správnost výroku rozsudku odvolacího soudu, proti němuž není dovolání
přípustné, i když z pohledu ustanovení § 242 odst. 2 písm. d) o. s. ř., ve
znění před novelou č. 30/2000 Sb., jde o spor, v němž určitý způsob vypořádání
vztahu mezi účastníky vyplývá z právního předpisu“. K obdobnému právnímu názoru
dospěl v rozsudku ze dne 25. června 1998, sp. zn. 3 Cdon 117/96, uveřejněném
již dříve ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 27, sešit 5, ročník
1999, podle kterého „dovolací soud není oprávněn přezkoumávat věcnou správnost
výroku rozsudku odvolacího soudu, proti němuž není dovolání přípustné, i když z
pohledu ustanovení § 242 odst. 2 písm. d) o. s. ř. jde o spor, v němž určitý
způsob vypořádání vztahu mezi účastníky vyplývá z právního předpisu. Propojení
výroku odvolacího soudu, proti němuž dovolání přípustné je, s výrokem, který
není přípustné zkoumat, se při rozhodnutí o dovolání projevuje v tom, že shledá-
li soud důvody pro zrušení přezkoumávaného výroku, zruší současně i výrok,
jehož sepětí se zkoumaným výrokem vymezuje ustanovení § 242 odst. 2 o. s. ř.“.
Pokud tedy odvolací soud změní rozhodnutí soudu prvního stupně o vypořádání SJM
jen ohledně některých vypořádávaných položek, může dovolací soud přezkoumat
jeho rozsudek jako měnící pouze v rozsahu změny rozsudku prvního stupně;
rozhodnutí týkající se položek, které nebyly změnou rozhodnutí soudu prvního
stupně v odvolacím řízení dotčeny, lze přezkoumat jen za podmínek uvedených v §
237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.. Propojení zkoumané části výroku rozhodnutí
odvolacího soudu s částí výroku, která přezkoumání nepodléhá, se při rozhodnutí
o dovolání projevuje v tom, že shledá-li dovolací soud důvody pro zrušení
přezkoumávaného výroku, zruší současně i výrok, který přezkoumávat nelze.
K podání dovolání je subjektivně oprávněn pouze ten účastník, v jehož poměrech
rozhodnutím odvolacího soudu nastala újma, odstranitelná tím, že dovolací soud
toto rozhodnutí zruší (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. února
2001, sp. zn. 29 Cdo 2357/2000, Soubor rozhodnutí č. C 154). Proto nelze
přípustnost dovolání ve smyslu § 237 odst. 1 písm. a) OSŔ opřít o takovou změnu
napadeného rozhodnutí, která byla pro dovolatele příznivá. V dané věci je tak
dovolání podle uvedeného ustanovení přípustné (a důvodné) ohledně části výroku
týkající se vypořádání úroků z hypotéčního úvěru.
Pokud jde o položky, ohledně kterých odvolací soud rozhodnutí soudu prvního
stupně potvrdil, mohlo by být dovolání přípustné jen za podmínek § 237 odst. 1
písm. c) o. s. ř., tedy v případě, že by dovolací soud dospěl k závěru, že
napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.
Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy,
řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla
vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem
rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem (§
237 odst. 3 o. s. ř.).
Protože dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je přípustné jen pro
řešení právních otázek, je dovolatel oprávněn napadnout rozhodnutí odvolacího
soudu, proti němuž má být přípustnost dovolání založena podle tohoto
ustanovení, toliko z dovolacího důvodu uvedeného v 241a odst. 2 písm. b) o. s.
ř.; v dovolání proto nelze uplatnit tvrzení, že rozhodnutí vychází ze
skutkového zjištění, které nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování
(§ 241a odst. 3 o. s. ř.). Dovolací soud tak musí vycházet ze skutkových
zjištění učiněných v nalézacím řízení.
