Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 4496/2018

ze dne 2019-09-18
ECLI:CZ:NS:2019:22.CDO.4496.2018.1

22 Cdo 4496/2018-291

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího

Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve

věci žalobkyně L. M., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Pavlem Drumevem,

advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova 709/33, proti žalovanému M. M.,

narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Ing. Janem Boučkem, advokátem se

sídlem v Praze 1, Opatovická 1659/4, o vypořádání společného jmění manželů,

vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 30 C 139/2014, o dovolání

žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2018, č. j. 15

Co 121/2018-216, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2018, č. j. 15 Co 121/2018-216,

a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 17. 5. 2017, č. j. 30 C

139/2014-174, se ruší a věc se vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 8 k dalšímu

řízení.

Žalobkyně se domáhala vypořádání investic ze zaniklého společného jmění manželů

na výlučný majetek žalovaného. Tvrdila, že za trvání manželství (od roku 1995

do roku 2011) čerpali s žalovaným úvěry v celkové výši přes 3 500 000 Kč, které

byly z podstatné části použity ke zhodnocení stavby č. p. XY a souvisejících

pozemků v katastrálním území XY, které jsou ve výlučném vlastnictví žalovaného. Obvodní soud pro Prahu 8 („soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 25. 9. 2015,

č. j. 30 C 139/2014-109, zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala, aby soud

uložil žalovanému povinnost nahradit žalobkyni na vypořádání zaniklého

společného jmění manželů 1 250 000 Kč (výrok I.); dále žalobkyni uložil

povinnost zaplatit žalovanému 103 902,70 Kč na náhradě nákladů řízení (výrok

II.). Soud prvního stupně zjistil, že každý z účastníků měl za trvání manželství

kontokorentní účet u České spořitelny, a. s., který však není úvěrem ve smyslu

tvrzeném žalobkyní, a to jak vzhledem k účelu kontokorentu, tak možného objemu

čerpaných částek. U této společnosti čerpali účastníci za trvání manželství

také dva úvěry. Finanční prostředky z prvního úvěru ve výši 300 000 Kč však

žalovaný zapůjčil sestře žalobkyně; to vyplynulo jednak z výpovědi sestry

žalobkyně, jednak z výpisů z účtu žalovaného, kterému sestra žalobkyně částku

průběžně splácí. Prostředky z druhého úvěru ve výši 3 500 000 Kč žalovaný

použil na koupi jiné nemovité věci v katastrálním území XY. Soud žalobu zamítl,

protože žalobkyně neunesla důkazní břemeno ohledně vynaložených investic na

výlučný majetek žalovaného. Městský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobkyně usnesením ze dne

21. 9. 2016, č. j. 15 Co 221/2016-152, napadený rozsudek soudu prvního stupně

zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Odvolací soud vyšel ze

stejných skutkových zjištění, neztotožnil se však s právním posouzením věci. Uvedl, že žalobkyně dostatečně nespecifikovala, o jaké investice do výlučného

majetku žalovaného se mělo jednat. Soud prvního stupně měl však nejdříve vyzvat

žalobkyni k doplnění rozhodných skutečností a označení důkazů. Soud prvního stupně poté rozsudkem ze dne 17. 5. 2017, č. j. 30 C 139/2014-174,

žalobu znovu zamítl (výrok I.) a žalobkyni uložil povinnost zaplatit žalovanému

141 751,50 Kč na náhradě nákladů řízení (výrok II.). Důvodem byla skutečnost,

že žalobkyně přes výzvu soudu neposkytla konkrétní skutečnosti týkající se

společných prostředků investovaných do nemovitostí žalovaného; návrh žalobkyně,

aby soud za účelem zjištění dalších úvěrů oslovil všechny banky, od nichž by

úvěr mohl pocházet, soud zamítl, přičemž poukázal na nepřípustnost

vyšetřovacích důkazů v civilním sporném řízení. Městský soud v Praze jako soud odvolací k dalšímu odvolání žalobkyně rozsudkem

ze dne 29. 5. 2018, č. j. 15 Co 121/2018-216 [nesprávně označeným č. j. 15 Co

121/2018-151], napadené rozhodnutí soudu prvního stupně ze dne 17. 5. 2017

potvrdil (výrok I.) a žalobkyni uložil povinnost zaplatit žalovanému na náhradě

nákladů odvolacího řízení 37 848,80 Kč (výrok II.).

