Nejvyšší soud Usnesení občanské

22 Cdo 3758/2019

ze dne 2020-03-25
ECLI:CZ:NS:2020:22.CDO.3758.2019.1

22 Cdo 3758/2019-990

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala

Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve

věci žalobkyně R. S., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Michalem Špirkem,

advokátem se sídlem v Rakovníku, Vysoká 92, proti žalovanému P. S., narozenému

XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Janou Burleovou, advokátkou se sídlem ve

Slaném, B. Václavka 923/3, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u

Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 4 C 123/2014, o dovolání žalobkyně

proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 13. června 2019, č. j. 28 Co

42/2019-959, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna nahradit žalovanému náklady dovolacího řízení

ve výši 12 051,60 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám

zástupkyně žalovaného JUDr. Jany Burleové, advokátky se sídlem ve Slaném, B.

Václavka 923/3.

Podle § 243f odst. 3 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve

znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 části první zákona č. 296/2017

Sb. – dále jen „o. s. ř.“), v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto

nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně uvede,

proč je dovolání opožděné, nepřípustné nebo trpí vadami, jež brání pokračování

v dovolacím řízení, nebo proč muselo být dovolací řízení zastaveno.

Okresní soud v Rakovníku (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 14.

11. 2018, č. j. 4 C 123/2014-757, určil, že do společného jmění manželů (dále

také „SJM“) připadá: a) pozemek st. parc. č. XY, jehož součástí je budova č. e.

XY, a pozemek parc. č. XY, vše zapsáno na LV č. XY pro obec a katastrální území

XY, kde státní správu katastru nemovitostí vykonává Katastrální úřad pro

Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště XY; b) motocykly typ XY, registrační

značky XY a typ XY, registrační značky XY (výrok I). Věci uvedené ve výroku I

přikázal do výlučného vlastnictví žalovaného (výrok II). Uložil žalovanému

povinnost zaplatit žalobkyni na vypořádání podílů 706 123 Kč (výrok III). A

rozhodl o nákladech řízení (výroky IV–VI).

K odvolání obou účastníků Krajský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“)

rozsudkem ze dne 13. 6. 2019, č. j. 28 Co 42/2019-959, rozsudek soudu prvního

stupně změnil tak, že a) ze zaniklého SJM přikázal žalobkyni závazek ve výši

100 000 Kč vůči M. K. a J. K., b) ze zaniklého SJM přikázal žalovanému do

výlučného vlastnictví: pozemek st. parc. č. XY, jehož součástí je budova č. e.

XY, a pozemek parc. č. XY, vše zapsáno na LV č. XY pro obec a katastrální území

XY, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště XY,

motocykl XY, r. z. XY a motocykl XY, r. z. XY, a c) žalovanému uložil povinnost

zaplatit žalobkyni na vyrovnání podílů 363 131 Kč (výrok I), a rozhodl o

nákladech řízení (výroky II–IV).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jehož přípustnost

dovozuje z toho, že rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky

hmotného práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené

rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu

dosud nebyla řešena. Namítá, že odvolací soud nevypořádal „garáž“ (členská

práva a povinnosti účastníků ve Stavebním bytovém družstvu Rakovník, se kterým

je spojeno právo nájmu k nebytové jednotce č. XY v ulici XY), resp. její

peněžitý ekvivalent ve výši 200 000 Kč. Dospěl totiž k právnímu závěru, že tato

hodnota nenáleží do SJM, neboť ji žalovaný na základě dohody o převodu

členských práv a povinností č. 06/PČP-ŘP/2013 ze dne 11. 3. 2013, tj. ještě za

trvání manželství, převedl na své rodiče O. a A. S. a žalobkyně se nedovolala

relativní neplatnosti této dohody. Podle žalobkyně však jde o neplatnost

absolutní, neboť v dohodě nebylo řádně označeno bytové družstvo a rovněž nebylo

možné seznat, zda šlo o převod úplatný či bezúplatný. Odvolací soud na

náležitosti smlouvy požadované zákonem i judikaturou rezignoval. Nebyla-li

členská práva platně převedena na třetí osoby, jsou nadále součástí SJM.