Otázku, zda dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce
zásadní význam, lze výjimečně zvažovat i z hlediska námitky, že řízení je
postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci
[dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř.], jestliže posouzení,
zda řízení je postiženo procesní vadou, vychází ze střetu odlišných právních
názorů na výklad procesního předpisu (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.
května 2005, sp. zn. 20 Cdo 1591/2004, Soubor rozhodnutí č. C 3339).
Rozsudek odvolacího soudu ve většině jeho potvrzujících výroků není
rozhodnutím, které má po právní stránce zásadní význam, a tudíž dovolání proti
těmto výrokům není přípustné.
Především nelze přisvědčit dovolací námitce, že soud měl z vlastní iniciativy
zjišťovat, co je předmětem vypořádání. Podle novější judikatury, reagující na
posílení zásady projednací i dispoziční v občanském soudním řízení a také na
prohloubeni dispoziční volnosti subjektů soukromého práva, platí: „Soud může do
vypořádání zaniklého společného jmění manželů zahrnout jen ten majetek, který
účastníci výslovně učinili předmětem vypořádání; to platí i pro zápočty toho,
co bylo vynaloženo ze společného majetku na výlučné majetky manželů a
naopak“ (rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 5. 2007, sp. zn.
22 Cdo 1112/2006, Soudní rozhledy č. 9/2007). Z toho je zřejmé, že soud ani
není oprávněn z vlastní iniciativy zjišťovat majetek, který měl do vypořádaného
SJM patřit (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. června 2008, sp. zn. 22
Cdo 4116/2007, www.nsoud.cz). Důkazní břemeno ohledně určitých skutečností leží
na tom účastníku řízení, který z existence těchto skutečností vyvozuje pro sebe
příznivé právní důsledky; jde o toho účastníka, který existenci těchto
skutečností také tvrdí (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo
2727/99, publikovaný v Souboru rozhodnutí pod č. C 528). Na účastníkovi, který
tvrdí, že určitá věc je ve společném jmění manželů, leží důkazní břemeno, že
věc byla nabyta za trvání manželství; pokud se toto nabytí prokáže a druhý z
manželů tvrdí skutečnosti, které i v takovém případě věc ze společného jmění
vylučují, bude na něm důkazní břemeno ohledně těchto skutečností (rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2005, sp. zn. 22 Cdo 2615/2004, Soubor
rozhodnutí č. C 3698). To platí i ohledně částek, které měl jeden z účastníků
(v dané věci žalovaná) získat prodejem společných věcí a zatajením výtěžku. Lze
ještě dodat, že pokud návrh na vypořádání ohledně určité položky není podán do
tří let od zániku společného jmění, platí ohledně ní § 150 odst. 4 obč. zák.
V daném případě soudy neučinily skutkové zjištění, že by žalovaná učinila
majetkové dispozice a získanou částku zatajila, resp. použila pro svou potřebu;
dovolací námitky tak nelze podřadit pod § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. a pro
řešení této otázky tak není dovolání přípustné.
K otázce zahrnutí plnění z pojistných smluv uvedených dovolatelem do vypořádání
je třeba uvést, že odvolací soud se touto otázkou vůbec nezabýval, a to zjevně
proto, že v odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně žalobce takovou
námitku neuplatnil. I když v odvolacím řízení lze rozsudek soudu prvního stupně
přezkoumat i z důvodů, které nebyly v odvolání uplatněny (§ 212a odst. 1 o. s.
ř.), samotná skutečnost, že odvolací soud se nezabýval otázkou v odvolání
neuplatněnou nezakládá dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 2 písm. b) o. s.
ř. a nečiní z napadeného rozsudku rozhodnutí po právní stránce zásadní (srov.
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. července 2009, sp. zn. 22 Cdo 122/2008).
