Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 5180/2016

ze dne 2016-12-14
ECLI:CZ:NS:2016:22.CDO.5180.2016.1

22 Cdo 5180/2016

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala

Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve

věci žalobců: a) A. G. a b) S. K., zastoupených Mgr. Martinou Vévodovou,

advokátkou se sídlem v Olomouci, Slovenská 539/12, proti žalovaným: 1) J. Z. a

2) A. B., oběma zastoupeným Mgr. Antonínem Novákem, advokátem se sídlem v

Olomouci – Hodolanech, tř. Kosmonautů 989/8, o zrušení a vypořádání

spoluvlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp.

zn. 12 C 391/2010, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v

Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 2. června 2016, č. j. 69 Co 107/2016-367,

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 2. června 2016,

č. j. 69 Co 107/2016-367, se ruší a věc se vrací Krajskému soudu v Ostravě –

pobočce v Olomouci k dalšímu řízení.

Okresní soud v Olomouci (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 1.

12. 2015, č. j. 12 C 391/2010-242, zrušil spoluvlastnictví účastníků k pozemku

parc. č. st. 215, jehož součástí je budova, a k pozemku parc. č. 66/52 (dále

jen „předmětné pozemky“), vše zapsané v katastru nemovitostí vedeného u

Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, na LV

č. 67 pro obec O. a k. ú. L. (výrok I.), přikázal předmětné pozemky do

spoluvlastnictví žalobcům s tím, že id. podíl žalobce a) činí ? a id. podíl

žalobkyně b) činí ? (výrok II.), uložil žalobci a) povinnost uhradit žalovanému

1) na vypořádání spoluvlastnictví částku 1 968 750 Kč, a to ve lhůtě do 60 dnů

od právní moci rozsudku (výrok III.), uložil žalobci a) povinnost uhradit

žalované 2) na vypořádání spoluvlastnictví částku 1 181 250 Kč, a to ve lhůtě

do 60 dnů od právní moci rozsudku (výrok IV.), a rozhodl o náhradě nákladů

řízení (výroky V. a VI.). Soud prvního stupně uvedl, že žaloba je důvodná,

neboť žalobci jako spoluvlastníci předmětných pozemků nehodlali setrvat ve

spoluvlastnictví. Vypořádání reálným rozdělením věcí nebylo požadováno. V

řízení doložil žalobce a) potvrzení banky o „předschválení“ hypotečního úvěru

včetně potvrzení zůstatku na účtu, takže byl splněn předpoklad, aby mohla být

za zrušení spoluvlastnického podílu žalovaným fakticky poskytnuta přiměřená

náhrada. S ohledem na okolnosti případu a účelné využití věci soud rozhodl o

přikázání věci do spoluvlastnictví žalobcům, když neshledal důvody pro

zamítnutí žaloby. K zamítnutí žaloby nemohou vést subjektivní obavy žalovaných

o skutečném a včasném vyplacení náhrad za jejich podíly, když zdroj finančních

prostředků žalobce a) provedenými důkazy prokázal. Ohledně náhrady vyšel soud

prvního stupně ze znaleckého posudku, podle něhož je celková obvyklá cena

nemovitostí 6 300 000 Kč.

K odvolání žalovaných Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (dále jen

„odvolací soud“) rozsudkem ze dne 2. 6. 2016, č. j. 69 Co 107/2016-367,

rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I., II., III., IV. a VI. potvrdil

(výrok I.), a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (výroky

II. a III.). Odvolací soud uvedl, že důvodem pro zamítnutí žaloby nemohou být v

posuzovaném případě podmínky na realitním trhu, a tak žalobci jsou oprávněni

domáhat se zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, když jejich aktivní

legitimace je prokázána darovací smlouvou, kterou na ně převedla

spoluvlastnický podíl jejich matka. Z hlediska vypořádání odvolací soud uvedl,

že nepřichází do úvahy rozdělení společné věci, když dům nelze dělit

vertikálně, přičemž průběh řízení i stanoviska účastníků vyloučila vypořádání

spoluvlastnictví rozdělením na jednotky, neboť v takovém případě by zůstalo

spoluvlastnictví zachováno na společných částech nemovité věci a pozemku.

Povaha vztahu účastníků ve spoluvlastnictví jasně dokazuje, že tímto způsobem

vypořádání by mezi nimi nedošlo k odstranění existujících animozit. Rozdělení

společné věci na bytové jednotky rovněž žádný z účastníků řízení nežádal.

