Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

29 Cdo 2018/2011

ze dne 2011-08-18
ECLI:CZ:NS:2011:29.CDO.2018.2011.1

29 Cdo 2018/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra

Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a doc. JUDr. Ivany Štenglové v právní věci

žalobkyně INTERINVEST Praha s. r. o., se sídlem v Praze 9, Ocelářská 35, PSČ

190 00, identifikační číslo osoby 26170485, zastoupené Mgr. Tomášem Peškem,

advokátem, se sídlem v Praze 1, Klimentská 1207/10, PSČ 110 00, proti žalovaným

1) L. H. a 2) Z. H., oběma zastoupenými JUDr. Vladimírem Zoufalým, advokátem,

se sídlem v Praze 1, Národní 138/10, PSČ 110 00, o určení vlastnického práva k

nemovitostem, vedené u Okresního soudu Praha – východ pod sp. zn. 4 C 503/2006,

o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. října

2010, č. j. 25 Co 380/2010-174, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 27. října 2010, č. j. 25 Co

380/2010-174 a rozsudek Okresního soudu Praha – východ ze dne 19. listopadu

2009, č. j. 4 C 503/2006-139, se zrušují a věc se vrací soudu prvního stupně k

dalšímu řízení.

Ve výroku označeným rozsudkem potvrdil odvolací soud rozsudek ze dne 19. listopadu 2009, č. j. 4 C 503/2006-139, ve výroku ve věci samé, kterým Okresní

soud Praha – východ zamítl žalobu, jíž se žalobkyně domáhala určení, že je

vlastnicí pozemků parc. č. 107/84 o celkové výměře 200 m2 (orné půdy) a

stavební parcely č. 981 o celkové výměře 93 m2 (zastavěné plochy a nádvoří),

zapsaných na listu vlastnictví číslo 1241 pro katastrální území Zeleneč, obec

Zeleneč, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálního pracoviště

Praha – východ (dále jen „sporné pozemky“). Odvolací soud vycházel zejména z toho, že:

1) Dne 22. ledna 2004 uzavřela žalobkyně, jako prodávající, se společností

INTERINVEST – DIS, a. s. identifikační číslo osoby 26739071, jako kupující,

kupní smlouvu o převodu nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví číslo 905 v

katastrálním území Zeleneč, obci Zeleneč, u Katastrálního úřadu pro Středočeský

kraj, katastrálního pracoviště Praha – východ, za kupní cenu ve výši

7,233.800,- Kč (dále též jen „první smlouva“). Vlastnické právo kupující bylo

vloženo do katastru nemovitostí s právními účinky ke dni 26. ledna 2004. 2) Mezi nemovitosti převáděné první smlouvou patřily i sporné pozemky. 3) Při uzavření první smlouvy jednal jménem žalobkyně její jednatel Š. V.,

který byl zároveň jejím společníkem. 4) V době uzavření první smlouvy byl Š. V. předsedou představenstva společnosti

INTERINVEST – DIS, a. s. a jejím akcionářem. 5) Ke dni uzavření první smlouvy i ke dni právních účinků vkladu vlastnického

práva do katastru nemovitostí podle první smlouvy činil základní kapitál

společnosti INTERINVEST – DIS, a. s. 1,000.000,- Kč a základní kapitál

žalobkyně 200.000,- Kč. 6) Přestože sjednaná cena převyšovala jednu desetinu upsaného základního

kapitálu obou společností, nebyla stanovena na základě posudku znalce

jmenovaného soudem a nedošlo ani ke schválení převodu valnými hromadami

společností. 7) Dne 13. května 2005 uzavřela společnost INTERINVEST – DIS, a. s. jako

prodávající se žalovanými jako kupujícími smlouvu o převodu sporných pozemků

(dále jen „druhá smlouva“); vlastnické právo žalovaných ke sporným pozemkům

bylo vloženo do katastru nemovitostí s právními účinky ke dni 26. května 2005. Odvolací soud – vycházeje z toho, že první smlouva byla uzavřena mezi žalobkyní

a osobou blízkou jejímu jednateli – konstatoval, že v projednávané věci byly

splněny podmínky, pro které ustanovení § 196a zákona č. 513/1991 Sb.,

obchodního zákoníku (dále též jen „obch. zák.“), předepisuje ocenění

převáděného majetku posudkem znalce. Při hodnocení principů, z nichž ustanovení

§ 196a obch. zák.

vychází, tedy ochrany zachování základního kapitálu a z toho

plynoucí ochrany věřitelů (k jejichž porušení dle názoru odvolacího soudu

nedošlo), a při hodnocení principů legitimního očekávání a ochrany dobré víry

třetích osob (k jejichž porušení na straně žalovaných by určením žalobcova

vlastnictví k předmětným pozemkům došlo), však nelze podle odvolacího soudu v

projednávané věci na základě učiněných skutkových závěrů dovodit absolutní

neplatnost první smlouvy v rozsahu, jímž byl převáděn sporný pozemek. V této souvislosti se odvolací soud přihlásil k závěrům, jež formuloval v

obdobné věci již v rozsudku ze dne 24. června 2008, č. j. 21 Co 175/2008-188

(který Nejvyšší soud posléze k dovolání žalobkyně zrušil rozsudkem ze dne 31. března 2011, sp. zn. 29 Cdo 5189/2008). Odvolací soud proto uzavřel, že pokud žalovaní nabyli kupní smlouvou sporné

pozemky od společnosti INTERINVEST – DIS, a. s., nabyli je od vlastníka pozemku

a uplatněný nárok žalobkyně na určení jejího vlastnictví ke sporným pozemkům je

proto nedůvodný. Závěrem odvolací soud dovodil, že dovolává-li se žalobkyně toho, že cena

předmětných pozemků nebyla stanovena soudem ustanoveným znalcem a že tedy došlo

k porušení povinnosti vymezené v § 196a obch. zák., představuje to, při

skutkových zjištěních o okolnostech uzavření druhé smlouvy, výkon práva v

rozporu s dobrými mravy podle § 3 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského

zákoníku (dále jen „obč. zák.“), a takový výkon práva nepožívá právní ochrany.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jehož přípustnost

opírá o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského

soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), namítajíc, že napadené rozhodnutí

spočívá na nesprávném právním posouzení věci (tedy uplatňujíc dovolací důvod

vymezený v ustanovení § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.), a navrhujíc, aby

Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil.

Dovolatelka – poukazujíc na účel ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. a na

dosavadní judikaturu Nejvyššího soudu – namítá, že odvolací soud nesprávně

vyložil právní následky porušení označeného ustanovení, když dovodil, že první

smlouva není neplatným právním úkonem.

Odvolacímu soudu vyčítá, že pominul účel ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák.,

jež směřuje – mimo jiné – i k ochraně společnosti před zneužitím postavení

jejích orgánů, namítajíc, že napadené rozhodnutí je v rozporu s ustálenou

judikaturou Nejvyššího soudu i převažujícími názory právní doktríny.

Okolnost, že došlo k dalšímu převodu sporných pozemků, je přitom podle

dovolatelky pro posouzení platnosti první kupní smlouvy nerozhodná. Nestala-li

se společnost INTERINVEST – DIS, a. s. vlastnicí sporných pozemků (v důsledku

neplatnosti první smlouvy), nemohli žalovaní (na základě druhé smlouvy) nabýt

vlastnické právo ke sporným pozemkům, bez ohledu na jejich případnou dobrou

víru. Ta nemohla vést ani ke zhojení neplatnosti kupní smlouvy, ani k zániku

vlastnického práva dovolatelky ke sporným pozemkům.

Dovolatelka považuje za nesprávný i závěr odvolacího soudu, podle něhož je její

dovolání se neplatnosti první kupní smlouvy výkonem práva učiněným v rozporu s

dobrými mravy, poukazujíc na ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu, podle níž

„požadavek na určení vlastnického práva deklaratorním rozhodnutím soudu nemůže

být považován za výkon práva v rozporu s dobrými mravy“.

Konečně dovolatelka odvolacímu soudu vytýká, že rozsudek soudu prvního stupně

potvrdil, ačkoliv je nepřezkoumatelný, neboť z něj není možné dovodit, jakými

úvahami se soud prvního stupně řídil.

Nejvyšší soud úvodem poznamenává, že rozhodné znění občanského soudního řádu,

podle kterého dovolání projednal a rozhodl o něm (od 1. července 2009) se

podává z bodu 12., části první, článku II. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a

další související zákony.

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. 1) K aplikovatelnosti ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. na první smlouvu. Závěr odvolacího soudu, podle něhož byla první smlouva uzavřena mezi

dovolatelkou (na jejíž poměry se podle § 135 odst. 2 obch. zák. ustanovení §

196a odst. 3 obch. zák. vztahuje) a osobou blízkou jejímu jednateli

(INTERINVEST – DIS, a. s., jejímž předsedou představenstva byl jednatel

dovolatelky Š. V.) je správný (srov. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 1. srpna

2002, sp. zn. 21 Cdo 2192/2001 /uveřejněný pod číslem 53/2004 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek/ a ze dne 27. ledna 2010, sp. zn. 29 Cdo 4822/2008

/uveřejněný v časopise Soudní judikatura číslo 9, ročník 2010, pod číslem

136/). A jelikož první smlouvou byl převáděn majetek přesahující jednu desetinu

základního kapitálu obou zúčastněných společností, podléhala první smlouva

(nešlo-li o některý z případů uvedených v § 196a odst. 4 obch. zák.) požadavkům

kladeným na převody majetku ustanovením § 196a odst. 3 obch. zák. 2) K platnosti a účinnosti první smlouvy. Odvolací soud sice konstatoval, že společnost INTERINVEST – DIS, a. s. byla

založena zakladatelskou smlouvou ze dne 1. listopadu 2000 a vznikla dne 21. prosince 2002, nicméně otázku účinnosti první kupní smlouvy (z pohledu

požadavku ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. na schválení nabytí majetku

valnou hromadou společnosti) neposuzoval. Jelikož první smlouva byla uzavřena před uplynutím tříleté lhůty počítané od

vzniku společnosti (22. ledna 2004), bylo podle ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. k účinnosti první smlouvy (pokud by byla platně uzavřena) zásadně nezbytné

její schválení valnou hromadou společnosti INTERINVEST – DIS, a. s. (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2004, sp. zn. 29 Odo

1137/2003, jenž je veřejnosti dostupný na webových stránkách Nejvyššího soudu). Odvolací soud dále vyslovil názor, podle kterého v projednávané věci nedošlo k

porušení principů, z nichž § 196a obch. zák. vychází, tedy principu zachování

kapitálu a z toho plynoucí ochrany věřitelů. I tento závěr je přinejmenším

předčasný a vycházející z neúplného právního posouzení. Nejvyšší soud již např. v rozsudku ze dne 31. března 2009, sp. zn. 29 Cdo

4315/2008 (uveřejněném v časopise Soudní judikatura, číslo 11, ročník 2009, pod

číslem 170), vysvětlil, že ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. implementuje

článek 11 odst. 1 Druhé směrnice Rady ze dne 13. prosince 1976, o koordinaci

ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob

vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého

pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při udržování a změně

jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření

(Úřední věstník Evropské unie L 26, 31.1.1977, s. 1-13, zvláštní vydání v

českém jazyce kapitola 17, svazek 01, s. 8-20 – dále též jen „směrnice“). Účelem směrnice (a tudíž i ustanovení § 196a odst. 3 obch.

zák.) je – jak plyne

z jejích úvodních ustanovení – „zajištění minimální míry rovnocennosti ochrany

akcionářů a věřitelů akciových společností“, a to – mimo jiné – přijetím

předpisů „na udržení základního kapitálu, který představuje záruku pro

věřitele, zejména zákazem neoprávněného rozdělování akcionářům a omezením

možnosti společnosti nabývat vlastní akcie“. Jelikož směrnice umožňuje vztáhnout pravidla uvedená v ustanovení článku 11

odst. 1 i na jiné osoby než zakladatele, rozšířil český zákonodárce při její

implementaci okruh osob, na něž uvedená úprava dopadá, a tím rozšířil i rozsah

a účel ustanovení, jímž byl článek 11 směrnice implementován (§ 196a odst. 3

obch. zák.). Ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. tak mimo jiné slouží i k ochraně

společnosti před zneužitím postavení jejích orgánů, společníků a dalších osob

oprávněných společnost zavazovat či vykonávajících ve společnosti určitý vliv. Navazujícím účelem pak je i zajištění ochrany třetích osob, zejména věřitelů

společnosti. V případech, kdy společnost úplatně nabývá majetek v rozsahu dle

ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. od osob v tomto ustanovení uvedených nebo

na tyto osoby takový majetek převádí, k dosažení tohoto účelu slouží zejména

požadavek, podle něhož lze zmíněné majetkové dispozice provádět pouze za cenu

určenou posudkem znalce. Zákon tím sleduje, aby cena převáděného majetku nebyla

závislá jen na „vůli smluvních stran“ (jež může být deformována právě

postavením osoby, se kterou společnost příslušnou smlouvu uzavírá), nýbrž aby

byla stanovena způsobem, jenž v dostatečné míře zaručuje, že bude odpovídat

jeho reálné hodnotě (kromě výše označeného rozsudku srov. dále rozsudky

Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2007, sp. zn. 29 Odo 780/2006, uveřejněný v

časopise Soudní judikatura číslo 7, ročník 2007, pod číslem 102, nebo ze dne

28. ledna 2009, sp. zn. 29 Cdo 1807/2007, jenž je veřejnosti dostupný na

webových stránkách Nejvyššího soudu). Nejvyšší soud podotýká, že s ohledem na závěry rozsudku velkého senátu Soudního

dvora Evropské unie ze dne 10. ledna 2006, ve věci C-302/04, Ynos, nepřichází v

úvahu položení předběžné otázky k výkladu článku 11 směrnice ve smyslu článku

267 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť skutkové okolnosti projednávané

věci předcházejí přistoupení České republiky k Evropské unii. Soudní dvůr Evropské unie ostatně otázku právních důsledků porušení pravidel

upravených směrnicí již vyřešil v rozsudku ze dne 23. března 2000 ve věci

C-373/97, Diamantis, v němž uzavřel, že „směrnice neupravuje sankce pro případ

porušení některého z jejích ustanovení, ani po členských státech nepožaduje,

aby takové sankce zavedly v pravidlech, která mají implementovat“ (odst. 5). Proto se uplatní „obvyklé sankce podle soukromého práva“ (odst. 41). K právním důsledkům porušení zákonného příkazu stanovit hodnotu převáděného

majetku na základě posudku znalce jmenovaného soudem se Nejvyšší soud vyjádřil

v rozsudku ze dne 3. ledna 2001, sp. zn. 29 Cdo 2011/2000 (ve vztahu k právní

úpravě účinné do 31.

prosince 2000), v němž dovodil, že porušení tohoto

zákonného příkazu vede k neplatnosti takto učiněného právního úkonu. Tento

závěr, k němuž se Nejvyšší soud opakovaně přihlásil (srov. např. rozsudky ze

dne 27. března 2002, sp. zn. 29 Odo 159/2002, ze dne 12. prosince 2002, sp. zn. 29 Odo 696/2002, ze dne 27. ledna 2009, sp. zn. 29 Odo 225/2007, ze dne 28. ledna 2009, sp. zn. 29 Cdo 1807/2007, či usnesení ze dne 25. června 2009, sp. zn. 29 Cdo 2020/2007, ze dne 30. července 2009, sp. zn. 29 Cdo 2769/2007 nebo

ze dne 29. září 2009, sp. zn. 29 Cdo 5467/2007), pak vztáhl i na úpravu účinnou

od 1. ledna 2001 (srov. usnesení ze dne 10. září 2008, sp. zn. 29 Cdo

3300/2008, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 3, ročník 2009, pod

číslem 41, a dále např. usnesení ze dne 25. června 2009, sp. zn. 29 Cdo

1483/2009, ze dne 29. září 2009, sp. zn. 29 Cdo 1460/2008 či ze dne 24. června

2010, sp. zn. 29 Cdo 2535/2009). V této souvislosti Nejvyšší soud podotýká, že sjednání pro společnost nevýhodné

ceny, tj. v případě prodeje nižší a v případě koupě vyšší než tržní, je zásadně

porušením péče řádného hospodáře a vede i bez zvláštní úpravy v ustanovení §

196a odst. 3 obch. zák. ke vzniku odpovědnosti dotčených členů statutárního

orgánu (§ 194 odst. 5 obch. zák.), případně tzv. faktických vedoucích (§ 66

odst. 6 obch. zák.). Postulování toliko odpovědnostního následku za porušení

požadavku § 196a odst. 3 obch. zák. by tak tuto speciální úpravu učinilo

nadbytečnou (odpovědnostní následek by nastal i bez ní). Nebylo-li v projednávané věci zjištěno, zda cena, jíž měla společnost

INTERINVEST – DIS, a. s. za převáděné pozemky podle první smlouvy zaplatit,

odpovídala reálné hodnotě těchto pozemků v dané době a čase, nemohl odvolací

soud ani uzavřít, že nedošlo k porušení (shora popsaného) účelu ustanovení §

196a odst. 3 obch. zák. Pouze tehdy, jestliže by sjednaná cena odpovídala

hodnotě převáděného majetku, by totiž bylo vůbec možné zvažovat, zda účel

sledovaný článkem 11 odst. 1 směrnice (ochrana základního kapitálu společnosti

a jejích věřitelů), jakož i další shora popsaný účel ustanovení § 196a odst. 3

obch. zák. (zejm. ochrana společnosti a jejích společníků před zneužitím

postavení jejích orgánů) byl uzavřením první smlouvy dotčen. Proto ani závěr

odvolacího soudu, podle něhož uzavřením první smlouvy nedošlo k porušení

„principů, z nichž § 196a obch. zák. vychází“, neobstojí. Konečně nelze akceptovat ani názor odvolacího soudu, podle něhož uzavření druhé

smlouvy může mít v projednávané věci jakýkoliv vliv na posouzení platnosti

první smlouvy. Následné uzavření druhé smlouvy nepředstavuje v projednávané

věci okolnost, jež by mohla mít na posouzení (ne)platnosti první smlouvy

(uzavřené o více než rok dříve) jakýkoliv vliv. 3) K otázce výkonu práva v rozporu s dobrými mravy.

Odvolací soud dále dovodil, že jednání dovolatelky (spočívající v tom, že

poukazuje na nedostatek stanovení ceny převáděných pozemků soudem ustanoveným

znalcem, jakož i nedostatek souhlasu valné hromady) představuje, „při

zjištěných skutečnostech, jež uzavření kupních smluv předcházely i je

následovaly“, výkon práva v rozporu s dobrými mravy ve smyslu § 3 odst. 1 obč. zák., jenž nepožívá právní ochrany. Uvedený závěr je (ve svých důsledcích) v rozporu s ustálenou judikaturou

Nejvyššího soudu (na kterou přiléhavě poukazuje i dovolatelka), podle níž

podání žaloby o určení vlastnictví (zásadně) nemůže být posuzováno jako výkon

práva, který by byl v rozporu s dobrými mravy ve smyslu § 3 obč. zák., neboť

taková žaloba nesměřuje k výkonu práva, ale k tomu, aby deklaratorním

rozhodnutím soudu bylo určeno vlastnictví ke sporným věcem. Takovým rozhodnutím

se pouze konstatuje, zda zde určitý právní vztah či právo je či není. Nejde o

výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů, který má na

mysli § 3 odst. 1 obč. zák., ale o uplatnění procesního práva na určení

existence práva nebo právního vztahu podle § 80 písm. c/ o. s. ř. (srov. např. důvody rozsudků Nejvyššího soudu ze dne 4. května 1999, sp. zn. 22 Cdo 471/99,

uveřejněného v časopise Právní rozhledy číslo 7, ročník 1999, ze dne 22. května

2000, sp. zn. 22 Cdo 2374/98, či ze dne 20. října 2004, sp. zn. 22 Cdo

2046/2004, jež jsou veřejnosti přístupné na webových stránkách Nejvyššího

soudu). 4) K možnosti nabytí vlastnického práva k nemovitosti od nevlastníka. Odvolací soud zdůraznil, že žalovaní jednali při uzavření druhé kupní smlouvy v

dobré víře. Zbývá proto posoudit, zda žalovaní mohli vlastnické právo ke

sporným pozemkům nabýt bez ohledu na platnost a účinnost první smlouvy, tedy

bez ohledu na to, zda se společnost INTERINVEST – DIS, a. s. stala vlastnicí

sporných pozemků. Jelikož v projednávané věci žalovaní nebyli držiteli sporných pozemků po dobu

deseti let (§ 134 odst. 1 obč. zák.), přichází v úvahu pouze nabytí

vlastnického práva od nevlastníka. Český právní řád možnost nabytí vlastnictví od nevlastníka upravuje např. v

ustanoveních § 446 obch. zák., § 20 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,

či § 486 obč. zák. Označená ustanovení však nelze v projednávané věci aplikovat

přímo, neboť nejsou naplněny hypotézy právních norem v nich obsažených. K možnosti analogické aplikace ustanovení § 446 obch. zák. se Nejvyšší soud

vyjádřil např. v rozsudku ze dne 23. září 2008, sp. zn. 29 Cdo 2287/2008,

uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 67/2009, v

němž vysvětlil, že obecnou podmínkou pro převod vlastnického či jiného práva

je, aby převodce byl nositelem převáděného práva (dominium auctoris). Ustanovení § 446 obch. zák. v zájmu právní jistoty kupujícího (jakož i dalších

případných smluvních partnerů kupujícího) stanoví, a to pouze pro účely prodeje

movitých věcí na základě kupní smlouvy podle části třetí, hlavy II, dílu I

obchodního zákoníku (a s ohledem na výslovný odkaz obsažený v ustanoveních §

554 a § 483 obch. zák.

i pro účely smlouvy o dílo a smlouvy o prodeji podniku),

že kupující, který je v dobré víře, nabude vlastnické právo k převáděné věci i

tehdy, není-li prodávající jejím vlastníkem a ani není oprávněn s věcí nakládat

za účelem jejího prodeje. Důsledkem nabytí vlastnického práva kupujícím je jeho

pozbytí skutečným vlastníkem. Právní úprava nabytí od nevlastníka, zakotvená v ustanovení § 446 obch. zák. (jakož i v ustanovení § 20 zákona o cenných papírech či § 486 obč. zák.), tak

představuje výjimku z obecné právní zásady, podle níž nikdo nemůže převést na

druhého více práv, než má sám. Z povahy výjimky pak plyne, že ustanovení o

výjimce nelze vykládat rozšiřujícím způsobem a lze je aplikovat pouze v

případech, pro něž byla výjimka konstruována (obdobně srov. např. odůvodnění

usnesení Ústavního soudu ze dne 5. února 2004, sp. zn. II. ÚS 624/2002, jež je

– stejně jako ostatní dále citovaná rozhodnutí Ústavního soudu – veřejnosti

dostupné na webových stránkách Ústavního soudu). K ustanovení § 446 obch. zák. se opakovaně vyjádřil i Ústavní soud. V nálezech

