Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 4304/2011

ze dne 2014-10-21
ECLI:CZ:NS:2014:22.CDO.4304.2011.1

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala

Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve

věci žalobkyně I. Z., zastoupené Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem se sídlem v

Příbrami III/168, proti žalované České republice – Ministerstvu obrany, se

sídlem v Praze 6, Tychonova 1, o odstranění stavby, za účasti vedlejšího

účastníka na straně žalované AIR STATION s. r. o. se sídlem v Praze –

Zbraslavi, Žitavského 496, IČO: 28410513, vedené u Okresního soudu v Příbrami

pod sp. zn. 6 C 169/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v

Praze ze dne 18. května 2011, č. j. 25 Co 501/2010-206, ve znění opravného

usnesení ze dne 6. října 2011, č. j. 25 Co 501/2010-229, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žalovaná a vedlejší účastník na straně žalované jsou povinni zaplatit

žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení každý 786,50 Kč do tří dnů od

právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobkyně Mgr. Jiřího Kokeše,

advokáta se sídlem v Příbrami III/168.

Okresní soud v Příbrami (dále jen „soud I. stupně“) rozsudkem ze dne 8. září

2010, č. j. 6 C 169/2008-160, přikázal pozemky parc. č. 452/2, 452/171,

452/172, 452/190, 452/192, 452/193, 452/2010, 452/214, 452/215, 452/239 a

452/240 (dále též jen „předmětné pozemky“), zapsané u Katastrálního úřadu pro

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram na LV č. 109 pro obec a k. ú. S., do vlastnictví České republiky (výrok I.), uložil žalované povinnost

zaplatit žalobkyni 2 019 000,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok

II.). České republice nepřiznal náhradu nákladů řízení (výrok III.) a uložil

žalované povinnost zaplatit žalobkyni k rukám Mgr. Jiřího Kokeše na náhradě

nákladů řízení 12 000,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok IV.). Mezi

účastníky řízení byl spor o tom, zda stavba letiště je stavbou oprávněnou či

nikoliv. Soud I. stupně dospěl ke zjištění, že nebylo prokázáno, že výměr

Okresního národního výboru v Příbrami ze dne 15. května 1952 (dále jen

„vyvlastňovací výměr“) nabyl právní moci a že dispoziční a užívací právo k

dotčeným pozemkům bylo tehdejším vlastníkům omezeno. Žalovaná rovněž

neprokázala, že by v době stavebního řízení ohledně letiště byly pozemky ve

vlastnictví JZD Dlouhá Lhota. Stavebníkovi tak nevzniklo právo zřídit si

trvalou stavbu na cizím pozemku ani ze zákona, ani úředním výrokem, nebo

smlouvou, tudíž se jedná o stavbu neoprávněnou. Na uvedeném nic nemění ani ta

okolnost, že si od roku 1991 do roku 2007 účastníci uspořádali vztahy nájemními

smlouvami, neboť jimi nebyl dán souhlas žalobkyně se zřízením či umístěním

stavby letiště. Soud I. stupně však neshledal jako účelné odstranění části

stavby z pozemků žalobkyně, a proto rozhodl o tom, že pozemky pod stavbou

připadnou za náhradu do vlastnictví stavebníka (žalované). Na základě odvolání obou účastníků řízení Krajský soud v Praze (dále jen

„odvolací soud“) rozsudkem ze dne 18. května 2011, č. j. 25 Co 501/2010-206, ve

znění opravného usnesení ze dne 6. října 2011, č. j. 25 Co 501/2010-229,

rozsudek soudu I. stupně změnil tak, že žalované uložil povinnost odstranit

stavbu nacházející se na pozemcích žalobkyně parc. č. 452/2, 452/171, 452/172,

452/190, 452/192, 452/193, 452/2010, 452/214, 452/215, 452/239 a 452/240, vše

zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště

Příbram na LV č. 109 pro obec a k. ú. S., a to do tří měsíců od právní moci

tohoto rozsudku“ (výrok I.), dále rozhodl, že žalovaná je povinna nahradit

žalobkyni náklady řízení před soudem I. stupně ve výši 9 000,- Kč do tří dnů od

právní moci rozsudku k rukám advokáta Mgr. Jiřího Kokeše (výrok II.) a rozhodl,

že žalovaná je povinna nahradit žalobkyni náklady odvolacího řízení ve výši 11

640,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta Mgr. Jiřího Kokeše

(výrok III.). Odvolací soud především posuzoval otázku povahy letiště a

uzavřel, že letiště (vzletová a přistávací dráha, obslužné komunikace, stání

letadel a další stavby) je jako celek věcí v právním smyslu a je způsobilým

předmětem občanskoprávních vztahů.

Odvolací soud se následně zabýval otázkou,

zdali stavba letiště byla stavbou oprávněnou či nikoliv, přičemž dospěl k

závěru, že se stavebník sice stavěl na cizím pozemku, ale na základě práva,

které jej k tomu opravňovalo, a to na základě vyvlastnění užívacího a

dispozičního práva k předmětným pozemkům a později při rozšíření letiště na

základě souhlasu tehdejšího uživatele JZD Mír Dlouhá Louka. Stavbu tak není

možno považovat za neoprávněnou stavbu podle § 135c obč. zák. Odvolací soud dále hodnotil, zdali lze předmětné pozemky vyklidit na základě §

126 odst. 1 obč. zák., které je vůči § 135c lex generalis. Podle odvolacího

soudu žalované svědčilo k předmětným pozemkům dočasné dispoziční a užívací

právo, které však zaniklo nabytím účinnosti zákona č. 229/1991 Sb. (dále jen

„zákon o půdě“), a mezi účastníky vznikl podle § 22 odst. 2 zákona o půdě

nájemní vztah, který se později změnil na nájemní vztah založený smluvně. Jelikož nájemní vztah definitivně skončil ke dni 31. 12. 2008, užívá žalovaná

předmětné pozemky od 1. 1. 2009 bez právního důvodu. Podle odvolacího soudu

bylo právo k předmětným pozemkům po celou dobu koncipováno jako dočasné, a

proto po zániku tohoto práva se může vlastník domáhat odstranění stavby. Odvolací soud se závěrem zaobíral otázkou, zdali odstranění stavby není v

rozporu s dobrými mravy, nicméně tomu tak není, neboť žalovaná dlouhodobě

slibovala vlastníkům pozemků vypořádání vztahů, měla letiště pronajaté za

symbolickou částku, navíc v poslední době letiště pronajímala ke komerčním

účelům, aniž by přitom přistoupila na komerční výši nájemného. S ohledem na

uvedené proto odvolací soud žalobě vyhověl.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které považuje za

přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, a to z důvodu

nesprávného právního posouzení věci. Dovolatelka odvolacímu soudu vytýká, že

nesprávně posoudil především otázku ukončení nájemního vztahu a nesprávně na

předmětnou věc aplikoval § 126 obč. zák. Podle žalované neskončilo omezení

užívacího a dispozičního práva k předmětným pozemkům účinností zákona o půdě,

neboť se na toto omezení nevztahuje § 22 odst. 1 zákona o půdě. Předmětné

pozemky byly a jsou až dosud zastavěny stavbou letiště, které je stále

provozováno, pozemky tudíž stále slouží účelu, pro který byly vyvlastněny. Podle vyvlastňovacího výměru přitom došlo k vyvlastnění na dobu neurčitou a

vyvlastnění může být zrušeno pouze na návrh osoby, v jejíž prospěch bylo

vyvlastnění provedeno, a to jakmile odpadne příčina, pro kterou bylo

vyvlastnění provedeno. Jelikož vyvlastňovací výměr nebyl dosud zrušen a letiště

na pozemcích je stále v provozu, účel vyvlastnění dosud trvá a stavba letiště

je na předmětných pozemcích umístěna oprávněně. Žalovaná dále namítá, že

podáním žaloby nedošlo k zániku nájemního vztahu, neboť tyto účinky spojuje

judikatura toliko s vindikační žalobou a nikoliv se žalobou negatorní, a proto

se žalovaná domnívá, že nájemní vztah mezi účastníky řízení doposud nezanikl. I kdyby nájemní vztah zanikl, žalovaná namítá, že nelze rozhodnout o odstranění