Nesouhlasí ani s dovětkem odvolacího soudu, že členský podíl beztak byl ve

výlučném vlastnictví žalovaného, neboť byl pořízen z jeho výlučných prostředků.

Druhá dovolací námitka se pak vztahuje k ocenění vypořádávaných motocyklů a

skútru. Žalobce tato vozidla po rozvodu manželství prodal a žalobkyně nevznesla

námitku relativní neplatnosti, byla proto vypořádávána pouze kupní cena, za

kterou byly prodány. Žalovaný však tato vozidla v době po rozvodu manželství

znehodnotil, což se negativně promítlo i v kupní ceně. Žalobkyně proto pokládá

otázku, zda i v případě, kdy dojde po rozvodu manželství ke znehodnocení a

následnému prodeji věcí náležejících do SJM, je předmětem vypořádání toliko

hodnota, za niž jsou věci platně prodány. Navrhuje, aby dovolací soud napadený

rozsudek ve výrocích I–III zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaný ve vyjádření uvedl, že nejsou splněny zákonné podmínky dovolání, neboť

„nebyl dán ani jeden z důvodů“ předpokládaných v § 237 o. s. ř. Žalobkyně totiž

neformuluje žádnou otázku, která podle jejího názoru není řešena. Odvolací soud

se ani nijak neodchýlil od rozhodovací praxe Nejvyššího soudu. V dovolání se

objevuje nové nepřípustné tvrzení žalobkyně, že garáž pořídila za své výlučné

prostředky. Z provedeného dokazování taková skutečnost nevyplynula. Ohledně

převodu garáže souhlasí s posouzením odvolacího soudu. Zásada, že se pravidlo o

ocenění položek SJM podle stavu ke dni zániku SJM a z ceny v době provádění

vypořádání neuplatní při mimořádném opotřebení či poškození věci, se na tento

případ nevztahuje. Žalobkyně ani netvrdila žádné konkrétní skutečnosti o

zhoršení stavu motocyklů a viny žalovaného. Navrhuje, aby bylo dovolání

odmítnuto, případně zamítnuto.

Nejvyšší soud jako soud dovolací věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“) –

(srovnej článek II bod 2 části první zákona č. 296/2017 Sb.), neboť rozhodnutí

odvolacího soudu bylo vydáno po 29. 9. 2017.

Dovolání není přípustné.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 241a odst. 1–3 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že

rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V

dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti

kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení

důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti

dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Důvod

dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá

za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení. Vzhledem k tomu, že k zániku SJM došlo před 1. 1. 2014, projednal dovolací soud

dovolání a rozhodl o něm podle příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb.,

občanského zákoníku (dále jen „o. z.“) – [k tomu srovnej rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 29. 4. 2015, sp. zn. 22 Cdo 3779/2014 (uveřejněný pod č. 103/2015

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozh. obč.)]. Žalobkyně vymezila otázku absolutní neplatnosti dohody o převodu členských práv

a povinností č. 06/PČP-ŘP/2013 ze dne 11. 3. 2013, neboť v ní absentuje přesná

specifikace bytového družstva a údaj o tom, zda byl převod členských práv a

povinností úplatný či bezúplatný. Tato otázka nezakládá přípustnost dovolání. Nejvyšší soud v rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia

Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2009, sp. zn. 31 Cdo 855/2008, uveřejněném pod

č. 85/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, formuloval závěr, podle

kterého dohoda o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v

bytovém družstvu uzavřená jen jedním z převádějících manželů – společných členů

bytového družstva zavazuje oba manžele společně a nerozdílně, pokud se ten z

nich, kdo je jí dotčen, neplatnosti pro takový důvod nedovolá. V rozsudku ze dne 21. 3. 2007, sp. zn. 29 Odo 266/2005, uveřejněném v časopise