Uvedl, že žalobkyně ani

přes výzvu soudu prvního stupně nepřinesla konkrétní skutková tvrzení týkající

se zhodnocení výlučného majetku žalovaného, která by mohla vést k přiznání

uplatněného nároku. Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2018 podává žalobkyně

(dále „dovolatelka“) dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 237

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů („o.

s. ř.“). Tvrdí, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení několika otázek, při

jejichž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu, a pro případ, že by šlo o otázky již vyřešené, mají být

dovolacím soudem posouzeny jinak. Jako dovolací důvod uplatňuje nesprávné

právní posouzení věci podle § 241a odst. 1 o. s. ř.

Tvrdí, že soud nesprávně hodnotil důvodnost omluvy právního zástupce

dovolatelky z jednání konaného dne 17. 5. 2017; podle ustálené judikatury

dovolacího soudu nemusí účastník důvod neúčasti prokazovat, postačí, když jej

tvrdí a jde o důvod způsobilý. Takovým způsobilým důvodem je přitom právě nemoc

(k tomu odkazuje na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2000, sp. zn. 20

Cdo 2068/98, uveřejněné pod číslem 10/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek, nebo na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2015, sp. zn. 29

Cdo 1366/2015). Svůj závěr soud rovněž nedostatečně odůvodnil, čímž se odchýlil

od judikatury Ústavního soudu, podle které je nepřípustnou libovůlí a porušením

základních práv účastníka, jestliže soud nedostatečným způsobem zdůvodnil závěr

o nedůvodnosti omluvy z jednání (odkazuje na nález Ústavního soudu ze dne 18.

6. 2008, č. j. I ÚS 1084/08).

Dále namítá porušení poučovací povinnosti podle § 118 odst. 1 a 3 o. s. ř.

soudem prvního stupně, který žalobkyni přes výslovný pokyn odvolacího soudu v

dalším řízení nevyzval k vylíčení skutkových okolností a doplnění důkazů a

nepoučil ji o následcích nesplnění této výzvy. Odvolací soud se dopustil

nesprávného právního posouzení, jestliže k této skutečnosti nepřihlédl. Z

judikatury dovolacího soudu se podává, že porušení poučovací povinnosti je

vadou řízení, k níž musí odvolací soud přihlédnout (rozsudek Nejvyššího soudu

ze dne 27. 7. 2005, sp. zn. 29 Odo 1069/2003), přičemž účastníku se musí dostat

také poučení o následcích nesplnění výzvy (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.

6. 1996, sp. zn. 2 Cdon 661/96). Za řádné poučení přitom nelze považovat výzvu

ze dne 1. 2. 2017, protože poučení má proběhnout při jednání a má být

protokolováno (nález Ústavního soudu ze dne 3. 10. 2006, sp. zn. I ÚS 212/06).

Odvolací soud se měl odchýlit od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu

také v otázce neunesení břemene tvrzení a důkazního břemene. Připomíná četnou

judikaturu, podle které nemá-li strana zatížená důkazním břemenem objektivní

možnost opatřit informace o skutečnostech významných pro rozhodnutí („tzv.

informační deficit“), zatímco protistrana takovými informacemi disponuje,

postačí, uvede-li žalobce „opěrné body“ skutkového stavu a nastupuje

vysvětlovací povinnost protistrany (např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.

1. 2014, sp. zn. 22 Cdo 2851/2013). Dovolatelka má za to, že uvedla všechny

opěrné body skutkového stavu. Upozorňuje, že je to právě žalovaný jako výlučný

vlastník nemovitosti č. p. XY, kdo má informace o provedených investicích a

čerpaných úvěrech; v této souvislosti je významné, že se soud spokojil pouze s

tvrzením žalovaného, že neví, jaké úvěry má žalobkyně na mysli.

Žalobkyně dále namítá, že existuje extrémní rozpor mezi skutkovým zjištěním a

provedenými důkazy. Konkrétně jde o úvěr ve výši 300 000 Kč, který byl podle

smlouvy poskytnut na přestavbu nemovitosti; přesto soud v rozporu s tímto

důkazem vzal za prokázané, že tyto finanční prostředky žalovaný zapůjčil sestře

žalobkyně. Závěrem namítá rovněž nesprávné určení tarifní hodnoty podle

vyhlášky č. 177/1996 Sb., při rozhodování o náhradě nákladů řízení. Navrhuje

zrušení rozsudků soudů obou stupňů a vrácení věci soudu prvního stupně k

dalšímu řízení. Žalovaný se k dovolání vyjádřil tak, že napadené rozhodnutí odvolacího soud

považuje za správné. Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání je přípustné podle § 237 o. s. ř. (napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky procesního práva, při jejímž

řešení se odvolací soud odchýlil od rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2015, sp. zn. 22 Cdo 1433/2015), že je uplatněn dovolací důvod, uvedený v §

