Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

32 Cdo 3622/2017

ze dne 2019-07-29
ECLI:CZ:NS:2019:32.CDO.3622.2017.1

32 Cdo 3622/2017-283

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla

Příhody a soudců JUDr. Miroslava Galluse a Mgr. Jiřího Němce ve věci žalobkyně

I. W., se sídlem XY, identifikační číslo XY, zastoupené Mgr. Janem Válkem,

advokátem se sídlem v Praze, Vítkova 247/7, proti žalované Asociaci textilního-

oděvního-kožedělného průmyslu, se sídlem v Praze 1 – Novém Městě, Těšnov

1163/5, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 00552062, zastoupené JUDr. Zitou

Krásnou, advokátkou se sídlem v Brně, Gorkého 61/11, o zaplacení částky 222 160

Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 41 C

122/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne

24. 1. 2017, č. j. 35 Co 470,471/2016-244, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 1. 2017, č. j. 35 Co

470,471/2016-244, jakož i rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 19. 2.

2016, č. j. 41 C 122/2013-169, ve znění doplňujícího rozsudku ze dne 12. 7.

2016, č. j. 41 C 122/2013-200, se zrušují a věc se vrací Obvodnímu soudu pro

Prahu 1 k dalšímu řízení.

Žalobkyně se v souzené věci domáhala po žalované (po rozšíření žaloby, k němuž

došlo na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi ní a P. M. dne

3. 7. 2012) zaplacení částky 222 160 Kč s úrokem z prodlení jako dlužného

zůstatku plnění ze smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 2. 2011 (dále též jen

„smlouva“), jíž se žalobkyně a P. M. jako zhotovitelé zavázali pro žalovanou

jako objednatele vytvořit odbornou studii. Žalovaná částka sestává z nároků na

zaplacení dílčích splátek ceny díla v celkové výši 202 000 Kč a smluvní pokuty

za prodlení se zaplacením ceny díla ve výši 20 160 Kč. Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 19. 2. 2016, č. j. 41 C 122/2013-169,

ve znění doplňujícího rozsudku ze dne 12. 7. 2016, č. j. 41 C 122/2013-200,

žalobu zamítl a rozhodl o nákladech řízení. Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že žalovaná jako objednatel a žalobkyně

a P. M. jako zhotovitelé uzavřeli dne 28. 2. 2011 smlouvu o vytvoření a užití

díla, v níž se zhotovitelé zavázali vytvořit studii s názvem „Dopady

globalizačních vlivů na odvětví českého TOP a možnosti jak na ně reagovat v

období příštích 10 let“. Ze smlouvy učinil mj. následující skutková zjištění: V

článku II.a, obsahujícím ujednání o obsahu studie, termínu jejího zpracování a

předání, je definován popis problému, jehož řešení má studie obsahovat. V

článku III byly dohodnuty podmínky zpracování a předání díla tak, že 1) do dvou

týdnů od podpisu smlouvy předloží zhotovitel rozpracované teze dle navržené

struktury studie, 2) zhotovitel bude průběžně předkládat k posouzení jednotlivé

etapy studie a při dalším zpracování bude akceptovat připomínky, které vzejdou

z průběžných připomínek objednatele, 3) zhotovitel je povinen zpravidla

nejpozději 6 týdnů (není-li dohodnuto jinak) před termínem odevzdání finální

verze studie předložit dodavateli její pracovní verzi k závěrečné oponentuře …

Do 10 dnů po předložení této pracovní verze se bude konat závěrečná oponentura. Zhotovitel je povinen se aktivně účastnit oponentury a akceptovat připomínky,

které z ní vzejdou, 4) nesplnění termínu předložení díla k oponentuře či

neakceptování připomínek vzešlých z průběžného připomínkování díla či závěrečné

oponentury mohou být důvodem pro penalizaci, případně pro odstoupení od

smlouvy, 5) zhotovitel se zavázal k použití pouze vědeckých metod při

zpracování díla, a 6) zhotovitel splní své povinnosti z této smlouvy řádným

ukončením a předáním studie objednateli. V článku V. odst. 1 byla sjednána

odměna za vytvoření studie a licenci k jejímu užití v částce 252 000 Kč včetně

DPH s tím, že bude rozdělena rovným dílem v jednotlivých platbách mezi oba

zhotovitele. Podle článku VII. odst. 2 je objednatel v průběhu díla oprávněn

kontrolovat jeho kvalitu, způsob provedení, soulad se zadáním ve smlouvě. V

článku VII. odst. 3 smlouvy se zhotovitel zavázal předat dílo odborně i po

jazykové stránce bez závad a nedostatků, které by mohly způsobit, že dílo by

nemohlo být okamžitě užito. Dle článku VIII. odst. 2 smlouvy má dílo vadu,

jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. V článku IX. odst.

