Nejvyšší soud Usnesení trestní

3 Tdo 1155/2018

ze dne 2018-10-31
ECLI:CZ:NS:2018:3.TDO.1155.2018.1

3 Tdo 1155/2018-31

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. 10. 2018 o dovolání

podaném nejvyšším státním zástupcem v neprospěch obviněného S. B., proti

usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 50 To 63/2018,

jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Tachově pod sp.

zn. 9 T 107/2016, t a k t o :

Podle § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění

pozdějších předpisů, se věc obviněného S. B. postupuje velkému senátu

trestního kolegia Nejvyššího soudu k rozhodnutí.

Usnesením Okresního soudu v Tachově ze dne 2. 11. 2017, sp. zn. 9 T 107/2016,

byla trestní věc obviněného S. B. (dále jen obviněný) stíhaného pro přečin

poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.,

účinného od 1. 1. 2010, dále jen tr. zákoník), v jednočinném souběhu s přečinem

ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 tr. zákoníku, ve stadiu pokusu podle §

21 odst. 1 tr. zákoníku, kterých se měl dopustit tak, že

dne 23. 12. 2015 kolem 13:20 hodin na dálnici D5 za výjezdem 128 ve směru jízdy

na P., v prostoru km 127,3 až 126,8 v místě provádění opravy zařízení dálnice

pracovníky správce komunikace, v řádně označeném operativním pracovním místě,

kde byla dopravním zařízením omezena nejvyšší dovolená rychlost na 100 km/h,

následně na 80 km/h, a měnil se počet jízdních pruhů, obviněný při řízení

motorového vozidla VW Touran, mpz CZ, nerespektoval dopravní značení s

omezením nejvyšší dovolené rychlosti, kdy v úseku předjel několik vozidel, a po

chvíli se slovy: „kurva, podrž to, rovně, čuráku jeden, ty vole, ty buzerante

zamrdanej“, musel intenzivním brzděním zpomalit svůj vůz, jelikož dojel

nákladní soupravu složenou z tahače tovární zn. SCANIA, a nákladního návěsu

tovární zn. KÖGEL SN24, mpz CZ, řízenou řidičem R. L., který v souladu s

aktuální dopravní situací za užití směrového světla, plynule přejížděl z

pravého jízdního pruhu, který končil, do levého jízdního pruhu, který se stal

pruhem středním, kdy obviněný řidiče L. se záměrem domoci se uvolnění jízdního

pruhu opakovaně problikával dálkovými světly, kdy vzápětí začínajícím levým

pruhem nákladní soupravu předjel se slovy: „opravdu seš dobrej, vole“, bez

dodržení bezpečné vzdálenosti v rychlosti 114 km/h se zařadil do středního

pruhu před uvedenou nákladní soupravu ve vzdálenosti 2 metrů, a aniž by to

vyžadovala bezpečnost provozu, srozuměn s tím, že může způsobit přinejmenším

škodu na majetku a zdraví, snížil náhle rychlost jízdy přibrzděním na rychlost

76 km/h, přičemž řidič R. L. na vzniklou nebezpečnou situaci již nestihl

zareagovat a v prostoru km 126,8 ve směru jízdy na P. narazil nákladní

soupravou do zadní části vozidla VW Touran, při tomto nárazu došlo k odražení a

vychýlení vozidla VW Touran ze směru jízdy, kdy došlo k poškození zadní části

vozidla tovární zn. VW Touran a přední části tahače tovární zn. SCANIA, kdy na

přední části tahače vznikla škoda ve výši 13.578 Kč společnosti DAK Hořovice,

se sídlem Masarykova 1503, 268 01 Hořovice, a takovým jednáním obviněný ohrozil

zdraví a majetek, když musel být srozuměn s tím, že takovým bezohledným

jednáním, vzhledem k rychlosti jízdy automobilů, intenzitě brzdění, malé

vzdálenosti mezi automobily a vzhledem k charakteru obou automobilů svým

jednáním zapříčinil střet těchto automobilů a mohl způsobit zranění řidiče

nákladní soupravy,

podle § 222 odst. 2 tr. ř. postoupena k projednání Městskému úřadu v Tachově,

neboť se nejedná o trestný čin, ale mohlo by se jednat o přestupek proti

bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle zákona č.

361/2000 Sb.

V předmětné věci podal státní zástupce stížnost, o které rozhodl Krajský soud v

Plzni usnesením ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 50 To 63/2018, tak, že podle § 148

odst. 1 písm. c) tr. ř. stížnost zamítl.

Proti výše uvedenému rozsudku soudu druhého stupně podal nejvyšší státní

zástupce dovolání, a to jako osoba oprávněná, včas a za splnění i všech

dalších, zákonem pro podání dovolání vyžadovaných náležitostí.

Nejvyšší státní zástupce (dále jen státní zástupce) v tomto svém mimořádném

opravném prostředku uvedl, že jej podává z dovolacích důvodů podle § 265b odst.

1 písm. f) a g) tr. ř. V úvodu shrnul průběh trestního řízení a následně

odůvodnění nalézacího soudu ohledně neprokázání úmyslného jednání obviněného

spočívající v jeho tvrzení, že brzdový pedál mohl sešlápnout omylem společně s

plynovým pedálem a jednání by tak mohlo být posouzeno (v důsledku tohoto

tvrzení a tedy absence úmyslu) jako přestupek proti bezpečnosti a plynulosti

provozu na pozemních komunikacích, a to v souladu se zásadou in dubio pro reo.

Podle názoru státního zástupce, provedené dokazování dále neumožnilo učinit

spolehlivý závěr o naplnění znaků skutkové podstaty přečinu ublížení na zdraví

podle § 146 odst. 1 tr. zákoníku ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr.

zákoníku, neboť při tak malém rychlostním rozdílu, hmotnosti soupravy SCANIA a

dopravní situaci na místě, nelze reálně předpokládat jakýkoli negativní

následek na zdraví poškozeného ani jiných účastníků silničního provozu. Do

tohoto přečinu však dovolací výhrady nesměřují.

Nelze se ovšem ztotožnit s rozhodnutím soudů nižší instance, stran závěru soudů

o neúmyslném vybrždění poškozeného a zejména o konstatovaní absence úmyslného

zavinění ohledně žalovaného přečinu poškození cizí věci, když v tomto směru

jsou soudy přijatá rozhodnutí zatížena vadou založenou na extrémním nesouladu

skutkových zjištění s výsledky provedeného dokazování. Oba soudy totiž shledaly

jednání obviněného jako neúmyslné, čímž vybočily z mezí volného hodnocení

provedených důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. Hodnotící úvahy plynoucí z

usnesení obou soudů totiž vypovídají o tom, že soudy se dostatečně nevypořádaly

s veškerými provedenými důkazy z hlediska jejich skutečné vypovídací hodnoty a

takto zcela odporují zásadám formální logiky, když jednotlivé důkazy nebyly

hodnoceny ve vzájemném kontextu. K samotnému okamžiku brždění přednesl obviněný

v průběhu trestního řízení dvě zcela odlišné verze, kdy nejdříve uvedl, že se

chtěl přizpůsobit maximální povolené rychlosti, a podruhé to, že omylem sešlápl

současně pedály brzdy a plynu. K takto diametrálně odlišným výpovědím se

postavil nalézací soud tak, že pro verzi obžaloby o úmyslném vybrždění řidiče

nákladní soupravy SCANIA svědčí změny výpovědí obviněného, kdy první výpověď

učiněnou v přípravném řízení označil tento soud za nepravdivou. Ve vztahu ke

druhé výpovědi nicméně konstatoval, že takto prezentovaná varianta průběhu

událostí možná je, nevyloučil ji ani znalec, a je proto namístě postupovat v

souladu se zásadou in dubio pro reo. Jedinými důkazy, o které nalézací soud

tento svůj závěr fakticky opřel, byla tedy výpověď obviněného, a vyjádření

znalce, který sice shledal verzi podanou v obžalobě jako pravděpodobnější,

nicméně vyloučit nemohl ani verzi obviněného. Závěr učiněný soudem pouze na

podkladě těchto dvou důkazů, je však zjevně nesprávný a nelogický, a v podstatě

žádným způsobem nezohledňuje ostatní důkazy, zejména pak záznamy ze tří kamer.

Navíc jako profesionální řidič obviněný nerespektoval nejvyšší povolenou

rychlost, vlivem emočního vypětí poškozeného tzv. problikával a nadával mu, a

současně nedodržel bezpečnou vzdálenost při následném předjížděcím manévru. Z

rozsvícených brzdových světel je zřetelné, že v okamžiku, kdy pravými koly

teprve přejížděl přerušovanou čáru mezi oběma pruhy, začal brzdit (zpomalil o

téměř 40 km/hod.), přičemž z výpovědi znalce přitom vyplynulo, že oba řidiči o

sobě museli vědět a sledovali se.

