Nejvyšší soud Usnesení občanské

23 Cdo 3945/2019

ze dne 2020-02-25
ECLI:CZ:NS:2020:23.CDO.3945.2019.1

23 Cdo 3945/2019-245

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců

JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a JUDr. Pavla Tůmy, Ph.D., ve věci žalobkyně RENCAR

PRAHA, a.s., se sídlem v Praze 8, Rohanské nábřeží 678/25, PSČ 186 00,

identifikační číslo osoby 00506397, zastoupené JUDr. Jaromírem Bláhou,

advokátem se sídlem v Praze 8, Prvního pluku 206/7, PSČ 186 00, proti žalované

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem v Praze 9,

Sokolovská 42/217, PSČ 190 22, identifikační číslo osoby 00005886, zastoupené

JUDr. Jaromírem Císařem, advokátem se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ

140 00, o ochranu pověsti právnické osoby a ochranu před nekalou soutěží,

vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 Cm 6/2017, o dovolání žalobkyně

proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 17. června 2019, č. j. 3 Cmo

190/2018-206, t a k t o :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Napadeným rozsudkem odvolací soud potvrdil ve věci samé rozsudek Městského

soudu v Praze ze dne 7. 8. 2018, č. j. 2 Cm 6/2017-158, jímž byla zamítnuta

žaloba o uložení povinnosti žalované zdržet se šíření sdělení či tvrzení o tom,

že smlouva o pronájmu ploch pro reklamní činnost, uzavřená mezi žalobkyní a

žalovanou dne 31. 1. 1997, v jejím konsolidovaném a upraveném úplném znění ze

dne 19. 10. 2009 a ve znění pozdějších dodatků, je pro žalovanou nevýhodná, ať

už prostřednictvím sdělení v tisku či v jakémkoliv jiném sdělovacím prostředku,

nebo jakýmkoliv jiným způsobem, ať už vůči konkrétním osobám, nebo zveřejněním

vůči neurčitému okruhu osob, ať už sama nebo prostřednictvím třetích osob, a o

uložení povinnosti žalované do 14 dnů od právní moci rozsudku uveřejnit omluvu

tam uvedeného znění na úvodní straně internetové stránky www.dpp.cz, formou

jednorázového komerčního sdělení na úvodní straně internetových stránek

www.prazsky.denik.cz, www.denik.cz, www.idnes.cz, www.ihned.cz, www.e15.cz,

www.metro.cz, www.aktualne.cz, www.tyden.cz, www.mediaguru.cz, www.mediar.cz,

www.finance.cz a formou jednorázového komerčního sdělení v regionální verzi

deníku MF Dnes pro hl. m. Prahu, v regionální verzi deníku Právo pro Prahu a

Střední Čechy a v Pražském deníku, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího

řízení. Žalobkyně se svojí žalobou domáhala po žalované zdržení se shora uvedeného

jednání a omluvy za ně z důvodu ochrany pověsti žalobkyně a ochrany před

nekalou soutěží ve formě zlehčování z důvodu, že žalovaná opakovaně veřejně

prohlásila, že smlouva o pronájmu ploch pro reklamní činnost uzavřená mezi

účastnicemi ze dne 31. 1. 1997 ve znění sjednaných dodatků je nevýhodná, což je

dle žalobkyně nepravdivé, zavádějící a účelově zkreslené tvrzení. Odvolací soud vyšel ze zjištění, že žalobkyně působí na trhu venkovní reklamy,

je původně dceřinou společností žalované, která je v současnosti minoritním

akcionářem žalobkyně s podílem o velikosti 28 %. Žalovaná provozuje městskou

hromadnou dopravu na území hlavního města Prahy. Dne 31. 1. 1997 uzavřely

účastnice smlouvu o pronájmu ploch pro reklamní činnost ve znění sjednaných

dodatků (dále též „předmětná smlouva“), na základě které žalovaná přenechala

žalobkyni do užívání plochy na svém majetku za účelem jeho reklamního využití

na dobu určitou do 30. 6. 2031. V letech 2015 až 2017 se zástupci žalované

opakovaně vyjádřili prostřednictvím sítě internet či v hromadných sdělovacích

prostředcích v tom smyslu, že žalovaná shledává tuto smlouvu nevýhodnou a

neplatnou, když zisky žalované z této smlouvy jsou výrazně nižší než u

žalobkyně, čímž žalobkyně připravila žalovanou o stovky milionů korun, přičemž

nové vedení žalované se snaží o nápravu a za tím účelem vyhlásila žalovaná

poptávkové řízení na pronájem některých jejích ploch, ve kterém zájemce nabídl

za pronájem výrazně více, než bylo sjednáno se žalobkyní, avšak žalobkyně

uzavření lukrativní smlouvy žalované brání. Nájemné sjednané podle výsledků plnění předmětné smlouvy činilo za rok 2008

