Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 3269/2020

ze dne 2022-03-25
ECLI:CZ:NS:2022:21.CDO.3269.2020.1

21 Cdo 3269/2020-425

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Pavla Malého a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v

právní věci žalobkyně O. K., narozené dne XY, bytem v XY, zastoupené JUDr.

Miroslavem Houškou, advokátem se sídlem v Praze 1, V Jámě č. 699/1, proti

žalovanému M. K., advokátovi se sídlem v XY, IČO XY, zastoupenému Mgr. Lukášem

Matějíčkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Voršilská č. 130/10, o zaplacení 244

782 Kč s příslušenstvím, za účasti Generali České pojišťovny, a. s. se sídlem v

Praze 1 – Novém Městě, Spálená č. 75/16, IČO 45272956, jako vedlejšího

účastníka na straně žalovaného, zastoupené JUDr. Danielou Maršálkovou,

advokátkou se sídlem v Praze 1, Vladislavova č. 1388/6, vedené u Obvodního

soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 92/2015, o dovolání žalovaného proti

rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. září 2019, č. j. 13 Co

409/2018-376, opravenému usnesením ze dne 11. listopadu 2019, č. j. 13 Co

409/2018-386, takto:

I. Dovolání žalovaného proti rozsudku městského soudu (ve znění

opravného usnesení) v části, ve které bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení,

se odmítá.

II. Rozsudek městského soudu (ve znění opravného usnesení) se zrušuje a

věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Žalobkyně se žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 1 dne 14. 5. 2015

domáhala, aby jí žalovaný zaplatil 244 782 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05

% ročně za období od 8. 5. 2015 do zaplacení. Žalobu zdůvodnila tím, že

žalovaného zmocnila k zastupování ve věci „skončení jejího pracovního poměru“,

k němuž ze strany zaměstnavatele (O2 Czech Republic a.s.) došlo okamžitým

zrušením pracovního poměru dne 24. 7. 2014. Právní pomoc žalovaného měla

spočívat „v předžalobním pokusu o smír a v podání žaloby o určení neplatnosti

skončení pracovního poměru“. Žalovaný však žalobu „ve lhůtě, resp. vůbec“

nepodal. Porušením povinnosti „chránit a prosazovat její oprávněné zájmy“ tak

žalobkyni způsobil škodu odpovídající výši náhrady mzdy za dobu 6 měsíců, na

kterou by jí jinak vznikl nárok. To, že by byla v řízení o neplatnost

okamžitého zrušení pracovního poměru úspěšná, je zjevné již z jeho obsahu, a to

zejména proto, že „není v něm blíže konkretizována podrobná kontrola, ke které

údajně došlo ze strany zaměstnavatele na přelomu června a července 2014“, že

„nejsou nijak konkretizováni obchodní zástupci, jejichž práci měla O. K. řídit“

a „kteří se měli dopouštět škodného jednání“, že „nejsou nijak konkretizovány

SIM karty, k jejichž účelové aktivaci údajně došlo“, ani „některé smlouvy k

dodání a aktivaci SIM karet, jejichž účelem bylo údajně umělé naplnění

stanovených cílů a získání příslušné odměny pro obchodního zástupce a pro O. K.“, že „nejsou nijak deklarována či konkretizována další tvrzení“, že „je

účelově argumentováno reklamačním řízením The Chemistry Production, s. r. o.“,

a že „není nijak dokladováno…, že k účelovým aktivacím docházelo s vědomím O. K.“ a že se z její strany jednalo o „účelové a systematické jednání s cílem

poškodit O2“. Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 3. 10. 2016, č. j. 23 C 92/2015-118,

žalobě vyhověl a žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů

řízení. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že nepodáním žaloby na neplatnost

okamžitého zrušení pracovního poměru žalobce porušil povinnost advokáta podle

ustanovení § 16 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a odpovídá proto podle

ustanovení § 24 téhož zákona za škodu, kterou tím žalobkyni způsobil; vzhledem

k tomu, že okamžité zrušení pracovního poměru neobsahuje „formální náležitosti“

podle ustanovení § 60 zákoníku práce, neboť důvod rozvázání pracovního poměru

je vymezen „zcela nedostatečně“, žalobkyně by ve sporu o neplatnost rozvázání

pracovního poměru (pokud by žaloba byla podána) byla úspěšná a vznikla jí tak

škoda „minimálně ve výši 6x násobku čistého měsíčního výdělku“. K odvolání žalovaného Městský soud v Praze usnesením ze dne 27. 7. 2017, č. j. 13 Co 139/2017-169, rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto

soudu k dalšímu řízení.

Odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl

k závěru, že „v textu okamžitého zrušení pracovního poměru je uvedeno, že tímto

způsobem zaměstnavatel se žalobkyní končí pracovní poměr s odkazem na § 55 ZPr

pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí

vykonávané práci“, a „toto jednání je pak v textu okamžitého zrušení pracovního

poměru podrobně rozvedeno a popsáno“. Obvodní soud pro Prahu 1 poté rozsudkem ze dne 18. 6. 2018, č. j. 23 C