Dovolatel dále polemizuje se skutkovými zjištěními ohledně ceny jeho advokátní
praxe, zejména nesouhlasí se znaleckým posudkem. Ani zde však neuvádí nic, co
by z rozsudku odvolacího soudu činilo rozhodnutí po právní stránce zásadního
významu. Soud vyšel správně ze znaleckého posudku, jehož správnost dovolatel
zpochybnil, odvolací soud se však jeho námitkami zabýval a vysvětlil, proč k
nim nepřihlédl. V dovolacím řízení, ve kterém se ke skutečnostem relevantním
podle hmotného práva neprovádí dokazování ani hodnocení důkazů (viz § 243a
odst. 2 o. s. ř.), však nelze správnost znaleckého posudku přezkoumávat; v
úvahu přichází pouze zkoumání, zda na místě nebylo nařízení revizního
znaleckého posudku (k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. června
2008, sp. zn. 22 Cdo 1290/2007, Soubor rozhodnutí č. C 6293). I v případě, že
by revizní posudek měl být proveden, mohlo by jít jen o vadu řízení ve smyslu §
241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., která by z napadeného rozsudku nemohla činit
rozhodnutí po právní stránce zásadní a vést tak k připuštění dovolání.
Pokud jde o dům a pozemky v části obce Olšina v katastrálním území Horní Planá,
dovolatel zpochybňuje skutková zjištění soudů a polemizuje s hodnocením důkazů;
uplatňuje tak dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 3 o. s. ř., pro nejž však
dovolání proti potvrzujícímu rozhodnutí podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
připustit nelze. To platí i o jeho námitkách proti rozsahu dokazování, které
by – pokud by byly oprávněné – mohly založit dovolací důvod uvedený v § 241a
odst. 2 písm. a) o. s. ř., jenž by ovšem v tomto případě nemohl z napadeného
rozsudku činit rozhodnutí po právní stránce zásadní. Neplatnost smlouvy o
zúžení SJM (resp. skutečnosti ji zakládající) a tudíž nutnost zahrnout do
vypořádání dům ve V. žalobce v řízení ani v odvolání neuplatnil; z pouhé
skutečnosti, že v žalobě uvedl, že touto dohodou chtěla žalovaná zajistit
bydlení své a syna účastníků, se neplatnost nijak nepodávala a nelze soudu
vytýkat, že se touto otázkou nezabýval. Až potud není dovolání přípustné.
Dovolatel dále namítá, že předmětem zápočtu ve prospěch žalované neměl být
dluh ve výši 761.098,21 Kč z hypotečního úvěru poskytnutého K. b., a. s., na
výstavbu domu ve V., u K. b., neboť ten byl vynaložen na nemovitost, která je
v jejím výlučném vlastnictví na základě dohody o zúžení SJM; obdobně to platí i
o dluhu ze stavebního spoření, neboť úvěr byl použit na zařízení tohoto domu.
Odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalované přikázal
dluh představovaný úroky z hypotéčního úvěru poskytnutého K. b., a. s., na
základě smlouvy č. 23000240062 na stavbu domu v k. ú. V. ve výši 116.964,37 Kč.
V této části je dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř.
Současně odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v části, ve které
byl žalované přikázán dluh z tohoto hypotéčního úvěru a ze stavebního spoření,
a v souladu s tím jí byl stanoven vypořádací podíl. Odvolací námitkou žalobce,
že tyto úvěry se týkaly pouze nemovitostí a dalších věcí ve výlučném
vlastnictví žalované a „proto jejich zůstatky již nemohou patřit do zaniklého
SJM a měly být žalované přikázány bez jakéhokoli dalšího vypořádání“ se
odvolací soud nezabýval. Dovolací soud dospěl k závěru, že dovolání je
přípustné i pokud jde o posouzení podmínek, za jakých může být při stanovení
vypořádacího podílu zohledněn zůstatek společného dluhu účastníků, pokud
prostředky takto získané byly použity na věc, která již v době trvání
společného jmění připadla do výlučného vlastnictví jen jednoho z manželů; jde o
právní otázku v judikatuře dosud neřešenou, která z napadeného rozsudku v této
části činí rozhodnutí, které má pro právní stránce zásadní význam.