Vzhledem k tomu shledal správným závěr soudu prvního stupně, že je možné

vypořádat spoluvlastnictví přikázáním předmětných pozemků do spoluvlastnictví

žalobcům za přiměřenou náhradu žalovaným. Přisvědčil výhradě, že právní

předchůdkyně žalobců po celou dobu, kdy v řízení vystupovala, nijak nedoložila,

že by byla reálně schopna žalovaným zaplatit přiměřenou náhradu za jejich

spoluvlastnické podíly. Žalobce a) prokázal solventnost potvrzením

Raiffeisenbank, že má „předschválený“ limit hypotečního úvěru ve výši 2 817 000

Kč, přičemž tato nabídka byla platná do 15. 10. 2015. Soud prvního stupně

žalobě vyhověl, když i po uplynutí doby platnosti nabídky dovodil z potvrzení

banky, že žalobce doložil zdroj finančních prostředků. Po výzvě odvolacího

soudu podle § 118a odst. 3 občanského soudního řádu, jemuž nebránila ani

koncentrace řízení podle § 118b občanského soudního řádu, doložil žalobce a) v

písemné formě úvěrovou smlouvu ze dne 30. 5. 2016, kterou byl doložen závazek

banky poskytnout žalobci a) hypoteční úvěr do výše 3 150 000 Kč. Odvolací soud

dospěl k závěru, že žalobce a) nade vši pochybnost prokázal svou solventnost.

Přiměřená náhrada byla správně stanovena podle znaleckého posudku, v němž

soudní znalkyně vzala v úvahu parametry rozhodující o ceně na trhu realit.

Posudek je přesvědčivý, závěry jsou náležitě odůvodněny a podloženy obsahem

nálezu. Cena stanovená znalkyní je cenou reálně vyjadřující, jaká přiměřená

náhrada náleží žalovaným za jejich spoluvlastnické podíly, a to i pro

rozhodování odvolacího soudu. Žalovanými uváděný „raketový nárůst“ ceny

předmětných pozemků se ocitl pouze v obecném tvrzení bez uvedení relevantních

skutečností. Nad nimi však jednoznačně převážil věcný a na profesionálních

argumentech postavený znalecký posudek. Lhůta k zaplacení je delší než zákonná

z důvodu zaplacení prostřednictvím hypotečního úvěru.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní dovolání, které považují za

přípustné podle § 237 občanského soudního řádu, neboť odvolací soud se při

řešení právní otázky odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu.

Žalovaní nesouhlasí s tím, že odvolací soud připustil důkazní návrhy žalobce

ohledně jeho solventnosti. Domnívají se, že došlo k prolomení koncentrace

řízení, přičemž zdůrazňují, že bylo povinností stran přijmout stav řízení, v

němž se věc nacházela v době jejich vstoupení do řízení. Dále nesouhlasí s

odvolacím soudem, že samotným doložením úvěrové smlouvy došlo k prokázání

solventnosti žalobce a) uhradit náhradu za spoluvlastnické podíly. Namítají, že

v souladu s Listinou základních práv a svobod je jen takový postup, kdy bude

mít soud naprosto neochvějnou jistotu, že náhrady za přikázané podíly na

nemovitosti budou zcela určitě uhrazeny. Náhrada za odnětí vlastnického práva

se má žalovaným dostat ihned, přičemž poukazují na riziko nesolventnosti

žalobců. Nesouhlasí také s tím, že jim nebylo umožněno provedení opakovaně

navrhovaných důkazů k prokázání solventnosti žalobců. Odvolací soud rovněž

pochybil, pokud vycházel při stanovení výše částek pro vypořádání z více jak

rok starého znaleckého posudku, který byl již zcela neaktuální. Takový postup

je v rozporu s rozhodnutím Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 22 Cdo 3555/2009.

Vytýká-li odvolací soud žalovaným, že měli v případě pochybností přednést

náležité důkazy, pak zdůrazňují, že k tomu neměli dostatek prostoru. Uplatňují

také výhradu vůči postupu soudů obou stupňů, které se nevěnovaly jejich

námitce, že původní žalobkyně, jakož i žalobci nejsou vlastníky předmětných

pozemků. Původní žalobkyně totiž měla nabýt předmětné pozemky od svého manžela,

který však v té době podle všeho trpěl Alzheimerovou chorobou, takže nemohlo

dojít k platnému darování předmětných pozemků. Poukazují na projev Alzheimerovy

choroby, která významně ovlivňuje myšlení jedince. Namítají také, že soudy

tolerovaly předkládání důkazů žalující stranou těsně před jednáním, takže se s

nimi nemohli řádně seznámit, to se zejména týká předložené úvěrové smlouvy.

Stejně tak byla tolerována dlouhodobá nečinnost žalobců při pokusu o soudní

smír. Na závěr dodávají, že celé prvoinstanční řízení bylo vedeno neracionálně,

byla nařizována neúčelná jednání, což se projevilo i v rozhodnutí o náhradě

nákladů řízení, které žalovaní považují vzhledem k okolnostem a průběhu řízení

za mimořádně nespravedlivé. Navrhují, aby dovolací soud zrušil rozsudky soudů

obou stupňů a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalobci se k dovolání nevyjádřili.

Nejvyšší soud jako dovolací soud projednal věc podle zákona č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“),

neboť řízení v projednávané věci bylo zahájeno přede dnem 1. 1. 2014 (srovnej

článek II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.).

Podle § 3028 odst. 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tímto

zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. Není-

li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry

týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a

povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však

posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Jelikož o zrušení spoluvlastnictví bylo odvolacím soudem rozhodováno po 1. 1.

2014, postupoval dovolací soud podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku (dále jen „o. z.“) – [k tomu srovnej rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2015, sp. zn. 22 Cdo 1450/2015 (uveřejněný pod

č. 5/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozh. obč.)].

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 241a odst. 1 – 3 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že

rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V

dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti

kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení

důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti

dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Důvod

dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá

za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení.

Dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu, ve kterém byl

jeho výrok napaden (§ 242 odst. 1 o. s. ř.). Rozhodnutí odvolacího soudu lze

přezkoumat jen z důvodu vymezeného v dovolání. Je-li dovolání přípustné,

dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2

písm. a) a b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny (§

242 odst. 3 o. s. ř.).

Dovolací soud se v první řadě zaměřil na námitku žalovaných, že se soudy obou

stupňů nevypořádaly s jejich zásadní námitkou týkající se pasivní (správně

aktivní) legitimace žalobců, když poukázali na skutečnost, že právní

předchůdkyně žalobců nemohla na žalobce platně převést vlastnické právo k

předmětným pozemkům, neboť sama se nikdy nestala platně jejich vlastníkem.

Ačkoliv nedostatek odůvodnění je ve své podstatě vadou řízení, dovolatelé

obsahově vystihují obsah otázky procesního práva [srovnej např. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 9. 9. 2014, sp. zn. 22 Cdo 3332/2014, nebo usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2014, sp. zn. 22 Cdo 4553/2014 (obě dostupná na

www.nsoud.cz)]; dovolací soud shledal v této otázce dovolání přípustným a

zároveň důvodným, neboť se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu.

Podle § 157 odst. 2 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, soud v odůvodnění

rozsudku uvede, čeho se žalobce (navrhovatel) domáhal a z jakých důvodů a jak

se ve věci vyjádřil žalovaný (jiný účastník řízení), stručně a jasně vyloží,

které skutečnosti má prokázány a které nikoliv, o které důkazy opřel svá

skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, proč

neprovedl i další důkazy, jaký učinil závěr o skutkovém stavu a jak věc

posoudil po právní stránce; není přípustné ze spisu opisovat skutkové přednesy

účastníků a provedené důkazy. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozsudku bylo

přesvědčivé. Odůvodnění uvedené v písemném vyhotovení rozsudku musí být v

souladu s vyhlášeným odůvodněním.

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 30. 7. 2013, sp. zn. 30 Cdo 1277/2013

(uveřejněném pod č. C 12 788 a 12 789 v Souboru civilních rozhodnutí a

stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck – dále jen „Soubor“), uvedl, že „pokud

nejde o situaci, kdy právní řešení bez dalšího vyplývá ze zákonného textu,

obecný soud musí v odůvodnění dostatečným způsobem vysvětlit své úvahy (nález

Ústavního soudu ze dne 17. 8. 2005, sp. zn. I. ÚS 403/03). V odůvodnění

(písemného vyhotovení) rozsudku musí soud při právním posouzení věci poukázat

na konkrétní právní předpis, ze kterého právní posouzení dovozuje. Pokud soud

nedostojí této zásadě, je rozhodnutí nepřezkoumatelné (srov. např. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2001, sp. zn. 29 Cdo 2418/99). Přitom zákonem (v

již zmíněném § 157 odst. 2 o. s. ř.) vyžadované náležitosti odůvodnění

písemného vyhotovení rozsudku stran právního posouzení věci nemohou spočívat v

pouhém odkazu (výčtu) právních předpisů či příslušných pravidel chování, jichž

bylo soudem v rozsouzené věci užito, ale je nezbytné také v důvodech rozhodnutí

vyložit právně kvalifikační úvahu tak, aby bylo zřejmé, která konkrétní právní

pravidla chování a z jakých důvodů byla na zjištěný skutkový stav použita, a to

včetně případné (blíže specifikované) relevantní judikatury obecných soudů či

příslušného nálezu Ústavního soudu, jenž byl zaujat ve skutkově obdobné věci a

je třeba jej reflektovat s ohledem na čl. 89 odst. 2 Ústavy“.

V rozsudku ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. 28 Cdo 4118/2010 (uveřejněném pod č. C 9

820 a 9 821 v Souboru), Nejvyšší soud zdůraznil, že „jedním z principů

představujících neopomenutelnou součást práva na spravedlivý proces je

povinnost soudů svá rozhodnutí řádně odůvodnit, přičemž se musejí vypořádat s

námitkami uplatněnými účastníky řízení, a to způsobem odpovídajícím míře jejich

závažnosti. Pokud soudy této zákonné povinnosti nedostojí, a to jednak tím, že

se zjištěnými skutečnostmi nebo tvrzenými námitkami nezabývají vůbec, nebo se s

nimi vypořádají nedostatečným způsobem, založí tím nepřezkoumatelnost jimi

vydaných rozhodnutí“ [k těmto závěrům se pak Nejvyšší soud přihlásil souhrnně v

rozsudku ze dne 20. 4. 2016, sp. zn. 22 Cdo 3332/2015 (dostupném na

www.nsoud.cz)].

Podle § 1140 odst. 1 a 2 o. z. nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví

setrvat. Každý ze spoluvlastníků může kdykoli žádat o své oddělení ze

spoluvlastnictví, lze-li předmět spoluvlastnictví rozdělit, nebo o zrušení

spoluvlastnictví. Nesmí tak ale žádat v nevhodnou dobu nebo jen k újmě

některého ze spoluvlastníků.

Podle § 1143 o. z. nedohodnou-li se spoluvlastníci o zrušení spoluvlastnictví,

rozhodne o něm na návrh některého ze spoluvlastníků soud. Rozhodne-li soud o

zrušení spoluvlastnictví, rozhodne zároveň o způsobu vypořádání spoluvlastníků.

Z uvedených ustanovení vyplývá, že zrušení a vypořádání spoluvlastnictví se

může soudně domáhat jeden nebo více spoluvlastníků, přičemž již dřívější

judikatura Nejvyššího soudu zdůraznila, že se tohoto řízení musí účastnit

všichni spoluvlastníci [k tomu srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9.

1966, sp. zn. 4 Cz 79/66 (uveřejněný pod č. 16/1967 Sbírky soudních rozhodnutí

a stanovisek, rozh. obč.)]. Pro vyhovění žaloby na zrušení a vypořádání

spoluvlastnictví je nejdříve nezbytné zodpovědět předběžnou otázku, zdali jsou

všichni spoluvlastníci účastníky řízení, přičemž obzvláště v situaci, kdy je

zpochybněno spoluvlastnické právo některého z účastníků, je nezbytné se i touto

otázkou řádně vypořádat.

V posuzovaném případě žalovaní v odvolání namítali, že žalobci nejsou

spoluvlastníky předmětných pozemků, neboť na jejich právní předchůdkyni nikdy

nepřešlo vlastnické právo z jejího manžela z toho důvodu, že její manžel v

okamžiku převodu trpěl Alzheimerovou chorobou, která mu bránila v posouzení

vážnosti právního úkonu (darovací smlouvy). Odvolací soud se však otázkou

vlastnického práva žalobců ke spoluvlastnickému podílu na předmětných

pozemcích, a námitkami žalovaných, v úplnosti nevypořádal, když toliko uvedl,

že žalobci jsou aktivně věcně legitimování, neboť nabyli vlastnické právo od

své právní předchůdkyně na základě darovací smlouvy. Takové právní posouzení je

nicméně neúplné, neboť aby mohlo dojít k platnému nabytí vlastnického práva

žalobci na základě převodu darovací smlouvou, musela by být jejich právní

předchůdkyně spoluvlastnicí předmětných pozemků, tedy musela by sama platně

nabýt spoluvlastnický podíl od svého manžela. Jednal-li by však její manžel v

duševní poruše, která by jej k tomuto právnímu úkonu činila neschopným, pak by

byl právní úkon absolutně neplatný, k němuž je soud povinen přihlédnout z

úřední povinnosti [srovnej § 38 odst. 2 a § 40a a contrario zákona č. 40/1964

Sb., občanský zákoník (dále též „obč. zák.“)]. V důsledku absolutně neplatného

právního úkonu by se právní předchůdkyně žalobců nestala spoluvlastnicí

předmětných pozemků a nemohla by následně sama bez dalšího platně převést

vlastnické právo na žalobce, kteří by tak nebyli aktivně věcně legitimováni; to

vyjma případů, kdy by se uplatnily závěry o nabývání od neoprávněného

formulované např. v rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního

kolegia Nejvyšší soudu ze dne 9. 3. 2016, sp. zn. 31 Cdo 353/2016 (dostupného

na www.nsoud.cz). S ohledem na uvedené je právní posouzení odvolacího soudu

neúplné, a tudíž i nesprávné, dovolací důvod nesprávného právního posouzení byl

proto uplatněn právem (§ 241a odst. 1 o. s. ř.).

Žalovaní dále namítají, že odvolací soud v rozporu s ustálenou rozhodovací

praxí dovolacího soudu posoudil otázku solventnosti žalobce a).

Tato námitka přípustnost dovolání nezakládá, neboť rozhodnutí je v souladu s

ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu.

Podle § 1147 o. z. není-li rozdělení společné věci dobře možné, přikáže ji soud

za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. Nechce-li věc žádný ze

spoluvlastníků, nařídí soud prodej věci ve veřejné dražbě; v odůvodněném

případě může soud rozhodnout, že věc bude dražena jen mezi spoluvlastníky.

Ačkoliv z § 1147 o. z. vyplývá toliko jediná přímá podmínka pro přikázání

společné věci za náhradu, a to zájem spoluvlastníka o přikázání věci do jeho

výlučného vlastnictví, již dřívější judikatura ve vztahu k § 142 odst. 1 obč.

zák. tuto podmínku pojímala šířeji, když vedle zkoumání vůle účastníka

zdůraznila potřebu zkoumat také jeho solventnost (schopnost zaplatit přiměřenou

náhradu za vypořádací podíl žalovaných). Takový postup totiž zajistí, že se

každému ze spoluvlastníků dostane majetkové hodnoty odpovídající hodnotě jeho

spoluvlastnického podílu a naopak zamezí tomu, že spoluvlastník, jemuž by byla

přisouzena náhrada, by při nesolventnosti spoluvlastníka, který se stal

výlučným vlastníkem, musel náhradu vymáhat exekučně, a to ještě ne vždy úspěšně

[srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2008, sp. zn. 22 Cdo

1305/2007 (uveřejněný v časopise Soudní rozhledy, 2009, č. 7, str. 264), nebo

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2014, sp. zn. 22 Cdo 1340/2014

(dostupné na www.nsoud.cz)].

Ke stejným závěrům jako dřívější judikatura již ve vztahu k § 1147 větě druhé

o. z. dospěl i Krajský soud v Ostravě, který v rozsudku ze dne 8. 4. 2014, sp.

zn. 11 Co 698/2014 (uveřejněném pod č. 4/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek, rozh. obč.), dovodil, že „pojem ‚nechce-li‘ obsažený v této větě je

nutno vyložit nejen tak, že žádný z účastníků nemá o věc zájem, ale v širším

pojetí tak, že i když účastník zájem má a nemá finanční prostředky k zaplacení

vypořádacího podílu, má se za to, že věc nechce.“

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 15. 6. 2016, sp. zn. 22 Cdo 1942/2016

(dostupném na www.nsoud.cz), dovodil, že „solventnost spoluvlastníka, jemuž má

být věc přikázána do výlučného vlastnictví, má být v zásadě prokázána již k

okamžiku vydání soudního rozhodnutí. Účastník tedy musí s finančními prostředky

odpovídajícími vypořádacímu podílu disponovat nebo musí relevantně prokázat, že

je schopen si finanční prostředky opatřit (například závazným příslibem půjčky

či poskytnutím úvěru). Toliko výjimečně je možné spoluvlastníku přikázat

společnou věc, ačkoliv finančními prostředky nezbytnými na vyplacení

vypořádacího podílu v době rozhodnutí nedisponuje, za předpokladu, že z

dokazování vyplyne jednoznačný závěr, že daný spoluvlastník potřebné finanční

prostředky v přiměřené době získá (například probíhá-li dědické řízení, po

jehož skončení by měl spoluvlastník patřičné finanční prostředky zdědit, či má-

li finanční prostředky po omezenou dobu fixované na spořicím účtu či

dluhopisovém listu). Zde se ovšem jedná vždy o přísné posouzení individuálních

skutečností a hodnocení důkazů v konkrétní věci. Není-li tedy najisto

postaveno, že spoluvlastník finančními prostředky již disponuje či je v

přiměřené době získá, pak podmínka solventnosti není splněna. Nelze totiž na

druhého spoluvlastníka, jemuž má připadnout vypořádací podíl, přenášet riziko,

že by musel náhradu vymáhat exekučně.“

Nejvyšší soud v uvedeném rozsudku rovněž poukázal na nález Ústavního soudu ze

dne 2. 2. 2005, sp. zn. II. ÚS 494/03 (dostupný na http://nalus.usoud.cz), v

němž Ústavní soud zdůraznil, že v řízení musí být prokázáno, zda jsou splněny

veškeré předpoklady pro to, aby za zrušení spoluvlastnického podílu mohla být i

fakticky poskytnuta přiměřená náhrada, přičemž naplnění kritéria solventnosti

nemůže být založeno pouhou úvahou soudu, ale musí mít jednoznačnou oporu v

učiněných skutkových zjištěních; opačný postup může znamenat zásah do práva

vlastnit majetek, neboť není garantováno, že vlastník bude svého vlastnického

práva zbaven při poskytnutí přiměřené náhrady.

V neposlední řadě Nejvyšší soud v uvedeném rozsudku zdůraznil, že podle § 160

odst. 1 o. s. ř. je zpravidla lhůta ke splnění povinnosti (tzv. pariční lhůta)

tří dny od právní moci rozsudku. Soud sice může určit delší lhůtu ke splnění

povinnosti nebo může stanovit, že peněžité plnění se může stát ve splátkách,

jejichž výši a podmínky splatnosti určí, měl by ale mít na zřeteli, že se již

jedná o výjimku, pro jejíž uplatnění by měly svědčit konkrétní okolnosti

případu a racionální důvody zohledňující zejména povahu projednávané věci,

přiznaný nárok a osobní poměry účastníků [k tomu srovnej rozhodnutí Nejvyššího

soudu ze dne 7. 4. 1966, sp. zn. 5 Cz 126/65 (uveřejněné pod č. 67/1966 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek, rozh. obč.)]. Soudy musí s ohledem na

konkrétní okolnosti případu zvážit, zda využití této možnosti nezaloží

nespravedlivou rovnováhu mezi zájmy sporných stran. V poměrech vypořádání

spoluvlastnictví by pak neměly soudy opomenout skutečnost, že osoba, jíž byla

přiznána náhrada, byla soudním rozhodnutím zbavena svého vlastnického práva, a

proto by jí náhrada za odnětí jejího vlastnického práva měla být přiznána v

přiměřené – byť s ohledem na konkrétní okolnosti případu ne vždy nutně třídenní

– lhůtě.

V posuzovaném případě odvolací soud přisvědčil odvolací námitce, že právní

předchůdkyně žalobců po celou dobu, kdy v řízení vystupovala, nijak nedoložila,

že by byla reálně schopna žalovaným zaplatit přiměřenou náhradu za jejich

spoluvlastnické podíly. Ve vztahu k žalobci a) soud prvního stupně odůvodnil

jeho solventnost potvrzením Raiffeisenbank o „předschváleném“ limitu

hypotečního úvěru ve výši 2 817 000 Kč. Jelikož odvolacímu soudu uvedené

potvrzení nepostačovalo, když ostatně lhůta, po kterou měl příslib k poskytnutí

úvěru platit, již uplynula, vyzval žalobce a) podle § 118a odst. 3 o. s. ř.,

aby doložil svou solventnost. Žalobce a) nato odvolacímu soudu předložil

úvěrovou smlouvu ze dne 30. 5. 2016, kterou se úvěrující banka zavázala žalobci

a) poskytnout hypoteční úvěr do výše 3 150 000 Kč. Odvolací soud na základě

toho shledal podmínku solventnosti splněnou.

Dovolací soud závěry odvolacího soudu přezkoumal, přičemž neshledal, že by byly

nepřiměřené. Odvolací soud zřetelně vysvětlil, na základě jakých skutečností

uzavřel, že je žalobce a) solventní, přičemž jeho závěry jsou souladné s výše

uvedenou rozhodovací praxí dovolacího soudu. Naopak nemůže obstát argumentace

žalovaných, že k přikázání společné věci do výlučného vlastnictví za náhradu

může dojít pouze tehdy, dojde-li k vyplacení náhrady „z ruky do ruky.“ Dovolací

soud rovněž neshledal, že by odvolací soud pochybil při stanovení delší pariční

lhůty, neboť opět zřetelně vysvětlil, proč přikročil k delší než 3denní lhůtě

pro vyplacení náhrady za spoluvlastnický podíl žalovaných.

Důvodnou v této souvislosti není ani námitka, že by odvolací soud prolomil

nastalou koncentraci řízení podle § 118b o. s. ř., když vyzval žalobce podle §

118a odst. 3 o. s. ř. k prokázání jeho solventnosti. V této souvislosti je

možné poukázat již na protokol o jednání před soudem prvního stupně ze dne 16.

12. 2014, kdy právní zástupce žalobce reagoval na poučení o koncentraci řízení

tak, že „žalobce předloží soudu potvrzení banky o tom, že má zajištěno

hypoteční financování na vyplacení podílu žalovaných.“ Následně žalobce

skutečně doložil soudu prvního stupně potvrzení, byť bylo časově omezené. Pokud

pak následně odvolací soud vyzval v průběhu odvolacího řízení žalobce a) k

prokázání jeho solventnosti, jeho postup byl zcela souladný s § 118b odst. 1 in

fine o. s. ř. a s § 213b o. s. ř.

Přípustnost dovolání nezakládá pak ani další námitka žalovaných ohledně hodnoty

předmětných pozemků.

Předně je třeba zdůraznit, že pokud žalovaní v dovolání naznačují nesouhlas se

samotnou hodnotou nemovitostí, pak ve skutečnosti nerozporují nesprávné právní

posouzení, nýbrž nepřípustně rozporují zjištěný skutkový stav (srov. § 241a

odst. 1 o. s. ř.). Namítají-li, že odvolací soud měl ve shodě s rozsudkem

Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2011, sp. zn. 22 Cdo 3555/2009 (dostupného na

www.nsoud.cz), nechat vyhotovit revizi znaleckého posudku, pak takový závěr z

uvedeného rozhodnutí nevyplývá. Není sporu o tom, že pro odvolací soud je

rozhodující skutkový stav ke dni vyhlášení jeho rozsudku (§ 154 odst. 1 ve

spojení s § 211 o. s. ř.), nicméně pokud rozhoduje v krátké časové návaznosti

na rozhodnutí soudu prvního stupně, pak při absenci významnějšího pohybu cen

nemovitostí nebyl povinen znalecký posudek nechat vyhotovit. Z uvedeného

rozsudku totiž vyplývá, že povinnost vyhotovit aktuální znalecký posudek je

nezbytné až při delším časovém odstupu, při němž bude zcela zřejmé, že soudním

znalcem zjištěná cesta neodpovídá; v poměrech dané věci to bylo takřka 3 roky,

což neodpovídá tomuto případu.

Dovolací soud vychází ze své ustálené judikatury, podle níž jestliže soud v

řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví při zjištění ceny předmětu

spoluvlastnictví vezme za základ znalecký posudek vypracovaný před více lety,

pak nesprávně nevychází z ceny v době vypořádání; nejedná se o procesní vadu,

ale o nesprávné právní posouzení věci [k tomu srovnej rozsudek Nejvyššího soudu

ze dne 17. 8. 2010, sp. zn. 22 Cdo 2597/2010 (uveřejněný v časopise Právní

rozhledy, 2011, č. 2, str. 71)].

V rozsudku ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. 22 Cdo 2437/2012 (uveřejněném na

www.nsoud.cz), Nejvyšší soud vysvětlil, že posouzení, kdy už je nutno

přistoupit k doplnění či aktualizaci znaleckého posudku je nutno posuzovat

individuálně s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu. V uvedené věci

pak dovolací soud poukázal na skutečnost, že pokud z obsahu spisu nevyplývaly

žádné skutečnosti, z nichž by bylo možno usuzovat na změny v cenách nemovitých

věcí, nelze vytýkat odvolacímu soudu nesprávné právní posouzení věci, jestliže

vzal za základ při určení výše přiměřené náhrady znalecký posudek vypracovaný

před jedním rokem.

