Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 1160/2013

ze dne 2014-08-14
ECLI:CZ:NS:2014:22.CDO.1160.2013.1

22 Cdo 1160/2013

ROZSUDEK

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců

JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně

RNDr. L. M. P., S. – V., zastoupené JUDr. Naděždou Paškovou, advokátkou se

sídlem v Roudnici nad Labem, Riegrova 1100, proti žalovanému RNDr. M. P., CSc.,

Č. V., zastoupenému JUDr. Evou Zhřívalovou, advokátkou se sídlem v Českém

Brodě, nám. Arnošta z Pardubic 11, o vypořádání společného jmění manželů,

vedené u Okresního soudu Praha – východ pod sp. zn. 3 C 134/2002, o dovolání

žalobkyně i žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7.

listopadu 2012, č. j. 26 Co 377/2012-1668, 26 Co 458/2012, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 7. listopadu 2012, č. j. 26 Co

377/2012-1668, 26 Co 458/2012, a rozsudek Okresního soudu Praha – východ ze dne

22. prosince 2011, č. j. 3 C 134/2002-1598, ve znění opravného usnesení ze dne

29. června 2012, č. j. 3 C 134/2002-1643, se ruší a věc se vrací Okresnímu

soudu Praha – východ k dalšímu řízení.

Okresní soud Praha – východ (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne

22. prosince 2011, č. j. 3 C 134/2002-1598, ve znění opravného usnesení ze dne

29. června 2012, č. j. 3 C 134/2002-1643, vypořádal zaniklé společné jmění

účastníků tak, že z věcí, jež měly žalobkyně a žalovaný ve společném jmění

manželů, přikázal do výlučného vlastnictví žalobkyně blíže specifikované movité

věci v celkové hodnotě 23.060,- Kč [výrok I., písm. a)] a do výlučného

vlastnictví žalovaného blíže specifikované movité věci v celkové hodnotě

423.330,- Kč [výrok I., písm. b)]. Do výlučného vlastnictví žalobkyně dále

přikázal pohledávku za Českou spořitelnou, a. s., ve výši 36.670,- Kč a půjčku

od R. a J. J. ve výši 40.000,- Kč (výrok II.). Do výlučného vlastnictví

žalovaného dále přikázal zůstatky na účtech u České spořitelny, a. s., č.

463809359/0800, ve výši 6,954.402,- Kč, u rakouské pojišťovny UNIQA ve výši

10.380,37 EUR, hotovost ve výši 188.926 Kč, dále pohledávky za Českou

spořitelnou, a. s., ve výši 37.376,41 Kč, ve výši 43.809,40 Kč, ve výši

176.050,- Kč, ve výši 20.008,- Kč a ve výši 128.789,41 Kč, za stavební

spořitelnou České spořitelny, a. s. ve výši 44.505,- Kč, za Československou

obchodní bankou, a. s. ve výši 264.913,13 Kč, za Živnostenskou bankou, a. s. ve

výši 7.400,20 Kč, za Komerční bankou, a. s. ve výši 198.510,43 Kč, za Penzijním

fondem ve výši 57.900,18 Kč a akcie v hodnotě 33.520,- Kč, „tedy pohledávky v

celkové výši 1,012.781,- Kč“ (výrok III.). Žalovanému dále uložil povinnost

zaplatit žalobkyni na vypořádání jejího podílu do třiceti dnů od právní moci

rozsudku částku 6,442.646,- Kč a částku 5.190,18 EUR (výrok IV.), a rozhodl o

náhradě nákladů řízení (výrok V. a VI.). Soud prvního stupně rozhodoval poté, co jeho původní rozsudek ze dne 14. června

2007, č. j. 3 C 134/2002-1147, Krajský soud v Praze jako soud odvolací

usnesením ze dne 18. června 2008, č. j. 26 Co 176/2008-1200, zrušil a věc mu

vrátil zpět z důvodu nepřezkoumatelnosti pro nedostatek odůvodnění závěrů

soudu, nedostatečné posouzení zjištěného skutkového stavu a neuvedení právních

předpisů pro právní kvalifikaci věci. Soud prvního stupně vzal za prokázané, že manželství účastníků zaniklo rozvodem

ke dni 18. září 2001. Každému z manželů přikázal do výlučného vlastnictví

movité věci, které měl v držení ke dni zániku společného jmění manželů. Hodnota

věcí byla stanovena znaleckým posudkem znalce Zdeňka Grochala, který přitom

vycházel z jejich stavu k roku 2001. Ohledně osobního automobilu Škoda Felicia

Combi dospěl k závěru, že je součástí společného jmění manželů, neboť se

žalovanému nepodařilo prokázat, že si vůz pořídil ze svých výlučných

prostředků, ani že ho užíval výhradně pro podnikání. Hodnota osobních

automobilů Škoda Favorit a Škoda Felicia Combi nebyla mezi účastníky sporná. Každému z účastníků dále přikázal do vlastnictví zůstatky na těch účtech, ke

kterým měl každý z nich dispoziční právo, a vycházel přitom z částek, které

byly na účtech ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Zohlednil

skutečnost, že žalovaný od září 1998 do září 2001 vybral z účtu u České

spořitelny částku 6,954.402,- Kč a z účtu u GE Capital bank vybral k 1. 2. 2001

zůstatek ve výši 188.926,96 Kč, a tyto finanční prostředky učinil rovněž

předmětem vypořádání. Ohledně ocenění investic vynaložených ze společného

majetku účastníků do nemovitosti ve výlučném vlastnictví žalovaného vycházel ze

závěrů znaleckého posudku znalce Kubíka, který je ocenil částkou 3,709.000,-

Kč. Ve shodě se závěry znaleckého posudku soud prvního stupně konstatoval, že v

posuzované věci nelze vycházet z dosavadní judikatury Nejvyššího soudu, neboť

na daný případ není možné uplatnit tzv. zákaz valorizace investic. V konkrétním

případě totiž nelze stanovit hodnotu investic v nákladovém smyslu hodnoty

jednotlivých položek a materiálu použitého na nemovitost, ale lze se pouze

vyjádřit ze stavebně technického hlediska k hodnotě realizované investice jako

nákladového celku. Reálná hodnota investic v době vypořádání je odlišná od doby

jejich vynaložení a investice jsou hodnotou, o kterou se majetek (ať už výlučný

nebo společné jmění) zvýšil a tento přírůstek je ve skutečnosti tím, co bylo k

datu vypořádání na majetek vynaloženo. Obsahově ohledně investic vyhověl návrhu

žalobkyně, neboť zohlednil i hodnotu celého plotu ve výši 348.584,- Kč a vnos

žalobkyně z jejích výlučných prostředků do společného majetku ve výši 268.000

Kč, a o tyto částky navýšil znalcem oceněné investice. Krajský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) k odvolání žalovaného rozsudkem

ze dne 7. listopadu 2012, č. j. 26 Co 377/2012-1668, 26 Co 458/2012, rozsudek

soudu prvního stupně změnil tak, že ve výroku I. písm.

