21 Cdo 3269/2020-425
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.
Pavla Malého a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v
právní věci žalobkyně O. K., narozené dne XY, bytem v XY, zastoupené JUDr.
Miroslavem Houškou, advokátem se sídlem v Praze 1, V Jámě č. 699/1, proti
žalovanému M. K., advokátovi se sídlem v XY, IČO XY, zastoupenému Mgr. Lukášem
Matějíčkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Voršilská č. 130/10, o zaplacení 244
782 Kč s příslušenstvím, za účasti Generali České pojišťovny, a. s. se sídlem v
Praze 1 – Novém Městě, Spálená č. 75/16, IČO 45272956, jako vedlejšího
účastníka na straně žalovaného, zastoupené JUDr. Danielou Maršálkovou,
advokátkou se sídlem v Praze 1, Vladislavova č. 1388/6, vedené u Obvodního
soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 92/2015, o dovolání žalovaného proti
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. září 2019, č. j. 13 Co
409/2018-376, opravenému usnesením ze dne 11. listopadu 2019, č. j. 13 Co
409/2018-386, takto:
I. Dovolání žalovaného proti rozsudku městského soudu (ve znění
opravného usnesení) v části, ve které bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení,
se odmítá.
II. Rozsudek městského soudu (ve znění opravného usnesení) se zrušuje a
věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.
Žalobkyně se žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 1 dne 14. 5. 2015
domáhala, aby jí žalovaný zaplatil 244 782 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05
% ročně za období od 8. 5. 2015 do zaplacení. Žalobu zdůvodnila tím, že
žalovaného zmocnila k zastupování ve věci „skončení jejího pracovního poměru“,
k němuž ze strany zaměstnavatele (O2 Czech Republic a.s.) došlo okamžitým
zrušením pracovního poměru dne 24. 7. 2014. Právní pomoc žalovaného měla
spočívat „v předžalobním pokusu o smír a v podání žaloby o určení neplatnosti
skončení pracovního poměru“. Žalovaný však žalobu „ve lhůtě, resp. vůbec“
nepodal. Porušením povinnosti „chránit a prosazovat její oprávněné zájmy“ tak
žalobkyni způsobil škodu odpovídající výši náhrady mzdy za dobu 6 měsíců, na
kterou by jí jinak vznikl nárok. To, že by byla v řízení o neplatnost
okamžitého zrušení pracovního poměru úspěšná, je zjevné již z jeho obsahu, a to
zejména proto, že „není v něm blíže konkretizována podrobná kontrola, ke které
údajně došlo ze strany zaměstnavatele na přelomu června a července 2014“, že
„nejsou nijak konkretizováni obchodní zástupci, jejichž práci měla O. K. řídit“
a „kteří se měli dopouštět škodného jednání“, že „nejsou nijak konkretizovány
SIM karty, k jejichž účelové aktivaci údajně došlo“, ani „některé smlouvy k
dodání a aktivaci SIM karet, jejichž účelem bylo údajně umělé naplnění
stanovených cílů a získání příslušné odměny pro obchodního zástupce a pro O. K.“, že „nejsou nijak deklarována či konkretizována další tvrzení“, že „je
účelově argumentováno reklamačním řízením The Chemistry Production, s. r. o.“,
a že „není nijak dokladováno…, že k účelovým aktivacím docházelo s vědomím O. K.“ a že se z její strany jednalo o „účelové a systematické jednání s cílem
poškodit O2“. Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 3. 10. 2016, č. j. 23 C 92/2015-118,
žalobě vyhověl a žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů
řízení. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že nepodáním žaloby na neplatnost
okamžitého zrušení pracovního poměru žalobce porušil povinnost advokáta podle
ustanovení § 16 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a odpovídá proto podle
ustanovení § 24 téhož zákona za škodu, kterou tím žalobkyni způsobil; vzhledem
k tomu, že okamžité zrušení pracovního poměru neobsahuje „formální náležitosti“
podle ustanovení § 60 zákoníku práce, neboť důvod rozvázání pracovního poměru
je vymezen „zcela nedostatečně“, žalobkyně by ve sporu o neplatnost rozvázání
pracovního poměru (pokud by žaloba byla podána) byla úspěšná a vznikla jí tak
škoda „minimálně ve výši 6x násobku čistého měsíčního výdělku“. K odvolání žalovaného Městský soud v Praze usnesením ze dne 27. 7. 2017, č. j. 13 Co 139/2017-169, rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto
soudu k dalšímu řízení.
Odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl
k závěru, že „v textu okamžitého zrušení pracovního poměru je uvedeno, že tímto
způsobem zaměstnavatel se žalobkyní končí pracovní poměr s odkazem na § 55 ZPr
pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí
vykonávané práci“, a „toto jednání je pak v textu okamžitého zrušení pracovního
poměru podrobně rozvedeno a popsáno“. Obvodní soud pro Prahu 1 poté rozsudkem ze dne 18. 6. 2018, č. j. 23 C
92/2015-256, opraveným usnesením ze dne 13. 9. 2018, č. j. 23 C 92/2015-282,
žalobu „na uložení povinnosti žalovanému zaplatit žalobkyni 244 782 Kč se
zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05% p. a. za období od 8. 5. 2015 do
zaplacení“ zamítl a žalobkyni uložil povinnost zaplatit na náhradě nákladů
řízení žalovanému 108 240 Kč a vedlejšímu účastníkovi 116 160 Kč k rukám jejich
advokátů. Soud prvního stupně vyšel ze závazného právního názoru odvolacího
soudu o skutkovém vymezení důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru a
zabýval se tím, zda byl tento důvod jednáním žalobkyně naplněn. Na základě
provedeného dokazování učinil skutkový závěr o tom, že „nadřízenému žalobkyně
panu L. H. byla platně dána výpověď, neboť jako přímý nadřízený selhal při
kontrole a odhalení předmětného protiprávního jednání žalobkyně“, že „způsobená
škoda byla v částce 3 267 645 Kč“ a „byla výslovně uznána v dohodě o ukončení
smlouvy o obchodním zastoupení a vzájemném vypořádání uzavřené dne 24. 7. 2014
mezi společností VMP Mobil s. r. o. a jednatelem této společnosti a společností
O2 Czech Republic a. s.“, že z dřívější dohody ze dne 24. 7. 2014 nelze
dovodit, že „žádná škoda nevznikla“, a že „z listinného důkazu přehled
účelových aktivací“ vyplývá, že „došlo v období od 15. 10. 2013 do 28. 3. 2014
k 466 účelovým aktivacím SIM karet“. Uzavřel proto, že „se žalobkyně podílela
na účelových aktivacích SIM karet, čímž hrubě porušila svoje pracovní
povinnosti a byl tak naplněn zákonný důvod pro okamžité zrušení pracovního
poměru“; jednání žalobkyně soud prvního stupně posuzoval jako útok na majetek
zaměstnavatele. K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 25. 9. 2019, č. j. 13 Co 409/2018-376, opraveným usnesením ze dne 11. 11. 2019, č. j. 13 Co
409/2018-386, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalovanému uložil
povinnost zaplatit žalobkyni 244 782 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 %
ročně za období od 8. 5. 2015 do zaplacení (výrok I) a žalovanému a vedlejšímu
účastníkovi uložil povinnost, aby společně a nerozdílně zaplatili žalobkyni na
náhradě nákladů řízení 268 416 Kč k rukám advokáta JUDr. Miroslava Houšky
(výrok II). Odvolací soud se zabýval naplněním předpokladů odpovědnosti za újmu
vzniklou klientovi v souvislosti s výkonem advokacie (§ 24 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb.) a dospěl k závěru, že „žalovaný pochybil tím, že žalobu v
zastoupení žalobkyně proti O2 vůbec nepodal“, a „žalobkyně tak nemohla
dosáhnout vydání rozhodnutí, kterým by došlo k určení, že okamžité zrušení
pracovního poměru bylo neplatné a proti svému zaměstnavateli nemohla uplatnit
nárok na náhradu mzdy při neplatném skončení pracovního poměru po dobu šesti
měsíců (§ 69 odst. 2 ZPr)“. K otázce (ne)platnosti okamžitého zrušení
pracovního poměru uvedl, že „okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné
(správně mělo být: není platné) z formálních důvodů a soudu prvního stupně bylo
uloženo zabývat se jeho věcnou stránkou, tedy zda jsou splněny v něm uvedené
specifické důvody“. Z tohoto hlediska je potom podle odvolacího soudu „zřejmé,
že by soud prvního stupně, kdyby žalovaný jménem žalobkyně podal u něj žalobu,
svým rozhodnutím shledal okamžité zrušení pracovního poměru neplatným, protože
v něm není konkretizována podrobná kontrola, kterou prý provedl na přelomu
června a července 2014 zaměstnavatel žalobkyně (O2) a zjistil, že obchodní
zástupci nebo spolupracovníci společnosti WMP Mobil, spol. s r. o. se v rozporu
se smluvním vztahem uzavřeným mezi touto firmou a O2 podíleli na účelových
aktivacích SIM karet, a že tak činili s vědomím (či vědomým souhlasem)
žalobkyně. Zaměstnavatel žalobkyně k okamžitému zrušení pracovního poměru
nepřiložil a žalobkyni nepředal zápis z této kontroly, ani na něj neodkázal. Navíc, jak sdělil O2, žádný takový zápis nevyhotovil. Nebylo prokázáno, že, jak
je uvedeno v okamžitém zrušení pracovního poměru, na základě dalších (blíže
nespecifikovaných a nepředložených) podkladů a informací zaměstnavatel zjistil,
že žalobkyně o účelových aktivacích SIM karet věděla a byly prováděny s jejím
vědomým souhlasem. V důsledku účelových aktivací docházelo k neoprávněnému
vyplácení odměn v nesdělené výši ve prospěch blíže nespecifikovaných obchodních
partnerů, a nevyčíslené variabilní složky mzdy žalobkyně, a to s jejím vědomím,
resp. vědomým souhlasem“. Tabulka „Přehled účelových aktivací SIM karet –
V.M.P. Mobil s.r.o.“ nebyla datována, ani podepsána a jméno žalobkyně v ní není
uvedeno. „Škoda, která vznikla v důsledku účelových aktivací SIM karet, byla v
okamžitém zrušení pracovního poměru vyčíslena na 3 267 645 Kč, aniž by byla
provedena její kalkulace“. Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, kterým
rozhodnutí napadl „v celém jeho rozsahu“. Dovolatel nesouhlasí s tím, že
odvolací soud posoudil okamžité zrušení pracovního poměru jako neplatné,
protože „v něm údajně není konkretizována podrobná kontrola, kterou provedl
zaměstnavatel na přelomu června a července 2014“ a nebyl k němu „přiložen ani
zápis z kontroly“. Tento závěr je jak v rozporu s předchozím kasačním
rozhodnutím odvolacího soudu, tak s rozhodovací praxí dovolacího soudu, podle
které ke skutkovému vymezení důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru podle
ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce postačí uvedení jen takových
skutečností, aby nemohly vzniknout pochybnosti, z jakého důvodu se pracovní
poměr zrušuje (sp. zn. 21 Cdo 1889/99 a sp. zn. 2 Cdon 198/96).
Posuzované
okamžité zrušení pracovního poměru tento požadavek splňuje; k takovému závěru
odvolací soud také dospěl ve svém předchozím rozhodnutí. Uvedl-li odvolací
soud, že „škoda, která vznikla v důsledku účelových aktivací SIM karet, byla
vyčíslena na 3 267 645 Kč, aniž by byla provedena její kalkulace“, a to i „ve
vztahu k jednotlivým dotyčným zaměstnancům“, poukazuje dovolatel, že podle
rozhodovací praxe dovolacího soudu pro závěr o porušení povinnosti zaměstnance
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť
hrubým způsobem postačuje toliko útok na majetek zaměstnavatele, ať již přímý
nebo nepřímý (sp. zn. 21 Cdo 2596/2011). Odvolací soud nezohlednil a nehodnotil
žalovaným navržený důkaz „CD“ obsahujícím „Operační report“, který je databází
obsahující jednotlivé účastníky a SIM karty, z níž lze verifikovat jednotlivé
aktivace SIM karet s ohledem na jednotlivé obchodní partnery zaměstnavatele a
jim přidělené manažery zaměstnavatele. Závěr odvolacího soudu o tom, že nebylo
prokázáno, že žalobkyně o účelových aktivacích SIM karet věděla a byly
prováděny s jejím vědomým souhlasem, je v naprostém rozporu s tím, že v řízení
(probíhajícím u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 216/2014) o
neplatnost výpovědi z pracovního poměru L. H., který byl nadřízeným žalobkyně,
bylo prokázáno, že v období od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2014 docházelo k účelovým
aktivacím SIM karet a že se na nich žalobkyně podílela přinejmenším tím, že k
nim docházelo s jejím vědomím. Hodnocení tabulky „Přehled účelových aktivací
SIM karet – V.M.P. Mobil s.r.o.“ dovolatel vytýká, že je v rozporu s tím, jak
byl soudy hodnocen ve shora uvedené věci Obvodního soudu pro Prahu 4. Při
hodnocení výpovědi L. odvolací soud nezohlednil, že svědek vypovídal jinak než
před tím v uvedené věci u Obvodního soudu pro Prahu 4 a tento rozpor nijak
nezohlednil. „Pravým úmyslem“ žalobkyně nemohlo být trvání na dalším
zaměstnávání u společnosti O2 Czech Republic a. s., jestliže krátce po
okamžitém zrušení pracovního poměru dne 19. 8. 2014 založila společnost S.,
jejímž předmětem činnosti je činnost pro konkurenční společnost zaměstnavatele. V rozporu s tím, že důkazní břemeno stran prokázání, že by se žalobkyně svého
práva u soudu úspěšně domohla, leží na žalobkyni, je postup odvolacího soudu,
který u jednání dne 12. 6. 2019 „nečekaně“ poučil žalovaného, že musí tvrdit a
prokázat, že byl věcně naplněn důvod okamžitého zrušení pracovního poměru, tedy
vědomost žalobkyně o účelové aktivaci SIM karet; tento postup je v rozporu s
„řadou rozhodnutí dovolacího soudu“ (sp. zn. 25 Cdo 3092/2008, sp. zn. 25 Cdo
1082/2011 a sp. zn. 32 Cdo 3313/2014). Vzhledem k uvedenému dovolatel navrhl,
aby Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu změnil tak, že rozsudek soudu
prvního stupně se potvrzuje. Vedlejší účastník na straně žalovaného se zcela ztotožnil s obsahem dovolání a
navrhl, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu změnil tak, že potvrdí
rozsudek soudu prvního stupně ze dne 18. 6. 2018 ve znění opravného usnesení.
Žalobkyně navrhla, aby dovolací soud dovolání žalovaného odmítl jako
nepřípustné. Má za to, že svojí procesní aktivitou unesla důkazní břemeno a
pokud by žalovaný podal v zákonném termínu žalobu u příslušného soudu, byla by
ve sporu úspěšná a její „úspěch“ by se odrazil i v soudním sporu pana H. Co se
týče výše škody, namítá, že žádná škoda nevznikla, nebyl sepsán žádný škodní
protokol a společnost O2 se žádnou formou nikdy nedomáhala náhrady škody. Rozhodnutí odvolacího soudu považuje za správné a judikaturu Nejvyššího soudu v
něm citovanou za přiléhavou. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) projednal
dovolání žalovaného podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“), neboť dovoláním je napaden
rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán po 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2
zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Po zjištění,
že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou
osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání. Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon
připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí
odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí
závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se
odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo
která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím
soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní
otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř.)
Žalovaný podaným dovoláním rozsudek odvolacího soudu napadl „v celém jeho
rozsahu“, tedy i ve výroku, jimž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení před
soudy obou stupňů. Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného v této části podle
ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, neboť dovolání podle § 237 o. s. ř. proti rozhodnutím v části týkající se výroku o nákladech řízení není přípustné
[§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.]. Odvolací soud své rozhodnutí o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru
nezaložil na závěru, který by učinil o intenzitě porušení pracovní povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k žalobkyní vykonávané práci (v
tomto směru odvolací soud žádný závěr neučinil). Přípustnost dovolání proto
nezakládá dovolatelem předestřená otázka, „zda musí při okamžitém zrušení
pracovního poměru dojít nezbytně ke vzniku konkrétní újmy na straně
zaměstnavatele, zejm. pak majetkové újmy, či zda pro závěr o porušení
povinnosti zaměstnance vedoucí k okamžitému zrušení pracovního poměru postačuje
útok na majetek zaměstnavatele, ať již přímý, nebo nepřímý“, kterou měl
odvolací soud vyřešit v rozporu s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2596/2011. Dovolatel rovněž vyjadřuje nesouhlas s hodnocením provedených důkazů a se
skutkovými závěry soudů, namítá-li, že „závěr odvolacího soudu o tom, že nebylo
prokázáno, že žalobkyně o účelových aktivacích SIM karet věděla a byly
prováděny s jejím vědomým souhlasem, je v naprostém rozporu s tím, že v řízení
(probíhajícím u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 216/2014) o
neplatnost výpovědi z pracovního poměru L. H., který byl nadřízeným žalobkyně,
bylo prokázáno, že v období od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2014 docházelo k účelovým
aktivacím SIM karet a že se na nich žalobkyně podílela přinejmenším tím, že k
nim docházelo s jejím vědomím“, že hodnocení tabulky „Přehled účelových
aktivací SIM karet – V.M.P. Mobil s.r.o.“ odvolacím soudem je v rozporu s tím,
jak byl soudy hodnocen ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 216/2014, že při hodnocení výpovědi L. odvolací soud nezohlednil, že
svědek vypovídal jinak než před tím v uvedené věci u Obvodního soudu pro Prahu
4 a tento rozpor nijak nezohlednil, a že „pravým úmyslem žalobkyně nemohlo být
trvání na dalším zaměstnávání u společnosti O2 Czech Republic a. s.“, jestliže
„krátce po okamžitém zrušení pracovního poměru dne 19. 8. 2014 založila
společnost S., jejímž předmětem činnosti je činnost pro konkurenční společnost
zaměstnavatele“. Uplatňuje tak jiný dovolací důvod než ten, který je – jako
jediný přípustný – uveden v ustanovení § 241a odst. 1 větě první o. s. ř.,
podle něhož lze dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu
spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Na podkladě takové argumentace
nelze učinit závěr o přípustnosti dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř., a
není proto možné k ní přihlížet. Z hlediska skutkového stavu bylo v projednávané věci mimo jiné zjištěno
(správnost skutkových zjištění soudů přezkumu dovolacího soudu – jak vyplývá z
ustanovení § 241a odst. 1 a § 242 odst. 3 věty první o. s. ř.
– nepodléhá), že
žalobkyně na základě pracovní smlouvy ze dne 20. 3. 2008 (ve znění pozdějších
dodatků) pracovala u společnosti O2 Czech Republic a.s. jako „Area Sales
Manager“. Uvedený zaměstnavatel s ní dopisem ze dne 24. 7. 2014 okamžitě zrušil
pracovní poměr z důvodu, že obchodní zástupci společnosti V.M.P. Mobil s. r. o., jejichž práci měla žalobkyně řídit, kontrolovat a dohlížet na řádné plnění
nastavených cílů, se s jejím vědomím aktivně podíleli na účelových aktivacích
SIM karet, jejichž účelem nebylo využívání služeb elektronických komunikací,
nýbrž umělé naplnění stanovených cílů a získání příslušné odměny, a to jak pro
obchodního zástupce (a jeho zaměstnance či spolupracovníky), tak také pro
žalobkyni, že zaměstnavatel u společnosti V.M.P. Mobil s. r. o. za období od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2014 eviduje celkem 466 takto účelových aktivací z celkového
počtu 1003, a že v důsledku realizace účelových aktivací (o nichž žalobkyně
věděla nebo byly prováděny s jejím vědomým souhlasem) docházelo k neoprávněnému
vyplácení odměn ve prospěch obchodních partnerů a v její prospěch, přičemž
škoda vyčíslená zaměstnavatelem v důsledku účelových aktivací měla vzniknou
přinejmenším ve výši 3 267 645 Kč. Žalovaný jako advokát zastupoval žalobkyni
na základě plné moci ze dne 8. 8. 2014 a jeho právní pomoc měla spočívat v
předžalobním pokusu o smír a v případě neúspěchu v podání žaloby na určení
neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru. Žalovaný žalobu v zákonné
prekluzivní lhůtě nepodal. Žalobkyně má za to, že v důsledku tohoto pochybení
žalovaného „nemohla dosáhnout“ nároku na náhradu mzdy z důvodu neplatného
rozvázání pracovního poměru za dobu 6 měsíců. Za tohoto skutkového stavu věci závisí napadený rozsudek odvolacího soudu (mimo
jiné) na vyřešení otázky hmotného práva spočívající ve skutkovém vymezení
důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru a jeho výkladu a otázky
procesního práva spočívající v rozložení důkazního břemene v řízení o náhradu
újmy způsobené advokátem klientovi v souvislosti s výkonem advokacie. Vzhledem
k tomu, že při řešení první otázky se odvolací soud odchýlil od ustálené
rozhodovací praxe dovolacího soudu a druhá otázka nebyla v rozhodovací praxi
dovolacího soudu dosud ve všech souvislostech vyřešena, je dovolání proti
rozsudku odvolacího soudu podle ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné. Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř.,
které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), Nejvyšší soud
dospěl k závěru, že dovolání žalovaného je opodstatněné. Projednávanou věc je třeba i v současné době posuzovat – vzhledem k tomu, že se
žalobkyně domáhá náhrady škody, která jí měla vzniknout v důsledku nepodání
žaloby na určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru ze dne 24. 7. 2014 – podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů účinném do 31. 12. 2014 (dále jen „zák. práce“), subsidiárně (srov. §
4 zák. práce) též podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů účinném do 29. 12. 2016 (dále též „o. z.“), a dále podle
zákona č.
85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů účinném do 31. 8. 2017 (dále jen „zák. o advokacii“). Podle ustanovení § 16 odst. 1 zák. o advokacii je advokát povinen chránit a
prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny
klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem;
o tom je advokát povinen klienta přiměřeně poučit. Podle odstavce 2 téhož
ustanovení při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě;
je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci
uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné. Podle ustanovení § 24 odst. 1 věty první zák. o advokacii odpovídá advokát
klientovi za újmu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem advokacie. Podle
odst. 3 téhož ustanovení se advokát odpovědnosti podle odstavce 1 zprostí,
prokáže-li, že újmě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí,
které lze na něm požadovat. Odpovědnost za újmu způsobenou advokátem v souvislosti s výkonem advokacie (§
24 odst. 1 zák. o advokacii) vychází z odpovědnosti bez zřetele na zavinění (z
tzv. objektivní odpovědnosti) a je založena na současném splnění předpokladů,
jimiž jsou výkon advokacie, vznik újmy a příčinná souvislost mezi výkonem
advokacie a vznikem újmy. Splnění těchto předpokladů v řízení prokazuje žalobce
(poškozený klient), který tedy musí prokázat, že jeho právo na plnění proti
jeho dlužníkovi existovalo a že při řádném výkonu advokacie by se svého práva u
soudu domohl (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1862/2001). Soud jako předběžnou otázku řeší, zda by klient při
řádném postupu advokáta s žalobou u soudu opravdu uspěl (srov. například
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1862/2001,
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 9. 2009, sp. zn. 25 Cdo 2533/2007, nebo
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2013, sp. zn. 25 Cdo 1181/2012). Podmínku, že výkon advokacie nebyl advokátem činěn řádně, je třeba vždy
posuzovat z hlediska ustanovení § 16 zák. o advokacii. Nesprávný postup advokáta může též spočívat v tom, že v rozporu s dohodou o
zastoupení nepodal žalobu, kterou by nárok klienta včas (v zákonem stanovené
prekluzivní lhůtě) uplatnil u soudu. V řízení o náhradu škody (majetkové újmy)
způsobené tímto pochybením advokáta bude možno učinit závěr o tom, že by klient
při řádném postupu advokáta s žalobou (kdyby byla včas podána) u soudu uspěl,
jen tehdy, pokud žalobce (klient) bude tvrdit a prokáže skutečnosti, ohledně
kterých by ho stíhala povinnost tvrzení a povinnost důkazní v řízení, jež by
jinak bylo při řádném postupu žalovaného (advokáta) podáním žaloby zahájeno. Jinak řečeno, v řízení o náhradu škody způsobené nesprávným postupem advokáta,
jenž spočíval v tom, že advokát v rozporu s dohodou o zastoupení včas (v
zákonem stanovené prekluzivní lhůtě) nepodal žalobu, kterou by klientův nárok
uplatnil u soudu, má žalobce (klient) procesní povinnost tvrdit [srov. § 101
odst. 1 písm. a) o. s. ř.] a prokázat [srov. § 101 odst. 1 písm. b) a § 120
odst. 1 o. s.
ř.] skutečnosti, ohledně nichž by ho podle hmotného práva
zatěžovalo břemeno tvrzení a břemeno důkazní v řízení, které se z důvodu tohoto
nesprávného postupu žalovaného (advokáta) nekonalo; žalovaný (advokát) je
naopak povinen tvrdit a prokazovat skutečnosti, které by v tomto řízení byl na
svoji obranu povinen tvrdit a prokazovat ten, proti němuž měla žaloba směřovat. Právo na náhradu mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru podle
ustanovení § 69 zák. práce může být uplatněno za předpokladu, že zaměstnanec
oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, a že rovněž zpochybnil
žalobou podle ustanovení § 72 zák. práce platnost rozvazovacího právního úkonu,
jestliže již uplynul termín splatnosti náhrady mzdy (§ 141 zák. práce) [srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2208/2000,
uveřejněný pod č. 55/2002 v časopise Soudní judikatura]. V projednávané věci
jde tedy o to, zda při řádném postupu žalovaného (advokáta) při zastupování
žalobkyně (klientky) by uvedené předpoklady pro vznik nároku na náhradu mzdy
byly splněny. Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením
ve zkušební době nebo dohodou může být určena jen rozsudkem vydaným v řízení
podle ustanovení § 72 zák. práce a po marném uplynutí dvouměsíční lhůty uvedené
v tomto ustanovení se soud nemůže otázkou platnosti rozvazovacího úkonu
zabývat, a to ani jako otázkou předběžnou (srov. například rozsudek Nejvyššího
soudu ze dne 12. 6. 2018, sp. zn. 21 Cdo 343/2018, uveřejněný pod č. 79/2019 v
časopise Soudní judikatura a při obdobné právní úpravě v předchozím zákoníku
práce rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 1997, sp. zn. 2 Cdon 475/96,
uveřejněný pod č. 75/1997 v časopise Soudní judikatura nebo již uvedený
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2208/2000). Je
proto na žalobkyni, aby (mimo jiné) prokázala, že by s žalobou na neplatnost
okamžitého zrušení pracovního poměru, kdyby ji žalovaný ve lhůtě podle
ustanovení § 72 zák. práce podal, u soudu uspěla. Rozhodovací praxe dovolacího soudu se ustálila na závěru, že z hmotněprávní
úpravy rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením – z ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zák. práce – vyplývá, že povinnost prokázat, že se zaměstnanec
skutečně dopustil jednání, v němž byl spatřován důvod k okamžitému zrušení
pracovního poměru, a že jde o jednání představující porušení povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci
zvlášť hrubým způsobem, má zaměstnavatel (srov. například rozsudek Nejvyššího
soudu ze dne 18. 12. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1241/2003, nebo rozsudek Nejvyššího
soudu ze dne 24 3. 2010, sp. zn. 21 Cdo 4314/2008, uveřejněný pod č. 5/2011 v
časopise Soudní judikatura); důkazní břemeno k prokázání skutečností, jež
odůvodňují takové rozvázání pracovního poměru, tíží totiž vždy toho, kdo
rozvazovací úkon učinil (žalovaného), nikoli toho, kdo se takové neplatnosti
domáhá (žalobce) [srov. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1981/2016, uveřejněného pod č. 52/2018 Sb. rozh. obč.].