92/2015-256, opraveným usnesením ze dne 13. 9. 2018, č. j. 23 C 92/2015-282,

žalobu „na uložení povinnosti žalovanému zaplatit žalobkyni 244 782 Kč se

zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05% p. a. za období od 8. 5. 2015 do

zaplacení“ zamítl a žalobkyni uložil povinnost zaplatit na náhradě nákladů

řízení žalovanému 108 240 Kč a vedlejšímu účastníkovi 116 160 Kč k rukám jejich

advokátů. Soud prvního stupně vyšel ze závazného právního názoru odvolacího

soudu o skutkovém vymezení důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru a

zabýval se tím, zda byl tento důvod jednáním žalobkyně naplněn. Na základě

provedeného dokazování učinil skutkový závěr o tom, že „nadřízenému žalobkyně

panu L. H. byla platně dána výpověď, neboť jako přímý nadřízený selhal při

kontrole a odhalení předmětného protiprávního jednání žalobkyně“, že „způsobená

škoda byla v částce 3 267 645 Kč“ a „byla výslovně uznána v dohodě o ukončení

smlouvy o obchodním zastoupení a vzájemném vypořádání uzavřené dne 24. 7. 2014

mezi společností VMP Mobil s. r. o. a jednatelem této společnosti a společností

O2 Czech Republic a. s.“, že z dřívější dohody ze dne 24. 7. 2014 nelze

dovodit, že „žádná škoda nevznikla“, a že „z listinného důkazu přehled

účelových aktivací“ vyplývá, že „došlo v období od 15. 10. 2013 do 28. 3. 2014

k 466 účelovým aktivacím SIM karet“. Uzavřel proto, že „se žalobkyně podílela

na účelových aktivacích SIM karet, čímž hrubě porušila svoje pracovní

povinnosti a byl tak naplněn zákonný důvod pro okamžité zrušení pracovního

poměru“; jednání žalobkyně soud prvního stupně posuzoval jako útok na majetek

zaměstnavatele. K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 25. 9. 2019, č. j. 13 Co 409/2018-376, opraveným usnesením ze dne 11. 11. 2019, č. j. 13 Co

409/2018-386, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalovanému uložil

povinnost zaplatit žalobkyni 244 782 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 %

ročně za období od 8. 5. 2015 do zaplacení (výrok I) a žalovanému a vedlejšímu

účastníkovi uložil povinnost, aby společně a nerozdílně zaplatili žalobkyni na

náhradě nákladů řízení 268 416 Kč k rukám advokáta JUDr. Miroslava Houšky

(výrok II). Odvolací soud se zabýval naplněním předpokladů odpovědnosti za újmu

vzniklou klientovi v souvislosti s výkonem advokacie (§ 24 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb.) a dospěl k závěru, že „žalovaný pochybil tím, že žalobu v

zastoupení žalobkyně proti O2 vůbec nepodal“, a „žalobkyně tak nemohla

dosáhnout vydání rozhodnutí, kterým by došlo k určení, že okamžité zrušení

pracovního poměru bylo neplatné a proti svému zaměstnavateli nemohla uplatnit

nárok na náhradu mzdy při neplatném skončení pracovního poměru po dobu šesti

měsíců (§ 69 odst. 2 ZPr)“. K otázce (ne)platnosti okamžitého zrušení

pracovního poměru uvedl, že „okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné

(správně mělo být: není platné) z formálních důvodů a soudu prvního stupně bylo

uloženo zabývat se jeho věcnou stránkou, tedy zda jsou splněny v něm uvedené

specifické důvody“. Z tohoto hlediska je potom podle odvolacího soudu „zřejmé,

že by soud prvního stupně, kdyby žalovaný jménem žalobkyně podal u něj žalobu,

svým rozhodnutím shledal okamžité zrušení pracovního poměru neplatným, protože

v něm není konkretizována podrobná kontrola, kterou prý provedl na přelomu

června a července 2014 zaměstnavatel žalobkyně (O2) a zjistil, že obchodní

zástupci nebo spolupracovníci společnosti WMP Mobil, spol. s r. o. se v rozporu

se smluvním vztahem uzavřeným mezi touto firmou a O2 podíleli na účelových

aktivacích SIM karet, a že tak činili s vědomím (či vědomým souhlasem)

žalobkyně. Zaměstnavatel žalobkyně k okamžitému zrušení pracovního poměru

nepřiložil a žalobkyni nepředal zápis z této kontroly, ani na něj neodkázal. Navíc, jak sdělil O2, žádný takový zápis nevyhotovil. Nebylo prokázáno, že, jak

je uvedeno v okamžitém zrušení pracovního poměru, na základě dalších (blíže

nespecifikovaných a nepředložených) podkladů a informací zaměstnavatel zjistil,

že žalobkyně o účelových aktivacích SIM karet věděla a byly prováděny s jejím

vědomým souhlasem. V důsledku účelových aktivací docházelo k neoprávněnému

vyplácení odměn v nesdělené výši ve prospěch blíže nespecifikovaných obchodních

partnerů, a nevyčíslené variabilní složky mzdy žalobkyně, a to s jejím vědomím,

resp. vědomým souhlasem“. Tabulka „Přehled účelových aktivací SIM karet –

V.M.P. Mobil s.r.o.“ nebyla datována, ani podepsána a jméno žalobkyně v ní není

uvedeno. „Škoda, která vznikla v důsledku účelových aktivací SIM karet, byla v

okamžitém zrušení pracovního poměru vyčíslena na 3 267 645 Kč, aniž by byla

provedena její kalkulace“. Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, kterým

rozhodnutí napadl „v celém jeho rozsahu“. Dovolatel nesouhlasí s tím, že

odvolací soud posoudil okamžité zrušení pracovního poměru jako neplatné,

protože „v něm údajně není konkretizována podrobná kontrola, kterou provedl

zaměstnavatel na přelomu června a července 2014“ a nebyl k němu „přiložen ani

zápis z kontroly“. Tento závěr je jak v rozporu s předchozím kasačním

rozhodnutím odvolacího soudu, tak s rozhodovací praxí dovolacího soudu, podle

které ke skutkovému vymezení důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru podle

ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce postačí uvedení jen takových

skutečností, aby nemohly vzniknout pochybnosti, z jakého důvodu se pracovní

poměr zrušuje (sp. zn. 21 Cdo 1889/99 a sp. zn. 2 Cdon 198/96).

Posuzované

okamžité zrušení pracovního poměru tento požadavek splňuje; k takovému závěru

odvolací soud také dospěl ve svém předchozím rozhodnutí. Uvedl-li odvolací

soud, že „škoda, která vznikla v důsledku účelových aktivací SIM karet, byla

vyčíslena na 3 267 645 Kč, aniž by byla provedena její kalkulace“, a to i „ve

vztahu k jednotlivým dotyčným zaměstnancům“, poukazuje dovolatel, že podle

rozhodovací praxe dovolacího soudu pro závěr o porušení povinnosti zaměstnance

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť

hrubým způsobem postačuje toliko útok na majetek zaměstnavatele, ať již přímý

nebo nepřímý (sp. zn. 21 Cdo 2596/2011). Odvolací soud nezohlednil a nehodnotil

žalovaným navržený důkaz „CD“ obsahujícím „Operační report“, který je databází

obsahující jednotlivé účastníky a SIM karty, z níž lze verifikovat jednotlivé

aktivace SIM karet s ohledem na jednotlivé obchodní partnery zaměstnavatele a

jim přidělené manažery zaměstnavatele. Závěr odvolacího soudu o tom, že nebylo

prokázáno, že žalobkyně o účelových aktivacích SIM karet věděla a byly

prováděny s jejím vědomým souhlasem, je v naprostém rozporu s tím, že v řízení

(probíhajícím u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 216/2014) o

neplatnost výpovědi z pracovního poměru L. H., který byl nadřízeným žalobkyně,

bylo prokázáno, že v období od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2014 docházelo k účelovým

aktivacím SIM karet a že se na nich žalobkyně podílela přinejmenším tím, že k

nim docházelo s jejím vědomím. Hodnocení tabulky „Přehled účelových aktivací

SIM karet – V.M.P. Mobil s.r.o.“ dovolatel vytýká, že je v rozporu s tím, jak

byl soudy hodnocen ve shora uvedené věci Obvodního soudu pro Prahu 4. Při

hodnocení výpovědi L. odvolací soud nezohlednil, že svědek vypovídal jinak než

před tím v uvedené věci u Obvodního soudu pro Prahu 4 a tento rozpor nijak

nezohlednil. „Pravým úmyslem“ žalobkyně nemohlo být trvání na dalším

zaměstnávání u společnosti O2 Czech Republic a. s., jestliže krátce po

okamžitém zrušení pracovního poměru dne 19. 8. 2014 založila společnost S.,

jejímž předmětem činnosti je činnost pro konkurenční společnost zaměstnavatele. V rozporu s tím, že důkazní břemeno stran prokázání, že by se žalobkyně svého

práva u soudu úspěšně domohla, leží na žalobkyni, je postup odvolacího soudu,

který u jednání dne 12. 6. 2019 „nečekaně“ poučil žalovaného, že musí tvrdit a

prokázat, že byl věcně naplněn důvod okamžitého zrušení pracovního poměru, tedy

vědomost žalobkyně o účelové aktivaci SIM karet; tento postup je v rozporu s

„řadou rozhodnutí dovolacího soudu“ (sp. zn. 25 Cdo 3092/2008, sp. zn. 25 Cdo

1082/2011 a sp. zn. 32 Cdo 3313/2014). Vzhledem k uvedenému dovolatel navrhl,

aby Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu změnil tak, že rozsudek soudu

prvního stupně se potvrzuje. Vedlejší účastník na straně žalovaného se zcela ztotožnil s obsahem dovolání a

navrhl, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu změnil tak, že potvrdí

rozsudek soudu prvního stupně ze dne 18. 6. 2018 ve znění opravného usnesení.

Žalobkyně navrhla, aby dovolací soud dovolání žalovaného odmítl jako

nepřípustné. Má za to, že svojí procesní aktivitou unesla důkazní břemeno a

pokud by žalovaný podal v zákonném termínu žalobu u příslušného soudu, byla by

ve sporu úspěšná a její „úspěch“ by se odrazil i v soudním sporu pana H. Co se

týče výše škody, namítá, že žádná škoda nevznikla, nebyl sepsán žádný škodní

protokol a společnost O2 se žádnou formou nikdy nedomáhala náhrady škody. Rozhodnutí odvolacího soudu považuje za správné a judikaturu Nejvyššího soudu v

něm citovanou za přiléhavou. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) projednal

dovolání žalovaného podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“), neboť dovoláním je napaden

rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán po 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2

zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní

řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních

soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Po zjištění,

že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou

osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání. Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí

odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí

závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím

soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní

otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř.)

Žalovaný podaným dovoláním rozsudek odvolacího soudu napadl „v celém jeho

rozsahu“, tedy i ve výroku, jimž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení před

soudy obou stupňů. Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného v této části podle

ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, neboť dovolání podle § 237 o. s. ř. proti rozhodnutím v části týkající se výroku o nákladech řízení není přípustné

[§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.]. Odvolací soud své rozhodnutí o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru

nezaložil na závěru, který by učinil o intenzitě porušení pracovní povinnosti

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k žalobkyní vykonávané práci (v

tomto směru odvolací soud žádný závěr neučinil). Přípustnost dovolání proto

nezakládá dovolatelem předestřená otázka, „zda musí při okamžitém zrušení

pracovního poměru dojít nezbytně ke vzniku konkrétní újmy na straně

zaměstnavatele, zejm. pak majetkové újmy, či zda pro závěr o porušení

povinnosti zaměstnance vedoucí k okamžitému zrušení pracovního poměru postačuje

útok na majetek zaměstnavatele, ať již přímý, nebo nepřímý“, kterou měl

odvolací soud vyřešit v rozporu s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2596/2011. Dovolatel rovněž vyjadřuje nesouhlas s hodnocením provedených důkazů a se

skutkovými závěry soudů, namítá-li, že „závěr odvolacího soudu o tom, že nebylo

prokázáno, že žalobkyně o účelových aktivacích SIM karet věděla a byly

prováděny s jejím vědomým souhlasem, je v naprostém rozporu s tím, že v řízení

(probíhajícím u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 216/2014) o

neplatnost výpovědi z pracovního poměru L. H., který byl nadřízeným žalobkyně,

bylo prokázáno, že v období od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2014 docházelo k účelovým

aktivacím SIM karet a že se na nich žalobkyně podílela přinejmenším tím, že k

nim docházelo s jejím vědomím“, že hodnocení tabulky „Přehled účelových

aktivací SIM karet – V.M.P. Mobil s.r.o.“ odvolacím soudem je v rozporu s tím,

jak byl soudy hodnocen ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 216/2014, že při hodnocení výpovědi L. odvolací soud nezohlednil, že

svědek vypovídal jinak než před tím v uvedené věci u Obvodního soudu pro Prahu

4 a tento rozpor nijak nezohlednil, a že „pravým úmyslem žalobkyně nemohlo být

trvání na dalším zaměstnávání u společnosti O2 Czech Republic a. s.“, jestliže

„krátce po okamžitém zrušení pracovního poměru dne 19. 8. 2014 založila

společnost S., jejímž předmětem činnosti je činnost pro konkurenční společnost

zaměstnavatele“. Uplatňuje tak jiný dovolací důvod než ten, který je – jako

jediný přípustný – uveden v ustanovení § 241a odst. 1 větě první o. s. ř.,

podle něhož lze dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu

spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Na podkladě takové argumentace

nelze učinit závěr o přípustnosti dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř., a

není proto možné k ní přihlížet. Z hlediska skutkového stavu bylo v projednávané věci mimo jiné zjištěno

(správnost skutkových zjištění soudů přezkumu dovolacího soudu – jak vyplývá z

ustanovení § 241a odst. 1 a § 242 odst. 3 věty první o. s. ř.

– nepodléhá), že

žalobkyně na základě pracovní smlouvy ze dne 20. 3. 2008 (ve znění pozdějších

dodatků) pracovala u společnosti O2 Czech Republic a.s. jako „Area Sales

Manager“. Uvedený zaměstnavatel s ní dopisem ze dne 24. 7. 2014 okamžitě zrušil

pracovní poměr z důvodu, že obchodní zástupci společnosti V.M.P. Mobil s. r. o., jejichž práci měla žalobkyně řídit, kontrolovat a dohlížet na řádné plnění

nastavených cílů, se s jejím vědomím aktivně podíleli na účelových aktivacích

SIM karet, jejichž účelem nebylo využívání služeb elektronických komunikací,

nýbrž umělé naplnění stanovených cílů a získání příslušné odměny, a to jak pro

obchodního zástupce (a jeho zaměstnance či spolupracovníky), tak také pro

žalobkyni, že zaměstnavatel u společnosti V.M.P. Mobil s. r. o. za období od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2014 eviduje celkem 466 takto účelových aktivací z celkového

počtu 1003, a že v důsledku realizace účelových aktivací (o nichž žalobkyně

věděla nebo byly prováděny s jejím vědomým souhlasem) docházelo k neoprávněnému

vyplácení odměn ve prospěch obchodních partnerů a v její prospěch, přičemž

škoda vyčíslená zaměstnavatelem v důsledku účelových aktivací měla vzniknou

přinejmenším ve výši 3 267 645 Kč. Žalovaný jako advokát zastupoval žalobkyni

na základě plné moci ze dne 8. 8. 2014 a jeho právní pomoc měla spočívat v

předžalobním pokusu o smír a v případě neúspěchu v podání žaloby na určení

neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru. Žalovaný žalobu v zákonné

prekluzivní lhůtě nepodal. Žalobkyně má za to, že v důsledku tohoto pochybení

žalovaného „nemohla dosáhnout“ nároku na náhradu mzdy z důvodu neplatného

rozvázání pracovního poměru za dobu 6 měsíců. Za tohoto skutkového stavu věci závisí napadený rozsudek odvolacího soudu (mimo

jiné) na vyřešení otázky hmotného práva spočívající ve skutkovém vymezení

důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru a jeho výkladu a otázky

procesního práva spočívající v rozložení důkazního břemene v řízení o náhradu

újmy způsobené advokátem klientovi v souvislosti s výkonem advokacie. Vzhledem

k tomu, že při řešení první otázky se odvolací soud odchýlil od ustálené

rozhodovací praxe dovolacího soudu a druhá otázka nebyla v rozhodovací praxi

dovolacího soudu dosud ve všech souvislostech vyřešena, je dovolání proti

rozsudku odvolacího soudu podle ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné. Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř.,

které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), Nejvyšší soud

dospěl k závěru, že dovolání žalovaného je opodstatněné. Projednávanou věc je třeba i v současné době posuzovat – vzhledem k tomu, že se

žalobkyně domáhá náhrady škody, která jí měla vzniknout v důsledku nepodání

žaloby na určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru ze dne 24. 7. 2014 – podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

předpisů účinném do 31. 12. 2014 (dále jen „zák. práce“), subsidiárně (srov. §

4 zák. práce) též podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů účinném do 29. 12. 2016 (dále též „o. z.“), a dále podle

zákona č.

85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů účinném do 31. 8. 2017 (dále jen „zák. o advokacii“). Podle ustanovení § 16 odst. 1 zák. o advokacii je advokát povinen chránit a

prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny

klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem;

o tom je advokát povinen klienta přiměřeně poučit. Podle odstavce 2 téhož

ustanovení při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě;

je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci

uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné. Podle ustanovení § 24 odst. 1 věty první zák. o advokacii odpovídá advokát

klientovi za újmu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem advokacie. Podle

odst. 3 téhož ustanovení se advokát odpovědnosti podle odstavce 1 zprostí,

prokáže-li, že újmě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí,

které lze na něm požadovat. Odpovědnost za újmu způsobenou advokátem v souvislosti s výkonem advokacie (§

24 odst. 1 zák. o advokacii) vychází z odpovědnosti bez zřetele na zavinění (z

tzv. objektivní odpovědnosti) a je založena na současném splnění předpokladů,

jimiž jsou výkon advokacie, vznik újmy a příčinná souvislost mezi výkonem

advokacie a vznikem újmy. Splnění těchto předpokladů v řízení prokazuje žalobce

(poškozený klient), který tedy musí prokázat, že jeho právo na plnění proti

jeho dlužníkovi existovalo a že při řádném výkonu advokacie by se svého práva u

soudu domohl (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1862/2001). Soud jako předběžnou otázku řeší, zda by klient při

řádném postupu advokáta s žalobou u soudu opravdu uspěl (srov. například

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1862/2001,

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 9. 2009, sp. zn. 25 Cdo 2533/2007, nebo

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2013, sp. zn. 25 Cdo 1181/2012). Podmínku, že výkon advokacie nebyl advokátem činěn řádně, je třeba vždy

posuzovat z hlediska ustanovení § 16 zák. o advokacii. Nesprávný postup advokáta může též spočívat v tom, že v rozporu s dohodou o

zastoupení nepodal žalobu, kterou by nárok klienta včas (v zákonem stanovené

prekluzivní lhůtě) uplatnil u soudu. V řízení o náhradu škody (majetkové újmy)

způsobené tímto pochybením advokáta bude možno učinit závěr o tom, že by klient

při řádném postupu advokáta s žalobou (kdyby byla včas podána) u soudu uspěl,

jen tehdy, pokud žalobce (klient) bude tvrdit a prokáže skutečnosti, ohledně

kterých by ho stíhala povinnost tvrzení a povinnost důkazní v řízení, jež by

jinak bylo při řádném postupu žalovaného (advokáta) podáním žaloby zahájeno. Jinak řečeno, v řízení o náhradu škody způsobené nesprávným postupem advokáta,

jenž spočíval v tom, že advokát v rozporu s dohodou o zastoupení včas (v

zákonem stanovené prekluzivní lhůtě) nepodal žalobu, kterou by klientův nárok

uplatnil u soudu, má žalobce (klient) procesní povinnost tvrdit [srov. § 101

odst. 1 písm. a) o. s. ř.] a prokázat [srov. § 101 odst. 1 písm. b) a § 120

odst. 1 o. s.

ř.] skutečnosti, ohledně nichž by ho podle hmotného práva

zatěžovalo břemeno tvrzení a břemeno důkazní v řízení, které se z důvodu tohoto

nesprávného postupu žalovaného (advokáta) nekonalo; žalovaný (advokát) je

naopak povinen tvrdit a prokazovat skutečnosti, které by v tomto řízení byl na

svoji obranu povinen tvrdit a prokazovat ten, proti němuž měla žaloba směřovat. Právo na náhradu mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru podle

ustanovení § 69 zák. práce může být uplatněno za předpokladu, že zaměstnanec

oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, a že rovněž zpochybnil

žalobou podle ustanovení § 72 zák. práce platnost rozvazovacího právního úkonu,

jestliže již uplynul termín splatnosti náhrady mzdy (§ 141 zák. práce) [srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2208/2000,

uveřejněný pod č. 55/2002 v časopise Soudní judikatura]. V projednávané věci

jde tedy o to, zda při řádném postupu žalovaného (advokáta) při zastupování

žalobkyně (klientky) by uvedené předpoklady pro vznik nároku na náhradu mzdy

byly splněny. Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením

ve zkušební době nebo dohodou může být určena jen rozsudkem vydaným v řízení

podle ustanovení § 72 zák. práce a po marném uplynutí dvouměsíční lhůty uvedené

v tomto ustanovení se soud nemůže otázkou platnosti rozvazovacího úkonu

zabývat, a to ani jako otázkou předběžnou (srov. například rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 12. 6. 2018, sp. zn. 21 Cdo 343/2018, uveřejněný pod č. 79/2019 v

časopise Soudní judikatura a při obdobné právní úpravě v předchozím zákoníku

práce rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 1997, sp. zn. 2 Cdon 475/96,

uveřejněný pod č. 75/1997 v časopise Soudní judikatura nebo již uvedený

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2208/2000). Je

proto na žalobkyni, aby (mimo jiné) prokázala, že by s žalobou na neplatnost

okamžitého zrušení pracovního poměru, kdyby ji žalovaný ve lhůtě podle

ustanovení § 72 zák. práce podal, u soudu uspěla. Rozhodovací praxe dovolacího soudu se ustálila na závěru, že z hmotněprávní

úpravy rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením – z ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zák. práce – vyplývá, že povinnost prokázat, že se zaměstnanec

skutečně dopustil jednání, v němž byl spatřován důvod k okamžitému zrušení

pracovního poměru, a že jde o jednání představující porušení povinnosti

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci

zvlášť hrubým způsobem, má zaměstnavatel (srov. například rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 18. 12. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1241/2003, nebo rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 24 3. 2010, sp. zn. 21 Cdo 4314/2008, uveřejněný pod č. 5/2011 v

časopise Soudní judikatura); důkazní břemeno k prokázání skutečností, jež

odůvodňují takové rozvázání pracovního poměru, tíží totiž vždy toho, kdo

rozvazovací úkon učinil (žalovaného), nikoli toho, kdo se takové neplatnosti

domáhá (žalobce) [srov. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1981/2016, uveřejněného pod č. 52/2018 Sb. rozh. obč.].

Žalobkyně tedy – má-li prokázat, že by v řízení o neplatnost okamžitého zrušení

pracovního poměru byla úspěšná – musí (má povinnost) v projednávané věci tvrdit

a posléze prokázat, že byla v pracovním poměru u zaměstnavatele O2 Czech

Republic a.s. a že tento zaměstnavatel přistoupil k okamžitému zrušení

pracovního poměru žalobkyně. Svá skutková tvrzení, z nichž dovozuje neplatnost

okamžitého zrušení pracovního poměru, však není povinna prokazovat, neboť

skutečnosti odůvodňující toto rozvázání pracovního poměru v řízení prokazuje

zaměstnavatel a v řízení o náhradu škody způsobené advokátem v souvislosti s

výkonem advokacie žalovaný advokát. Připuštění opačného závěru by mělo za

následek, že by žalobkyně musela prokazovat, že k rozvázání pracovního poměru

nebyl žádný důvod, tj. negativní skutečnosti. Ty však z povahy věci prokazovat

nelze (srov. například důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 8. 7. 2008, sp. zn. 21 Cdo 2875/2007, rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2009, sp. zn. 21

Cdo 246/2008, uveřejněného pod č. 108/2010 Sb. rozh. obč., rozsudku Nejvyššího

soudu ze dne 21. 4. 1998, sp. zn. 26 Cdo 732/98, uveřejněného pod č. 35/1999

Sb. rozh. obč. a rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2011, sp. zn. 26 Cdo

2341/2009). Odvolací soud tedy postupoval v souladu s uvedenými závěry o rozložení

důkazního břemene, poskytl-li u jednání dne 12. 6. 2019 žalovanému poučení o

jeho procesní povinnosti „tvrdit a prokázat, že byl věcně naplněn důvod

okamžitého zrušení pracovního poměru a tedy vědomost žalobkyně o účelové

aktivaci SIM karet“. Podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zák. práce zaměstnavatel může výjimečně

pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy, porušil-li zaměstnanec povinnost

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť

hrubým způsobem. Podle ustanovení § 60 zák. práce v okamžitém zrušení pracovního poměru musí

zaměstnavatel i zaměstnanec skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo

možno zaměnit s jiným. Uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn. Okamžité

zrušení pracovního poměru musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží. Jak vyplývá z uvedených ustanovení, lze důvod k okamžitému zrušení pracovního

poměru použít jen tehdy, jestliže se zaměstnanec dopustil porušení povinnosti

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané

práci. Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se

k zaměstnancem vykonávané práci patří k základním povinnostem zaměstnance

vyplývajícím z pracovního poměru [srov. § 38 odst. 1 písm. b) zák. práce] a

spočívá v plnění povinností, které jsou stanoveny právními předpisy (zejména

ustanoveními § 301 a § 302 - 304 zák. práce), pracovním řádem nebo jiným

vnitřním předpisem zaměstnavatele, pracovní nebo jinou smlouvou nebo pokynem

nadřízeného vedoucího zaměstnance. Základní povinnosti zaměstnance představují

ve své obecnosti mravní imperativ kladený na každého zaměstnance, jenž ve svém

obsahu znamená též určitou míru loajality k zaměstnavateli.

Nejde-li však o

výše zmíněné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících

se k zaměstnancem vykonávané práci, nelze ostatní jednání zaměstnance posuzovat

jako jednání, na něž by dopadaly povinnosti vyplývající z pracovněprávního

vztahu. V ustálené rozhodovací praxi dovolacího soudu nejsou pochybnosti o tom, že

důvod okamžitého zrušení pracovního poměru proto musí být uveden nejen tak, aby

bylo zřejmé, který z důvodů uvedených v ustanovení § 55 odst. 1 zák. práce byl

uplatněn, ale současně takovým způsobem, aby bylo nepochybné, v jakém

konkrétním jednání zaměstnance je spatřován; jen taková konkretizace použitého

důvodu po skutkové stránce zajišťuje, že nevzniknou pochybnosti o tom, z jakého

důvodu byl pracovní poměr okamžitě zrušen, a že důvod nebude možné dodatečně

měnit. Skutečnosti, které byly důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru,

přitom není potřebné rozvádět do všech podrobností, neboť pro neurčitost a

nesrozumitelnost projevu vůle je okamžité zrušení pracovního poměru neplatné

jen tehdy, kdyby se nedalo ani výkladem projevu vůle zjistit, proč byl pracovní

poměr okamžitě zrušen (srov. například rozsudek býv. Nejvyššího soudu ze dne

30. 11. 1967, sp. zn. 6 Cz 193/67, uveřejněný pod č. 34/1968 Sb. rozh. obč.,

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 1996, sp. zn. 2 Cdon 198/96,

uveřejněný pod č. 35/1998 v časopise Soudní judikatura nebo rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 7. 12. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4030/2010). U důvodu podle § 55 odst. 1 písm. b) zák. práce je třeba věnovat přesnému popisu vytýkaného skutku

zvýšenou pozornost, aby byla možná jeho přesná individualizace, je třeba uvést

konkrétní údaje o tom, kdy, kde, jakým jednáním a která konkrétní povinnost

měla být porušena (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2016, sp. zn. 21 Cdo 4902/2014). Právní jednání se posuzuje podle svého obsahu (§ 555 odst. 1 o. z.). Každý

projev vůle (výslovný nebo konkludentní) se vykládá podle úmyslu (záměru)

jednajícího, jestliže druhá strana takový úmysl (záměr) poznala nebo o něm

musela vědět; není-li možné zjistit úmysl (záměr) jednajícího, přisuzuje se

jednajícímu v projevu vůle takový úmysl (záměr), jaký by mu zpravidla

přikládala (rozumí se v dobré víře a v souladu s dobrými mravy) osoba v

postavení toho, jemuž je projev vůle určen (srov. § 556 odst. 1 o. z.). Kromě

úmyslu (záměru) jednajícího (ve zjištěné nebo přisouzené podobě) se při výkladu

projevu vůle přihlíží také k „praxi zavedené mezi stranami v právním styku“, k

tomu, co projevu vůle předcházelo, a k tomu, jak strany daly následně najevo,

jaký obsah a význam projevu vůle přikládají (srov. § 556 odst. 2 o. z.). Byl-li

při výslovném projevu vůle použit výraz, který sám o sobě připouští různý

výklad, a nepodaří-li se výše uvedeným postupem vyjasnit projev vůle, měl by se

podle ustanovení § 557 o. z. vyložit „k tíži toho, kdo výrazu použil jako

první“. Pro oblast pracovněprávních vztahů však z ustanovení § 18 zák. práce

vyplývá, že se použije „výklad pro zaměstnance nejpříznivější“ a že se tedy

ustanovení § 557 o. z.

v pracovněprávních vztazích nepoužije; výraz, který

připouští různý výklad, se proto ve smyslu ustanovení § 18 zák. práce vyloží (z

hlediska obsahu a významu právního jednání v pracovněprávních vztazích)

způsobem, který je co nejpříznivější pro zaměstnance. Výklad projevu vůle může

směřovat jen k objasnění jeho obsahu, tedy ke zjištění toho, co bylo skutečně

projeveno. Pomocí výkladu projevu vůle nelze „nahrazovat“ nebo „doplňovat“

vůli, kterou zaměstnanec nebo zaměstnavatel (popřípadě jiný subjekt

pracovněprávních vztahů) neměl nebo kterou sice měl, ale neprojevil ji. Výkladem projevu vůle není dovoleno ani měnit smysl jinak jasného

pracovněprávního jednání (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2017,

sp. zn. 21 Cdo 3480/2016, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2017,

sp. zn. 21 Cdo 5281/2016). Na rozdíl od právní úpravy v předchozím občanském zákoníku [zákoně č. 40/1964

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, účinném do 31. 12. 2013

(dále též „obč. zák.“)], podle níž bylo třeba právní úkony vyjádřené slovy

vykládat nejenom podle jejich jazykového vyjádření, ale zejména též podle vůle

toho, kdo právní úkon učinil, není-li tato vůle v rozporu s jazykovým projevem

(srov. ustanovení § 35 odst. 2 obč. zák.), a ve vztahu k níž dovolací soud ve

své ustálené judikatuře dovodil, že podmínkou pro přihlédnutí k vůli účastníků

je to, aby nebyla v rozporu s tím, co plyne z jazykového vyjádření úkonu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 1998, sp. zn. 25 Cdo

1650/98, uveřejněný v časopise Právní rozhledy, č. 7, roč. 1999, s. 386 nebo

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2002, sp. zn. 25 Cdo 1116/2001),

právní úprava v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinném od 1. 1. 2014,

opouští – jak vyplývá i z důvodové zprávy k tomuto zákonu – důraz na formální

hledisko projevu, typický pro předchozí občanský zákoník (srov. zejména

ustanovení § 35 odst. 2 obč. zák.), a klade větší důraz na hledisko skutečné

vůle jednajících osob. Základním hlediskem pro výklad právního jednání je tedy

podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 úmysl jednajícího (popřípadě

– u vícestranných právních jednání – společný úmysl jednajících stran), byl-li

takový úmysl druhé straně (adresátovi projevu vůle) znám, anebo musela-li

(musel-li) o něm vědět. Při zjišťování tohoto úmyslu je třeba vycházet z

hledisek uvedených v ustanovení § 556 odst. 2 o. z. a přihlédnout též k praxi

zavedené mezi stranami v právním styku, k tomu, co právnímu jednání

předcházelo, i k tomu, jak strany následně daly najevo, jaký obsah a význam

právnímu jednání přikládají. Teprve v případě, že ani za použití uvedených

výkladových pravidel nelze zjistit úmysl jednajícího, se uplatní objektivní

metoda interpretace a projevu vůle se přisuzuje význam, jaký by mu zpravidla

přikládala osoba v postavení toho, jemuž je projev vůle určen (srov. již

uvedený rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2017, sp. zn. 21 Cdo 5281/2016). K otázce skutkového vymezení důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru ze dne

24. 7.

2014 odvolací soud v odůvodnění napadeného rozsudku napřed zopakoval

závěr, k němuž dospěl ve svém předchozím zrušovacím rozhodnutí, o tom, že

„okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné (správně mělo být: není platné)

z formálních důvodů a soudu prvního stupně bylo uloženo zabývat se jeho věcnou

stránkou, tedy zda jsou splněny v něm uvedené specifické důvody“. V rozporu s

tím však následně z důvodu obsahových nedostatků okamžitého zrušení pracovního

poměru uzavírá, že by žalobkyně s žalobou na neplatnost okamžitého zrušení

pracovního poměru byla úspěšná, resp. že by soud „shledal okamžité zrušení

pracovního poměru neplatným“ [okamžitému zrušení pracovního poměru odvolací

soud vytýká, že „v něm není konkretizována podrobná kontrola, kterou prý

provedl na přelomu června a července 2014 zaměstnavatel žalobkyně (O2) a

zjistil, že obchodní zástupci nebo spolupracovníci společnosti WMP Mobil, spol. s r. o. se v rozporu se smluvním vztahem uzavřeným mezi touto firmou a O2

podíleli na účelových aktivacích SIM karet, a že tak činili s vědomím (či

vědomým souhlasem) žalobkyně“, že „zaměstnavatel žalobkyně k okamžitému zrušení

pracovního poměru nepřiložil a žalobkyni nepředal zápis z této kontroly, ani na

něj neodkázal, a navíc… žádný takový zápis nevyhotovil“, a že „škoda, která

vznikla v důsledku účelových aktivací SIM karet, byla v okamžitém zrušení

pracovního poměru vyčíslena na 3 267 645 Kč, aniž by byla provedena její

kalkulace“]. Závěry odvolacího soudu o skutkovém vymezení důvodu okamžitého

zrušení pracovního poměru jsou tedy vnitřně rozporné a z toho důvodu

nesrozumitelné. Z odůvodnění rozsudku odvolacího soudu, které nevyhovuje

požadavkům stanoveným ustanovením § 157 odst. 2 o. s. ř., proto nevyplývá, k

jakému závěru ohledně určitosti skutkového vymezení důvodu okamžitého zrušení

pracovního poměru odvolací soud dospěl, popřípadě jaké jednání žalobkyně, jímž

se měla dopustit porušení pracovních povinností, se stalo důvodem zrušovacího

projevu zaměstnavatele. Obdobný logický rozpor, který způsobuje nesrozumitelnost rozsudku odvolacího

soudu, obsahují i závěry týkající se toho, zda k „účelovým aktivacím SIM karet“

docházelo „s vědomím, resp. vědomým souhlasem“ žalobkyně. Odůvodnění rozsudku i

zde obsahuje dva vzájemně si odporující závěry, jestliže odvolací soud na jedné

straně říká, že „nebylo prokázáno, že, jak je uvedeno v okamžitém zrušení

pracovního poměru, na základě dalších (blíže nespecifikovaných a

nepředložených) podkladů a informací zaměstnavatel zjistil, že žalobkyně o

účelových aktivacích SIM karet věděla a byly prováděny s jejím vědomým

souhlasem“, a v rozporu s tím v následující větě uvádí, že „v důsledku

účelových aktivací docházelo k neoprávněnému vyplácení odměn v nesdělené výši

ve prospěch blíže nespecifikovaných obchodních partnerů, a nevyčíslené

variabilní složky mzdy žalobkyně, a to s jejím vědomím, resp. vědomým

souhlasem“. Uvedená nesrozumitelnost rozsudku odvolacího soudu způsobuje, že nelze

posoudit, zda za jinou vadu řízení, která mohla mít za následek nesprávné

rozhodnutí (§ 242 odst. 3 věta druhá o. s.

ř.), lze považovat též dovolatelem

vytýkaný postup odvolacího soudu, který nezohlednil a nehodnotil žalovaným

navržený důkaz „CD“ obsahujícím „Operační report“, který je databází obsahující

jednotlivé účastníky a SIM karty, z níž lze „vyfiltrovat“ jednotlivé aktivace

SIM karet s ohledem na jednotlivé obchodní partnery zaměstnavatele a jim

přidělené manažery zaměstnavatele. Protože napadený rozsudek odvolacího soudu není – jak vyplývá z výše uvedeného

– správný a protože nejsou dány podmínky pro zastavení dovolacího řízení, pro

odmítnutí dovolání ve věci samé, pro zamítnutí dovolání a ani pro změnu

rozsudku odvolacího soudu, Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu zrušil (§

243e odst. 1 o. s. ř.) a věc vrátil odvolacímu soudu (Městskému soudu v Praze)

k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věta první o. s. ř.). Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1 a § 243g odst. 1 část první

věty za středníkem a věta druhá o. s. ř.). Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.