a), snížil celkovou

hodnotu movitých věcí, jež byly přikázány do výlučného vlastnictví žalobkyně na

částku 7.687,- Kč, dále ve výroku I. písm. b), snížil celkovou hodnotu movitých

věcí, jež byly přikázány do výlučného vlastnictví žalovaného na částku

214.443,- Kč, ve výroku III. vypustil z částek přikázaných do výlučného

vlastnictví žalovaného zůstatek na účtu u České spořitelny, a. s., č. 463809359/0800, ve výši 6,954.402,- Kč a finanční hotovost ve výši 188.926,-

Kč. Dále ve výroku IV. žalovanému snížil částku, kterou je povinen zaplatit

žalobkyni na vypořádání jejího podílu na 2,465.933,- Kč, jinak rozsudek soudu

prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Ohledně stanovení hodnoty movitých věcí vycházel odvolací soud z výpovědi

znalce Zdeňka Grochala, který sice stanovil hodnotu věcí podle jejich stavu k

roku 2001, nicméně uvedl, že pokud by mělo být prováděno ocenění podle současné

cenové hladiny, byla by vzhledem k působení času a užívání, jejich hodnota

třetinová vůči své hodnotě původní. Hodnotu movitých věcí proto odvolací soud

stanovil vlastní úvahou jako jednu třetinu ceny stanovené znalcem. Souhlasil se

závěrem soudu prvního stupně o tom, že v daném případě nelze uplatnit tzv. zákaz valorizace investic. Uvedl, že pokud by byl zákaz valorizace investic

striktně dodržován v případech, kdy by se hodnota věci, do níž bylo

investováno, zvýšila, došlo by ke zvýhodnění toho z manželů, na jehož majetek

byla investice vynaložena. Vycházel tedy stejně jako soud prvního stupně ze

závěrů znaleckého posudku znalce Kubíka, který investice do nemovitosti

žalovaného ocenil částkou 3,709.000,- Kč. Oproti soudu prvního stupně však

neakceptoval navýšení investic mimo znalecký posudek o hodnotu oplocení. Vycházel z toho, že se žalovanému podařilo doloženou fakturou prokázat, že část

oplocení provedl až po zániku společného jmění účastníků. Dále nezohlednil vnos

žalobkyně z jejích výlučných prostředků do společného majetku ve výši 268.000,-

Kč s tím, že se žalobkyni tento vnos nepodařilo prokázat. K finančním

prostředkům uloženým na účtech žalovaného před zánikem manželství (tedy k

částkám 6,954.402,- Kč a 188.926,96 Kč) uvedl, že do společného jmění

účastníků nepatří, a vycházel proto ze skutečných zůstatků na účtech obou

účastníků ke dni zániku manželství.

Rozsudek odvolacího soudu napadají žalobkyně i žalovaný dovoláním.

Žalobkyně dovozuje přípustnost dovolání z § 237 odst. 1 písm. a) občanského

soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) a uplatňuje dovolací důvody podle § 241a

odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř. Nesouhlasí se způsobem, jakým odvolací soud

stanovil hodnotu movitých věcí. Domnívá se, že byla-li hodnota věcí zjištěna

znaleckým posudkem, není namístě volná úvaha soudu. Ohledně uplatnění investic

má za to, že odvolací soud nepostupoval správně, jestliže neakceptoval navýšení

investic o hodnotu celého plotu, ale zohlednil fakturu předloženou žalovaným,

jíž se snažil prokázat rekonstrukci plotu po zániku manželství. Za nelogický a

nepřesvědčivý pak považuje závěr odvolacího soudu o nezahrnutí vnosu žalobkyně

z jejích výlučných prostředků do společného majetku ve výši 268.000,- Kč. V

rozporu s hmotným právem a judikaturou Nejvyššího soudu podle ní postupoval

odvolací soud i tehdy, jestliže do masy společného jmění účastníků nezařadil

částky 6,954.402,- Kč a 188.926,96 Kč, které vybral žalovaný z účtů za trvání

manželství. Domnívá se, že jejich výběr přesahoval rámec obvyklé správy

společného majetku, a soud měl jejich výběr v konečném vypořádání zohlednit.

Navrhuje, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc aby mu

vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaný dovozuje přípustnost dovolání z § 237 odst. 1 písm. c) a odst. 3 o. s.

ř., a uplatňuje dovolací důvody podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. Má za

to, že hodnotu movitých věcí určil odvolací soud v rozporu s platnou právní

úpravou, jestliže ji volnou úvahou snížil na jednu třetinu ceny stanovené

znalcem. Nesouhlasí s tím, že by automobil Škoda Favorit měl ke dni 18. 9. 2001

ve svém držení a že by jeho hodnota byla 30.000,- Kč. Otázka vypořádání vnosů

byla nalézacími soudy posouzena v rozporu s hmotným právem a konstantní

judikaturou dovolacího soudu. Pro finanční prostředky uložené na účtech v cizí

měně měl být podle judikatury použitý směnný kurz platný v době rozhodování

soudu o vypořádání společného jmění manželů, a prostředky na účtu vedeném u

České spořitelny, a. s., č. 463809359/0800, neměly být předmětem vypořádání,

neboť se jedná o jeho podnikatelský účet. Odvolací soud nesprávně nezahrnul do

masy vypořádávaného společného jmění zůstatek na účtu žalobkyně ve výši

62.671,64 Kč a „započetl půjčku 40.000,- Kč od J. žalobkyni navzdory tomu, že

neexistují žádné písemné doklady, pouze tvrzení dcery žalobkyně a jejího

manžela“. Soudy nijak nepřihlédly k tomu, že žalovaný vynaložil na rekonstrukci

své nemovitosti částku 431.659,- Kč získanou prodejem movitých a nemovitých

věcí z jeho výlučného vlastnictví. Odvolacímu soudu dále vyčítá, že se

nezabýval otázkou disparity podílů. Navrhuje, aby dovolací soud zrušil rozsudek

odvolacího soudu i soudu prvního stupně a věc aby vrátil soudu prvního stupně k

dalšímu řízení.

Žalobkyně ve vyjádření k dovolání žalovaného odkazuje na své závěrečné

vyjádření před soudem prvního stupně a na podané dovolání. Nesouhlasí s

námitkami žalovaného, které vznesl proti závěrům odvolacího soudu o hodnotě

osobního automobilu Škoda Favorit, o vynaložených investicích do jeho výlučného

majetku, o finančních vnosech, ani o finančních prostředcích uložených na

účtech obou účastníků. Za správný považuje závěr soudu, který nepřistoupil na

disparitu podílů.