částku 90 213 189 Kč, za rok 2009 částku 60 291 375 Kč, za rok 2010 částku 58

080 285 Kč, za rok 2011 částku 50 470 328 Kč, za rok 2012 částku 51 831 321 Kč

a za rok 2013 částku 48 264 880 Kč. Přitom nabídka konkurenční společnosti v

dopise ze dne 30. 6. 2016 obsahovala minimální částku nájemného 100 milionů Kč

za rok. Po právní stránce dospěl odvolací soud k závěru, že vytýkané jednání žalované

není projevem neoprávněného zásahu do pověsti žalobkyně ve smyslu § 135 o. z. ani projevem zakázané nekalé soutěže ve smyslu § 2976 a násl. o. z. Jednání

žalované nebylo objektivně způsobilé snížit vážnost žalobkyně, neboť právo na

svobodu a šíření informací patří mezi základní práva (čl. 17 Listiny základních

práv a svobod) a zaručují právo každého vyjadřovat své názory a činit hodnotící

soudy, proto hodnotící soudy nelze jakkoli dokazovat.

Je nutné pouze zkoumat,

zda se hodnotící soud zakládá na pravdivé informaci, zda je forma jeho veřejné

prezentace přiměřená a zda zásah do osobnostních práv je nevyhnutelným

průvodním jevem výkonu kritiky, tedy zda primárním cílem kritiky není hanobení

a zneuctění dané osoby tak, aby při posuzování střetu práva na ochranu pověsti

právnické osoby s právem na svobodu projevu a právem na informace nebyla s

přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu jednomu z těchto práv dána

bezdůvodně přednost před právem druhým (ve smyslu závěrů vyjádřených v usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2007 ve věci sp. zn. 30 Cdo 1174/2007 a

rozsudcích Nejvyššího soudu ze dne 2. 2. 2006 ve věci sp. zn. 32 Odo 1159/2004,

ze dne 18. 3. 2008 ve věci sp. zn. 30 Cdo 1385/2006, ze dne 6. 9. 2011 ve věci

sp. zn. 30 Cdo 149/2010 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2014 ve věci

sp. zn. 23 Cdo 2997/2013 nebo v nálezech Ústavního soudu ze dne 9. 2. 1998 ve

věci sp. zn. IV. ÚS 154/97 a ze dne 17. 7. 2007 ve věci sp. zn. IV. ÚS 23/05). Předmětem sporu přitom bylo veřejně prezentované tvrzení žalované o tom, že

smlouva o pronájmu ploch pro reklamní činnost, uzavřená mezi účastnicemi, je

pro žalovanou nevýhodná. Výrok žalované o nevýhodnosti smlouvy je hodnotícím

soudem, v němž žalovaná činí vlastní úsudek o ekonomickém dopadu smlouvy na

její hospodaření. Obecné tvrzení o výhodnosti či nevýhodnosti smlouvy nelze

podrobit kritériu pravdivosti, neboť výhodnost smlouvy je třeba dovozovat z

hlediska řady kritérií, jimiž není nutně jen cena či kvalita poptávané služby. Jinými slovy to, co se z pohledu jedné smluvní strany jeví jako výhodné, nemusí

nutně stejný dojem vyvolat u druhé smluvní strany. Hodnotící úsudek žalované

byl přitom založen na reálném základu, spočívajícím v poklesu příjmů žalované a

v nabídce konkurenční společnosti, a rovněž forma prezentace hodnotícího úsudku

byla přiměřená, když z ničeho nelze dovodit, že by primárním cílem kritiky mělo

být hanobení žalobkyně, jejíž vlastní činnost a postavení předmětem hodnocení

nebyly. Odhlédnout podle odvolacího soudu nelze ani od skutečnosti, že v daném

případě je třeba vytýkané jednání žalované vnímat jako součást diskuse o věcech

veřejných, s čímž souvisí větší míra snášenlivosti kritiky ze strany žalobkyně

jako osoby veřejného zájmu a naopak měkčí měřítka posouzení kritiky ve prospěch

žalované jako původce kritiky. S ohledem na to, co bylo předmětem sporu tak,

jak žalobkyně vymezila svoji žalobu, jsou pak nevýznamná tvrzení žalované o

tom, že žalobkyně připravila žalovanou o peněžní prostředky a že se na ni

bezdůvodně obohacuje, neboť tyto výroky nebyly předmětem sporu. Odvolací soud uzavřel, že v souzené věci nepochybně převažuje zájem na ochraně

svobody projevu a práva na informace nad zájmem na ochraně pověsti právnické

osoby. Zároveň toto právem aprobované jednání žalované nemůže naplňovat znak

jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže a již z tohoto důvodu není možné toto

jednání kvalifikovat jako projev zakázané nekalé soutěže.