ze dne 28. srpna 2001, sp. zn. IV. ÚS 112/2001, ze dne 26. srpna 2003, sp. zn. I. ÚS 437/02 či ze dne 13. června 2006, sp. zn. Pl. ÚS 75/04, uzavřel, že

ustanovení § 446 obch. zák. zasahuje významným způsobem do ústavně zaručeného

práva vlastnit majetek (článek 11 Listiny) a upřednostňuje před ním dobrou víru

a jistotu účastníků obchodněprávních vztahů. Koncepce upřednostnění dobré víry

nabyvatele před ochranou vlastnického práva původního vlastníka představuje v

rovině ústavněprávní zákonné omezení jednoho z nejpodstatnějších základních

práv a svobod (článek 4 odst. 4 Listiny), jež je třeba vykládat tak, aby byla

šetřena podstata vlastnického práva a aby takové omezení nebylo zneužíváno k

jiným účelům, resp. aby takové zneužívání nebylo ze strany soudu přijatým

výkladem tolerováno či aprobováno. Z výše uvedeného je zřejmé, že extenzivní výklad ustanovení § 446 obch. zák.,

respektive jeho analogická aplikace na situace, pro něž nebylo určeno, by byly

v rozporu s jeho povahou a účelem tak, jak jsou vyloženy výše. Shodný závěr se pak prosadí i ohledně ostatních ustanovení upravujících nabytí

vlastnictví od nevlastníka. Přestože tedy za určitých výjimečných, zákonem

přesně specifikovaných okolností, lze nabýt vlastnické právo k nemovitostem od

osoby, jež není jejich vlastníkem (jde-li o nepravého dědice či jsou-li tyto

nemovitosti součástí podniku převáděného smlouvou o prodeji podniku /jeho

části/), nelze tuto možnost (s ohledem na ústavním pořádkem chráněné vlastnické

právo původního vlastníka) rozšiřovat pomocí extenzivního výkladu dotčených

ustanovení či jejich analogické aplikace. Ústavní soud již v nálezu ze dne 1. srpna 2006, sp. zn. II. ÚS 349/2003,

vysvětlil (odkazuje na svojí starší judikaturu), že dobrá víra kupujícího,

který kupuje nemovitosti od osoby zapsané v katastru nemovitostí jako jejich

vlastník, je rozhodná pouze potud, že jí lze přiznat veškerá práva a povinnosti

oprávněného držitele tak, jak vyplývají z ustanovení § 129 a násl. obč. zák.

Pro nabytí vlastnického práva k převáděným nemovitostem by měla dobrá víra

kupujícího význam pouze za předpokladu, že by byla doprovázena dostatečně

dlouhou držbou sporných nemovitostí a mohlo by tak dojít k jejich vydržení. Ustanovení § 11 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných

věcných práv k nemovitostem, představuje vyvratitelnou právní domněnku, že ten,

kdo jedná v důvěře ve správnost údajů v katastru nemovitostí, je v dobré víře

(zásada veřejné víry, resp. zásada materiální publicity). S dobrou vírou však

stávající právní úprava žádné jiné právní následky než výše uvedené nespojuje,

a tudíž ochrana, již poskytuje nabyvateli dobrá víra, není takové intenzity,

aby zabránila vlastníku nemovitosti účinně uplatňovat své absolutní právo. Jinými slovy, pokud zápis v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnosti, má

tato převahu nad katastrem. Ze stejných pozic pak vycházel i Nejvyšší soud v rozsudku velkého senátu

občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 9. prosince 2009, sp. zn. 31 Odo

1424/2006, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem

56/2010 (dále jen „R 56/2010“). V něm se přihlásil k dosavadní ustálené

rozhodovací praxi, podle níž ten, kdo kupuje nemovitost od nevlastníka,

vlastnické právo nenabývá, byť jedná v dobré víře v zápis do katastru

nemovitostí. Současně zdůraznil, že akceptace závěru, že postačující pro nabytí

vlastnického práva k převáděné věci (nemovitosti) je (jen) dobrá víra

nabyvatele v zápis do katastru nemovitostí, by učinilo v českém právním řádu

obsoletním institut vydržení, podmiňující nabytí věci též zákonem určenou dobou

trvání (tři roky a u nemovitostí deset let) oprávněné držby této věci (srov. §

134 obč. zák.). Nejvyšší soud si je vědom, že z této ustálené rozhodovací praxe vybočují dva

nálezy Ústavního soudu - ze dne 25. února 2009, sp. zn. I. ÚS 143/07 a zejména

ze dne 11. května 2011, sp. zn. II. ÚS 165/11 (oba dostupné na webových

stránkách Ústavního soudu). V těchto nálezech Ústavní soud poukázal na závěry,

formulované v nálezu pléna ze dne 16. října 2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06