Podle hlavy II. – ustanovení přechodných a závěrečných – dílu 1 – přechodných

ustanovení – oddílu 1 – všeobecných ustanovení - § 3028 odst. 1, 2 zákona č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku, tímto zákonem se řídí práva a povinnosti

vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. Není-li dále stanoveno jinak, řídí se

ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných

a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem

nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních

předpisů.

Protože k zániku společného jmění účastníků a k jeho pravomocnému vypořádání

došlo před 1. lednem 2014, postupoval dovolací soud při posouzení tohoto nároku

podle příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále

jen „obč. zák.“).

Podle článku II. – Přechodná ustanovení, bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým

se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony, pro řízení zahájená přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Podle článku II. – Přechodná ustanovení, bodu 7. zákona č. 404/2012

Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

pozdějších předpisů, a některé další zákony, účinného od 1. ledna 2013,

dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů, s

výjimkou § 243c odst. 3 zákona, který se užije ve znění účinném ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona.

Protože napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 7. listopadu 2012,

projednal a rozhodl dovolací soud o dovoláních podle občanského soudního řádu

ve znění účinném do 31. prosince 2012.

Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a), c) o. s. ř., že jsou uplatněny dovolací důvody upravené v § 241a odst. 2

písm. a), b), odst. 3 o. s. ř. a že jsou splněny i další náležitosti dovolání a

podmínky dovolacího řízení (zejména § 240 odst. 1, § 241 o. s. ř.), napadené

rozhodnutí přezkoumal a zjistil, že dovolání je důvodné. Podle § 237 odst. 1, 3 o. s. ř. dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího

soudu a proti usnesení odvolacího soudu, a) jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu

prvního stupně ve věci samé, b) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního

stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším

rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který

dřívější rozhodnutí zrušil, c) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního

stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena b) a dovolací soud

dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce

zásadní význam. Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam

[odstavec 1 písm. c)] zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování

dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována

rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena

jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a)

a § 241a odst. 3 se nepřihlíží. V řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví (společného jmění manželů)

manželů dovolací soud zkoumá přípustnost dovolání ohledně každé vypořádávané

položky zvlášť. Skutečnost, že odvolací soud např. změní rozsudek soudu prvního

stupně ohledně jedné či několika položek neznamená, že dovolání je přípustné

podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. i proti těm částem rozsudku odvolacího

soudu, které se týkají jiných položek, a že dovolací soud je již v důsledku

částečné změny rozsudku soudu prvního stupně odvolacím soudem oprávněn

přezkoumat celé rozhodnutí (k tomu srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu

České republiky ze dne 18. listopadu 2009, sp. zn. 22 Cdo 425/2008, uveřejněný

na internetových stránkách Nejvyššího soudu České republiky – www.nsoud.cz). Přípustnost dovolání proti měnícímu rozsudku odvolacího soudu je založena na

rozdílnosti (nesouhlasnosti) rozsudku odvolacího soudu s rozsudkem soudu

prvního stupně. O nesouhlasné rozsudky jde tehdy, jestliže okolnosti významné

pro rozhodnutí věci byly posouzeny oběma soudy rozdílně, takže práva a

povinnosti stanovená účastníkům jsou podle závěrů těchto rozsudků odlišná. Odlišností se myslí závěr, který rozdílně konstituuje nebo deklaruje práva a

povinnosti v právních vztazích účastníků. Pro posouzení, zda jde o měnící

rozsudek odvolacího soudu, není samo o sobě významné, jak odvolací soud

formuloval výrok svého rozsudku, rozhodující je obsahový vztah rozsudků soudů

obou stupňů v tom, zda a jak rozdílně posoudily práva a povinnosti v právních

vztazích účastníků řízení (k tomu srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu České

republiky ze dne 8. března 2011, sp. zn.

22 Cdo 2468/2009, uveřejněný na

internetových stránkách Nejvyššího soudu České republiky – www.nsoud.cz). Jestliže tak odvolací soud změní rozhodnutí soudu prvního stupně o vypořádání

společného jmění manželů jen ohledně některých vypořádávaných položek, může

dovolací soud přezkoumat jeho rozsudek jako měnící pouze v rozsahu změny

rozsudku prvního stupně. Propojení zkoumané části výroku rozhodnutí odvolacího

soudu s částí výroku, která přezkoumání nepodléhá, se při rozhodnutí o dovolání

projevuje v tom, že shledá-li dovolací soud důvody pro zrušení přezkoumávaného

výroku, zruší současně i výrok, který přezkoumávat nelze (rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 5. února 2008, sp. zn. 22 Cdo 3307/2006, Soubor civilních

rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod pořadovým č. C 5768). Dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu, ve kterém byl

jeho výrok napaden (§ 242 odst. 1 o. s. ř.). Rozhodnutí odvolacího soudu lze

přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání. Je-li dovolání přípustné,

dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2

písm. a) a b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny (§

242 odst. 3 o. s. ř.)

Oba nalézací soudy posoudily shodně hodnotu investic ze společného jmění do

výlučného majetku žalovaného. V tomto rozsahu je proto rozhodnutí odvolacího

soudu ve vztahu k rozsudku soudu prvního stupně potvrzující a dovolání může být

přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. jen tehdy, jde-li o řešení

právních otázek (jiné otázky, zejména posouzení správnosti nebo úplnosti

skutkových zjištění přípustnost dovolání nezakládají), přičemž se současně musí

jednat o právní otázky zásadního významu.

Závěr, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam,

přitom Nejvyšší soud přijal s vědomím faktu, že Ústavní soud nálezem pléna ze

dne 21. února 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11, zrušil ustanovení § 237 odst. 1 písm.

c) o. s. ř. až uplynutím 31. prosince 2012, a s přihlédnutím k tomu, že v době

podání dovolání měl dovolatel právo legitimně očekávat, že splnění podmínek

formulovaných ustanovením § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. povede k věcnému

přezkumu jím podaného dovolání (k tomu srovnej též nález Ústavního soudu ze dne

6. března 2012, sp. zn. IV. ÚS 1572/11).