Navíc podle

odvolacího soudu nelze z ničeho dovodit, že by jednání žalované mělo skrytý

komerční cíl, přičemž ani v soutěžním prostředí nelze bránit účasti ve veřejné

debatě o veřejných záležitostech (ve smyslu závěrů vyjádřených v nálezu

Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2012 ve věci sp. zn. I. ÚS 823/11). Rozsudek odvolacího soudu napadla v celém rozsahu žalobkyně dovoláním, které

považuje za přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

(dále jen „o. s. ř.“), proto, že odvolací soud se při řešení otázky hmotného

práva, na jejímž vyřešení napadené rozhodnutí závisí, odchýlil od ustálené

rozhodovací praxe dovolacího soudu a Ústavního soudu. A to otázky, zda tvrzení

žalované o nevýhodnosti předmětné smlouvy je skutkovým tvrzením či hodnotícím

soudem.

Dále má žalobkyně za to, že dovolání je přípustné rovněž proto, že otázka

hmotného práva, na jejímž vyřešení napadené rozhodnutí závisí, má být dovolacím

soudem posouzena jinak. A to otázka, zda za při posuzování výroků způsobilých

zasáhnout do pověsti jiného má být striktně rozlišováno mezi skutkovými

tvrzeními a hodnotícími soudy. Shrnujíc skutkový stav věci spatřuje žalobkyně nesprávnost právního posouzení

věci odvolacím soudem v tom, že odvolací soud posuzoval výroky žalované o

nevýhodnosti předmětné smlouvy izolovaně a nikoliv v širším kontextu celého

případu, čímž se odchýlil od závěrů vyjádřených v nálezu Ústavního soudu ze dne

11. 11. 2005 ve věci sp. zn. I. ÚS 453/03. Dle žalobkyně je třeba hodnotit celý

projev, nikoli toliko jednotlivý vytržený výrok nebo větu a zohledňovat zejména

též povahu výroku, jeho obsah, formu a časové okolnosti, postavení kritizované

osoby, zda se výrok dotýká soukromé či veřejné sféry, chování kritizované osoby

a postavení původce výroku. Odvolací soud dle žalobkyně především nezohlednil,

že žalovaná v jí zveřejněných tiskových zprávách dále uvedla, že žalobkyně

připravila žalovanou o stovky milionů korun a o další desítky milionů ročně

přichází a že snaha žalované o přehodnocení dlouholeté a nevýhodné spolupráce

se žalobkyní je legitimní. Dále má žalobkyně za to, že odvolací soud v rozporu s provedeným dokazováním

dovodil, že výroky žalované o nevýhodnosti předmětné smlouvy vycházely z

reálného základu, čímž se odvolací soud odchýlil od závěrů vyjádřených v nálezu

Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2015 ve věci sp. zn. II. ÚS 2051/14 a rozsudku

Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2010 ve věci sp. zn. 30 Cdo 5161/2008, podle

kterých by každý měl vyvinout přiměřené úsilí za účelem zjištění, zda jím

pronášený výrok je pravdivý, a to vzhledem k veřejnému či soukromému postavení

původce výroku. Žalobkyně v tomto směru zpochybnila správnost výsledků

dokazování, včetně dokazování znaleckého, z něhož odvolací soud vycházel při

zjišťování obvyklých smluvních podmínek v daném oboru. Dle žalobkyně nebyla forma prezentace výroků žalované o nevýhodnosti předmětné

smlouvy přiměřená a odvolací soud se tak ve svém rozhodnutí odchýlil od závěrů

vyjádřených v usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2016 ve věci sp. zn. I. ÚS

1486/15. Je třeba dle žalobkyně zohlednit, že předmětný výrok byl pronesen

předsedou představenstva žalované v celostátním televizním vysílání v hlavním

vysílacím čase, tudíž se nejedná o klasický ústní projev jako například při

tiskové konferenci, a že byl rovněž zveřejněn žalovanou v jejích v tiskových

zprávách. Zatímco u ústního projevu je nutné brát ohled na jeho bezprostřednost

a možnou impulsivnost, zvýšenou toleranci není třeba projevovat ve vztahu k

písemným podáním. Nesprávné právní posouzení věci spatřuje žalobkyně rovněž v tom, že odvolací

soud ve svém rozhodnutí striktně rozlišoval mezi skutkovými tvrzeními a

hodnotícími soudy, ačkoli výroky žalované jsou tzv. hybridními výroky ve smyslu

nálezu Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2016 ve věci sp. zn. I. ÚS 750/15 a

usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2016 ve věci sp. zn. I.