Soud však zcela opomněl, že znalecký posudek je jen jedním z mnoha důkazů a

jakkoli se znalec s ohledem na svou odbornost mohl vyjádřit k technice jízdy či

příčinám nehody, k úmyslnému jednání obviněného se vyjádřit nemohl. I v

případě, že obviněný přeřazoval na jiný rychlostní stupeň a přitom současně

omylem sešlápl oba pedály, náhlé snížení rychlosti by bylo důvodem pro změnu

jeho reakce, okamžité puštění pedálu brzdy a zvýšení rychlosti. Tím spíše v

situaci, kdy o vozidle SCANIA nepochybně věděl a k počátku brzdění jeho vozidla

došlo ještě v okamžiku, kdy jel obviněný ve svém pruhu a pouze pravými koly

přejížděl do pravého jízdního pruhu před poškozeného.

Státní zástupce tak úmyslné jednání dovozuje z kamerových záznamů, ze slovních

projevů obviněného, ze stylu jeho jízdy, a zejména z racionálně

nezdůvodnitelného okamžiku vjetí před nákladní soupravu SCANIA, kdy brzdil

zjevně úmyslně, veden snahou „potrestat“ ho za předchozí manévr. Vybržďování

jako akt pomyslné pomsty řidiče za předchozí, často domnělé příkoří, kterého se

mu na silnici dostalo, je aktem iracionálním, nelogickým, který nemá žádnou

pevnou šablonu z hlediska jeho průběhu. Státní zástupce vzhledem k shora

uvedenému konstatoval, že zavinění ve formě eventuálního úmyslu podle § 15

odst. 1 písm. b) tr. zákoníku bylo prokázáno, a je tedy nutné uznat obviněného

vinným přečinem poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku. Nelze se

ani ztotožnit s názorem, že stojí-li proti sobě dvě odlišné skupiny důkazů,

jedna ve prospěch obviněného a jiná v jeho neprospěch, je třeba vždy rozhodnout

v jeho prospěch v souladu se zásadou in dubio pro reo. Uplatnění této zásady je

namístě pouze tehdy, pokud soud po vyhodnocení všech v úvahu přicházejících

důkazů dospěje k závěru, že není možné se jednoznačně přiklonit k žádné ze dvou

rozporných výpovědí nebo k žádné ze skupiny odporujících si důkazů (srov.

usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2002, sp. zn. IV. ÚS 154/02).

Státní zástupce si je vědom, že dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g)

tr. ř. je možný pouze za situace, kdy je řízení zatíženo takovými procesními

vadami a nedostatky, které znemožnily, aby výsledné závěry o vině logicky a

přesvědčivě vyplynuly z provedených důkazů. Musí proto v průběhu dokazování či

hodnocení důkazů nastat exces, který odporuje pravidlům zakotveným v § 2 odst.

5 a 6 tr. ř. nebo § 125 tr. ř. – extrémní nesoulad, k němuž odkazuje státní

zástupce judikaturou Nejvyššího soudu.

Nadto poukázal na skutečnost, že se názory na vznesení námitky tzv. extrémního

nesouladu státním zástupcem v neprospěch obviněného různí. Uvádí rozhodnutí

Nejvyššího i Ústavního soudu, která jsou v uvedeném směru rozdílná. Podrobněji

se zaměřil na usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 35/2018, a jeho

argumentaci, podle níž právo na spravedlivé trestní řízení nesvědčí nejvyššímu

státnímu zástupci, nýbrž pouze obviněnému. Právo na spravedlivý proces je

zaručeno jednotlivci a státu nepřináleží toto subjektivní právo. Neodůvodňuje

to však vyloučení nejvyššího státního zástupce z oprávnění vznést námitku

existence tzv. extrémního nesouladu, neboť tzv. extrémní nesoulad neoddělitelně

souvisí s obecnější problematikou spravedlivého soudního rozhodování.

Spravedlivé soudní rozhodnutí je ústavně chráněná hodnota a je projevem

demokratického právního státu ve smyslu čl. 1 odst. 1 Ústavy, přičemž musí být

zaručena ústavní konformita rozhodnutí, kdy jako důvod pro derogaci rozhodnutí

jsou právní závěry soudu v extrémním nesouladu s vykonanými skutkovými

zjištěními anebo z nich v žádné možné interpretaci odůvodnění soudního

rozhodnutí nevyplývají (srov. nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 166/95,

nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 52/10). Vzhledem k čl. 4 a 90 Ústavy nelze

toto chápat absolutně tak, že by upřednostněním subjektivního práva obviněného

byla negována objektivní ústavní hodnota demokratického právního státu. Právo

na spravedlivý proces v sobě v žádném případě nezahrnuje „právo na

nespravedlivé soudní rozhodnutí ve prospěch obviněného“. Čl. 90 Ústavy soudy

povolává obecně k ochraně práv, přičemž ústavodárce zde explicitně neomezuje

dopad tohoto ustanovení pouze na subjektivní práva, tj. i základní lidská a

jiná ústavně zaručená práva, ale poskytuje ochranu veškerým právům, včetně

práva objektivního (nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 166/95), což

představuje i právo státu na spravedlivé potrestání pachatele (nález Ústavního

soudu sp. zn. Pl. ÚS 15/01). Veřejný zájem na dosažení účelu trestního řízení

je třeba považovat za právní statek spadající pod obecnou ochranu práv ve

smyslu čl. 90 Ústavy a požívá tak v zásadě rovnocenné ústavněprávní ochrany.

Doktrína podřaditelnosti námitek tzv. extrémního nesouladu se vyvinula na

podkladě ústavních stížností obviněných – právní prostředek ochrany

objektivních práv ve smyslu ustanovení čl. 90 Ústavy.

Nejvyšší státní zástupce, jakožto představitel státní moci, není oprávněn v

trestním řízení podat ústavní stížnost, je zcela logické, že se v tomto směru

nemohla ohledně aplikace obecné ochrany práv podle čl. 90 Ústavy „vyvinout“

jakákoli judikatura. Posledním, čtvrtým, rozebíraným argumentem rozboru

rozebíraného rozhodnutí Nejvyššího soudu je ochrana obviněného v rámci

spravedlivého procesu jako slabší procesní strany. Rovnost stran však není

systematicky podřazena pod kategorii ústavně zaručených individuálních práv

svědčících pouze jednotlivci, ale jde o obecný postulát opět se vztahující

obecně k hodnotě demokratického právního státu. Jde tedy o princip, jehož se

může dovolávat i stát, jakožto jedna ze stran trestního řízení. Pravdou je, že

taková rovnost fakticky nemůže být nikdy absolutní a nelze ji zaměňovat za

naprostou totožnost jednotlivých práv účastníků řízení, nicméně odchylky od

tohoto pravidla musí být vždy věcně odůvodněny a výslovně zakotveny. V případě

trestního řízení doktrína hovoří o tzv. favores defensionis, ovšem podle

státního zástupce a judikatury Ústavního soudu nelze dovozovat, že by právě

námitku tzv. extrémního nesouladu bylo možno považovat za takový favor

defensionis. Ze zásady rovnosti účastníků soudního řízení pak lze poukázat i na

princip rovnosti zbraní, který rovněž není možné chápat úzce jako pouze

jednostrannou výhodu na straně obviněného. Svá tvrzení státní zástupce podpořil

i judikaturou Evropského soudu pro lidská práva (F. proti Francii, N.-H. proti

Švýcarsku). Smyslem tohoto závěru pak není konstituovat nad rámec úpravy

zákonných dovolacích důvodů nějaké další, zvláštní oprávnění nejvyššího

státního zástupce, ale pouze umožnit nápravu takových rozhodnutí, která jsou

zatížena těmi nejtěžšími, extrémními vadami skutkových zjištění, v jejichž

důsledku jde o rozhodnutí objektivně nespravedlivá a příčící se ústavnímu

vymezení České republiky jakožto demokratického právního státu ve smyslu čl. 1

odst. 1 Ústavy.

Z výše uvedeného tedy plyne, že i státní zástupce je oprávněn v dovolacím

řízení vznést v neprospěch obviněného námitku tzv. extrémního nesouladu. V

případě opačného názoru Nejvyššího soudu státní zástupce navrhnul postup podle

§ 20 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní

správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

a věc postoupit k rozhodnutí velkému senátu. Nadto ještě dodal, že nalézací

soud navíc ve výroku usnesení popsal skutek zcela shodně s podanou obžalobou a

nezohlednil do něj žádné skutkové okolnosti, jimiž svůj závěr odůvodnil. Pokud

soud rozhoduje usnesením podle § 222 odst. 2 tr. ř. ve výroku musí popsat

skutek tak, jak ho zjistil, a nikoli tak, jak byl popsán v obžalobě a zároveň

zachovat totožnost skutku (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2016,

sp. zn. 8 Tdo 1417/2016). Nepřímo pak ještě poukázal na existenci dovolacího

důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř., neboť byl zamítnut řádný opravný

prostředek proti usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. d) tr. ř., přestože

v řízení mu předcházejícím byly dány důvody dovolání uvedené v § 265b odst. 1

písm. f) a g) tr. ř. Na závěr státní zástupce navrhl, aby Nejvyšší soud rozhodl

v neveřejném jednání podle § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. tak, aby podle § 265k

odst. 1, 2 tr. ř. za podmínky uvedené v § 265p odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení

Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 50 To 63/2018, a rovněž

zrušil usnesení Okresního soudu v Tachově ze dne 2. 11. 2017, sp. zn. 9 T

107/2016, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově

navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a

dále aby podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Okresnímu soudu v Tachově, aby

věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Souhlas s projednáním věci v

neveřejném zasedání byl dán i pro rozhodnutí jiným způsobem než předpokládaným

v § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř.

K takto podanému dovolání se obviněný do dnešního dne nevyjádřil, ačkoliv

postup zaručující mu takovou možnost byl v souladu s § 265h odst. 2 tr. ř.

zachován. Přitom je třeba připomenout, že vyjádření nejvyššího státního

zástupce k dovolání obviněného či naopak vyjádření obviněného k dovolání

nejvyššího státního zástupce není nezbytnou podmínkou pro projednání podaného

dovolání a zákon v tomto směru nestanoví žádnou lhůtu, jejíhož marného uplynutí

by dovolací soud byl povinen vyčkat.

Na tomto místě je nutno opakovaně připomenout, že dovolání jako mimořádný

opravný prostředek lze podat jen a výlučně z důvodů uvedených v ustanovení §

265b tr. ř. a je tedy nezbytné vždy posoudit, zda uplatněný dovolací důvod v té

které věci je právě tím, který lze považovat za důvod uvedený v citovaném

ustanovení zákona, když bez jeho existence nelze vůbec provést přezkum

napadeného rozhodnutí.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. f) tr. ř. lze relevantně uplatnit

tehdy, jestliže bylo rozhodnuto o postoupení věci jinému orgánu, o zastavení

trestního stíhání, o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo o schválení

narovnání, aniž byly splněny podmínky pro takové rozhodnutí. Pokud jde o

postoupení věci jinému orgánu, lze tento důvod dovolání spatřovat mimo jiné v

tom, že soud druhého stupně rozhodl o postoupení věci orgánu příslušnému k

rozhodnutí o přestupku, jiném správním deliktu či kárném provinění, přestože se

jednalo o trestný čin.

Důvod dovolání vymezený ustanovením § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán

tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo

na jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. Poukazem na uvedený dovolací důvod

se nelze v zásadě domáhat přezkoumání učiněných skutkových zjištění, pokud

ovšem tato jsou takového druhu a rozsahu, že na jejich základě lze přijmout jim

adekvátní právní závěry. Skutkový stav je tak při rozhodování o dovolání

hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy

byly správně právně posouzeny v souvislosti s provedeným dokazováním a následně

právně kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva. S

poukazem na označený dovolací důvod se však za dané situace nelze domáhat

přezkoumání skutkových zjištění, na kterých je napadené rozhodnutí vystavěno.

Nejvyšší soud se tedy nemůže odchýlit od skutkového zjištění, které bylo

provedeno v předcházejících řízeních a je takto zjištěným skutkovým stavem

vázán. Povahu právně relevantních námitek nemohou mít takové námitky, které

směřují do oblasti skutkového zjištění, hodnocení důkazů či takové námitky,

kterými obviněný vytýká neúplnost provedeného dokazování.

S přihlédnutím k těmto východiskům přistoupil Nejvyšší soud (senát č. 3) k

posouzení dovolání státního zástupce podané v neprospěch obviněného. Nejvyšší

soud nejprve zjistil, že jsou splněny všechny formální podmínky pro konání

dovolacího řízení a zabýval se otázkou povahy a opodstatněnosti uplatněných

námitek ve vztahu k označenému dovolacímu důvodu.

Dovolání je svou povahou mimořádným opravným prostředkem, který na rozdíl od

odvolání není možné podat z jakéhokoli důvodu, ale jen z některého z taxativně

vymezených důvodů v § 265b odst. l písm. a) až l) tr. ř., resp. v § 265b odst.

2 tr. ř. Podání dovolání z jiného důvodu je vyloučeno. Přitom nestačí, aby

zákonný dovolací důvod byl jen formálně deklarován, ale je třeba, aby námitky

dovolatele takovému důvodu také svým obsahem odpovídaly.

V první řadě je třeba uvést, že námitky, které uplatnil nejvyšší státní

zástupce ve svém dovolání, jsou prakticky výhradně procesního charakteru a jako

takové s ohledem na hmotněprávní povahu dovolacího důvodu uvedeného v § 265b

odst. 1 písm. g) tr. ř. mu vůbec neodpovídají. Státní zástupce totiž brojil

především proti způsobu, jakým soudy nižších stupňů hodnotily ve věci provedené

důkazy, případně proti způsobu jejich provedení. To platí rovněž o tvrzení

nejvyššího státního zástupce, v němž poukazoval na existenci údajného

extrémního rozporu mezi provedenými důkazy a skutkovými zjištěními, z nichž

soudy nižších stupňů vycházely, resp. na základě nichž dospěly k závěru, že

skutek, pro který byla podána obžaloba, nebyl v hlavním líčení prokázán bez

důvodných pochybností a v rozsahu potřebném pro rozhodnutí o vině.

Dovolání nejvyššího státního zástupce napadá usnesení odvolacího soudu, jímž

bylo zamítnuto odvolání státního zástupce proti usnesení soudu prvního stupně,

přičemž vytýkané nesprávnosti obou rozhodnutí jsou spatřovány výlučně v

nesprávném zjištění skutkového stavu, k němuž soudy dospěly nesprávným způsobem

hodnocení opatřených a provedených důkazů. Shora bylo rozvedeno, že dovolací

soud je vázán skutkovými zjištěními soudů nižších stupňů, která není v rámci

řízení o dovolání povolán přezkoumávat. Nejvyšší státní zástupce se ale svými

námitkami právě takového nepřípustného postupu dovolacího soudu domáhá, a to s

užitím argumentace o tzv. extrémním rozporu mezi provedenými důkazy a učiněnými

skutkovými zjištěními.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze uplatnit za

předpokladu, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo

jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje,

že dovolání je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud

tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle

norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Tento dovolací

důvod proto neumožňuje brojit proti porušení procesních předpisů, ale výlučně

proti nesprávnému hmotněprávnímu posouzení. Skutkový stav je při rozhodování o

dovolání hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové

povahy byly správně právně posouzeny, tj. zda jsou právně kvalifikovány v

souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva. Nejvyšší soud zároveň

upozorňuje, že ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je dovolání

mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených právních

vad, nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého

stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je

totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může

doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném

opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, odst. 7 tr. ř.). Tím je

naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém

řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

(dále jen „Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není

obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého

stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už

jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy,

aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám

provádět. Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň

plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Případy, na které

dopadá ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., je tedy nutno odlišovat od

případů, kdy je rozhodnutí založeno na nesprávném skutkovém zjištění. Dovolací

soud musí vycházet ze skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního

řízení a jak je vyjádřen především ve výroku odsuzujícího rozsudku, a je

povinen zjistit, zda je právní posouzení skutku v souladu s vyjádřením způsobu

jednání v příslušné skutkové podstatě trestného činu s ohledem na zjištěný

skutkový stav. Věcí by se mohl dále zabývat jen tehdy, pokud by zjistil, že

skutková zjištění jsou v extrémním rozporu s provedenými důkazy a což zakládá

stav nepřípustné svévole vedoucí k závěru o porušení práva na spravedlivý

proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nejvyšší soud tak z podnětu dovolání nejvyššího státního zástupce přezkoumal

napadená rozhodnutí Okresního soudu v Tachově a Krajského soudu v Plzni, a to v

rozsahu odpovídajícím uplatněným dovolacím námitkám a dospěl k následujícímu

závěru.

Ačkoliv Nejvyšší soud již výše uvedl, že není obecnou třetí instancí zaměřenou

na přezkoumání rozhodnutí nižších soudů a musí vycházet ze skutkového stavu

tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního řízení, může se věcí zabývat tehdy,

pokud by zjistil, že skutkové závěry soudů jsou v extrémním nesouladu s

provedenými důkazy. Takový extrémní nesoulad je dán tehdy, pokud skutková

zjištění postrádají obsahovou spojitost s důkazy, jestliže skutková zjištění

soudů nevyplývají z důkazů při žádném z logicky přijatelných způsobů jejich

hodnocení, nebo když skutková zjištění soudů jsou opakem toho, co je obsahem

důkazů, na jejichž podkladě byla tato zjištění učiněna. Nejvyšší soud tedy ve

shodě s judikaturou Ústavního soudu nepřehlíží, že jakkoliv skutkové námitky

nezakládají žádný z důvodů dovolání podle § 265b tr. ř., a proto ve vztahu k

nim neexistuje jeho přezkumná povinnost, nelze tuto zásadu uplatnit v případě

zjištění, že nesprávná realizace důkazního řízení se dostává do kolize s

postuláty spravedlivého procesu. Vadami důkazního řízení se zde rozumí mimo

jiné případy tzv. opomenutých důkazů (jde o situace, v nichž bylo procesními

stranami navrženo provedení konkrétního důkazu, přičemž tento návrh byl soudem

bez věcně adekvátního odůvodnění zamítnut, eventuálně zcela opomenut, nebo o

situace, kdy v řízení provedené důkazy nebyly v odůvodnění meritorního

rozhodnutí, ať již negativně či pozitivně, zohledněny při ustálení jejich

skutkového závěru, tj. soud je neučinil předmětem svých úvah a hodnocení,

ačkoliv byly řádně provedeny – srov. rozhodnutí Ústavního soudu pod sp. zn.

III. ÚS 150/93, III. ÚS 61/94, III. ÚS 51/96, IV. ÚS 185/96, II. ÚS 213/2000,

I. ÚS 549/2000, IV. ÚS 582/01, II. ÚS 182/02, I. ÚS 413/02, IV. ÚS 219/03 a

další), nezákonných důkazů (důkazů získaných procesně nepřípustným způsobem,

které musí být soudem z předmětu úvah směřujících ke zjištění skutkového

základu věci vyloučeny – srov. rozhodnutí Ústavního soudu pod sp. zn. IV. ÚS

135/99, I. ÚS 129/2000, III. ÚS 190/01, II. ÚS 291/2000 a další) a v neposlední

řadě se jedná o případy shora uvedeného extrémního nesouladu (srov. rozhodnutí

Ústavního soudu pod sp. zn. III. ÚS 84/94, III. ÚS 166/95, II. ÚS 182/02, IV.

ÚS 570/03 a další).

Určitý průlom do výše rozvedených obsahových východisek dovolacího důvodu podle

§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. v minulosti přinesla judikatura Ústavního soudu,

který v řadě svých rozhodnutí opakovaně vyslovil právní názor, podle nějž

dovolací důvody nelze vykládat formalisticky a restriktivně a v rámci jejich

interpretace je třeba mít vždy na zřeteli především ústavně zaručená základní

práva a svobody, tedy i právo na spravedlivý proces; tj. přihlížet i k závažným

procesním vadám řízení, které zakládají neústavnost pravomocného rozhodnutí.

Mezi taková flagrantní pochybení zařadil Ústavní soud i státním zástupcem

reklamovaný extrémní nesoulad mezi skutkovým stavem věci v soudy dovozované

podobě a provedenými důkazy (k tomu srov. např. nálezy Ústavního soudu ve

věcech sp. zn. I. ÚS 4/04 nebo sp. zn. III. ÚS 84/94 a přiměřeně též usnesení

ve věci sp. zn. III. ÚS 3136/09). Takový flagrantní rozpor je dán tehdy,

jestliže zásadní skutková zjištění v rozhodnutí zcela chybí vzhledem k absenci

příslušných procesně účinných důkazů, popř. zjevně nemají žádnou vazbu na

soudem deklarovaný obsah provedeného dokazování, či jsou dokonce zřetelným

opakem toho, co bylo skutečným obsahem dokazování. Jestliže jsou vytýkána tato

zásadní procesní pochybení, je zároveň třeba v každé konkrétní věci vyhodnotit,

zda skutečně měla nebo alespoň mohla mít podstatný význam pro konečné

hmotněprávní posouzení stíhaného jednání (skutku). Jedině za tohoto předpokladu

lze připustit, že i skutkové námitky mohou být způsobilé založit dovolací

přezkum.

S ohledem na shora rozvedená výkladová východiska je zřejmé, že nejvyšší státní

zástupce opřel své dovolání o argumentaci, která je z pohledu uplatněných

dovolacích důvodů právně relevantní. Nejvyšší soud zároveň zjistil, že jde o

námitky důvodné.

Nejvyšší soud při promítnutí shora prezentovaných obecných postulátů do roviny

projednávaného případu je nucen konstatovat, že vyhodnocení postupu soudů nižší

instance bylo chybné, neboť zvolily pro ně jednodušší a snazší formu posouzení

skutkového stavu, které je v rozporu provedenými důkazy, a to především s

objektivními důvody a zejména znaleckým posudkem Ing. Jaroslava Pavlíka, znalce

z oboru dopravy, odvětví zjišťování příčin silničních dopravních nehod, když

věc postoupily Městskému úřadu v Tachově jako možný přestupek proti bezpečnosti

a plynulosti na pozemních komunikacích. Pochybení obecných soudů spočívá v tom,

že ačkoliv bylo dokazování provedeno v rozsahu předpokládaném v § 2 odst. 5 tr.

ř., vyhodnocení provedených důkazů ke stěžejní otázce ohledně úmyslného

ohrožení poškozeného obviněným už vybočilo z mezí volného hodnocení provedených

důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. Hodnotící úvahy plynoucí z usnesení obou

soudů vypovídají o nedostatečném vypořádání se s veškerými provedenými důkazy z

hlediska jejich skutečně vypovídající hodnoty a zejména nehodnocení provedených

důkazů ve vzájemném kontextu.

Trestného činu poškození cizí věci se podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku dopustí

ten, kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na

cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. Jedná se o způsoby poškození stanovené

alternativně, proto postačí kterýkoli z nich. Zničení věci znamená zlikvidování

její vlastní hmotné podstaty tak, že přestane mít hodnotu a není nadále schopna

plnit svůj účel (spálení, rozbití, zbourání, opomenutí učinit takové jednání

zabraňujícího samovolné destrukci věci, dále úplné roztrhání bankovky, směnky,

šeku či jiného listinného cenného papíru nebo jejich jiné zničení, likvidace

záznamu o zaknihovaném cenném papíru v příslušné evidenci). Ve vztahu k totožné

věci či jiné majetkové hodnotě jde zpravidla o nevratný proces. Poškozením se

rozumí snížení hodnoty věci buď trvalé, nebo dočasné, a to v takové míře, že

poškozená věc nadále není schopna plnit některé své funkce, resp. může je plnit

jen po úpravě nebo opravě (snížení užitné hodnoty, včetně estetické a funkční

hodnoty), nebo klesne její prodejnost na trhu (snížení směnné hodnoty). K

poškození věci rovněž může dojít v důsledku aktivního jednání pachatele nebo v

důsledku jeho opomenutí, a to obdobnými způsoby jako zničení, ale s méně

závažnými následky pro další existenci dotčené věci. Neupotřebitelnou se stane

věc v důsledku takového pachatelova jednání, které sice nesměřovalo ke zničení

věci a nevedlo ani k likvidaci její hmotné podstaty, ale znamená podstatné

snížení kvality věci tak, že tato nemůže plnit své původní určení. Tím se

neupotřebitelnost svými následky blíží zničení nebo poškození věci.

Neupotřebitelnost se však posuzuje ve vztahu k účelu, k němuž určitá věc slouží

nebo sloužila před spácháním trestného činu. Zničením nebo poškozením se rozumí

porušení samotné hmotné podstaty věci, nikoli způsobení poklesu hodnoty věci z

jiných důvodů. K tomu, že pachatel zničí, poškodí, nebo učiní neupotřebitelnou

cizí věc, tedy může dojít i opomenutím takového jednání, k němuž byl pachatel

povinen podle jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, v

důsledku dobrovolného převzetí povinnosti konat nebo vyplývala-li taková jeho

zvláštní povinnost z jeho předchozího ohrožujícího jednání anebo k němuž byl z

jiného důvodu podle okolností a svých poměrů povinen (srov. Šámal, P. a kol.:

Trestní zákoník – komentář, 2. vydání, C. H. Beck, Praha 2012, str. 2285–2288).

Hodnota věci, kterou pachatel zničil, poškodil nebo učinil neupotřebitelnou,

sama o sobě není rozhodná, musí však být alespoň taková, aby na cizím majetku,

zejména na věci, která je předmětem útoku, mohla vůbec vzniknout škoda nikoli

nepatrná. O trestný čin podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku totiž půjde, jen je-li

způsobena škoda nikoli nepatrná, jíž se podle § 138 odst. 1 tr. zákoníku rozumí škoda dosahující částky nejméně

5.000?Kč. Rozhodující je skutečná škoda na věci, za kterou lze považovat

zmenšení hodnoty věci vyjádřitelné v penězích. Při určování výše škody na věci

se postupuje podle obecných směrnic uvedených v § 137 (srov. též R 39/2002).

Rozhodujícím hlediskem, podle kterého ze tří kritérií obsažených v citovaném

ustanovení bude stanovena výše škody způsobené trestným činem v případě

poškození cizí věci, je skutečnost, zda lze zjistit cenu, za kterou se věc, jež

byla předmětem útoku, v době a v místě činu obvykle prodává. Posouzení této

skutečnosti je závislé na konkrétním druhu a charakteru poškozené věci

(případně její části) a na tom, zda existují takové překážky, které výrazně

znesnadňují použití uvedeného kritéria nebo vzhledem k nimž není účelné,

hospodárné ani výstižné stanovit škodu porovnáním ceny věci před poškozením a

po něm (srov. R 45/2006 a TR NS 79/2011-T 1427). Jestliže je poškozena věc,

která není samostatná, ale tvoří součást určitého zařízení ve smyslu nějakého

funkčního celku, jenž ztratí svou funkčnost právě v důsledku poškození takové

věci, je třeba při stanovení výše škody ve smyslu § 137 tr. zákoníku vycházet z

účelně vynaložených nákladů na uvedení celého zařízení v předešlý stav. Je

totiž zřejmé, že hledisko ceny, za kterou se věc prodává, ani hledisko nákladů

na obstarání stejné nebo obdobné věci nepokrývá v plném rozsahu škodu, jejímž

vnějším projevem je nefunkčnost celého zařízení, jehož dílčí částí je poškozená

věc. Podobně stanovení výše škody podle účelně vynaložených nákladů na uvedení

poškozené věci do stavu před jejím poškozením přichází v úvahu i tehdy, pokud

je z okolností zřejmé, že výše způsobené škody je ve značném nepoměru k celkové

ceně poškozené věci nebo jde o poškození části většího funkčního celku, které

se neprojeví na jeho prodejní ceně (např. drobné poškození karoserie motorového

vozidla, rozbití jeho oken či světlometů, poškození vstupních dveří domu,

rozbití jeho oken apod.). Při tomto způsobu stanovení výše škody je třeba od

nákladů vynaložených na opravu poškozené věci odečíst částku odpovídající

zhodnocení věci oproti jejímu stavu před poškozením (srov. R 45/2006). Škoda

nikoli nepatrná musí být způsobena na cizím majetku, tj. zejména na věci, která

je předmětem útoku. Cizím je majetek, který nepatří pachateli jako oprávněné

osobě, a to vůbec nebo nikoli zcela. Majetkem se rozumí souhrn všech

majetkových hodnot, tedy věcí, pohledávek, jiných práv a penězi ocenitelných

hodnot (srov. Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník – komentář, 2. vydání, C. H.

Beck, Praha 2012, str. 2285–2288).

Provedeným dokazováním nalézacího soudu bylo zjištěno, že došlo k poškození

zadní části vozidla obviněného zn. VW Touran a přední části vozidla poškozeného

tovární zn. SCANIA. Nalézací soud z provedeného dokazování dovodil, že na

přední části tahače poškozeného tovární zn. SCANIA vznikla škoda ve výši 13.578

Kč společnosti DAK Hořovice (č. l. 77 trestního spisu Okresního soudu v Tachově

sp. zn. 9 T 107/2016). Tato skutečnost nebyla v rámci trestního řízení

rozporována (srov. str. 2 usnesení Okresního soudu v Tachově). Vzhledem k výše

uvedenému Nejvyšší soud může konstatovat, že došlo k naplnění objektivní

stránky skutkové podstaty trestného činu poškození cizí věci podle § 228 odst.

1 tr. zákoníku.

Pachatelem trestného činu poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku

může být kterákoli fyzická osoba, pro niž je věc, která byla předmětem útoku,

věcí cizí. Z hlediska zavinění jde o trestný čin úmyslný, kdy postačí úmysl

nepřímý. Úmysl pachatele musí zahrnovat i skutečnost, že jde o cizí věc. Pro

trestní odpovědnost by nepostačovalo poškození cizí věci nedbalým nebo

lehkomyslným zacházením s ní.

Nalézací soud, s jehož závěrem se odvolací soud ztotožnil (srov. str. 3

usnesení odvolacího soudu), pod bodem 11 usnesení ze dne 2. 11. 2017, sp. zn. 9

T 107/2016, uvedl, že „obžalovaný nemohl naplnit skutkovou podstatu žalovaných

trestních činů, neboť nebylo prokázáno, že se tohoto jednání dopustil úmyslně,

jeho jednání popsané ve skutkové větě obžaloby by však mohlo být posouzeno jako

přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle

zákona č. 361/2000 Sb.“. S ohledem na výše uvedené je nezbytné vycházet z

následujících teoretických předpokladů. O zavinění ve formě nepřímého úmyslu se

podle § 15 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku jedná tehdy, pokud pachatel věděl, že

svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je

způsobí, byl s ním srozuměn. Srozumění pachatele u nepřímého úmyslu vyjadřuje

aktivní volní vztah pachatele k způsobení následku relevantního pro trestní

právo, čímž je míněna vůle, jež se projevila navenek, tj. chováním pachatele.

Způsobení takového následku však není přímým cílem pachatele, ani nevyhnutelným

prostředkem (přímo ho nechce), neboť pachatel sleduje svým záměrem cíl jiný,

který může být z hlediska trestního práva jak cílem relevantním, tak i cílem

nezávadným. Na takové srozumění pak usuzujeme z toho, že pachatel nepočítal s

žádnou konkrétní okolností, která by mohla zabránit následku, který si pachatel

představoval jako možný, a to ať už by šlo o jeho vlastní zásah, nebo o zásah

někoho jiného. Trestní zákoník v § 15 odst. 2 stanoví, že srozuměním ve smyslu

§ 15 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku se rozumí i smíření pachatele s tím, že

způsobem uvedeným v trestním zákoníku může porušit nebo ohrozit zájem chráněný

takovým zákonem. Pro eventuální úmysl postačuje pouhá představa možnosti

výsledku, kterou pachatel uskutečnil svým jednáním (srov. usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 26. 8. 2014, sp. zn. 4 Tdo 1010/2014). Naproti tomu o zavinění ve

formě vědomé nedbalosti podle § 16 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku se jedná

tehdy, jestliže pachatel věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně

porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů

spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí. Z toho vyplývá, že vědomá

nedbalost je budována na vědomí možnosti vzniku následku, což je schopnost

pachatele rozpoznat a zhodnotit okolnosti, které vytvářejí možné nebezpečí pro

zájem chráněný trestním zákoníkem. Nedostatečné zhodnocení nebezpečí nespočívá

v neznalosti tohoto stavu, ale v tom, že pachatel nedocenil možné následky

svého jednání.

Při vědomé nedbalosti pachatel ví, že může způsobit následek trestného činu,

avšak nechce ho způsobit, ani s ním není srozuměn. Naopak spoléhá, že ho

nezpůsobí. Jinými slovy, vědomá nedbalost se shoduje s eventuálním úmyslem v

intelektuální složce, ale oproti eventuálnímu úmyslu zde chybí volní složka

vyjádřená srozuměním. Při posuzování rozhraničení vědomé nedbalosti od

eventuálního úmyslu je pak třeba hodnotit, zda důvody, pro které pachatel

spoléhá, že následek nezpůsobí, mají charakter dostatečných důvodů, které sice

v posuzovaném případě nebyly způsobilé zabránit relevantnímu následku z

hlediska trestního práva, ale v jiné situaci a za jiných podmínek by k tomu

mohly být reálně způsobilé. Nejde tedy o spoléhání se na náhodu. Tam kde

pachatel spoléhá jen na šťastnou náhodu, nejedná z vědomé nedbalosti, neboť jde

o eventuální úmysl (srov. Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I – komentář, 2.

vydání, C. H. Beck, Praha 2012, s. 236). V případě vědomé nedbalosti pachatel

ví o možnosti vzniku škodlivého následku, avšak takový následek nechce a ani s

ním není srozuměn.

Nepřímý úmysl je zásadně právně rovnocennou variantou k přímému úmyslu

a je založen na konstrukci srozumění. Postačí, aby byl pachatel srozuměn s tím,

že způsobí porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, čímž je míněna vůle, jež se

projevila navenek, tj. chováním pachatele. Způsobení takového následku však

není přímým cílem pachatele, ani nevyhnutelným prostředkem (přímo ho nechce),

neboť pachatel sleduje svým záměrem cíl jiný, který může být z hlediska

trestního práva jak cílem relevantním, tak i cílem nezávadným. Přitom je však

pachatel vždy srozuměn s tím, že realizace tohoto cíle předpokládá způsobení

následku významného pro trestní právo, avšak tento následek je nechtěným, pouze

vedlejším následkem jednání pachatele, s kterým je však srozuměn. Na takové

srozumění pak usuzujeme z toho, že pachatel nepočítal s žádnou konkrétní

okolností, která by mohla zabránit následku, který si pachatel představoval

jako možný, a to ať už by šlo o jeho vlastní zásah, nebo o zásah někoho jiného

(srov. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání.

Praha: C. H. Beck, 2012, str. 222).

Při posuzování rozhraničení vědomé nedbalosti od eventuálního úmyslu je třeba

hodnotit, zda důvody, pro které pachatel spoléhá, že následek nezpůsobí, mají

charakter dostatečných důvodů, za něž je možno považovat jen takové důvody,

které sice v posuzovaném případě nebyly způsobilé zabránit relevantnímu

následku z hlediska trestního práva, ale v jiné situaci a za jiných podmínek by

k tomu mohly být reálně způsobilé. Nejde tedy o spoléhání se na náhodu. Tam kde

pachatel spoléhá jen na šťastnou náhodu, nejedná z vědomé nedbalosti, neboť jde

o eventuální úmysl (srov. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139.

Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, str. 234–243). Vědomostní složka

zavinění zahrnuje především vnímání objektivního světa, ve kterém se pohybuje,

pachatelem, a to v celkové souvislosti a historii jeho prožívání skutečnosti,

což pak formuje jeho představy a úsudky, jež si tvoří na základě svých znalostí

a zkušeností. Při takovémto usuzování se pachateli jeví některé složky jako

jisté a některé jen jako možné. Volní složka zavinění zahrnuje aktivní kladný

vztah k zamýšleným či uvažovaným skutečnostem na podkladě znalosti rozhodných

okolností. Jak složka vědění, tak i složka volní nemusí zcela přesně odpovídat

objektivní realitě, nemusí vždy zcela přesně odrážet skutečnosti příslušnými

ustanoveními zvláštní části trestního zákoníku předpokládané a nemusí se

vztahovat ke všem podrobnostem, které jsou pro daný čin charakteristické.

Aby bylo možno dospět k naplnění uvedené úmyslné skutkové podstaty trestného

činu poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku, je třeba, aby

pachatel ve své mysli nejen věděl, ale z hlediska volní složky i vážně uvažoval

o reálné možnosti zničení, poškození nebo učinění cizí věci neupotřebitelnou a

měl k tomuto následku aktivní kladný vztah ve smyslu, že může způsobem uvedeným

v § 228 odst. 1 tr. zákoníku ohrozit nebo porušit zájem na ochraně majetku cizí

osoby.

Existenci zavinění ve formě eventuálního úmyslu lze dovodit nejen z jednání

pachatele vyjádřeného ve zjištěném skutkovém stavu v bodě 1 usnesení nalézacího

soudu, ale i z ostatních rozhodných skutkových okolností v popisu skutku. Obviněný na základě provedeného dokazování nerespektoval dopravní značení s

omezením nejvyšší povolené rychlosti, přejížděl z pravého jízdního pruhu, který

končil do levého jízdního pruhu, který se stal pruhem středním a problikával

dálkovými světly nákladní vůz poškozeného jedoucí právě v tomto středním pruhu. Následně uvedenou nákladní soupravu předjel v rychlosti 114 km/h a zařadil se

před nákladní vůz poškozeného ve vzdálenosti 2 m a náhle snížil rychlost,

přičemž poškozený na vzniklou nebezpečnou situaci již nestihl zareagovat a v

prostoru km 126,8 ve směru jízdy na P. narazil nákladní soupravou do zadní

části vozidla obviněného, při tomto nárazu došlo k odražení a vychýlení vozidla

obviněného ze směru jízdy a jeho poškození v zadní části a přední části tahače

poškozeného, na němž vznikla škoda ve výši 13.578 Kč společnosti DAK Hořovice. Nelze přisvědčit soudu prvního stupně, že nebylo prokázáno úmyslné zavinění. Ze

znaleckého posudku Ing. Jaroslava Pavlíka, videozáznamu z kamery v autě

poškozeného, výpovědi poškozeného i výpovědi obviněného a kamer umístěných na

dálnici D5, je přitom patrné, že po předjetí nákladní soupravy obviněný náhle

zabrzdil, resp. začal bezdůvodně snižovat rychlost (č. l. 98 trestního spisu –

bod 2.2.5.2. znaleckého posudku Ing. Pavlíka). Podle znaleckého posudku není z

technického hlediska možná výpověď obviněného, že se snažil upravit rychlost na

80 km/h v místě, kde skončilo omezení. Nejvyšší soud podotýká, že prvotní

výpověď obviněného jde proti základnímu principu logiky, neboť pokud končí

rychlostní omezení, neměl obviněný důvod brzdit, ale naopak mohl přinejmenším

pokračovat v užívané rychlosti 114 km/h. K druhé výpovědi obviněného se

Nejvyšší soud vyjádří posléze. Podle znalce Ing. Pavlíka byla intenzita brždění

obviněného vysoká přibližně 5,5 m/s2. Obviněný během hlavního líčení uvedl, že

poškozeného probliknul, avšak pouze z důvodu, aby o něm poškozený věděl,

nikoliv, aby si něco vynutil. Vteřinu ztratil bržděním proto, že měl nevhodné

boty a jejich gumou zavadil o oba pedály – plynu a brzdy – zároveň. Nebrzdil

tak úmyslně, vědomě. Nejvyšší soud se v tomto ohledu neztotožňuje s názorem

soudů nižší instance, neboť pokud by měl přisvědčit tvrzení obviněného, že

omylem sešlápl plynový pedál společně s pedálem brzdovým, reakcí řidiče by mělo

být puštění pedálu brzdy a sešlápnutí pedálu plynu a nemělo by tak dojít k

razantnímu brždění. Nejvyšší soud podotýká, že z kamerového záznamu nákladního

vozidla bylo možné vidět, že obviněný tempore criminis měl na nohou běžnou

vycházkovou obuv, nikoliv pracovní a širokou, jak uváděl ve výpovědi obviněný,

a tudíž je velmi nepravděpodobné, že by v důsledku šířky boty sešlápl pedály

brzdy a plynu zároveň. Výpověď obviněného vyvrací i další provedený důkaz, a to

výpověď poškozeného v hlavním líčení dne 5. 1. 2017 (č. l.

149 trestního

spisu), který vypověděl, že obviněný na něho začal blikat dálkovými světly, což

podle jeho názoru konají nervózní řidiči a následně se před něho zařadil a

sešlápl brzdy. Z videozáznamu z kamery osobního vozidla je podle státního

zástupce evidentní, že v daném úseku dálnice jsou pouze dva jízdní pruhy a

obviněný si nemohl myslet, že se zařadí do levého jízdního pruhu. Z

videozáznamu taktéž bylo možné shlédnout, že za vozidlem řízeným obviněným a

nákladním vozidlem poškozeného ve větší vzdálenosti žádné vozidlo nejelo, což

je opět v rozporu s tvrzením obviněného a dokládá ještě vyšší míru

nevěrohodnosti výpovědi obviněného. V hlavním líčení u nalézacího soudu dne 2. 11. 2017 na č. l. 177 znalec Ing. Jaroslav Pavlík uvedl, že jednání obviněného

nasvědčuje více situaci, kdy obviněný chtěl řidiče nákladního vozidla

(poškozeného) zpomalit.

Nejvyšší soud musí souhlasit s námitkou státního zástupce, že se nalézací soud

ve svém odůvodnění nevypořádal s nově uplatněnou verzí obhajoby obviněného,

když nikterak podobně ani přesvědčivě nevysvětlil, proč přistoupil na nově tuto

verzi obviněného ohledně současného sešlápnutí plynového a brzdového pedálu,

zejména se dostatečně nevypořádal s tímto důkazem v kontextu s dalšími

provedenými důkazy, které výpověď obviněného přivádí do roviny nevěrohodnosti.

Nadto Nejvyšší soud dodává, že podstatou vybržďování, které je kladeno

obviněnému za vinu není prováděno s úmyslem způsobit dopravní nehodu, ale

donutit vybržďované vozidlo k náhlému manévru. Vybržďování spočívá ve změně

směru jízdy na krátkou vzdálenost, brždění velmi intenzivně a zastavení v

jízdním pruhu, navíc v reakci na předchozí počínání vybržďovaného řidiče, jímž

se cítil obviněný v průběhu předchozí jízdy omezen, přičemž v důsledku jednání

obviněného může dojít ke zničení vozidla obviněného i poškozeného (srov.

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2018, sp. zn. 3 Tdo 257/2018).

Na základě provedeného dokazování je patrné, že obviněný po předjetí nákladního

vozidla poškozeného a zabrždění, si musel být vědom, že může způsobit škodu na

nákladním vozidle, a pro případ, že ji způsobí, byl s tím srozuměn.

Nejvyšší soud s přihlédnutím k výše uvedenému a po provedeném přezkumu věci

shledal námitky nejvyššího státního zástupce zcela opodstatněnými, přičemž

nemohl přisvědčit závěru soudu prvního stupně, který věc postoupil Městskému

úřadu v Tachově. Je tedy nezbytné, aby Okresní soud v Tachově trestní věc

obviněného v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž se opětovně

bude zabývat formou zavinění obviněného.

Byť dovolání státního zástupce bylo Nejvyšším soudem shledáno důvodným, na

tomto místě se Nejvyšší soud, resp. senát č. 3, musí ještě vypořádat s odlišným

názorem senátů č. 5 a 7 Nejvyššího soudu ve vztahu k možnosti státního zástupce

se dovolávat tzv. extrémního nesouladu mezi zjištěným skutkovým stavem a

provedeným dokazováním z dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

v neprospěch obviněného. V uvedené souvislosti vyvstala otázka, jak přistoupit

k rozdílnému hodnocení možnosti státního zástupce se dovolávat tzv. extrémního

nesouladu mezi zjištěným skutkovým stavem a provedeným dokazováním v neprospěch

obviněného jednotlivými senáty Nejvyššího soudu.

Z judikatury Nejvyššího soudu vyplývá, že senáty č. 5 a 7 ve svých rozhodnutích

dospěly k závěru, že „námitka extrémního nesouladu, příp. extrémního rozporu

mezi provedenými důkazy a skutkovými zjištěními je námitkou, která se dotýká

porušení základních práv obviněného ve smyslu čl. 36 a násl. Listiny základních

práv a svobod a práva na spravedlivý proces v souladu s čl. 6 Úmluvy o ochraně

lidských práv a základních svobod. V takovém případě má zásah Nejvyššího soudu

v rámci dovolacího řízení podklad v čl. 4, čl. 90 Ústavy (srov. např. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2010, sp. zn. 7 Tdo 448/2010). Nejvyšší státní

zástupce svoji argumentaci o přípustnosti takových námitek a jejich

podřaditelnosti pod dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. opírá o judikaturu Ústavního soudu vyvinutou na

základě ústavních stížností obviněných namítajících porušení již shora

zmiňovaných základních lidských práv. Tato práva však chrání obviněného,

jakožto slabší procesní stranu a nejvyšší státní zástupce se jich proto nemůže

na úkor této slabší procesní strany dovolávat, neboť pravidla plynoucí z práva

obviněných na obhajobu byla stanovena na jejich ochranu (srov. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2016, sp. zn. 5 Tdo 1163/2016, usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2017, sp. zn. 6 Tdo 450/2017, či usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. 5 Tdo 486/2017). … Výjimečně sice

může Nejvyšší soud přistoupit k zásahu do skutkových zjištění soudů nižších

stupňů, ale podle judikatury Ústavního soudu tak může učinit tolik v případě

zjištění, že nesprávná realizace důkazního řízení se dostává do kolize s

postuláty spravedlivého procesu. Právo na spravedlivé trestní řízení nicméně

nesvědčí nejvyššímu státnímu zástupci, nýbrž pouze obviněnému. Na základě

uvedeného tedy Nejvyšší soud nemůže v projednávaném případě zasáhnout do

skutkového stavu zjištěného soudem prvního stupně a doplněného soudem druhého

stupně.“(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 1. 2018, sp. zn. 7 Tdo 35/2018).

Tento názor ohledně „nesvědčení“ spravedlivého procesu státnímu zástupci je

zastáván i v dalších rozhodnutích Nejvyššího soudu – například usnesení ze dne

30. 5. 2018, sp. zn. 7 Tdo 604/2018, nebo usnesení ze dne 31. 5. 2017, sp. zn.

5 Tdo 486/2017, v němž je konstatováno, že „jakkoliv je možno rozumět

argumentaci dovolatele o rovnosti stran, přece jen nemůže veřejný žalobce v

trestní věci ku svému prospěchu uplatňovat pravidla stanovená na ochranu slabší

procesní strany vyplývající z uvedených právních předpisů chránících základní

lidská práva, nemůže se na úkor obviněného jako slabší procesní strany

dovolávat pravidel stanovených na jeho ochranu plynoucích z jeho práva na

obhajobu“.

Nicméně senát č. 3 dospěl k odlišnému stanovisku, které je podpořeno

judikaturou senátů č. 4, 8 či 11. Senát č. 3 se ztotožňuje se závěry těchto

senátů, které ve svých rozhodnutích vyhodnotily dovolání státního zástupce

podaného v neprospěch obviněného z dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm.

g) tr. ř. namítající extrémní rozpor mezi zjištěným skutkovým stavem a

provedeným dokazováním jako možné a nikoliv, že právo na spravedlivý proces

svědčí jen obviněnému jako slabší procesní straně.

Usnesením ze dne 18. 4. 2018, sp. zn. 4 Tdo 58/2018, dospěl Nejvyšší soud k

závěru, že Ústavní soud „v řadě svých rozhodnutí opakovaně vyslovil právní

názor, podle nějž dovolací důvody nelze vykládat formalisticky a restriktivně a

v rámci jejich interpretace je třeba mít vždy na zřeteli především ústavně

zaručená základní práva a svobody, tedy i právo na spravedlivý proces; tj.

přihlížet i k závažným procesním vadám řízení, které zakládají neústavnost

pravomocného rozhodnutí. Mezi taková flagrantní pochybení zařadil Ústavní soud

i dovolatelem reklamovaný extrémní nesoulad mezi skutkovým stavem věci v soudy

dovozované podobě a provedenými důkazy (k tomu srov. např. nálezy Ústavního

soudu ve věcech sp. zn. I. ÚS 4/04 nebo sp. zn. III. ÚS 84/94 a přiměřeně též

usnesení ve věci sp. zn. III. ÚS 3136/09). Takový flagrantní rozpor je dán

tehdy, jestliže zásadní skutková zjištění v rozhodnutí zcela chybí vzhledem k

absenci příslušných procesně účinných důkazů, popř. zjevně nemají žádnou vazbu

na soudem deklarovaný obsah provedeného dokazování, či jsou dokonce zřetelným

opakem toho, co bylo skutečným obsahem dokazování. Jestliže jsou vytýkána tato

zásadní procesní pochybení, je zároveň třeba v každé konkrétní věci vyhodnotit,

zda skutečně měla nebo alespoň mohla mít podstatný význam pro konečné

hmotněprávní posouzení stíhaného jednání (skutku). Jedině za tohoto předpokladu

lze připustit, že i skutkové námitky mohou být způsobilé založit dovolací

přezkum. S ohledem na shora rozvedená výkladová východiska je zřejmé, že

nejvyšší státní zástupce opřel své dovolání o argumentaci, která je z pohledu

uplatněných dovolacích důvodů právně relevantní. Nejvyšší soud zároveň zjistil,

že jde o námitky důvodné“.

V uvedeném případě námitka tzv. extrémní nesouladu a zachování spravedlivého

procesu vznesená státním zástupcem v neprospěch obviněného byla zhodnocena jako

důvodná. Ke stejnému závěru a následnému dovolacímu přezkumu takto podaných

dovolání státního zástupce dospěl Nejvyšší soud i v dalších rozhodnutích,

zejména v usnesení ze dne 29. 7. 2009, sp. zn. 8 Tdo 357/2009, usnesení ze dne

18. 10. 2016, sp. zn. 11 Tdo 1131/2016, nebo v usnesení ze dne 16. 7. 2014, sp.

zn. 8 Tdo 109/2014. V posledním z těchto uvedených usnesení expressis verbis

byl vysloven závěr, že Nejvyšší soud v rámci dovolání je oprávněn napravit

vady, k nimž došlo v případě extrémního nesouladu mezi skutkovými zjištěními a

právním posouzením věci ve věci dovolání podaném státním zástupcem v neprospěch

obviněného z dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. s poukazem

na extrémní nesoulad mezi učiněnými skutkovými zjištěními a provedenými důkazy

– „Nejvyšší soud dovolání nejvyššího státního zástupce shledal důvodným. …

Zjištěný procesní nedostatek představuje extrémní nesoulad mezi skutkovými

zjištěními a právním posouzením věci, což umožňuje, aby Nejvyšší soud v rámci

dovolání napravil vady, k nimž v takovém případě došlo“.

Jak již senát č. 3 výše ve svém usnesení uvedl, extrémní nesoulad je dán tehdy,

pokud skutková zjištění postrádají obsahovou spojitost s důkazy, jestliže

skutková zjištění soudů nevyplývají z důkazů při žádném z logicky přijatelných

způsobů jejich hodnocení, nebo když skutková zjištění soudů jsou opakem toho,

co je obsahem důkazů, na jejichž podkladě byla tato zjištění učiněna. Nejvyšší

soud tedy ve shodě s judikaturou Ústavního soudu nepřehlíží, že jakkoliv

skutkové námitky nezakládají žádný z důvodů dovolání podle § 265b tr. ř., a

proto ve vztahu k nim neexistuje jeho přezkumná povinnost, nelze tuto zásadu

uplatnit v případě zjištění, že nesprávná realizace důkazního řízení se dostává

do kolize s postuláty spravedlivého procesu. Vadami důkazního řízení se zde

rozumí mimo jiné případy tzv. opomenutých důkazů, nezákonných a v neposlední

řadě se jedná o případy shora uvedeného extrémního nesouladu. Tento názor byl

vyjádřen i v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2016, sp. zn. 11 Tdo

1131/2016, v rámci něhož došlo k nápravě vad soudů nižší instance vzhledem k

extrémnímu nesouladu.

Senát č. 3 v rámci argumentace odkazuje na dovolání státního zástupce. Pojem

extrémní nesoulad je obsahově součástí širšího úhlu pohledu na spravedlivý

proces, jež je zaručen ústavním i mezinárodním právem. Právo na spravedlivý

proces by mělo být zaručeno i státu, pokud nevystupuje v právních vztazích ve

vrchnostenském postavení, neboť subjektem práva na spravedlivý proces jsou

nepochybně i právnické osoby. Tato skutečnost vyplývá mj. z judikatury

Ústavního soudu (nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 1994, sp. zn. Pl. ÚS

15/93, nález Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 20/15) i

Evropského soudu pro lidská práva (rozsudek Evropského soudu pro lidská práva

ze dne 12. 11. 2002 ve věci Fortum Oil and Gas Oy proti Finsku nebo zpráva

Evropské komise pro lidská práva ze dne 30. 5. 1991 ve věci Société Sténuit

proti Francii). Tzv. extrémní nesoulad souvisí s obecnější problematikou

spravedlivého rozhodování, neboť rozhodnutí, jehož skutkové závěry jsou v

extrémním rozporu s obsahem provedených důkazů, nelze objektivně považovat za

spravedlivé soudní rozhodnutí, jež je ústavně chráněnou hodnotou – projevem

demokratického právního státu ve smyslu čl. 1 odst. 1 Ústavy. Obsahové

propojení spravedlivosti rozhodnutí nejen s vlastním právem na spravedlivý

proces, ale i širším pojmem demokratického právního státu (srov. nález

Ústavního soudu ze dne 30. 11. 1995, sp. zn. III. ÚS 166/95). O ústavní

konformitě rozhodnutí hovoří i nález Ústavního soudu ze dne 29. 3. 2011, sp.

zn. Pl. ÚS 52/10, v němž extrémní nesoulad právních závěrů a vykonanými

skutkovými zjištěními nebo z nich v odůvodnění soudního rozhodnutí

nevyplývající byly důvodem k derogaci. Nadto je třeba dodat, že právo na

spravedlivý proces nezaručuje úspěch ve věci, jak několikrát konstatovala

judikatura Ústavního soudu. Státní zástupce uplatnil námitku existence tzv.

extrémního nesouladu v neprospěch obviněného k ochraně objektivního práva jako

komponentu demokratického právního státu.

S ohledem na aplikaci čl. 4 a 90 Ústavy se Nejvyšší soud, resp. senát č. 3,

ztotožňuje s dovoláním státního zástupce, když nelze upřednostňovat subjektivní

právo obviněného nad objektivní ústavní hodnotou demokratického právního státu,

neboť právo na spravedlivý proces v sobě nezahrnuje právo na nespravedlivé

soudní rozhodnutí ve prospěch obviněného. Tomuto závěru lze přisvědčit i na

základě vlastního textu čl. 90 Ústavy – „Soudy jsou povolány především k tomu,

aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje

o vině a trestu za trestné činy“. Jak uvedl státní zástupce „toto ustanovení

soudy povolává obecně k ochraně práv, přičemž ústavodárce zde explicitně

neomezuje dopad tohoto ustanovení pouze na subjektivní práva, tj. i základní

lidská a jiná ústavně zaručená práva, ale poskytuje ochranu veškerým právům,

včetně práva objektivního“. Což potvrzuje i nález Ústavního soudu ze dne 30.

11. 1995, sp. zn. III. ÚS 166/95, v němž Ústavní soud vyslovil názor, že tzv.

extrémní nesoulad je spojen s obecným principem ochrany práv ve smyslu čl. 90

Ústavy, a odkázal v nálezu ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 15/01, na právo

státu na spravedlivé potrestání pachatele, když dovolání ze strany nejvyššího

státního zástupce v neprospěch obviněného představuje „právní mechanismus, jenž

umožňuje státu efektivně uplatnit veřejný zájem na dosažení účelu trestního

řízení, zároveň ale dostát požadavkům plynoucím pro řádný proces z čl. 37

Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy, tj. zejména požadavku rovnosti účastníků řízení

(požadavku ,rovnosti zbraní‘)“. Ústavně zakotvená ochrana práv na základě čl.

90 Ústavy by měla svědčit i státnímu zástupci v dovolacím řízení, v němž podal

mimořádný opravný prostředek v neprospěch obviněného podle § 265b odst. 1 písm.

g) tr. ř., neboť ústavní ochrana by měla být rovnocenná.

Senát č. 5 a 7 Nejvyššího soudu odkazoval také na vyvinutou judikaturu

Ústavního soudu k tzv. extrémnímu nesouladu z ústavních stížností obviněných.

Senát č. 3 připomíná, že státní zástupce není v trestním řízení oprávněn podat

ústavní stížnost, nemůže tak existovat relevantní judikatura Ústavního soudu k

tzv. extrémnímu rozporu učiněných skutkových závěrů a provedeného dokazování,

jež by expressis verbis připouštěla možnost podat dovolání státního zástupce

podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. v neprospěch obviněného s námitkou

extrémního nesouladu mezi zjištěným skutkovým stavem a provedenými důkazy. V

tomto směru se tak nemohla vyvinout jakákoliv judikatura. Důsledkem toho by

však neměla být porušena povinnost soudů poskytovat ochranu objektivním

ústavním právům.

Stran námitek senátu č. 5 a 7 Nejvyššího soudu, senát č. 3 se

neztotožnil s tvrzením ohledně „slabší procesní strany“, stejně jako státní

zástupce v podaném dovolání. Nejenže si jsou všichni účastníci řízení před

soudem rovni, resp. mají před soudem rovná práva podle čl. 96 odst. 1 Ústavy,

což obecný postulát vztahující se k demokratickému právnímu státu, tak jde o

princip, jehož se může dovolávat i stát jako jedna ze stran trestního řízení.

Rovnost samozřejmě nelze pojímat absolutně, neboť některá práva trestní řád

přiznává jen obviněnému. Byť existují odchylky od obecného pojetí rovnosti

stran (např. právo na obhajobu), každá anomálie musí být vždy věcně odůvodněna

a expressis verbis zakotvena v právním předpisu. Jestliže je státní zástupce

oprávněn podávat obecně mimořádně opravný prostředek v neprospěch obviněného,

tak nelze vyloučit dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. v rámci

námitky tzv. extrémního nesouladu podané státním zástupcem v neprospěch

obviněného. K podložení správnosti stanoviska senátu č. 3 hovoří i státním

zástupcem zmiňovaná judikatura Evropského soudu pro lidská práva ve věci F.

proti Francii, když takové rozhodnutí odkazuje na rovnost zbraní, které by

nemělo být jednostrannou výhodou na straně obviněného, což je „požadavek, aby

každá ze stran řízení mohla obhajovat svou věc za podmínek, které ji, z pohledu

řízení jako celku, podstatným způsobem neznevýhodňují vzhledem k protistraně“.

Ohledně rovnosti stran a spravedlivého procesu lze poukázat i na jiná řízení, a

to zejména na civilní řízení. I v tomto řízení jsou si strany rovny obdobně,

jak by měly být strany rovnocenné v trestním řízení.

Z výše uvedeného plyne, že z relevantních právních norem nelze dovodit,

že by námitka existence tzv. extrémního nesouladu skutkových zjištění soudů a

obsahu provedených důkazů byla pouze výlučným právem obviněného. Naopak směřuje

k zachování objektivního práva na spravedlivé soudní rozhodování, přičemž

ochrana této ústavní hodnoty je podle čl. 90 Ústavy svěřena soudům, v tomto

případě Nejvyššímu soudu v rámci dovolacího řízení.

Akceptování právního závěru senátů č. 5 a 7 především z rozhodnutí ze dne 30.

5. 2018, sp. zn. 7 Tdo 604/2018, ze dne 26. 10. 2016, sp. zn. 5 Tdo 1163/2016,

či ze dne 24. 1. 2018, sp. zn. 7 Tdo 35/2018, není vzhledem k výše

předestřenému a rozdílným závěrům senátů č. 3, 4, 8, 11 ohledně tzv. extrémnímu

nesouladu zjištěných skutkových závěrů a provedenými důkazy, jež mají podklad

zejména v usnesení ze dne 29. 7. 2009, sp. zn. 8 Tdo 357/2009, ze dne 16. 7.

2014, sp. zn. 8 Tdo 109/2014, ze dne 18. 10. 2016, sp. zn. 11 Tdo 1131/2016,

anebo ze dne 18. 4. 2018, sp. zn. 4 Tdo 58/2018. V nastalé situaci musel senát

č. 3 přistoupit k aplikaci § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. a předložit věc k

rozhodnutí velkému senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu, aby ten při

rozdílnosti právních názorů senátů Nejvyššího soudu v otázce možnosti podání

dovolání státního zástupce v neprospěch obviněného podle § 265b odst. 1 písm.

g) tr. ř. týkající se námitky tzv. extrémního rozporu v uvedeném směru rozhodl,

když takový procesní postup shledává nezbytným z důvodu nutného sjednocení

rozhodovací praxe i z hlediska shodného výkladu Nejvyššího soudu k uvedené

problematice.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení

opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 31. 10. 2018

JUDr. Vladimír Jurka

předseda senátu