Podle § 149 odst. 2 obč. zák. zanikne-li společné jmění manželů, provede se

vypořádání, při němž se vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku

patřícím do jejich společného jmění jsou stejné. Každý z manželů je oprávněn

požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a

je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní

majetek. Stejně tak se vychází z toho, že závazky obou manželů vzniklé za

trvání manželství jsou povinni manželé splnit rovným dílem. Judikatura Nejvyššího soudu se otázkou vypořádání vnosů ze společného jmění na

oddělený majetek a naopak podrobně zabývá. Podle závěrů uvedených v rozsudku

Nejvyššího soudu ze dne 20. prosince 2000, sp. zn. 22 Cdo 2655/98, uveřejněného

na internetových stránkách Nejvyššího soudu – www.nsoud.cz (nově srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. října 2013, sp. zn. 22 Cdo 2064/2013) je

při vypořádání společného jmění (dříve bezpodílového spoluvlastnictví) každý z

manželů povinen nahradit, co ze společného bylo vynaloženo na jeho ostatní

majetek. Jde o náklad, který byl vynaložen v době minulé a jeho výše ke dni

zániku manželství ani ke dni vypořádání společného jmění (dříve bezpodílového

spoluvlastnictví) není nijak modifikována. Tak v případě investic do domu

jednoho z manželů ze společného majetku jsou tímto nákladem finanční prostředky

na tyto investice skutečně vynaložené. Jde-li o pořízení věcí, které byly

zabudovány do domu jednoho z manželů, případně o náklady na práci s tím

spojené, jsou určující ceny těchto věcí a prací v době, kdy byly vynaloženy. Podle závěrů vyplývajících z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu

2005, sp. zn. 22 Cdo 1128/2005, uveřejněného na internetových stránkách

Nejvyššího soudu – www.nsoud.cz, investicemi vynaloženými ze společného na

ostatní majetek jednoho z manželů není práce jednoho manžela vynaložená při

rekonstrukci domu druhého manžela. V rozporu s označenou ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu je proto závěr

odvolacího soudu, podle kterého cenu investic tvoří zhodnocení nemovitosti s

tím, že při „striktním dodržení zákazu valorizace v případech, kdy se hodnota

věci, do níž bylo investováno, zvýšila, musí vždy dojít k zvýhodnění toho z

manželů, na jehož majetek byla investice vynaložena“, a že „takový postup pak

ale odporuje požadavku na spravedlivé a rovné vypořádání společného majetku

rozvedených manželů“. Nejvyšší soud v označeném rozsudku ze dne 20. prosince

2000, sp. zn. 22 Cdo 2655/98, vyložil, že zákonodárce vychází z toho, že

manželé - společně - vynaložili společné prostředky na ostatní majetek jednoho

z nich, a byli s tímto jeho použitím srozuměni u vědomí toho, že jejich

"vrácení do bezpodílového spoluvlastnictví (dnes společného jmění manželů)"

bude připadat v úvahu jen při jeho vypořádání. Pak ovšem ve výši skutečně

vynaložené, tedy nikoli v ceně zabudovaných věcí a vynaložené práce, které by

měly ke dni zániku manželství, resp. ke dni rozhodování soudu, to znamená, že

ani v případné ceně vyšší, ale ani nižší.

Právě princip vypořádání spočívající

v tom, že se tak vypořádává to, co bylo manžely ve shodě na ostatní majetek

jednoho z manželů vynaloženo, také vylučuje, aby takové vypořádání bylo

nemorální. Odvolací soud posoudil odlišně od soudu prvního stupně hodnotu souboru

vypořádávaných movitých věcí. V tomto rozsahu je proto jeho rozhodnutí měnící a

dovolání je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. Pro oceňování vypořádávaného společného jmění manželů obecně platí zásada

vyjádřená již ve stanovisku občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSR k

výkladu ustanovení občanského zákoníku o bezpodílovém spoluvlastnictví manželů,

publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 42, ročník 1972,

a později stvrzovaná judikaturou Nejvyššího soudu (srov. např. rozsudek

Nejvyššího soudu ze 7. 12. 1999, sp. zn. 2 Cdon 2060/97, uveřejněný ve Sbírce

soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod pořadovým č. 11/2001, či

rozsudek Nejvyššího soudu ze 17. 5. 2001, sp. zn. 22 Cdo 629/2000, publikovaný

v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod pořadovým č. C

496), že při oceňování věcí, které náležejí do vypořádávaného bezpodílového

spoluvlastnictví, se vychází ze stavu věci ke dni zániku bezpodílového

spoluvlastnictví, ale z její ceny v době, kdy se provádí vypořádání. Toto

judikatorní, avšak zákonem nevyjádřené pravidlo, nelze ovšem absolutizovat. Soudní praxe zná výjimky. Např. „je-li předmětem vypořádání bezpodílového

spoluvlastnictví rozestavěný rodinný dům, jehož hodnota od zániku bezpodílového

spoluvlastnictví manželů do jeho vypořádání vlivem klimatických podmínek a jeho

neudržováním a neužíváním oběma účastníky podstatně poklesla, musí tento pokles

hodnoty postihnout oba účastníky, ledaže by tento stav výlučně zavinil jeden z

nich“. K tomu srov. rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích z 27. 5. 1988, sp. zn. 5 Co 391/88, uveřejněný v Bulletinu Nejvyššího soudu ČR pod č. 23, ročník 1989, ke kterému se Nejvyšší soud přihlásil např. v rozsudku ze dne

14. února 2008, sp. zn. 22 Cdo 3285/2007, uveřejněný na internetových stránkách

Nejvyššího soudu – www.nsoud.cz. Dovolací soud pak souhlasí s názorem, který je

vyjádřen v monografii Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 3. vydání,

Praha: ASPI, a. s., 2010, str. 226, podle kterého výše uvedené pravidlo „platí

v případě, že jde o věc, kterou užíval na základě dohody ten účastník, kterému

je přikazována, nebo ji užívali oba a nedošlo k jejímu nadměrnému, mimořádnému

opotřebení či poškození“. S tímto názorem však v daném případě nelze vystačit. Při oceňování věcí v řízení o vypořádání společného jmění manželů jde zpravidla

o posouzení skutečností, které vyžaduje odborné znalosti a je tedy třeba

ustanovit znalce ve smyslu § 127 o. s. ř. (k tomu srovnej Ze zprávy o úrovni

znaleckého dokazování u soudů a státních notářství, Cpj 161/79 občanskoprávního

kolegia Nejvyššího soudu České socialistické republiky, schválené usnesením

pléna Nejvyššího soudu ČSR z 23. 12. 1980, Pls 3/80, uveřejněné ve Sbírce

soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod pořadovým č. 1/1981).