ÚS 1486/15. Odvolací soud navíc neodůvodnil své právní závěry o tom, že forma prezentace

výroků žalované o nevýhodnosti předmětné smlouvy je přiměřená a že tyto výroky

jsou součástí diskuze o věcech veřejných, čímž se odchýlil od závěrů

vyjádřených v rozsudcích Nejvyššího soudu ze dne 11. 6. 2009 ve věci sp. zn. 33

Cdo 500/2007, ze dne 29. 5. 2013 ve věci sp. zn. 30 Cdo 1238/2013, ze dne 30. 7. 2013 ve věci sp. zn. 30 Cdo 1277/2013 atp. Kromě tohoto se odvolací soud

dopustil procesního pochybení, když žaloba byla zamítnuta s tím, že existují

důkazy o nevýhodnosti předmětné smlouvy, aniž by bylo dáno žalobkyni poučení

podle § 118a odst. 1 a 3 o. s. ř. o nutnosti doplnit tvrzení a k jejich

prokázání navrhnout důkazy k otázce výhodnosti předmětné smlouvy, čímž se

odvolací soud odchýlil od nálezů Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2005 ve věci sp. zn. I. ÚS 643/04, ze dne 3. 10. 2006 ve věci sp. zn. I. ÚS 74/06 a ze dne 15. 10. 2009 ve věci sp. zn. I. ÚS 218/09. Žalobkyně navrhla, aby dovolací soud změnil napadený rozsudek odvolacího soudu

ve věci samé tak, že se mění rozsudek soudu prvního stupně a žalobě se

vyhovuje, a aby žalobkyni přiznal náhradu nákladů řízení, popř. aby rozsudek

odvolacího soudu a rovněž rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil

soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Žalovaná se k dovolání žalobkyně nevyjádřila. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo

podáno v zákonné lhůtě a oprávněnou osobou, zastoupenou advokátem (§ 240 odst. 1 a § 241 odst. 1 o. s. ř.), dospěl k závěru, že dovolání nelze shledat

přípustným podle § 237 o. s. ř. Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Podle § 241a odst. 1 až 3 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že

rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci (odst. 1). V dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno,

proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá,

vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů

přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací

návrh) (odst. 2). Důvod dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní

posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá

nesprávnost tohoto právního posouzení (odst. 3).

Dovolatelka spatřuje přípustnost svého dovolání na prvním místě v nesprávném

právním posouzení předmětného výroku žalované jako přiměřeného hodnotícího

soudu, čímž se odvolací soud měl odchýlit od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu a rovněž Ústavního soudu. Rozhodovací praxe dovolacího soudu vychází v této otázce ustáleně z názoru, že

pro posouzení zásahu do (dobré) pověsti právnické osoby podle § 135 o. z. (resp. v minulosti do 31. 12. 2013 podle § 19b odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb.,

občanského zákoníku) zveřejněním znevažujícího výroku týkajícího se právnické

osoby je možno přiměřeně vycházet ze závěrů rozhodovací praxe dovolacího soudu

o posuzování zásahu do (všeobecného) absolutního osobnostního práva člověka

snížením jeho cti a vážnosti, resp. jeho dobré pověsti (srov. zejm. rozsudky

Nejvyššího soudu ze dne 3. 9. 2002 ve věci sp. zn. 28 Cdo 1375/2002 a ze dne

6. 9. 2011 ve věci sp. zn. 30 Cdo 149/2010, dále pak např. rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 18. 3. 2008 ve věci sp. zn. 30 Cdo 1385/2006, usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 30. 11. 2011 ve věci sp. zn. 23 Cdo 2758/2010 či rozsudky

Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2013 ve věci sp. zn. 23 Cdo 1551/2011 a ze dne

25. 2. 2015 ve věci sp. zn. 23 Cdo 3132/2014). V tomto směru pak dovolací soud dospěl k závěru, že pro vznik deliktních nároků

ze zásahu do pověsti právnické osoby je nezbytné, aby zde (mimo jiné)

existovalo protiprávní jednání žalovaného, jež je objektivně způsobilé

zasáhnout do pověsti žalobce jako právnické osoby (srov. např. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 6. 9. 2011 ve věci sp. zn. 30 Cdo 149/2010). Posuzování neoprávněnosti zásahu do pověsti právnické osoby (obdobně jako v

případě zásahu do cti a vážnosti, resp. dobré pověsti, člověka) je založeno na

vzájemném poměřování střetávajících se ústavně zaručených práv, a to základního

práva každého (tj. i osoby právnické, srov. např. nález Ústavního soudu ze dne

10. 10. 2001 ve věci sp. zn. I. ÚS 201/01) na zachování dobré pověsti (čl. 10

odst. 1 Listiny základních práv a svobod) a politického práva na svobodu

projevu a na informace (čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Ustálená rozhodovací praxe dovolacího soudu a Ústavního soudu přitom důsledně

vychází ze zásady rovnosti ústavních práv, podle které žádné ústavně zaručené

právo není samo o sobě nadřazeno jinému (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu

ze dne 23. 6. 2011 ve věci sp. zn. 30 Cdo 3063/2009 či nález Ústavního soudu ze

dne 10. 12. 1997 ve věci sp. zn. II. ÚS 357/96). Z toho vyplývá, že je vždy

třeba vážit konkurující si ústavně chráněné statky s ohledem na konkrétně

skutkově utvořený základ, a to v tom smyslu a tak, aby oba konkurující si

statky byly v co největší míře zachovány, a nelze-li tomuto požadavku vyhovět,

je třeba zdůvodnit zásah do jednoho z konkurujících si statků, a to při

uplatnění principů proporcionality (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 31. 7. 2013 ve věci sp. zn. 30 Cdo 1483/2013 či nález Ústavního soudu ze

dne 17. 7. 2007 ve věci sp. zn. IV. ÚS 23/05). Pro oblast ochrany dobré pověsti dotčené osoby (tj.