Jestliže v tomto případě dovolatelé namítají, že „odvolací soud také

argumentuje tím, že žalovaná strana měla předložit nějaké důkazy o

neaktuálnosti ceny předmětné nemovitosti“, pak takový závěr z odůvodnění

rozhodnutí odvolacího soudu nevyplývá. Odvolací soud totiž při akceptaci závěrů

vyplývajících ze znaleckého posudku toliko uvedl, že „žalovanými zmiňovaný

‚raketový‘ nárůst cen nemovitosti se ocitl pouze v obecném tvrzení bez uvedení

relevantních skutečností.“

Vzhledem ke kasačnímu rozhodnutí je pak tato námitka pro další řízení fakticky

bezpředmětná zejména proto, že bude na odvolacím soudu, aby se primárně

vypořádal s námitkou aktivní věcné legitimace žalobců. Teprve v návaznosti na

jejím posouzení z hlediska časového v dalším řízení bude nutné opětovně

posoudit aktuálnost závěrů vyplývajících z dosavadního znaleckého dokazování.

Tím dovolací soud nijak nevylučuje, že v další fázi řízení, v případě závěru o

existenci aktivní věcné legitimace žalobců, již bude nezbytné doplnění či

aktualizace znaleckého posudku, aby soudní rozhodnutí skutečně reflektovalo

aktuální obvyklou cenu předmětných pozemků.

Další dovolací námitky směřující k tvrzeným vadám řízení, jsou vzhledem ke

kasačnímu rozhodnutí dovolacího soudu bezpředmětné potud, že žalovaní namítají

individuální konkrétní pochybení odvolacího soudu v tom, že „bylo tolerováno,

že žaloba předkládá důkazy těsně před jednáním, takže žalovaná strana se s nimi

nemohla seznámit.“ Dovolací soud proto jen dodává, že účastník má podle § 123

o. s. ř. právo vyjádřit se k důkazním návrhům a ke všem provedeným důkazům, a

to podle okolností případu buď v ústní, nebo písemné formě. Jestliže má být

toto právo porušeno, je nezbytné konkretizovat porušení tohoto práva s

uvedením, jaký postup uplatnil účastník v řízení při tvrzeném porušení a jakým

způsobem se porušení tohoto práva mělo ve věcném rozhodnutí promítnout v jeho

neprospěch. Obecná formulace této námitky bez její bližší konkretizace pak

neumožňuje posoudit, zda se v souzené věci vůbec jednalo o vadu řízení,

případně takovou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Pokud pak dovolatelé namítají, že „soud prvního stupně nevhodně toleroval

dlouhodobou nečinnost žaloby v rámci pokusu o smír, přičemž žalované straně v

té době nedal možnost se k průběhu smírného jednání vyjádřit,“ není dovolacímu

soudu vůbec zřejmé, jak se takový postup měl promítnout negativně do poměrů

žalovaných posuzovaných z hlediska obsahu rozhodnutí odvolacího soudu.

V dalším řízení se odvolací soud řádně vypořádá s námitkou, že žalobci nebyli

spoluvlastníky předmětných pozemků, protože nenabyli platně spoluvlastnický

podíl na základě darovací smlouvy od své právní předchůdkyně. V případě, že

odvolací soud shledá, že žalobci jsou skutečně vlastníky předmětných pozemků,

bude znovu zkoumat obvyklou cenu předmětných pozemků a také otázku solventnosti

žalobce, neboť podle dosavadního stavu řízení má žalobce a) možnost čerpat úvěr

v období do 31. 5. 2017.

Jelikož rozsudek odvolacího soudu ve smyslu § 241a odst. 1 o. s. ř. spočívá na

nesprávném právním posouzení věci, dovolací soud jej podle § 243e odst. 1 o. s.

ř. v celém rozsahu zrušil a věc mu vrátil podle § 243e odst. 2 věty první o. s.

ř. k dalšímu řízení. Odvolací soud je vysloveným právním názorem dovolacího

soudu vázán (§ 243g odst. 1 věta první, část věty za středníkem o. s. ř. ve

spojení s § 226 o. s. ř.).

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení rozhodne odvolací

soud v novém rozhodnutí o věci (§ 243g odst. 1 in fine o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. prosince 2016

Mgr. Michal Králík, Ph.D. předseda senátu