241a odst. 1 o. s. ř. a že jsou splněny i další náležitosti dovolání a podmínky

dovolacího řízení (zejména § 240 odst. 1, § 241 o. s. ř.), napadené rozhodnutí

přezkoumal a zjistil, že dovolání je důvodné. Protože společné jmění manželů zaniklo před 1. 1. 2014, projednal Nejvyšší soud

věc podle zákona č. 40/1964 Sb. – „obč. zák.“ (k tomu viz rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 29. 4. 2015, sp. zn. 22 Cdo 3779/2014, uveřejněný pod číslem

103/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a

obchodní). K důkaznímu břemeni ohledně tzv. vnosu ze společného majetku manželů do

výlučného majetku jednoho z nich:

Dovolatelka svůj právní názor opírá o četnou judikaturu dovolacího soudu, podle

níž „důkazní břemeno ohledně určitých skutečností leží na tom účastníku řízení,

který z existence těchto skutečností vyvozuje pro sebe příznivé právní

důsledky; jde o toho účastníka, který existenci těchto skutečností také tvrdí. V některých případech strana zatížená důkazním břemenem však objektivně nemá a

nemůže mít k dispozici informace o skutečnostech významných pro rozhodnutí ve

sporu, avšak protistrana má tyto informace k dispozici. Jestliže pak strana

zatížená důkazním břemenem přednese alespoň ‚opěrné body‘ skutkového stavu a

zvýší tak pravděpodobnost svých skutkových tvrzení, nastupuje vysvětlovací

povinnost protistrany; nesplnění této povinnosti bude mít za následek hodnocení

důkazu v neprospěch strany, která vysvětlovací povinnost nesplnila“ (srovnej

např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2011, sp. zn. 22 Cdo 883/2010,

publikovaný v časopise Právní rozhledy č. 6/2012, str. 224). Dovolatelka se zpočátku omezila na vylíčení skutkového stavu v nejobecnější

možné rovině, tedy že za trvání manželství došlo ke zhodnocení výlučného

majetku žalovaného v katastrálním území XY a že k takovému zhodnocení byly

užity finanční prostředky ze společného jmění manželů. V průběhu řízení sice

označila dva konkrétní úvěry u České spořitelny, a. s., z nichž čerpané

finanční prostředky měly být použity na zhodnocení nemovitostí žalovaného,

nicméně v obou případech bylo prokázáno použití finančních prostředků za jiným

účelem. Právě nedostatek tvrzení ohledně původu finančních prostředků byl

důvodem opakovaného zamítnutí žaloby soudem prvního stupně. Odvolací soud

považoval navíc za nedostatečné vylíčení skutkových okolností provedených

investic. Podáním ze dne 3. 3. 2017 však dovolatelka doplnila skutková tvrzení ohledně

provedeného zhodnocení nemovitostí žalovaného za trvání manželství.

Uvedla, že

„došlo zejména k vybudování nového bytu v druhém nadzemním podlaží, opravě

prvního nadzemního podlaží, opravě dvora a oplocení a opravě a rozšíření

nebytových prostor sousedících s předmětnou nemovitostí, přičemž stavební práce

započaly v období jara roku 1996.“ Za této situace nelze souhlasit s názorem

odvolacího soudu, že by takto vylíčené skutečnosti neposkytovaly přinejmenším

„opěrné body“ skutkového stavu. Je třeba vzít do úvahy i to, že žalovaný zvolil

takovou procesní strategii, která dovolatelce znesnadňovala možnost podrobněji

vylíčit rozhodné skutečnosti (odepřel účastnickou výpověď); nelze přitom bez

dalšího předpokládat, že manželé jsou detailně informováni ohledně výlučného

majetku druhého. Bylo tak třeba vyzvat žalovaného, aby vysvětlil původ

prostředků investovaných za trvání společného jmění do jeho výlučného majetku. Odvolacímu soudu je naopak třeba přisvědčit v tom, že za trvání manželství se

uplatní domněnka společného nabývání majetku [§ 144 obč. zák.]. Jestliže tedy

dovolatelka dostatečně vylíčila skutečnosti („opěrné body“) týkající se

zhodnocení výlučného majetku žalovaného za trvání manželství, pak ohledně

původu investovaných finančních prostředků nastoupila vysvětlovací povinnost

žalovaného. Nejvyšší soud již dříve dovodil, že „jestliže se prokáže, že v

průběhu existence společného jmění manželů byly vynaloženy investice do

výlučného majetku jednoho z manželů, druhý se však z důvodu informačního

deficitu ocitne ohledně původu vynaložených prostředků v důkazní nouzi,

nastoupí vysvětlovací povinnost investujícího manžela, který má k dotazu soudu

sdělit a případně i prokázat původ prostředků, které na výlučný majetek

vynaložil“ (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2015, sp. zn. 22 Cdo