(uveřejněného pod číslem 307/2007 Sb.) pro důsledky odstoupení od smlouvy o

převodu vlastnického práva podle § 48 odst. 2 obč. zák., podle nichž vlastnické

právo dalších nabyvatelů, pokud jej nabyli v dobré víře, než došlo k odstoupení

od smlouvy, požívá ochrany v souladu s článkem 11 Listiny a s ústavními

principy právní jistoty a ochrany nabytých práv vyvěrajícími z pojmu

demokratického právního státu ve smyslu článku 1 odst. 1 Ústavy, a nezaniká. Tyto závěry poté vztáhl i na situaci, kdy nedošlo k odstoupení od smlouvy

(popř. k zániku smlouvy v důsledku naplnění rozvazovací podmínky), ale kdy

první kupní smlouva (na jejímž základě měl nabýt vlastnické právo k

nemovitostem pozdější prodávající) byla absolutně neplatným právním úkonem,

dovozuje, že jde o „jiný způsob zrušení kupní smlouvy“. S důsledky nálezu sp. zn. I. ÚS 143/07 pro rozhodovací praxi obecných soudů se

Nejvyšší soud vyrovnal v R 56/2010, v němž se přihlásil k dosavadní ustálené

rozhodovací praxi a neshledal důvody pro její změnu.

Nicméně Ústavní soud v nálezu sp. zn. II. ÚS 165/11 – poměřuje principy ochrany

dobré víry dalšího nabyvatele a ochrany vlastnického práva původního vlastníka

– opětovně dovodil, že ten, kdo kupuje nemovitost od osoby, která se (v

důsledku absolutní neplatnosti svého nabývacího titulu) nikdy nestala

vlastníkem nemovitosti, nabude vlastnické právo, jedná-li v dobré víře v zápis

do katastru nemovitostí. Zejména posledně citovaný nález Ústavního soudu se jeví jako odklon od

dosavadní rozhodovací praxe (nejen) Ústavního soudu, jež vycházela z premisy,

že případy, kdy právní úprava výslovně umožňuje nabytí věci od nevlastníka,

zasahují významným způsobem do ústavně zaručeného práva vlastnit majetek

(článek 11 Listiny) a upřednostňují před ním dobrou víru a jistotu účastníků

právních vztahů, přičemž „koncepce upřednostnění dobré víry nabyvatele před

ochranou vlastnického práva původního vlastníka představuje v rovině

ústavněprávní zákonné omezení jednoho z nejpodstatnějších základních práv a

svobod (článek 4 odst. 4 Listiny)“ (srov. výše citované nálezy Ústavního soudu,

zejm. pak nález pléna sp. zn. Pl. ÚS 75/04). Nález sp. zn. II. ÚS 165/11 naopak

dává přednost dobré víře nabyvatele před ochranou vlastnického práva původního

vlastníka, a bez výslovné zákonné úpravy (umožňující nabytí vlastnictví od

nevlastníka) prolamuje obecně přijímanou zásadu, podle které nikdo nemůže

převést více práv, než má sám. Jak Ústavní soud zdůrazňuje i v nálezu sp. zn. II. ÚS 165/11 (srov. bod 26

odůvodnění), jsou podle článku 89 odst. 2 Ústavy vykonatelná rozhodnutí

Ústavního soudu závazná pro všechny orgány a osoby, a tudíž i pro Nejvyšší

soud, a to nejen co do výroku, ale i co do tzv. „nosných“ důvodů. V situaci,

kdy je judikatura samotného Ústavního soudu rozporná, nezbývá než zvážit, ke

kterému ze závěrů postulovaných Ústavním soudem je na místě se přiklonit. Za výše popsaného stavu, kdy se závěry II. senátu Ústavního soudu odchylují

(podle přesvědčení Nejvyššího soudu) od východisek postulovaných plénem

Ústavního soudu zejména v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 75/04 (z nichž vychází i řada

rozhodnutí tříčlenných senátů Ústavního soudu, zejm. pak sp. zn. II. ÚS

349/2003), jakož i z důvodů podrobně rozebraných v R 56/2010, má Nejvyšší soud

za to, že ani nález sp. zn. II. ÚS 165/11 neskýtá oporu pro odklon od dosavadní

ustálené soudní praxe. Za této situace nelze než uzavřít, že nestala-li se společnost INTERINVEST –

DIS, a. s. vlastnicí sporných pozemků, nemohli žalovaní k těmto pozemkům na

základě druhé smlouvy nabýt vlastnické právo. Nejvyšší soud v těchto souvislostech podotýká, že si je vědom nedostatků

stávající právní úpravy transakcí s konfliktem zájmů, obsažené v ustanovení §

196a odst. 3 obch. zák., jež neposkytuje odpovídající ochranu případným dalším

nabyvatelům majetku převáděného v rozporu s požadavky označeného ustanovení, a

to zejména tehdy, jsou-li tímto majetkem nemovitosti. Jak však Nejvyšší soud uvedl již výše, postulování toliko odpovědnostního

následku za porušení požadavku § 196a odst. 3 obch. zák. by úpravu ustanovení

196a odst. 3 obch. zák.

učinilo nadbytečnou, protože odpovědnostní následek by

nastal i bez ní (§ 194 odst. 5 obch. zák.). Nehledě k tomu by podle přesvědčení

Nejvyššího soudu právní následek (pouhé) odpovědnosti za škodu způsobenou

porušením ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák., tedy uzavřením smlouvy v

rozporu s účelem tohoto ustanovení, nezajistil (v rozporu s povinnostmi, jež na

členské státy Evropské unie kladou článek 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii

/dříve článek 10 Smlouvy o založení Evropského společenství/ a článek 288

Smlouvy o fungování Evropské unie /dříve článek 249 Smlouvy o založení

Evropského společenství/) ani dosažení účelu článku 11 směrnice, jímž je

„zajištění minimální míry rovnocennosti ochrany akcionářů a věřitelů akciových

společností“, a to – mimo jiné – přijetím předpisů „na udržení základního

kapitálu, který představuje záruku pro věřitele, zejména zákazem neoprávněného

rozdělování akcionářům….“. Pouhá odpovědnost členů statutárního orgánu (popř. tzv. faktických vedoucích), jež by nastala i bez výslovné úpravy § 196a odst. 3

obch. zák., k „udržení základního kapitálu“ (tj. zachování hodnoty majetku

„kryjícího“ základní kapitál) nepostačuje. Obdobně by následek v podobě (pouhé)

odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinností upravených v § 196a odst. 3 obch. zák. nepostačoval ani k naplnění dalšího účelu, sledovaného označeným

ustanovením, totiž ochrany společnosti před zneužitím postavení jejích orgánů,

společníků a dalších osob oprávněných společnost zavazovat či vykonávajících ve

společnosti určitý vliv. Nedostatek v podobě absence ochrany dalších nabyvatelů převáděného majetku,

kteří jednají v dobré víře, tak lze v případě nemovitostí (při absenci právní

úpravy umožňující nabytí vlastnictví k nemovitostem od nevlastníka a relativně

dlouhé době potřebné k vydržení vlastnického práva k nemovitostem) řešit pouze

legislativně, k čemuž směřovala i původní podoba návrhu novely obchodního

zákoníku posléze schválené pod číslem 420/2009 Sb. (srov. sněmovní tisk č. 498/0, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 5. volební období

2006-2010) a jak v současné době činí návrh novely obchodního zákoníku,

projednávaný Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky jako sněmovní

tisk číslo 310/0 (srov. bod 51 návrhu). Jelikož napadené rozhodnutí není správné a dovolací důvod vymezený v ustanovení

§ 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř. byl uplatněn právem, Nejvyšší soud – aniž se

pro nadbytečnost zabýval vytýkanou vadou řízení – rozsudek odvolacího soudu

zrušil (§ 243b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.). Důvody, pro které

nemohlo obstát rozhodnutí odvolacího soudu, dopadají i na rozsudek soudu

prvního stupně; Nejvyšší soud proto zrušil i jej a věc vrátil soudu prvního

stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta druhá o. s. ř.). Právní názor Nejvyššího soudu je pro odvolací soud i pro soud prvního stupně

závazný (§ 243d odst. 1 část věty první za středníkem, § 226 odst. 1 o. s. ř.). V dalším řízení se bude soud zabývat i tím, zda kupní cena, za kterou byly

pozemky ze žalobkyně na INTERINVEST – DIS, a. s.

převáděny, byla nižší, než

cena stanovená posudkem znalce (resp. nižší než cena obvyklá), případně i tím,

jaké důsledky by měla pro platnost první smlouvy skutečnost, že dohodnutá cena

ke zmenšení majetku prodávající nevedla. Dále se bude zabývat tím, zda byl k

uzavření první smlouvy potřebný souhlas valných hromad jejích účastníků,

případně jaký byl – vzhledem ke konkrétním okolnostem případu – důsledek jeho

absence. V novém rozhodnutí soud znovu rozhodne i o nákladech řízení, včetně řízení

dovolacího (§ 243d odst. 1, věta druhá, o. s. ř.). Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.