Soudní judikatura, 2007, č. 9, str. 710, pod pořadovým č. 136, Nejvyšší soud

výslovně připustil, že smlouva o převodu práv a povinností spojených s

členstvím v bytovém družstvu může být smlouvou úplatnou, anebo bezúplatnou,

neboť zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, takovou smlouvu nepředurčuje jen

jako smlouvu úplatnou, nebo jen jako bezúplatnou. V rozsudku ze dne 7. 2. 2001, sp. zn. 29 Cdo 1402/99, uveřejněném na

www.nsoud.cz, vysvětlil, že v případě dohody o převodu práv a povinností

spojených s členstvím v bytovém družstvu je minimálním obsahem této dohody

určení práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu, určení

hodnoty členského podílu, stanovení úplatnosti či bezplatnosti převodu a dohoda

o vzájemném vypořádání. V usnesení ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. 29 Cdo 2288/2010, uveřejněném na

www.nsoud.cz, Nejvyšší soud doplnil, že ujednání o úplatném či bezúplatném

převodu, a v případě úplatného převodu i ohledně výše úplaty (ceny za převod)

či způsob jejího určení, je nezbytnou náležitostí dohody o převodu členských

práv a povinností v bytovém družstvu. Z dovolatelkou citovaných rozhodnutí Nejvyššího soudu nevyplývá, že by

obligatorní náležitostí dohody mělo být „nezaměnitelné označení bytového

družstva, k němuž se převáděná členská práva a povinnosti (členský podíl)

vztahují.“ Dovolatelka nicméně především v této souvislosti odvolacímu soudu

vytýká, že na „posouzení této náležitosti rezignoval.“ Namítá, že v dohodě není

identifikace družstva přesným názvem, sídlem či identifikační číslem. Tak tomu však není. V usnesení ze dne 14. 3. 2018, sp. zn.

33 Cdo 2005/2016, uveřejněném na

www.nsoud.cz, Nejvyšší soud shrnul judikaturu Nejvyššího a Ústavního soudu

vztahující se k upřednostnění výkladu smluv zakládajícím jejich platnost před

výkladem, který připouští naopak jejich neplatnost (proti uvedenému rozhodnutí

byla podána ústavní stížnost, kterou Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 21. 1. 2019, sp. zn. II. ÚS 2065/18, dostupným na https://nalus.usoud.cz). Odvolací soud se označením družstva zabýval; výslovně uvedl, že označení „SBD

Rakovník“ je naprosto dostačující, o čemž svědčí i skutečnost, že dotčené

družstvo dohodu zaregistrovalo. Tato úvaha není zjevně nepřiměřená, přihlédne-

li dovolací soud k tomu, že převodce (žalovaný) je v této dohodě výslovně

označen jako člen uvedeného družstva č. 4841 s údajem v dohodě, že uvedená

dohoda byla na SBD zaregistrována pod č. 06/PČP-ŘP/2013. Dovolací soud souhlasí s tím, že náležitostí dohody o převodu členských práv a

povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu je údaj o úplatnosti či

bezúplatnosti převodu. I zde dovolatelka namítá, že také zde odvolací soud na

„posouzení této náležitosti rezignoval.“

Ani v tomto případě tomu tak není. Odvolací soud v odůvodnění svého rozsudku jasně konstatoval – při výkladu

projevu vůle smluvních stran – že smluvní strany učinily dohodu o bezúplatném

převodu členských práv a povinností. Tento závěr opřel o výklad bodu 2 dohody

ze dne 11. 3. 2013 s tím, že smluvní ujednání ve směru, že „převodce i

nabyvatel nemají vůči sobě žádné finanční nároky“, vyhodnotil jako dohodu o

bezúplatnosti. S těmito konkrétními závěry odvolacího soudu pak dovolatelka v dovolání nijak

nepolemizuje. Dovolací soud nadto ve své judikatuře konstantně připomíná, že zjišťuje-li soud

obsah projevů vůle účastníků smlouvy, jde o zjištění skutkové, zatímco

dovozuje-li z právního úkonu konkrétní práva a povinnosti účastníků právního

vztahu, jedná se již o aplikaci práva na daný skutkový stav, tedy o právní

posouzení (srovnej mimo jiné rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 1999, sp. zn. 2 Cdon 1548/97, publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod

č. 73/2000, či usnesení ze dne 28. 5. 2008, sp. zn. 33 Odo 370/2006, jakož i ze

dne 5. 8. 2013, sp. zn. 28 Cdo 3875/2012, a ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. 33 Cdo

3528/2015). Obdobně v rozsudku ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. 20 Cdo 2900/99, publikovaném v