2 smlouvy strany pro případ prodlení zhotovitele se zaplacením ceny za

dílo ujednaly smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý

započatý den prodlení. Soud dále zjistil, že dopisem ze dne 31. 7. 2012 žalovaná sdělila M., že od

smlouvy odstupuje dle jejího článku IX odst. 5 písm. c) až f), neboť dílo

nebylo provedeno řádně dle smlouvy, přičemž jak po odevzdání jednotlivých částí

díla, tak po odevzdání celého díla vytýkala podrobně vymezené nedostatky, tedy

vady díla, včetně připomínek a sdělení způsobu, jak má být dílo přepracováno,

což zhotovitelé neakceptovali. Soud dospěl k závěru, že zhotovitelé nesplnili

povinnost sjednanou ve smyslu § 537 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

zákoník, zrušeného ke dni 1. 1. 2014 (dále též jen „obch. zák.“), v čl. III. odst. 2 a 3 a čl. VII. odst. 6 smlouvy, podle nichž při určení způsobu

provedení díla byli vázáni pokyny žalované. Vyšel ze zjištění, že žalovaná se

opětovně (ve smyslu § 550 obch. zák.) v rámci kontrol provádění díla

(připomínek) prováděných v souladu s čl. VII. odst. 2 smlouvy domáhala

odstranění vad díla vzniklých jeho prováděním (jí pověření experti sdělovali

vždy po provedení každé etapy díla a též neprodleně po obdržení konečné podoby

díla své připomínky k provádění díla, tj. k jeho obsahové stránce z hlediska

metodologie zpracování, věcné stránky a stránky odborné), a její připomínky

byly definovány zcela konkrétně a podrobně, zhotovitelé však její pokyny a

připomínky „náležitě neakceptovali“; připomínky odmítli zapracovat v plném

rozsahu s odůvodněním, že je nepovažovali v plném rozsahu za důvodné, resp. žalobkyně v průběhu provádění díla setrvávala na stanovisku, že do studie

zapracuje pouze takové připomínky, které považuje za relevantní, což také

učinila. To podle názoru soudu vedlo k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu §

345 odst. 2 obch. zák. a tedy ke vzniku práva žalované odstoupit od smlouvy, a

především k existenci vad, které bránily řádnému předání díla. Soud prvního

stupně dodal, že závěr o splnění podmínek daných ustanovením § 345 odst. 2

obch. zák. učinil na základě obsahu smlouvy, v níž byl vymezen jak popis

problému, který měla odborná studie obsahovat, tak její náležitosti, a v níž se

zhotovitelé zavázali akceptovat připomínky žalobkyně k provádění díla v průběhu

jeho realizace. Označil za zcela nepochybné, že za situace, kdy zhotovitelé

tuto povinnost porušili, a s ohledem na rozsah a obsah těchto připomínek, které

nebyly akceptovány ani v konečné podobě díla (jak vyplývá z označené

korespondence), nemohla mít žalobkyně zájem na plnění tak, jak jej zhotovitelé

prováděli a jak jí bylo posléze předáno. Ze svědecké výpovědi Č. vzal za

prokázané, že studie neodpovídala zadání a nesplňovala požadavky na dílo

vymezené ve smlouvě. Zdůraznil, že z čl. III bodu 4 smlouvy výslovně plyne, že

neakceptování připomínek vzešlých z průběžného připomínkování díla či závěrečné

oponentury může být důvodem pro odstoupení od smlouvy, a že z provedeného

dokazování nevyplývá, že by zhotovitelé upozorňovali objednatele ve smyslu §

551 odst. 1 a 3 obch. zák.

na konkrétní nevhodné pokyny dané jim v rámci

sdělovaných připomínek. Uzavřel, že ke dni předání dílo trpělo vadami ve smyslu

§ 560 odst. 1 obch. zák., neboť nebylo zpracováno v souladu se smlouvu, tj. ve

smyslu čl. VII bodu 3 a čl. III bodu 8 smlouvy nebylo po odborné a po jazykové

stránce bez závad a nedostatků, které by mohly způsobit, že by dílo nemohlo být

okamžitě užito; „nemožnost užití díla z těchto důvodů byla prokázána jak s

ohledem na prokázané neakceptování připomínek žalované, tak z výpovědi svědka

Č., jenž se podrobně vyjádřil a soud přesvědčil o své odborné erudici k

vyslovení závěrů o odborných nedostatcích předmětného díla“. Zhotovitelům tak

nevznikl nárok na zaplacení ceny díla, neboť dílo nebylo řádně dokončeno v

rozsahu a době ve smlouvě dohodnuté; tím méně pak mohlo vzniknout právo na

úhradu smluvní pokuty. Městský soud v Praze k odvolání žalobkyně v záhlaví označeným rozsudkem

rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího

řízení. Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými i právními závěry soudu prvního

stupně. Z odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně je podle jeho mínění zřejmé,