Soud hodnotí důkaz znaleckým posudkem jako každý jiný důkaz; jestliže se však

při hodnocení výsledků řízení odchýlí od výsledku důkazu znaleckým posudkem,

musí svůj postup přesvědčivě odůvodnit (k tomu srovnej rozhodnutí Nejvyššího

soudu ze dne 3. září 1968, sp. zn. 1 Cz 39/68, uveřejněné ve Sbírce soudních

rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod pořadovým č. 4/1969). Znalecký posudek je jedním z důkazních prostředků (§ 125, § 127 o. s. ř.),

který soud sice hodnotí jako každý jiný důkaz podle § 132 o. s. ř., od jiných

se však liší tím, že odborné závěry v něm obsažené nepodléhají hodnocení soudem

podle zásad § 132 o. s. ř. Soud hodnotí přesvědčivost posudku co do jeho

úplnosti ve vztahu k zadání, logické odůvodnění jeho závěrů a soulad s

ostatními provedenými důkazy. Hodnocení důkazu znaleckým posudkem tedy spočívá

v posouzení, zda závěry posudku jsou náležitě odůvodněny, zda jsou podloženy

obsahem nálezu, zda bylo přihlédnuto ke všem skutečnostem, s nimiž se bylo

třeba vypořádat, zda závěry posudku nejsou v rozporu s výsledky ostatních

důkazů a zda odůvodnění znaleckého posudku odpovídá pravidlům logického

myšlení. Z uvedeného vyplývá, že důkaz znaleckým posudkem soud hodnotí jako

každý jiný důkaz, nemůže však přezkoumávat věcnou správnost odborných závěrů

(srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2002, sp. zn. 25 Cdo

583/2001, uveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího

soudu, C. H. Beck, pod pořadovým č. C 1186). Soud při hodnocení znaleckého posudku musí zkoumat, zda provedený úkon byl

učiněn řádně, tj. zda znalec dodržel soudem uložené zadání (zodpověděl na

otázky, resp. zadání soudu k předmětu znaleckého úkonu s určitě a srozumitelně

vyloženým závěrem, který má oporu v podkladových materiálech, netrpí rozpory

atd.). Zjistí-li soud, že znalec nedostatečně splnil úkol, který soud vymezil

ve svém opatření, případně jej nesplnil vůbec, podle okolností případu posoudí,

zda znalce opatřením zaváže k doplnění tohoto neúplného (nedostatečného)

posudku nebo zda za účelem posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných

znalostí, ustanoví jiného znalce. Z odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu je zřejmé, že soud nepovažoval závěry

znaleckého posudku vyhotoveného v řízení před soudem prvního stupně za správné,

neboť znalec nerespektoval ustálenou judikaturu, podle které se při stanovení

hodnoty movitých věcí při vypořádání společného jmění manželů vychází z ceny

věci „v době vypořádání“. Lze souhlasit se závěrem odvolacího soudu, že při

oceňování věcí, které náležejí do vypořádávaného bezpodílového

spoluvlastnictví, se zásadně vychází ze stavu věci ke dni zániku bezpodílového

spoluvlastnictví, ale z její ceny v době, kdy se provádí vypořádání. Jestliže

však odvolací soud nevedl znalce k nápravě jeho znaleckého úkolu formou

relevantního doplnění znaleckého posudku, případně následně nesjednal tuto

nápravu ustanovením jiného znalce ke zpracovaní nového znaleckého posudku, ale

přistoupil k stanovení hodnoty movitých věcí vlastní úvahou, zatížil odvolací

řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Přestože by znalecký posudek neposkytoval relevantní podklad pro závěr o

hodnotě movitých věcí, nelze dospět k závěru, že stanovení takové hodnoty není

možné nebo může být realizováno pouze s nepoměrnými obtížemi, přičemž takový

závěr je nezbytnou podmínkou pro postup soudu podle § 136 o. s. ř., který

zvolil odvolací soud. Podle § 136 o. s. ř. lze-li výši nároků zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo

nelze-li ji zjistit vůbec, určí ji soud podle své úvahy. Volná úvaha je podle ustálené judikatury na místě až po zjištění skutečností,

které umožňují porovnat srovnatelné (obdobné) případy v daném místě a čase,

resp. které umožňují kvantitativní posouzení srovnatelných (obdobných)

souvislostí, jež musí být podloženo logickým a v rozhodnutí pečlivě odůvodněným

úsudkem soudu a naopak nemůže být projevem libovolné (tedy nijak nepodložené)

úvahy soudu (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze

dne 28. června 2007, sp. zn. 30 Cdo 2625/2007, uveřejněný v časopise Právní

rozhledy pod číslem 20, ročník 2007). Při určení přiměřené výše nároku musí

soud vyjít z důkazů provedených v řízení, přičemž soudem nastíněný myšlenkový

postup (obsažený v odůvodnění písemného vyhotovení jeho rozhodnutí) musí

odpovídat z hlediska řádného zdůvodnění myšlenkového postupu soudu obecným

zásadám logiky, a tedy i jeho přesvědčivosti. Při určení výše nároku jsou

podkladem pro úvahu soudu takové skutečnosti, které vycházejí ze souvislosti

posuzovaného případu a umožňují učinit určité kvantitativní závěry o výši

uplatněného nároku. Pouze takové zdůvodnění soudu zakládá alespoň elementární

možnost přezkumu správnosti volné úvahy soudu, o níž své rozhodnutí opřel

(srovnej rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. dubna 2009, sp. zn. 28 Cdo 418/2009, uveřejněný na internetových stránkách Nejvyššího soudu

České republiky - www.nsoud.cz). Naopak pokud soud nemá pro svou volnou úvahu k

dispozici základní zjištění umožňující kvantitativní posouzení souvislostí v

porovnatelných případech v daném místě a čase, nejsou zde splněny předpoklady

pro aplikaci volné úvahy (k tomu srovnej rozsudek Nejvyššího soudu České

republiky ze dne 6. ledna 2010, sp. zn. 30 Cdo 5359/2007, uveřejněný na

internetových stránkách Nejvyššího soudu České republiky – www.nsoud.cz). Vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, zatížil řízení

odvolací soud i tím, že při stanovení hodnoty osobního vozu Škoda Favorit vyšel

z hodnoty „na které se účastníci shodli“, přesto, že žalovaný s takovou

hodnotou vozu výslovně nesouhlasil. Oba nalézací soudy vypořádaly jako součást společného jmění osobní vůz Škoda

Felicia Combi s tím, že při stanovení jeho hodnoty vyšly z ceny, za kterou vůz

prodal žalovaný v roce 2006 (tedy po zrušení společného jmění, ale před jeho

vypořádáním soudem). V rozsudku ze dne 22. srpna 2011, sp. zn. 22 Cdo 3110/2010, uveřejněném ve

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod pořadovým č.