1433/2015, ze kterého vycházejí i další rozhodnutí – viz např. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2018, sp. zn. 22 Cdo 3510/2018). Pokud odvolací

soud postupoval jinak a žalovaného nevyzval, aby vysvětlil původ prostředků,

které byly za trvání manželství vynaloženy na jeho výlučný majetek, spočívá

jeho rozhodnutí na nesprávném právním posouzení rozložení důkazního břemene v

této věci (§ 241a odst. 1 o. s. ř.). K důvodnosti omluvy právního zástupce žalobkyně z jednání konaného dne 17. 5. 2017:

V nepřítomnosti účastníka řízení může soud věc projednat a rozhodnout – jak

vyplývá z ustanovení § 101 odst. 3 o. s. ř. – jen tehdy, byl-li účastník, který

se nedostavil, řádně předvolán a nepožádal-li včas z důležitého důvodu o

odročení jednání. Nejvyšší soud opakovaně uvedl, že se nepožaduje, aby ten, kdo se k nařízenému

jednání soudu omlouvá (a žádá o odročení jednání), svůj důvod neúčasti u

jednání soudu také prokázal. K tomu, aby jeho omluva byla důvodná, postačuje,

aby tvrdil takové skutečnosti, které jsou vzhledem ke své povaze způsobilé jeho

účast u jednání soudu omluvit, tj. takové skutečnosti, které mu znemožňují

zúčastnit se jednání a které jsou současně omluvitelné, přičemž důležitým

důvodem způsobilým omluvit neúčast účastníka u jednání je podle ustálené

judikatury zpravidla také jeho nemoc (k tomu srov. např.

usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 27. 1. 2000, sp. zn. 20 Cdo 2068/98, uveřejněné pod číslem 10/2001

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 2013, sp. zn. 26 Cdo 3686/2013, či rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2005, sp. zn. 22 Cdo 2701/2004). Dospěje-li soud k závěru, že důvod omluvy z

jednání je důležitý, jednání odročí; v opačném případě může věc samu projednat

i v nepřítomnosti účastníka či jeho zástupce (srov. např. usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 13. 6. 2012, sp. zn. 28 Cdo 1226/2012). Důležitost důvodu, pro který účastník řízení žádá o odročení jednání, však

nelze posuzovat bez přihlédnutí ke všem okolnostem konkrétního případu. I když

účastník řízení uvádí důvod jinak způsobilý vést k závěru o odročení jednání (v

tomto případě zdravotní neschopnost), není soud vždy povinen takový důvod

akceptovat, a to zejména tehdy, není-li využíván v souladu se smyslem a účelem

ustanovení § 101 odst. 3 o. s. ř., ale k záměrným procesním obstrukcím,

sledujícím především bezdůvodné protahování občanského soudního řízení a

zvyšování nákladů s tím spojených (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 8. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3358/2007, a usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 2778/08). Nadto ustanovení § 101 odst. 3 o. s. ř. je normou s relativně neurčitou

hypotézou (srov. formulaci z důležitého důvodu), neboť hypotéza právní normy

zde není stanovena přímo právním předpisem, ale přenechává soudu, aby podle

svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze

širokého, předem neomezeného okruhu okolností. V rámci posuzování důležitosti

důvodu omluvy tak lze vedle existence lékařské zprávy o pracovní neschopnosti

(předložené v této věci) zohlednit celou řadu skutečností významných pro

rozhodnutí o tom, je-li omluva důvodná. Protože však zákon přenechává řešení na

úvaze soudu, pak zdůvodní-li soud řádným způsobem, proč nepovažuje neúčast u

jednání za omluvitelnou, zpochybní dovolací soud takovou úvahu učiněnou v

nalézacím řízení, jen pokud by byla zjevně nepřiměřená (obdobně např. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 5. 9. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1644/2005, usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2017, sp. zn. 22 Cdo 149/2017, a další). V nyní projednávané věci nalézací soudy poukázaly na pasivní přístup žalobkyně

k průběhu řízení, zejména nezaplacení soudního poplatku za řízení (řízení bylo

pro tuto skutečnost nejprve zastaveno) a následné neplnění důkazní povinnosti

navzdory opakovaným výzvám soudu. Opakovaná omluva právního zástupce žalobkyně

pouhý den před důležitým jednáním ve věci samé se proto jeví jako účelová;

odvolací soud navíc dodal, že právní zástupce měl možnost nechat se zastoupit

jiným advokátem. Nalézací soudy tak závěr o účelovosti omluvy řádně odůvodnily,

přičemž s přihlédnutím ke všem uvedeným okolnostem (značná procesní pasivita

žalobkyně a opakovaná omluva z jednání na poslední chvíli) se takový závěr

dovolacímu soudu nejeví jako zjevně nepřiměřený; řízení tak není zatíženo vadou

uvedenou v § 242 odst. 3 o. s.

ř., ke které lze přihlédnout, je-li dovolání (z

jiného důvodu) přípustné. Ke tvrzenému porušení poučovací povinnosti:

Dovolatelce se již v průběhu původního řízení před soudem prvního stupně

dostalo poučení podle § 118a odst. 3 o. s. ř. o nutnosti označit důkazy k

prokázání tvrzených skutečností (tak již výzva z 30. 3. 2015), včetně poučení o

následcích nesplnění takové výzvy (usnesení vyhlášené při ústním jednání dne

29. 4. 2015). Z prvního (rušícího) rozhodnutí odvolacího soudu pak vyplynula

potřeba poučit dovolatelku také podle § 118a odst. 1 o. s. ř. o nutnosti

vylíčení všech rozhodných skutečností; soud prvního stupně proto v dalším

řízení dovolatelku vyzval k vylíčení skutkových tvrzení, nepřipojil však

poučení o následcích nesplnění takové výzvy. Smyslem ustanovení § 118a odst. 1 o. s. ř. je, aby účastníku nebyla žaloba

zamítnuta proto, že neunesl břemeno tvrzení, aniž by byl poučen, že břemeno

tvrzení má a o čem (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 1. 2013, sp. zn. 23 Cdo 1241/2011). Takového poučení se však dovolatelce prokazatelně dostalo

výzvou soudu prvního stupně a smysl poučovací povinnosti byl tedy naplněn. Skutečnost, že výzva neobsahovala poučení o následcích, představuje v tomto

případě vadu řízení, která však nemohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve

věci; tím spíše, že dovolatelka byla seznámena s následky nevylíčení rozhodných

skutečností usnesením Městského soudu v Praze ze dne 21. 9. 2016. Není proto na

místě uvažovat ani o zásahu do ústavně zaručených práv dovolatelky. Zbývá uvést, že ze zákona ani z judikatury dovolacího či Ústavního soudu

nevyplývá omezení, podle něhož by poučení podle § 118a odst. 1 o. s. ř. mohlo

být poskytnuto pouze při jednání soudu (jakkoli půjde jistě o pravidelný

postup); ostatně důsledek takového výkladu by byl absurdní, umožňoval by

účastníkům prakticky neomezeně prodlužovat soudní řízení. Pokud jde o

protokolaci, usnesení, kterým soud žalobkyni vyzval k vylíčení rozhodných

skutečností a označení důkazů, je součástí procesního spisu (č. l. 160). Ani v

této souvislosti tak odvolací soud nezatížil řízení vadou uvedenou v § 242

odst. 3 o. s. ř. K ostatním dovolacím námitkám:

Namítá-li žalobkyně, že zde existuje extrémní rozpor mezi skutkovým zjištěním a

provedenými důkazy v otázce použití finančních prostředků z úvěru u České

spořitelny, a. s., ve výši 300 000 Kč, pak je třeba připomenout, že soud vyšel

z výpovědi svědkyně Š.; smluvně deklarovaný účel úvěru není sám o sobě důkazem

o skutečném využití finančních prostředků, zejména je-li tu důkaz opaku. Extrémní rozpor mezi provedenými důkazy a skutkovými zjištěními zde proto není

dán. Námitkou nesprávného určení tarifní hodnoty při rozhodování o náhradě nákladů

řízení se dovolací soud nemohl zabývat, neboť dovolání proti rozhodnutím v

části týkající se výroku o nákladech řízení není přípustné [§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.]. Z uvedeného je zřejmé, že dovolání je důvodné, nejsou však podmínky pro postup

podle § 243d o. s. ř. (je třeba věcně projednat nárok žalobkyně). Proto

nezbylo, než rozsudek odvolacího soudu ze dne 29. 5.

2018 zrušit a věc vrátit

tomuto soudu k dalšímu řízení; protože důvody, pro které bylo rozhodnutí

zrušeno, platí také na rozhodnutí soudu prvního stupně, dovolací soud zrušil

také jeho rozhodnutí ze dne 17. 5. 2017 (§ 243e odst. 2 o. s. ř.). O náhradě nákladů dovolacího řízení soud rozhodne v novém rozhodnutí o věci (§

243g odst. 1 o. s. ř.). Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.