Nejvyšší soud Rozsudek občanské

28 Cdo 2620/2019

ze dne 2020-01-07
ECLI:CZ:NS:2020:28.CDO.2620.2019.1

28 Cdo 2620/2019-452

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Michaela Pažitného, Ph.D. a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla v

právní věci žalobce Suverénního řádu Maltézských rytířů – Českého

velkopřevorství, se sídlem v Praze 1, Velkopřevorské náměstí 485/4,

identifikační číslo osoby: 00569623, zastoupeného Mgr. Petrem Krechlerem,

advokátem se sídlem v Praze 1, Dušní 906/8, proti žalovaným 1) F. F.,

narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Ludvíkem Suchánkem, advokátem se

sídlem v Krnově, Revoluční 30, 2) České republice – Státnímu pozemkovému úřadu,

se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, identifikační číslo osoby: 01312774,

zastoupené Mgr. Martinem Bělinou, advokátem se sídlem v Praze 8, Pobřežní

370/4, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp.

zn. 15 C 279/2013, o dovolání žalované 2) proti rozsudku Krajského soudu v

Ostravě ze dne 2. dubna 2019, č. j. 11 Co 236/2017-425, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. dubna 2019, č. j. 11 Co

236/2017-425, se ruší a věc se vrací Krajskému soudu v Ostravě k dalšímu řízení.

Okresní soud v Bruntále (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 23. 2. 2017, č. j. 15 C 279/2013-288, ve znění opravného usnesení tamního soudu ze dne

22. 3. 2017, č. j. 15 C 279/2013-297, určil, že Česká republika je vlastníkem

pozemků parc. č. XY – trvalý travnatý porost, parc. č. XY – orná půda a parc. č. XY – trvalý travnatý porost, zapsaných pro obec XY a katastrální území XY na

listu vlastnictví č. XY v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště XY - dále „předmětné

pozemky“ (výrok I.). Dále rozhodl o nákladech řízení ve vztahu mezi účastníky

tak, že žalobci se vůči žalovanému 1) náhrada nákladů řízení nepřiznává (výrok

II.) a žalované 2) uložil povinnost nahradit žalobci k rukám jeho zástupce

náklady řízení ve výši 58.066,60 Kč (výrok III.). Žalovanému 1) uložil

povinnost zaplatit České republice – Okresnímu soudu v Bruntále soudní poplatek

ve výši 5.000,- Kč (výrok IV.). Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že žalobce, jenž se domáhá určení

vlastnického práva státu k předmětným pozemkům coby součásti svého historického

majetku podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém

vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů

(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění

nálezu Ústavního soudu

ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13 (dále jen „zákon č. 428/2012 Sb.“), je

oprávněnou osobou ve smyslu ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 428/2012 Sb.,

která utrpěla majetkovou křivdu odnětím pozemků podle zákona č. 142/1947 Sb., o

revisi první pozemkové reformy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

č. 142/1947 Sb.“). Nepřisvědčil přitom tvrzením žalovaných, že žalobce pozbyl

vlastnické právo již podle Dekretů prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o

konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy (dále „dekret č. 108/1945 S.“), a č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení

zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a

slovenského národa – dále „dekret č. 12/1945 Sb.“ (v kterémžto případě by se na

něj zákon č. 428/2012 Sb. nevztahoval). Nedůvodnou byla rovněž shledána námitka

nedostatku právní kontinuity žalobce a původního vlastníka výše zmíněných

pozemků, protože z předložených důkazů vyplynulo, že v celé historii existoval

jen jeden Řád maltézských rytířů (ač byl označován různými jmény) a že je

žalobce s tímto subjektem totožný. K převodu vlastnického práva k předmětným

pozemkům v letech 2004 a 2007 ze žalované 2) na žalovaného 1) došlo v rozporu s

ustanovením § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a

jinému zemědělskému majetku, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále jen „zákon

č. 229/1991 Sb.“), a je tudíž stižen absolutní neplatností; vlastníkem

historického církevního majetku je tak nadále Česká republika. Krajský soud v Ostravě (dále „odvolací soud“) k odvolání žalované 2) rozsudkem

ze dne 2. 4. 2019, č. j. 11 Co 236/2017-425 (v této věci druhým v pořadí, neboť

předchozí rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 1. 2018, č. j.