35/2012 formuloval Nejvyšší soud závěr, podle kterého podmínkou vypořádání věcí

v řízení o vypořádání společného jmění manželů je to, že v době rozhodnutí

soudu existují jako součást majetkového společenství manželů a že v době zániku

společného jmění tvořily jeho součást. Jen jestliže jeden z bývalých manželů

nakládal s věcí v rozporu se zákonem, nelze k jeho protiprávnímu úkonu (je-li

absolutně neplatný nebo byla-li řádně vznesena námitka relativní neplatnosti)

přihlížet a věc je třeba zahrnout do vypořádání a zpravidla mu ji přikázat. Z uvedeného vyplývá, že nelze některému z manželů v rámci vypořádání přikázat

do jeho výlučného vlastnictví věc, která tvořila součást společného jmění

manželů, mimo jiné tehdy, jestliže po zániku společného jmění byla tato věc

platně prodána. Ze skutkových zjištění se podává, že žalobce po zániku společného jmění manželů

předmětný osobní automobil prodal. Jestliže v řízení soudy neučinily závěr, že

by se mělo jednat o prodej neplatný (ať již absolutně či relativně, kdy by se

žalobkyně dovolala relativní neplatnosti příslušného právního úkonu), je postup

soudů spočívající v tom, že automobil přikázaly výrokem rozsudku do vlastnictví

žalovaného, nesprávný. Měnícím je i rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu, ve kterém posoudil odlišně

od soudu prvního stupně tvrzený vnos žalobkyně ve výši 268.000,- Kč a zůstatek

ve výši 188.926,96 Kč vedený na účtu č. 152115202 GE Capital Bank a ve výši

6,954.402,- Kč vedený na účtu č. 463809359 u České spořitelny. Dovolání je zde

proto přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. Odvolací soud uvedl, že se „neztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že

bylo prokázáno, že žalobkyně vynaložila na společný majetek ze svých výlučných

prostředků částku 268.000,- Kč, protože čestná prohlášení, ze kterých vycházel

soud prvního stupně nejsou důkazem způsobilým tuto skutečnost prokázat a

svědecké výpovědi rodinných příslušníků nelze hodnotit jako věrohodné“. Občanské soudní řízení je ovládáno zásadou přímosti; z ní vyplývá, že činit

skutková zjištění a hodnotit důkazy může jen ten soud, který provedl dokazování. Odvolací soud není vázán skutkovým stavem, jak jej zjistil soud prvního

stupně. Odvolací soud může zopakovat dokazování, na základě kterého soud

prvního stupně zjistil skutkový stav věci; dosud provedené důkazy zopakuje

vždy, má-li za to, že je z nich možné dospět k jinému skutkovému zjištění, než

které učinil soud prvního stupně (§ 213 odst. 1 a 2 o. s. ř.). Zásada vyjádřená v ustanovení § 213 odst. 1 o. s. ř. neznamená - zejména s

přihlédnutím k zásadě přímosti a ústnosti - že by se odvolací soud mohl bez

dalšího odchýlit od skutkového zjištění, jež soud prvního stupně čerpal z

výpovědí nebo z přednesů účastníků řízení a svědků, a to především proto, že

při hodnocení důkazů (§ 132 ve spojení s § 211 o. s. ř.) spolupůsobí vedle

věcného obsahu výpovědi, který je zachycen, a často nepříliš výstižně, v

protokolu, i další skutečnosti, které ač nejsou bez vlivu na posouzení

věrohodnosti výpovědi - nemohou být vyjádřeny v protokolu o jednání (např.

přesvědčivost vystoupení vypovídající osoby, plynulost a jistota výpovědi,

ochota odpovídat přesně na dané otázky apod.). Ustanovení § 213 o. s. ř. je

procesním projevem stěžejního principu občanského soudního řízení, podle něhož

soudem prvního stupně zjištěný skutkový stav sice může doznat změn v důsledku

odchylného hodnocení důkazů, které byly provedeny již soudem prvního stupně, je

však nepřípustné, aby odvolací soud jinak hodnotil důkazy, které sám

nezopakoval (srov. např. rozsudek bývalého Nejvyššího soudu ze dne 14. dubna

1966, sp. zn. 6 Cz 19/66, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

Nejvyššího soudu pod pořadovým č. 64/1966, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2000, sp. zn. 20 Cdo 1546/99, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. června

2003, sp. zn. 21 Cdo 372/2003, a řadu dalších rozhodnutí). V dané věci odvolací soud, aniž provedl dokazování, učinil – na základě

vlastního hodnocení důkazů - jiná skutková zjištění, než soud prvního stupně. Zatímco soud prvního stupně vyšel ze skutkového zjištění, že vnos žalobkyně

činil 136.576,- Kč, odvolací soud uzavřel, že žalobkyně vynaložení svých

výlučných prostředků na společný majetek neprokázala. Porušil tak § 213 odst. 1

a 2 o. s. ř. a zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné

rozhodnutí ve věci ve smyslu § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. K této vadě

přihlíží dovolací soud i bez návrhu (§ 242 odst. 3 o. s. ř.). Teprve na základě

vlastního dokazování pak bude moci odvolací soud provést hodnocení důkazů, a

tudíž i případná vlastní skutková zjištění ohledně vnosu účastníků z výlučného

majetku do společného jmění. Pokud jde o zůstatky na běžných účtech, přikázal soud prvního stupně do

výlučného vlastnictví žalovaného „zůstatek běžného účtu u České spořitelny, a. s. č. 463809359/0800 ve výši 6.954.402,- Kč a hotovost 188.926,- Kč“. Vyšel

přitom z toho, že „z výpisu z účtu žalovaného bylo zjištěno, že v období září

1998 až září 2001 vybral celkem 6.654.402,- Kč“ (správně asi 6.954.402,- Kč –

poznámka dovolacího soudu), a že „u společnosti GE Capital Bank, a. s. ke dni

1. 2. 2001 zrušil žalovaný účet se zůstatkem 188.926,96 Kč“. Podle odvolacího

soudu „do společného jmění manželů nepatří hotovost uložená na účtech

žalovaného přede dnem zániku společného jmění a při vypořádání vycházel tedy

pouze ze skutečných zůstatků na účtech obou účastníků ke dni 18. 9. 2001“ s

tím, že „po přijetí takového závěru se pak už odvolací soud jako bezpředmětnou

nezabýval včasností žalobkyní uplatněné relativní neplatnosti úkonů žalovaného

přede dnem 18. 9. 2001. Nejvyšší soud opakovaně vysvětlil, že jestliže jeden z manželů nakládá s

úsporami, které jsou v zákonném majetkovém společenství způsobem, který je v

rozporu s § 145 odst. 2 obč. zák., pak k tomuto úkonu za předpokladu, že s tím

druhý účastník vyslovil právně relevantním způsobem nesouhlas, nelze přihlížet

a úspory je třeba zařadit do masy společného jmění a vypořádat.