Žalobkyně tedy – má-li prokázat, že by v řízení o neplatnost okamžitého zrušení
pracovního poměru byla úspěšná – musí (má povinnost) v projednávané věci tvrdit
a posléze prokázat, že byla v pracovním poměru u zaměstnavatele O2 Czech
Republic a.s. a že tento zaměstnavatel přistoupil k okamžitému zrušení
pracovního poměru žalobkyně. Svá skutková tvrzení, z nichž dovozuje neplatnost
okamžitého zrušení pracovního poměru, však není povinna prokazovat, neboť
skutečnosti odůvodňující toto rozvázání pracovního poměru v řízení prokazuje
zaměstnavatel a v řízení o náhradu škody způsobené advokátem v souvislosti s
výkonem advokacie žalovaný advokát. Připuštění opačného závěru by mělo za
následek, že by žalobkyně musela prokazovat, že k rozvázání pracovního poměru
nebyl žádný důvod, tj. negativní skutečnosti. Ty však z povahy věci prokazovat
nelze (srov. například důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 8. 7. 2008, sp. zn. 21 Cdo 2875/2007, rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2009, sp. zn. 21
Cdo 246/2008, uveřejněného pod č. 108/2010 Sb. rozh. obč., rozsudku Nejvyššího
soudu ze dne 21. 4. 1998, sp. zn. 26 Cdo 732/98, uveřejněného pod č. 35/1999
Sb. rozh. obč. a rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2011, sp. zn. 26 Cdo
2341/2009). Odvolací soud tedy postupoval v souladu s uvedenými závěry o rozložení
důkazního břemene, poskytl-li u jednání dne 12. 6. 2019 žalovanému poučení o
jeho procesní povinnosti „tvrdit a prokázat, že byl věcně naplněn důvod
okamžitého zrušení pracovního poměru a tedy vědomost žalobkyně o účelové
aktivaci SIM karet“. Podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zák. práce zaměstnavatel může výjimečně
pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy, porušil-li zaměstnanec povinnost
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť
hrubým způsobem. Podle ustanovení § 60 zák. práce v okamžitém zrušení pracovního poměru musí
zaměstnavatel i zaměstnanec skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo
možno zaměnit s jiným. Uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn. Okamžité
zrušení pracovního poměru musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží. Jak vyplývá z uvedených ustanovení, lze důvod k okamžitému zrušení pracovního
poměru použít jen tehdy, jestliže se zaměstnanec dopustil porušení povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci. Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se
k zaměstnancem vykonávané práci patří k základním povinnostem zaměstnance
vyplývajícím z pracovního poměru [srov. § 38 odst. 1 písm. b) zák. práce] a
spočívá v plnění povinností, které jsou stanoveny právními předpisy (zejména
ustanoveními § 301 a § 302 - 304 zák. práce), pracovním řádem nebo jiným
vnitřním předpisem zaměstnavatele, pracovní nebo jinou smlouvou nebo pokynem
nadřízeného vedoucího zaměstnance. Základní povinnosti zaměstnance představují
ve své obecnosti mravní imperativ kladený na každého zaměstnance, jenž ve svém
obsahu znamená též určitou míru loajality k zaměstnavateli.