že žaloba byla zamítnuta z důvodu, že žalovaná důvodně odstoupila od smlouvy

proto, že žalobkyně již v průběhu provádění díla odmítla plnit své povinnosti,

ke kterým se ve smlouvě zavázala ve smyslu § 537 odst. 3 obch. zák., tedy

akceptovat pokyny a připomínky žalované, které obdržela po každé etapě

provádění díla, přičemž dílo, které žalované předala, nebylo dílem, které

žalovaná objednala a které by mohla použít. Odvolací soud vyjádřil názor, že

oproti námitkám žalobkyně má tento závěr oporu v provedeném dokazování; ve

smlouvě je výslovně sjednáno, že zhotovitelé jsou povinni reagovat na konkrétní

připomínky, které žalovaná vznese po každé ze tří etap, a zohlednit je již v

průběhu tvorby díla. Součástí smlouvy je i dohoda, podle které pokud

zhotovitelé poruší tento postup, může žalovaná odstoupit od smlouvy. Odvolací soud zdůraznil, že žalobkyně dílo předala, aniž by zohlednila všechny

námitky žalované, na což žalovaná reagovala dopisem ze dne 22. 6. 2012, ve

kterém žalobkyni informovala, že z tohoto důvodu dílo nepovažuje za řádně

předané; k dopisu připojila přílohu v rozsahu šesti stran textu, kde konkrétně

popisuje, jakou připomínku vznesla a jak se s ní žalobkyně vypořádala, a

navrhla dva způsoby řešení, a to odstoupení od smlouvy nebo převzetí díla s

tím, že najde nového zpracovatele, který by případně část díla použil. Poté, co

žalobkyně na tento dopis reagovala odmítavým stanoviskem, v němž připomínky

označila za irelevantní, žalovaná odstoupila od smlouvy s odkazem na čl. IX bod

5 písm. c) až f) smlouvy, a to dopisem ze dne 31. 7. 2012 s tím, že dílo nebylo

vytvořeno řádně podle smlouvy a že jak po odevzdání jednotlivých částí díla,

tak po odevzdání celého díla opakovaně vytkla vady a sdělila, jak má být dílo

přepracováno, což se nestalo.

Současně odkázala na korespondenci, v níž vytkla

jednotlivé nedostatky vypracovaného konceptu, a uzavřela, že odevzdaná studie

je kompilátem článků, grafů a informací nalezených víceméně náhodně pomocí

internetového vyhledávače; takové plnění nebylo podle ní předmětem smlouvy. Odvolací soud poukázal na to, že uvedenou výtku vznesla žalovaná již po předání

prvé části a navázala na ni i po druhé části odevzdané studie, a že podle ní

byla zásadní pro splnění zadání díla analýza uvedené problematiky, kterou ve

studii postrádala. Odvolací soud uzavřel, že na základě výše uvedených

skutečností, a to bez provádění dalšího dokazování, soud prvního stupně důvodně

dospěl k závěru, že pokud zhotovitelé opakovaně neakceptovali pokyny a

připomínky žalované, ač se k tomu zavázali a ač byli žalovanou opakovaně

upozorněni, že nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení

smlouvy, jednalo se z jejich strany o podstatné porušení smlouvy ve smyslu §

345 odst. 2 obch. zák., v důsledku kterého žalované vzniklo právo odstoupit od

smlouvy, a nestíhá ji tedy povinnost uhradit žalobkyni či M. doplatek ceny díla

(ve smyslu § 436 odst. 1 a 2 věty první a § 546 obch. zák.), případně smluvní

pokutu, neboť dílo nebylo řádně dokončeno v rozsahu a době dohodnuté ve

smlouvě. Vyjádřil přesvědčení, že soud prvního stupně vyslechl Č. správně jako

svědka, nikoli jako účastníka řízení, protože jmenovaný nebyl uveden v úplném

výpisu ze spolkového rejstříku jako statutární orgán žalovaného. Námitku

žalobkyně, že soud prvního stupně změnil původně avizovaný náhled na věc, aniž

by ji o tomto poučil podle § 118a odst. 2 a 3 občanského soudního řádu, odmítl

s tím, že soud prvního stupně nemohl žalobkyni takové poučení poskytnout,

protože nebyla přítomna na posledním jednání ve věci samé, na kterém ukončil

dokazování. Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně obsáhlým dovoláním. Přípustnost

dovolání spatřuje v tom, že „napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky

hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud (stejně jako

soud prvního stupně) odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu

nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je

dovolacím soudem rozhodována rozdílně“. Dovolání má za přípustné „též proto, že

obdobná věc nebyla v praxi dovolacího soudu řešena; jde přitom o vyřešení

otázky povahy vědecké studie jakožto provedeného díla ve vazbě na vytýkané vady

díla a otázky povinnosti k zaplacení ceny za vypracování vědecké studie, pokud

byla sjednána v podstatné části zálohově v návaznosti na vytvoření dílčích

částí vědecké studie a s doplatkem vázaným na její odevzdání, nikoli vázaným na

převzetí, vyhodnocení či schválení obsahu vědecké práce“. Dovolatelka soudům nižších stupňů v prvé řadě vytýká, že k závěru o vadnosti

vypracované odborné studie dospěly na základě pouhé e-mailové korespondence

žalované obsahující obecná tvrzení, že studie vykazuje vady, ačkoliv takový

závěr by mohl být učiněn pouze na základě hodnocení samotné studie, resp. jejích průběžných verzí. Cituje závěry rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16. 9. 2009, sp. zn.