stavby, neboť by to bylo v rozporu s § 30a zákona č. 49/1997 Sb., o civilním

letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním

letectví“), které umožňuje, aby soud na základě návrhu provozovatele letiště,

jež existuje ke dni 31. prosince 2009, rozhodl o zřízení věcného břemene pro

provozování letiště k letištnímu pozemku, na němž se nachází letiště, nebo jeho

část, které existují ke dni 31. prosince 2009, za účelem provozování letiště. Na rozdíl od odvolacího soudu zastává názor, že jsou dány důvody pro postup

podle § 3 občanského zákoníku, když odvolací soud se zaobíral toliko obecnou

rovinou, nezohlednil však řadu podstatných okolností. Namítá, že nelze

rozhodnout o odstranění stavby z toho důvodu, že by to bylo v rozporu s

vyvlastňovacím výměrem, podle něhož je možné vyvlastnění ukončit jen na základě

toho, v jehož prospěch bylo vyvlastnění provedeno, k čemuž však doposud

nedošlo. Žalovaná také namítá několik procesních vad. Ačkoliv se žalobkyně v řízení

zaměřila toliko na problematiku neoprávněné stavby, odvolací soud aplikoval §

126 občanského zákoníku, přičemž své rozhodnutí opřel o neexistující skutkové

tvrzení žalobkyně a pro své právní závěry neprovedl jediný důkaz, čímž popřel

účel podané žaloby. Znění rozsudku odvolacího soudu je také neurčité, neboť

stavba, která má být odstraněna, není v napadeném rozsudku dostatečně

specifikována a konkretizaci stavby nelze dovodit ani z odůvodnění rozsudku. Ve

výrokové části rozsudku pak není ani zohledněn následný postup při odstranění

stavby, které bylo nařízeno soudem podle § 130 odst.

2 stavebního zákona. Pozemky se podle rozsudku odvolacího nacházejí v katastrálním území S., přičemž

toto katastrální území se nachází na území hlavního města Prahy, a tudíž

pozemky nejsou jednoznačně určitelné (pozn. tato vada byla odstraněna opravným

usnesením odvolacího soudu ze dne 6. října 2011, č. j. 25 Co 501/2010-229). Žalovaná navrhuje, aby dovolací soud napadené rozhodnutí zrušil a vrátil věc

odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Žalobkyně s dovoláním nesouhlasí a rozsudek odvolacího soudu považuje za

správný. Namítá-li žalovaná, že předmětné pozemky nebyly zemědělskými pozemky

využívanými k zemědělské výrobě podle zákona č. 55/1947 Sb. a že vyvlastnění

proběhlo na základě zcela jiných právních předpisů, jedná se o nepřípustné

novoty. Není ani pravdou, že by nájemní vztah mezi účastníky řízení nezanikl,

neboť obnovení nájmu zabraňuje nejen vindikační žaloba, nýbrž i žaloba

negatorní, která taktéž spadá do kategorie vlastnických žalob. Žalobkyně

nepodala žalobu účelově a nejedná v rozporu s dobrými mravy. V rozporu s

dobrými mravy si naopak počínala žalovaná, která byla žalobkyni ochotna platit

nájem toliko ve zcela směšné částce 1,- Kč ročně za m2 a dohodu o tržním

nájemném či o odkoupení předmětných pozemků odmítala. Podle žalobkyně je

rozsudek odvolacího soudu jediným možným a ústavně souladným řešením situace,

kdy je žalobkyně dlouhodobě proti své vůli omezena na svém vlastnickém právu,

aniž by proto byl významný důvod. Žalovaná totiž dnes stavbu letiště sama k

původnímu účelu nevyužívá, nýbrž toliko pronajímá soukromým osobám ke komerčním

účelům. Zde se však již nejedná o veřejný zájem, nýbrž o zájem úzké skupiny

osob. Závěrem navrhuje, aby Nejvyšší soud dovolání zamítl. Podáním ze dne 11. září 2012 oznámil vedlejší účastník na straně žalované, že

vstupuje do řízení, neboť má právní zájem na výsledku řízení, když uzavřel s

žalovanou kupní smlouvu ke stavbám, které je žalovaná povinna odstranit. V

první řadě namítá, že stavba nebyla v rozsudku odvolacího soudu specifikována,

přičemž na předmětných pozemcích se nachází vícero staveb (vzletová a

přistávací dráha, spojovací dráhy, stanoviště letadel, etc.), není tudíž

zřejmé, co všechno má být odstraněno. Jedná se tak o právní vadu výroku I. rozsudku odvolacího soudu spočívajícího v jeho neurčitosti. Dále připojuje

souhlas s jednotlivými námitkami dovolatelky, konkrétně zmiňuje oprávněnost

stavby letiště, trvání nájemního vztahu mezi účastníky řízení doposud a namítá

nesprávně podanou žalobu žalobkyní. Závěrem vedlejší účastník navrhuje, aby

bylo návrhu dovolatelky vyhověno. Podle hlavy II. – ustanovení přechodných a závěrečných – dílu 1 – přechodných

ustanovení – oddílu 1 – všeobecných ustanovení – § 3028 odst. 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tímto zákonem se řídí práva a povinnosti

vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. Není-li dále stanoveno jinak, řídí se

ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných

a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem

nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních

předpisů.

Protože ke vzniku nároku žalobkyně mělo dojít před 1. lednem 2014 a před tímto

datem také bylo o nároku žalobkyně odvolacím soudem pravomocně rozhodnuto,

postupoval dovolací soud při posouzení tohoto nároku podle příslušných

ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“). Podle článku II. – Přechodná ustanovení, bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým

se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony, pro řízení zahájená přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Podle článku II. – Přechodná ustanovení, bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým

se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony, účinného od 1. ledna 2013, dovolání proti

rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona

se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou §

243c odst. 3 zákona, který se užije ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti

tohoto zákona. Protože napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 7. října 2011,

dovolací soud projednal dovolání a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu

ve znění účinném před novelou č. 404/2012 Sb. (tj. do 31. 12. 2012, dále jen

„o. s. ř.“).

Podle § 237 odst. 1 o. s. ř. dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího

soudu a proti usnesení odvolacího soudu, a) jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu

prvního stupně ve věci samé, b) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního

stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším

rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který

dřívější rozhodnutí zrušil, c) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního

stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena b) a dovolací soud

dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce

zásadní význam. Přípustnost dovolání proti měnícímu rozsudku odvolacího soudu je založena na

rozdílnosti (nesouhlasnosti) rozsudku odvolacího soudu s rozsudkem soudu

prvního stupně. O nesouhlasné rozsudky jde tehdy, jestliže okolnosti významné

pro rozhodnutí věci byly posouzeny oběma soudy rozdílně, takže práva a

povinnosti stanovená účastníkům jsou podle závěrů těchto rozsudků odlišná. Odlišností se myslí závěr, který rozdílně konstituuje nebo deklaruje práva a

povinnosti v právních vztazích účastníků. Pro posouzení, zda jde o měnící

rozsudek odvolacího soudu, není samo o sobě významné, jak odvolací soud

formuloval výrok svého rozsudku, rozhodující je obsahový vztah rozsudků soudů

obou stupňů v tom, zda a jak rozdílně posoudily práva a povinnosti v právních

vztazích účastníků řízení. Dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu, ve kterém byl

jeho výrok napaden (§ 242 odst. 1 o. s. ř.). Rozhodnutí odvolacího soudu lze

přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání. Je-li dovolání přípustné,

dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2

písm. a) a b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny (§

242 odst. 3 o. s. ř.). Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání bylo podáno včas, oprávněnou osobou a je

přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř., dospěl k závěru, že

dovolání není důvodné. Žalobkyně v první řadě namítá, že omezení užívacího a dispozičního práva k

předmětným pozemkům nezaniklo a netransformovalo se na nájem podle § 22 zákona

o půdě. Odvolací soud v daném ohledu dospěl k závěru, že existující užívací právo

zaniklo podle ustanovení § 22 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále též jen „zákon o půdě“),

přičemž tento názor opřel o nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. června 1995, sp. zn. IV. ÚS 96/94, který upravoval problematiku tzv. nucených

pachtů. Naproti tomu dovolatelka vyjadřuje přesvědčení, že ustanovení § 22 zákona o

půdě na danou věc nedopadá, neboť jí svědčící právo nelze podřadit pod žádné

právo vymezené v ustanovení § 22 odst. 1 zákona o půdě, které by se na základě

uvedeného ustanovení změnilo na nájem.

Dovolací soud v této souvislosti předesílá, že posouzení této předběžné otázky

není pro rozhodnutí věci podstatné, neboť i kdyby vycházel z názoru

prezentovaného žalovanou na věcnou správnost rozhodnutí, ke kterému dospěl

odvolací soud, by to nemělo vliv. Jestliže by platil závěr odvolacího soudu, žalované svědčící právo by se

transformovalo na nájemní poměr podle § 22 odst. 1, 2 zákona o půdě. Ve vztahu k argumentaci žalované především dovolací soud dodává, že její

dovolací argumentace je odlišná od procesních stanovisek vyjádřených v průběhu

řízení. Již ve vyjádření k žalobě totiž žalovaná výslovně poukazovala na to, že

„v souvislosti s restitucí majetku družstev“ vznikl mezi účastníky nájemní

vztah, který „byl stvrzen“ nájemní smlouvou ze dne 24. června 1991. Uvedená

nájemní smlouva pak odkazuje přímo na ustanovení § 22 odst. 2 zákona o půdě. V

závěrečném návrhu předneseném u jednání konaného dne 8. září 2010 tuto

argumentaci nezměnila a změnu uvedeného stanoviska a právního posouzení

neuplatnila ani v odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně. U jednání

odvolacího soudu konaného dne 11. května 2011 naopak žalovaná prezentovala

názor, že nájemní vztah mezi účastníky neskončil a stále trvá. Jestliže tedy v dovolání přichází s tvrzením, že původní užívací vztah nezanikl

a nadále trvá, jedná se o nově uplatněnou skutečnost, která je nepřípustná ve

smyslu ustanovení § 241a odst. 4 o. s. ř. Nicméně, jak již uvedl dovolací soud výše, ve svém důsledku to nemá vliv na

konečné rozhodnutí ve věci. I kdyby totiž platil právní názor naznačený

dovolatelkou v dovolání, znamenalo by to pouze, že vzájemné poměry účastníky by

nebyly dotčeny úpravou obsaženou v zákoně o půdě. Ze skutkových a zjištění a právních závěrů, které dovolatelka v dovolání nijak

nezpochybňuje, vyplývá, že dispoziční a užívací právo k předmětným pozemkům

bylo vyvlastněno výměrem Okresního národního výboru v Příbrami ze dne 15. května 1952 podle ustanovení § 20 zákona č. 280/1949 Sb., o územním plánování a

výstavbě obcí, s tím, že dispoziční a užívací právo se převádí formou nuceného

pachtu na vyvlastnitele. Pachtovní smlouvy byly vždy pojímány jako forma závazkových právních vztahů (k

tomu srovnej např. ustanovení § 1090 a následující císařského patentu č. 946/1811 Sb. z. s., obecný zákoník občanský) a ze stejného pojetí vychází i

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 2332 a násl.). I kdyby dovolací soud vycházel z přístupu pro žalovanou nejvíce příznivého, že

uvedený titul k užívání předmětných pozemků se netransformoval na nájem podle

uvedeného ustanovení zákona o půdě, nepochybně by došlo k jeho zániku

nejpozději uzavřením nájemní smlouvy ze dne 24. 6. 1991, případně ze dne 28. 12. 2005, jimiž účastníci řízení nahradili původní právní titul užívání pozemků

nájemním vztahem. Možnost změny právního titulu vyplývá z principu autonomie vůle stran, který je

jedním z vůdčích principů soukromého práva [srovnej např. nález Ústavního soudu

ze dne 6. listopadu 2007, sp. zn. II. ÚS 3/06 (publikovaný v časopise Soudní

rozhledy, 2008, č. 2, str. 46)].

Odborná literatura k principu autonomie vůle

uvádí: „V občanskoprávních vztazích mohou jejich subjekty zásadně volit vždy

takovou variantu svého chování ve společnosti, která bude podle jejich vlastní

úvahy, rozhodnutí a sebeurčení nejlépe odpovídat individuálním potřebám, zájmům

a požadavkům jejich soukromého života v jeho nejrozmanitějších oblastech. (…)

Jinak vyjádřeno, autonomie vůle subjektů v oblasti občanskoprávních vztahů

znamená, že zůstává zásadně na úvaze, rozhodování a sebeurčení těchto subjektů,

tj. fyzických či právnických osob (čl. 2 odst. 4 Úst, čl. 1 odst. 3 LPS) činit

vše, co není zákonem zakázáno, a naopak že nikdo nesmí být nucen činit, co

zákon neukládá. Proto zůstává na každém, zda se vůbec stane subjektem

občanského subjektivního práva a jakého, zda vezme na sebe občanskoprávní

povinnosti a jaké atd., neboli že se bude chovat podle svého“ (Švestka, J. -

Spáčil, J. - Škárová, M. - Hulmák, M. a kolektiv. Občanský zákoník I, II. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 47 a násl.). Z principu autonomie vůle vyplývá nejen oprávnění účastníků občanskoprávních

vztahů dát vzniknout právním vztahům, ale i oprávnění tyto vztahy měnit, rušit

či nahrazovat. Není tak vyloučeno, aby účastníci řízení nahradili z

objektivního pohledu silnější (výhodnější) právo jednoho účastníka za právo

jiné, které může být přitom slabší (méně výhodné). Příkladem může být nahrazení

věcného práva právem obligačním nebo nahrazení obligačního práva trvalého

charakteru právem obligačním toliko dočasného charakteru. Namítá-li dovolatelka, že z vyvlastňovacího výměru vyplývá, že vyvlastnění může

být zrušeno pouze na návrh osoby, v jejíž prospěch bylo vyvlastnění provedeno,

je třeba si uvědomit, že vyvlastnění dispozičního a užívacího práva proběhlo v

50. letech 20. století, kdy docházelo ke snížení respektu k základním lidským

právům, nebyly respektovány základní lidská práva a svobody včetně vlastnického

práva [k tomu srovnej § 1 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti

komunistického režimu a o odporu proti němu, taktéž např. nález Ústavního soudu

ze dne 21. prosince 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93 (publikováno ve sbírce zákonů

jako č. 14/1994 Sb.), nález Ústavního soudu ze dne 27. května 1998 sp. zn. Pl. ÚS 34/97 (dostupné na http://nalus.usoud.cz)]. Ostatně zákon č. 280/1949 Sb. byl zrušen s účinností k 1. lednu 1959 zákonem č. 87/1958 Sb., o stavebním

řádu. Nadto pokud sama dovolatelka, v jejíž prospěch bylo vyvlastnění učiněno, podle

vyvlastňovacího výměru nepostupovala a uzavřela s žalobkyní nájemní smlouvu, z

níž profitovala, neboť v nájemní smlouvě byl stanoven nízký nájem (byť v

souladu s výměrem Ministerstva financí), jeví se dovolacímu soudu zjevně

nepatřičné, aby se nyní dovolávala obsahu vyvlastňovacího výměru. Ostatně v

době uzavření nájemní smlouvy ze dne 24. června 1991 podle přesvědčení

dovolacího soudu žádné ustanovení občanského zákoníku ani jiného právního

předpisu účastníkům v uzavření nájemní smlouvy nebránilo. Její uzavření se

zjevně neprotivilo ani jejich vzájemné vůli, neboť její účinnost byla vázána na

datum 24. června 1991, tj.

na datum účinnosti zákona o půdě a z ustanovení čl. II. této smlouvy pak zjevně vyplývá, že touto nájemní smlouvou má být nahrazen

do té doby existující užívací vztah. V průběhu celého řízení ostatně žalovaná

vůči existujícím nájemním poměrům neuplatňovala jakékoliv výhrady, naopak na ně

poukazovala a toliko dovozovala, že nájemní poměr dosud nebyl ukončen, a to

vzhledem k jeho prodlužování, ke kterému docházelo ex lege podle § 676

občanského zákoníku. Mezi účastníky v rovině právní argumentace v řízení před nalézacími soudy

nebylo sporu o tom, že mezi nimi existoval do 31. 12. 2007 nájemní vztah; spor

však vedly o to, zda a kdy nájemní vztah zanikl. Podle žalobkyně nájemní vztah

zanikl ke dni 31. 12. 2008, neboť před dalším obnovením nájmu podala žalobu na

odstranění stavby. Žalovaná se oproti tomu domnívá, že podáním žaloby k zániku

nájemního vztahu nedošlo, neboť rozhodovací praxe spojuje zánik nájmu s podáním

žaloby na vyklizení nemovitosti (vindikační žaloby), kdežto žalobkyně podala

žalobu negatorní, tudíž nájemní vztah trvá doposud. Odvolací soud dospěl k

názoru, že nájemní vztah zanikl v důsledku podané žaloby k 31. 12. 2008. Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 15. prosince 1999, sp. zn. 26 Cdo 2793/99,

dospěl k závěru, že „je-li žaloba na vyklizení bytu podána v době, kdy ještě

trvá obnovený nájemní vztah (neuplynula doposud doba uvedená v § 676 odst. 2

věta druhá obč. zák.), jde o žalobu předčasnou, jíž nelze bez dalšího vyhovět. Probíhá-li ale řízení o této žalobě na vyklizení bytu (na níž žalobce trvá)

ještě v okamžiku, kdy doba trvání obnoveného nájemního vztahu uplynula (a

nebylo-li již o ní rozhodnuto soudem druhého stupně, proti jehož rozhodnutí

není přípustné odvolání), je nutno takové žalobě přiznat účinky předvídané v §

676 odst. 2 věta první obč. zák.“ Uvedené závěry byly následně převzaty do řady

dalších rozhodnutí Nejvyššího soudu, např. lze uvést rozsudky Nejvyššího soudu

ze dne 29. ledna 2008, sp. zn 26 Cdo 1303/2006, a ze dne 7. března 2012, sp. zn. 26 Cdo 912/2011,uveřejněné na www.nsoud.cz. Rozhodovací praxe dovolacího soudu se následně zabývala otázkou, zda obdobné

účinky jako žaloba na vyklizení nemovitosti vyvolá i žaloba na odstranění

stavby. Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 11. června 2013, sp. zn. 26 Cdo

1250/2012 (www.nsoud.cz), uvedl: „Užívá-li nájemce pronajatou věc i po uplynutí

sjednané doby nájmu, může tak podle § 676 odst. 2 obč. zák. (nebylo-li sjednáno

jinak) pronajímatel zabránit (konkludentnímu) obnovení nájemního vztahu jen

podáním žaloby, jíž se bude domáhat ochrany svého vlastnického práva. Ustanovení § 676 odst. 2 obč. zák. zmiňuje v této souvislosti klasickou

vlastnickou žalobu podle § 126 obč. zák. – reivindikační (tedy žalobu na vydání

věci, jsou-li předmětem nájmu věci movité, nebo na vyklizení nemovitosti). Tato

žaloba je určena především na ochranu vlastnického práva v případě

neoprávněného zadržování věci, není však jedinou možnou vlastnickou žalobou,

jíž se vlastník může domáhat ochrany svých práv.

K vlastnickým žalobám náleží i

žaloby zápůrčí (negatorní), které lze použít k ochraně vlastnického práva ve

všech ostatních případech, kdy došlo k zásahu do vlastnického práva jinak než

protiprávním zadržováním věci. V takových případech ani nebude žaloba na vydání

(vyklizení) věci vhodným prostředkem ochrany vlastnického práva. Jestliže jsou

smlouvou o nájmu upraveny dočasně vztahy mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem

stavby tak, že si vlastník stavby pronajme pozemky, pak po uplynutí sjednané

doby nájmu, vždy ‚užívá‘ předmět nájmu (pozemky) i nadále. Domáhá-li se

pronajímatel v takovém případě ve stanové lhůtě ochrany svých práv žalobou na

odstranění stavby, jde rovněž o vlastnickou žalobu (srovnej např. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2001, sp. zn. 22 Cdo 255/2001), a proto i taková

žaloba je způsobilá zamezit prodloužení nájmu. Je totiž zjevné, že i v takovém

případě je úmyslem pronajímatele ukončit vztah s nájemcem, zabránit mu v

užívání předmětu nájmu a domoci se jeho vrácení. Je-li smyslem ustanovení § 676

odst. 2 obč. zák. upravit užívání věci i po skončení nájmu sjednaného na dobu

určitou v případech, kdy ji nájemce dále užívá a pronajímatel se tomu nebrání,

pak není rozumný důvod vycházet jen z formálního výkladu jazykového vyjádření

předpokladů zamezujících obnovení nájmu a omezovat pronajímatele na možnost

podání jen jednoho z typů vlastnických žalob.“

Při aplikaci závěrů uvedeného rozsudku na posuzovaný případ je zřejmé, že

námitka dovolatelky je zjevně bezdůvodná již proto, že nárok žalobkyně není

uplatněn negatorní žalobou, ale žalobou vlastnickou, a že rozhodnutí odvolacího

soudu v otázce ukončení nájemního vztahu je správné a zároveň souladné s

rozhodovací praxí Nejvyššího soudu. Žalovaná v dovolání dále namítá, že rozhodnutí odvolacího soudu obchází postup

zakotvený v ustanovení § 30a zákona o civilním letectví, podle jehož odstavců 1

– 5 soud na základě návrhu provozovatele letiště, které existuje ke dni 31. prosince 2009, rozhodne o zřízení věcného břemene pro provozování letiště k

letištnímu pozemku, na němž se nachází letiště, nebo jeho část, které existují

ke dni 31. prosince 2009, za účelem provozování letiště. Zřízení věcného

břemene provozování letiště je přípustné jen tehdy, převažuje-li veřejný zájem

na jeho zřízení nad zachováním dosavadních práv vlastníka letištního pozemku a

nepodařilo-li se provozovateli letiště právo k letištnímu pozemku získat

dohodou. Za zřízení věcného břemene provozování letiště náleží vlastníku

pozemku, ke kterému bylo zřízeno věcné břemeno, ze strany provozovatele letiště

náhrada. Náhradu za zřízení věcného břemene provozování letiště soud určí jako

roční plnění, a to ve výši odpovídající místně obvyklému nájemnému k pozemku,

ke kterému se zřizuje věcné břemeno. Náhrada je splatná nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku, není-li v rozhodnutí o zřízení věcného

břemene stanoveno jinak. Vlastník pozemku, ke kterému bylo zřízeno věcné

břemeno, a provozovatel letiště si mohou písemně sjednat jinou výši ročního

plnění a jeho dřívější splatnost.

Soud na žádost provozovatele letiště nebo

vlastníka pozemku, ke kterému bylo zřízeno věcné břemeno, rozhodne o změně výše

náhrady, pokud se podstatně změnily okolnosti, za nichž byla výše náhrady

určena nebo sjednána. Soud rozhodne o zrušení věcného břemene a) na návrh

provozovatele letiště, b) není-li letiště po dobu jednoho roku provozováno, c)

zanikne-li letiště. Věcné břemeno dále zanikne, nezaplatil-li provozovatel

letiště náhradu do 90 dnů ode dne splatnosti ročního plnění. Postačuje-li pro

splnění účelu zřízení věcného břemene zřídit věcné břemeno k části letištního

pozemku, rozhodne soud o zřízení věcného břemene pouze k této části pozemku,

kterou určí na základě geometrického plánu vyhotoveného na náklady

provozovatele letiště. To neplatí, došlo-li by tímto postupem k znehodnocení

části pozemku, která není zatížena věcným břemenem. Nelze se však ztotožnit s námitkou žalované, že odstranění stavby je v rozporu

s § 30a zákona o civilním letectví. Z uvedeného ustanovení žádným způsobem

nevyplývá jeho jakákoliv návaznost na řízení o odstranění stavby z hlediska

vzájemné podmíněnosti a takový závěr nevyplývá ani z judikatury dovolacího

soudu, která ve vazbě na ustanovení § 30a zákona o civilním letectví

zdůrazňuje, že podmínkou pro provozování letiště z hlediska soukromého práva je

existence soukromoprávního titulu, který k takovému užívání opravňuje. Jestliže

osoba takový soukromoprávní důvod nemá, není oprávněna vlastníka omezovat

užíváním jeho pozemků; provozovatel letiště však může soud žádat o zřízení

věcného břemene pro provozování letiště ve smyslu § 30a zákona o civilním

letectví. Jen veřejnoprávní povolení provozovat letiště nezakládá i právo

provozovat jej na cizím pozemku bez příslušného soukromoprávního oprávnění;

případný veřejný zájem na provozování letiště (neoprávněně zřízeného na cizím

pozemku) lze uplatnit v řízení o zřízení věcného břemene podle § 30a zákona o

civilním letectví, nemůže však být důvodem k tomu, aby letiště bylo provozováno

na cizím pozemku bez právního důvodu (k tomu srovnej např. usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 24. října 2012, sp. zn. 22 Cdo 849/2011 nebo rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 29. dubna 2014, sp. zn. 22 Cdo 3447/2013, uveřejněné na

www.nsoud.cz). Uvedené ustanovení § 30a zákona o civilním letectví tak v žádném ohledu

nepodmiňuje odstranění stavby letiště na cizím pozemku neúspěšným požadavkem na

zřízení věcného břemene, nýbrž pouze umožňuje provozovateli letiště, které

existuje ke dni 31. prosince 2009, pro případ, že není vlastníkem letištního

pozemku a že se mu nepodařilo získat právo k letištnímu pozemku dohodou, aby se

obrátil na soud s návrhem na zřízení věcného břemene. Ke dni rozhodování

odvolacího soudu, který je podstatný pro rozsah dovolacího přezkumu, žádné

rozhodnutí o takovém návrhu nebylo vydáno. Žalovaná v dovolání namítala, že žalobě na odstranění stavby letiště není možno

vyhovět, neboť jsou zde dány podmínky pro postup podle ustanovení § 3 obč. zák., přičemž odvolací soud nevzal v potaz všechny relevantní okolnosti.

Konkrétně žalovaná namítala, že v minulosti žalované vyplácela za vyvlastnění

dispozičního a užívacího práva náhradu, že žalobkyně opakovaně s žalovanou

uzavřela nájemní smlouvy, v nichž žalobkyně vzala v potaz existenci stavby

letiště, že výše nájmu byla stanovena podle příslušných výměrů Ministerstva

financí, kterými je regulována výše nájemného u pozemků, které nejsou komerčně

využívány, že žalovaná nemá z užívání letiště žádný majetkový prospěch, neboť

nájemné, které je žalované vypláceno, „nezaplatí“ výši nájemného, kterou musí

žalovaná vyplácet vlastníkům pozemků pod stavbou, že konečnému řešení

vlastnických vztahů na letišti Příbram zabránilo prohlášení tohoto letiště jako

nepotřebného majetku v roce 2004, že je letiště Příbram zařazeno v dopravním

systému letišť v České republice a jeho provozování jako jedné z dopravních

tepen je ve veřejném zájmu, že letiště Příbram může fungovat jako letiště pro

případ nouze a odstraněním jeho byť nepatrné části by mohlo dojít k ohrožení

bezpečnosti letového provozu. Žalovaná navíc upozorňovala na účelovost podané

žaloby, neboť úmyslem žalobkyně ve skutečnosti není užívat předmětné pozemky

bez současné stavby letiště. Z judikatury Nejvyššího soudu vyplývá, že ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák.,

podle kterého výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů

nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí

být v rozporu s dobrými mravy, patří k právním normám s relativně neurčitou

(abstraktní) hypotézou, tj. k právním normám, jejichž hypotéza není stanovena

přímo právním předpisem a které tak přenechávají soudu, aby podle svého uvážení

v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého,

předem neomezeného okruhu okolností. Pro použití korektivu „dobré mravy“ zákon

nestanoví, z jakých hledisek má soud vycházet; vymezení hypotézy právní normy

tedy závisí v každém konkrétním případě na úvaze soudu [srovnej např. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 12. srpna 2003, sp. zn. 21 Cdo 633/2002 (uveřejněný pod

C 2084 v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck

– dále též jen „Soubor“)]. Byla-li hypotéza právní normy vymezena správně,

nemůže být rozhodnutí ve věci v rozporu se zákonem z důvodu, že nebyly

objasněny okolnosti další, případně že nebylo přihlédnuto k jiným okolnostem,

které v posuzovaném případě nelze považovat za podstatné či významné, neboť

takové okolnosti nejsou součástí hypotézy právní normy, vymezené soudem v

souladu se zákonem, z níž soud při právním posouzení věci vychází [srovnej

např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. září 2002, sp. zn. 22 Cdo 264/2001,

uveřejněný pod C 1404 v Souboru]. Vzhledem k výše zmíněnému charakteru § 3 odst. 1 obč. zák. jako právní normy s

relativně neurčitou hypotézou, je třeba rozhodnutí o tom, zda jsou splněny

podmínky pro použití § 3 odst. 1 obč.

zák., učinit vždy po pečlivé úvaze, v

jejímž rámci musí být zváženy všechny rozhodné okolnosti případu na stranách

obou účastníků sporu, které mohou ovlivnit odpověď na otázku, zda lze po

žalobkyni spravedlivě požadovat, aby jí byla ochrana jejího práva (práva

domáhat se odstranění stavby) dočasně odepřena. Odpovídající úsudek soudu tu

musí být podložen důkladnými skutkovými zjištěními a musí současně přesvědčivě

dokládat, že tato zjištění dovolují – v konkrétním případě – závěr, že výkon

práva je s dobrými mravy skutečně v rozporu [srovnej např. rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 12. srpna 2003, sp. zn. 21 Cdo 633/2002 (uveřejněný pod C 2084 v

Souboru), či rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. listopadu 2002, sp. zn. 31

Cdo 1096/2000 (uveřejněný v časopise Soudní judikatura, 2002, č. 11, s. 839)]. Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 10. listopadu 2000 sp. zn. 22 Cdo 740/99

(uveřejněného v časopise Soudní rozhledy, 2001, č. 4, str. 111) potom vyplývá,

že zamítnutí vlastnické žaloby pro rozpor výkonu vlastnického práva s dobrými

mravy připadá výjimečně do úvahy, pokud výkon práva na ochranu vlastnictví

vážně poškodí uživatele věci, aniž by vlastníkovi přinesl odpovídajících

prospěch, a vyhovění žalobě by se dotýkalo zvlášť významného zájmu žalovaného. Úvahu o tom, zda výkon práva v konkrétním případě je či není v rozporu s

dobrými mravy, je oprávněn dovolací soud přezkoumat pouze v případě, že by

úvahy soudů v nalézacím řízení byly zjevně nepřiměřené. V posuzovaném případě odvolací soud zjistil, že stavba byla zřízena, aniž by

tehdejší vlastníci pozemku mohli jakkoli ovlivnit, zda stavba bude na jejich

pozemcích postavena či nikoliv. Po roce 1989 sice žalovaná uzavírala s

žalobkyní a ostatními vlastníky pozemků pod stavbou letiště nájemní smlouvy,

nájemné však bylo dohodnuto ve zcela minimální částce 1,- Kč ročně za 1 m2 s

příslibem vypořádání vlastnických vztahů, k čemuž zjevně nedošlo. Letiště je v

posledních letech komerčně využíváno a lze tedy předpokládat, že žalovaná má z

jeho pronájmu příjem. Odvolací soud z uvedeného dovodil, že je zcela

nepochybné, že odepřít žalobkyni právo s odkazem na dobré mravy není namístě,

neboť v rozporu s dobrými mravy naopak postupuje žalovaná. Nejvyšší soud

přezkoumal okolnosti, které vzal odvolací soud v potaz, a dospěl k závěru, že

se odvolací soud v zásadě vypořádal se všemi argumenty, které žalovaná v

dovolání přednesla, a věc pečlivě posoudil, tudíž jeho rozhodnutí, resp. úvaha

o výkonu práv žalobkyně v rozporu s dobrými mravy, není zjevně nepřiměřené. Uvedený závěr nemůže zvrátit ani námitka, že letiště je zařazeno v dopravním

systému letišť v České republice a že letiště může fungovat jako letiště pro

případ nouze a odstraněním byť jeho části by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti

letového provozu. K první námitce je možno konstatovat, že nastíněnou situaci

řeší zákon o civilním letectví (§ 30a), tudíž je na patřičných subjektech, aby

zákonné úpravy dbaly, k čemuž ostatně také došlo.

Co se týče druhé námitky, je

třeba upozornit na její vnitřní rozpornost, neboť žalovaná na jednu stranu

tvrdí, že stavba letiště může působit jako záložní letiště pro případ nouze a

je jednou z „dopravních tepen“, a na druhou stranu uvádí, že od roku 2004

zařadila letiště do kategorie nepotřebného státního majetku. Dovolatelka též dovolacímu soudu nedůvodně vytýká jeho závěr, že v případě

postupu podle § 126 obč. zák. nelze brát na zřetel „účelnost odstranění

stavby“. Odvolacímu soudu lze přisvědčit, že naplnění předpokladů pro vyhovění

žalobě podle § 126 obč. zák. není podmíněno účelností odstranění věci, která se

na pozemku žalobkyně bez právního důvodu nachází, hledisko účelnosti však může

být podstatné pro úvahu o případné aplikaci ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. To

však odvolací soud zjevně neopomněl, neboť z jeho úvah podmiňujících možnou

aplikaci ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. zjevně vyplývá, že okolnosti, které

vzal v úvahu, zjevně převažují důsledky spojené s odstraněním stavby na straně

žalované. Naznačuje-li pak dovolatelka, že v důsledku vyhovění žalobě dojde ke snížení

hodnoty „majetku žalobkyně“, neboť „lze předpokládat, že kupní cena těchto

parcel prudce poklesne“, jde o okolnost, kterou musí zvažovat žalobkyně,

jestliže žalobu podává. Tento důsledek však zjevně nemůže založit rozpor výkonu

práv žalobkyně s dobrými mravy, jestliže by se dotkl hodnoty jejího vlastního

majetku. Zamítnutí vlastnické žaloby pro rozpor s dobrými mravy je postup výjimečný,

který musí být opodstatněn také výjimečnými okolnostmi daného případu. Takové

okolnosti odvolací soud neshledal a jeho úvaha zjevně nepřiměřená není. Dovolatelka dále odvolacímu soudu vytýká nesprávné použití principu „právní

jistoty a ochrany dobré víry“. Poukaz na tyto principy spojil odvolací soud s úvahou o povaze a charakteru

původně zřizovaných staveb. Původní oprávnění k jejich vybudování na základě

výměru ze dne 15. května 1952 posoudil jako dočasné a tento svůj závěr

odůvodnil způsobem vyplývajícím z napadeného rozsudku. Tomuto pro další úvahy určujícímu závěru oponuje dovolatelka toliko obecným

poukazem, že „umístění stavby nebylo a není nikterak konkrétně časově omezeno“. Není však zřejmé, z čeho tento závěr dovozuje, neboť v souvislosti s touto

námitkou odkazuje současně i na postupně uzavírané nájemní smlouvy, z nichž

však poslední nájemní smlouva ze dne 28. prosince 2005 byla sjednána nejdéle do

31. prosince 2007. Pro přehlednost však považuje dovolací soud za potřebné uvést, že i on považuje

právo k umístění staveb žalovanou na pozemcích žalobkyně za dočasné. Odvolací soud především podrobně v odůvodnění svého rozsudku vyložil, proč

považuje oprávnění ke zřízení staveb na pozemcích právní předchůdkyně žalobkyně

založené výměrem ze dne 15. května 1952 za právo dočasné a s jeho konkrétními

závěry dovolatelka žádným způsobem nepolemizuje. Ostatně dovolací soud ve vztahu k uvedenému výměru v rozsudku ze dne 14. února

2013, sp. zn.

22 Cdo 4707/2010, uveřejněném na www.nsoud.cz vyložil, že „v soukromém právu se uplatňuje zásada, že připouští-li použitý výraz různý

výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první

(srov. § 557 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.). V dané věci nejde o výklad

soukromoprávního úkonu, ale správního rozhodnutí, vydaného žalovanou stranou –

státem – o který žalovaný stát též opírá oprávnění mít na pozemku stavbu. Je-li

text správního rozhodnutí vydaného státem, na jehož základě stát uplatňuje v

řízení právo či o které opírá obranu proti uplatněnému soukromému právu, zjevně

nejasný a připouští-li rozhodnutí různý výklad, jde tato okolnost k tíži státu.“

Odvolací soud se výkladem obsahu uvedeného výměru zabýval a jeho závěr, že

tento výměr založil právo vybudování a umístění stavby toliko dočasné, dovolací

soud sdílí. Ostatně tomuto závěru odvolacího soudu dovolatelka neoponuje žádnou

konkrétní argumentací. Uvedený právní vztah – jak vyložil odvolací soud výše –

byl následně nahrazen nájemním vztahem, u něhož nepanuje žádná pochybnost, že

se jedná o právní poměr zakládající právo k umístění stavby toliko dočasné [k

tomu srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. října 2000, sp. zn. 22

Cdo 1997/2000 (uveřejněný v časopise Soudní rozhledy, 2001, č. 1, str. 47)]. Pro další úvahy je pak dovolací soud vázán závěrem, že se na pozemích žalobkyně

nacházejí stavby ve vlastnictví žalované, s čím žalovaná v dovolání výslovně

vyjadřuje souhlas a potud se závěry odvolacího soudu souhlasí. Tento závěr

odvolacího soudu pak nepodléhá v dovolacím řízení přezkumu (neboť dovolací soud

je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich skutkovým vylíčením), jestliže

ho dovolatelka žádným způsobem nenapadá, nepřipíná k němu žádnou argumentaci a

naopak s ním výslovně opakovaně vyjadřuje souhlas. Z uvedeného pak vyplývá, že účastníci vstupovali do nájemního poměru v situaci,

kdy se na pozemcích žalobkyně nacházely stavby ve vlastnictví žalované. Rozhodovací praxe dovolacího soudu se v minulosti opakovaně zaobírala případy,

kdy stavebník v době stavby měl občanskoprávní titul ke stavbě, ale jedná se o

oprávnění časově omezené, nebo v případech, kdy stavebník věděl nebo vědět mohl

a měl, že jeho právo stavby je pouze dočasné. Řešení těchto situací naznačil dovolací soud v rozsudku ze dne 9. října 2000,

sp. zn. 22 Cdo 1997/2000 (uveřejněném v časopise Soudní rozhledy, 2001, č. 1,

str. 47) závěrem, podle kterého „pokud stavebník zřídí na základě dohody s

vlastníkem pozemku stavbu na pozemku, který je oprávněn užívat pouze dočasně,

ztrácí po uplynutí sjednané doby (či po jiném způsobu zániku práva) nadále mít

na tomto pozemku umístěnou stavbu, a neoprávněně tak zasahuje do vlastnického

práva vlastníka pozemku, který se může domáhat odstranění stavby.“

Toto rozhodnutí navázalo na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. července 1999,

sp. zn. 2 Cdon 240/97 (uveřejněný pod č.

72/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek, dostupný na www.nsoud.cz), podle něhož zřídí-li stavebník na

základě dohody s vlastníkem pozemku stavbu na pozemku, který je podle této

dohody oprávněn užívat jen dočasně, je povinen po uplynutí sjednané doby stavbu

odstranit. Uvedené závěry vztahující se k povinnosti odstranit stavbu se týkají

také případů, kdy stavebník zřídil stavbu na základě souhlasu vlastníka

pozemku, který byl následně odvolán [usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. května 2012, sp. zn. 22 Cdo 234/2011 (dostupné na www.nsoud.cz)]. Dočasné právo mít na cizím pozemku stavbu se nemůže přeměnit na trvalé právo

jen tím, že pozemek nabude nový vlastník, který je o existenci stavby

informován; vědomí nabyvatele o existenci stavby nemůže založit úspěšnou

námitku proti vlastnické žalobě po zániku práva mít na pozemku stavbu [rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 6. června 2005, sp. zn. 22 Cdo 1690/2004 (uveřejněný

pod C 3408 v Souboru)]. Na druhou stranu stavba ani po zániku práva mít ji na cizím pozemku umístěnou

není stavbou neoprávněnou ve smyslu § 135c obč. zák., neboť v době její

výstavby občanskoprávní titul existoval. Judikatura zřejmě i proto

nepřipustila, aby právní režim takových případů byl řešen postupem podle § 135c

obč. zák. Tato úvaha vychází z toho, že pokud stavebník věděl nebo z okolností

musel vědět, že jeho oprávnění mít stavbu na pozemku umístěnou zanikne, lze

jako jediný způsob řešení připustit pouze odstranění stavby, kterého se

vlastník pozemku domáhá podle ustanovení § 126 odst. 1 obč. zák. Případy

výjimečné tvrdosti odstranění stavby jsou mimořádně řešitelné prostřednictvím §

3 odst. 1 obč. zák. [srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. dubna 2013,

sp. zn. 22 Cdo 1840/2011 (dostupné na www.nsoud.cz)]. Proto také není možno v těchto případech, kdy stavebník věděl nebo z okolností

vědět musel, že jeho oprávnění mít na cizím pozemku stavbu, je dočasné, v

řízení o odstranění stavby zřídit v jeho prospěch časově neomezené právo

odpovídající věcnému břemenu [rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. července

2009, sp. zn. 22 Cdo 162/2007 (uveřejněný pod C 7489 v Souboru)], neboť

analogickou aplikaci § 135c odst. 3 obč. zák., který zřízení věcného břemene

umožňuje, nelze použít na jiné stavby než neoprávněné (usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 1. června 2010, sp. zn. 22 Cdo 1654/2009 [uveřejněné pod C 8615 v

Souboru)]. Při aplikaci uvedených závěrů na posuzovaný případ je zřejmé, že se žalobkyně

mohla domáhat po žalované odstranění stavby, neboť žalované svědčilo k

předmětným pozemkům toliko právo dočasného charakteru, které skončením nájmu

dne 31. 12. 2008 zaniklo, a žalovaná od tohoto data užívala pozemky

neoprávněně, čímž nepřípustně zasahovala do vlastnického práva žalobkyně. Také není možno přisvědčit argumentaci žalované, že soud opřel své závěry o

neexistující skutková tvrzení, jestliže žalobu na odstranění neoprávněné stavby

posoudil podle § 126 obč. zák. S uvedenou námitkou se odvolací soud ve svém rozhodnutí taktéž vypořádal.

Poukázal na skutečnost, že žalobní tvrzení jsou založena na poukazu, že

žalobkyně je vlastnicí předmětných pozemků, žalovaná má na nich postavenou

stavbu a žalobkyně nesouhlasí s tím, aby se na jejích pozemcích stavba i nadále

nacházela, a proto se domáhá jejího odstranění. Odvolací soud správně vystihl, že ve vztahu k dané námitce se jedná o toliko o

odlišné právní posouzení věci, které bylo zjevně možné na základě samotných

žalobních tvrzení ve spojení s výsledky provedeného dokazování. Podle ustanovení § 153 odst. 2 o. s. ř. soud může překročit návrhy účastníků a

přisoudit něco jiného nebo více, než čeho se domáhají, jen tehdy, jestliže

řízení bylo možno zahájit i bez návrhu, nebo jestliže z právního předpisu

vyplývá způsob vypořádání vztahu mezi účastníky. Ve sporném řízení ovládaném

dispoziční zásadou je tedy soud, až na zákonem stanovené výjimky, vázán

žalobou, tedy tím, jak žalobce vymezil předmět řízení; nárok uplatněný žalobou

je vymezen vylíčením skutkových okolností, z nichž žalobce nárok dovozuje

(právní důvod nároku), a žalobním návrhem (petitem). Právní kvalifikace

uplatněného nároku (stipulace) není obligatorní náležitostí žaloby (srovnej §

79 odst. 1 o. s. ř.). Je-li přesto v žalobě obsažena, není pro soud závazná; je

povinností soudu (v duchu zásady „iura novit curia“) vyhledat normu hmotného

práva, jejíž hypotéza (znaky skutkového podstaty v ní stanovené) odpovídá

zjištěnému skutkovému stavu věci, a uplatněný nárok posoudit podle této normy,

bez zřetele na to, jaké právní posouzení věci prosazoval žalobce. Překročením

návrhu a porušením dispoziční zásady by bylo pouze přiznání jiného plnění, než

které žalobce v žalobním petitu požadoval, nebo přiznání plnění na základě

jiného skutkového stavu, než který byl tvrzen v žalobě a byl předmětem

dokazování [srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. března 2011, sp. zn. 32 Cdo 4778/2010 (uveřejněný pod C 9941 v Souboru)]. Pokud tedy žalobkyně v

probíhajícím řízení vylíčila skutkový stav tak, že je vlastníkem předmětných

pozemků a že na předmětných pozemcích je umístěna „neoprávněná“ stavba, kterou

se domáhá odstranit, postačují tato tvrzení jak pro aplikaci § 135c obč. zák.,

tak pro aplikaci § 126 odst. 1 obč. zák. a odvolací soud nerozhodl na základě

neexistujících skutkových tvrzení. V této souvislosti je také vhodné

připomenout, že § 135c obč. zák. je ve vztahu k § 126 odst. l obč. zák. ustanovením speciálním [srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. března 2001,

sp. zn. 22 Cdo 255/2001 (uveřejněný pod C 1920 v Souboru)]. V rovině vytýkaných vad řízení dovolatelka namítá neurčitost rozsudku zejména

proto, že „stavby, které mají být ve smyslu napadeného rozhodnutí odstraněny,

nejsou dostatečně specifikovány“, když podle dovolatelky není ani z odůvodnění

rozsudku odvolacího soudu zřejmé, o jaké stavby se má jednat. Tato námitka je zjevně nedůvodná.

Dovolací soud předesílá, že nemá žádnou pochybnost o tom, co je konkrétně

předmětem sporu a tuto vědomost má zjevně také žalovaná, která se proti

uplatněnému nároku v průběhu řízení bránila věcně a nikdy neuplatnila

jakoukoliv případnou neurčitost žalobního návrhu. Je skutečností, že výrok

rozsudku odvolacího soudu ukládá žalované povinnost z pozemků žalobkyně

odstranit „stavbu“ bez bližší konkretizace, přesto takto formulovaný výrok

rozsudku založit jeho neurčitost nemůže. Odvolací soud v odůvodnění rozsudku

jasně konstatoval, že „stavbu letiště“ považuje za jeden funkční celek

představující věc v právním slova smyslu a tvořenou jednotlivými stavbami

(stání letadel, obslužné komunikace, vzletová a přistávací dráha, sítě kabelů,

kanalizace, odvodnění, „další stavby“). Jestliže pak výrok rozsudku formuloval

na uložení povinnosti odstranit „stavbu“, nevyjádřil tím nic jiného, než že je

žalovaná povinna odstranit všechny prvky tvořící funkční celek letiště, které

jsou v odůvodnění rozsudku odvolacího soudu konkretizovány a které se nacházejí

na povrchu pozemků, tak pod povrchem. Ostatně v průběhu řízení nebylo zjištěno

ani tvrzeno, že by se na pozemcích žalobkyně měly nacházet jiné stavby, jejichž

existence by hrozila záměnou či pochybnostmi o tom, co konkrétně má být

předmětem uložené povinnosti žalované. Dovolatelka dále namítá, že „ve výrokové části rozsudku není zohledněn následný

postup při odstranění stavby, které bylo nařízeno soudem podle § 130 odst. 2

zákona č. 183/2006 Sb.“, neboť v rozsudku není stanovena lhůta pro podání

takové žádosti. Podle § 130 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon) – (dále též jen „stavební zákon“), jestliže o odstranění

stavby rozhodl soud, požádá povinná osoba stavební úřad o stanovení podmínek

pro odstranění stavby; rozhodnutí, kterým se podmínky stanoví, je prvním úkonem

v řízení. Podle § 160 odst. 1 o. s. ř. uložil-li soud v rozsudku povinnost, je třeba ji

splnit do tří dnů od právní moci rozsudku nebo, jde-li o vyklizení bytu, do

patnácti dnů od právní moci rozsudku; soud může určit lhůtu delší nebo

stanovit, že peněžité plnění se může stát ve splátkách, jejichž výši a podmínky

splatnosti určí. Z uvedených zákonných ustanovení nevyplývá žádná povinnost pro soud, aby v

rozhodnutí ukládajícím povinnost k plnění stanovil lhůtu pro podání žádostí

opírající se o § 130 odst. 2 stavebního zákona. O tuto žádost podle

jednoznačného ustanovení zákona žádá povinný stavební úřad, který svým

rozhodnutím stanoví podmínky, co kterých má dojít k odstranění stavby. Úvaha o

vzájemném vztahu povinnosti uložené § 160 odst. 1 o. s. ř. a podmínek pro

odstranění stavby stanovených stavebním úřadem např. z pohledu, kdy by stavební

úřad stanovil podmínky pro odstranění stavby časově odlišné od obsahu soudního

rozhodnutí, pak zjevně překračuje rámec dovolacích námitek a dovolatelka takové

výhradu nečiní předmětem dovolacího přezkumu, když ostatně ani netvrdí, že by

žádost podle § 130 odst. 2 stavebního zákona podala. Pokud jde o doplnění dovolání žalované ze dne 30.

srpna 2013, odkazuje dovolací

soud na ustanovení § 242 odst. 4 o. s. ř., podle kterého účastníci mohou po

dobu trvání lhůty k dovolání měnit dovolací důvody a rozsah, ve kterém

rozhodnutí odvolacího soudu napadají. Ke změně dovolacího návrhu není třeba

souhlasu soudu. Dovolací soud smí přezkoumat rozhodnutí odvolacího soudu v napadeném rozsahu

jen z důvodu uvedeného v dovolání. Tato vázanost se projevuje především v tom,

jak byl dovolací důvod vylíčen, tj. v jakých okolnostech dovolatel spatřuje

jeho naplnění. Dovolací soud nemůže posuzovat jiné okolnosti, než které v

dovolací lhůtě uplatnil dovolatel. Dovolání žalované je založeno na výslovné akceptaci závěru, že stavba letiště

jako celek je stavbou i v občanskoprávním smyslu. Tento závěr dovolatelka

nenapadá a naopak jej výslovně považuje za správný, tudíž dovolacímu přezkumu

nepodléhá. Obsah doplnění dovolání směřuje k uplatnění názoru, že pojem

„letištní stavba“ ve smyslu zákona o civilním letectví nelze zaměňovat se

stavbou ve smyslu občanskoprávním. V případě pozemku, je­hož povrch byl

zpracován tak, aby sloužil jako dráha ke vzletům a přistávání letadel, proto

nejde o stavbu z pohledu občanskoprávního. Vzletová a přistávací dráha jako

součást letiště představuje pouze zpracování povrchu pozemku, tedy jeho určitou

kvalitu. Dovolatelka má za to, že uvedená okolnost „způsobuje absolutní neurčitost a

nevykonatelnost napadeného rozsudku“. Byť byla uvedená skutečnost uplatněna v

rozporu s ustanovením § 242 odst. 4 o. s. ř., pro úplnost vzájemných vztahů

účastníků dovolací soud dodává, že i při akceptaci závěrů podávajících se z

uvedeného rozsudku by to nemělo za následek neurčitost či nevykonatelnost

napadeného rozsudku odvolacího soudu. Rozhodnutím odvolacího soudu byla žalované uložena povinnost odstranit stavbu

letiště, tj. jednotlivé stavby, které představují letecké stavby ve smyslu § 36

odst. 1 písm. a) – c) zákona o civilním letectví. Dovolatelka spojuje své

předsvědčení o nemožnosti případného výkonu rozhodnutí s úvahou, že „není možné

odstranit stavbu, která neexistuje“. Z celého řízení je však zřejmé, že stavby

tvořící funkční celek letiště fyzicky existují a závěry dovolacího soudu ve

věci sp. zn. 22 Cdo 2417/2011 (ve sporu o určení vlastnického práva mezi

odlišnými účastníky) se týkají výhradně občanskoprávní povahy vzletové a

přistávací dráhy, aniž by toto rozhodnutí jakkoliv zpochybnilo stavebněprávní

povahu takových drah či jejich fyzickou existenci. Výrok rozsudku odvolacího

soudu tak nevykonatelností netrpí. I zbylá část doplnění dovolání je uplatněna v rozporu s ustanovením § 242 odst. 4 o. s. ř., a dovolací soud tak k ní nemohl přihlédnout nehledě na to, že její

obsah je v přímém protikladu s veškerou argumentací uplatněnou v řízení před

nalézacími soudy i v samotném dovolání žalované.

Dovolací soud uzavírá, že je-li vázán závěrem odvolacího soudu, že všechny

stavby na pozemcích žalobkyně tvoří společně jeden funkční celek stavby

letiště, přičemž tento závěr opřel odvolací soud o konkrétní skutková zjištění,

která souhrnně posoudil, a tento celek vyhodnotil jako věc právním slova

smyslu, je tento závěr určující. V dovolání ho dovolatelka výslovně akceptuje a

z tohoto závěru vychází. S ohledem na výše uvedené je tedy zřejmé, že rozhodnutí odvolacího soudu je z

hlediska uplatněných dovolacích důvodů věcně správné. Nejvyšší soud proto

dovolání žalované podle § 243b odst. 2, část věty před středníkem, o. s. ř. zamítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když dovolání žalované bylo

zamítnuto, čímž žalobkyni vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů

dovolacího řízení. Ty se v dané věci (vzhledem k zastoupení žalobkyně

advokátem) sestávají (v souladu s ustanovením § 137 o. s. ř.) z mimosmluvní

odměny za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) určené z tarifní

hodnoty 5 000,- Kč podle § 7 bodu 4 ve spojení s § 9 odst. 1 vyhlášky

Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách

advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění účinném do

31. prosince 2012 (dále jen „vyhláška“), neboť příslušný úkon právní služby byl

učiněn před 31. prosincem 2012, částkou 1 000,- Kč (vyjádření k dovolání ze dne

22. října 2012 – § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky). K tomu je nutno dále

připočíst paušální částku náhrady hotových výdajů za jeden úkon právní služby

ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky) a náhradu za daň z přidané hodnoty ve

výši 273,- Kč (§ 137 odst. 3 o. s. ř.) Celkem tak je výše nákladů v dovolacím

řízení na straně žalobkyně představována částkou 1 573,- Kč. Nejvyšší soud nepřehlédl, že podle ustanovení § 151 odst. 2 věty první o. s. ř. by při rozhodování o náhradě nákladů řízení měl určit výši odměny za

zastupování advokátem podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom

stupni zvláštním právním předpisem (jímž byla vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou

se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo

notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou

se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách

advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb /advokátní tarif/,

ve znění pozdějších předpisů) [část věty před středníkem] a že podle ustanovení

zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně (podle ustanovení advokátního

tarifu) by se mělo postupovat, jen jde-li o přiznání náhrady nákladů řízení

podle § 147 a § 149 odst. 2 o. s. ř. nebo odůvodňují-li to okolnosti případu

(část věty za středníkem). Vzhledem k tomu, že Ústavní soud nálezem pléna ze dne 17. dubna 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12, uveřejněným pod číslem 116/2013 Sb. zrušil (s účinností od 7. května 2013, kdy byl nález vyhlášen ve Sbírce zákonů) vyhlášku č. 484/2000 Sb. jako neústavní a s přihlédnutím ke sdělení Ústavního soudu ze dne 30. dubna

2013, č. Org. 23/13, k onomu nálezu, uveřejněnému pod číslem 117/2013 Sb.,

nicméně Nejvyšší soud uzavírá, že při absenci zvláštního právního předpisu o

sazbách odměny za zastupování stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni

je namístě postup dle § 151 odst. 2 věty první části věty za středníkem o. s. ř. Dovolací soud proto žalované a vedlejšímu účastníkovi na straně žalované

uložil, aby žalobkyni nahradili náklady dovolacího řízení každý ve výši 786,50

Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobkyně (§ 149

odst. 1, § 160 odst. 1, § 167 odst. 2 o. s. ř.), neboť žalovaná a vedlejší

účastník mají postavení samostatných společníků.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný. Nesplní-li žalovaná a vedlejší účastník na straně žalované povinnost uloženou

tímto rozhodnutím, může se žalobkyně domáhat výkonu rozhodnutí nebo exekuce.