Jestliže

účastník peníze z účtu bez souhlasu druhého účastníka za trvání manželství

vybral a spotřeboval pro sebe, je třeba vybranou částku zařadit do společného

jmění účastníků a vypořádat ji (k tomu srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

17. ledna 2001, sp. zn. 22 Cdo 2433/99, uveřejněný v Souboru civilních

rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck, pod pořadovým č. C 45). Důsledky nakládání se společným majetkem, které je v rozporu s § 145 odst. 2

obč. zák., musí jít k tíži toho z manželů, který s majetkem takto nakládal. Jestliže tedy jeden z manželů bez souhlasu druhého a v rozporu s § 145 odst. 2

obč. zák. vybere z účtu u peněžního ústavu peníze, pak při vypořádání

společného jmění nelze přihlížet k tomu, že ten, kdo peníze vybral, je ztratil

nebo mu byly odcizeny (resp. je pozbyl za nezjištěných okolností). I v tomto

případě je třeba k těmto peněžním prostředkům přihlédnout při vypořádání, a to

k tíži toho, kdo s nimi protiprávně nakládal (k tomu srovnej rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 14. března 2011, sp. zn. 22 Cdo 2465/2010, uveřejněný v

časopise Právní rozhledy č. 12, ročník 2011, str. 452). Prostředky tvořící společné jmění manželů může každý z manželů vybírat z účtu a

používat pro běžnou spotřebu. Proto při vypořádání společného jmění manželů

soudem nelze přihlížet k částkám, které byly vybrány z účtu, na němž byly

uloženy úspory manželů, a spotřebovány za trvání manželství, pokud ovšem nešlo

o prostředky vynaložené na výlučný majetek jednoho z manželů nebo o prostředky,

s nimiž bylo nakládáno v rozporu s § 145 odst. 2 obč. zák. Jde tedy o posouzení

toho, zda nakládání s majetkem v konkrétním případě tvoří obvyklou správu

majetku ve společném jmění manželů. Na to, zda právní úkon manžela je ve smyslu

§ 145 odst. 2 obč. zák. obvyklou správou majetku ve společném jmění manželů, či

ji přesahuje, je třeba usuzovat z konkrétních majetkových poměrů manželů, je

však třeba přihlížet i k obecným zvyklostem (k tomu srovnej usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 25. března 2013, sp. zn. 22 Cdo 2150/2011, uveřejněné na

internetových stránkách Nejvyššího soudu České republiky – www.nsoud.cz). To, zda v konkrétní věci jde vzhledem k majetkovým poměrům manželů o obvyklou

správu, ponechává zákon na úvaze soudů rozhodujících o vypořádání společného

jmění manželů; jejich úvahu by mohl dovolací soud přezkoumat, jen pokud by byla

zjevně nepřiměřená. Výběr prostředků z účtu nemůže být neplatným právním

úkonem, a to ani v případě, že se vymyká obvyklé správě společného majetku. Samotný výběr z účtu takto kvalifikován být nemůže; přesahuje-li však následné

nakládání s vybranými prostředky rámec obvyklé správy, pak k němu nelze

přihlížet, a tyto prostředky je třeba zařadit do společného jmění manželů a

vypořádat (k tomu srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2012, sp. zn. 22 Cdo 4021/2010, uveřejněné v časopise Soudní rozhledy č. 2, ročník 2013,

str. 62). Z rozhodnutí odvolacího soudu (ale i soudu prvního stupně) není vůbec zřejmé,

zda a jakým způsobem se zabýval okolnostmi nakládání s vybranými finančními

prostředky.

Jeho závěr o nezařazení těchto hodnot do masy vypořádávaného jmění

proto zůstal zcela neodůvodněn a to i v kontextu s jeho dalším závěrem, že se

jako „bezpředmětnou“ nezabýval včasností žalobkyní uplatněné relativní

neplatnosti úkonů žalovaného. V dalším rozhodnutí ve věci se proto nalézací

soudy budou podrobně zabývat okolnostmi výběru peněžních prostředků a především

jak s těmito prostředky bylo dále nakládáno, a to s ohledem na shora popsané

závěry dovolacího soudu. V tomto rozsahu vyzvou účastníky ke splnění jejich

povinnosti tvrzení a důkazní. Nalézací soudy se budou muset vypořádat i s novým

tvrzením žalovaného, že peněžní prostředky uložené na účtu č. 463809359/0800

vedeném u České spořitelny, a. s. netvořily součást společného jmění. K námitce nesprávného směnného kurzu použitého pro přepočet finančních v cizí

měně odkazuje dovolací soud na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. ledna 2001,

sp. zn. 22 Cdo 2433/99, uveřejněný na internetových stránkách Nejvyššího soudu

České republiky – www.nsoud.cz, ve kterém dovolací soud dospěl k závěru, že aby

nedošlo ke zvýhodnění toho z manželů, který použil finanční prostředky v cizí

měně po zániku bezpodílového spoluvlastnictví (dnes společného jmění) pro sebe,

odpovídá požadavku spravedlivého vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví

(dnes společného jmění), je-li vycházeno z přepočítacího kurzu měn v době

jejich spotřeby. Jde o obdobný přístup jako v případě zničené společné věci,

kdy se při vyčíslení její ceny (škody) nevychází z cenových předpisů platných

až v době pozdější, ale z cenových předpisů platných v době zániku věci. Pokud

nejsou tyto prostředky spotřebovány, měl by být rozhodující kurz v době

rozhodnutí soudu, stejně jako je pro oceňování věci rozhodný cenový předpis

platný v době rozhodování. Jestliže nalézací soudy vyšly při přepočtu z kurzu platného ke dni právní moci

rozvodu, je jejich rozhodnutí v tomto rozsahu nesprávné. Žalovaný namítal, že soudy obou stupňů shodně při vypořádání masy společného

jmění nepřihlédly k vnosu žalovaného, který sám žalovaný použil na rekonstrukci

své nemovitosti. Protože oba nalézací soudy posoudily otázku vypořádání namítaného vnosu shodně,

je v tomto rozsahu rozhodnutí odvolacího soudu ve vztahu k rozsudku soudu

prvního stupně potvrzující a dovolání může být přípustné podle § 237 odst. 1

písm. c) o. s. ř. jen tehdy, jde-li o řešení právních otázek (jiné otázky,

zejména posouzení správnosti nebo úplnosti skutkových zjištění přípustnost

dovolání nezakládají), přičemž se současně musí jednat o právní otázky

zásadního významu. Žalovaný však žádnou otázku zásadního právního významu nevymezuje. Jak vyplývá z § 149 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., obč. zák. má každý manžel

právo požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný

majetek, a povinnost nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho

ostatní majetek. Není proto možné „investice“ z výlučného majetku jednoho z

manželů vynaložené na věc tvořící opět výlučný majetek vypořádat jako vnos na

oddělený majetek jednoho z manželů.

Jestliže svou námitkou žalovaný mínil kritiku závěrů nalézacích soudů, které

při zjišťování hodnoty investic ze společného majetku na výlučný majetek

žalovaného nepřihlédly k těm investicím, které pocházely z výlučného majetku

žalovaného, lze odkázat na shora uvedené závěry, kterými se nalézací soudy

budou řídit při dalším rozhodování o hodnotě investic, a ze kterých vyplývá, že

každý z manželů je povinen nahradit pouze to, co ze společného bylo vynaloženo

na jeho ostatní majetek. Shodně nalézací soudy posoudily i pravidlo rovnosti podílů a neodchýlily se od

něj ve prospěch žalovaného. Proto i v tomto rozsahu rozhodnutí odvolacího soudu

ve vztahu k rozsudku soudu prvního stupně potvrzující a dovolání může být

přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. jen tehdy, jde-li o řešení

právních otázek (jiné otázky, zejména posouzení správnosti nebo úplnosti

skutkových zjištění přípustnost dovolání nezakládají), přičemž se současně musí

jednat o právní otázky zásadního významu. Ani zde však žalovaný žádnou relevantní otázku zásadního právního nevymezuje a

tato se nepodává ani z obsahu dovolání. Předmětem dovolání není nic, co by

zakládalo zásadní právní význam napadeného rozhodnutí. Dovolací soud vychází z ustálených závěrů judikatury potud, že při vypořádání

společného jmění manželů může soud stanovit jiné podíly manželů na společném

majetku než stejné (k tomu srovnej např. závěry vyjádřené v zásadách výkladu

bezpodílového spoluvlastnictví manželů, publikované ve Sbírce soudních

rozhodnutí a stanovisek jako Rc 70/1965 - projednáno presidiem Nejvyššího soudu

12. listopadu 1965, Prz 51/65, Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 16. prosince

1974, sp. zn. Plsf 2/74 uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek,

ročník 1975, sešit 1-2, pod pořadovým č. 1 nebo rozsudek Nejvyššího soudu České

republiky ze dne 17. září 2001, sp. zn. 22 Cdo 2433/99, uveřejněný v Souboru

civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck, pod pořadovým

č. C 45), odklon od principu rovnosti podílů (tzv. disparita podílů) je však

postupem výjimečným, jenž musí být opodstatněn konkrétními okolnostmi (k tomu

srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. listopadu

2008, sp. zn. 22 Cdo 3174/2007, uveřejněné na internetových stránkách

Nejvyššího soudu České republiky – www.nsoud.cz). Dovolací soud má oprávnění

přezkoumat splnění podmínek pro odklon od principu rovnosti podílů při

vypořádání majetkového společenství jen v případě zjevné nepřiměřenosti

relevantních úvah soudů v nalézacím řízení (k tomu srovnej usnesení Nejvyššího

soudu České republiky ze dne 13. srpna 2009, sp. zn. 22 Cdo 3636/2008,

uveřejněné v časopise Soudní rozhledy, 2010, č. 3, str. 100). Podle § 149 odst. 3 obč. zák. při vypořádání se přihlédne především k potřebám

nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak

se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Při určení míry přičinění je

třeba vzít též zřetel k péči o děti a k obstarávání společné domácnosti. Hlediska uvedená v § 149 odst.

3 představují hlediska rozhodná mimo jiné pro

rozhodování o výši podílů (k tomu srovnej usnesení Nejvyššího soudu České

republiky ze dne 23. listopadu 2011, sp. zn. 22 Cdo 1280/2011, uveřejněné na

internetových stránkách Nejvyššího soudu – www.nsoud.cz se závěry vyslovenými

pro oblast společného jmění manželů a mutatis mutandis aplikovatelnými i v

poměrech bezpodílového spoluvlastnictví manželů) Ustanovení § 150 věta třetí

obč. zák. proto ukládá soudu, aby při zvažování případné nerovnosti podílů na

vypořádávaném majetku přihlédl především ke skutečnostem, které měly vliv na

hospodaření rodiny (zásluha na nabytí a udržení společných věcí), a k péči o

rodinu, která může vyvážit větší zásluhy o nabytí a udržení majetku. V rozsudku ze dne 28. listopadu 2012, sp. zn. 22 Cdo 1096/2011, uveřejněném na

internetových stránkách www.nsoud.cz, Nejvyšší soud vyložil, že „pokud jeden z

manželů pečuje řádně o společnou domácnost, přichází do úvahy disparita podílů

jen v případě mimořádných zásluh druhého manžela o nabytí společného majetku. Jestliže druhému z manželů nelze vytýkat nedostatek péče o rodinu a – v mezích

jeho možností – o společný majetek, je rozhodnutí o disparitě naprosto

výjimečné a musí být odůvodněno mimořádnými okolnostmi daného případu. Jinak je

tomu ovšem v případě, kdy jeden z manželů své povinnosti týkající se rodiny a

společného majetku bez důvodu přijatelného z hlediska dobrých mravů zanedbával;

pak je namístě rozhodnout o disparitě podílů“ (k závěrům vysloveným v tomto

rozhodnutí se dovolací soud následně přihlásil v rozsudku ze dne 11. prosince

2012, sp. zn. 22 Cdo 3000/2011 nebo v rozsudku ze dne 22. ledna 2013, sp. zn. 22 Cdo 3976/2011, obou uveřejněných na www.nsoud.cz). S těmito závěry je rozhodnutí odvolacího soudu v souladu. Dovolatel spatřoval důvod pro disparitu podílů v okolnosti, že účastníci

dlouhodobě nežili ve společné domácnosti, že se žalobkyně od roku 1997 již

nestarala o jejich společné děti, které již byly zletilé a ukončily denní

studium, a že do nemovitosti ve výlučném vlastnictví žalovaného byly

investovány pouze finanční prostředky pocházející z příjmů žalovaného. Jak vyplývá z výše prezentovaných závěrů dovolacího soudu, pokud žalobkyni není

možno nic vytknout v péči o rodinu (žalovaný tvrdí, že sám rodinu opustil již v

roce 1985 a starost o děti proto musela zůstat na žalobkyni), přichází do úvahy

disparita podílů jen v případě mimořádných zásluh druhého manžela o nabytí

společného majetku. Jestliže druhému z manželů nelze vytýkat nedostatek péče o

rodinu a – v mezích jeho možností – o společný majetek, je rozhodnutí o

disparitě naprosto výjimečné a musí být odůvodněno mimořádnými okolnostmi

daného případu. Takovou okolností ale není ta skutečnost, že žalovaný použil

svých výdělků (spadajících do společného jmění) na investice do nemovitosti v

jeho výlučném vlastnictví. Dovolací soud ze shora uvedených důvodů napadený rozsudek odvolacího soudu

podle § 243b odst. 2, 3 o. s. ř. zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu

řízení.

Propojení zkoumané části výroku rozhodnutí odvolacího soudu s částí

výroku, která přezkoumání nepodléhá, se při rozhodnutí o dovolání projevuje v

tom, že shledá-li dovolací soud důvody pro zrušení přezkoumávaného výroku,

zruší současně i výrok, který přezkoumávat nelze (k tomu srovnej např. rozsudek

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. února 2008, sp. zn. 22 Cdo

3307/2006, uveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek, C. H. Beck,

pod pořadovým č. C 5768). Protože důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí

odvolacího soudu, platí i na rozhodnutí soudu prvního stupně, zrušil dovolací

soud i toto rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v

němž je soud prvního stupně vázán vysloveným právním názorem dovolacího soudu

ve smyslu § 243d odst. 1 o. s. ř.

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. srpna 2014

Mgr.

David Havlík

předseda

senátu