Nejvyšší soud Usnesení občanské

22 Cdo 4461/2011

ze dne 2013-05-23
ECLI:CZ:NS:2013:22.CDO.4461.2011.1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala

Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve

věci žalobkyně JUDr. J. J., zastoupené JUDr. Vladimírem Turkem, advokátem se

sídlem v Praze 2, Krkonošská 16, proti žalovanému JUDr. J. K., zastoupenému

JUDr. Františkem Zelenickým, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 52, o

vypořádání společného jmění manželů, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod

sp. zn. 23 C 175/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v

Praze ze dne 4. března 2010, č. j. 53 Co 474/2009-212, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) v

odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno

dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je

dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání

pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení

zastaveno.

Obvodní soud pro Prahu 4 (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze

dne 24. července 2009, č. j. 23 C 175/2005-178, ve spojení s opravným usnesením

soudu prvního stupně ze dne 21. října 2009, č. j. 175/2005-200, ve výroku I.

společné jmění účastníků vypořádal tak, že do výlučného vlastnictví žalobkyně

přikázal dům č. p. 52/6, nacházející se na pozemku parc. č. 254, spolu s

pozemky parc. č. 254, parc. č. 255 a parc. č. 256, to vše v obci Praha a

katastrálním území P. Ve výroku II. soud prvního stupně uložil žalobkyni

povinnost zaplatit žalovanému na vypořádacím podílu částku 1 353 250,-Kč. Ve

výrocích III. a IV. pak soud prvního stupně rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze (dále jen ,,odvolací soud“) rozsudkem

ze dne 4. března 2010, č. j. 53 Co 474/2009-212, rozsudek soudu prvního stupně

potvrdil (výrok I. rozsudku) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení

(výrok II. rozsudku).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které

považuje za přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., aniž by

konkretizovala uplatněný dovolací důvod. Žalovaný se k dovolání nevyjádřil. Obsah rozsudků soudů obou stupňů, jakož i obsah dovolání, je účastníkům znám, a

dovolací soud proto na ně odkazuje. Dovolání není přípustné. Podle článku II. – Přechodná ustanovení, bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým

se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony, účinného od 1. ledna 2013, dovolání proti

rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona

se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou §

243c odst. 3 zákona, který se užije ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti

tohoto zákona. Protože napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 4. března 2010,

projednal a rozhodl dovolací soud o dovolání dovolatelky podle občanského

soudního řádu ve znění účinném do 31. prosince 2012. Dovolání může být v řešené věci přípustné proti rozsudku odvolacího soudu podle

§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. jen tehdy, jde-li o řešení právních otázek

(jiné otázky, zejména posouzení správnosti nebo úplnosti skutkových zjištění

přípustnost dovolání nezakládají), které zakládají zásadní právní význam

napadeného rozhodnutí. Závěr, že napadené rozhodnutí nemá ve věci samé po právní stránce zásadní

význam, přitom Nejvyšší soud přijal s vědomím faktu, že Ústavní soud nálezem

pléna ze dne 21. února 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11, zrušil ustanovení § 237

odst. 1 písm. c) o. s. ř. až uplynutím 31. prosince 2012, a s přihlédnutím k

tomu, že v době podání dovolání měli dovolatelé právo legitimně očekávat, že

splnění podmínek formulovaných ustanovením § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. povede k věcnému přezkumu jím podaného dovolání (k tomu srovnej též nález

Ústavního soudu ze dne 6. března 2012, sp. zn. IV. ÚS 1572/11). Protože dovolání opírající se o § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je přípustné

jen pro řešení právních otázek, je v tomto případě dovolatelka oprávněna

napadnout rozhodnutí odvolacího soudu jen z dovolacího důvodu podle § 241a

odst. 2 písm. b) o. s. ř. V dovolání proto nelze uplatnit dovolací důvody podle

§ 241a odst. 2 písm. a) a odst. 3 o. s. ř., a dovolací soud tak musí vycházet

ze skutkových zjištění učiněných v nalézacím řízení, což znamená, že se nemůže

zabývat jejich správností. Dovolacím důvodem podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., tj. vadami řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve

věci, by se dovolací soud mohl zabývat jen v případě přípustného dovolání. Při posuzování přípustnosti dovolání pro řešení otázky zásadního právního

významu se předpokládá, že dovolací soud bude reagovat na právní otázku, kterou

dovolatel konkrétně vymezí (k tomu srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 29. června 2004, sp. zn. 21 Cdo 541/2004, uveřejněné v časopise Soudní

judikatura č. 7/2004, č. 132, usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne

30. září 2004, sp. zn. 29 Odo 775/2002, uveřejněné v časopise Právní rozhledy,

2005, č. 12, str.

457 a řada dalších, implicite též nález Ústavního soudu ze

dne 20. února 2003, sp. zn. IV. ÚS 414/01, uveřejněný ve Sbírce nálezů a

usnesení Ústavního soudu, C. H. Beck, svazek 29, 2003, pod pořadovým č. 23). Jestliže taková právní otázka není v dovolání určitě a s dostatečnou

srozumitelností vymezena, nelze žádat po dovolacím soudu, aby se jeho dovolací

přezkum stal bezbřehou revizí věci, jež by se ocitla v rozporu s přezkumnými

limity dovolacího řízení, danými zejména ustanovením § 242 o. s. ř. (k tomu

srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. prosince 2008, sp. zn. 28

Cdo 3440/2008, uveřejněné na internetových stránkách Nejvyššího soudu –

www.nsoud.cz nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2009, sp. zn. 22

Cdo 1762/2007, uveřejněné tamtéž). Pokud dovolání neformuluje žádnou otázku

zásadního právního významu, nevede ani polemiku s právními názory odvolacího

soudu, ale zpochybňuje skutkové závěry odvolacího soudu, pak nemůže být

přípustnost dovolání pro zásadní právní význam napadeného rozhodnutí založena

(k tomu srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. října 2006, sp. zn. 28 Cdo

2551/2006, uveřejněné v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího

soudu, C. H. Beck, pod pořadovým č. C 4666). Dovolání nevymezuje relevantní právní otázku, kterou by dovolací soud měl

přezkoumat jakožto otázku zásadního významu a z obsahu dovolání taková otázka

ani nevyplývá. Dovolací soud v dovolání neshledal nic, co by z rozhodnutí

odvolacího soudu činilo rozhodnutí po právní stránce zásadního významu. Dovolatelka v zásadě v dovolání vyjadřuje nesouhlas se všemi postupy a závěry,

které nalézací soudy v řízení zaujaly, aniž by však bylo vůbec patrno, který z

dovolacích důvodů (§ 241a odst. 2, odst. 3 o. s. ř.) uplatňuje a v čem

konkrétně spatřuje jeho naplnění. V dovolání nalézacím soudům vytýká zejména

nesprávné hodnocení důkazů a neprovedení jí navržených důkazů, čímž u dovolání

přípustného podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. nepřípustně zpochybňuje

zjištěný skutkový stav. Obsahem dovolání je popis průběžných vztahů účastníků a

probíhajících řízení, jakož i okolnosti týkající se dřívějšího soužití

účastníků a záležitostí s tím spojených. V souvislosti se zásadním právním významem napadeného rozhodnutí odvolacího

soudu dovolatelka toliko poukazuje na „posouzení podílů účastníků na získání

nemovitosti tím, že poskytli prodávajícím své byty a při blokaci majetku

dovolatelky-stěžovatelky stanovení lhůty k vyplacení žalobce“. Dovolacímu soudu

však není zřejmé, v čem by uvedený poukaz měl zakládat zásadní právní význam

napadeného rozhodnutí odvolacího soudu a jak by se měl promítnout v poměrech

souzené věci.

Pro úplnost dovolací soud dodává, že předmětem vypořádání majetkového

společenství manželů soudem mohou být jen ty věci, hodnoty, pohledávky, závazky

a investice každého z nich z titulu úhrady toho, co ze svého vynaložil na

společný majetek, a jejich společné pohledávky vůči některému z nich z titulu

náhrady toho, co bylo ze společného majetku vynaloženo na jeho oddělený

majetek, které učinili předmětem řízení (k tomu srovnej rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 9. listopadu 2006, sp. zn. 22 Cdo 999/2006, uveřejněný v Souboru

civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck (dále též jen

„Soubor“) pod pořadovým č. C 4621). Současně platí i časový rámec pro uplatnění těchto nároků potud, že soud může

vypořádat pouze ty věci, hodnoty a investice (vnosy) tvořící součást zákonného

majetkového společenství manželů (bezpodílového spoluvlastnictví manželů i

společného jmění manželů), které účastníci učiní předmětem řízení ve lhůtě tří

let od zániku majetkového společenství (k tomu srovnej rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 26. dubna 2007, sp. zn. 22 Cdo 2903/2005, uveřejněný v Souboru pod

pořadovým č. C 5055, rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. září

2012, sp. zn. 22 Cdo 2380/2012, uveřejněný na internetových stránkách

Nejvyššího soudu České republiky – www.nsoud.cz, rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 22. listopadu 2012, sp. zn. 22 Cdo 51/2011, uveřejněný tamtéž nebo rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 16. ledna 2013, sp. zn. 22 Cdo 3395/2012, uveřejněný

tamtéž). Pokud v uvedené lhůtě není nárok na vypořádání těchto hodnot a vnosů

uplatněn, nelze je již následně v řízení o vypořádání společného jmění manželů

vypořádat. Lze-li s obtížemi z obsahu dovolání usuzovat, dovolatelka nalézacím soudům

vytýká, že nevypořádaly jí tvrzené vnosy i investice z výlučného do společného

majetku. Tyto nároky nalézací soudy nevypořádaly s ohledem na závěr, že nebyly

v řízení prokázány, a dovolací polemika je tak vedena v rovině výhrad vůči

skutkovým zjištěním, závěrům a hodnocení dokazování. Nadto lze v této souvislosti poukázat dále na skutečnost, že vypořádání

investice (vnosu) z výlučného majetku do majetku společného předpokládá – ve

lhůtě tří let od zániku zákonného majetkového společenství - v obecné rovině

tvrzení, že výlučné finanční prostředky (či majetek) jednoho z manželů byly

použity ve prospěch zákonného majetkového společenství a současně požadavek

investujícího manžela, „aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný

majetek“ v řízení o vypořádání společného jmění manželů (k tomu srovnej

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. ledna 2013, sp. zn. 22 Cdo 3395/2012 –

uveřejněný na internetových stránkách Nejvyššího soudu České republiky –

www.nsoud.cz). Podle skutkových zjištění, která dovolatelka v dovolání nezpochybňuje, došlo k

rozvodu manželství, a tím i k zániku společného jmění manželů, dnem právní moci

rozsudku o rozvodu manželství, tj. 8. června 2002. Nalézací soudy tak byly

oprávněny vypořádat pouze ty věci, hodnoty a investice, které se staly

předmětem řízení do 8. června 2005.

Žaloba o vypořádání společného jmění manželů byla doručena soudu prvního stupně

dne 7. června 2005 a do následujícího dne 8. června 2005 nebyla žádným způsobem

doplněna. Nalézací soudy tak mohly vypořádat v řízení jen to, co učinila

žalobkyně předmětem řízení v žalobě doručené soudu prvního stupně dne 7. června

2005. V žalobě se však žalobkyně vypořádání žádným investic a vnosů nedomáhala; z

obsahu žaloby a návrhu rozhodnutí soudu je zřejmé, že se domáhala toliko

vypořádání předmětných nemovitostí jejich přikázáním do svého výlučného

vlastnictví a dále „příspěvku za znemožnění užívání osobního motorového vozidla

VW Polo C SPZ AEC 99-94“. Ostatně i sama žaloba je především popisem okolností

doprovázejících soužití účastníků s převažujícím a opakovaným vyjádřením

negativního vztahu žalobkyně vůči žalovanému. Nalézací soudy se tak nadbytečně

zabývaly vypořádáním tvrzených vnosů žalobkyně z výlučného do společného

majetku, jestliže je žalobkyně uplatnila k vypořádání až po třech letech od

zániku společného jmění manželů. Jestliže je však nakonec nevypořádaly, byť z

jiných důvodů, nelze jejich rozhodnutí považovat za nesprávná. Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně podle § 243b odst. 1, 5 věty první a §

218 písm. c) o. s. ř. odmítl. Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. a skutečnosti, že úspěšnému

žalovanému v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by měl nárok,

nevznikly.