časopise Soudní judikatura pod č. 46/2002, Nejvyšší soud uvedl, že činí-li soud

z obsahu smlouvy (případně z dalších pramenů) zjištění o tom, co bylo jejími

účastníky ujednáno, dospívá ke skutkovým zjištěním; vyvozuje-li poté, jaká

práva a povinnosti odtud pro účastníky vyplývají, formuluje závěry právní,

resp. jde o právní posouzení věci. Odvolací soud v této věci uvedl, že dohoda ze dne 11. 3. 2013 podléhá režimu

úpravy § 229 a § 230 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen

„obch. zák.“), která nestanoví žádné požadavky na její obsahové náležitosti.

Pro zachování určitosti dohody je samozřejmě mimo jiné nezbytné, aby byly

nezaměnitelným způsobem identifikovány jak její strany, tak i věc, které se

převod práv a povinností týká, a to, zda jde o převod úplatný či bezúplatný. Tento požadavek byl v předmětném případě dodržen. Účastníci smlouvy jsou

označeni jménem, příjmením, datem narození, bydlištěm; ohledně předmětu převodu

členských práv je nezpochybnitelným způsobem (číslem, adresou, družstvem, o

jehož garáž jde) označena garáž, přičemž označení družstva jako „SBD Rakovník“

je naprosto dostačující, o čemž svědčí i skutečnost, že dotčené družstvo dohodu

zaregistrovalo. A pokud účastníci dohody výslovně neuvedli, že se jedná o

úplatný převod a neuvedli částku za převod (na rozdíl od hodnoty členského

podílu), pak je jejich vůle v souvislosti s tím, že uvedli, že nemají vůči sobě

jiné nároky, určitá v tom smyslu, že jde o převod bezúplatný. Odvolací soud tedy vyložil projev vůle smluvních stran tak, že předmětem

převodu smluvní strany učinily členská práva ke garáži ve Stavebním bytovém

družstvu Rakovník a že tento převod byl bezúplatný. Těmito skutkovými závěry o

tom, že je v dohodě vyjádřena vůle smluvních stran převést konkrétní členská

práva ve Stavebním bytovém družstvu Rakovník, a o tom, že rovněž bylo sjednáno,

jestli bude převod úplatný, resp. bezúplatný, je dovolací soud vázán a nemůže

je přezkoumávat (srovnej § 241a odst. 1 o. s. ř. a contrario). Není proto možné

přistoupit na argumentaci žalobkyně o tom, že je předmětná dohoda pro

nedostatek náležitostí absolutně neplatná. Dovolací soud ostatně rovněž není

názoru, že by předmět převodu nebyl nedostatečně vymezen. Označení Stavebního

bytového družstva Rakovník jako „SBD Rakovník“, které ani není smluvní stranou

dohody, pro účely převodu členských práv je dostatečně určité; navíc účinnosti

dohoda mohla nabýt až předložením tomuto konkrétnímu družstvu. Vůle převést

předmětná členská práva je tedy patrná. Za absentující dovolací soud nepovažuje

ani údaj ohledně toho, zda má být převod úplatný či nikoliv. Žalobkyně rovněž v dovolání zpochybňuje závěr odvolacího soudu, podle nějž, i

kdyby nedošlo k uzavření shora popsané dohody, garáž by tak jako tak nebyla

součástí SJM, neboť vzal za prokázané, že garáž byla pořízena z výlučných

prostředků žalovaného. Tato námitka však nemůže založit přípustnost dovolání

již z toho důvodu, že ve vztahu k ní žalobkyně v dovolání nevymezila žádnou

otázku přípustnosti dovolání. I v opačném případě by vzhledem k tomu, že v

dovolacím řízení obstál závěr o platnosti dohody, jíž žalovaný převedl členská

práva a povinnosti na své rodiče, bylo řešení této otázky dovolacím soudem

zjevně bezdůvodné. Dále žalobkyně položila otázku, zda i v případě, v němž dojde po rozvodu

manželství ke znehodnocení a následnému prodeji věcí náležejících do SJM, je

předmětem vypořádání toliko hodnota, za niž jsou věci platně prodány. Ani tato otázka nezakládá přípustnost dovolání, neboť odvolací soud postupoval

v souladu s ustálenou rozhodovací praxí Nejvyššího soudu. Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 23. 10. 2012, sp. zn.