Nejde-li však o
výše zmíněné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících
se k zaměstnancem vykonávané práci, nelze ostatní jednání zaměstnance posuzovat
jako jednání, na něž by dopadaly povinnosti vyplývající z pracovněprávního
vztahu. V ustálené rozhodovací praxi dovolacího soudu nejsou pochybnosti o tom, že
důvod okamžitého zrušení pracovního poměru proto musí být uveden nejen tak, aby
bylo zřejmé, který z důvodů uvedených v ustanovení § 55 odst. 1 zák. práce byl
uplatněn, ale současně takovým způsobem, aby bylo nepochybné, v jakém
konkrétním jednání zaměstnance je spatřován; jen taková konkretizace použitého
důvodu po skutkové stránce zajišťuje, že nevzniknou pochybnosti o tom, z jakého
důvodu byl pracovní poměr okamžitě zrušen, a že důvod nebude možné dodatečně
měnit. Skutečnosti, které byly důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru,
přitom není potřebné rozvádět do všech podrobností, neboť pro neurčitost a
nesrozumitelnost projevu vůle je okamžité zrušení pracovního poměru neplatné
jen tehdy, kdyby se nedalo ani výkladem projevu vůle zjistit, proč byl pracovní
poměr okamžitě zrušen (srov. například rozsudek býv. Nejvyššího soudu ze dne
30. 11. 1967, sp. zn. 6 Cz 193/67, uveřejněný pod č. 34/1968 Sb. rozh. obč.,
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 1996, sp. zn. 2 Cdon 198/96,
uveřejněný pod č. 35/1998 v časopise Soudní judikatura nebo rozsudek Nejvyššího
soudu ze dne 7. 12. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4030/2010). U důvodu podle § 55 odst. 1 písm. b) zák. práce je třeba věnovat přesnému popisu vytýkaného skutku
zvýšenou pozornost, aby byla možná jeho přesná individualizace, je třeba uvést
konkrétní údaje o tom, kdy, kde, jakým jednáním a která konkrétní povinnost
měla být porušena (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2016, sp. zn. 21 Cdo 4902/2014). Právní jednání se posuzuje podle svého obsahu (§ 555 odst. 1 o. z.). Každý
projev vůle (výslovný nebo konkludentní) se vykládá podle úmyslu (záměru)
jednajícího, jestliže druhá strana takový úmysl (záměr) poznala nebo o něm
musela vědět; není-li možné zjistit úmysl (záměr) jednajícího, přisuzuje se
jednajícímu v projevu vůle takový úmysl (záměr), jaký by mu zpravidla
přikládala (rozumí se v dobré víře a v souladu s dobrými mravy) osoba v
postavení toho, jemuž je projev vůle určen (srov. § 556 odst. 1 o. z.). Kromě
úmyslu (záměru) jednajícího (ve zjištěné nebo přisouzené podobě) se při výkladu
projevu vůle přihlíží také k „praxi zavedené mezi stranami v právním styku“, k
tomu, co projevu vůle předcházelo, a k tomu, jak strany daly následně najevo,
jaký obsah a význam projevu vůle přikládají (srov. § 556 odst. 2 o. z.). Byl-li
při výslovném projevu vůle použit výraz, který sám o sobě připouští různý
výklad, a nepodaří-li se výše uvedeným postupem vyjasnit projev vůle, měl by se
podle ustanovení § 557 o. z. vyložit „k tíži toho, kdo výrazu použil jako
první“. Pro oblast pracovněprávních vztahů však z ustanovení § 18 zák. práce
vyplývá, že se použije „výklad pro zaměstnance nejpříznivější“ a že se tedy
ustanovení § 557 o. z.
v pracovněprávních vztazích nepoužije; výraz, který
připouští různý výklad, se proto ve smyslu ustanovení § 18 zák. práce vyloží (z
hlediska obsahu a významu právního jednání v pracovněprávních vztazích)
způsobem, který je co nejpříznivější pro zaměstnance. Výklad projevu vůle může
směřovat jen k objasnění jeho obsahu, tedy ke zjištění toho, co bylo skutečně
projeveno. Pomocí výkladu projevu vůle nelze „nahrazovat“ nebo „doplňovat“
vůli, kterou zaměstnanec nebo zaměstnavatel (popřípadě jiný subjekt
pracovněprávních vztahů) neměl nebo kterou sice měl, ale neprojevil ji. Výkladem projevu vůle není dovoleno ani měnit smysl jinak jasného
pracovněprávního jednání (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2017,
sp. zn. 21 Cdo 3480/2016, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2017,
sp. zn. 21 Cdo 5281/2016). Na rozdíl od právní úpravy v předchozím občanském zákoníku [zákoně č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, účinném do 31. 12. 2013
(dále též „obč. zák.“)], podle níž bylo třeba právní úkony vyjádřené slovy
vykládat nejenom podle jejich jazykového vyjádření, ale zejména též podle vůle
toho, kdo právní úkon učinil, není-li tato vůle v rozporu s jazykovým projevem
(srov. ustanovení § 35 odst. 2 obč. zák.), a ve vztahu k níž dovolací soud ve
své ustálené judikatuře dovodil, že podmínkou pro přihlédnutí k vůli účastníků
je to, aby nebyla v rozporu s tím, co plyne z jazykového vyjádření úkonu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 1998, sp. zn. 25 Cdo
1650/98, uveřejněný v časopise Právní rozhledy, č. 7, roč. 1999, s. 386 nebo
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2002, sp. zn. 25 Cdo 1116/2001),
právní úprava v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinném od 1. 1. 2014,
opouští – jak vyplývá i z důvodové zprávy k tomuto zákonu – důraz na formální
hledisko projevu, typický pro předchozí občanský zákoník (srov. zejména
ustanovení § 35 odst. 2 obč. zák.), a klade větší důraz na hledisko skutečné
vůle jednajících osob. Základním hlediskem pro výklad právního jednání je tedy
podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 úmysl jednajícího (popřípadě
– u vícestranných právních jednání – společný úmysl jednajících stran), byl-li
takový úmysl druhé straně (adresátovi projevu vůle) znám, anebo musela-li
(musel-li) o něm vědět. Při zjišťování tohoto úmyslu je třeba vycházet z
hledisek uvedených v ustanovení § 556 odst. 2 o. z. a přihlédnout též k praxi
zavedené mezi stranami v právním styku, k tomu, co právnímu jednání
předcházelo, i k tomu, jak strany následně daly najevo, jaký obsah a význam
právnímu jednání přikládají. Teprve v případě, že ani za použití uvedených
výkladových pravidel nelze zjistit úmysl jednajícího, se uplatní objektivní
metoda interpretace a projevu vůle se přisuzuje význam, jaký by mu zpravidla
přikládala osoba v postavení toho, jemuž je projev vůle určen (srov. již
uvedený rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2017, sp. zn. 21 Cdo 5281/2016). K otázce skutkového vymezení důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru ze dne
24. 7.
2014 odvolací soud v odůvodnění napadeného rozsudku napřed zopakoval
závěr, k němuž dospěl ve svém předchozím zrušovacím rozhodnutí, o tom, že
„okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné (správně mělo být: není platné)
z formálních důvodů a soudu prvního stupně bylo uloženo zabývat se jeho věcnou
stránkou, tedy zda jsou splněny v něm uvedené specifické důvody“. V rozporu s
tím však následně z důvodu obsahových nedostatků okamžitého zrušení pracovního
poměru uzavírá, že by žalobkyně s žalobou na neplatnost okamžitého zrušení
pracovního poměru byla úspěšná, resp. že by soud „shledal okamžité zrušení
pracovního poměru neplatným“ [okamžitému zrušení pracovního poměru odvolací
soud vytýká, že „v něm není konkretizována podrobná kontrola, kterou prý
provedl na přelomu června a července 2014 zaměstnavatel žalobkyně (O2) a
zjistil, že obchodní zástupci nebo spolupracovníci společnosti WMP Mobil, spol. s r. o. se v rozporu se smluvním vztahem uzavřeným mezi touto firmou a O2
podíleli na účelových aktivacích SIM karet, a že tak činili s vědomím (či
vědomým souhlasem) žalobkyně“, že „zaměstnavatel žalobkyně k okamžitému zrušení
pracovního poměru nepřiložil a žalobkyni nepředal zápis z této kontroly, ani na
něj neodkázal, a navíc… žádný takový zápis nevyhotovil“, a že „škoda, která
vznikla v důsledku účelových aktivací SIM karet, byla v okamžitém zrušení
pracovního poměru vyčíslena na 3 267 645 Kč, aniž by byla provedena její
kalkulace“]. Závěry odvolacího soudu o skutkovém vymezení důvodu okamžitého
zrušení pracovního poměru jsou tedy vnitřně rozporné a z toho důvodu
nesrozumitelné. Z odůvodnění rozsudku odvolacího soudu, které nevyhovuje
požadavkům stanoveným ustanovením § 157 odst. 2 o. s. ř., proto nevyplývá, k
jakému závěru ohledně určitosti skutkového vymezení důvodu okamžitého zrušení
pracovního poměru odvolací soud dospěl, popřípadě jaké jednání žalobkyně, jímž
se měla dopustit porušení pracovních povinností, se stalo důvodem zrušovacího
projevu zaměstnavatele. Obdobný logický rozpor, který způsobuje nesrozumitelnost rozsudku odvolacího
soudu, obsahují i závěry týkající se toho, zda k „účelovým aktivacím SIM karet“
docházelo „s vědomím, resp. vědomým souhlasem“ žalobkyně. Odůvodnění rozsudku i
zde obsahuje dva vzájemně si odporující závěry, jestliže odvolací soud na jedné
straně říká, že „nebylo prokázáno, že, jak je uvedeno v okamžitém zrušení
pracovního poměru, na základě dalších (blíže nespecifikovaných a
nepředložených) podkladů a informací zaměstnavatel zjistil, že žalobkyně o
účelových aktivacích SIM karet věděla a byly prováděny s jejím vědomým
souhlasem“, a v rozporu s tím v následující větě uvádí, že „v důsledku
účelových aktivací docházelo k neoprávněnému vyplácení odměn v nesdělené výši
ve prospěch blíže nespecifikovaných obchodních partnerů, a nevyčíslené
variabilní složky mzdy žalobkyně, a to s jejím vědomím, resp. vědomým
souhlasem“. Uvedená nesrozumitelnost rozsudku odvolacího soudu způsobuje, že nelze
posoudit, zda za jinou vadu řízení, která mohla mít za následek nesprávné
rozhodnutí (§ 242 odst. 3 věta druhá o. s.
ř.), lze považovat též dovolatelem
vytýkaný postup odvolacího soudu, který nezohlednil a nehodnotil žalovaným
navržený důkaz „CD“ obsahujícím „Operační report“, který je databází obsahující
jednotlivé účastníky a SIM karty, z níž lze „vyfiltrovat“ jednotlivé aktivace
SIM karet s ohledem na jednotlivé obchodní partnery zaměstnavatele a jim
přidělené manažery zaměstnavatele. Protože napadený rozsudek odvolacího soudu není – jak vyplývá z výše uvedeného
– správný a protože nejsou dány podmínky pro zastavení dovolacího řízení, pro
odmítnutí dovolání ve věci samé, pro zamítnutí dovolání a ani pro změnu
rozsudku odvolacího soudu, Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu zrušil (§
243e odst. 1 o. s. ř.) a věc vrátil odvolacímu soudu (Městskému soudu v Praze)
k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věta první o. s. ř.). Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci
rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale
znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1 a § 243g odst. 1 část první
věty za středníkem a věta druhá o. s. ř.). Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.