30 Cdo 833/2008 (jenž je, stejně jako ostatní rozhodnutí

Nejvyššího soudu zde citovaná, dostupný na http://www.nsoud.cz), a vyjadřuje

přesvědčení, že postup soudů neodpovídá tam uvedeným kritériím hodnocení

důkazů. V dalším dovolatelka prosazuje názor, že soudy nižších stupňů prostým odkazem

na ustanovení obchodního zákoníku týkající se smlouvy o dílo stran pokynů a

připomínek popřely charakter vědecké studie jako díla sui generis. Poukazuje na

to, že odborná studie má charakter autorského díla, jedná se tedy o výsledek

individuální duševní tvůrčí činnosti jejího autora, čemuž odpovídá ujednání v

čl. IV odst. 1 smlouvy, pročež „autorské dílo není dopředu nijak dáno a není

ani dána jeho technologie (s výjimkou zásad pro vědeckou práci)“; to soudy

nižších stupňů podle jejího přesvědčení nevnímaly. Argumentuje, že „pokud má

vědecký pracovník coby autor zpracovat analýzu situace s výhledem na budoucí

vývoj (předpověď, která má vždy subjektivní charakter), není zřejmé, jak může

být doslova vázán pokyny zadavatele“. Prosazuje názor, že v takovém případě by

se nejednalo o autorskou činnost a o vědeckou práci, ale o „prosté vypisování

toho, co si přeje zadavatel“. Poukazuje na to, že soud prvního stupně (s jehož

závěry se odvolací soud ztotožnil) vyšel stran kvality díla pouze ze svědecké

výpovědi Č., a ptá se, odkdy svědkové vyslovují odborné hodnotící závěry. Dodává, že Č. je „členem orgánů“ žalované, a tudíž má zájem na výsledku sporu.

Nesprávné právní posouzení dovolatelka spatřuje též v tom, že soudy nižších

stupňů shledaly studii vadnou z důvodu, že do ní nebyly zapracovány připomínky

žalované, aniž by specifikovaly, o které konkrétní připomínky se jedná a jak se

to projevilo na konečném textu studie. Soudy měly vymezit, které konkrétní

připomínky nebyly do studie zapracovány, a za tím účelem se zabývat průběžnými

verzemi studie a vyhodnotit její konečnou verzi, jak co do zohlednění

připomínek, tak stran její kvality. Zároveň dovolatelka tvrdí, že žalovaná

neprokázala, že by vytkla konkrétní vady studie, navíc způsobem sjednaným ve

smlouvě. Odkazuje přitom na závěry rozsudků Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2008, sp. zn. 32 Odo 1186/2005, a ze dne 10. 12. 2009, sp. zn. 32 Cdo 13/2009. Dovolatelka též upozorňuje, že placení ceny díla bylo ve smlouvě ujednáno „ve

formě splátek, dílem zálohově“, ve vazbě na jednotlivé etapy vytváření studie,

aniž bylo čímkoli podmíněno (tj. zapracováním připomínek či odstraněním vad). Prosazuje názor, že soudy nižších stupňů „znegovaly“ platební povinnost

žalované s odkazem na nesplnění podmínek, které nebyly pro placení průběžných

částí ceny díla relevantní, a že z ustanovení § 546, § 548 odst. 1 a § 555

odst. 1 obch. zák. a ze smlouvy vyplývá, že zhotovitelům vznikl nárok na

zaplacení ceny díla, neboť splatnost byla vázána toliko na vyhotovení studie a

na její odeslání žalované, k čemuž došlo. Zpochybněné právní posouzení má za

rozporné se závěry přijatými Nejvyšším soudem v rozsudcích ze dne 28. 3. 2013,

sp. zn. 33 Cdo 2220/2012 a ze dne 15. 4. 2004, sp. zn. 32 Odo 644/2003, a

vyjadřuje mínění, že v případě autorského díla nebyla tato otázka dosud

judikatorně vyřešena. Konečně pak dovolatelka namítá, že soud prvního stupně žalobě vyhověl, ačkoliv

žalovaná nevyhověla výzvě k doplnění tvrzení a označení důkazů k tomu, kdy a

jakým způsobem a které konkrétní vady díla vytýkala, a změnil tak původně

avizovaný náhled na věc, aniž dovolatelce poskytl poučení ve smyslu § 118a

odst. 2 či 3 občanského soudního řádu. S odkazem na nálezy Ústavního soudu ze

dne 6. 1. 2009, sp. zn. I. ÚS 1980/08, a ze dne 3. 10. 2006, sp. zn. I. ÚS

173/06 (které jsou, tak jako ostatní rozhodnutí Ústavního soudu, veřejnosti k

dispozici na http://www.nalus.usoud.cz), odmítá příslušnou argumentaci

odvolacího soudu. Ve vztahu k předvídatelnosti soudního rozhodnutí poukazuje na

nálezy Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2011, sp. zn. I. ÚS 2014/10, a ze dne 2. 9. 2010, sp. zn. II. ÚS 1617/10, stran poučovací povinnosti dle § 118a občanského

soudního řádu pak cituje rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2010, sp. zn. 30 Cdo 4696/2009, a ze dne 23. 8. 2011, sp. zn. 20 Cdo 3301/2009. Dovolatelka navrhuje, aby Nejvyšší soud zrušil jak rozsudek odvolacího soudu,

tak i rozsudek soudu prvního stupně, a věc vrátil soudu prvního stupně k

dalšímu řízení.

