Nejvyšší soud Usnesení občanské

28 Cdo 4668/2009

ze dne 2011-05-18
ECLI:CZ:NS:2011:28.CDO.4668.2009.1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivy

Brožové a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Petra Krause v právní věci

žalobkyně E. F. P., zastoupené Mgr. Janou Syrovátkovou, advokátkou se sídlem v

Praze 6, Nad Lesíkem 2269, proti žalované České republice – Ministerstvu

spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody ve výši

124.586,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn.

26 C 58/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze

dne 15. 4. 2008, č. j. 55 Co 27/2008-81, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

A. Předchozí průběh řízení

Žalobkyně se žalobou podanou dne 18. 3. 2005 domáhala po žalované zaplacení

částky 124.586,- Kč s příslušenstvím. V odůvodnění své žaloby uvedla, že

Obvodní soud pro Prahu 6 vydal dne 22. 4. 1977 rozhodnutí o předběžném

opatření, v němž bylo osobě V. K. (otce dítěte žalobkyně) uložena povinnost

platit 400,- Kčs měsíčně k rukám žalobkyně. V. K. byl cizinec, občan tehdejšího

Sovětského svazu socialistických republik (později Ukrajinské republiky). Na

tomto základě podala žalobkyně návrh na výkon shora uvedeného rozhodnutí.

Městský soud v Kyjevě, který prováděl exekuci, však návrh na výkon rozhodnutí

dne 8. 7. 1977 odmítl s tím, že V. K. nebyl účasten řízení, v němž bylo

vykonávané rozhodnutí vydáno. Žalobkyně následně dne 21. 7. 1982 podala u

Obvodního soudu pro Prahu 6 další návrh na výkon rozhodnutí, avšak k jeho

doručení do ciziny v důsledku liknavosti Obvodního soudu pro Prahu 6 nedošlo.

Tuto skutečnost přitom osvědčilo i Ministerstvo spravedlnosti ve svém sdělení

ze dne 15. 12. 1987, č.j. 2107/87-M. Dalším návrhem na výkon rozhodnutí ze dne

18. 12. 1987, který byl v cizině nakonec vykonán, bylo žalobkyni usnesením

Městského soudu v Kyjevě ze dne 31. 1. 1989, č.j. 3-12/88, přiznáno dlužné

výživné, avšak pouze za období od prosince roku 1984 (tedy pouze 3 roky

nazpět). Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání, které však bylo ze

strany Nejvyššího soudu Ukrajinské socialistické republiky zamítnuto. Žalobkyně

poté v roce 1989 podala podnět k prošetření věci generální prokuratuře, ta však

trestní stíhání nezahájila. Dne 9. 1. 1996 se žalobkyně dále obrátila na

Ministerstvo spravedlnosti a upozornila ho, že výkon rozhodnutí není prováděn.

Ze strany ministerstva jí bylo sdělením ze dne 31. 1. 1996, č.j. 1650/95-M,

oznámeno, že vztah se týká pouze žalobkyně a justičních orgánů Ukrajinské

republiky. Vzhledem k opakovaným urgencím žalobkyně posléze Ministerstvo

zahraničních věcí odeslalo dne 25. 4. 1996 stížnost žalobkyně velvyslanectví v

Kyjevě; na základě komunikace těchto orgánů pak žalobkyni sdělilo, že výkonu

jejího práva brání devizové předpisy Ukrajinské republiky. Žalobkyně se dne 18.

10. 2002 opětovně obrátila o pomoc při vymáhání výživného na Ministerstvo

spravedlnosti ČR, přičemž žalobkyni byla dne 23. 10. 2002 právní pomoc

přislíbena. Dne 17. 3. 2004 byla notifikována žádost v předmětné věci

Ministerstvem spravedlnosti Ukrajinské republiky, k dalšímu provádění však

nedošlo. Žalobkyni byl v této souvislosti přiznán příspěvek na výživu ve výši

500,- Kč měsíčně; od státu pak žalobkyně celkově obdržela částku 43.000,- Kč.

Žalovaná částka tudíž představuje rozdíl mezi výživným, které měl V. K. celkově

uhradit do roku 1991, kdy nabyl zletilost syn žalobkyně, tj. částkou ve výši

90.600,- Kč na straně jedné, a částkou ve výši 18.007,- Kč vyplacenou V. K. na

základě provedené exekuce a částkou 43.000,- Kč představující příspěvky na

výživu vyplacené státem na straně druhé. Rozdíl ve výši 29.593,- Kč pak

žalobkyně upravila s přihlédnutím k roční inflaci za období 1990 až 2004 tak,

že výsledná částka představuje 124.586,- Kč, k níž žalobkyně rovněž uplatnila i

příslušenství.

Žalovaná se žalobou nesouhlasila a na svou obranu uvedla, že jednak je právo

žalobkyně promlčeno a dále že žalobkyně není ve věci aktivně věcně

legitimována, neboť ušlé výživné nenáleží žalobkyni, ale tomu jehož prospěch

bylo určeno.

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 13. 9. 2007,

č.j. 26 C 58/2005-57, žalobu v celém rozsahu zamítl. V odůvodnění svého

rozhodnutí uvedl, práva žalobkyně uplatněná žalobou jsou zcela promlčena, a pro

případné další nároky vyplývající z práv vzniklých po roce 1992 dovodil, že

žalobkyně není aktivně věcně legitimována. Soud prvního stupně rovněž

připomněl, že ohledně nároků za nesprávný postup pro vymožení výživného až do

roku 2004 není doposud řízení o výkon rozhodnutí u konce, nicméně vyslovil

přesvědčení, že případné nesprávné provedení exekuce již nespadá do kompetence

zdejších soudů a proto nemůže být žalovaná odpovědná za její výkon.

K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne

15. 4. 2008, č.j. 55 Co 27/2008-81, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. V

odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že jelikož se právo žalobkyně uplatněné

žalobou dne 18. 3. 2005 promlčuje v tříleté promlčecí době, je v případě, kdy

škoda byla způsobena rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním

postupem starším tří let před podáním žaloby promlčen. Pokud se tedy žalobkyně

domáhala náhrady škody na základě rozhodnutí soudu z roku 1977 a z roku 1989,

kdy jí také byla rozhodnutí doručena, došlo k promlčení jejího práva a nároku

uplatněnému žalobou podanou dne 13. 8. 2005 není možné vyhovět. Tentýž závěr

učinil odvolací soud i ve vztahu k nároku na náhradu škody vzniklé v důsledku

nečinnosti orgánu státu při vymáhání výživného do roku 1991 včetně. Odvolací

soud se dále ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že po nabytí zletilosti

je v případných sporech proti státu aktivně legitimován syn žalobkyně. K

námitce žalobkyně, že její právo s ohledem na čl. 1 Listiny základních práv a

svobod nepromlčitelné odvolací soud uvedl, že toto ustanovení na daný případ

nedopadá. Závěrem odvolací soud uvedl, že v řízení před soudem prvního stupně

neshledal žádné procesní vady a že napadený rozsudek obsahuje veškerá skutková

zjištění učiněná na základě provedeného dokazování s tím, že z protokolu o

jednání je rovněž zřejmé, že před vynesením rozsudku byli účastníci řízení

řádně poučeni ve smyslu § 119a o.s.ř.

B. Dovolání a vyjádření k němu

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jehož

přípustnost spatřuje v ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť jde o

věc zásadního právního významu. Jako dovolací důvod uvedla nesprávné právní

posouzení věci podle § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř. Konkrétně namítla, že:

a) pokud soud dospěl v průběhu řízení k závěru, že právo uplatněné

žalobou je promlčené, měl účastníky poučit dle § 118a odst. 2 o.s.ř.,

b) ve vztahu k odpovědnosti státu za škodu způsobenou výkonem veřejné

moci nelze uplatnit námitku promlčení, neboť se jedná o právo jednotlivce

vyplývající z Listiny základních a práv a svobod, které je s ohledem na znění

čl. 1 Listiny základních práv a svobod nepromlčitelné,

c) soudy nižších stupňů nevymezily okamžik, od něhož by měla být

promlčecí lhůta počítána; běh lhůty se v souzené věci může odvíjet až ode dne

20. 5. 2005, kdy se žalobkyně dopisem Ministerstva spravedlnosti dozvěděla o

nezvratitelnosti vzniklé škody,

d) uplatnění námitky promlčení je v souzené věci výkonem práva v rozporu

s dobrými mravy ve smyslu § 3 odst. 1 obč. zák.

Žalovaná se k podanému dovolání nevyjádřila.

C. Přípustnost

Dovolací soud zjistil, že dovolání je včasné, podané oprávněnou osobou, řádně

zastoupenou, splňuje formální obsahové znaky předepsané § 241a odst. 1 o.s.ř.

Dále se dovolací soud zabýval přípustností dovolání.

Protože odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v dovoláním

napadené věci, může být pří­pustnost dovolání založena jen za podmínky upravené

v § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., tj. pokud dovolací soud, za použití hledisek

příkladmo uvedených v ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř., dospěje k závěru, že

napadené rozhodnutí je zásadního právního významu. Ten je podle § 237 odst. 3

o.s.ř. dán zejména tehdy, jestliže napadené rozhodnutí řeší právní otázku,

která v rozhodování dovolacího soudu ještě nebyla řešena, která je odvolacími

nebo dovolacím soudem řešena rozdílně, nebo také řeší-li odvolací soud určitou

právní otázku jinak, než je posuzováno v konstantní judikatuře dovolacího soudu

a Ústavního soudu ČR (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1.

2002, sp. zn. 20 Cdo 2296/2000) nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným

právem (§ 237 odst. 3 o.s.ř.). Přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm.

c) o.s.ř. je však dána i tehdy, je-li řízení před odvolacím soudem postiženo

vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a kterou došlo

k porušení práva na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních

práv a svobod (dále jen „Listiny“), příp. též čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských

práv a základních svobod (dále jen „Úmluvy“), jak vyplývá např. z nálezu

Ústavního soudu ze dne 10. 5. 2005, sp. zn. IV. ÚS 128/05 nebo z nálezu

Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2007, sp. zn. I. ÚS 2030/07.

Žalobkyně prostřednictvím podaného dovolání uvádí následující právní otázky,

které mají dle jejího názoru založit zásadní právní význam dovoláním napadeného

rozhodnutí:

Je povinností soudu, pokud dospěje v průběhu řízení k závěru, že právo

uplatněné žalobou je promlčené, poučit účastníky dle § 118a odst. 2 o.s.ř.?

Podle konstantní judikatury Nejvyššího soudu (srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu

ze dne 27. 6. 2003, č.j. 21 Cdo 121/2003-107; příp rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 25. 5. 2006, sp. zn. 22 Cdo 2335/2005) „poučení podle ustanovení § 118a

odst. 1 až 3 o.s.ř. slouží tomu, aby účastníci tvrdili rozhodné skutečnosti

(povinnost tvrzení) a aby ke svým tvrzením označili důkazy (povinnost důkazní).

Jestliže však žaloba byla zamítnuta nikoli proto, že by účastníci neunesli

důkazní břemeno, ale na základě zjištěného skutkového stavu, nebylo zde ani

důvodu pro postup soudu podle ustanovení § 118a o.s.ř. Jinak řečeno postup

podle ustanovení § 118a o.s.ř. přichází v úvahu jen tehdy, jestliže účastníky

uvedená tvrzení a navržené (případně i nenavržené, ale provedené) důkazy

nepostačují k tomu, aby byl objasněn skutkový stav věci; postačují-li v řízení

uskutečněná tvrzení a navržené (či nenavržené, ale provedené) důkazy pro

objasnění skutkové stránky věci i při případném jiném právním názoru soudu,

není třeba k poučení podle ustanovení § 118a odst. 2 o.s.ř. přistupovat.“ Tyto

závěry jsou zcela použitelné i pro daný případ, kdy byla žaloba zamítnuta z

důvodu promlčení žalobou uplatněného práva, tj. na základě právního názoru

soudu použitého na zjištěný skutkový stav. V takovém případě však poučovací

povinnost soudu podle § 118a odst. 2 o.s.ř. nenastává. Z uvedeného důvodu

dovolací soud projednání výše uvedené otázky nepřipustil.

Je právo na náhradu škody způsobené výkonem veřejné moci (nesprávným úředním

postupem) s ohledem na čl. 1 Listiny základních práv a svobod nepromlčitelné,

neboť se jedná o právo jednotlivce vyplývající z Listiny základních a práv a

svobod?

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 82/1998 Sb. se „[o]dpovědnost za škodu

způsobenou rozhodnutími, která byla vydána přede dnem účinnosti zákona, a za

škodu způsobenou přede dnem účinnosti zákona nesprávným úředním postupem řídí

dosavadními předpisy.“ Otázky upravující odpovědnost státu za škodu způsobenou

výkonem veřejné moci se tak v souzené věci posuzují dle zákona č. 58/1969 Sb.

Podle § 22 odst. 1 zákona č. 58/1969 Sb. „[p]rávo na náhradu škody podle tohoto

zákona se promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě.“

Uvedené ustanovení přitom respektuje obecný soukromoprávní princip vyjádřeny v

§ 100 odst. 2 obč. zák. podle něhož se „promlčují všechna práva majetková s

výjimkou práva vlastnického.“ Již v usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 6. 2000,

sp. zn. I. ÚS 131/2000, byl zaujat oprávní názor, že „[a]čkoliv je vlastnické

právo vskutku v zásadě nepromlčitelné (§ 100 odst. 2 občanského zákoníku),

náhrada (finanční) za omezení vlastnického práva má charakter peněžité

pohledávky. Právní teorie i soudní praxe je jednotná v názoru, že peněžitá

pohledávka je vztahem závazkovým a nikoliv právem věcným, a tudíž ani nemůže

požívat ochrany, která je ústavně zaručena právu vlastnickému.“ Dovolací soud

konstatuje, že tyto závěry obstojí i ve vztahu k právu na náhradu majetkové

újmy vzniklé v důsledku výkonu veřejné moci, neboť aniž by byl dotčen závěr o

nepromlčitelnosti vlastnického práva (v souladu s čl. 1 ve spojení s čl. 11

Listiny základních práv a svobod), právo na náhradu majetkové újmy způsobené

výkonem veřejné moci je právem závazkovým, které se promlčuje (viz také

Knappová, M. – Tégl, P. – Eliáš, K. in Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký

akademický komentář. 1. svazek. § 1-487. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. s. 408

a násl.). Protože vznesená otázka je konstantně řešena v právní i soudní praxi

a výklad čl. 1 Listiny základních práv a svobod v tomto směru nečiní obtíže,

dovolací soud výše uvedenou otázku k projednání nepřipustil.

K námitce nesprávného posouzení běhu promlčecí lhůty

Podle § 22 odst. 1 zákona č. 58/1969 Sb. „[p]rávo na náhradu škody podle tohoto

zákona se promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě.“ Dle

ustálené judikatury Nejvyššího soudu platí, že „[p]oškozený se ve smyslu

ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 58/1969 Sb. dozví o škodě tehdy, když zjistí

skutkové okolnosti, z nichž lze dovodit vznik škody a orientačně (přibližně) i

její rozsah tak, aby bylo možné určit přibližně výši škody v penězích“ (srov.

např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 1981, sp. zn. 1 Cz 18/81,

publikovaný ve Sborníku Nejvyššího soudu ČSSR č. IV, s. 1130; rozhodnutí

Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. 25 Cdo 3317/2008, rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2010, sp. zn. 21 Cdo 3433/2008, 21 Cdo

3434/2008). V souzené věci vyšel odvolací soud ze závěru, že pokud jde o

náhradu škody za nezákonná rozhodnutí, začala promlčecí doba běžet v blíže

nespecifikované době roku 1977, resp. roku 1989, kdy byla žalobkyni tato

rozhodnutí, kterými jí byl přiznáno výživné jenom zčásti, doručena; ve vztahu k

nesprávnému úřednímu postupu při vymáhání přiznaného výživného začala promlčecí

doba běžet v blíže nespecifikované době počátkem 90. let 20. stol.; to vše s

tím důsledkem, že byla-li žaloba podána u soudu teprve dne 18. 3. 2005, jsou v

žalobě uplatněná práva zjevně promlčená. Závěry odvolacího soudu přitom

respektují předeslanou judikaturu Nejvyššího soudu, zvláště přihlédne-li se i

ke sdělení Ministerstva spravedlnosti ze dne 15. 12. 1987, č.j. 2107/87-M, v

němž bylo konstatováno pochybení, resp. nesprávný úřední postup Obvodního soudu

pro Prahu 6. Vzhledem k uvedenému dovolací soud uzavřel, že odvolací soud

posoudil otázku počátku běhu promlčecí doby v souzené věci v souladu s

judikaturou Nejvyššího soudu, a proto také projednání této otázky nepřipustil.

K námitce vznesení námitky promlčení v rozporu s dobrými mravy

Problematikou uplatnění námitky promlčení v rozporu s dobrými mravy se Nejvyšší

soud zabýval ve svém rozsudku ze dne 9. 12. 2010, sp. zn. 28 Cdo 329/2010. V

uvedeném rozhodnutí uvedl, že „dobrým mravům zásadně neodporuje, namítá-li

někdo promlčení práva uplatňovaného vůči němu, neboť institut promlčení

přispívající k jistotě v právních vztazích je institutem zákonným a tedy

použitelným ve vztahu k jakémukoli právu, které se podle zákona promlčuje. Jestliže by však výkon práva namítat promlčení uplatněného nároku byl toliko

prostředkem umožňujícím poškodit jiného účastníka právního vztahu, zatímco

dosažení vlastního smyslu a účelu sledovaného právní normou by pro něj zůstalo

vedlejší a z hlediska jednajícího by bylo bez významu, jednalo by se sice o

výkon práva, který je formálně se zákonem v souladu, avšak šlo by o výraz

zneužití tohoto subjektivního práva (označované rovněž jako šikana) na úkor

druhého účastníka, a tedy o výkon v rozporu s dobrými mravy. (srov. též

rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2008 sp. zn. 20 Cdo 5406/2007,

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2000, sp. zn. 21 Cdo 992/99,

uveřejněný v časopise Soudní judikatura pod č. SJ 11/2000, nebo rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 28. listopadu 2001, sp. zn. 25 Cdo 2905/99). V

souvislosti s uplatněním námitky promlčení pak dovolací soud připomíná, že

„[u]platnění promlčecí námitky by se příčilo dobrým mravům jen v těch

výjimečných případech, kdy by bylo výrazem zneužití tohoto práva na úkor

účastníka, který marné uplynutí promlčecí doby nezavinil, a vůči němuž by za

takové situace zánik nároku na plnění v důsledku uplynutí promlčecí doby byl

nepřiměřeně tvrdým postihem ve srovnání s rozsahem a charakterem jím

uplatňovaného práva a s důvody, pro které své právo včas neuplatnil“ (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. srpna 2002, sp. zn. 25 Cdo 1839/2000,

uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 59/2004). Rozpor

výkonu práva s dobrými mravy je proto třeba posuzovat v každém případě

individuálně tak, aby byla naplněna ústavně chráněná maxima spravedlivého

rozhodování ve smyslu ustanovení § 1 o. s. ř., resp. čl. 6 Úmluvy o ochraně

lidských práv a základních svobod (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2001, sp. zn. 29 Cdo 1583/2000). Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne

31. října 2007, sp. zn. 33 Odo 561/2006, konstatoval, že „zásada výkonu práv v

souladu s dobrými mravy představuje významný princip, který v odůvodněných

případech dovoluje zmírňovat tvrdost zákona; pojem dobrých mravů nelze totiž

vykládat jen jako korektiv či doplňující obsahový faktor výkonu subjektivních

práv a povinností, ale též jako morální měřítko pro použitelnost právních

norem.“ Z povahy věci tak posouzení otázky rozporu s dobrými mravy přísluší

zásadně soudům nižších stupňů, přičemž přehodnocení jejich závěru o použití

ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. v konkrétní věci dovolacím soudem má místo jen

ve výjimečných případech (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2001,

sp. zn. 25 Cdo 2895/99).

Dovolací soud pak neshledal, že by se závěry soudů

nižších stupňů ohledně řešení otázky rozporu námitky promlčení s dobrými mravy

významně odchylovaly od zjištěného skutkového stavu, byly nelogické či

neodůvodněné, příp. nesly jiné znaky nepřípustné libovůle (viz nález Ústavního

soudu ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. II. ÚS 2070/07). Jak uvedl, odvolací soud,

žalobkyně si musela být vědoma již počátkem 90. let 20. stol. skutečnosti, že

liknavým postupem Obvodního soudu pro Prahu 6 jí byla způsobena škoda v podobě

nevymahatelnosti výživného. Pokud pak svou žalobu uplatnila v roce 2005, tedy s

odstupem takřka 15 let, nelze dovozovat, že by námitka promlčení vznesená

žalovanou měla zneužívající charakter nebo byla jiným způsobem nelegitimní. Jelikož vznesená otázka nemůže založit zásadní právní význam dovoláním

napadeného rozhodnutí, dovolací soud její projednání nepřipustil.

Z důvodů shora uvedených Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dospěl

k závěru, že napadené rozhodnutí nemá zásadní právní význam, neboť je v souladu

s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu (citovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu

jsou k dispozici na internetových stránkách www.nsoud.cz). Vycházeje z toho, že

obsah rozsudků soudů obou stupňů i obsah dovolání jsou účastníkům známy a jsou

součástí procesního spisu vedeného soudem prvního stupně pod sp. zn. 17 C

172/2004, dovolání podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř.

odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je dán tím, že žalované prokazatelné

náklady nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1

o.s.ř.).

P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského

soudního řádu.

V Brně dne 18. května 2011

JUDr. Iva B r o ž o v á, v. r.

předsedkyně senátu