včetně osob právnických) se

uvedená zásada projevuje tím, že je třeba vždy zkoumat míru (intenzitu)

tvrzeného porušení základního práva na ochranu dobré pověsti, a to v kontextu

se svobodou projevu a s právem na informace a se zřetelem na požadavek

proporcionality uplatňování těchto práv a jejich ochrany (srov. např. rozsudky

Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006 ve věci sp. zn. 30 Cdo 2796/2005 a ze dne

18. 3. 2008 ve věci sp. zn. 30 Cdo 5018/2007 či nález Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2000 ve věci sp. zn. I. ÚS 156/99). V tomto smyslu při posuzování otázky, zda jednání spočívající ve zveřejnění

výroku způsobilého zasáhnout do pověsti právnické osoby je neoprávněné, je

nutno dle ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu rozlišovat, zda

posuzovaný výrok má povahu skutkového tvrzení či hodnotícího úsudku (soudu). Skutkové tvrzení se opírá o fakt, o objektivně existující realitu, která je

zjistitelná pomocí dokazování; pravdivost tvrzení je tedy ověřitelná. Proto

pravdivá informace není v zásadě způsobilá zasáhnout do pověsti jiného, pokud

není podána tak, že zkresluje skutečnost (aniž by však zároveň nemohla

zasáhnout jiné osobní hodnoty dotčeného). Hodnotící úsudek (kritika) naopak

vyjadřuje subjektivní názor svého původce, který k danému faktu zaujímá určitý

postoj tak, že jej hodnotí z hlediska správnosti a přijatelnosti, a to na

základě vlastních (subjektivních) kritérií. Hodnotící úsudek proto nelze

jakkoli dokazovat, je však nutné zkoumat, zda se zakládá na pravdivé informaci,

zda je forma jeho veřejné prezentace přiměřená a zda zásah do pověsti jiného je

nevyhnutelným průvodním jevem výkonu kritiky, tedy zda primárním cílem kritiky

není hanobení a zneuctění dané osoby (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 29. 11. 2007 ve věci sp. zn. 30 Cdo 1174/2007 či rozsudek Nejvyššího soudu

ze dne 27. 3. 2013 ve věci sp. zn. 23 Cdo 1551/2011). Lze shrnout, že prezentace hodnotícího úsudku a z něj vyplývající kritika je

přípustná (oprávněná) tehdy, jde-li o kritiku věcnou a konkrétní, stejně jako

přiměřenou, a to i co do obsahu a formy veřejné prezentace. O věcnou kritiku nejde tam, kde kritika vychází z nepravdivých podkladů, a

která z těchto nepravdivých podkladů dovozuje vlastní hodnotící úsudky. Byť

posuzování samotných hodnotících úsudků z hlediska jejich pravdivosti či

nepravdivosti je ze subjektivní povahy úsudku vyloučeno, nelze pominout, že

každé hodnocení se nezbytně odvozuje od skutkových podkladů. Hodnotící úsudek

musí být závěrem, který lze na základě existujících skutečností logicky dovodit

(srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 7. 2008 ve věci sp. zn. 30

Cdo 1315/2008). Požadavkem na konkrétní kritiku je to, že její potřebné výchozí podklady tvoří

konkrétní objektivní skutečnosti. Kritika se tak musí vyvarovat toliko

všeobecných soudů, které nejsou opřeny o potřebné konkrétní skutečnosti. I

úsudek všeobecného rázu proto musí být podmíněn odpovídajícími existujícími

skutečnostmi.

Proto i všeobecná výtka závadného chování kritizovaného musí být

vždy podložena určitým chováním posuzované osoby projeveným navenek – v opačném

případě by se jednalo o kritiku nepřípustnou (srov. např. rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 31. 5. 2012 ve věci sp. zn. 30 Cdo 3567/2010). Přiměřenost kritiky předpokládá, že při ní nejsou překročeny meze nutné k

dosažení sledovaného a zároveň společensky uznávaného účelu, a to jak z

hlediska jejího obsahu, tak i formy její veřejné prezentace. Vybočí-li

publikovaný názor z mezí obecně uznávaných pravidel slušnosti v demokratické

společnosti, ztrácí tím charakter korektního úsudku (zprávy, komentáře) a jako

takový se zpravidla ocitá již mimo meze právní ochrany (srov. rozsudky

Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2006 ve věci sp. zn. 30 Cdo 1490/2006 a ze dne

