33 Cdo 2279/2018-227
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu
JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Václava Dudy ve
věci žalobkyně Chytrý nájem s.r.o., se sídlem v Chotíkově 479, (identifikační
číslo osoby 291 58 958), zastoupené JUDr. Hanou Kapitánovou, advokátkou se
sídlem v Plzni, Sady 5. května 296/36, proti žalovanému P. K., bytem XY, o
zaplacení 388.025 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp.
zn. 49 Cm 155/2015, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze
ze dne 25. 1. 2018, č. j. 2 Cmo 43/2017-181, t a k t o:
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 1. 2018, č. j. 2 Cmo 43/2017-181, se
zrušuje a věc se vrací Vrchnímu soudu v Praze k dalšímu řízení.
Žalobkyně se po žalovaném domáhá zaplacení 388.025 Kč představující směnečný
peníz s příslušenstvím. Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 30. 9. 2016, č. j. 49 Cm 155/2015-81,
ponechal v platnosti směnečný platební rozkaz vydaný Krajským soudem v Plzni
dne 4. 9. 2015, č. j. 49 Cm 155/2015-18, a rozhodl o nákladech řízení
účastníků. Vyšel mimo jiné ze zjištění, že účastníci uzavřeli dne 11. 12. 2013
smlouvu o půjčce, podle níž žalobkyně žalovanému půjčila 170.000 Kč účelově na
úhradu prací, které pro něho prováděla (s žalobkyní personálně propojená)
společnost Ekonomické stavby s. r. o.; podle ujednání smluvních stran byly
půjčené peníze dne 13. 12. 2013 zaslány přímo na účet společnosti Ekonomické
stavby s. r. o. Žalovaný (dlužník) se zavázal půjčku žalobkyni (věřiteli)
vrátit nejpozději do 12. 2. 2014 bezhotovostně bankovním převodem. K zajištění
pohledávky věřitele pro případ, že půjčka nebude včas vrácena, byla sjednána
smluvní pokuta ve výši 0,25 % denně z jistiny půjčky až do úplného zaplacení. Podle bodu 2.4 smlouvy o půjčce vystavil žalovaný k zajištění pohledávky
žalobkyně dvě blankosměnky vlastní, které podepsal jako výstavce s doložkou bez
protestu a nikoliv na řad věřitele. Směnečnou sumu byla podle dohody o vyplnění
směnky, sjednané ve smlouvě o půjčce, oprávněna doplnit žalobkyně. Prvá směnka
byla žalobkyní doplněna o směnečnou sumu 388.025 Kč (směnečnou sumu mohla
tvořit jen nezaplacená část jistiny a smluvní pokuta) a o datum splatnosti 10. 7. 2015, které nesmělo předcházet datu splatnosti půjčky; na směnku nebylo
zaplaceno nic. Na podkladě těchto zjištění soud prvního stupně uzavřel, že
směnka ze dne 11. 12. 2013 plnící funkci zajištění pohledávky žalobkyně ze
smlouvy o půjčce uzavřené dne 11. 12. 2013 je platná; má všechny náležitosti
uvedené v oddílu 2 § 75 zákona č. 191/1950 Sb., směnečného a šekového, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZSŠ“). Platnou shledal i smlouvu o půjčce ze dne
11. 12. 2013. Dovodil, že žalobkyně při jejím uzavření, jakož při uzavření
dalších návazných smluv, nezneužila práva, neobcházela zákon ani nejednala v
rozporu s dobrými mravy a že v okamžiku, kdy žalovaný řádně a včas půjčku
nevrátil, stala se směnka ze dne 11. 12. 2013 směnkou platební a žalovaný je
povinen žalobkyni podle ní plnit. Nepřisvědčil žalovanému, že půjčka je de
facto spotřebitelským úvěrem a že proto nebylo možné směnku na zajištění použít
(§ 18 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně dalších zákonů,
ve znění účinném k 11. 12. 2013, kdy byla směnka vystavena; dále též jen
„ZoSÚ“). Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 25. 1. 2018, č. j. 2 Cmo 43/2017-181,
změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že zrušil směnečný platební rozkaz
Krajského soudu v Plzni ze dne 4. 9. 2015, č. j. 49 Cm 155/2015-18; současně
rozhodl o nákladech řízení účastníků před soudy obou stupňů. Po zopakování
dokazování listinami dospěl oproti soudu prvního stupně k závěru, že půjčku,
byť byla poskytnuta bezúplatně, nelze vyloučit z působnosti ZoSÚ, jak je
předpokládáno jeho ustanovením § 2 písm. c).
Akcentoval, že doba splatnosti
půjčky byla sjednána na pouhé dva měsíce, prodlení žalovaného s vrácením částky
170.000 Kč bylo sankcionováno smluvní pokutou ve výši 0,25 % denně (tedy 91,25
% ročně) a žalobkyně nepřistoupila k vymáhání dluhu bezprostředně po
splatnosti, nýbrž vyčkávala, přestože v čl. II. bod 2.3. smlouvy o půjčce
deklarovala, že půjčené peníze nezbytně potřebuje vrátit v termínu splatnosti,
tedy k datu 12. 2. 2014, neboť poté je má vázány jiným způsobem; doplnila-li do
blankosměnky jako datum splatnosti 10. 7. 2015, byla jistina navýšena o smluvní
pokutu, takže půjčka se „zhodnotila“ o 218.025 Kč. Vzhledem k tomu, že půjčení
částky 170.000 Kč za současného ujednání o smluvní pokutě ve výši 91,25 % ročně
vedlo v poměrech projednávané věci k tomu, že původně bezúplatný závazek se v
důsledku prodlení žalovaného zvýšil o více než 100 procent, lze ujednání o
smluvní pokutě, jak bylo do smlouvy o půjčce pojato, považovat za zjevné
obcházení zákona, neboť chování žalobkyně po splatnosti půjčky (tedy vyčkávání
s jejím vymáháním) ukazuje na úmysl profitovat na výnosech ze smlouvy o půjčce
v podobě narůstající smluvní pokuty v nemalé výši. Za tohoto stavu věci je
namístě podřídit půjčku režimu zákona o spotřebitelském úvěru. Protože v době
vystavení sporné směnky, která k závazku žalovaného ze smlouvy o půjčce plnila
podle jejího čl. II. bod 2.4. zajišťovací funkci, nebylo možno směnku k
zajištění spotřebitelského úvěru použít (§ 18 odst. 1 ZoSÚ), nemůže se
žalobkyně s úspěchem domáhat plnění z této směnky.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jehož přípustnost
dovozuje z ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve
znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., čl. II
bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.; dále jen „o. s. ř.“), neboť je přesvědčena, že
napadené rozhodnutí závisí na otázce hmotného práva, při jejímž řešení se
odvolací soud ve vztahu k ustanovení § 544 zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku, ve znění účinném do 31. 12. 2013, odchýlil od ustálené judikatury
dovolacího soudu, konkrétně od rozsudku ze dne 29. 8. 2012, sp. zn. 33 Cdo
3611/2011, v němž se Nejvyšší soud vyjadřoval k přiměřenosti smluvní pokuty při
dlouhodobém porušení zajištěného závazku, a rozsudku ze dne 17. 5. 2011, sp. zn. 23 Cdo 2192/2009, v němž přijal a odůvodnil závěr, že úvahy o přiměřenosti
smluvní pokuty se logicky (z povahy věci) mohou upínat toliko k těm okolnostem,
které tu byly v době jejího sjednání. Odvolacímu soudu v této souvislosti
vytýká, že na nepřiměřenost smluvní pokuty (a potažmo zjevné obcházení zákona)
usuzoval z „procentuálně kapitalizované“ roční sazby (91,25 %) a ignoroval, že
byla sjednána denní sazbou 0,25 %, a to pouze pro případ prodlení dlužníka,
jinak měl dlužník peníze půjčeny bezplatně (bezúročně). Rovněž má za to, že
některé právní otázky, na nichž je napadené rozhodnutí založeno, nebyly v
rozhodovací praxi Nejvyššího soudu dosud vyřešeny. Tyto formuluje následovně:
1/ „lze podřadit půjčku sjednanou bez úroku a bez jakékoliv další úplaty režimu
zákona o spotřebitelském úvěru a tedy i zákazu použití směnek podle jeho § 18
odst. 1, ačkoliv jeho § 2 písm. c) výslovně stanoví v rámci negativního
vymezení působnosti tohoto zákona, že tento zákon se nevztahuje na odloženou
platbu, půjčku, úvěr nebo jinou obdobnou finanční službu poskytnutou bez úroku
a jakékoliv úplaty, a tedy zda takovou půjčku lze mít za spotřebitelský úvěr“,
2/ „lze úplatnost poskytnuté bezúročné půjčky dovozovat toliko z nároku
věřitele na smluvní pokutu sjednanou pro případ porušení závazku dlužníka
vrátit půjčku v dohodnutém termínu splatnosti“, 3/ „lze důsledek porušení
povinnosti dlužníka, tj. jeho prodlení klást věřiteli k tíži (a dovozovat z
toho zjevné obcházení ZoSÚ)“, a 4/ „lze z chování věřitele po splatnosti půjčky
a tedy i z chování dlužníka (resp. z prodlení s vrácením půjčky), tzn. z toho,
co nastalo po uzavření smlouvy, dovozovat režim a charakter smlouvy o půjčce
(smlouvu o půjčce poměřovat ZoSÚ a dovozovat jeho obcházení)“. Žalobkyně
prosazuje, že půjčku poskytnutou explicitně bez úroku a bez jakékoliv jiné/
další úplaty, nelze podřazovat režimu zákona o spotřebitelském úvěru, přestože
její včasné splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a odvolacímu soudu vytýká,
že jeho skutkové závěry o jejím záměru (úmyslu) co nejvíce se na úkor
žalovaného jako dlužníka obohatit jsou v příkrém rozporu s provedenými důkazy a
nezohledňují, že žalovaný - ačkoli měl vědomost o sjednané sankci - neprojevil
vůli na půjčku cokoliv plnit.
Navrhla, aby dovolací soud rozsudek odvolacího
soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Dovolání bylo podáno včas, subjektem k tomu oprávněným za splnění podmínky jeho
advokátního zastoupení (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a bylo dovolacím soudem
shledáno přípustným podle § 237 o. s. ř., neboť napadené rozhodnutí je založeno
na právních otázkách, které nebyly dosud v rozhodovací praxi dovolacího soudu
vyřešeny (aplikace § 2 písm. c/ ZoSÚ), a na právních otázkách, které odvolací
soud posoudil v rozporu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu
(přiměřenost smluvní pokuty). Prostřednictvím způsobilého dovolacího důvodu podle § 241a odst. 1 o. s. ř.,
jímž lze namítat, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci,
žalobkyně odvolacímu soudu vytýká, že (v důsledku extrémního rozporu mezi
vyslovenými skutkovými závěry a provedenými důkazy) půjčce sjednané smlouvou,
kterou účastníci uzavřeli dne 11. 12. 2013, nesprávně přiznal charakter
spotřebitelského úvěru a poměřoval ji proto ustanoveními zákona č. 145/2010
Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně dalších zákonů, v rozhodném znění. Dále
namítá, že odvolací soud nesprávně usoudil na nepřiměřenost sjednané smluvní
pokuty, přičemž tento závěr promítl do úvah o charakteru smlouvy uzavřené dne
11. 12. 2013.
Právní posouzení věci je nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc podle
právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá nebo právní normu, sice
správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně
aplikoval. Podle ustanovení § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění účinném od 1. 1. 2014, není-li dále stanoveno jinak, řídí se právní
poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a
povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosavadními právními předpisy, věc je
tedy nutno posuzovat podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „obč. zák.“). Podle § 657 obč. zák., smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci
určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí
dohodnuté doby věci stejného druhu. Podle § 658 odst. 1 obč. zák., při půjčce peněžité lze dohodnout úroky. Podle § 2 písm. c) zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně
dalších zákonů, v rozhodném znění (dále opět jen „ZoSÚ“), se tento zákon
nevztahuje na odloženou platbu, půjčku, úvěr nebo jinou obdobnou finanční
službu poskytnutou bez úroku nebo jakékoli úplaty. V posuzovaném případě odvolací soud dovodil, že půjčku je namístě podřídit
režimu zákona o spotřebitelském úvěru, podle něhož nelze ke splacení nebo
zajištění splacení spotřebitelského úvěru použít směnku nebo šek (viz § 18
odst. 1), a proto neshledal žalobu o plnění ze směnky po právu. Aplikaci
ustanovení § 2 písm. c) ZoSÚ vyloučil úvahou, že žalobkyně obcházela zákon,
sjednala-li sice půjčku bez úplaty, avšak ve skutečnosti na ní profitovala
částkou 218.025 Kč v podobě kapitalizované smluvní pokuty; ve smlouvě o půjčce
totiž byla sjednána peněžitá sankce (smluvní pokuta) ve výši 91,25 % ročně pro
případ, že žalovaný nevrátí půjčku v dohodnuté lhůtě dvou měsíců. Chování
žalobkyně po splatnosti půjčky, tedy otálení s jejím vymáháním, ukazuje na
úmysl profitovat na výnosech ze smlouvy o půjčce v podobě narůstající smluvní
pokuty v nemalé (nepřiměřené) výši. Ústavní soud ve svých nálezech ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. I. ÚS
3093/13, ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. II. ÚS 2070/07, nebo ze dne 3. 5. 2010,
sp. zn. I. ÚS 2864/09, dovodil, že zpochybnění správnosti skutkových závěrů
odvolacího soudu sice zásadně nemůže vést k závěru o přípustnosti dovolání
podle § 237 o. s. ř., nicméně dovolací soud může dospět k závěru o přípustnosti
dovolání tehdy, pokud soudy nižších stupňů nepostupují v hranicích vymezených
zásadou volného hodnocení důkazů a jestliže lze mezi vyslovenými skutkovými
závěry a provedenými důkazy konstatovat extrémní rozpor, nepodloženost závěrů
provedenými důkazy, popřípadě libovůli obecných soudů. Tato zásada byla
akceptována již v řadě rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ústavní soud zároveň ve své
judikatuře vyjádřil, že dovolacím důvodem podle § 241a odst. 1 o. s. ř. může
být i námitka, jejíž podstatou je tvrzení porušení ústavně zaručených
základních práv a svobod.
K takovému porušení přitom může ve výjimečných
případech dojít i při hodnocení důkazů a zjišťování skutkového stavu. Zjištění, že žalobkyně uzavřela smlouvu s úmyslem „profitovat“ na
výnosech z půjčky v podobě smluvní pokuty, z něhož odvolací soud vycházel, není
podložen provedenými důkazy a lze ho označit za spekulativní. Z provedených
důkazů jednoznačně vyplynulo, že půjčka byla sjednána jako bezúročná (důkaz
listinou, na níž je smlouva zachycena). Jde o zcela běžnou praxi, obsahuje-li
smlouva ujednání o sankci pro případ porušení některé ze smluvních povinností
(v posuzované věci sankci pro případ nevčasného vrácení půjčky). Institut
smluvní pokuty zakotvený v (kogentních) ustanoveních § 544 a § 545 obč. zák. je
jedním z právních prostředků zajištění závazků, jehož účelem je donutit
dlužníka pohrůžkou majetkové sankce k řádnému splnění závazku (srovnej např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 1998, sp. zn. 3 Cdon 1237/96, ze dne
15. 11. 2000, sp. zn. 25 Cdo 675/99, ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. 32 Odo
1113/2003, ze dne 25. 10. 2007, sp. zn. 26 Odo 371/2006, ze dne 25. 11. 2009,
sp. zn. 33 Cdo 1682/2007 a ze dne 26. 7. 2010, sp. zn. 33 Cdo 498/2009). Dohoda
o sankci nadto předpokládá vůli obou smluvních stran; dlužník je tak s
případnou sankcí srozuměn a ví, že jí může předejít řádným splněním smluvní
povinnosti (zde včasným splněním dluhu). V řízení nebylo zjištěno, že by
žalovaný byl k uzavření smlouvy přinucen. Žádná ze zjištěných skutečností
rovněž nenasvědčuje tomu, že smluvní pokutou měla být ve skutečnosti docílena
úplatnost půjčky, resp. že žalobkyně již předem věděla, že jí žalovaný půjčku
ve smluvené době nevrátí. Oblast soukromého závazkového práva je ovládána
zásadou pacta sunt servanda. Skutečnost, že žalobkyně nepřistoupila k vymáhání
dluhu bezprostředně po jeho splatnosti a naopak vyčkávala, tedy „využila“
prodlení dlužníka, nelze označit za „profitování na výnosech z půjčky“, neboť
sama půjčka byla bezúročná a jakou finanční částku žalobkyně získá na smluvní
pokutě, popřípadě zda vůbec nějakou částku z tohoto právního titulu získá,
odvisela výlučně od chování žalovaného, tedy od toho, kdy svou povinnost vrátit
půjčku splní. Nelze přehlédnout, že žalovaný jako dlužník žalobkyni na dluh nic
neplnil, resp. neplnil ani z části. Dovolací soud uzavírá, že skutkové zjištění
odvolacího soudu, že žalobkyně smlouvu uzavírala s úmyslem profitovat na
výnosech z půjčky, není provedenými důkazy podloženo, přesněji, vymyká se z
hranic vymezených zásadou volného hodnocení důkazů a přestavuje nepřípustnou
libovůli soudu (a tím i porušení ústavně zaručených základních práv a svobod –
viz nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. I. ÚS 3093/13)
Neobstojí-li skutkový závěr, že žalobkyně uzavřela smlouvu s úmyslem
„profitovat“ na výnosech z půjčky v podobě smluvní pokuty (řečeno jinak,
úmyslně obešla ustanovení § 2 písm. c/ ZoSÚ), nemůže - logicky vzato - obstát
ani na něm založená právní úvaha odvolacího soudu, že „za daného skutkového
stavu věci nelze půjčku, byť byla poskytnuta bez úroku a jakékoli úplaty,
vyloučit z působnosti ZoSÚ“.
Ustanovení § 2 písm. c/ ZoSÚ zcela jasně a jednoznačně vymezuje případy, kdy
nelze tento zákon na vztah smluvních stran použít; uvádí se v něm výslovně, že
se nevztahuje na půjčku, úvěr nebo jinou obdobnou finanční službu poskytnutou
bez úroku nebo jakékoli úplaty. Nebylo-li smluvními stranami sjednáno, že
dlužník zaplatí věřiteli za to, že mu půjčí finanční prostředky, nelze
úplatnost půjčky dovozovat z pouhé skutečnosti, že si smluvní strany sjednaly
finanční sankci za porušení některé ze smluvních povinností. Zaplacení sankce
nelze ztotožňovat s úplatností půjčky. Lze přisvědčit dovolatelce, že na nepřiměřenost smluvní pokuty (a potažmo
zjevné obcházení zákona) nelze usuzovat z „procentuálně kapitalizované roční
sazby“ (91,25 %) a přehlížet, že smluvní pokuta byla sjednána denní sazbou 0,25
procent. Nejvyšší soud v celé řadě svých rozhodnutí (např. v rozsudcích ze dne
28. 6. 2007, sp. zn. 33 Cdo 2239/2007, ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. 33 Cdo
4377/2008, nebo ze dne 23. 6. 2004, sp. zn. 33 Cdo 588/2003), dovodil, že na
nepřiměřenost smluvní pokuty nelze usuzovat z její celkové výše, je-li
důsledkem dlouhodobého prodlení a s tím spojeným navyšováním o jinak přiměřenou
„denní sazbu“; opačný závěr je nepřijatelný, neboť by ve svých důsledcích
zvýhodňoval dlužníka (čím déle by dlužník své povinnosti neplnil, tím více by
byl zvýhodněn při posuzování případné nepřiměřenosti výše smluvní pokuty) a
znamenal by zpochybnění funkcí, které má smluvní pokuta plnit. Tyto závěry
odvolací soud při právním posouzení věci nerespektoval. Konečná výše smluvní
pokuty (281.025 Kč) byla v posuzované věci plně závislá na době, po niž
žalovaný nedostál povinnosti, kterou smluvně převzal (vrátit půjčku včas, tj. ve sjednané lhůtě). Byla tudíž důsledkem relativně dlouhé doby, která uplynula
ode dne splatnosti zajištěné pohledávky. Z pohledu přiměřenosti výše smluvní
pokuty je totiž na místě hodnotit jinak smluvní pokutu sjednanou ve formě pevně
stanovené částky a smluvní pokutu sjednanou formou určité sazby za stanovenou
časovou jednotku. Pevně stanovenou smluvní pokutu ve výši násobku zajištěné
částky je možné - při současném zohlednění všech okolností daného případu -
považovat za nepřiměřenou právě s ohledem na poměr mezi hodnotou zajištěné
pohledávky a výší smluvní pokuty, kterou by v takovém případě byl dlužník
povinen zaplatit i třeba jen za několik dnů prodlení. Stejné měřítko však nelze
dobře použít, dosáhne-li celková výše smluvní pokuty násobku zajištěné
pohledávky v důsledku dlouhodobého prodlení dlužníka; zde výše smluvní pokuty
plně odvisí od doby, po kterou dlužník své (smluvní pokutou zajištěné)
povinnosti neplní – čím delší je doba prodlení, tím vyšší je smluvní pokuta. Odvolací soud dostatečně nezvažoval okolnosti, za nichž byla pokuta sjednána,
resp. pominul, že dlužník musel být srozuměn, že jde o krátkodobou půjčku, kdy
věřitel výslovně projevil vůli ponechat mu k dispozici své finanční prostředky
na pouhé dva měsíce a smluvní pokuta ho měla motivovat k respektování takové
vůle věřitele.
Denní sazbu smluvní pokuty (denní sazba činila 425 Kč) odvolací
soud korektivem dobrých mravů nepoměřoval, resp. nezabýval se otázkou, zda
smluvní pokuta ve výši 0,25% denně z jistiny půjčky je přiměřená zajišťované
povinnosti. Smluvní pokuta ve výši 0,25 % denně obecně (tedy bez přihlédnutí k okolnostem
případu) nikterak nepřekračuje účel této sankce spočívající zejména v pohrůžce
dostatečně citelnou majetkovou sankcí vůči dlužníku pro případ, že nesplní
zajištěnou povinnost a v dostatečném zabezpečení věřitele proti případným
škodám, které by mu mohly nesplněním zajištěné povinnost vzniknout (k tomu
srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2006, sp. zn. 33 Odo 810/2006,
ze dne 27. 7. 2006, sp. zn. 33 Cdo 810/2006, ze dne 23. 6. 2004, sp. zn. 33 Cdo
588/2003, ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. 33 Cdo 4377/2008, ze dne 31. 8. 2010,
sp. zn. 33 Cdo 3368/2008, ze dne 23. 10. 2006, sp. zn. 33 Cdo 1385/2004, ze dne
27. 1. 2010, sp. zn. 33 cdo 5364/2007, ze dne 26. 4. 2012, sp. zn. 33 Cdo
772/2010, nebo ze dne 28. 2. 2013, sp. zn. 33 Cdo 3591/2012). Z výše uvedeného vyplývá, že žalobkyně uplatnila právem dovolací důvod
nesprávného právního posouzení věci podle § 241a odst. 1 o. s. ř. a Nejvyšší
soud proto napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu
řízení (§ 243e odst. 1 o. s. ř.). Odvolací soud je vázán právním názorem dovolacího soudu (§ 243g odst. 1, věta
první, § 226 odst. 1 o. s. ř.).
O náhradě nákladů řízení, včetně nákladů tohoto dovolacího řízení, bude
rozhodnuto v konečném rozhodnutí ve věci (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. 9. 2019
JUDr. Ivana Zlatohlávková
předseda senátu