22 Cdo 172/2012

(dostupném na www.nsoud.cz), zopakoval ustálený závěr, že v případě platného

převodu vlastnického práva k věci tvořící součást bezpodílového

spoluvlastnictví manželů je předmětem vypořádání částka získaná za převod

vlastnického práva k takové věci, nikoliv hodnota věci ke dni zániku

bezpodílového spoluvlastnictví redukovaná o parametr opotřebení věci v době po

zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Následně Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 30. 10. 2018, sp. zn. 22 Cdo

3457/2018, uveřejněném pod č. 96/2019 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek,

formuloval závěr, že dojde-li k platnému prodeji věci tvořící součást

společného jmění manželů za trvání manželství, je předmětem vypořádání SJM

částka za prodej získaná, nikoliv tzv. obvyklá cena takové věci zjištěná ke dni

zániku společného jmění. V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud dále vysvětlil, že

občanskoprávní úprava jednání manželů ve vztahu k součástem společného jmění je

založena – v tzv. neběžných záležitostech – na koncepci relativní neplatnosti

jednání v neběžných záležitostech týkajících se součástí SJM a možnosti

samostatného jednání každého z manželů v záležitostech běžné správy. Jestliže

jde o právní jednání, jehož prostřednictvím je nakládáno s majetkem tvořícím

součást SJM, které je právním jednáním platným, ať již proto, že jej učinili

oba manželé ve shodě, nebo proto, že jej učinil pouze jeden z manželů bez

souhlasu druhého, ale tento manžel se relativní neplatnosti takového právního

jednání nedovolal, důsledkem existence takového jednání je skutečnost, že

majetek, jehož se týká, je zákonem předvídaným způsobem vyveden z režimu SJM

(právě proto, že se jedná o jednání platné). Předmětem vypořádání se v takových případech může stát toliko hodnota za takový

majetek získaná (finanční částka získaná za převod movité či nemovité věci,

obchodního podílu apod.), neboť ke dni rozhodování soudu o vypořádání SJM již

taková věc netvoří součást SJM právě proto, že došlo k platnému právnímu

jednání ohledně takové součásti SJM [srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 7. 8. 2018, sp. zn. 22 Cdo 1765/2018, ze dne 16. 9. 2013, sp. zn. 22 Cdo

1326/2012, či ze dne 9. 2. 2011, sp. zn. 22 Cdo 1754/2009 (dostupné na

www.nsoud.cz)]. Nejvyšší soud dále zdůraznil, že tzv. obvyklá cena společné

věci nemůže být předmětem vypořádání v žádném případě. Obecně platí, že buď jde

o právní jednání platné, protože se druhý manžel relativní neplatnosti

nedovolal, a pak nešlo o snížení hodnoty SJM proto, že na platné jednání je

potřeba nahlížet tak, že bylo učiněno se souhlasem obou manželů, anebo by se

jednalo o právní jednání, ve vztahu k němuž by se druhý manžel relativní

neplatnosti dovolal a předmětem vypořádání by v tomto případě mohla být toliko

společná věc, protože nebyla platně prodána a tvořila stále součást SJM

[posledně uvedený závěr uvedl dovolací soud při vědomí zákonných ustanovení

upravujících tzv.

nabývání od neoprávněného u movitých věcí (§ 1109 – § 1113),

aniž by v této souvislosti musel řešit konkurenci ochrany majetku v SJM pro

řádně uplatněnou námitku relativní neplatnosti na straně jedné a ochranu

nabyvatele jednajícího v dobré víře v oprávnění převodce věc převést, neboť

opomenutá manželka se relativní neplatnosti převodní smlouvy nedovolala]. Tyto závěry pak považoval Nejvyšší soud za uplatnitelné, jak v poměrech zákona

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, tak i zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník. Tatáž pravidla pak platí i pro nakládání s věcí po zániku SJM [srovnej rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 13. 7. 2011, sp. zn. 22 Cdo 3450/2009 (publikovaný pod

č. 131/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)]. Dovolatelka v této souvislosti namítá, že díky jednání jejího bývalého manžela

je součástí vypořádání nižší hodnota společného majetku proto, že manžel prodal

motocykly a skútr znehodnocené, přičemž toto znehodnocení způsobil sám. Současně namítá, že ani dovolání se relativní neplatnosti by nemělo za následek

„zvýšení“ hodnoty SJM pro jeho vypořádání. S tímto závěrem dovolací soud nesouhlasí. Jestliže je s věcí v SJM nakládáno oběma manžely po dohodě (ať již proto, že

příslušné jednání odsouhlasili oba manželé, anebo proto, že druhý manžel

nevyjádřil s převodním jednáním nesouhlas), pak je nutno výsledek nakládání

přičíst oběma manželům právě proto, že příslušné právní jednání je platné pro

jejich shodný projev vůle. Jinak řečeno, v daném případě prodali společné věci

oba účastníci „společným souhlasným jednáním“. Dovolatelka v dovolání cituje řadu rozhodnutí Nejvyššího soudu, která vyjadřují

ustálenou rozhodovací praxi v poměrech obč. zák., na daný případ však nejsou

použitelná. Všechna rozhodnutí totiž vycházejí z toho, že předmětem vypořádání

je společná věc, která ke dni rozhodování soudu tvoří součást zaniklého SJM. V

takových případech v poměrech obč. zák. platilo tzv. oceňovací pravidlo

vycházející ze stavu věci ke dni zániku SJM, ale ceny ke dni rozhodování soudu

(nešlo-li o některou z judikaturou dovozených výjimek). Pokud by se žalobkyně neplatnosti převodních smluv dovolala a věci by se staly

opětovně součástí SJM, rozhodoval by soud o jejich přikázání. Lze předpokládat,

že by je přikázal do výlučného vlastnictví žalovaného. V takovém případě by nic

nebránilo aplikaci standardního oceňovacího pravidla, které by v daném případě

vycházelo ze stavu motocyklů a skútru ke dni zániku SJM a jejich ceny v době

rozhodování soudu, čímž by byl důsledek následného tvrzeného znehodnocení věci

v neprospěch žalobkyně eliminován. V těchto případech je vždy na zvážení manžela, který souhlas původně nedal, aby

posoudil, zda je z jeho pohledu vhodnější ponechání příslušného právního

jednání v platnosti nebo naopak dovolání se neplatnosti. Jestliže však manžel

ponechá příslušné právní jednání v platnosti, musí si být vědom právních a

faktických důsledků, které to pro něho přinese. Odvolací soud v této věci uvedl, že motocykly č. 4, č. 5 a č. 6 a skútr byly

prodány, a proto je rozhodující právě a jedině jejich dohodnutá cena.

Ta je

výsledkem nejen stavu předmětných vozidel, ale i nabídky a poptávky, tj. situace na trhu. A vzhledem k tomu, že žalobkyně nikdy nevznesla námitku

relativní neplatnosti jakékoliv z dotčených kupních smluv, tak na ně odvolací

soud hledí jako na platné a vychází z kupních cen v nich uvedených. Učiněný závěr odvolacího soudu je zcela v souladu s ustálenou rozhodovací praxí

Nejvyššího soudu, podle níž by žalobkyně mohla dosáhnout zohlednění opotřebení

vypořádávaných položek pouze za předpokladu, že by byly předmětem vypořádání

SJM, tj. v tom případě, že by se ohradila proti učiněnému převodu (namítla by

jeho neplatnost). Pokud však k jejich převodu a tedy vyvedení ze SJM platně

došlo, mohla být předmětem vypořádání v souladu s názorem odvolacího soudu

pouze hodnota, za kterou byly prodány. Ani při této otázce se tedy odvolací

soud od judikatury Nejvyššího soudu neodchýlil. Jelikož Nejvyšší soud neshledal dovolání žalobkyně přípustným, podle § 243c

odst. 1 o. s. ř. je odmítl.

V souladu s § 243f odst. 3 větou druhou o. s. ř. neobsahuje rozhodnutí o

náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodnění.

Poučení: Nesplní-li žalobkyně povinnost uloženou tímto usnesením, může se

žalovaný domáhat výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 3. 2020

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu