Nejvyšší soud Rozsudek občanské

32 Cdo 1669/2012

ze dne 2012-10-02
ECLI:CZ:NS:2012:32.CDO.1669.2012.1

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Miroslava Galluse a sodců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní

věci žalobkyně FIBU, společnost s ručením omezeným, se sídlem v Moravských

Budějovicích, 1. Máje 100, identifikační číslo osoby 60746688, zastoupené Mgr.

Magdou Havlovou, advokátkou se sídlem v Ivančicích, Tyršova 21, proti

žalovanému Ing. V. Š., CSc., zastoupenému JUDr. Stanislavou Vrchotovou,

advokátkou se sídlem v Brně, Vachova 1, o zaplacení 447 778,95 Kč s

příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 38 C 238/94, o

dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. prosince

2011, č. j. 13 Co 265/2011-312, takto:

I. Dovolání v rozsahu směřujícím do prvního výroku rozsudku Krajského

soudu v Brně ze dne 15. prosince 2011, č. j. 13 Co 265/2011-312, se zamítá.

II. Ve zbývajícím rozsahu se dovolání odmítá.

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 19. ledna 2011, č. j. 38 C 238/94-274,

uložil žalovanému zaplatit žalobkyni 447 778,95 Kč s 3% úrokem z prodlení ročně

z této částky od 30. července 1992 do zaplacení (bod I. výroku), zamítl žalobu

ohledně 18% úroku z prodlení ročně z částky 447 778,95 Kč od 12. června 1992 do

29. července 1992 a ohledně 15% úroku z prodlení ročně z téže částky od 30. července 1992 do zaplacení (bod II. výroku) a rozhodl o nákladech řízení mezi

účastníky navzájem (bod III. výroku). Soud prvního stupně tak rozhodoval o věci

poté, kdy Krajský soud v Brně usnesením ze dne 27. července 2010, č. j. 13 Co

271/2008-251 (poté, co Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 11. května 2010, č. j. 32

Cdo 526/2009-242, zrušil k dovolání žalovaného jeho rozsudek ze dne 21. srpna

2008, č. j. 13 Co 271/2008-209, v části prvního výroku, jímž byl změněn

rozsudek soudu prvního stupně ze dne 14. prosince 2007, č. j. 38 C 238/94-186,

a ve druhém výroku, a věc mu byla v tomto rozsahu vrácena k dalšímu řízení),

zrušil jeho předchozí (v pořadí druhý ve věci) rozsudek ze dne 14. prosince

2007, č. j. 38 C 238/94-186, v části prvního výroku, pokud jím byla zamítnuta

žaloba v rozsahu 447 778,95 Kč s 18% úrokem z prodlení ročně z této částky od

12. června 1992 do zaplacení a ve druhém výroku, a věc mu v tomto rozsahu

vrátil k dalšímu řízení. Soud prvního stupně již v rozsudku ze dne 14. prosince

2007 dospěl k závěru, že kupní smlouva ohledně zásob, které se na vydražené

provozovně v době dražby nacházely a jejichž zaplacení se žalobkyně (a předtím

její právní předchůdce KNIHA, státní podnik, Brno, se sídlem v Brně, Koliště

19) v řízení domáhá, je pro rozpor se zákonem č. 427/1990 Sb., o převodech

vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby,

absolutně neplatná, přičemž stejný právní názor zaujal i Nejvyšší soud ve shora

označeném rozsudku. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že žalovaný se na úkor

žalobkyně bezdůvodně obohatil z důvodu, že mu vznikl majetkový prospěch získaný

plněním z neplatného právního úkonu podle ustanovení § 451 odst. 1 a 2

občanského zákoníku (dále též jen „obč. zák.“). Vrácení zásob, které žalovaný

převzal, není podle zjištění soudu pro jejich následné zničení objektivně

možné, a proto podle jeho posouzení přísluší žalobkyni za nabyté bezdůvodné

obohacení peněžitá náhrada. Za situace, kdy konkrétní seznamy zboží nejsou k

dispozici a kdy z důvodu zničení zboží nelze uvažovat o posudku znalce, který

by převzaté zásoby ocenil, stanovil bezdůvodné obohacení ve výši ceny zásob

uvedené v předávacím protokolu, což po odečtení rabatu činí žalovanou částku

447 778,95 Kč, když žalovaný stav zásob fakticky znal a souhlasil s jejich

vyčísleným technickým stavem. K odvolání obou účastníků řízení Krajský soud v Brně v záhlaví označeným

rozsudkem změnil rozsudek soudu prvního stupně v části prvního bodu výroku tak,

že zamítl žalobu v rozsahu částky 380 612,15 Kč s 3% úrokem z prodlení ročně z

této částky od 30.

července 1992 do zaplacení (výrok I.), potvrdil ho v části

prvního bodu výroku, kterou bylo žalovanému uloženo zaplatit žalobkyni 67

166,80 Kč a v části druhého bodu výroku, kterou byla zamítnuta žaloba o

zaplacení 18% úroku z prodlení ročně z částky 380 612,15 Kč od 12. června 1992

do 29. července 1992 a 15% úroku z prodlení ročně z téže částky od 30. července

1992 do zaplacení (výrok II.), zrušil rozsudek ve zbývajícím rozsahu, tedy v

části prvního bodu výroku ohledně ročního 3% úroku z prodlení z částky 67

166,80 Kč za dobu od 30. července 1992 do zaplacení, v části druhého bodu

výroku ohledně ročního 18% úroku z prodlení z téže částky za dobu od 12. června

1992 do 29. července 1992, ročního 15% úroku z prodlení z téže částky za dobu

od 30. července 1992 do zaplacení a ve třetím bodu. výroku a v rozsahu zrušení

vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Odvolací soud vyšel při přezkoumání napadeného rozsudku včetně řízení, které mu

předcházelo, ze skutkového stavu věci zjištěného v dosavadním řízení,

neztotožnil se však se závěrem soudu prvního stupně o výši bezdůvodného

obohacení. Odvolací soud, vycházeje ze zjištění, že předmětné zásoby sestávaly

z menší části z knih a z větší části z předmětů označených OKP, což

představovalo propagační materiály z doby předcházející 1. červenci 1991,

posoudil cenu zásob nárokovanou žalobkyní za nepřiměřenou. Podle jeho vyjádření

bylo nutné k její tíži přičíst, že neučinila kroky k tržnímu ocenění zásob v

době, kdy se toho žalovaný po ní domáhal. Na druhé straně však není možné podle

jeho názoru považovat zboží za zcela neprodejné, což podporuje zjištění, že

krátce před privatizací, pouze za tři měsíce roku 1991, bylo ze zásob

nacházejících se na prodejně prodáno zboží za cca 65 000 Kč. Skutečnost, že šlo

o věci s určitou tržní hodnotou, dovozuje i z ochoty žalovaného za zásoby

zaplatit, byť ne žalobkyní požadovanou částku. Odvolací soud, vycházeje z

uvedených úvah a za aplikace ustanovení § 136 občanského soudního řádu (dále

též jen o. s. ř.“), dospěl k závěru, že skutečná hodnota zásob, o kterou se

žalovaný na úkor žalobkyně obohatil, představovala 15 % z ceny požadované

žalobkyní, tedy částku 67 166,80 Kč. Proto v tomto rozsahu rozsudek soudu

prvního stupně jako věcně správný potvrdil a ve zbývající části, tj. ohledně

380 612,15 Kč, včetně přisouzeného ročního 3% úroku z prodlení, žalobu zamítl. Odvolací soud se neztotožnil s námitkou žalovaného o nedostatku skutkových

tvrzení žalobkyně ve vztahu k nároku z titulu bezdůvodného obohacení, která

pokládá pro možnost takového právního posouzení za dostatečná. Pokud pak

žalobkyně podala žalobu u soudu dne 14. května 1992, stalo se tak včas i z

hlediska promlčecí doby, která je v případě bezdůvodného obohacení u nároků z

obchodního vztahu čtyřletá. S ohledem na nepřezkoumatelnost rozhodnutí ohledně

přisouzeného i zamítavého úroku z prodlení z důvodu naprosté absence odůvodnění

odvolací soud zrušil rozsudek soudu prvního stupně v této části a věc mu v

tomto rozsahu vrátil k dalšímu řízení.

Rozsudek odvolacího soudu v celém rozsahu (vyjma části druhého výroku, kterou

byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujícím výroku ve věci samé v

rozsahu částky 67 166,80 Kč) napadla žalobkyně dovoláním. Jeho přípustnost

opírá o ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. a namítá, že odvolací soud

věc nesprávně právně posoudil, že zatížil řízení vadami, které mohly mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci a že jeho rozhodnutí vychází ze

skutkového zjištění, které nemá v podstatné části oporu v provedeném

dokazování. Dovolatelka tak cituje dovolací důvody uvedené v § 241a odst. 2

písm. a) a b) a odst. 3 o. s. ř. Dovolatelka především odvolacímu soudu vytýká, že při určení výše bezdůvodného

obohacení postupoval v rozporu s hmotným právem, konkrétně s ustanovením § 458

obč. zák., přičemž hodnotu zásob převzatých žalovaným stanovil postupem podle §

136 o. s. ř., aniž byly pro jeho aplikaci splněny zákonné podmínky. Odvolací

soud podle jejího názoru nijak nevysvětlil, proč se odchýlil od svého

dřívějšího názoru, podle něhož hodnotu majetkového prospěchu představuje cena

zásob zachycená v předávacím protokolu. Podle dovolatelky odvolací soud rovněž pochybil, považoval-li všechny zásoby

označené jako OKP za neprodejné, neboť pro takový závěr neměl oporu v

provedeném dokazování. Tvrdí, že odvolací soud vyšel z tvrzení žalovaného o

bezcennosti zásob, ačkoli o opaku svědčí jeho vyjádření ze dne 2. března 1992,

a že v tomto směru pominul rozhodné skutečnosti, které byly v řízení prokázány. Konkrétně poukazuje na protokol o kontrolní inventarizaci, z něhož vyplývá

prodejnost zásob v sortimentu OKP, a uvádí, že z napadeného rozhodnutí není

zřejmé, proč odvolací soud nepřihlédl k zjištěnému manku v sortimentu knih a

OKP a zejména proč ohodnotil předměty OKP jako zcela bezcenné. Podle dovolatelky jí odvolací soud také neoprávněně přičetl k tíži, že

neučinila kroky k tržnímu ocenění zásob v době, kdy se toho žalovaný domáhal. S

tímto názorem nesouhlasí a uvádí, že pokud měl žalovaný všechny zásoby v

držení, měl jejich ocenění provést sám, neboť bezprostředně po jejich převzetí

pokračoval v jejich prodeji, zbylé zásoby smísil se svými zásobami na prodejně

a jejich ocenění nebylo proveditelné. Dovolatelka dále akcentuje, že se žalovaný účastnil dražby s tím, že cena zásob

činí právě 447 000 Kč, přičemž šlo o cenu obvyklou, za kterou se zásoby

prodávaly. V řízení bylo přitom prokázáno, že žalovaný věděl, o jaké konkrétní

zásoby jde, jaká cena je za ně požadována a že za této situace zásoby fakticky

převzal a pokračoval v jejich prodeji, a až v řízení je označuje za bezcenné. Podle dovolatelky odvolací soud zatížil řízení rovněž vadou, jestliže

účastníky před vydáním rozsudku neseznámil se svým odlišným právním názorem a

neumožnil jim se k němu vyjádřit, čímž porušil zásadu dvojinstančnosti řízení a

zasáhl do jejího práva na spravedlivý proces. Podle jejího mínění se odvolací

soud dopustil vady i tím, že nezopakoval důkazy, z nichž vycházel soud prvního

stupně.

Další nesprávnost napadeného rozsudku spatřuje dovolatelka v tom, že za

situace, kdy šlo o obchodní závazkový vztah, odvolací soud nevycházel při

posuzování úroku z prodlení s vydáním bezdůvodného obohacení z obchodního

zákoníku, nýbrž z občanského zákoníku. Pokud se proto žalobou domáhala

přisouzení 18% úroků z prodlení ročně od 30. července 1992 do zaplacení, činila

tak v souladu s platnou právní úpravou a její žaloba je i v této části po

právu. Navrhuje, aby dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu (vyjma

nenapadané části výroku II.) a rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o

zamítnutí požadovaných úroků z prodlení. Podle ustanovení § 236 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná

rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon (v ustanoveních § 237 až 239 o. s. ř.) připouští. Z obsahu dovolání se podává, že dovolatelka tímto mimořádným opravným

prostředkem napadá rozsudek odvolacího soudu v celém rozsahu, vyjma části

druhého výroku, kterou byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ve

vyhovujícím výroku ve věci samé v rozsahu částky 67 166,80 Kč.

Nejvyšší soud se nejprve zabýval přípustností dovolání proti třetímu výroku

napadeného rozsudku, jímž odvolací soud zrušil rozsudek soudu prvního stupně v

části prvního bodu výroku ohledně ročního 3% úroku z prodlení z částky 67

166,80 Kč za dobu od 30. července 1992 do zaplacení, dále v části druhého bodu

výroku ohledně ročního 18% úroku z prodlení z téže částky za dobu od 12. června

1992 do 29. července 1992, ročního 15% úroku z prodlení z téže částky za dobu

od 30. července 1992 do zaplacení, jakož i ve třetím bodu výroku o nákladech

řízení a v rozsahu zrušení vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Přípustnost dovolání proti třetímu výroku rozsudku odvolacího soudu je podle §

237, § 238, § 238a a § 239 odst. 2 a 3 o. s. ř. vyloučena již tím, že tato

ustanovení upravují přípustnost dovolání proti měnícímu a potvrzujícímu

rozsudku (usnesení) odvolacího soudu, zatímco třetí výrok napadeného rozsudku

je rozhodnutím zrušujícím. Dovolání pak není přípustné ani podle § 239 odst. 1

písm. a) o. s. ř., neboť toto ustanovení připouští dovolání pouze proti

usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnutí soudu prvního stupně zrušeno a

řízení zastaveno, popřípadě věc byla postoupena orgánu, do jehož pravomoci

náleží. O takovou situaci však v posuzované věci nejde, neboť odvolací soud

třetím výrokem napadeného rozsudku rozsudek okresního soudu ve shora uvedených

částech prvního a druhého bodu výroku a dále ve třetím bodu výroku o nákladech

řízení zrušil a věc mu v tomto rozsahu vrátil k dalšímu řízení. Ustanovení §

239 odst. 1 písm. b) o. s. ř. se rovněž neuplatní, neboť nejde o žádný z

případů, které jsou v něm taxativně vyjmenovány. Nejvyšší soud proto dovolání v rozsahu směřujícím proti třetímu výroku rozsudku

odvolacího soudu pro nepřípustnost odmítl [§ 218 písm. c) a § 243b odst. 5 věta

první o. s. ř.]. Dovolání v rozsahu směřujícím do potvrzující části druhého výroku rozsudku

odvolacího soudu ohledně zamítnutí žaloby na zaplacení 18% úroku z prodlení

ročně z částky 380 612,15 Kč od 12. června 1992 do 29. července 1992 a 15%

úroku z prodlení ročně z téže částky od 30. července 1992 do zaplacení, není

přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., jelikož podmínky tohoto

ustanovení nebyly v souzené věci naplněny [soud prvního stupně sice rozhodl

svým posledním (v pořadí třetím ve věci) rozsudkem jinak než ve svém dřívějším

(v pořadí druhém ve věci) rozsudku č.l. 186, učinil však tak, aniž byl vázán

právním názorem odvolacího soudu ohledně úroků z prodlení]. Dovolání v tomto

rozsahu nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. (které bylo zrušeno uplynutím 31. prosince 2012 nálezem Ústavního soudu ze dne

21. února 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11), neboť Nejvyšší soud nedospěl k závěru o

zásadním právním významu napadeného rozsudku v této části týkající se úroků z

prodlení. Odvolací soud potvrdil zamítavý výrok rozsudku soudu prvního stupně

ohledně této části příslušenství proto, protože neshledal po právu nárok

žalobkyně (dovolatelky) na odpovídající jistinu (380 612,15 Kč).

Proto otázku

předpokladů, režimu a sazby úroků z prodlení neřešil a tato otázka nebyla a ani

nemohla být pro jeho rozhodnutí určující. Nejvyšší soud proto dovolání i v rozsahu směřujícím proti uvedené části druhého

výroku rozsudku odvolacího soudu jako nepřípustné odmítl [§ 218 písm. c) a §

243b odst. 5 věta první o. s. ř.]. Ve zbývajícím rozsahu, v němž dovolání směřovalo proti prvnímu výroku rozsudku

odvolacího soudu, je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a)

o. s. ř., protože je jím napadeno rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo

změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé, není však důvodné. Nejvyšší soud přezkoumal rozhodnutí odvolacího soudu v napadeném rozsahu (srov. § 242 odst. 1 o. s. ř.), jsa vázán uplatněným dovolacím důvodem včetně toho,

jak jej dovolatelka obsahově vymezila (srov. § 242 odst. 3 větu první o. s. ř.). Dovolací soud se nejprve zabýval správností právního posouzení věci

zpochybňovaného dovolatelkou [§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.]. Právní posouzení věci je činnost soudu, spočívající v podřazení zjištěného

skutkového stavu pod hypotézu (skutkovou podstatu) vyhledané právní normy, jež

vede k učinění závěru, zda a komu soud právo či povinnost přizná či nikoliv. Právní posouzení věci je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc

podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu

sice správně určenou nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav

nesprávně aplikoval. Posoudit, zda je rozsudek odvolacího soudu se zřetelem k uplatněnému dovolacímu

důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. správný, znamená z pohledu

dovolacích námitek podrobit dovolacímu přezkumu právní závěr odvolacího soudu o

aplikaci ustanovení § 136 o. s. ř. při určování výše bezdůvodného obohacení na

straně žalovaného. Podle § 136 o. s. ř. lze-li výši nároků zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo

nelze-li ji zjistit vůbec, určí ji soud podle své úvahy. Zákon má v tomto ustanovení na mysli situace, kdy je nárok prokázán co do svého

právního základu a obtíže skutkových zjištění či úplná nemožnost těchto

zjištění jsou spojeny jen s výší uplatněného nároku. Jde tedy o posouzení

skutkové. Určení výše nároku není záležitostí volné úvahy nepodléhající

hodnocení. Základem úvahy podle § 136 je zjištění takových skutečností, které

soudu umožní založit úvahu na určitém kvantitativním posouzení základních

souvislostí (viz Drápal, L., Bureš, J.a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až

200za. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, 940 s.). Rovněž tak Nejvyšší soud ve své judikatuře zdůrazňuje, že úvaha, podle níž soud

podle ustanovení § 136 o. s. ř. určuje výši nároku tam, kde ji lze zjistit jen

s nepoměrnými obtížemi nebo ji nelze zjistit vůbec, není volnou úvahou a že při

určení výše nároku jsou podkladem pro úvahu soudu skutečnosti, které vycházejí

ze souvislostí posuzovaného případu a umožňují učinit určité kvantitativní

závěry o výši uplatněného nároku (srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne

21. února 2008, sp. zn. 32 Odo 871/2006, ze dne 18. února 2009, sp. zn. 23 Cdo

2030/2007, a ze dne 23. září 2009, sp.

zn. 23 Cdo 5462/2007). Ustanovení § 136 o. s. ř. o určení výše nároků soudem podle své úvahy je vůči

zásadě o volném hodnocení důkazů podle § 132 o. s. ř. v poměru speciality. I

takové rozhodnutí soudu musí však splňovat požadavek náležitého zhodnocení

skutečností zjištěných v průběhu dokazování, z nichž vychází úvaha soudu

vedoucí k závěru o určité výši nároku, a to jak z hlediska jejich úplnosti, tak

z hlediska řádného zdůvodnění myšlenkového postupu soudu, odpovídajícího

obecným zásadám logiky, a tedy i jeho přesvědčivosti. Myšlenkový postup, jímž

soud určí rozhodné skutečnosti a jejich zhodnocením dospěje k určitému

kvantitativnímu závěru, musí být v odůvodnění jeho rozhodnutí popsán v takové

míře konkrétnosti (srov. § 157 odst. 2 o. s. ř.), aby byl (z pohledu účastníků

řízení) seznatelný a (z pohledu soudu vyšší instance) přezkoumatelný (srov. obdobně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. listopadu 2011, sp. zn. 32 Cdo

2203/2010). Dovolací soud žádné pochybení odvolacího soudu při zjišťování výše bezdůvodného

obohacení neshledává, neboť podmínky pro aplikaci § 136 o. s. ř. byly v dané

věci splněny:

- co do základu byl nárok z bezdůvodného obohacení prokázán (o základu nároku

nebylo ostatně mezi účastníky sporu), obtíže skutkových zjištění (s ohledem na

zničení zásob) byly spojeny jen s výší nároku,

- nepoměrné obtíže pro zjišťování výše nároku z bezdůvodného obohacení

odvolací soud vysvětlil v odůvodnění svého rozhodnutí též s přihlédnutím k

tomu, že předmětné zásoby jako předmět bezdůvodného obohacení se vzhledem ke

značnému časovému odstupu již u žalovaného nenacházely,

- odvolací soud vzal v úvahu svá skutková zjištění, o něž opřel svou úvahu o

určení výše nároku. Při svých námitkách zpochybňujících výši nároku dovolatelka nebrala v úvahu

skutečnost, že majetkovým prospěchem získaným bezdůvodným obohacením ve smyslu

§ 451 obč. zák. je hodnota, o níž se majetek toho, kdo bezdůvodné obohacení

přijal, zvětšil, a nikoli pouhá účetní (inventarizační) hodnota, která byla u

tohoto majetku vedena (vykazována). Proto bral odvolací soud správně v úvahu

při určení výše nároku i ostatní skutečnosti, na kterých svou úvahu v rámci

použití § 136 o. s. ř. založil. Na správnosti postupu odvolacího soudu dle §

136 o. s. ř. nemění nic ani výhrada dovolatelky, že odvolací soud „přičetl k

tíži žalobkyně, že neučinila kroky k tržnímu ocenění zásob v době, kdy se toho

žalovaný domáhal“. Z kontextu odůvodnění napadeného rozhodnutí vyplývá, že tuto

výtku na adresu žalobkyně uvedl odvolací soud na podporu své úvahy o tom, že

výši bezdůvodného obohacení bylo možno zjistit za daného skutkového stavu jen s

nepoměrnými obtížemi. Tvrzení dovolatelky o tom, že odvolací soud považoval část zásob za neprodejnou

a že svá skutková zjištění v tomto směru opřel pouze o tvrzení žalovaného,

který popíral jakoukoli hodnotu jím převzatých zásob, nemají vůbec oporu v

textu odůvodnění napadeného rozhodnutí, a proto se jimi dovolací soud

nezabýval.

Dovolací soud rovněž neshledal opodstatněnou námitku dovolatelky, že se

odvolací soud bezdůvodně odchýlil od svého původního názoru, potvrzeného

rozhodnutím Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 44/2001, dle kterého „jediným

vodítkem pro určení výše neoprávněného majetkového prospěchu (bezdůvodného

obohacení) zůstává cena, zachycená v předávacím protokole, která tak

představuje hodnotu neoprávněného majetkového prospěchu (bezdůvodného

obohacení)“. Závěr o tom, že jediným vodítkem pro určení výše peněžité náhrady

za nabyté bezdůvodné obohacení zůstává cena zásob zachycená v předávacím

protokole (tj. po odečtení rabatu částka 447 778,95 Kč), učinil soud prvního

stupně v rozsudku ze dne 19. ledna 2011, č. j. 38 C 238/94-274, nikoli odvolací

soud. Oprávněná není ani výtka dovolatelky, že odvolací soud porušil zásadu

dvojinstančnosti řízení tím, že před vydáním rozhodnutí neseznámil účastníky se

svým právním názorem odlišným od názoru soudu prvního stupně a neumožnil jim

tak se k němu vyjádřit, čímž měl dle jejího názoru zatížit řízenou vadou, která

mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Je tomu tak proto, že

otázka určení výše nároku dle § 136 o. s. ř. je – jak se podává shora –

otázkou skutkového zjištění, a nikoli právního posouzení, přičemž podmínky

ustanovení § 220 o. s. ř., za kterých může odvolací soud změnit rozhodnutí

soudu prvního stupně ve věci samé, byly ze strany odvolacího soudu dodrženy. Bezdůvodná je i výhrada dovolatelky, že odvolací soud nezopakoval důkazy

provedené před soudem prvního stupně. Má-li totiž v odvolacím řízení dojít ke

změně skutkového stavu zjištěného soudem prvního stupně v důsledku odchylného

hodnocení důkazů, vztahuje se povinnost odvolacího soudu zopakovat důkazy jen

na důkaz výslechem svědků a účastníků, nikoli na důkaz listinou, který má jinou

povahu. Zatímco totiž při hodnocení důkazu výslechem svědků či účastníků

spolupůsobí vedle věcného obsahu výpovědi i další skutečnosti (například způsob

reprodukce vylíčených okolností, chování v průběhu výpovědi, apod.), které – ač

nejsou bez vlivu na posouzení věrohodnosti výpovědi – nemohou být vyjádřeny v

protokolu o jednání, jiná situace je u důkazu listinou, který se podle § 129 o. s. ř. provede tak, že ji nebo její část při jednání předseda senátu přečte nebo

sdělí její obsah. Vzhledem k tomu, že se obsah listiny opětovným přečtením při

odvolacím jednání nemění, může odvolací soud, aniž důkaz listinou znovu provedl

při odvolacím jednání, tento důkaz jinak hodnotit a dojít tak i k jiným

skutkovým závěrům než soud prvního stupně (shodně srov. například právní závěry

v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2000, sp. zn. 20 Cdo 1546/99,

uveřejněném v časopise Soudní judikatura č. 1, ročník 2001, pod číslem 11, dále

jeho rozsudky ze dne 6. prosince 2005, sp. zn. 26 Cdo 938/2005, ze dne 6. června 2006, sp. zn. 26 Cdo 228/2005, ze dne 27. února 2008, sp. zn. 26 Cdo

2363/2006, ze dne 27. května 2009, sp. zn. 28 Cdo 2401/2008, ze dne 15. prosince 2009, sp. zn. 23 Cdo 3345/2009, nebo ze dne 25. ledna 2012, sp. zn. 25

Cdo 5157/2009).

Vzhledem k tomu, že podle odůvodnění napadeného rozhodnutí odvolací soud

založil své rozhodnutí pouze na hodnocení listinných důkazů, a nikoli na

výpovědích svědků či účastníků, lze uzavřít, že odvolací soud se tvrzené vady

řízení nedopustil a že ani dovolatelčiny námitky podřaditelné pod dovolací

důvod dle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. nebyly uplatněny právem. Za situace, kdy Nejvyšší soud ani neshledal, že by řízení trpělo jinými vadami

řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, či vadami

uvedenými v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 (tzv. zmatečnostmi), k nimž přihlíží v případě přípustného dovolání z úřední

povinnosti (srov. § 242 odst. 3 větu druhou o. s. ř.), bez nařízení jednání (§

243a odst. 1 věta první o. s. ř.) dovolání žalobkyně ve zbývajícím rozsahu

zamítl pro nedůvodnost (§ 243b odst. 2 část věty před středníkem o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo v řízení rozhodováno, protože

rozhodnutím o dovolání řízení ve věci nekončí (srov. § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. října 2012

JUDr. Miroslav Gallus

předseda senátu