K otázce vypořádání společných prostředků, vynaložených na pořízení původně
společné nemovitosti do doby jejího vyloučení ze společného jmění, dovolací
soud uvádí: Dojde-li k zániku či zúžení společného jmění, je třeba provést
vypořádání; jestliže však účastníci v dohodě o zúžení společného jmění (§ 143a
odst. 1 ObčZ) sjednají, že k dalšímu vypořádání nemá již dojít, nelze jej
provést. V dané věci se soud prvního stupně z tohoto hlediska věcí zabýval;
jeho závěry však žalobce v odvolání nenapadl a proto se jimi odvolací soud
nezabýval.
Je tedy třeba posuzovat vypořádání nákladů učiněných na nemovitost po jejím
vynětí ze společného jmění. Dovolací soud se již zabýval případem, kdy byla ze
společných prostředků nabyta věc, které se v důsledku dohody o zúžení
bezpodílového spoluvlastnictví manželů vůbec součástí tohoto spoluvlastnictví
nestala, a vyslovil: „Jestliže jeden z manželů na základě dohody o zúžení
bezpodílového spoluvlastnictví manželů nabyl určitou věc pořízenou ze
společných prostředků do svého výlučného vlastnictví, pak při pozdějším
vypořádání tohoto spoluvlastnictví se společné prostředky vynaložené na
uvedenou věc vypořádají jako investice společné vynaložené na oddělený majetek
manžela – vlastníka věci“ (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2006,
sp. zn. 22 Cdo 2406/2004, Právní rozhledy č. 24/2006). V dané věci šlo naopak o
případ, kdy ze společného jmění byla vyloučena nemovitost, pořízená i za pomoci
úvěru, který byl součástí společného jmění manželů. Peněžní částky, vynaložené
na splácení tohoto úvěru po nabytí účinnosti dohody o zúžení SJM za trvání
manželství představovaly investici ze společného majetku na výlučný majetek
žalované.
Za této situace ovšem nebylo důvodu pro to, aby nesplacená část úvěru
vynaloženého na pořízení věcí ve výlučném vlastnictví žalované včetně úroků
byla započtena v její prospěch; i do budoucna půjde o investice, které žalovaná
vynaloží ze svého na svůj výlučný majetek, který nebyl předmětem soudního
vypořádání SJM, a není důvod, aby tato částka byla v její prospěch do
závěrečného vypořádání zahrnuta. Jinak řečeno: od okamžiku, kdy předmětná
nemovitost (resp. další věci) byla dohodou o zúžení SJM vyňata ze společného
jmění a stala se výlučným majetkem žalované, představovaly další splátky úvěru
investici ze společného jmění, vynaloženou na výlučný majetek (za předpokladu,
že v dohodě o zúžení nebylo sjednáno něco jiného). To, co žalovaná zaplatí na
splátkách hypotéčního úvěru po zániku SJM, tak představuje její náklad na její
výlučný majetek, a nemůže tak být předmětem zápočtu při vypořádání.
Bylo-li tedy SJM zúženo o nemovitost, kterou manželé nabyli též z prostředků
získaných půjčkou (úvěrem), která byla součástí společného jmění, nelze v rámci
vypořádání SJM započíst výši dluhu z půjčky (úvěru) ve prospěch vypořádacího
podílu toho účastníka, který je výlučným vlastníkem nemovitosti a který také
bude úvěr splácet (pokud se účastníci nedohodli jinak). Na tom nic nemění
skutečnost, že ve vztahu k bance, která úvěr poskytla, vystupují jako dlužníci
nadále všechny osoby, kterým byl úvěr poskytnut.
Tyto úvahy lze vztáhnout i na příslušenství dluhu; proto by bylo nadbytečné
zabývat se problematikou případných zvýhodnění hypotéky poskytnuté na bydlení.
Z uvedených hledisek se odvolací soud věcí při stanovení výše vypořádacího
podílu nezabýval; jeho rozsudek tak spočívá na nesprávném právním posouzení
věci [§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.] a dovolání je částečně důvodné. Proto
nezbylo, než rozhodnutí odvolacího soudu zrušit a věc vrátit tomuto soudu k
dalšímu řízení (243b odst. 2, 3 o. s. ř.).
.
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 3. prosince 2009
Předseda senátu:
JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.