Žalovaná ve svém vyjádření k dovolání navrhuje, aby dovolání bylo odmítnuto

jako nepřípustné, neboť v něm nejsou vymezeny důvody přípustnosti dovolání,

povaha vědecké studie nebyla „předmětem řízení“ a napadeného rozhodnutí a

úhrada ceny díla a způsob provádění díla dle smlouvy byly v rozhodovací praxi

Nejvyššího soudu dostatečným způsobem vyřešeny. Pro případ, že by Nejvyšší soud

shledal dovolání přípustným, se žalovaná ztotožňuje s napadeným rozhodnutím a

navrhuje, aby dovolání bylo zamítnuto. Má za to, že námitky dovolatelky stran

hodnocení díla se míjí s právním posouzením soudů nižších stupňů, které

shledaly, že byly naplněny podmínky pro odstoupení od smlouvy pro podstatné

porušování povinností zhotovitele spočívající v ignorování pokynů a připomínek

objednatele. Vyjadřuje přesvědčení, že argumentace dovolatelky, dle níž se

soudy měly primárně zabývat kvalitou díla, je irelevantní, neboť takový postup

by byl zcela nadbytečný. Závěr odvolacího soudu o namítané nepředvídatelnosti

rozhodnutí má za souladný s judikaturou Nejvyššího soudu. Se zřetelem k době vydání napadeného rozhodnutí odvolacího soudu se uplatní pro

dovolací řízení – v souladu s bodem 1 článku II, části první, přechodných

ustanovení zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a s

bodem 2 článku II, části první, přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony – občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (dále též jen „o. s. ř.“). Po zjištění, že dovolání bylo podáno ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 o. s. ř. oprávněnou osobou při splnění podmínky povinného zastoupení (§ 241 odst. 1 a

4 o. s. ř.), se dovolací soud nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání. Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Podle § 241a odst. 2 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§

42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se

rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění

předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá

(dovolací návrh). Žalovaná má pravdu v tom, že dovolání je z hlediska zákonem stanovených a

ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu blíže vysvětlených požadavků na vymezení

předpokladů přípustnosti dovolání problematické.

Nicméně z hlediska věcného a

se zřetelem na obsah související dovolací argumentace lze přeci jen seznat,

které právní otázky dovolatelka považuje za dosud nevyřešené a které má za

řešené v rozporu s označenou judikaturou dovolacího soudu. Proto Nejvyšší soud

usoudil, že obsah odvolání mu umožňuje v tomto rozsahu zkoumat přípustnost

dovolání. Argument, že odvolací soud řešil otázku povinnosti žalované k zaplacení ceny

díla (v jehož rámci dovolatelka mimochodem chybně směšuje vznik závazku a jeho

splatnost) v rozporu s rozsudky Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 2220/2012 a 32

Odo 644/2003, přípustnost dovolání založit nemůže; tato rozhodnutí jsou

založena na podstatně jiném skutkovém a právním terénu a odkaz na ně je

nepřípadný. Dovolatelka pomíjí, že ve zde souzené věci žalovaná od smlouvy o

dílo odstoupila a odvolací soud shledal odstoupení platným a tedy účinným. V

oblasti obchodních závazkových vztahů sice odstoupením smlouva zaniká ex nunc,

ke dni účinnosti odstoupení (§ 349 odst. 1 obch. zák.), podle § 351 odst. 1

věty první obch. zák. však zanikají všechny práva a povinnosti ze smlouvy,

vyjma těch, které jsou uvedeny ve větě druhé. Pokud by tedy v důsledku

odstoupení žalované coby objednatele smlouva o dílo zanikla, zanikl by též její

závazek zaplatit sjednanou cenu díla (z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k

tomu srov. např. důvody rozsudku ze dne 30. 6. 2009, sp. zn. 23 Cdo 1677/2008,

uveřejněného v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck, pod číslem C 7502, či rozsudek ze dne 23. 3. 2011, sp. zn. 32 Cdo

4778/2010). Obdobně to platí pro otázku „povinnosti k zaplacení ceny za vypracování vědecké

studie …“, kterou má dovolatelka za judikatorně nevyřešenou. Nejvyšší soud

ostatně neshledává důvod, proč by v otázce vzniku práva na zaplacení ceny díla

mělo mít dílo, jehož předmětem je vědecká studie, specifický režim, a ani

dovolatelka v tomto směru podle obsahu žádné argumenty nesnáší. Takto vymezená

otázka nakonec ani není právní otázkou ve smyslu § 237 o. s. ř., která v

rozhodovací praxi dovolacího soudu nebyla dosud vyřešena a kterou by Nejvyšší

soud mohl a měl vyřešit právě ve zde souzené věci, nejen pro účely přezkumu

správnosti právního posouzení odvolacího soudu, ale zejména též pro futuro, při

plnění své úlohy zajišťovat jednotu rozhodování [srov. § 14 odst. 1 písm. a)

zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a

o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů]; šlo by tu o

posouzení významu konkrétního smluvního ujednání, odvislé od individuálních

poměrů zde souzené věci. Přípustnost dovolání nezakládá ani argument, že odvolací soud dospěl k závěru o

vadnosti odborné studie způsobem, jenž je v rozporu s rozsudkem Nejvyššího

soudu sp. zn. 30 Cdo 833/2008, neboť odkaz na toto rozhodnutí je též

nepřípadný. Závěry v něm přijaté se týkají výkladu ustanovení § 241a odst. 3

občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012, podle něhož je-li

dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm.

a) a b), popřípadě podle obdobného

užití těchto ustanovení (§ 238 a 238a), lze dovolání podat také z důvodu, že

rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v

podstatné části oporu v provedeném dokazování. Občanský soudní řád ve znění

účinném od 1. 1. 2013 skutkový dovolací důvod nezná; v § 241a odst. 1 výslovně

stanoví, že dovolání lze podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu

spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Stejně tak to platí též pro tvrzení, že pokud soudy nižších stupňů nevymezily,

které konkrétní připomínky nebyly do studie zapracovány a jak se to projevilo

na konečném textu studie, odchýlily se od závěrů rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 1186/2005, neboť i ty se vztahují k ustanovení § 241a odst. 3

občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012. Nejvyšší soud však shledává dovolání přípustným pro řešení otázky „povahy

vědecké studie jakožto provedeného díla ve vazbě na vytýkané vady díla“,

vnímané v kontextu argumentu, že zhotovitel takového díla nemůže být z povahy

věci zcela svázán pokyny objednatele a zejména nemůže být vázán jakýmikoliv

pokyny bez zřetele na jejich povahu. Otázkou limitace pokynů objednatele,

sjednání jejichž závaznosti připouští ustanovení § 537 odst. 3 obch. zák., se

Nejvyšší soud dosud ve své rozhodovací praxi nezabýval vůbec, natož pak

speciálně v poměrech autorského díla, jehož podstatou je vědecká studie. Podle § 537 odst. 3 obch. zák. při provádění díla postupuje zhotovitel

samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele,

ledaže se k jejich plnění výslovně zavázal. Ustanovení § 550 obch. zák. stanoví, že objednatel je oprávněn kontrolovat

provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se

svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté

a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy (§ 345

odst. 2), je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Podle § 551 obch. zák. zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez

zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo

pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto

nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci nebo

pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění

v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele

nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím

předaných věcí a daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla

přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má

rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla nebo s

použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna

(odstavec 1).

Zhotovitel, který splnil povinnost uvedenou v odstavci 1,

neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené

nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich použití při

provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla má zhotovitel nárok na cenu

sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu (odstavec 2). Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1, odpovídá za vady

díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů

daných mu objednatelem (odstavec 3). Podle § 560 odst. 1 obch. zák. dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá

výsledku určenému ve smlouvě. Ustanovením § 537 odst. 3 obch. zák. zákonodárce zakotvil v našem právním řádu

[zjevně inspirován ustanovením § 476 zákona č. 101/1963 Sb., o právních

vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu),

zrušeného k 1. 1. 1992] dva podtypy smlouvy o dílo; jeden standardní, v jehož

režimu je pro zhotovitele závazný pouze sjednaný výsledek činnosti a volba

způsobu provedení díla je toliko na něm (při provádění díla je ovšem i on

limitován právy objednatele stanovenými v § 550 obch. zák.), a druhý, pojatý

jako výjimka z pravidla, založený právě opačně na tom, že zhotovitel je povinen

(protože to bylo ve smlouvě ujednáno) při určení způsobu provedení díla plnit

pokyny objednatele. Pokyny při určení způsobu provedení díla se nevztahují k „vadám“ prováděného

díla (k případům, kdy zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, takže je

zřejmé, že nebude-li zjednána náprava, bude mít dílo vady); objednatel tu na

základě oprávnění založeného smlouvou dává zhotoviteli závazné pokyny, jakým

způsobem má dílo provádět, popř. nadále provádět. V obou režimech, ať již zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně

anebo je při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, se uplatní

ustanovení § 550 obch. zák., zakládající objednateli oprávnění kontrolovat

provádění díla a v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými

povinnostmi, dožadovat se nápravy (slovy zákona toho, aby zhotovitel odstranil

vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem) a při splnění

zákonem stanovených předpokladů odstoupit od smlouvy. Práva objednatele navazující na jeho kontrolní oprávnění, tj. právo požadovat

nápravu, popřípadě právo odstoupit od smlouvy, se vztahují k situaci, kdy bylo

při kontrole zjištěno, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými

povinnostmi, ať již vyplývají ze smlouvy či ze zákona, tj. že dílo není

prováděno řádným způsobem (je prováděno „vadně“). Mezi případy, kdy dílo není

prováděno řádným způsobem, logicky spadá i provádění díla způsobem, který

nerespektuje závazné pokyny objednatele; jejich nerespektování je též porušením

smlouvy. Nejvyšší soud již v rozsudku ze dne 10. 12. 2009, sp. zn. 32 Cdo

13/2009, uzavřel, že za vadu díla je v souladu s § 560 odst. 4 a § 420 odst. 1

obch. zák. nutno považovat i to, nebylo-li dílo zhotoveno sjednaným způsobem.

K

tomu lze dodat, že za zhotovení díla jiným než sjednaným způsobem je třeba

považovat rovněž zhotovení díla jiným způsobem, než určil objednatel svými

pokyny, jimiž je zhotovitel podle smlouvy vázán. Ustanovení § 537 odst. 3 a navazující ustanovení § 551 obch. zák., jakož i

ustanovení § 550 obch. zák. jsou ustanovení dispozitivní (srov. § 263 odst. 1

obch. zák.), strany se tedy od nich mohou odchýlit. Slovní vyjádření obsažené v

předmětné smlouvě naznačuje, že k tomu ve zde souzené věci mohlo dojít;

zhotovitelé se ve smlouvě zavázali „průběžně předkládat k posouzení jednotlivé

etapy studie a při dalším zpracování akceptovat připomínky, které vzejdou z

průběžných připomínek objednatele“ (čl. III odst. 2), a bylo ujednáno, že

„objednatel je oprávněn v průběhu díla kontrolovat jeho kvalitu, způsob

provedení, soulad se zadáním ve smlouvě“ (čl. VII odst. 2) a že „neakceptování

připomínek může být důvodem pro odstoupení od smlouvy“ [čl. III odst. 4 a čl. IX odst. 5 písm. f)]. Odvolací soud však podřadil ujednání v čl. III odst. 2

výlučně a přímo pod ustanovení § 537 odst. 3 obch. zák.; v tomto ohledu není

jeho právní posouzení dovoláním zpochybněno a nepodléhá tedy dovolacímu

přezkumu. Byť skutkové a právní závěry nejsou formulovány zcela jasně a jeho

argumentace není konzistentní (v tom je třeba dovolatelce namítající

nepřezkoumatelnost jeho rozhodnutí do jisté míry přisvědčit), dá se z nich s

jistotou vyrozumět, že za právně významnou pro posouzení důvodnosti odstoupení

od smlouvy považoval tu skutečnost, že zhotovitelé v průběhu provádění díla

nezohlednili veškeré připomínky objednatele (v intencích právního náhledu

odvolacího soudu „pokyny“), tj. některé z nich, blíže neurčené, akceptovat

odmítli, a že právě v důsledku toho předané dílo neodpovídalo tomu, co bylo

sjednáno ve smlouvě, a bylo tudíž vadné. Soud prvního stupně sice zároveň „vzal

za prokázané“ z výpovědi Č. slyšeného jako svědka, že studie nesplňovala

požadavky vymezené ve smlouvě, to je ovšem závěr právní, nikoliv skutkový, a

rozhodnutí tohoto soudu ani rozhodnutí soudu odvolacího žádná skutková zjištění

stran konkrétních vad předaného díla neobsahuje. Samotný popis výtek žalované

za skutková zjištění soudu nepochybně považovat nelze; např. konstatování

odvolacího soudu, že podle žalované je studie kompilátem a že žalovaná

postrádala ve studii analýzu, rozhodně není skutkovým závěrem soudu, že studie

je kompilátem a že analýza ve studii chybí. Zda odvolací soud skutečně převzal

i tento právní závěr soudu prvního stupně, postrádající podklad ve zjištěném

skutkovém stavu věci a tudíž nesprávný (srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu

ze dne 28. ledna 2015, sp. zn. 30 Cdo 4464/2014, ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 30

Cdo 944/2016, a ze dne 12. 4. 2017, sp. zn. 22 Cdo 5421/2016), není z jeho

rozhodnutí spolehlivě seznatelné. Připomínky, které se zhotovitelé zavázali akceptovat a které odvolací soud

posoudil jako pokyny ve smyslu ustanovení § 537 odst. 3 obch. zák., nejsou v

předmětné smlouvě nijak omezeny a jakékoliv omezení pokynů zhotovitele

nevyplývá ani z dikce zákona.

To ovšem zdaleka neznamená, že pokyny objednatele

vůbec žádným limitům nepodléhají (že jsou pro zhotovitele závazné jakékoliv

pokyny). Zásadní význam má skutečnost, že pokyny objednatele podle ustanovení § 537

odst. 3 obch. zák. jsou právním úkonem, neboť splňují definiční znaky vymezené

v ustanovení § 34 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zrušeného k 1. 1. 2014 (dále jen „obč. zák.“); jde o projev vůle objednatele směřující k vyvolání

následků v právních vztazích (v hmotném právu), neboť má založit povinnost

zhotovitele postupovat při provádění díla určitým způsobem. V tomto smyslu

objednatel pokyny učiněnými na základě smlouvy o dílo smlouvu v příslušném

ohledu „dotváří“. Jsou-li pak pokyny objednatele právním úkonem, musí být, tak

jako každý jiný právní úkon, pod sankcí absolutní neplatnosti učiněny určitě a

srozumitelně a jejich provedení nesmí být nemožné (srov. § 37 obč. zák.), a

svým obsahem nebo účelem nesmí odporovat zákonu nebo jej obcházet a nesmí též

odporovat dobrým mravům (srov. § 39 obč. zák.), jak by tomu bylo kupříkladu u

pokynů šikanózních. K absolutní neplatnosti právního úkonu soud přihlíží z úřední povinnosti (srov. např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 2004, sp. zn. 22 Cdo

1772/2004, uveřejněného pod číslem 23/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek). Založil-li tedy odvolací soud závěr o důvodnosti odstoupení objednatele od

smlouvy o dílo na úvaze, že zhotovitelé se při provádění díla neřídili všemi

pokyny objednatele, aniž zjistil, které konkrétní pokyny nebyly respektovány, a

aniž tyto pokyny posoudil z hlediska naznačených kritérií, je právní posouzení

věci, na němž spočívá jeho rozhodnutí, neúplné a tudíž nesprávné a dovolací

důvod stanovený v § 241a odst. 1 o. s. ř. byl uplatněn opodstatněně. Posouzením pokynů z pohledu ustanovení § 551 obch. zák. se soudy nižších stupňů

zabývaly. Nejvyšší soud proto jen pro úplnost (coby obiter dictum) dodává, že v

případě pokynů nevhodné povahy, včetně takových, které se neslučují se

sjednaným dílem (odporují jeho podstatě a smyslu), podléhá věc režimu

ustanovení § 551 obch. zák. Tam, kde dílem je autorské vědecké dílo, náleží do

kategorie pokynů nevhodné povahy i takové pokyny, které jsou v rozporu s

pravidly příslušného vědního oboru (lege artis). Je-li dovolání přípustné, přihlíží dovolací soud z úřední povinnosti k vadám,

které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 242 odst. 3 věta

druhá o. s. ř.). Pro případ, že odvolací soud shledal správným též postup soudu

prvního stupně, který závěr o vadnosti předmětné studie převzal ze svědecké

výpovědi (neboť svědek ho přesvědčil o své odborné erudici k vyslovení závěrů o

odborných nedostatcích předmětného díla), Nejvyšší soud zdůrazňuje, že na

situaci, v níž rozhodnutí závisí na posouzení skutečností, k nimž je třeba

odborných znalostí, pamatuje ustanovení § 127 o. s. ř. Soud si v takovém

případě vyžádá odborné vyjádření, a není-li pro složitost posuzované otázky

takový postup postačující, ustanoví znalce.

Rozhodně není přípustné, aby se k

otázkám vyžadujícím odborné posouzení vyjadřoval svědek, byť by i šlo o svědka

s potřebnými odbornými znalostmi. Nejvyšší soud výslovně zdůraznil již v

rozsudku ze dne 26. 11. 1998, sp. zn. 3 Cdon 385/96, uveřejněném pod číslem

49/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, že jestliže soud považoval

svědeckou výpověď za znalecký důkaz (převzal z ní odborné závěry svědka),

zatížil řízení vadou, která mohla mít vliv na správnost rozhodnutí. V souzené

věci šlo ostatně o osobu, která by ani jako znalec ustanovena být nemohla

(srov. § 17 ve vztahu k § 14 o. s. ř.), neboť o její nepodjatosti lze úspěšně

pochybovat; Č. byl v době své výpovědi statutárním orgánem žalované, jejím

výkonným ředitelem, a podle zjištění odvolacího soudu to byl on, kdo zpracoval

oponentní posudek k druhé třetině studie a oponentní posudek, který je připojen

k dopisu J. K. ze dne 25. 5. 2012, navíc je spoluautorem následně zpracované

konkurenční studie. Dovolatelka má ostatně pravdu též v tom, že jestliže byl Č. v době výslechu

statutárním orgánem žalované, měl být vyslechnut jako účastník řízení podle §

131 o. s. ř. (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 4. 1999, sp. zn. 21 Cdo 2368/98), bez zřetele na to, zda byl či nikoliv v době výslechu již

takto zapsán v příslušném veřejném rejstříku, neměl-li takový zápis

konstitutivní povahu. Zejména pak měla být se zřetelem na to jeho výpověď

hodnocena. Nejvyšší soud v citovaném usnesení sp. zn. 21 Cdo 2368/98 uzavřel,

že promítne-li soud takovou vadu řízení do svého skutkového zjištění tím, že

výpovědi účastníka řízení nesprávně vyslechnutého jako svědka přikládá váhu

svědecké výpovědi a z hlediska věrohodnosti jí přisuzuje jiný (větší) význam,

než který by měla s ohledem na procesní postavení vyslýchaného mít, pak toto

skutkové zjištění jako výsledek hodnocení důkazů soudem neodpovídá postupu

vyplývajícímu z § 132 o. s. ř. Šlo by tedy též v tomto případě o vadu řízení,

která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Vzhledem k výsledku dovolacího přezkumu by bylo nadbytečné a tudíž procesně

nehospodárné zabývat se zbývajícími dovolacími námitkami. Protože rozsudek odvolacího soudu není z výše rozvedených důvodů správný a

podmínky pro jeho změnu dány nejsou, Nejvyšší soud, aniž nařídil jednání (§

243a odst. 1 věta první o. s. ř.), toto rozhodnutí zrušil, spolu se závislými

výroky, jimiž bylo rozhodnuto o žalobě na zaplacení smluvní pokuty a o

nákladech řízení před soudy obou stupňů (§ 243e odst. 2 věta třetí o. s. ř.). Důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí také na

rozhodnutí soudu prvního stupně, Nejvyšší soud proto zrušil též toto rozhodnutí

ve všech výrocích a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243e

odst. 2 věta první o. s. ř.). Právní názor dovolacího soudu je pro soudy nižších stupňů závazný (§ 243g odst. 1 část věty za středníkem, ve spojení s § 226 odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení soud rozhodne v novém

rozhodnutí o věci (§ 243g odst. 1 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 7. 2019

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu