22 Cdo 2537/2013
ROZSUDEK
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala
Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve
věci žalobkyně Ing. M. R., Ch., zastoupené Zdeňkou Tolnayovou, advokátkou se
sídlem v Mladé Boleslavi, Nám. republiky 946, proti žalovanému D. R., P.,
zastoupenému JUDr. Jaroslavem Beldou, advokátem se sídlem v Jablonci nad Nisou,
Lipová 7, o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, vedené u
Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 11 C 1128/98, o dovolání
žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
ze dne 29. března 2013, č. j. 36 Co 116/2010-392, ve znění opravného usnesení
ze dne 22. dubna 2013, č. j. 36 Co 116/2010-398, takto:
Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 29. března
2013, č. j. 36 Co 116/2010-392, ve znění opravného usnesení ze dne 22. dubna
2013, č. j. 36 Co 116/2010-398, se ruší a věc se vrací Krajskému soudu v Ústí
nad Labem – pobočka v Liberci k dalšímu řízení.
Žalobkyně se domáhala vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů (dále
jen ,,BSM“), jehož předmětem měl být elektrický kávovar ETA 00172, elektrický
kávomlýnek, čerpadlo Darling, 2 ks kočárů, osobní automobil Renault Trafic,
osobní automobil Škoda Forman, pračka Tatramat, kuchyňská linka, montovaná
chatka Hanika, pozemek st. parc. č. 191/3, zastavěná plocha a nádvoří,
investice do domu, nacházejícího se na pozemku st. parc. č. 191/2, zastavěná
plocha a nádvoří, a veškeré zařízení dílny – truhlárny žalovaného, dále pak
investice do budovy bez č. p. / č. e., nacházející se na pozemku st. par. č.
191/3, zastavěná plocha a nádvoří, to vše v obci Z. v katastrálním území Z.
Okresní soud v Jablonci nad Nisou (dále jen „soud prvního stupně“)
rozsudkem ze dne 5. listopadu 2009, č. j. 11 C 1128/98-272, vypořádal BSM tak,
že do výlučného vlastnictví žalovaného přikázal barevný televizor značky
Multitech, chladničku neznámé značky a závěsný telefonní přístroj Panasonic
KT-X (výrok I. rozsudku) a žalovaného zavázal zaplatit žalobkyni vypořádací
podíl ve výši 6.472,50 Kč (výrok II. rozsudku). Ve výrocích III. - V. soud
prvního stupně rozhodl o náhradě nákladů řízení. Soud prvního stupně vzal za prokázané, že manželství účastníků zaniklo právní
mocí rozsudku o rozvodu dnem 12. června 1995. Za trvání manželství účastníci
pořídili do BSM movité věci, jejichž hodnota ke dni právní moci rozsudku o
rozvodu byla stanovena u barevného televizoru zn. Multitech na 1.460,- Kč, u
chladničky 8.285,- Kč a u telefonního přístroje Panasonic KT-X na 3.200,- Kč. Dále bylo zjištěno, že žalovaný za doby trvání manželství začal podnikat na
základě několika živnostenských oprávnění. Znalec odhadl celková aktiva
obchodního majetku žalovaného na hodnotu 3.857.319,14 Kč. Z této hodnoty byla
odečtena hodnota hmotného investičního majetku žalovaného zjištěná znalcem na
1.987.352,91 Kč s tím, že tento hmotný investiční majetek byl pořízen z
oddělených finančních prostředků žalovaného. Závazky pak byly odhadnuty ve výši
3.147.241,52 Kč. Soud prvního stupně na základě těchto skutkových zjištění
dospěl k závěru, že obchodní majetek žalovaného je předlužen a není z něj tedy
možné nic nahrazovat do BSM. Movité věci rozdělil soud prvního stupně mezi účastníky podle toho, kdo z nich
je má ve faktickém držení a po rozvodu manželství je užívá. Všechny movité
věci, které byly předmětem řízení, u sebe měl a užíval žalovaný. Hodnota těchto
věcí činila celkem 12.245,- Kč, proto by se žalobkyni mělo na
vyrovnání jejího podílu dostat 6.472,50 Kč. Pokud jde o soukromé podnikání žalovaného, soud prvního stupně konstatoval, že
výnos z podnikání je stejně jako mzda z pracovního poměru součástí BSM. Nelze
však opomenout ani výdaje a závazky podnikajícího manžela, které mu vznikly v
souvislosti s jeho podnikáním za situace, kdy má druhý manžel z toho podnikání
prospěch. Podnikající manžel je tedy povinen nahradit do BSM takovou částku,
která odpovídá kladnému rozdílu mezi aktivy a pasivy jeho podnikání ke dni
zániku BSM, což zpravidla odpovídá ceně podniku. Protože je v daném případě
tato hodnota záporná, není do BSM co nahrazovat a ke ztrátě lze v rámci řízení
o vypořádání BSM přihlížet jen v rámci úvah o disparitě podílů. Žalobkyně požadovala vypořádat ještě tři koně a dva kočáry. Soud prvního stupně
však na základě předložených důkazů dospěl k názoru, že kočáry ani koně
neexistovaly ke dni zániku BSM, a není je tedy možné vypořádat. Navíc bylo
zjištěno, že koně sloužily nepochybně k výkonu povolání žalovaného, proto je i
z tohoto důvodu nebylo možné do masy BSM zahrnout. Tentýž závěr učinil soud
prvního stupně, i pokud jde o osobní automobil Škoda Forman a dodávku Renault
Trafic, neboť na základě zprávy Magistrátu hlavního města Prahy byly
registrovány na žalovaného jako osobu samostatně výdělečně činnou. Pokud žalovaná požadovala vypořádat investice do budovy bez č. p. /č. e. na
pozemku st. parc. č. 191/3 v katastrálním území Z., která je ve výlučném
vlastnictví žalovaného, nepodařilo se jí prokázat, že tyto investice byly
vynaloženy ze společných finančních prostředků, neboť účastníci takovými
finančními prostředky ani nedisponovali.
Do BSM soud prvního stupně nezahrnul žalovaným navrhované nedoplatky úvěrů u
České spořitelny a.s., neboť neprokázal, že tyto ke dni zániku BSM existovaly,
a neprokázal ani jejich výši. Navíc šlo o podnikatelské úvěry, které se
projevily v jeho obchodním majetku, a nebylo by je tedy možné samostatně
vypořádat. Soud prvního stupně nezahrnul do BSM ani několik dalších věcí, které navrhovali
účastníci, neboť byly buď nedostatečně specifikovány a nebylo u nich prokázáno,
zda vůbec existovaly ke dni zániku BSM (vakuová svářečka, elektrický kávovar
ETA 0172, elektrický kávomlýnek, čerpadlo Darling 35-1, pračka Tatramat,
kuchyňská linka se skříňkami, dřevěná stáj a montovaná chatka Hanika), nebo
sloužily k výkonu povolání žalovaného (zařízení dílny). Žalobkyně navrhovala rovněž vypořádat pozemek par. č. 337/11, trvalý travní
porost, zapsaný na listu vlastnictví č. 549 pro obec a katastrální území Z. Soud prvního stupně ani tento pozemek nezahrnul do BSM, neboť jeho výlučným
vlastníkem podle výpisu z katastru nemovitostí je žalovaný a žalobkyně
neprokázala, že pozemek byl zakoupen ze společných finančních prostředků. K odvolání žalobkyně proti výroku I. a III. rozsudku soudu prvního stupně
Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec (dále jen ,,odvolací soud“)
rozsudkem ze dne 29. března 2013, č. j. 36 Co 116/2010-392, ve znění opravného
usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec ze dne 22. dubna
2013, č. j. 36 Co 116/2010-398, rozsudek soudu prvního stupně změnil ve výroku
I. tak, že žalovanému do jeho výlučného vlastnictví přikázal telefonní přístroj
Panasonic KT-X, barevný televizor Multitech, chladničku a kuchyňskou linku
hnědou (výrok I. rozsudku odvolacího soudu) a žalovaného zavázal zaplatit
žalobkyni na vypořádacím podílu částku ve výši 428.572,- Kč (výrok II. rozsudku
odvolacího soudu). Ve výrocích III. a V. rozsudek soudu prvního stupně potvrdil
(výrok III. rozsudku odvolacího soudu). Nakonec rozhodl odvolací soud o náhradě
nákladů řízení (výrok IV. rozsudku odvolacího soudu). Odvolací soud ve věci rozhodoval poté, co bylo jeho původní rozhodnutí ze dne
30. prosince 2010, č. j. 36 Co 116/2010-307, ve znění opravného usnesení ze dne
14. února 2011, č. j. 36 Co 116/2010-314, a opravného usnesení ze dne 24. května 2011, č. j. 36 Co 116/2010-337, a opravného usnesení ze dne 8. prosince
2011, č. j. 36 Co 116/2010-360, zrušeno rozsudkem dovolacího soudu ze dne 23. října 2012, č. j. 22 Cdo 172/2012-365. Odvolací soud doplnil dokazování ohledně
automobilu Škoda Forman, který byl předmětem dovolacího přezkumu. Zjistil, že
automobil Škoda Forman byl užíván nejen k podnikání žalovaného, ale i pro
potřeby rodiny. Z tohoto důvodu zařadil odvolací soud cenu, za kterou byl
prodán, do vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Tuto cenu se však
odvolacímu soudu i přes veškeré úsilí nepodařilo zjistit, když sám žalovaný
vypovídal rozdílně. Proto vyšel z § 136 občanského soudního řádu a pomocí
znaleckého posudku, který ocenil hodnotu automobilu ke dni zániku manželství,
stanovil prodejní cenu automobilu na 80.000,- Kč.
Pokud jde o splátky podnikatelského úvěru žalovaného, dospěl odvolací soud ke
zjištění, že byly hrazeny po dobu trvání manželství ze společných prostředků
manželů a je třeba je zohlednit jako vnos na výlučný majetek žalovaného. Protože výše splátek úvěru činila 1.160.000,- Kč, byl žalovaný povinen vrátit
do bezpodílového spoluvlastnictví částku ve výši 580.000,- Kč, od které je
třeba odečíst opotřebení, na základě znaleckého posudku vyčíslené jako 20 % z
hodnoty věcí, které byly za finanční prostředky z úvěru pořízeny. Redukovaná
výše splátek, kterou je žalovaný povinen nahradit, tedy činí 364.000,- Kč. Dalšími splátkami úvěru do zániku bezpodílového spoluvlastnictví se odvolací
soud nezabýval, neboť je žalovaný splácel v období, kdy již netrvalo společné
soužití a splátky již byly vynaloženy žalovaným na jeho výlučný majetek. Pokud jde o náhradu těchto investic, odvolací soud uvedl, že je žalobkyně
navrhla k vypořádání již v podané žalobě dne 22. května 1998 pod položkami 30 a
31, a tedy v tříleté zákonné lhůtě od zániku bezpodílového spoluvlastnictví. Tento vnos ze společných prostředků na výlučný majetek žalovaného byl podle
odvolacího soudu uplatněn již v žalobě a byl vypořádán ,,v rámci rozhodnutí o
podílu účastníků na splátkách úvěru“. Z tohoto důvodu odvolací soud nesouhlasil
s právním názorem dovolacího soudu vyjádřeným v rušícím rozhodnutí dovolacího
soudu ve věci. Odvolací soud má za to, že výklad dovolacího soudu k § 150 odst. 4 obč. zák. má charakter výkladu extra legem a zakládá koncentraci řízení,
která není zákonem stanovena, přičemž se tak děje bez poučení účastníků. Odvolací soud konstatoval, že ani v odborných komentářích není o takovém
výkladu zmínka. Odvolací soud vzal na vědomí, že ústavní stížnost vydaná ve
věci byla Ústavním soudem zamítnuta a uvedl, že z právního názoru Ústavního
soudu nevybočil.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které považuje za
přípustné podle § 237 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“). Uplatnil
přitom dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci. Dovolatel nesouhlasil se závěry odvolacího soudu, pokud jde o vypořádání
automobilu Škoda Forman. Má za to, že odvolací soud sice provedl důkazy k tomu,
zda automobil sloužil i k potřebě rodiny, tyto důkazy však považuje za
nepřesvědčivé. Podle jeho názoru odvolací soud nerespektoval závazný právní
názor dovolacího soudu ohledně stanovení ceny osobního automobilu, když
vycházel z hodnoty ke dni zániku bezpodílového spoluvlastnictví, kterou snížil
bez logického zdůvodnění na částku 80.000,- Kč. Dovolatel také odvolacímu soudu vytknul, že se neřídil závazným právním názorem
dovolacího soudu, pokud jde o vypořádání splátek úvěru, které žalobkyně
uplatnila jako vnos, avšak po uplynutí zákonné tříleté lhůty. Dále uvedl, že
odvolací soud se neřídil ani právní úpravou bezpodílového spoluvlastnictví a
judikaturou k němu, neboť nerespektoval, že do něj nespadaly věci sloužící k
podnikání jednoho z manželů. Poukázal na rozhodnutí dovolacího soudu sp. zn. 22
Cdo 2545/2003, z něhož vyplývalo, že ten manžel, který podniká, je s ohledem na
své výdaje a závazky povinen do bezpodílového spoluvlastnictví povinen nahradit
takovou částku, jež bude představovat cenu podniku ke dni zániku bezpodílového
spoluvlastnictví. Cena podniku žalovaného však k tomuto dni byla záporná, proto
není třeba ničeho nahrazovat. Dovolatel ještě závěrem připomněl, že podle jeho
názoru finanční prostředky vynaložené na splátky podnikatelského úvěru nebyly
vynaloženy ze společných prostředků. Navrhl, aby dovolací soud rozhodnutí
odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Žalobkyně se k dovolání vyjádřila tak, že rozhodnutí odvolacího soudu považuje
za správné a v souladu s rušícím rozhodnutím dovolacího soudu. Uvedla, že
náhradu investic ze společných prostředků na výlučný majetek (úvěr) žalovaného
uplatnila již v žalobě. Navrhla, aby dovolací soud dovolání žalovaného zamítl. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že
dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas, se
nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání. Podle článku II. – Přechodná ustanovení, bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým
se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony, účinného od 1. ledna 2013, dovolání proti
rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou §
243c odst. 3 zákona, který se užije ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona. Protože napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 29. března 2013,
projednal a rozhodl dovolací soud o dovolání dovolatele podle občanského
soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2013. Podle § 237 o. s. ř.