6. 9. 2011 ve věci sp. zn. 30 Cdo 149/2010). Při posuzování přiměřenosti kritiky je nutno zohlednit i skutečnost, zda se

kritika týká záležitosti veřejného zájmu. Debata o věcech veřejných požívá

velmi silnou ochranu. Svoboda projevu totiž představuje jeden ze základních

pilířů demokratické společnosti, jednu ze základních podmínek jejího pokroku a

rozvoje každého jednotlivce, přičemž se vztahuje nejen na informace a myšlenky,

které jsou přijímané příznivě či jsou považovány za neškodné či bezvýznamné,

ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují (srov. např. nálezy

Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2014 ve věci sp. zn. IV. ÚS 1511/13 a ze dne 3. 2. 2015 ve věci sp. zn. II. ÚS 2051/14). Osoby dotčené debatou o věcech veřejných (tzv. osoby veřejného zájmu) proto

požívají ve vztahu ke kritice jejich činnosti zásadně nižší ochrany než osoby

soukromé sféry. Měřítka posouzení rozsahu zveřejněných skutkových tvrzení a

přiměřenosti hodnotících soudů jsou v případě těchto osob mnohem měkčí (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2012 ve věci 30 Cdo 3770/2011 či

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 7. 2016 ve věci sp. zn. 30 Cdo 464/2016). Při zohlednění shora uvedených závěrů ustálené rozhodovací praxe dovolacího

soudu a Ústavního soudu lze v poměrech projednávané věci dovodit, že odvolací

soud se svým rozhodnutím od této rozhodovací praxe nikterak neodchýlil. Nejvyšší soud se ztotožňuje se závěrem odvolacího soudu, že tvrzení žalované o

nevýhodnosti předmětné smlouvy pro žalovanou není skutkovým tvrzením, jehož

pravdivost by bylo možné dokazovat. Výhodnost obsahu určitého právního závazku

představuje pouze subjektivní hodnocení jeho kvality pro jednu z jeho stran. A

to oproti jednotlivým hospodářským důsledkům vyplývajícím tohoto právního

poměru, jež tvoří objektivně existující realitu a lze je tudíž prokazovat (tj. např. skutečný zisk stran závazku, obvyklost smluvních ujednání v daném místě a

čase apod.). Rovněž závěr odvolacího soudu o přípustnosti hodnotícího úsudku žalované jako

projevu oprávněné kritiky se nikterak od ustálené rozhodovací praxe dovolacího

soudu neodchyluje.

Právní posouzení věci odvolacím soudem je v tomto směru

souladu se shora uvedenými kritérii kladenými na oprávněnost kritiky, tedy že

se musí jednat o kritiku věcnou, konkrétní a přiměřenou, včetně existence

konkrétního skutkového základu pro vyslovení takové kritiky. K výtce dovolatelky, že rozhodnutí odvolacího soudu nevychází ve vztahu k

podmínce věcnosti sporného výroku z reálného skutkového základu, je třeba

uvést, že dospěl-li odvolací soud na základě skutkových zjištění o ekonomických

důsledcích předmětné smlouvy pro obě účastnice a rovněž o obvyklých

náležitostech srovnatelných smluv v daném místě a čase k závěru, že hodnotící

úsudek žalované je věcný, jelikož vychází z pravdivých podkladů, nikterak se

tím neodchýlil ani od dovolatelkou odkazovaného nálezu Ústavního soudu ze dne

3. 2. 2015 ve věci sp. zn. II. ÚS 2051/14 či rozsudku Nejvyššího soudu ze dne

11. 11. 2010 ve věci sp. zn. 30 Cdo 5161/2008. Ve zbytku pak dovolatelka svými

námitkami v tomto směru napadá skutková zjištění odvolacího soudu o

hospodářských okolnostech závazkového poměru mezi účastnicemi, jež však

dovolacímu přezkumu dle § 241a odst. 1 a § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. nepodléhají. Stejně tak není uplatněním způsobilého dovolacího důvodu ve smyslu

§ 241a odst. 1 o. s. ř. zpochybnění právního posouzení věci, vychází-li z

jiného skutkového stavu, než z jakého vyšel při posouzení odvolací soud (srov. obdobně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013 ve věci sp. zn. 29

Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek). Dovolatelce nelze přisvědčit ani v názoru, že se odvolací soud odchýlil od

ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu tím, že posuzoval výroky žalované o

nevýhodnosti předmětné smlouvy izolovaně a nedovodil nepřiměřenost prezentace

výroků žalované, resp. že odvolací soud své závěry v tomto směru nedostatečně

odůvodnil. Závěr odvolacího soudu o tom, že vzhledem k účastníky tvrzeným a

prokázaným rozhodujícím skutečnostem lze hodnotící úsudek žalované o

nevýhodnosti předmětné smlouvy, a to i s ohledem na celkovou formu jeho

prezentace, považovat za součást přiměřené diskuse o věcech veřejných, jejímž

primárním cílem nebylo hanobení žalobkyně, odpovídají shora uvedeným závěrům

rozhodovací praxe o podmínkách oprávněné kritiky jako projevu ústavně

zaručeného práva na svobodu projevu a práva na informace ve smyslu čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Dovolatelkou odkazované závěry vyjádřené v nálezu Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2005 ve věci sp. zn. I. ÚS 453/03 a v usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2016 ve věci sp. zn. I. ÚS 1486/15 na projednávanou věc nedopadají, neboť

skutkový stav zjištěný v těchto řízeních byl oproti projednávané věci odlišný. Komplexní posouzení prezentované kritiky s ohledem na její celkové vyznění může

vždy být provedeno pouze v rámci předmětu řízení vymezeného žalobcem v jeho

žalobě a na základě konkrétních rozhodujících skutečností tvrzených a

prokázaných účastníky řízení, popř. zjištěných jinak (§ 153 odst. 1 a 2 o. s. ř.).

I v tomto směru platí, že rozhodnutí odvolacího soudu nelze v dovolání

úspěšně napadnout důvody, které vycházejí z jiného skutkového stavu, než z

jakého vyšel při posouzení věci odvolací soud. Pouze pro úplnost lze uvést, že závěr odvolacího soudu o tom, že sporný výrok

nemůže být způsobilý zasáhnout do pověsti žalobkyně, tvoří-li součást oprávněné

kritiky, není zcela přiléhavý z hlediska systematiky podmínek vzniku deliktních

závazků při zásahu do pověsti právnické osoby. Oprávněnost kritiky totiž

představuje výluku ze samotné protiprávnosti jednání původce této kritiky a

sama o sobě nemá žádný vliv na úvahu, zda je tato kritika způsobilá zasáhnout

do pověsti určité osoby (resp. zda se dané osoby týká) či nikoli, což je

okolnost odlišná. Ostatně právě z tohoto důvodu spočívá břemeno tvrzení a

důkazní ohledně skutečností zakládajících oprávněnost kritiky (jako výluky z

protiprávnosti) na žalované jako původci kritiky a nikoli na žalobkyni jako

dotčeném subjektu. Na soulad napadeného rozhodnutí odvolacího soudu s ustálenou

rozhodovací praxí dovolacího soudu nicméně nemá tato nesrovnalost žádný vliv. Ve vztahu k výtce dovolatelky, že odvolací soud zohlednil jako jednu z podmínek

skutkové podstaty nekalousoutěžního jednání v hospodářském styku také skrytý

komerční cíl jednání žalované, je nutno uvést, že tato výtka se nikterak

nevztahuje k dovolatelkou vymezeným právním otázkám, z nichž dovozuje

přípustnost svého dovolání, a zároveň dovolatelka tímto způsobem neuvádí žádný

předpoklad přípustnosti dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř. ve vztahu k jiné

otázce hmotného či procesního práva, na jejímž vyřešení rozhodnutí odvolacího

soudu závisí (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013 ve věci

sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 ve Sbírce soudních

rozhodnutí a stanovisek, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013 ve

věci sen. zn. 29 NSČR 55/2013). Přitom pouhá polemika dovolatelky s právním

posouzením věci provedeným odvolacím soudem s tím, že toto právní posouzení má

být jiné, nepředstavuje řádné vymezení předpokladů přípustnosti dovolání ve

smyslu § 241a odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 237 o. s. ř. (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2018 ve věci sp. zn. 22 Cdo

2618/2018). Konečně pak přípustnost dovolání nevyplývá ani z druhé otázky hmotného práva

vymezeného dovolatelkou, jež byla v rozhodování dovolacího soudu vyřešena,

avšak nyní má být dle dovolatelky posouzena dovolacím soudem jinak. A to

otázky, zda při posuzování neoprávněnosti výroku způsobilého zasáhnout do

pověsti právnické osoby je třeba (striktně) rozlišovat mezi skutkovými

tvrzeními a hodnotícími úsudky. Rozlišování mezi výroky, jejichž obsahem je buď skutkové tvrzení nebo hodnotící

úsudek (soud), vyplývá ze samotné mimoprávní podstaty těchto kategorií

jazykových projevů daných jejich odlišným účelem. Skutkové tvrzení popisuje

určitý existující stav či děj a vyznačuje se tedy objektivním vztahem mezi

projevem a realitou. Tudíž pravdivost, úplnost a přesnost tvrzení lze ověřit

dokazováním (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 19. 12. 2007 ve věci III.

