Nejvyšší soud Rozsudek občanské

30 Cdo 3292/2015

ze dne 2017-08-08
ECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3292.2015.1

30 Cdo 3292/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a Mgr. Víta Bičáka ve věci

žalobkyně Košířské výhledy, s.r.o., identifikační číslo osoby 24819999, se

sídlem v Praze 5 - Jinonice, Na Vidouli 1/1, zastoupené Mgr. Lubošem Fojtíkem,

advokátem se sídlem v Praze 1, Lazarská 1718/3, proti žalovanému hlavnímu městu

Praha, identifikační číslo osoby 00064581, se sídlem v Praze 1, Mariánské

náměstí 2/2, zastoupenému Mgr. Vojtěchem Novotným, advokátem se sídlem v Praze

1, Karlovo náměstí 671/24, o náhradu škody ve výši 38 599 902,38 Kč, vedené u

Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 39 C 275/2013, o dovolání žalobkyně

proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2015, č. j. 30 Co

32/2015-104, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2015, č. j. 30 Co

32/2015-104, se zrušuje a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

1. Žalobkyně se v řízení domáhá po žalovaném zaplacení částky 38 599

902,38 Kč s příslušenstvím, jakožto náhrady škody, která jí měla být způsobena

nesprávným úředním postupem žalovaného ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo

nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992

Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) (dále též jako „OdpŠk“).

Žalovaný nedodržel při přijímání opatření obecné povahy č. 9/2010 – změny vlny

07 (dále též jako „OOP“) zákonný postup a odpovídá tak za škodu nezákonným

rozhodnutím (popř. nesprávným úředním postupem) způsobenou. Součástí OOP byla

změna územního plánu č. Z 1201/07, kterou došlo ke změně využití pozemku parc.

č. 677 zapsaného na listu vlastnictví č. 1052 vedeného Katastrálním úřadem pro

hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec P., katastrální

území K. (dále též jako „Pozemek 677“). Jediným účelem vzniku žalobkyně byla

realizace rezidenčního realitního projektu na pozemku 677, a proto vstoupila

dne 11. 5. 2011 smlouvou o cesi do práv společnosti V Invest CZ, vyplývajících

ze smlouvy o smlouvě budoucí – kupní, jež byla uzavřena s vlastníky pozemku 677

již dne 11. 3. 2009. Žalobkyně již od uzavření smlouvy o cesi až do sdělení

žalovaného ze dne 9. 2. 2012 o tom, že navrhovaný projekt není v souladu s

územním plánem žalovaného vzhledem ke zrušení Opatření obecné povahy Nejvyšším

správním soudem, vyvíjela činnost směřující k realizaci projektu ve vztahu k

budoucímu územnímu řízení včetně marketingových aktivit směřujících k propagaci

a prodeji projektu. Žalobkyně má za to, že pokud v dobré víře ve správnost OOP

jako správního aktu činila úkony směřující k realizaci projektu a pokud OOP

bylo následně zrušeno pro nezákonnost, odpovídá žalovaný za škodu žalobkyni

vzniklou podle § 19 a § 22 OdpŠk. Pokud by byly dodrženy zákonné podmínky,

stavební úřad by byl povinen vydat rozhodnutí nezbytná k realizaci stavby. Co

se týká přístupové cesty k předmětnému pozemku, lze předpokládat, že s ohledem

na umožnění výstavby na pozemku 677 by žalovaná umožnila i realizaci přístupové

cesty, v opačném případě by se žalobkyně mohla domáhat umožnění přístupu k

pozemku či zřízení věcného břemene soudní cestou. Žalobkyně požaduje náhradu

skutečné škody 7 834 902,38 Kč a ušlý zisk ze zmařené realizace projektu určený

znaleckým posudkem ve výši 30 765 000 Kč. Protiprávním jednáním žalovaného bylo

znemožněno na předmětném pozemku realizovat i jakýkoliv jiný projekt obdobného

charakteru, a proto má žalobkyně za nepochybnou otázku vzniku škody ve formě

ušlého zisku, pochybnost může vzniknout pouze při určení výše zisku. Žalobkyně

požaduje též zákonný úrok z dlužné částky od 20. 2. 2013 do zaplacení.

2. Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 21. 10. 2014, č. j. 39 C

275/2013-67, zamítl žalobu na náhradu škody způsobené nesprávným úředním

postupem ve výši 38 599 902,38 Kč s příslušenstvím (výrok I. rozsudku soudu

prvního stupně) a uložil žalobkyni povinnost zaplatit žalovanému na náhradě

nákladů řízení částku 290 593,60 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám

právního zástupce žalovaného (výrok II. rozsudku soudu prvního stupně).

3. Městský soud v Praze, jakožto soud odvolací, rozhodl rozsudkem ze dne

24. 2. 2015, č. j. 30 Co 32/2015-104, k odvolání žalobkyně tak, že rozsudek

soudu prvního stupně potvrdil (výrok I. rozsudku odvolacího soudu), a uložil

žalobkyni povinnost zaplatit žalovanému na nákladech odvolacího řízení 145

296,80 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta Mgr. Vojtěcha

Novotného (výrok II. rozsudku odvolacího soudu).

4. Soud prvního stupně měl za prokázané, že opatřením obecné povahy č.

9/2010- změny vlny 07 a změna Z-1190/06 územního plánu hl.m. Prahy, výrokovou

částí změny Z 1201/07, došlo ke změně funkčního využití pozemku parc. č. 677-

část „Na Vyhlídce“ z funkce zeleň městská a krajinná na čistě obytnou funkci

(výstavba bytového domu). Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12.

2011, č. j. 8 Ao 6/2011-87, bylo OOP v části změny Z 1201/07, schválené

usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 26. 3. 2010, dnem vyhlášení

rozsudku zrušeno. Z odůvodnění rozsudku je patrné, že důvodem zrušení OOP byla

jednak nedostatečnost odůvodnění rozhodnutí o námitce navrhovatelek i samotného

odůvodnění OOP, které lze považovat za nepřezkoumatelné, jednání v rozporu s

obecně stanovenými zásadami územního rozvoje, neboť žalovaný racionálně

nevysvětlil, co jej ke změně územního plánu vedlo, a konečně žalovaný jednal v

rozporu s požadavky na ochranu nezastavitelných ploch, když podrobně

nevysvětlil, proč se právě předmětný pozemek jeví jako vhodná náhrada za

nevyužité pozemky. Smlouvou o smlouvě budoucí kupní uzavřenou dne 25. 2. 2009

se spoluvlastníci pozemku 677 zavazují jako budoucí prodávající, že na výzvu

budoucího kupujícího, společnosti V Invest CZ a.s., se sídlem Na Vidouli 1/1,

Praha 5, uzavřou ve lhůtě nejpozději do 36 měsíců od uzavření této smlouvy

kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodej předmětného pozemku. Ze smlouvy

dále vyplývá, že záměrem budoucího kupujícího je docílit změny územního plánu v

souladu s podaným návrhem budoucích prodávajících, a docílit tak vydání

územního rozhodnutí. Ze smlouvy o spolupráci a smlouvy o smlouvě budoucí kupní

uzavřené mezi shora uvedenými budoucími prodávajícími a budoucím kupujícím dne

11. 5. 2011 je patrné, že budoucí kupující má v souvislosti s koupí předmětného

pozemku zájem také o koupi části sousedního pozemku parc. č. 689/1. V čl. 3 je

dále upřesněno, že budoucí kupující předjednal prodej pozemku parc. č. 689/1 se

zástupci žalovaného, který tento pozemek prodá pouze vlastníkům předmětného

pozemku, aby byla splněna podmínka zcelení daného území, v případě, že cena

stanovená žalovaným nebude pro budoucího kupujícího akceptovatelná, má právo od

smlouvy odstoupit. Ze smlouvy o cesi uzavřené dne 11. 5. 2011 mezi společností

V Invest CZ a.s. a žalobkyní je zřejmé, že došlo k postoupení práv a povinností

vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze společnosti V Invest CZ

a.s. na žalobkyni. Ze sdělení Útvaru rozvoje hl.m. Prahy ze dne 9. 2. 2012, č.

j. 10977/11, plyne, že navrhovaná stavba - bytový dům na předmětném pozemku -

není vzhledem ke zrušení OOP rozsudkem Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 22.

12. 2011 v souladu s územním plánem. Dopisem ze dne 18. 2. 2013 uplatnila

žalobkyně u žalovaného nárok na náhradu škody způsobené jeho nesprávným úředním

postupem.

5. Soud prvního stupně měl za to, že na OOP, jež bylo pro nezákonnost

zrušeno, lze analogicky aplikovat § 20, § 21 a § 8 OdpŠk, upravující právo na

náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím. V daném případě je dle

uvedených ustanovení zákona k uplatňování nároků na náhradu škody způsobené

nezákonným rozhodnutím aktivně legitimován ten, kdo jednak uplatnil námitky

proti usnesení zastupitelstva hl. m. Prahy, které změnu územního plánu

schválilo, a jednak podal návrh na zrušení OOP ve lhůtě tří let ode dne

účinnosti OOP (dle § 101a a § 101b soudního řádu správního). Žalobkyně uvedený

předpoklad nesplňuje, a ani splňovat nemůže, neboť potenciální škodu odvozuje

od nemožnosti realizovat stavební projekt na předmětném pozemku, přičemž

nemožnost této realizace nastala až po zrušení OOP rozsudkem Nejvyššího

správního soudu, tudíž nárok na náhradu škody neodvozuje od nezákonného

rozhodnutí (OOP), ale od jeho zrušení. Územní samosprávný celek v samostatné

působnosti však odpovídá za škodu, která vznikla následkem nezákonného

rozhodnutí, nikoliv následkem jeho zrušení, což plyne z rozsudku Nejvyššího

soudu ze dne 19. 9. 2002, sp. zn. 25 Cdo 2244/2000). V této věci proto není

dána příčinná souvislost mezi nezákonným rozhodnutím (OOP) a vznikem konkrétní

majetkové újmy. Pokud jde o samotný vznik škody v souvislosti se změnou

územního plánu Z 1201/07, lze přisvědčit žalovanému, že v daném případě žádná

reálná škoda nevznikla. Žalovaný (pozn. soud prvního stupně měl zřejmě na mysli

žalobkyni) nebyl vlastníkem předmětného pozemku, na kterém chtěl realizovat

svůj podnikatelský záměr, ani pozemku parc. č. 689/1, na němž zamýšlel

vybudovat přístupovou cestu ke stavbě a jenž je ve vlastnictví žalovaného, a už

vůbec nedisponoval nezbytnými rozhodnutími pro skutečnou realizaci stavebního

záměru (územní rozhodnutí, stavební povolení). Veškeré jeho plány v souvislosti

s realizací jeho podnikatelského záměru byly ryze hypotetické, byť smluvně

ošetřené. Samotné vydání nezbytných správních rozhodnutí však nelze presumovat,

stejně jako nelze předpokládat vyhovující rozhodnutí zastupitelstva hl. m.

Prahy o prodeji pozemku parc. č. 689/1 či budoucí rozhodnutí soudu o zřízení

věcného břemene přístupové cesty. Lze uzavřít, že žalobkyně jednala v rámci

svého podnikatelského rizika, které jako podnikatelský subjekt nemůže přenášet

na žalovaného. Soud prvního stupně žalobu zamítl, neboť ve věci neshledal

existenci škody způsobené OOP, příčinnou souvislost mezi nezákonným rozhodnutím

(OOP) a vznikem škody a ani aktivní legitimaci žalobkyně k uplatňování nároku

na její náhradu.

6. Odvolací soud v souladu s § 213 odst. 1 a 2 o. s. ř. zopakoval důkaz

smlouvou o smlouvě budoucí kupní ze dne 25. 2. 2009 a smlouvou o cesi ze dne

11. 5. 2011. Ze smlouvy o smlouvě budoucí odvolací soud učinil zjištění, že

budoucí prodávající, tj. spoluvlastníci pozemku 677, o výměře 1756m2, se

zavázali předmětný pozemek převést kupní smlouvou tvořící přílohu této smlouvy

do vlastnictví budoucího kupujícího, společnosti V Invest CZ, a. s., a to na

základě výzvy budoucího kupujícího ve lhůtě nejpozději do 36 měsíců od uzavření

této smlouvy. Soud ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní dále zjistil podmínky, za

nichž docházelo k prodloužení posledně uvedené lhůty, a podmínek pro odstoupení

od smlouvy ze strany budoucího kupujícího. Ze smlouvy o cesi ze dne 11. 5. 2011

odvolací soud zjistil, že touto smlouvou společnost V Invest CZ, a. s. mj.

postoupila na žalobkyni práva a povinnosti z budoucí smlouvy kupní ze dne 25.

2. 2009, jejímž předmětem bylo ujednání, na podkladě něhož se budoucí

prodávající, spoluvlastníci pozemku 677, zavázali předmětný pozemek převést

kupní smlouvou tvořící přílohu této smlouvy do vlastnictví společnosti V Invest

CZ, a. s.

7. Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně uzavřel, že dojde-li

k vydání nezákonného opatření obecné povahy, pak je případná škoda v důsledku

tohoto nezákonného opatření vzniklá subjektu, jehož práv a povinností se

opatření bezprostředně dotýká, odškodnitelná dle OdpŠk, přičemž při posuzování

nároku na náhradu takto vzniklé škody je třeba analogicky vycházet z

ustanovení, jimiž je upravena odpovědnost za škodu státu či územně

samosprávného celku z nezákonného rozhodnutí. Žalobkyně se tedy mýlí, má-li za

to, že na danou věc je třeba aplikovat ustanovení o odpovědnosti za škodu

způsobenou nesprávným úředním postupem, stejně jako se mýlí žalovaný, má-li za

to, že na případ vydání nezákonného opatření obecné povahy není OdpŠk vůbec

aplikovatelný. Lze tak shrnout, že soud prvního stupně nepochybil, pokud při

rozhodování vycházel prioritně z § 8, § 20 a § 21 OdpŠk. V daném případě byla

změna územního plánu provedena formou opatření obecné povahy, které vydal

žalovaný ve své samostatné působnosti, a v případě vzniku škody na straně

žalobkyně by tedy zásadně svědčila žalovanému věcná pasivní legitimace ve

smyslu § 1 odst. 2 OdpŠk. Žalobkyně se rovněž mýlí, namítá-li, že soud prvního

stupně při rozhodování nesprávně vycházel z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne

19. 9. 2002, sp. zn. 25 Co 244/2000 (pozn. odvolací soud mínil zřejmě rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2002, sp. zn. 25 Cdo 2244/2000), z důvodu, že

uvedený rozsudek se vztahuje k již zrušenému zákonu č. 58/1969 Sb. V usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2011, sp. zn. 25 Cdo 470/2008 (pozn. odvolací

soud mínil zřejmě usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2011, sp. zn. 25 Cdo

4470/2008), dle něhož stát podle OdpŠk neodpovídá za škodu, jež vznikla

následkem zrušení nezákonného rozhodnutí, nýbrž následkem jeho vydání, Nejvyšší

soud argumentačně odkazuje právě na výše uvedený rozsudek, aniž by při

formulaci právního závěru shledal ohledně řešení této otázky jakékoliv

aplikační odlišnosti. Odvolací soud má nicméně za to, že uvedená judikatura

byla překonána nálezem Ústavního soudu ze dne 11. 3. 2014, sp. zn. II. ÚS

1667/12, na který žalobkyně přiléhavě odkázala. S ohledem na právní názor

vyjádřený v uvedeném rozhodnutí je třeba uzavřít, že žalobkyně by měla právo na

náhradu škody jí způsobené opatřením obecné povahy, respektive jeho zrušením,

pro nezákonnost, aniž by musela sama k jeho zrušení vyvinout jakoukoliv

procesní aktivitu. Odvolací soud nicméně uzavřel, že na straně žalobkyně žádná

škoda v příčinné souvislosti s nezákonným opatřením obecné povahy, respektive s

jeho zrušením, nevznikla. Dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 12. 2012, sp. zn. 28 Cdo 3246/2012, ke vzniku objektivní odpovědnosti státu za škodu, jíž se

nelze zprostit, je zapotřebí současné splnění tří podmínek: 1) nezákonné

rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup, 2) vznik škody, 3) příčinná souvislost

mezi nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a vznikem škody.

O

odškodnitelnou majetkovou újmu se přitom jedná, jestliže nezákonné rozhodnutí

či nesprávný úřední postup měly dopad do majetkové sféry poškozeného, tedy

jestliže nebýt jich, nedošlo by k majetkové újmě. Nezbytným předpokladem

objektivní odpovědnosti státu za škodu je pak příčinná souvislost mezi právní

skutečností, za níž se odpovídá, a vznikem škody. Odvolací soud vycházel z

toho, že smlouva o cesi ze dne 11. 5. 2011, jíž společnost V Invest CZ a. s. postoupila na žalobkyni práva a povinnosti z budoucí smlouvy o smlouvě kupní ze

dne 25. 2. 2009, nelze považovat za úkon, na podkladě kterého žalobkyně

vstoupila do práv a povinností V Invest CZ a. s. plynoucích ze smlouvy o

smlouvě budoucí. Odvolací soud v této souvislosti odkázal na usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2004, sp. zn. 33 Odo 268/2004, podle kterého

vstup do smluvních vztahů založených smlouvou o smlouvě budoucí nepřichází

pojmově v úvahu. Předmětem postoupení podle § 524 obč. zák. sice může být

pohledávka jakéhokoliv druhu, tedy i nepeněžitá, ale postoupení pohledávky ze

smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené podle § 50a obč. zák. není možné. Smlouva o

smlouvě budoucí je totiž dvoustranný závazkový vztah sestávající z práv i

povinností každého účastníka. Předmětem postoupení (cese) přitom může být jen

právo, nikoliv povinnost. K tomuto odvolací soud odkázal též na rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2011, sp. zn. 33 Cdo 2390/2000. Za této situace

žalobkyni nesvědčilo k pozemku 677 ani potenciální právo, na podkladě kterého

by na něm mohla realizovat výstavbu bytového domu, a tudíž jí nerealizováním

tohoto potenciálního podnikatelského záměru nemohla vzniknout žádná škoda v

příčinné souvislosti se zrušením opatření obecné povahy pro nezákonnost. S

ohledem na uvedený závěr nebylo potřebné doplňovat dokazování výslechem

spoluvlastníků pozemku 677 k prokázání tvrzení, že spoluvlastníci udělili ke

smlouvě o cesi svůj souhlas. Není pak na místě ani argumentace žalobkyně § 102

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

neboť dle tohoto ustanovení právo na náhradu majetkové újmy náleží výlučně

vlastníku pozemku či stavby postiženému tam uvedenými změnami v území. I kdyby

žalobkyně na podkladě smlouvy o cesi do práv a povinností společnosti V Invest

CZ a. s. vstoupila, a vzniklo by jí mj. právo na to, aby spoluvlastníci pozemku

tento pozemek budoucí kupní smlouvou převedli do jejího vlastnictví, je

žalobkyní tvrzená škoda přesto pouze ničím nepodloženou hypotézou. Nelze totiž

s jistotou vůbec předjímat, že by se žalobkyně nakonec vlastníkem pozemku

předmětného pozemku stala, že by např. nebylo realizováno její právo na

odstoupení od smlouvy budoucí z důvodů v této smlouvě sjednaných, či že by

spoluvlastníci pozemku svým povinnostem ze smlouvy skutečně dostáli a pozemek

do vlastnictví žalobkyně převedli. Jak totiž vyplývá z ustálené rozhodovací

praxe Nejvyššího soudu, smlouva o smlouvě budoucí je účinná jen mezi jejími

účastníky.

Jestliže účastník této smlouvy převede věc, jejíž zamýšlený převod

je obsahem smlouvy o smlouvě budoucí, platnou smlouvou na osobu třetí, zaniknou

práva a povinnosti ze smlouvy o smlouvě budoucí pro nemožnost plnění a na

jejich místo nastupují odpovědnostní vztahy mezi účastníky smlouvy. Smlouva o

smlouvě budoucí totiž nepůsobí absolutně a její porušení jedním z účastníků

nemůže mít samo o sobě vliv na právní postavení třetí osoby a na platnost kupní

smlouvy, kterou účastník smlouvy o smlouvě budoucí převádí nemovitost, o níž ve

smlouvě o smlouvě budoucí šlo, na třetí osobu. Stejně tak nelze předjímat, že

by žalobkyně pro výstavbu plánovaného bytového domu získala územní rozhodnutí

dle § 76 a následujících stavebního zákona a též obdržela veškerá další

potřebná povolení, zejména stavební povolení dle § 108 a následujících

stavebního zákona. Protože tedy nebylo možno uzavřít, že k žalobkyní tvrzené

škodě došlo v příčinné souvislosti s nezákonně vydaným opatřením obecné povahy,

nebylo možné její žalobě vyhovět. II. Dovolání a vyjádření k němu

8. Žalobkyně (dále též jako „dovolatelka“) dovoláním brojí proti

rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2015, č. j. 30 Co 32/2015-104, a

to výslovně v celém jeho rozsahu, přičemž přípustnost dovolání shledává v tom,

že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci, když v

řízení byly řešeny otázky, které jsou jednak v judikatuře Nejvyššího soudu

řešeny nejednotně, nejsou v ní řešeny vůbec a některé právní otázky odvolací

soud posoudil též v rozporu s ustálenou rozhodovací praxí Nejvyššího soudu.

Dovolatelka konkrétně formuluje otázky: 1) Je možné platně hromadně postoupit

práva a povinnosti ze smlouvy o smlouvě budoucí dle právní úpravy platné do 1.

1. 2014? Pokud ano, za jakých podmínek? 2) Je v případě následně zjištěné

nezákonnosti přijatého opatření obecné povahy možno požadovat náhradu újmy

(škody) dle zákona č. 82/1998 Sb.? Pokud ano, za jakých podmínek? 3) Je možné

přenášet odpovědnost (respektive spoluodpovědnost) za škodu dle zákona č.

82/1998 Sb. s poukazem na podnikatelské riziko poškozené osoby? 4) Je při

posuzování příčinné souvislosti jako jednoho z předpokladů odpovědnosti za

škodu možno vycházet z předpokladu, že smluvní strany nedodrží své smluvně

převzaté závazky, nebo je při posuzování otázky tzv. „běžného běhu okolností“

nutno předpokládat, že strany budou svým závazkům dostávat? 5) Za jakých

okolností je možno aplikovat diskreční pravomoc obecných soudů vztahujících se

ke stanovení výše vzniklé škody ve smyslu § 136 o. s. ř.?

9. Dovolatelka předně nesouhlasí se způsobem, jakým byla posouzena

platnost smlouvy o cesi, prostřednictvím které měla vstoupit do smluvních

vztahů založených smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Podle jejího názoru

odvolací soud nepostupoval správně, pokud předmětnou smlouvu o cesi posoudil

jako neplatnou, a to z důvodu, že nezohlednil recentní judikaturu

představovanou rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2014, sp. zn. 33 Cdo

969/2013, z něhož jednoznačně vyplývá, že závěry přijaté předchozí judikaturou

k otázce platnosti „hromadného postoupení“ práv a povinností ze smlouvy o

smlouvě budoucí nemusí být bez dalšího správné, a to v případě existence

souhlasu třetí dotčené strany, v tomto případě vlastníků pozemku 677. Soudy

dovolatelku v průběhu řízení nepoučily ve smyslu § 118a o. s. ř. o tom, že by

podle jejich názoru měla být smlouva o cesi neplatnou, a nebyla ani vyzvána,

aby k tomuto označila případné další důkazy. Prvním momentem, kdy byla

posuzována otázka platnosti smlouvy o cesi, bylo ústní jednání před odvolacím

soudem. Odvolací soud též zcela ignoroval důkazní návrhy dovolatelky, která

navrhovala provést jednak výslech vlastníků pozemku 677 i jejich písemný

souhlas s postoupením práv a povinností ze smlouvy o smlouvě budoucí, přičemž

tento souhlas předcházel uzavření smlouvy o cesi. Odvolací soud též nesprávně

posoudil možnost dovolatelky nabýt pozemek 677 do vlastnictví, jestliže

konstatoval, že i pokud by dovolatelka vstoupila do práv a povinností

společnosti V Invest CZ a. s. ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní k pozemku

677, nebylo jisté, že by dovolatelka zmíněný pozemek skutečně nabyla. K tomuto

závěru odvolací soud uvedl, že by budoucí prodávající nemuseli dostát svým

smluvně převzatým závazkům. Dovolatelka má za to, že uvedený závěr je v rozporu

s konstantní judikaturou Nejvyššího soudu, z níž jednoznačně vyplývá, že

příčinná souvislost musí být (zejména pokud jde o ušlý zisk) posuzována vždy v

rámci normálního běhu okolností. Za běžný a standardní běh událostí nelze

považovat takový, kdy se smluvně převzaté závazky neplní. Tento názor

dovolatelka podepřela poukazem na zásadu pacta sunt servanda a odkazem na

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. 25 Cdo 119/2003. Rovněž

neobstojí závěr odvolacího soudu, podle kterého výsledky stavebního a územního

řízení byly nejistými. Je zcela zřejmé, že pokud jsou dodrženy zákonem

stanovené podmínky (zejména soulad s územním plánem), je stavební úřad povinen

příslušné územní rozhodnutí a následně stavební povolení vydat. V této

souvislosti dovolatelka poukázala na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne

4. 8. 2010, č. j. 9 As 63/2010-111, a uvedla, že její projekt byl zpracován

kvalifikovanými odborníky, kteří se účastnili realizace mnoha obdobných

projektů. Za předpokladu, že by opatření obecné povahy nebylo Nejvyšším

správním soudem zrušeno, tak i v případě, že by nebyl realizován zamýšlený

projekt, realizovala by dovolatelka na pozemku 677 jiný projekt obdobného

charakteru. Došlo-li by k uvedené situaci, byl by dán prostor pro aplikaci §

136 o. s.

ř., tedy určení výše nároku podle úvahy soudu. Za situace, kdy

prokazatelně došlo k protiprávnímu jednání žalovaného, který je nadán výkonem

veřejné moci, soudy nesmí rezignovat na zjištění výše škody a žalobu odmítnout

s poukazem na nejistý výsledek budoucího podnikatelského záměru dovolatelky. Nesprávným právním posouzením je i to, že odvolací soud podřadil pod

podnikatelské riziko dovolatelky takovou situaci, kdy řádně přijaté opatření

obecné povahy bylo následně v rámci mimořádných opravných prostředků zrušeno. Tato otázka nebyla dosud judikatorně řešena. V dovolání je dále předestřena

otázka, zda lze podle OdpŠk požadovat náhradu újmy (škody) v případě následného

zjištění nezákonnosti přijatého opatření obecné povahy. Jakkoli byla tato

otázka posouzena odvolacím soudem v konečném důsledku in favorem dovolatelky,

toto posouzení nelze považovat za zcela správné.

10. K dovolání se žalovaný vyjádřil prostřednictvím podání ze dne 9. 11. 2015. Žalovaný se předně ztotožnil se závěry odvolacího soudu a namítl, že

pokud dovolatelka nově doložila souhlas majitelů pozemku 677, jedná se o

nedovolené uplatňování nových skutečností nebo důkazů v průběhu dovolacího

řízení. Stěžejní důvod pro zamítnutí žaloby představuje neexistence příčinné

souvislosti mezi částí opatření obecné povahy, jež byla zrušena Nejvyšším

správním soudem, a žalobkyní tvrzenou škodou. Existence příčinné souvislosti je

zásadně otázkou skutkovou, nikoli právní, přičemž důvodem dovolání může být

pouze posouzení právních otázek. Byť dovolatelka Nejvyššímu soudu předkládá

právní otázky, na jejich vyřešení napadené rozhodnutí nezávisí a případné

posouzení těchto otázek by nic neměnilo na skutečnosti, že žalobkyni v

souvislosti se zrušením změny Z 1201/07 žádná škoda nevznikla a ani vzniknout

nemohla. Stěžejními skutečnostmi jsou ty, že dovolatelka nikdy nebyla vlastnicí

pozemku 677, jehož se týkala změna Z 1201/07. Územní plán ani jeho změny

neumísťují konkrétní stavby a předmětem změny územního plánu Z 1201/07 tudíž

nebylo umístění žádného projektu dovolatelky ani povolení jeho stavby, tzn. změna Z 1201/07 nepředstavovala oprávnění dovolatelky k realizaci jejího

stavebního projektu. Dovolatelka nikdy nedisponovala ani územním rozhodnutím o

umístění jejího stavebního záměru na pozemku, natož pak stavebním povolením. Vydání nezbytných správních rozhodnutí přitom nelze předpokládat. Dle

komentářové literatury, stavební úřad při posuzování žádosti o vydání územního

rozhodnutí vždy zkoumá soulad záměru, který chce žadatel realizovat, z mnoha

hledisek, přičemž je především sledován cíl koordinace veřejných zájmů v území

při splnění podmínek pro umístění záměru. Územní řízení je komplexním procesem,

ve kterém hraje významnou roli posouzení veřejných zájmů, správní uvážení a

účast veřejnosti. Na vydání územního rozhodnutí není právní nárok. Vydání

veřejnoprávních rozhodnutí představuje základní předpoklad možnosti realizace

jakéhokoli stavebního záměru. Další předpoklad představuje zpravidla

financování stavebního záměru, přičemž jeho podmínky závisí mimo jiné i na

vydání veřejnoprávních povolení, bez nichž jej nelze konkretizovat. Dovolatelka

o tato rozhodnutí nepožádala a neměla navíc zajištěnu ani přístupovou cestu k

pozemku, na kterém zamýšlela v budoucnu realizovat svůj stavební záměr, což je

též jednou z podmínek pro zisk stavebního povolení. Všechny podmínky, které

jsou předpokladem pro realizaci stavebního záměru dovolatelky, zůstaly pouze v

rovině hypotetické. Žalobkyně jednala plně v rámci svého podnikatelského

rizika. Tvrdila-li žalobkyně, že by měla možnost na pozemku realizovat i jiný,

než původně zamýšlený stavební projekt, jedná se o možnost ještě více

hypotetickou. Závěry týkající se rozhodnutí dle stavebního zákona zůstávají

totožné pro jakýkoliv stavební záměr.

Existence podmínek odpovědnosti za škodu

musí být v řízení bezpečně prokázána a nepostačuje pouhý pravděpodobnostní

závěr o splnění některé z nich, přičemž důkazní břemeno v tomto směru leží na

poškozeném. Dle žalovaného není možný výklad předkládaný dovolatelkou, podle

nějž by tato nenesla sama žádné riziko. Dovolatelka ani nevymezuje důvod

dovolání. Pokud se jedná o posouzení platnosti smlouvy o cesi, posoudil ji

odvolací soud správně. Jedná se navíc jen o jeden z několika rovnocenných

důvodů, pro něž byla žaloba zamítnuta. K tvrzení dovolatelky ohledně možného

nabytí pozemku 677 žalovaná uvádí, že smlouva kupní k uvedenému pozemku

nemusela zůstat neuzavřena jen z důvodu porušení smlouvy o smlouvě budoucí ze

strany budoucích prodávajících, ale též v důsledku využití práva od smlouvy

odstoupit, které z uvedené smlouvy plynulo. Existovala tedy relevantní

nejistota, zda k uzavření kupní smlouvy dojde. Tvrzení dovolatelky, že soud měl

postupovat v souladu s § 136 o. s. ř., není namístě. Za situace, kdy soud

dospěl k závěru, že neexistuje nárok na náhradu škody, bylo by zjišťování výše

škody zcela nadbytečné. Pokud dovolatelka nastolila otázku, zda je v případě

následně zjištěné nezákonnosti přijatého opatření obecné povahy možno požadovat

náhradu újmy (škody) dle zákona č. 82/1998 Sb., byla tato otázka posouzena ve

prospěch dovolatelky. Z uvedených důvodů žalovaný navrhuje, aby Nejvyšší soud

dovolání žalobkyně zamítl a uložil jí povinnost uhradit náhradu nákladů řízení. III. Formální náležitosti dovolání

11. Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl

podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1.

1. 2013 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

12. Dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, řádně

zastoupenou podle § 241 odst. 1 o. s. ř., dovolací soud se proto zabýval jeho

přípustností.

IV. Přípustnost dovolání

13. Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné

proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí,

jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního

práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací

praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

14. Nejvyšší soud již v rozsudku ze dne 8. 12. 1997, sp. zn. 3 Cdon

1374/96, uvedl, že jestliže odvolací soud závěr o nedůvodnosti uplatněného

nároku založil současně na dvou na sobě nezávislých důvodech, pak sama

okolnost, že jeden z nich neobstojí, nemůže mít na správnost tohoto závěru

vliv, jestliže obstojí důvod druhý. To platí i tehdy, nemohl-li být druhý důvod

podroben dovolacímu přezkumu proto, že nebyl dovoláním dotčen.

15. Rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na závěru, že mezi nezákonně

vydaným OOP a škodou není dána příčinná souvislost z důvodu, že dovolatelka

smlouvou o cesi platně nevstoupila do práv a povinností budoucího kupující k

pozemku 677. Ani za situace, že by se dovolatelka skutečně stala budoucí

kupující, nelze předjímat následné nabytí vlastnického práva k pozemku 677 a

získaní patřičných povolení k realizaci jí zamýšleného projektu. Odvolací soud

tedy spatřuje hned tři důvody, které příčinnou souvislost vylučují.

16. Podané dovolání relevantně zpochybňuje všechny tři důvody, na nichž

odvolací soud založil své zamítavé rozhodnutí. První z těchto důvodů byl

dovolatelkou zpochybněn zcela zřetelně, a to tvrzením, že závěr o nemožnosti

vstupu do práv ze smlouvy o smlouvě budoucí neobstojí ve světle rozsudku ze dne

18. 12. 2014, sp. zn. 33 Cdo 969/2013. Co se týká následujících dvou důvodů,

jsou oba zpochybněny již tvrzením dovolatelky, že příčinná souvislost měla být

posouzena v rámci normálního běhu okolnost, kdy bylo poukázáno na rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. 25 Cdo 119/2003.

17. Dovolání bylo shledáno přípustným pro posouzení právní otázky, zda

smluvně lze převést veškerá práva a povinnosti ze smlouvy o smlouvě budoucí,

jaké okolnosti jsou způsobilé vyloučit vztah příčinné souvislosti a mezi jakými

skutkovými okolnostmi má být existence příčinné souvislosti zjišťována.

V. Důvodnost dovolání a právní úvahy dovolacího soudu

18. Podle § 1 odst. 2 OdpŠk územní samosprávné celky odpovídají za

podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti (dále jen "územní celky v

samostatné působnosti").

Podle § 19 OdpŠk, územní celky v samostatné působnosti odpovídají za škodu,

kterou způsobily při výkonu veřejné správy a) nezákonným rozhodnutím, b)

nesprávným úředním postupem. Podle § 20 odst. 1 OdpŠk bylo-li územním celkem v

samostatné působnosti v řízení, na něž se vztahují předpisy o správním řízení,

vydáno nezákonné rozhodnutí, mají účastníci řízení právo na náhradu škody,

která jim tímto rozhodnutím vznikla. Právo na náhradu škody má i ten, s nímž

nebylo jednáno jako s účastníkem řízení, ačkoliv s ním jako s účastníkem řízení

jednáno být mělo.

19. Podle § 43 odst. 4 věty čtvrté zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se územní plán vydává formou

opatření obecné povahy podle správního řádu.

20. Za škodu se v právní teorii i praxi považuje újma, která nastala v

majetkové sféře poškozeného, a je objektivně vyjádřitelná všeobecným

ekvivalentem, tj. penězi. Skutečnou škodou je nastalé zmenšení (úbytek) majetku

poškozeného; představuje vlastně majetkové hodnoty potřebné k uvedení v

předešlý stav, popř. k vyvážení důsledků plynoucích z toho, že nedošlo k

uvedení v předešlý stav. Ušlý zisk je v podstatě ušlým majetkovým prospěchem

spočívajícím v nenastalém zvětšení (rozmnožení) majetku poškozeného, které bylo

možno důvodně očekávat s ohledem na pravidelný běh věcí, pokud by nebylo došlo

ke škodné události (srov. např. stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 18. 11.

1970, sp. zn. Cpj 87/70, uveřejněné pod číslem 55/1971 ve Sbírce soudních

rozhodnutí a stanovisek).

21. V rozsudku ze dne 19. 9. 2002, sp. zn. 25 Cdo 2244/2000, Nejvyšší

soud konstatoval, že stát odpovídá za škodu, jež vznikla následkem nezákonného

rozhodnutí, a nikoliv následkem jeho zrušení.

22. Nejvyšší správní soud v rozsudku rozšířeného senátu ze dne 27. 7.

2016, č. j. 5 As 85/2015-36, mimo jiné uvedl, že opatření obecné povahy obecně

představuje správní akt smíšené povahy s konkrétně určeným předmětem regulace a

obecně vymezeným okruhem adresátů. Jedná se o výsledek činnosti veřejné správy,

který není ani individuálním rozhodnutím, ani právním předpisem. Rozhodnutím

není z toho důvodu, že nesměřuje vůči jmenovitě určené osobě či osobám, ale

naopak vůči neurčitému počtu osob. Právním předpisem není proto, že jeho

předmětem je podobně jako u rozhodnutí řešení určité konkrétní věci, nikoli

stanovení obecného pravidla chování, vztahujícího se na všechny případy

stejného druhu (odst. 18). Při pořizování a vydávání územního plánu žádní

předem určení účastníci řízení nejsou. Existuje zde okruh blíže neurčených tzv.

dotčených osob, které mohou podle svého procesního postavení uplatňovat

připomínky nebo námitky. Právě povaha územního plánu, který je opatřením obecné

povahy směřujícím vůči blíže neurčenému okruhu osob, vylučuje možnost konkrétní

účastníky řízení stanovit. Není-li územní plán určen objektivně určitelnému

okruhu adresátů, neexistuje ani jmenovitě určený okruh osob, se kterými by

mohlo být jednáno při jeho přezkumu. Postup, ve kterém je územní plán vydáván,

není správním řízením v užším slova smyslu. Základním znakem řízení je, že v

něm vedle orgánu, který autoritativně rozhoduje, existují konkrétně určené

subjekty (účastníci), jichž se výsledné rozhodnutí dotýká nebo může dotýkat

(odst. 30).

23. Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 25 Cdo

3444/2013, uveřejněném pod číslem 89/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek konstatoval, že vydání (změna) územního plánu zastupitelstvem obce

je výkonem veřejné správy podle stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb., ve

znění pozdějších předpisů), svěřené do samostatné působnosti obce, a nárok

účastníka na náhradu tím způsobené škody, který nepodléhá režimu náhrady za

změnu v území podle jeho § 102 odst. 2, se posuzuje podle zákona č. 82/1998 Sb.

(ve znění pozdějších předpisů).

24. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2014, sp. zn. 33 Cdo

969/2013, obč. zák. výslovně neupravoval (jako typovou smlouvu) možnost

„převést“ veškerá práva a povinnosti ze smlouvy se souhlasem původní smluvní

strany, která v právním vztahu nadále zůstává, na třetí osobu. Tato smlouva

však není automaticky neplatná, je nutné ji posuzovat podle ustanovení o

smlouvě inominátní (§ 51 obč. zák.).

25. S ohledem na posledně uvedené rozhodnutí, na jehož závěry dovolací

soud navázal též např. ve svém rozsudku ze dne 26. 7. 2016, sp. zn. 29 Cdo

3612/2015, a též s ohledem na zjištění učiněné odvolacím soudem, dle kterého

byla smlouvou o cesi ze dne 11. 5. 2011 převáděna jak práva, tak i povinnosti

ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní, neobstojí samotný závěr, že nebylo možné

vstoupit do smluvních vztahů založených smlouvou o smlouvě budoucí. Jak rovněž

vyplývá z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2014, sp. zn. 33 Cdo

969/2013, jakkoliv platí, že vstup do smluvních vztahů založených smlouvou o

smlouvě budoucí smlouvou o postoupení pohledávky podle § 524 obč. zák.

nepřichází pojmově v úvahu, neznamená to, že takovýto vstup není vůbec smluvně

možný. Ze zjištění, které odvolací soud učinil ve vztahu ke smlouvě ze dne 11.

5. 2011, pak plyne, že strany této smlouvy neměly v úmyslu postoupit

(izolovaně) pouze pohledávku budoucího kupujícího. První z důvodů, na němž

spočívá závěr odvolacího soudu o neexistenci příčinné souvislosti, tedy

neobstojí.

26. Patrné je (též s ohledem na odkaz na rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 30. 6. 2004, sp. zn. 25 Cdo 119/2003), že dovolatelka nesouhlasí s názorem

odvolacího soudu, že příčinnou souvislost mezi škodnou událostí a škodou

vyvrací potenciální možnost, že by nedošlo k realizaci smlouvy, kterou se

smluvní strany zavázaly uzavřít smlouvou o smlouvě budoucí, neboť tuto

potenciální možnost nelze považovat za normální běh událostí.

27. Dojde-li ke škodné události, kterou je přerušen určitý proces, který

je s to vytvořit zisk, záleží zejména na složitosti přerušeného procesu a fázi,

v níž se tento proces nacházel, zda bude možné dovodit, že právě škodná událost

byla příčinou nedosažení konkrétního zisku. Plyne z obecné zkušenosti, že pokud

se jednalo o proces složitý, pokud škodná událost zasáhla do procesu v jeho

brzké fázi, či závisel-li výsledek tohoto procesu na nejisté okolnosti, je

významně oslabena možnost dosáhnout zjištění, zda k zisku nedošlo právě v

důsledku škodné události. Judikatura (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 25. 1. 2006, sp. zn. 25 Cdo 818/2005) tak dospěla např. k závěru, že pouhé

tvrzené zmaření zamýšleného podnikatelského záměru poškozeného k odškodnění

nestačí.

28. Mimo jiné i v posledně zmíněném rozhodnutí bylo konstatováno, že

ušlým ziskem se rozumí újma spočívající v tom, že u poškozeného nedojde v

důsledku škodné události k rozmnožení majetkových hodnot, ač se to dalo

očekávat s ohledem na pravidelný běh věcí. Jedná se o určité snížení potřebné

míry důkazů, jež je známo též v dalších evropských právních řádech (k tomu viz

např. TICHÝ, Luboš a Jiří HRÁDEK. Deliktní právo. V Praze: C.H. Beck, 2017.

Beckova edice právní instituty. ISBN 9788074006258. s. 103). Ačkoliv posouzení

toho, jak by pravidelně věci probíhaly, je otázkou skutkovou, posouzení otázky,

jaké události v obecnosti lze zahrnout pod pojem pravidelný běh věcí, kterého

judikatura užívá, či konkrétněji, zda lze pod pravidelným během věcí bez

dalšího podřadit předpoklad, že osoba nedodrží smluvně převzatou povinnost, je

otázkou právní.

29. Přístup odvolacího soudu, který vyloučil příčinnou souvislost s

ohledem na možnost, že by nedošlo k realizaci smlouvy, již se smluvní strany

zavázaly uzavřít ve smlouvě o smlouvě budoucí, akceptovat nelze. Vyplývá z výše

uvedeného, že běh věcí, ke kterému z důvodu škodné události nedošlo, nelze

zjistit s jistotou, a vyžaduje se tedy závěr ohledně očekávatelného průběhu.

Jestliže určitý (pro úspěšnou realizaci procesu nezbytný) předpoklad byl

zajištěn smluvně, nelze bez dalšího předpokládat, že by ke splnění smlouvy, a

tedy ani k naplnění daného předpokladu, nedošlo. Již skutečnost, že smluvní

strany přistoupily k uzavření smlouvy, vypovídá o jejich zájmu zachovat se

podle jimi smluveného obsahu. Jestliže dovolatelka danou smlouvu uzavřela se

zájmem nabýt pozemek, aby na něm mohla provést výstavbu a dosáhnout zisku,

nelze (bez dalšího) předpokládat, že by od smlouvy odstoupila, či např.

nevyužila práva z ní vyplývajícího (možnost uzavření kupní smlouvy – podle

zjištění odvolacího soudu – byla sjednána ve prospěch dovolatelky). Budoucí

prodávající pak rovněž měli další ekonomický důvod smlouvu dodržet, neboť v

případě, že by smlouvu porušili, byli by vystaveni riziku sankce (přinejmenším

by po nich bylo možno požadovat náhradu případně způsobené škody).

30. Co se týká dalšího důvodu, pro nějž měla být příčinná souvislost

vyloučena, tedy možného nevydání kladných rozhodnutí dle stavebního zákona,

patří připomenout rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2016, sp. zn. 30

Cdo 2179/2013, uveřejněné pod číslem 20/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek. Podle druhé z právních vět, s nimiž bylo rozhodnutí publikováno,

je-li vydání úředního povolení pro výkon určité činnosti součástí obvyklého

běhu věcí, je jeho nevydání v zákonem stanovené lhůtě příčinnou ztráty zisku

ušlého tím, že poškozený nemohl činnost, pro níž o povolení žádal, realizovat.

Z uvedeného vyplývá, že soud měl při zkoumání příčinné souvislosti učinit

závěr, zda by s ohledem na charakter potřebného povolení a konkrétní okolnosti

věci bylo obvyklé, že by k vydání úředního povolení došlo či nikoliv. Důkazní

břemeno ohledně skutečnosti, že za obvyklého běhu věcí by k vydání úředního

povolení vyšlo, nese žalobce. Příčinná souvislost by byla vyloučena zejména za

existence takové skutečnosti, jež by vydání úředního povolení činila

vyloučeným, popř. značně nejistým, či že by vydání povolení záviselo na uvážení

ze strany orgánu. Jelikož odvolací soud neučinil ohledně výše zmíněných

skutečností potřebná zjištění, nebylo možné bez dalšího vyloučit existenci

příčinné souvislosti. Jím provedené právní posouzení je v tomto ohledu

(přinejmenším) neúplné, a tedy i nesprávné.

31. Dovolání bylo shledáno důvodným, neboť otázky, pro jejichž vyřešení

bylo dovolání shledáno přípustným, odvolací soud nesprávně právně posoudil.

32. Jelikož bylo dovolání shledáno přípustným, zkoumal dovolací soud,

zda řízení není zatíženo vadami, jež by mohly mít za následek nesprávné

rozhodnutí ve věci, přičemž takové neshledal (§ 242 odst. 3 věta druhá o. s.

ř.).

33. Pouze pro úplnost dovolací soud doplňuje, že se nezabýval dalšími v

dovolání obsaženými otázkami, neboť rozhodnutí odvolacího soudu na jejich

vyřešení nezávisí a dovolací soud je tedy přezkumu nepodrobil.

34. Pokud dovolatelka formulovala otázku, zda je v případě nezákonnosti

přijatého opatření obecné povahy možno požadovat náhradu škody dle OdpŠk,

nečelila tím právnímu posouzení odvolacího soudu k takové otázce, neboť ten se

k ní staví kladně a Nejvyšší soud proto k ní jen poznamenává, že je takový

závěr jako východisko v této věci řešených právních otázek na místě akceptovat.

Jestliže ovšem v dovolání formulovala (byť toliko ve značné obecnosti) též

otázku, za jakých podmínek lze požadovat náhradu újmy v případě následně

zjištěné nezákonnosti přijatého opatření obecné povahy, vyvstává v této

souvislosti najevo deficit napadeného rozhodnutí. Odvolací soud se (zjevně z

důvodu, že byl veden shora uvedenými nesprávnými úvahami) opomenul zabývat

otázkou aktivní legitimace k uplatnění nároku na náhradu škody. Patří zde

připomenout, že jak soud prvního stupně, tak soud odvolací podřadil opatření

obecné povahy pod nezákonné rozhodnutí ve smyslu § 20 OdpŠk, což je názor

souladný s recentní komentářovou judikaturou (viz Korbel, F. in IŠTVÁNEK, F.,

SIMON, P., KORBEL, F. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu

veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem: Komentář. Praha:

Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075525215., str.

180 - 181). Soud prvního stupně též konstatoval, že dovolatelka aktivní

legitimaci k uplatnění nároku na náhradu škody nemá. V dalším průběhu řízení

tedy bude úkolem odvolacího soudu, aby se danou otázkou zabýval, neboť podle §

20 odst. 1 OdpŠk mají na náhradu škody právo účastníci řízení, či ten, s nímž

nebylo jednáno jako s účastníkem řízení, ačkoliv s ním jako s účastníkem řízení

jednáno být mělo. Jelikož postup vydání opatření obecné povahy je stanoven

předpisy o správním řízení (správním řádem), není aplikovatelný § 20 odst. 2

OdpŠk. Dovolací soud v této souvislosti předem uvádí, že vzhledem ke specifikům

opatření obecné povahy, k nimž se opakovaně vyjadřuje Nejvyšší správní soud též

v rozšířeném senátu (viz např. rozsudek ze dne 27. 7. 2016, č. j. 5 As

85/2015-36, popř. usnesení ze dne 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009-120), při

posouzení otázky aktivní legitimace podle zmíněného § 20 odst. 1 OdpŠk bude

nutné vyložit pojem účastníka řízení, čemuž se odvolací soud svými nesprávnými

právními názory zatím vyhnul, čímž vyloučil možnost takového výkladu Nejvyšším

soudem v této věci.

VI. Závěr

35. Nejvyšší soud vzhledem ke skutečnosti, že dovolání bylo shledáno

důvodným, zrušil podle § 243e odst. 1 o. s. ř. rozsudek odvolacího soudu ve

výroku I. i v závislém výroku II. [§ 242 odst. 2 písm. a) o. s. ř.].

36. O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne

soud v rámci nového rozhodnutí ve věci (§ 243g odst. 1 o. s. ř.).

37. Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 8. 2017

JUDr. František I š t v á n e k

předseda senátu