není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti
každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže
napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,
při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe
dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla
vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být
dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Podle § 241a odst. 1 – 3 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že
rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V
dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení
důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti
dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Důvod
dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá
za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení. Dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu, ve kterém byl
jeho výrok napaden (§ 242 odst. 1 o. s. ř.). Rozhodnutí odvolacího soudu lze
přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání. Je-li dovolání přípustné,
dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2
písm. a) a b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za
následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny (§
242 odst. 3 o. s. ř.). V řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů dovolací soud
zkoumá přípustnost dovolání ohledně každé vypořádávané položky zvlášť. Skutečnost, že ve vztahu k některé z vypořádávaných položek je dovolání
přípustné, neznamená, že je dovolání přípustné bez dalšího i proti těm částem
rozsudku odvolacího soudu, které se týkají jiných položek, a že dovolací soud
je již jen z tohoto důvodu oprávněn přezkoumat celé rozhodnutí. Dovolatel vytýká odvolacímu soudu, že – podle jeho názoru – nerespektoval
závazný právní názor vyslovený v předchozím rušícím rozhodnutí dovolacího
soudu. Z tohoto důvodu jsou dovolací námitky zčásti opodstatněné; dovolání je proto –
v dále uvedeném rozsahu – přípustné a důvodné. Dovolatel především napadá způsob, jakým odvolací soud promítl do svého
rozhodnutí automobil Škoda Forman; potud však dovolání přípustné není. Dovolací soud ve svém předchozím rozsudku ze dne 23. října 2012, sp. zn. 22 Cdo
172/2012, uveřejněném na internetových stránkách Nejvyššího soudu
– www.nsoud.cz, ve vztahu k uvedené movité věci vyložil, že odvolací soud
dospěl k závěru, že uvedený automobil je součástí bezpodílového
spoluvlastnictví manželů. Uzavřel, že „je věrohodné tvrzení žalobkyně, že
automobil Forman byl po dobu trvání manželství a spolužití užíván jak pro
podnikatelské účely, tak pro potřeby rodiny“. Zatímco soud prvního stupně svůj závěr o vyloučení uvedené věci z režimu BSM
odůvodnil zjištěním o jejím výlučném účelovém využití v rámci výkonu samostatné
výdělečné činnosti žalovaného, odvolací soud dospěl ke skutkovému zjištění, že
věc sloužila i potřebám rodiny účastníků. Dovolací soud v této souvislosti
zaujal názor, že odvolací soud zatížil řízení vadou, která mohla mít za
následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Odvolací soud totiž v odůvodnění svého
rozsudku nevyložil, o jaký důkaz opřel svůj závěr, že automobil Škoda Forman
sloužil i potřebám rodiny účastníků. Odkaz na „věrohodné tvrzení žalobkyně“
nemůže být podkladem pro učinění skutkového zjištění, neboť to se může opírat
toliko o obsah provedeného důkazního prostředku nebo o shodná skutková tvrzení
účastníků (§ 120 odst. 4 o. s. ř.). Rozhodnutí odvolacího soudu však v daném směru neobstálo ani v rovině jeho
vlastní argumentace. Odvolací soud uzavřel, že automobil byl prodán po zániku BSM v roce 2000
žalovaným, a proto lze do vypořádání zahrnout pouze hodnotu této věci ke dni
zániku BSM. Tento názor nepovažoval dovolací soud za správný.
Dovolací soud se shodl s odvolacím soudem potud, že podmínkou vypořádání věcí
tvořících zákonné majetkové společenství, v podobě jejich přikázání některému z
manželů, je to, že v době rozhodnutí soudu existují (jednak objektivně a jednak
jsou v majetkovém společenství manželů) a v době zániku majetkového
společenství tvořily jeho součást. Věc, která tyto předpoklady nesplňuje,
nemůže být přikázána do vlastnictví žádného z účastníků. Pokud některý z
manželů nakládal s věcí tvořící zákonné majetkové společenství v rozporu se
zákonem, nelze k jeho protiprávnímu úkonu přihlížet (je-li absolutně neplatný
nebo byla řádně uplatněna námitka relativní neplatnosti) a věc je třeba
zahrnout do vypořádání a přikázat ji zpravidla tomuto účastníkovi. Současně však dovolací soud zdůraznil, že pokud dojde k platnému převodu věci
tvořící součást zákonného majetkového společenství (tj. v případech, kdy je věc
převedena oběma manžely nebo jedním z manželů bez souhlasu druhého a tento
manžel se nedovolá relativní neplatnosti takového právního úkonu), je předmětem
vypořádání částka získaná za převod vlastnického práva k takové věci. Tento
princip platí i v případech, kdy došlo k převodu věci po zániku zákonného
majetkového společenství do jeho vypořádání. Jestliže odvolací soud uzavřel, že automobil nelze jako součást zaniklého
bezpodílového spoluvlastnictví přikázat některému z účastníků do výlučného
vlastnictví proto, že po zániku bezpodílového spoluvlastnictví došlo k převodu
vlastnického práva k tomuto automobilu, nebyl správný jeho názor, že do
vypořádání zahrnul částku představující hodnotu vozidla ke dni zániku BSM,
redukovanou o odpovídající hodnotu opotřebení danou užíváním automobilu rodinou
žalovaného v době po zániku BSM. V této části tak rozhodnutí odvolacího soudu
spočívalo na nesprávném právním posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř). Dovolatel v této souvislosti napadá prvotně závěr, že předmětný automobil byl
užíván i pro potřeby rodiny účastníků, a tvořil tak součást jejich
bezpodílového spoluvlastnictví. V této souvislosti však napadá toliko postup při hodnocení důkazů, provedený
odvolacím soudem na základě jím doplněného dokazování. Tím však nenaplňuje
způsobilý dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci, nehledě na
skutečnost, že se uvedená dovolací námitka omezuje na zcela obecný nesouhlas s
hodnocením dokazování poukazující na vztah svědků k žalobkyni a časový odstup
jejich výpovědí před soudem od okolností, k nimž vypovídali. Ve vztahu k uvedenému osobnímu automobilu dále namítá, že „také hodnotu tohoto
automobilu odvolací soud nevypořádal v souladu s právním názorem dovolacího
soudu a vycházel z hodnoty určené ke dni zániku bezpodílového spoluvlastnictví,
kterou dle volného uvážení bez logického zdůvodnění snížil na částku 80 000,-
Kč.“
Ani tato námitka není důvodná. Odvolací soud vyšel ze zjištění, že žalovaný předmětný automobil prodal a
žalobkyně neuplatnila námitku relativní neplatnosti tohoto právního úkonu (tato
skutková zjištění dovolatel v dovolání ostatně ani žádným způsobem
nezpochybňuje).
Při závěru, že se nepodařila prokázat konkrétní výše kupní
ceny, za kterou došlo k prodeji, neboť žalovaný k této otázce v průběhu řízení
vypovídal rozdílně, stanovil odvolací soud uvedenou částku postupem podle
ustanovení § 136 o. s. ř. Zohlednil v této souvislosti znaleckým posudkem
určenou cenu vozidla ke dni zániku bezpodílového spoluvlastnictví ve výši 119
000,- Kč s tím, že se jednalo o částku vyšší, než byla pořizovací kupní cena. Bezpodílové spoluvlastnictví účastníků zaniklo v roce 1995 a k prodeji
automobilu došlo v roce 2000. S přihlédnutím k tomuto časovému odstupu a
okolnosti, že v roce 1995 se jednalo o automobil starý čtyři roky, stanovil
jeho prodejní hodnotu částkou 80 000,- Kč. Této úvaze odvolacího soudu nelze
vytknout zjevnou nepřiměřenost a nerespektování závazného právního názoru
dovolacího soudu, neboť odvolací soud promítl do vypořádání částku, za kterou
mělo dojít k prodeji automobilu. Její výši stanovil – s přihlédnutím k
okolnostem konkrétního případu – postupem podle § 136 o. s. ř. Není ostatně
zřejmé, jakou konkrétní nesprávnost v tomto směru dovolatel odvolacímu soudu
vytýká, neboť ani neuvádí konkrétní částku, za kterou předmětný automobil
prodal, ačkoliv samotný prodej vozidla v dovolání žádným způsobem
nezpochybňuje. Dovolatel dále odvolacímu soudu vytýká, že nerespektoval závazný právní názor
dovolacího soudu, jestliže jako investici ze společného majetku do výlučného
majetku žalovaného vypořádal splátky zaplacené na úhradu podnikatelského úvěru
žalovaného. Tato námitka je důvodná; dovolání je proto v této části přípustné a je i
důvodné. Dovolací soud ve svém rušícím rozhodnutí vyložil – s ohledem na konkrétní
judikaturu konkretizovanou v jeho rozhodnutí – že, v řízení o vypořádání
bezpodílového spoluvlastnictví manželů či společného jmění manželů může soud
vypořádat jen ten majetek, nároky či hodnoty tvořící společné jmění manželů,
které účastníci řízení navrhli k vypořádání soudním rozhodnutím do tří let od
jeho zániku, přičemž závěr o nepřípustnosti dodatečného zahrnutí majetkových
hodnot coby předmětu vypořádání zákonného majetkového společenství
prostřednictvím soudu po uplynutí zákonné tříleté lhůty v rámci jeho vypořádání
soudem, od něhož se Nejvyšší soud nehodlá odchýlit, je plně použitelný i v
souzené věci. Dovolací soud zdůraznil, že v předmětné věci k zániku BSM došlo 12. června
1995. V žalobě o vypořádání BSM ze dne 22. května 1998 žalobkyně nárok na
náhradu investice ze společných prostředků do výlučného majetku žalovaného v
souvislosti s úhradou závazku vyplývajícího z tzv. podnikatelského úvěru
neuplatnila a ve lhůtě tří let od zániku BSM vypořádání tohoto nároku nenavrhl
žádný z účastníků. Ostatně i odvolací soud přistoupil k vypořádání tohoto vnosu
až na základě toho, že žalovaný učinil předmětem vypořádání závazky vyplývající
z úvěru poskytnutého mu Českou spořitelnou, a. s. Vzhledem k tomu, že se tak
nestalo ve lhůtě tří let od zániku bezpodílového spoluvlastnictví, spočívalo
rozhodnutí odvolacího soudu na nesprávném právním posouzení věci, jestliže
odvolací soud tuto investici vypořádal.
S uvedeným právním závěrem odvolací soud vyjadřuje nesouhlas potud, že se jedná
o extenzivní výklad ustanovení § 150 odst. 4 občanského zákoníku, protože „má
charakter výkladu extra legem a zakládá svou podstatu na koncentraci řízení, se
kterou zákon nepočítá. Navíc k ní dochází bez poučení účastníků, které je
předpokladem možnosti jejího uplatnění“. S tímto názorem dovolací soud nesouhlasí a v plném rozsahu odkazuje na obsah
svého předchozího rušícího rozhodnutí. Nad rámec uvedeného pak dodává, že přímo v poměrech bezpodílového
spoluvlastnictví zdůraznil, že předmětem soudního řízení o vypořádání se mohou
stát pouze ty věci, hodnoty, závazky, pohledávky a vnosy, které účastníci učiní
předmětem řízení ve lhůtě tří let od zániku majetkového společenství, např. v
rozsudku ze dne 22. listopadu 2012, sp. zn. 22 Cdo 51/2011, uveřejněném na
internetových stránkách Nejvyššího soudu – www.nsoud.cz. (v této souvislosti
odkázal na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2007, sp. zn. 22 Cdo
2903/2005, uveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího
soudu, C. H. Beck, pod pořadovým č. C 5055, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
26. listopadu 2009, sp. zn. 22 Cdo 1192/2007, uveřejněný tamtéž pod pořadovým
č. C 8045, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 2010, sp. zn. 22 Cdo
2881/2008, uveřejněné tamtéž pod pořadovým č. C 8310, nebo rozsudek Nejvyššího
soudu ze dne 25. září 2012, sp. zn. 22 Cdo 2380/2012, uveřejněný na
internetových stránkách Nejvyššího soudu – www.nsoud.cz). Proti uvedenému rozsudku byla podána ústavní stížnost, kterou Ústavní soud
odmítl pro zjevnou neopodstatněnost usnesením ze dne 12. března 2013, sp. zn. IV. ÚS 617/13 (nalus.usoud.cz). V tomto rozhodnutí se Ústavní soud zcela
ztotožnil i s posouzením nemožnosti uplatnění vnosu při vypořádání
bezpodílového spoluvlastnictví manželů po uplynutí tří let od zániku
bezpodílového spoluvlastnictví. K závěrům vysloveným v rozsudku sp. zn. 22 Cdo 51/2011 se pak Nejvyšší soud
přihlásil např. v usnesení ze dne 23. května 2013, sp. zn. 22 Cdo 4461/2011
(proti tomuto usnesení byla podána Ústavní stížnost, kterou Ústavní soud odmítl
pro zjevnou neopodstatněnost usnesením ze dne 9. října 2013, sp. zn. II. ÚS
2416/2013), rozsudku ze dne 16. ledna 2013, sp. zn. 22 Cdo 3395/2012, rozsudku
ze dne 25. dubna 2013, sp. zn. 22 Cdo 2502/2011 nebo v rozsudku ze dne 4. července 2013, sp. zn. 22 Cdo 209/2012, všech uveřejněných na internetových
stránkách Nejvyššího soudu – www.nsoud.cz. Uvedené závěry nepředstavují výklad – oproti přesvědčení odvolacího soudu –
extra legem a nezakládají nepřípustnou koncentraci řízení, o které by účastník
řízení nebyl poučen. Jedná se o zákonný důsledek vyplývající z hmotněprávního
ustanovení § 149 odst. 4 obč. zák., ve znění před novelou provedenou zákonem č. 91/1998 Sb., a skutečnosti, že nedošlo k uplatnění požadavku na soudní
vypořádání vnosu ve lhůtě tří let od zániku zákonného majetkového společenství. V případě neuplatnění investic a vnosů dochází k zániku práva na jejich
uplatnění právě pro uplynutí zákonné tříleté lhůty.
Soudnímu řízení o
vypořádání pak mohou být podrobeny jen ty součásti zákonného majetkového
společenství manželů, u kterých nebylo provedeno vypořádání dohodou, anebo
nenastoupily účinky nevyvratitelné domněnky vypořádání, zde v podobě zániku
práva na vypořádání investic a vnosů. Dovolací soud nesouhlasí s odvolacím soudem (byť v dané věci v zásadě
nevýznamným), že by uvedené závěry nesdílela odborná literatura. Je zjevné, že
pokud judikatura dovolacího soudu na tzv. pravidlo tří let důsledně poukazuje
cca od roku 2007, je zřejmé, že se nemohla promítnout v odborné literatuře
vydané v dřívějším období. Taktéž je zjevné, že názory soudní praxe – i když je
odborná literatura přijme za správné – projeví až s určitým časovým odstupem. Zmiňuje-li odvolací soud pramen „Komentář k OZ – Dr. Spáčil, 2009“, není
především dovolacímu soudu zřejmé, o jaký konkrétní pramen se má jednat. Usuzoval-li odvolací soud na tzv. velký komentář k občanskému zákoníku, ten
naopak akceptuje přesvědčení vyslovené dovolacím soudem poukazem na skutečnost,
že „dojde-li k vypořádání podle zákonné domněnky, nemohou již manželé proti
sobě uplatňovat vzájemné zápočty (§ 149 odst. 2); úmyslem zákonodárce
nepochybně bylo, aby v takovém případě došlo ke komplexnímu vypořádání
společného jmění manželů (k tomu srovnej: J. Dvořák v: Švestka, J., Spáčil,
J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1012). Ve zcela aktuální odborné
literatuře je tzv. pravidlo tří let akceptováno – s výslovným odkazem na
rozsudek Nejvyššího sp. zn. 22 Cdo 1192/2007 – jak ve vztahu ke společnému
jmění manželů, tak i bezpodílovému spoluvlastnictví manželů (k tomu srovnej:
Dvořák, J., Spáčil, J.: Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, str. 216 a 251). Tento závěr je
zdůrazněn ve vztahu k vnosům tím, že pokud v uvedené lhůtě není nárok na
vypořádání těchto vnosů uplatněn, nelze již vnosy následně vypořádat a nárok na
jejich vypořádání zaniká (Dvořák, J., Spáčil, J.: Společné jmění manželů v
teorii a v judikatuře. 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, str. 234). Zcela nesprávným je ovšem poukaz odvolacího soudu na to, že dovolací soud ve
svém rušícím rozhodnutí ze dne 23. října 2012 odkazoval na okolnost, že jím
citovaná rozhodnutí „prošla i Ústavním soudem (II. ÚS 384/11)“. Dovolací soud
na toto rozhodnutí Ústavního soudu ve svém rušícím rozhodnutí vůbec neodkazoval
a ani nemohl, protože uvedené rozhodnutí Ústavního soudu bylo vydáno až dne 27. března 2013, tj. po rozhodnutí dovolacího soudu, a nadto se uvedené rozhodnutí
Ústavního soudu nevztahovalo k žádnému rozhodnutí senátu 22 Cdo, ale směřovalo
„proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j. 1 Cmo 177/2010-140 ze dne 27. 10. 2010 a usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 55 Cm 124/2008-125 ze dne 16. 8. 2010“ (nalus.usoud.cz). Odvolací soud předmětný vnos vypořádal s poukazem na to, že byl žalobkyní
uplatněn již v žalobě podané dne 22. května 1998 „pod položkami 30 a 31“, tj. ve lhůtě tří let od zániku bezpodílového spoluvlastnictví.
Jestliže by tomu tak bylo, není zřejmé, z jakého důvodu odvolací soud rozsáhle
polemizuje s názorem dovolacího soudu, že po uplynutí tří let od zániku
zákonného majetkového společenství již nepřichází do úvahy vypořádání investic
a vnosů v rámci řízení o vypořádání zákonného majetkového společenství. Nicméně i při řešení otázky včasnosti uplatnění vnosu je odvolací soud vázán
závazným právním názorem dovolacího soudu vysloveným v jeho rušícím rozhodnutí,
že žalobkyně tento požadavek ve lhůtě tří let od zániku bezpodílového
spoluvlastnictví neuplatnila a k jeho uplatnění nedošlo ani v žalobě ze dne 22. května 1998. Opakovaně a pro úplnost dovolací soud dodává, že uplatnění tohoto nároku z
podané žaloby nevyplývá. Vypořádání investice (vnosu) z výlučného majetku do majetku společného
předpokládá v obecné rovině tvrzení, že výlučné finanční prostředky (či
majetek) jednoho z manželů byly použity ve prospěch zákonného majetkového
společenství a současně požadavek investujícího manžela, „aby mu bylo uhrazeno,
co ze svého vynaložil na společný majetek“ v řízení o vypořádání společného
jmění manželů (rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. ledna 2013,
sp. zn. 22 Cdo 3395/2012 – uveřejněný na internetových stránkách Nejvyššího
soudu České republiky – www.nsoud.cz). Shodné závěry se v opačné podobě uplatní
i pro vypořádání vnosu ze společného majetku do majetku výlučného. Položka č. 30 v žalobě v žádném ohledu nepředstavuje uplatnění vnosu. Prostřednictvím této položky totiž žalobkyně toliko uvádí, že za trvání
manželství se žalovaným pořídili mimo jiné „pozemkovou parcelu v katastrálním
území a obci Z. a v návrhu rozsudku navrhuje, aby tuto nemovitou věc soud
přikázal do výlučného vlastnictví žalovaného. Jinou argumentaci v daném směru
žaloba neobsahuje. Uplatněním vnosu vypořádaného odvolacím soudem není ani nárok pod položkou č. 31. Jeho prostřednictvím se žalobkyně domáhala, aby předmětem vypořádání byly
„investice vložené do výlučného vlastnictví odpůrce – domu v Z“. Žaloba žádnou
bližší konkretizaci takto uplatněného vnosu neobsahuje. Jestliže touto investicí měly (jak uzavřel bez dalšího odvolací soud již v jeho
prvním rozhodnutí) být splátky zaplacené za trvání manželství na úhradu
podnikatelského úvěru poskytnutého Českou spořitelnou, a. s. pod č. 4503-192154-038, žalovanému, je zřejmé, že položka č. 31 uplatněním tohoto
vnosu bez jakýchkoliv pochybností není. Žalobkyně se totiž nedomáhá náhrady
toho, co ze společných prostředků bylo fakticky vynaloženo na dům žalovaného v
Z., ale úhrady toho, co mělo být ze společných prostředků zaplaceno na výlučný
dluh žalovaného vyplývající z úvěrové smlouvy jím uzavřené, přičemž zjevně o
shodný nárok nejde. Již v předchozím rušícím rozhodnutí dovolací soud poukázal na skutečnost, že
žalobkyně nárok na náhradu investice ze společných prostředků do výlučného
majetku žalovaného v souvislosti s úhradou závazku vyplývajícího z tzv.
podnikatelského úvěru neuplatnila a že ve lhůtě tří let od zániku BSM
vypořádání tohoto nároku nenavrhl žádný z účastníků; zdůraznil, že ostatně i
odvolací soud přistoupil k vypořádání tohoto „vnosu“ až na základě toho, že
žalovaný učinil předmětem vypořádání závazky vyplývající z úvěru poskytnutého
mu Českou spořitelnou, a. s. Dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci tedy žalovaný uplatnil
právem. Dovolací soud ze shora uvedených důvodů napadený rozsudek odvolacího soudu
podle § 243e odst. 1, 2 věta první a druhá o. s. ř. zrušil a věc vrátil
odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Propojení zkoumané části výroku rozhodnutí
odvolacího soudu s částí výroku, která přezkoumání nepodléhá, se při rozhodnutí
o dovolání projevuje v tom, že shledá-li dovolací soud důvody pro zrušení
přezkoumávaného výroku, zruší současně i výrok, který přezkoumávat nelze (k
tomu srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. února
2008, sp. zn. 22 Cdo 3307/2006, uveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí a
stanovisek, C. H. Beck, pod pořadovým č. C 5768). V dalším řízení je odvolací
soud vázán vysloveným právním názorem dovolacího soudu ve smyslu § 243g odst. 1
věta první o. s. ř. Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 28. listopadu 2013
Mgr. Michal Králík,
Ph.D. předseda senátu