11 Co

236/2017-342, byl zrušen rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 9. 1. 2019, č. j. 28

Cdo 4000/2018-403), rozsudek soudu prvního stupně, ve znění opravného usnesení,

potvrdil (výrok I.) a rozhodl o tom, že žalobci se vůči žalovanému 1) náhrada

nákladů odvolacího řízení nepřiznává (výrok II.). Dále žalované 2) uložil

povinnost nahradit žalobci k rukám jeho zástupce náklady odvolacího řízení ve

výši 3.579,- Kč (výrok III.) a žalovanému 1) uložil povinnost zaplatit České

republice – Okresnímu soudu v Bruntále soudní poplatek z odvolání ve výši

5.000,- Kč (výrok IV.). Odvolací soud se ztotožnil s úvahou soudu prvního stupně, dle níž je žalobce

církevní právnickou osobou, jejíž kontinuita byla zachována, nehledě na to, že

v průběhu své historie vystupovala pod různými jmény. Jednotlivé komendy řádu

podle provedených důkazů nebyly samostatnými subjekty práva, vlastnictví

sporných pozemků tudíž náleželo přímo žalobci. Přihlédnuv k závaznému právnímu

názoru dovolacího soudu vyjádřenému v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 9. 1. 2019, č. j. 28 Cdo 4000/2018-403 (tento rozsudek, stejně jako dále označená

rozhodnutí dovolacího soudu, je přístupný na internetových stránkách Nejvyššího

soudu http://www.nsoud.cz), o potřebě [se zřetelem na námitku žalované 2)]

zkoumat, zda ke spáchání majetkové křivdy odnětím předmětných pozemků žalobci

došlo ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 428/2012 Sb. v rozhodném období (od

25. 2. 1948 do 1. 1. 1990) odvolací soud opakoval dokazování listinami

(vyhláškami Okresního národního výboru v České Lípě ze dne 5. 4. 1948 a ze dne

11. 10. 1945, vyhláškou Okresního národního výboru v Opavě ze dne 27. 9. 1945 a

výměrem Moravskoslezského zemského národního výboru v Ostravě ze dne 13. 5. 1946). S odkazem na (v odůvodnění dovoláním napadeného rozsudku) specifikovanou

judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu dospěl sice k závěru, že právním

důvodem konfiskace majetku podle dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. a

č. 108/1945 Sb. byl dekret samotný a k přechodu vlastnického práva tak došlo

již ke dni účinnosti dekretů (ke dni 23. 6. 1945, respektive ke dni 30. 10. 1945), přičemž konfiskační výměr jako akt deklaratorní a prováděcí, jímž byla

konfiskace dovršena, vymezoval majetek, který konfiskaci podléhá, nicméně v

poměrech konkrétní projednávané věci dovodil, že konfiskace majetku (odnětím

předmětných pozemků) žalobce nebyla shora označenými vyhláškami prokázána. V

případě vyhlášky Okresního národního výboru v České Lípě ze dne 5. 4. 1948

odvolací soud konstatoval, že listina jednak nesplňuje náležitosti správního

rozhodnutí a nebylo prokázáno, že byla řádně doručena (pro absenci úředního

razítka a označení, kde byla vyvěšena, zda byla podepsána oprávněnou osobou,

neboť samotný podpis byl učiněn v zastoupení a není zřejmé, o čí podpis se

jedná) a dále jejím vydáním došlo ke zneužití dekretu č. 12/1945 Sb., neboť

byla vydána až v rozhodném období, přičemž ovšem vyhláška nese číslo jednací

roku 1946. V případě vyhlášky Okresního národního výboru ze dne 11. 10.

1945

odvolací soud upozornil na skutečnost, že žalobce sice je pod číslem 56 uveden

jako osoba, jejíž majetek konfiskaci podléhá, nicméně současně je jeho označení

ve vyhlášce přeškrtnuto. Pokud jde o vyhlášku Okresního národního výboru v

Opavě ze dne 27. 9. 1945, pak odvolací soud upozornil na to, že tato vyhláška

(společně s vyhláškami Okresní správní komise v Krnově ze dne 21. 9. 1945, ze

dne 24. 9. 1945, ze dne 3. 10. 1945 a ze dne 22. 10. 1945) byla výměrem

Moravskoslezského zemského národního výboru ze dne 13. 5. 1946 zrušena jako

nezákonná, neboť okresní národní výbor označil žalobce ve smyslu ustanovení § 1

odst. 1 dekretu č. 12/1945 Sb. za osobu německé národnosti a jeho zemědělský

majetek v obvodu obcí XY, XY, XY a XY vyhláškou konfiskoval pro účely pozemkové

reformy, avšak neinicioval vydání rozhodnutí příslušného zemského národního

výboru (§ 3 odst. 3 dekretu č. 12/1945 Sb.), zda žalobce je osobou spadající do

kategorie zrádců nebo nepřátel klasifikovaných v ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) nebo b) dekretu č. 12/1945 Sb. V této souvislosti se pak odvolací soud s

odkazem na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 12. 2018, sp. zn. 28 Cdo

3555/2018 neztotožnil s námitkou žalované 2), že výměr Moravskoslezského

zemského národního výboru ze dne 13. 5. 1946 je nicotným správním aktem, neboť

byl vydán správním orgánem věcně příslušným přezkoumávat (v poměrech

projednávané věci z podnětu námitky zmocněnce žalobce) konfiskační vyhlášky

vydané okresními národními výbory ve smyslu § 1 odst. 1 dekretu č. 12/1945 Sb. Vzhledem k formulovanému dílčímu závěru, že majetková křivda nebyla na žalobci

spáchána před rozhodným obdobím, odvolací soud posléze vyšel ze skutkových

závěrů soudu prvního stupně, že majetek žalobce (mimo jiného i předmětné

pozemky) byl vyvlastněn ve smyslu zákona č. 142/1947 Sb. rozhodnutím

Ministerstva zemědělství ze dne 15. 5. 1948, č. j. 24909/48-IX-R12 (a dalšími

rozhodnutími na toto rozhodnutí navazujícími), což promítnuto do právního

posouzení věci odvolacímu soudu umožnilo dovodit, že žalobce je oprávněnou

osobou ve smyslu ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 428/2012 Sb., neboť majetek

byl žalobci odebrán v rozhodném období bez náhrady postupem podle zákona č. 142/1947 Sb. Dále odvolací soud vycházeje ze skutkových zjištění soudu prvního stupně

uzavřel, že se převod vlastnického práva k předmětným pozemkům ze žalované 2)

ve prospěch žalovaného 1) uskutečnil v rozporu se zákonnou blokací historického

majetku církví, a je tudíž absolutně neplatný (v poměrech projednávané věci

nelze dovodit existenci okolností mimořádné povahy, které by opodstatňovaly

prolomení zákazu dispozic vyplývajícího z ustanovení § 29 zákona č. 229/1991

Sb.). Proti rozsudku odvolacího soudu (toliko výslovně proti jeho výroku I., kterým

byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně) podala žalovaná 2) dovolání. Má za

to, že dovolání je přípustné ve smyslu ustanovení § 237 občanského soudního

řádu pro posouzení právních otázek, při jejichž řešení se odvolací soud

odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, a uplatňuje dovolací

důvod nesprávného právního posouzení věci [při aplikaci výlukového ustanovení §

8 odst. 1 písm. h) zákona č. 428/2012 Sb. explicitně a ustanovení § 18 odst. 1

ve vazbě na ustanovení § 1 zákona č. 428/2012 Sb. obsahovým vymezením]. Odvolací soud – dle mínění žalované – řešil v rozporu se závěry rozhodovací

praxe dovolacího soudu (dovolatelka cituje z usnesení Nejvyššího soudu ze dne

27. 9. 2005, sp. zn. 28 Cdo 2020/2005, a z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2010, sp. zn. 26 Cdo 3277/2009) otázku rozsahu oprávnění soudu v civilním

soudním řízení přezkoumat věcnou správnost správního aktu (zde konfiskační

vyhlášky), byl-li správní akt vydán v mezích pravomoci a věcné příslušnosti

správního orgánu, a nejedná-li se tudíž o správní akt nicotný. Dovolatelka v

této souvislosti podrobila kritice závěr odvolacího soudu podmíněný věcným

přezkumem správního rozhodutí, že ke konfiskaci majetku žalobce nemohlo dojít

na základě vyhlášky Okresního národního výboru v České Lípě ze dne 11. 10. 1945

z důvodu přeškrtnutí označení „Řád maltézských rytířů“ v této vyhlášce, přičemž

poukázala na to, že není zřejmé, kdo takový zásah do listiny učinil a z jakého

důvodu. Vytýkala rovněž odvolacímu soudu, že náležitosti vyhlášky Okresního

národního výboru ze dne 5. 4. 1948, č. j. 31146/46, zkoumal v rozporu s tehdy

platnými právními předpisy (zdůraznila nutnost přihlédnout k požadavkům

upravených ve vládním nařízení č. 8/1928 Sb.) a neztotožnila se se závěrem

odvolacího soudu, že označená konfiskační vyhláška se stala nástrojem perzekuce

žalobce totalitním režimem, čímž byl naplněn restituční důvod upravený v

ustanovení § 5 písm. j) zákona č. 428/2012 Sb. Měla rovněž za to, že uplatnění

restitučního důvodu obsaženého v ustanovení § 5 písm. j) zákona č. 428/2012 Sb. (byla-li církevní právnické osobě způsobena majetková křivda na základě

politické nebo náboženské perzekuce anebo postupu porušujícího obecně uznávané

principy demokratického právního státu nebo lidská práva a svobody, včetně

odepření nebo neposkytnutí ochrany vlastnického práva nebo odmítnutí ukončení

procesu rozhodování o majetkových nárocích před soudem nebo jiným orgánem

veřejné moci) brání výlukový důvod upravený v ustanovení § 8 odst. 1 písm. h)

zákona č. 428/2012 Sb., neboť ten (naturální) restituci zapovídá v případech,

kdy věc byla konfiskována na základě dekretů č. 12/1945 Sb. nebo č. 108/1945

Sb. V poměrech projednávané věci dovolatelka přitakala správnosti závěru

odvolacího soudu, že právním důvodem konfiskace majetku podle dekretu

prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., byl dekret samotný (a konfiskovaný majetek

přešel na stát účinností dekretu

– dnem 23. 6. 1945) a že vady rozhodnutí v konfiskačním řízení vydaného nejsou

způsobilé, není-li to zákonem výslovně připuštěno, účinky konfiskace zpochybnit

(dovolatelka v této souvislosti odkázala na usnesení Nejvyššího soudu ze dne

14. 12. 2017, sp.

zn. 28 Cdo 5581/2017, a na usnesení Nejvyššího soudu ze dne

2. 4. 2018, sp. zn. 28 Cdo 458/2018). Současně vyjádřila přesvědčení, že k

tomu, aby nastaly právní účinky konfiskace, nebylo nezbytné, aby majetek

podléhající konfiskaci byl v konfiskační vyhlášce specifikován; postačovalo,

byl-li původní vlastník majetku správními rozhodnutími za osobu spadající pod

konfiskační účinky dekretu takto označen. Nebylo pak nezbytné, aby pro završení

konfiskace byl konfiskačními vyhláškami postižen veškerý majetek původního

vlastníka. Dovolatelka ovšem upozornila na skutečnost, že věcným přezkumem

konfiskačních vyhlášek Okresního národního výboru v České Lípě ze dne 11. 10. 1945 a ze dne 5. 4. 1948 a závěrem o vadách konfiskačního řízení završeného

vydání označených vyhlášek odvolací soud ustálenou rozhodovací praxi dovolacího

soudu nerespektoval. Žalovaná 2) dále nesouhlasila se závěrem odvolacího soudu,

že ke konfiskaci majetku žalobce nemohlo dojít na základě vyhlášky Okresního

národního výboru v Opavě ze dne 27. 9. 1945, neboť tato vyhláška byla jako

nezákonná zrušena výměrem Moravskoslezského zemského národního výboru ze dne

13. 5. 1946. Dovolatelka označila tento výměr za nicotný správní akt, neboť

zemský národní výbor nebyl oprávněn o zrušení konfiskační vyhlášky rozhodnout. Na podporu tohoto názoru argumentovala rozhodnutím Nejvyššího správního soudu

ze dne 12. 2. 1946, sp. zn. 226/46, že v pochybných případech (jako nastal i ve

věci konfiskace majetku žalobce) bylo k vydání rozhodnutí podle ustanovení § 3

odst. 2 dekretu č. 12/1945 Sb. oprávněno Ministerstvo zemědělství v dohodě s

Ministerstvem vnitra. Dovolatelka dále vymezila důvod přípustnosti dovolání spočívající v odklonu

odvolacího soudu od ustálené rozhodovací praxe soudu dovolacího (dovolatelka

odkázala na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2016, sp. zn. 28 Cdo

5217/2015, z něhož v dovolání citovala) při řešení otázky významu legitimního

očekávání církví a náboženských společností na vrácení historického církevního

majetku a jeho vztahu k dobré víře nabyvatele takového majetku. Napadenému

rozsudku odvolacího soudu vytýkala, že se v otázce dobré víry přichýlil k

judikatuře dovolacího soudu řešící otázku nabývání vlastnického práva od

nevlastníka, jež je v poměrech projednávané věci s ohledem na odlišné skutkové

okolnosti neaplikovatelná, a upřednostnil právo žalobce na naturální restituci

historického církevního majetku, jež ovšem nemá (na rozdíl od konstituovaného

vlastnického práva) ústavně-právní rozměr, před ochranou vlastnického práva

žalovaného 1). Žalovaná 2) navrhla, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu, jakož i

rozsudek soudu prvního stupně, zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k

dalšímu řízení. Žalovaný 1) se k dovolání nevyjádřil. Žalobce ve vyjádření k dovolání žalované 2) označil rozhodnutí soudů obou

stupňů za věcně správná, a pokud jde o otázku konfiskace majetku žalobce, za

souladná se závěry vyplývajícími z rozsudku (správně usnesení) Nejvyššího soudu

ze dne 5. 12. 2018, sp. zn. 28 Cdo 3555/2018.

Při řešení otázky legitimního

očekávání žalobce a jeho vztahu k dobré víře žalovaného 1) pak žalobce odkázal

na závěry vyjádřené v nálezu Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2018, sp. zn. II. ÚS

2640/2017 (tento nález, stejně jako dále označená rozhodnutí Ústavního soudu,

je přístupný na internetových stránkách Ústavního soudu http://nalus.usoud.cz)

a z nich akcentoval tezi o potřebě existence dalších konkrétních mimořádných

okolností, jež mohou zcela výjimečně vést k prolomení účinků blokačního

ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb. Takové okolnosti však soudy obou stupňů

v poměrech projednávané věci (správně) nenalezly. Za nepřiléhavý tudíž žalobce

označil odkaz dovolatelky na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2016, sp. zn. 28 Cdo 5217/2015. Žalobce navrhl, aby dovolací soud dovolání žalované 2)

odmítl, popřípadě zamítl. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) o dovolání

rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 30. 9. 2017, neboť

dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 2. 4. 2019

(srovnej čl. II, bod 2. zákona č. 296/2017 Sb.); po zjištění, že dovolání bylo

podáno proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, u něhož to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.), oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v

zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1, věta první, o. s. ř.), že je splněna i podmínka

povinného zastoupení dovolatelky advokátem (§ 241 odst. 1 o. s. ř.) a že byl v

dovolání vymezen dovolací důvod upravený v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř.,

zabýval se tím, zda je dovolání žalované 2) přípustné (§ 237 o. s. ř.). Podle ustanovení § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné

proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí,

jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního

práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací

praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Po přezkoumání napadeného rozsudku ve smyslu ustanovení § 242 odst. 1 o. s. ř.,

jež takto provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věty první o. s. ř.), dospěl

Nejvyšší soud k závěru, že dovolání žalované 2) je při řešení právních otázek,

pro něž je (z důvodu odchýlení se odvolacího soudu od ustálené rozhodovací

praxe dovolacího soudu) přípustné [rozsah oprávnění soudu v civilním soudním

řízení přezkoumat věcnou správnost správního aktu (konfiskační vyhlášky),

byl-li správní akt vydán v mezích pravomoci a věcné příslušnosti správního

orgánu, a nastoupení účinku konfiskace majetku podle dekretu č. 12/1945 Sb.],

rovněž i opodstatněné. Dovolacímu přezkumu nepodléhá skutkový stav zjištěný soudem prvního stupně,

jenž byl aprobován soudem odvolacím, neboť s účinností od 1. 1. 2013 je ve

smyslu ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. jediným dovolacím důvodem nesprávné

právní posouzení věci.

Závěry dovolacího soudu o tom, zda důvod dovolání byl

naplněn, tak musí být založeny na skutkových zjištěních učiněných v nalézacím

řízení, popřípadě cestou opakování dokazování v řízení před odvolacím soudem. Zmatečnosti [§ 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o. s. ř.] ani jiné vady řízení, jež mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí a k

nimž dovolací soud u přípustného dovolání přihlíží z povinnosti úřední (§ 242

odst. 3 o. s. ř.), nejsou v dovolání namítány a z obsahu spisu se nepodávají. Proto se Nejvyšší soud dále zabýval tím, zda je dán vymezený dovolací důvod,

tedy prověřením správnosti právního posouzení věci odvolacím soudem v hranicích

otázek vymezených dovoláním. O nesprávné právní posouzení věci (naplňující dovolací důvod podle ustanovení §

241a odst. 1 o. s. ř.) jde tehdy, posoudil-li odvolací soud věc podle právní

normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně

vybranou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně

aplikoval. Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb. oprávněná osoba může podat

soudu žalobu o určení vlastnického práva státu z důvodu, že věc z původního

majetku registrovaných církví a náboženských společností byla přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona převedena nebo přešla z majetku státu do vlastnictví

jiných osob v rozporu s ustanovením § 3 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách

převodu majetku státu na jiné osoby, nebo v rozporu s ustanovením § 29 zákona

č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému

majetku, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona; lhůta pro

uplatnění výzvy k vydání věci počne běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí,

kterým bylo určeno vlastnické právo státu. Podle ustanovení § 1 zákona č. 428/2012 Sb. tento zákon upravuje zmírnění

některých majetkových křivd, které byly spáchány komunistickým režimem církvím

a náboženským společnostem, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona

státem registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi podle jiného

právního předpisu (dále jen „registrované církve a náboženské společnosti“), v

období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 (dále jen „rozhodné období“) a

vypořádání majetkových vztahů mezi státem a registrovanými církvemi a

náboženskými společnostmi. Dovolacímu přezkumu je otevřena otázka, zda žalobce je ve smyslu ustanovení §

18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb. oprávněnou osobou, přičemž toto jeho

postavení je v poměrech projednávané věci nutno zkoumat z hlediska doby, kdy na

žalobci byla spáchána majetková křivda, k jejímuž odčinění žaloba na určení

vlastnického práva státu (rovněž) slouží. Východisko pro posouzení, zda

majetková křivda na žalobci byla spáchána v rozhodném období vymezeném v

ustanovení § 1 zákona č. 428/2012 Sb. (od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990) či před

rozhodným obdobím, představuje právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího

soudu ze dne 9. 1. 2019, č. j. 28 Cdo 4000/2018-403, jímž byl v této věci

zrušen (předchozí) rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 1. 2018, č. j. 11 Co 236/2017-342.

Tímto právním názorem byl odvolací soud zavázán k

posouzení, zda předmětné pozemky byly žalobci odňaty až na základě zákona č. 142/1947 Sb., jak uzavřel odvolací soud, a nikoli již podle dekretů č. 108/1945

Sb. a č. 12/1945 Sb., čímž argumentovala dovolatelka. Nynějším dovoláním

žalované 2) jsou vymezeny právní otázky, jež jsou stricto sensu otázkami

předběžnými pro formulování závěru, zda žalobce je osobou oprávněnou ve smyslu

ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb. Dovolací soud opakovaně dovodil, že právním důvodem konfiskace majetku podle

dekretu č. 12/1945 Sb. a dekretu č. 108/1945 Sb. byly dekrety samotné;

docházelo k ní tudíž k datu jejich účinnosti (23. 6. 1945 a 30. 10. 1945), k

němuž se předmětné nemovitosti staly majetkem československého státu, přičemž

následné konfiskační rozhodnutí mělo již jen deklaratorní charakter (srovnej

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2017,

sp. zn. 22 Cdo 4716/2016, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2017, sp. zn. 22 Cdo 5583/2016, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 5. 2017, sp. zn. 28

Cdo 4922/2016). K otázce posuzování případných vad konfiskačního řízení se pak Ústavní soud

vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 1. 11. 2005, sp. zn. Pl. ÚS-st. 21/05

(publikováno pod č. 477/2005 Sb.), jež při řešení otázky, zda ke konfiskaci

podle dekretu č. 12/1945 Sb. Či dekretu č. 108/1945 Sb., došlo z hlediska

restitučních předpisů v rozhodném období, nalezlo odraz i v judikatuře

dovolacího soudu (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2008, sp. zn. 28 Cdo 4351/2008, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2009, sp. zn. 28

Cdo 142/2009, ústavní stížnost proti němuž Ústavní soud odmítl usnesením ze dne

12. 7. 2011, sp. zn. I. ÚS 1325/10, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2008, sp. zn. 28 Cdo 3503/2006, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2009,

sp. zn. 28 Cdo 1417/2009, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 6. 2009, sp. zn. 28 Cdo 349/2009, ústavní stížnost proti němuž Ústavní soud odmítl usnesením ze

dne 11. 11. 2010, sp. zn. III. ÚS 2223/09, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2009, sp. zn. 28 Cdo 3886/2009, ústavní stížnost proti němuž Ústavní soud

odmítl usnesením ze dne 20. 4. 2010, sp. zn. I. ÚS 67/10). Ústavní soud v tomto

stanovisku dovodil, že skutečnosti nastalé před 25. 2. 1948 a jejich právní

následky, nelze-li na ně v taxativně stanovených případech aplikovat příslušná

ustanovení restitučních zákonů, jsou dokonanými skutečnostmi jak z pohledu

práva mezinárodního, tak i z pohledu práva vnitrostátního. Připustil však

současně, že soudy v restitučním řízení jsou zcela výjimečně oprávněny

posuzovat dopad správních aktů přijatých v rozhodném období z hlediska v úvahu

připadajících restitučních titulů, přičemž, došlo-li jimi k dokončení sporu,

který započal před počátkem rozhodného období, jest za restituční důvod

považovat zneužití dekretu prezidenta republiky – např. svévolnou anulací

rozhodnutí vydaného ve prospěch vlastníků, resp. jejich právních nástupců

(srov. např. nález sp. zn. IV. ÚS 309/97 ze dne 31. 8. 1998, publikované pod č. 91, svazek 11 Sbírky nálezů a usnesení).

Konfiskace podle dekretu č. 12/1945 Sb. a dekretu č. 108/1945 Sb. tedy byla

zákonným aktem, jejž nelze posuzovat z hlediska vad, nicotnosti či věcné

nesprávnosti na něj navazujících správních (deklaratorních) rozhodnutí, není-li

to zákonem výslovně připuštěno. Podle citovaného dekretu přitom zpravidla

docházelo ke konfiskaci přímo ze zákona bez správního řízení, byl-li vlastník

věci jako osoba, jejíž majetek konfiskaci podléhal, ze strany státních orgánů

takto označen (srovnej usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 6. 2003, sp. zn. II. ÚS 155/03) a jestliže on sám nenavrhl, aby bylo rozhodnuto ve správním řízení,

nebo vydání takového deklaratorního aktu neuznal za potřebné sám správní úřad. Tvrzení o vadách v konfiskačním řízení vydaného rozhodnutí tak samo o sobě není

s to účinky konfiskace zpochybnit, neboť právním titulem přechodu vlastnického

práva zde není tento správní akt, nýbrž dekret samotný (srovnej usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2017, sp. zn. 28 Cdo 5581/2015). Ve světle citované judikatury Nejvyššího soudu, jakož i Ústavního soudu, proto

nemůže obstát závěr odvolacího soudu, že konfiskační vyhlášky Okresního

národního výboru v České Lípě ze dne 11. 10. 1945 a ze dne 5. 4. 1948 a

konfiskační vyhláška Okresního národního výboru v Opavě ze dne 27. 9. 1945

neprokazují, že na jejich základě došlo ke konfiskaci majetku žalobce (a tedy i

předmětných pozemků). Odvolací soud, ač správně připomněl, že právním důvodem

konfiskace provedené podle dekretu č. 12/1945 Sb., je dekret samotný a k

přechodu konfiskovaného majetku na stát došlo dnem jeho účinnosti, tj. dnem 23. 6. 1945, dovozuje (nesprávně) zachování vlastnického práva žalobce z věcných či

procedurálních nedostatků konfiskačních řízení, jež vyústila ve vydání

citovaných vyhlášek. Pokud jde o vyhlášku Okresního národního výboru v České Lípě ze dne 11. 10. 1945, pak argument odvolacího soudu, že ze seznamu osob, jejichž majetek v obci

XY konfiskaci podléhá, byl žalobce vyškrtnut, se váže k věcné správnosti takové

listiny. Relevanci přitom nelze upřít námitce dovolatelky, že „dle zjištěného

skutkového stavu není zřejmé, kdo, kdy a z jakého důvodu přeškrtnutí provedl.“

Argumentace odvolacího soudu, jejíž podstatou je zpochybnění věcné správnosti

konfiskačního výměru, zde nemůže být relevantní proto, že k přezkumu věcné

správnosti správního aktu (mimo rámec správního soudnictví či za stanovených

podmínek nyní i v řízení podle části páté občanského soudního řádu) soud

povolán není (k tomu přiměřeně srovnej např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne

26. 11. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1393/97, a ze dne 17. 12. 1998, sp. zn. 3 Cdon

1091/96, publikované pod č. 9/1999 a č. 11/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek, a judikaturu z nich vycházející). Nemůže obstát ani argument

odvolacího soudu o nedostatku některých náležitostí konfiskační vyhlášky

Okresního národního výboru v České Lípě ze dne 5. 4. 1948, neboť ani případné

vady konfiskačního rozhodnutí nelze v civilním soudním řízení přezkoumávat.

Takové vady přitom nezpůsobují ani nicotnosti označeného konfiskačního výměru,

kdy za nicotný by bylo lze označit správní akt vydaný absolutně věcně

nepříslušným (nekompetentním) správním orgánem (srovnej např. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2014, sp. zn. 30 Cdo 1200/2014, ústavní stížnost

proti němu podanou Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 21. 4. 2015, sp. zn. II. ÚS 3780/2014). O takový případ v nyní projednávané věci nejde, neboť podle

ustanovení § 1 odst. 1 dekretu č. 12/1945 Sb. jsou k vydání deklaratorního

rozhodnutí o konfiskaci majetku osob v citovaném ustanovení uvedených věcně

příslušné okresní národní výbory (k tomu srovnej odůvodnění rozhodnutí

Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 12. 1946, sp. zn. 337/45). Pokud jde o konfiskační vyhlášku Okresního národního výboru v Opavě ze dne 27. 9. 1945, pak její zrušení výměrem Moravskoslezského zemského národního výboru

ze dne 13. 5. 1946 pro nezákonnost nepředstavuje nic jiného, než vadu

konfiskačního řízení reflektující nedodržení postupu podle ustanovení § 3 odst. 2 dekretu č. 12/1945 Sb. v případech, kdy konfiskaci podléhá majetek osob

označených jako zrádci a nepřátelé Československé republiky (včetně právnických

osob, jejichž správa záměrně a aktivně sloužila německému nebo maďarskému

vedení války nebo fašistickým a nacistickým účelům, kterýmžto označením byl

kategorizován i žalobce), přičemž o tom, zda konkrétní osoba do této kategorie

spadá, rozhoduje zemský národní výbor k návrhu okresního národního výboru. Ač s

dovolatelkou nelze souhlasit, že výměr Moravskoslezského zemského národního

výboru ze dne 13. 5. 1946 byl nicotným správním aktem, neboť - na rozdíl od

mínění dovolatelky – platí závěr, že ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 dekretu

č. 12/1945 Sb. byl zemský národní výbor oprávněn z důvodů v něm uvedených o

zrušení konfiskační vyhlášky vydané okresním národním výborem rozhodnout (k

tomu blíže srovnej důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 12. 2018, sp. zn. 28 Cdo 3555/2018) a poukaz dovolatelky na závěr vyjádřený v rozhodnutí

Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 2. 1947, sp. zn. 226/46, je z důvodu

aplikace odlišného ustanovení dekretu č. 12/1945 Sb. nepřípadný (v odkazované

věci se jednalo o aplikaci ustanovení § 1 odst. 3 dekretu č. 12/1945 Sb., jež

na rozdíl od ustanovení § 3 odst. 2 dekretu č. 12/1945 Sb. nezakládalo vlastní

rozhodovací pravomoc zemského národního výboru), ani zrušení konfiskační

vyhlášky Okresního národního výboru v Opavě ze dne 27. 9. 1945 nemělo za

následek zrušení konfiskace majetku žalobce jako takové. Sluší se dodat, že nemůže obstát ani argumentace odvolacího soudu (ve vztahu ke

konfiskační vyhlášce vydané Okresním národním výborem v České Lípě ze dne 5. 4. 1948 s číslem jednacím roku 1946) o zneužití dekretu č. 12/1945 Sb. totalitní

mocí ve snaze zabavit majetek žalobce. Nebyla-li totiž v souvislosti s

konfiskací podle dekretů č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb.

svévolně anulována či

nahrazena rozhodnutí vydaná již dříve ve prospěch původního vlastníka (opačný

skutkový závěr se z provedeného dokazování nepodává), nelze z výše uvedeného

postupu státu usuzovat ani na majetkovou křivdu ve smyslu zákona č. 428/2012

Sb. [viz § 5 písm. j) tohoto zákona]; případy zneužití dekretů č. 12/1945 Sb. nebo č. 108/1945 Sb. v rozhodném období jsou nadto zjevně dotčeny restituční

výlukou ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. h) zákona č. 428/2012 Sb. (srovnej k tomu z aktuální judikatury Ústavního soudu též bod 25. odůvodnění

jeho usnesení ze dne 13. 9. 2019,

sp. zn. II. ÚS 2426/19). Do aplikačních poměrů zákona č. 428/2012 Sb. rovněž

není přenositelná judikatura Nejvyššího soudu vážící se k uplatnění

restitučních nároků osob, jímž vznikl určitý nárok podle poválečných

retribučních předpisů, podle jiných restitučních předpisů (viz § 3 odst. 2

zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, resp. v režimu restitucí

zemědělského majetku podle zákona č. 229/1991 Sb., a § 2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb.). Uvedené právní předpisy, upravující restituční nároky fyzických

osob, totiž na rozdíl od zákona č. 428/2012 Sb., za oprávněné osoby výslovně

označovaly subjekty, jimž svědčil nárok podle zmiňovaných poválečných

restitučních norem. Prostý přenos závěrů judikatury do kauz řešených v režimu

jiné restituční normy, v níž není obdobné pravidlo obsaženo, se přitom shledává

nepřijatelným, protože by tím mohlo být mimo meze konkrétního restitučního

předpisu rozšiřováno období, v němž nastalé křivdy se zákonodárce skrze

restituční normu jal zmírnit (k tomu srovnej zejména usnesení Ústavního soudu

ze dne 29. 9. 1999, sp. zn. II. ÚS 18/97). Dospěl-li tedy odvolací soud k závěru, že žalobce je ve smyslu ustanovení § 18

odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb. oprávněnou osobou, neboť k odnětí předmětných

pozemků žalobci došlo v rozhodném období (jdoucí od 25. února 1948 do 1. ledna

1990; § 1 zákona č. 428/2012 Sb.), podle zákona č. 142/1947 Sb. bez náhrady, je

jeho rozhodnutí – co do řešení nastolených relevantních právních otázek,

týkajících se konfiskace majetku podle dekretu č. 12/1945 Sb. a jejích účinků –

v rozporu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (jakož i Ústavního

soudu) a přijaté právní posouzení věci není správné. Vzhledem k formulovanému závěru, že žalobce není oprávněnou osobou ve smyslu

ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb., nezabýval se již dovolací soud

z důvodu procesní nadbytečnosti tou části dovolání, v níž dovolatelka brojila

proti závěrům rozsudku odvolacího soudu o porušení blokačního ustanovení § 29

zákona č. 229/1991 Sb. uzavřením dvou kupních smluv dne 2. 7. 2004 a dne 15. 10. 2007 o převodu vlastnického práva k předmětným pozemkům ze žalované 2) a

žalovaného 1) a o absenci mimořádných okolností případu, které by mohly

odůvodnit upřednostnění vlastnického práva dobrověrného nabyvatele církevního

majetku před uspokojením restitučního nároku církevní právnické osoby.

Protože rozsudek odvolacího soudu je založen na nesprávném právním posouzení

věci, a je tím naplněn dovolací důvod uvedený v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., a protože dovolací soud současně neshledal, že by byly splněny podmínky pro

zastavení dovolacího řízení, pro odmítnutí nebo zamítnutí dovolání nebo pro

změnu rozsudku odvolacího soudu, nemohl postupovat jinak než rozsudek

odvolacího soudu zrušit (§ 243e odst. 1 o. s. ř.) a věc vrátit odvolacímu soudu

k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věta první o. s. ř.). V dalším řízení je odvolací soud vázán vysloveným právním názorem dovolacího

soudu (§ 243g odst. 1, věta první, o. s. ř.).

O náhradě nákladů řízení, včetně nákladů dovolacího řízení, rozhodne odvolací

soud v novém rozhodnutí o věci (§ 243g odst. 1 in fine o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. 1. 2020

JUDr. Michael Pažitný, Ph.D.

předseda senátu