ÚS 346/06). Oproti tomu hodnotící úsudek vyjadřuje subjektivní názor jeho

původce, který k danému faktu zaujímá určitý postoj tak, že jej hodnotí z

hlediska správnosti a přijatelnosti, a to na základě vlastních (subjektivních)

kritérií. Hodnotící úsudek (kritiku) proto nelze jakkoliv dokazovat, lze

hodnotit pouze jeho přípustnost (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 1998 ve věci IV. ÚS 154/97). Odlišnou věcí je, že přípustnost hodnotícího úsudku (oprávněné kritiky) je

nutno posuzovat i z hlediska věcnosti, tedy zda se zakládá na pravdivé

informaci, jak ustáleně dovozuje rozhodovací praxe dovolacího soudu a Ústavního

soudu mimo jiné i ve shora citovaných rozhodnutích. V tomto smyslu lze tudíž

prakticky každý hodnotící úsudek považovat za tzv. „hybridní výrok“, neboť je v

něm vždy obsažen určitý skutkový základ, což platí zcela bez ohledu na

terminologii použitou pro výroky tohoto typu v jednotlivých rozhodnutích

dovolacího soudu či Ústavního soudu, resp. na úrovni mezinárodního práva

Evropským soudem pro lidská práva. Proto ustálená rozhodovací praxe dovolacího

soudu není v tomto směru v rozporu ani se závěry vyjádřenými v dovolatelkou

odkazovaném nálezu Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2016 ve věci sp. zn. I. ÚS

750/15 či v usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2016 ve věci sp. zn. I. ÚS

1486/15 a dovolací soud neshledává žádný důvod, proč by se měl od své ustálené

rozhodovací praxe odchylovat. Vytýká-li dovolatelka odvolacímu soudu, že své rozhodnutí dostatečně

nezdůvodnil, pak otázka, za jakých okolností je možno považovat soudní

rozhodnutí za nepřezkoumatelné, byla v rozhodování dovolacího soudu již

vyřešena. Měřítkem toho, zda je či není rozhodnutí soudu přezkoumatelné, je

především zájem účastníků řízení na tom, aby mohli náležitě využít opravných

prostředků proti tomuto rozhodnutí. I když rozhodnutí soudu nevyhovuje všem

požadavkům na jeho odůvodnění, není zpravidla nepřezkoumatelné, jestliže

případné nedostatky odůvodnění nejsou podle obsahu uplatněného opravného

prostředku na újmu práv účastníků řízení. Rozhodnutí soudu je nepřezkoumatelné

pro nesrozumitelnost nebo nedostatek důvodů tehdy, když vůči němu nemůže

účastník, který s rozhodnutím nesouhlasí, náležitě formulovat důvody opravného

prostředku, a ani soud rozhodující o tomto opravném prostředku nemá náležité

podmínky pro zaujetí názoru na věc. Nelze pokládat za nepřezkoumatelné takové

rozhodnutí, u něhož je všem účastníkům nepochybné, jak a proč bylo rozhodnuto

(srov. obdobně například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2013 ve věci

sp. zn. 29 Cdo 2543/2011, uveřejněný pod číslem 100/2013 ve Sbírce soudních

rozhodnutí a stanovisek, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2015 ve

věci sp. zn. 22 Cdo 3814/2015). Z obsahu dovolacích důvodů vymezených dovolatelkou vyplývá, že jí bylo zřejmé,

na základě jakých důvodů odvolací soud rozhodl a jakými úvahami byl při svém

rozhodnutí veden, přičemž dovolatelka byla ve svém dovolání schopna řádně

zformulovat výhrady vůči právnímu posouzení věci odvolacím soudem.

Proto ani

případné nedostatky odůvodnění rozsudku odvolacího soudu nemohly být na újmu

práv dovolatelky. Konečně pak námitkami směřujícími vůči procesnímu postupu odvolacího soudu

dovolatelka nevymezuje žádnou otázku hmotného či procesního práva, na jejímž

vyřešení by napadené rozhodnutí odvolacího soudu záviselo, nýbrž vyjadřuje

toliko možnou vadu odvolacího řízení, jež ovšem bez dalšího přípustnost

dovolání založit nemůže, přičemž k této vadě dovolací soud přihlédne pouze

tehdy, považuje-li dovolání za přípustné (§ 242 odst. 3 o. s. ř.). Dovolací soud s ohledem na výše uvedené proto dovolání žalobkyně podle

ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. pro nepřípustnost odmítl. Pro úplnost pak lze uvést, že dovolací soud rozsah dovolání vymezený žalobkyní

tak, že se rozsudek odvolacího soudu napadá v celém rozsahu, posoudil s

přihlédnutím k celkovému obsahu dovolání (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) a dovodil, že

proti nákladovému výroku napadeného rozsudku dovolání ve skutečnosti nesměřuje,

neboť ve vztahu k tomuto výroku postrádá dovolání jakékoli odůvodnění. Kromě

toho by proti tomuto výroku nebylo dovolání podle § 238 odst. 1 písm. h) o. s.

ř. přípustné.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s.

ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. 2. 2020

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu