Nejvyšší soud Rozsudek občanské

26 Cdo 974/2010

ze dne 2011-12-07
ECLI:CZ:NS:2011:26.CDO.974.2010.1

26 Cdo 974/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a Doc. JUDr. Věry Korecké,

CSc., ve věci žalobkyně Mgr. I. L., zastoupené JUDr. Josefem Lanzendörferem,

advokátem se sídlem v Ondřejově, Pod Hřištěm 149, za účasti vedlejšího

účastníka na straně žalobkyně Ing. A. L., proti žalované Vítkov Invest s.r.o.,

se sídlem v Praze 2, Na Kozačce 6/1288, IČ: 26429586, zastoupené JUDr.

Vladimírem Zoufalým, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní 138/10, o zaplacení

částky 230.379,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod

sp. zn. 12 C 217/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v

Praze ze dne 27. května 2009, č. j. 19 Co 199/2009-249, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. května 2009, č. j. 19 Co

199/2009-249, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalobkyně se domáhala, aby jí žalovaná zaplatila částku 230.379,- Kč s

příslušenstvím (v podobě úroků z prodlení). Žalobu odůvodnila tvrzením, že jako

nájemkyně uzavřela s žalovanou jako pronajímatelkou dne 1. února 2005 smlouvu o

nájmu „nebytových prostor nacházejících se v prvním nadzemním podlaží domu č. p. na pozemku p. č. 1922/2 v kat. úz. Ž., v P. 3, K. ulici 30“ (dále jen

„smlouva o nájmu nebytových prostor“, resp. „nájemní smlouva“, „předmětné

nebytové prostory“, resp. „nebytové prostory“ a „předmětný dům“), že v

souvislosti s nájmem nebytových prostor složila ve prospěch žalované u HVB Bank

Czech Republic a.s. (dále jen „peněžní ústav“) peněžní vklad odpovídající

žalované částce, že v dohodě s peněžním ústavem ze dne 6. ledna 2006 vázala

(vinkulovala) jeho výplatu na pokyn žalované a že žalovaná v rozporu s

podmínkami použití vinkulovaného vkladu dohodnutými v nájemní smlouvě zmíněný

vklad čerpala a následně „použila” k úhradě svých pohledávek na nájemném z

předmětných nebytových prostor. Vedlejší účastník na straně žalobkyně pak v

řízení před soudem prvního stupně rovněž uvedl, že přípisem ze dne 18. března

2005 žalovaná oznámila žalobkyni (jež uvedený přípis převzala dne 24. března

2005), že jako zástavce (zástavní dlužník) uzavřela s Českou spořitelnou, a.s.,

jako zástavním věřitelem „smlouvu o zastavení pohledávky“, na jejímž základě

zastavila ve prospěch uvedené obchodní společnosti „veškeré peněžité pohledávky

ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené … dne 1. 2. 2005“. Vedlejší

účastník byl přesvědčen, že v důsledku toho žalovaná neměla nárok na pohledávky

po splatnosti plynoucí z uvedené nájemní smlouvy a že použitím vinkulovaného

vkladu k jejich úhradě se tudíž na úkor žalobkyně bezdůvodně obohatila. Obvodní soud pro Prahu 2 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 8. prosince

2008, č. j. 12 C 217/2007-200, žalobu zamítl a rozhodl o nákladech řízení

účastnic a vedlejšího účastníka na straně žalobkyně. Z provedených důkazů zjistil soud prvního stupně následující skutkový stav. Žalovaná (vlastnice předmětného domu) jako pronajímatelka a žalobkyně jako

nájemkyně uzavřely dne 1. února 2005 smlouvu o nájmu předmětných nebytových

prostor (dále opět jen „smlouva o nájmu nebytových prostor“, resp. „nájemní

smlouva“) na dobu určitou do 28. února 2015. Nebytové prostory měly být užívány

za účelem provozování lékárny základního typu pod názvem Lékárna u koně (čl. 3

bod 3.1. nájemní smlouvy). V čl. 4 bodu 4.3. nájemní smlouvy se účastnice

dohodly, že žalovaná předá žalobkyni nebytové prostory ve stavu, v jakém se

nacházely ke dni uzavření nájemní smlouvy, a že žalobkyně si sama na vlastní

náklady zajistí stavební povolení, resp. povolení změny stavby před dokončením

a posléze nechá nebytové prostory zkolaudovat (pro sjednaný účel nájmu). Nájemné za užívání nebytových prostor účastnice sjednaly částkou 1,- Kč (plus

DPH) pro období od 1. února 2005 do 30. dubna 2005 a částkou 58.489,- Kč (plus

DPH) měsíčně pro období od 1. května 2005 (čl. 8 bod 8.2. odstavec první

nájemní smlouvy) a počínaje 1.

lednem 2006 se nájemné mělo každoročně zvyšovat

o míru inflace dosaženou v předchozím kalendářním roku uveřejněnou Českým

statistickým úřadem. Nájemné mělo být placeno v měsíčních platbách předem vždy

do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce, přičemž nájemné za období od 1. února 2005 do 30. dubna 2005 mělo být uhrazeno v hotovosti v den podpisu

nájemní smlouvy (čl. 8 bod 8.2. odstavce druhý, třetí a čtvrtý nájemní

smlouvy). Nájemní smlouva obsahovala také ujednání o způsobu výpočtu plateb za

služby související s nájmem nebytových prostor (čl. 9 nájemní smlouvy). Účastnice si v nájemní smlouvě rovněž ujednaly, že pro účely zajištění řádné

úhrady nájemného a služeb vloží žalobkyně na účet vedený u peněžního ústavu

vklad ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrad za služby,

„nejpozději ke dni kolaudace“ předá žalované potvrzení o vinkulaci uvedeného

vkladu v její prospěch na dobu určitou do konce příslušného kalendářního roku,

takové potvrzení jí bude předávat každý rok trvání nájemního poměru vždy

nejpozději do 15. listopadu předchozího kalendářního roku (čl. 8 body 8.4. a

8.5. nájemní smlouvy) a žalovaná bude oprávněna nechat si vinkulovaný vklad

peněžním ústavem vyplatit a použít ho na úhradu dluhů na nájemném či službách,

pokud bude žalobkyně s jejich zaplacením 10 dnů v prodlení (čl. 8 bod 8.6. nájemní smlouvy). Smlouva o nájmu nebytových prostor měla nabýt platnosti a

účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami (čl. 16 bod 16.9. nájemní

smlouvy). Kolaudačním rozhodnutím Úřadu městské části Praha 3 – odboru výstavby

ze dne 6. ledna 2006, č. j. OV/4894/05/Sav, které nabylo právní moci 11. ledna

2006, bylo povoleno užívání předmětných nebytových prostor jako lékárny. Dne 6. ledna 2006 žalobkyně uzavřela s HVB Bank Czech Republic a.s. (dále opět jen

„peněžní ústav“) dohodu o vinkulaci vkladu (dále jen „dohoda o vinkulaci

vkladu“), dohoda o vinkulaci vkladu byla uzavřena ve prospěch žalované na dobu

určitou do 31. prosince 2006 s účinností od právní moci rozhodnutí, jímž budou

předmětné nebytové prostory zkolaudovány jako lékárna, předmětem uvedené dohody

byl peněžní vklad ve výši 230.361,- Kč a výplata uvedeného peněžního vkladu

byla vázána (vinkulována) na pokyn žalované učiněný po předložení originálu

potvrzení o vinkulaci vkladu a tzv. dispozic k převodu částky vinkulovaného

vkladu. Žalobkyně nezaplatila žalované nájemné z nebytových prostor za období

od května 2005 do prosince 2005, žalovaná si následně nechala peněžním ústavem

vyplatit „z vinkulovaného vkladu“ částku 230.379,- Kč a tuto částku poté

„použila” k úhradě (části) dluhu žalobkyně na nájemném za uvedené období. Na

tomto skutkovém základě soud prvního stupně především dovodil, že smlouva o

nájmu nebytových prostor je absolutně neplatná podle § 39 zákona č. 40/1964

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“),

neboť v rozporu se zákonným příkazem (vyjádřeným v ustanovení § 76 odst. 1

tehdy účinného zákona č.

50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /

stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“)

užívat stavby jen na základě kolaudačního rozhodnutí byly jejím předmětem

nezkolaudované nebytové prostory. Rovněž dovodil, že za tohoto stavu je třeba

nároky účastnic z neplatné nájemní smlouvy vypořádat jako nároky z titulu

bezdůvodného obohacení podle § 457 obč. zák. Poté pokračoval, že záleželo-li

obohacení žalobkyně v užívání nebytových prostor, za které neplatila nájemné,

byla povinna poskytnout za ně žalované peněžitou náhradu (§ 458 odst. 1 obč. zák.), a to ve výši odpovídající nájemnému obvykle požadovanému v daném místě a

čase za užívání srovnatelných nebytových prostor. Následně uzavřel, že jelikož

vinkulovaný vklad, který žalovaná přijala od peněžního ústavu, nepochybně –

zejména s přihlédnutím k výši nájemného, jaká byla dohodnuta v nájemní smlouvě

– měl nižší majetkovou hodnotu než obohacení, jež žalobkyně získala užíváním

nebytových prostor v období od května 2005 do prosince 2005, není na místě

žalované uložit povinnost tento peněžitý vklad žalobkyni vrátit. Proto žalobu

na zaplacení žalované částky zamítl. K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne

27. května 2009, č. j. 19 Co 199/2009-249, citovaný rozsudek soudu prvního

stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastnic a vedlejšího

účastníka na straně žalobkyně. Odvolací soud – po zopakování důkazu nájemní smlouvou a doplnění dokazování v

odvolacím řízení přečtením kolaudačního rozhodnutí Úřadu městské části Praha 3

– odboru výstavby ze dne 18. srpna 2004, č. j. OV 3011/04/Sav, které nabylo

právní moci 19. srpna 2004 – vzal z provedených důkazů rovněž za zjištěno, že

citovaným kolaudačním rozhodnutím bylo povoleno užívání předmětných nebytových

prostor jako technické místnosti; jinak se ztotožnil se skutkovým stavem

zjištěným soudem prvního stupně. Na takto doplněném skutkovém základě – na

rozdíl od soudu prvního stupně – dovodil, že smlouva o nájmu nebytových prostor

ze dne 1. února 2005 není neplatná podle § 39 obč. zák. pro rozpor s

ustanovením § 76 odst. 1 stavebního zákona, jelikož jejím předmětem byly

zkolaudované nebytové prostory, byť tehdy ještě určené k užívání jako technická

místnost. Podle jeho názoru přitom nečiní nájemní smlouvu neplatnou ani

okolnost, že podle dohody účastnic měly být nebytové prostory stavebně upraveny

a rekolaudovány ke sjednanému účelu užívání (k provozování lékárny) až po

uzavření nájemní smlouvy, neboť takto se dohodnout jim umožňovalo ustanovení §

5 odst. 1 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve

znění účinném ke dni uzavření nájemní smlouvy (dále jen „zákon č. 116/1990

Sb.“). Vycházeje z uvedených právních názorů odvolací soud dovodil, že smlouva

o nájmu nebytových prostor – obsahující veškeré náležitosti předepsané

ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 116/1990 Sb. – je platná.

Uzavřel, že

nezaplatila-li žalobkyně nájemné za užívání nebytových prostor v období od

května 2005 do prosince 2005, byla žalovaná oprávněna čerpat vinkulovaný vklad

a „použít“ ho k úhradě svých pohledávek na nájemném, neboť za uvedené období

byla žalobkyně v prodlení s placením nájemného déle než 10 dnů (čl. 8 bod 8.6. nájemní smlouvy). Dodal, že na uvedených závěrech nemůže nic změnit okolnost,

že žalovaná „veškeré peněžité pohledávky ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor

uzavřené … dne 1. 2. 2005“ zastavila České spořitelně, a.s. Za této situace

rozsudek soudu prvního stupně jako věcně správný potvrdil.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jehož přípustnost

opřela o ustanovení § 237 odst. 1 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (dále jen

„o.s.ř.“). Uplatněné dovolací námitky podřadila pod dovolací důvody podle §

241a odst. 2 písm. a/ a b/ o.s.ř. V dovolání – s odkazem na tam uvedená

ujednání nájemní smlouvy – především namítla, že smlouva o nájmu nebytových

prostor nabyla účinnosti až „právní mocí kolaudace, tedy dnem 11. 1. 2006“;

teprve od tohoto okamžiku tedy měla žalovaná možnost účtovat si nájemné z

nebytových prostor a úhrady za služby. Vyjádřila přesvědčení, že odvolací soud

tak nesprávně posunul vznik právního vztahu nájmu nebytových prostor k okamžiku

podpisu nájemní smlouvy. Dále uvedla, že podle § 3 zákona č. 116/1990 Sb. musel

být ve smlouvě o nájmu nebytových prostor sjednán účel, ke kterému mají

přenechané nebytové prostory sloužit, a že tento účel vyplývá především z

kolaudačního rozhodnutí. Měla přitom za to, že ustanovení § 3 zákona č. 116/1990 Sb. není ustanovení dispozitivního charakteru, a že proto není možné

„respektovat“ dohodu, podle níž měly být nebytové prostory stavebně upraveny a

rekolaudovány ke sjednanému účelu užívání (k provozování lékárny) teprve po

uzavření nájemní smlouvy, jak naznačoval odvolací soud. Podle jejího mínění i z

tohoto důvodu nemohl nájemní poměr k nebytovým prostorám vzniknout před jejich

kolaudací ke smluvenému účelu užívání. V této souvislosti odvolacímu soudu

vytkla, že odůvodnění jeho rozsudku je „rozporné a nesrozumitelné“, protože se

nevyjadřuje k „zásadní otázce účelu užívání nebytových prostor, který mohl

nastat až po kolaudaci pronajatých nebytových prostor“. Rovněž namítla, že je

neplatné ujednání nájemní smlouvy, podle něhož měla v době od 1. února 2005 do

30. dubna 2005 platit za užívání nebytových prostor nájemné v symbolické částce

1,- Kč, neboť obchází „požadavek zákona na úplatnost nájemního vztahu“. Následně soudům obou stupňů vytkla, že nepřihlédly ke skutečnosti, že jí

žalovaná oznámila zastavení veškerých peněžitých pohledávek z nájemní smlouvy

zástavnímu věřiteli – České spořitelně, a.s. V důsledku toho totiž žalovaná –

podle jejího názoru – pozbyla oprávnění „k inkasu vinkulované (žalované) částky

na … neuhrazený dluh na nájemném za rok 2005“, neboť je-li zástavou pohledávka,

je poddlužník povinen splnit svůj dluh po splatnosti (o nějž jde i v daném

sporu) přímo zástavnímu věřiteli (§ 167 odst. 1 obč. zák.). Navrhla, aby

dovolací soud zrušil rozsudky soudů obou stupňů a věc vrátil k dalšímu řízení

soudu prvního stupně. Žalovaná ve vyjádření k dovolání zastávala stanovisko, že dovolání není

přípustné, vyvracela správnost uplatněných dovolacích námitek a navrhla, aby

dovolání bylo odmítnuto, popřípadě zamítnuto. Podle čl. II bodu 12 věty první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další

související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným

(vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1.

červencem

2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li

napadené rozhodnutí vydáno dne 27. května 2009, Nejvyšší soud České republiky

jako soud dovolací dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963

Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009

Sb. (dále opět jen „o.s.ř.”). Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou –

účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), za splnění podmínky povinného

advokátního zastoupení dovolatelky (§ 241 odst. 1 a 4 o.s.ř.). Poté se Nejvyšší soud zabýval otázkou přípustnosti dovolání, neboť toliko z

podnětu dovolání, které je přípustné, může být přezkoumána správnost napadeného

rozhodnutí z hlediska uplatněných (způsobilých) dovolacích důvodů. Přípustnost dovolání proti rozsudku odvolacího soudu je upravena v ustanovení §

237 o.s.ř.

Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, jímž byl změněn rozsudek

soudu prvního stupně ve věci samé (§ 237 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.). Přípustnost

dovolání proti měnícímu rozsudku je založena na zásadě diformity

(nesouhlasnosti) rozhodnutí odvolacího soudu a soudu prvního stupně. O

nesouhlasná rozhodnutí jde tehdy, jestliže okolnosti významné pro rozhodnutí ve

věci byly posouzeny soudy obou stupňů rozdílně, takže práva a povinnosti

stanovené účastníkům těmito rozhodnutími jsou podle jejich závěrů odlišné. Pro

závěr, že rozsudek odvolacího soudu je rozsudkem měnícím, není rozhodující to,

jak odvolací soud formuloval rozsudečný výrok či uvedl-li v odůvodnění

rozsudku, že postupoval podle § 219 o.s.ř. nebo podle § 220 o.s.ř. Rozhodujícím

hlediskem není ani to, zda odvolací soud považoval rozhodnutí soudu prvního

stupně za věcně správné nebo nesprávné, nýbrž to, zda posoudil práva a

povinnosti v právních vztazích účastníků po obsahové stránce jinak (odlišně)

než soud prvního stupně. Odlišností se přitom nemyslí rozdílné právní

posouzení, pokud nemělo vliv na obsah práv a povinností účastníků, ale jen

takový závěr, který rozdílně konstituuje nebo deklaruje práva účastníků (srov. též rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. dubna 1998, sp. zn. 2 Cdon 931/97, uveřejněné pod č. 52 v sešitě č. 9 z roku 1999 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek, popř. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne

30. listopadu 1999, sp. zn. 20 Cdo 1655/99). V projednávaném případě odvolací soud neposoudil práva a povinnosti účastníků

řízení jinak než soud prvního stupně; jeho odlišný názor na otázku platnosti

nájemní smlouvy neměl v konečném důsledku vliv na obsah práv a povinností

účastnic řízení, byl-li zamítavý rozsudek soudu prvního stupně potvrzen. Z

tohoto důvodu nemůže jít o nesouhlasná rozhodnutí ve smyslu § 237 odst. 1 písm. a/ o.s.ř. Protože napadený rozsudek je rozsudkem potvrzujícím (jak nakonec

vyplývá i z formálního označení jeho výrokové části), nemůže být dovolání

přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a/ o.s.ř., jak se dovolatelka mylně

domnívá. Přípustnost dovolání však nevyplývá ani z ustanovení § 237 odst. 1 písm. b/

o.s.ř.; rozsudek soudu prvního stupně, potvrzený napadeným rozsudkem, byl totiž

jeho prvním rozhodnutím ve věci. Následně se dovolací soud zabýval přípustností dovolání podle § 237 odst. 1

písm. c/ o.s.ř. Je-li přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř. spjata se závěrem o zásadním významu rozsudku po stránce právní, pak také

dovolací přezkum se otevírá pouze pro posouzení otázek právních a způsobilým

dovolacím důvodem je proto v tomto případě zásadně jen důvod podle § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř., jehož prostřednictvím lze namítat, že rozhodnutí spočívá na

nesprávném právním posouzení věci; není jím naopak důvod, kterým lze vytýkat

nesprávnost skutkových zjištění (§ 241a odst. 3 o.s.ř.). Právním posouzením je činnost soudu, při níž aplikuje konkrétní právní normu na

zjištěný skutkový stav, tedy z učiněných skutkových zjištění dovozuje, jaká

mají účastníci podle příslušného právního předpisu práva a povinnosti.

Zjišťuje-

li soud obsah smlouvy, a to i pomocí výkladu projevů vůle, jde o skutkové

zjištění (srov. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. října 1999, sp. zn. 2 Cdon 1548/97, uveřejněného pod č. 73 v sešitě č. 10 z

roku 2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dále např. rozsudků ze dne

31. ledna 2001, sp. zn. 20 Cdo 1145/99, ze dne 19. července 2001, sp. zn. 20

Cdo 2187/99, a ze dne 31. října 2001, sp. zn. 20 Cdo 2900/99, uveřejněného pod

č. 46 v sešitě č. 3 z roku 2002 časopisu Soudní judikatura, a usnesení ze dne

31. října 2002, sp. zn. 20 Cdo 2196/2001, ze dne 5. prosince 2002, sp. zn. 26

Cdo 1792/2002, ze dne 25. září 2003, sp. zn. 26 Cdo 1682/2003, ze dne 25. března 2004, sp. zn. 20 Cdo 261/2003, ze dne 27. května 2004, sp. zn. 20 Cdo

473/2003, a ze dne 7. října 2004, sp. zn. 26 Cdo 1881/2003). Otázka, k čemu

směřovala vůle účastnic projevená v nájemní smlouvě, je proto otázkou skutkovou. Zpochybnila-li tedy dovolatelka správnost právního názoru, že byla povinna

platit sjednané nájemné i v době od května 2005 do prosince 2005, tj. i před

tím, než bylo pravomocným kolaudačním rozhodnutím povoleno užívání předmětných

nebytových prostor jako lékárny, poukazem na to, co bylo obsahem nájemní

smlouvy a vůle v ní projevené a jak měla být tato vůle interpretována, napadla

– za použití dovolacího důvodu podle § 241a odst. 3 o.s.ř. – správnost

skutkového (nikoliv právního) závěru odvolacího soudu. Již na tomto místě je zapotřebí zdůraznit, že zásadně právně významná nemůže

být právní otázka, zda zástavní dlužník je oprávněn přijmout od poddlužníka

plnění poskytnuté za účelem uspokojení účinně zastavené pohledávky po

splatnosti (kteroužto otázku dovolatelka – za použití dovolacího důvodu podle §

241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř. – nastolila k dovolacímu přezkumu). Je tomu tak

proto, že na řešení uvedené otázky napadené rozhodnutí nespočívá. Napadené rozhodnutí odvolacího soudu je však založeno rovněž na (předběžném)

právním názoru, že smlouva o nájmu nebytových prostor je platná. Správnost

uvedeného právního názoru dovolatelka zpochybnila – prostřednictvím způsobilého

dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř. – jednak dovolací

námitkou, že je neplatné ujednání nájemní smlouvy, podle něhož měla v době od

1. února 2005 do 30. dubna 2005 platit za užívání nebytových prostor nájemné v

symbolické částce 1,- Kč, neboť obchází „požadavek zákona na úplatnost

nájemního vztahu“ (dále jen „první dovolací námitka“), a jednak dovolací

námitkou, že není-li ustanovení § 3 zákona č. 116/1990 Sb. ustanovením

dispozitivního charakteru, není možné „respektovat“ dohodu, podle které měly

být nebytové prostory stavebně upraveny a rekolaudovány ke sjednanému účelu

užívání (k provozování lékárny) teprve po uzavření nájemní smlouvy (dále jen

„druhá dovolací námitka“). Dovolací soud zastává názor, že zásadně právně významná nemůže být otázka

nastolená první dovolací námitkou, tj.

otázka neplatnosti nájemní smlouvy

(ujednání o nájemném) pro obcházení požadavku úplatnosti nájemního vztahu; tuto

otázku totiž odvolací soud vyřešil (byť nikoli výslovně) v souladu s názory

zaujímanými v ustálené soudní praxi na vymezení definičních znaků nájemní

smlouvy. Již v rozhodnutí ze dne 18. října 2001, sp. zn. 28 Cdo 1603/2001, uveřejněném

pod C 793 v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, Nejvyšší soud České republiky

vyložil (srov. odůvodnění citovaného rozhodnutí), že obecné vymezení nájemní

smlouvy (§ 663 obč. zák.) definuje nájemní smlouvu jako závazkový úplatný vztah

mezi pronajímatelem a nájemcem, v němž pronajímatel přenechává za úplatu

nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky. K uvedené definici nájemní smlouvy se Nejvyšší soud přihlásil také v rozsudku

ze dne 14. dubna 2011, sp. zn. 26 Cdo 2715/2010, v němž rovněž dovodil, že

úplatnost právního vztahu nájmu vyplývá z minimálního (nezbytného) obsahu

nájemní smlouvy, na němž se smluvní strany musí shodnout, aby nájemní smlouva

vůbec vznikla (aby šlo o smlouvu nájemní), a že tedy jde o definiční znak

nájemní smlouvy, který tuto smlouvu charakterizuje jako smlouvu úplatnou a

odlišuje ji tak od smluv bezúplatných, především od smlouvy o výpůjčce. V

návaznosti na to se pak Nejvyšší soud v odůvodnění citovaného rozsudku vyjádřil

v tom smyslu, že je zapotřebí rozlišovat mezi otázkou, jakému smluvnímu typu

odpovídá projev vůle obsažený v konkrétní smlouvě, a otázkou, zda tento projev

vůle vyhovuje (speciálním) náležitostem kladeným na daný smluvní typ. Posléze

uvedená otázka totiž může být zodpovězena až poté, co smlouva již byla

podřazena příslušnému smluvnímu typu. Od zmíněných právních názorů, které dovolací soud sdílí i v souzené věci, se

odvolací soud při řešení otázky (ne)platnosti nájemní smlouvy neodchýlil, pokud

ji pokládal za platnou. Je tomu tak proto, že uvažovat o neplatnosti nájemní

smlouvy pro obcházení úplatnosti tohoto smluvního typu je – vzhledem k tomu, co

je uvedeno v předchozím odstavci odůvodnění tohoto rozhodnutí – pojmově

vyloučeno. Dovolací soud však dospěl k závěru, že napadenému potvrzujícímu rozhodnutí lze

přisoudit zásadní právní význam pro řešení otázky neplatnosti smlouvy o nájmu

nebytových prostor z pohledu druhé dovolací námitky, byť okolnost, že nebytové

prostory měly být ke smluvenému účelu užívání teprve stavebně upraveny a

následně zkolaudovány, dovolatelka považovala za příčinu poněkud jiného –

nicméně v konečném důsledku stejného – právního následku (tj. že nemohl platně

vzniknout nájemní poměr k nebytovým prostorám, jež nebyly stavebně určeny ke

smluvenému účelu užívání). Uvedenou otázku totiž odvolací soud vyřešil v

rozporu s ustálenou judikaturou dovolacího soudu. Je-li podle závěru dovolacího

soudu napadené rozhodnutí zásadně právně významné, stává se tím dovolání – pro

řešení zmíněné otázky – přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř. Podle § 242 odst. 1 a 3 o.s.ř.

dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího

soudu v rozsahu, ve kterém byl jeho výrok napaden; přitom je vázán uplatněnými

dovolacími důvody včetně toho, jak je dovolatel obsahově vymezil. Z ustanovení

§ 242 odst. 3 věty druhé o.s.ř. vyplývá povinnost dovolacího soudu přihlédnout

k vadám řízení uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a/ a b/ a § 229

odst. 3 o.s.ř. (existence uvedených vad tvrzena nebyla a tyto vady nevyplynuly

ani z obsahu spisu), jakož i k tzv. jiným vadám řízení, které mohly mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 241a odst. 2 písm. a/ o.s.ř.). Posléze

uvedenou vadu dovolatelka v dovolání – s přihlédnutím k jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) – uplatnila námitkou, že odůvodnění napadeného rozsudku je „rozporné

a nesrozumitelné“. Ve vztahu k této dovolací námitce dovolací soud uvádí, že napadené rozhodnutí

vyhovuje požadavkům kladeným na odůvodnění rozsudku odvolacího soudu, jež

vyplývají z přiměřené aplikace § 157 odst. 2 o.s.ř. (viz § 211 o.s.ř.). Dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a/ o.s.ř. tudíž nebyl užit

opodstatněně. Protože jiné vady řízení ve smyslu § 241a odst. 2 písm. a/ o.s.ř. dovolatelka –

opět s přihlédnutím k obsahu dovolání – nenamítla (její dovolací námitky

uplatněné s odkazem na citované ustanovení jsou podřaditelné pod dovolací důvod

podle § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.) a ani z obsahu spisu nevyplynuly, zabýval

se dovolací soud správností napadeného rozhodnutí z hlediska uplatněného

dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř., jehož prostřednictvím

lze odvolacímu soudu vytknout, že jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném právním

posouzení věci. Právní posouzení věci je nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc podle

právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice

správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně

aplikoval. Dovolací soud – s přihlédnutím k charakteru uplatněných dovolacích námitek – už

na tomto místě konstatuje, že absolutní neplatnost právního úkonu působí přímo

ze zákona (ex lege) a od počátku (ex tunc), takže subjektivní občanská práva a

občanskoprávní povinnosti z takového úkonu vůbec nevzniknou. Absolutní

neplatnosti se může dovolat ten, kdo jako dotčený má na tom právní zájem. Soud

přihlíží k absolutní neplatnosti právního úkonu i bez návrhu, tj. z úřední

povinnosti (srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. října

2006, sp. zn. 26 Cdo 2064/2006). Absolutní neplatnost právního úkonu jako

důsledek skutečnosti, že právní úkon je v rozporu se zákonem, nemůže být

odvrácena ani za použití § 3 odst. 1 obč. zák. (srov. rozsudek Nejvyššího soudu

České republiky ze dne 27. února 2001, sp. zn. 26 Cdo 586/99, uveřejněný pod č. 23 v sešitě č. 2 ročníku 2002 časopisu Soudní judikatura). Podle § 3 odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových

prostor, ve znění před změnou provedenou s účinností od 19. října 2005 zákonem

č. 360/2005 Sb. (dále opět jen „zákon č.

116/1990 Sb.“), nebytové prostory se

pronajímají k účelům, ke kterým jsou stavebně určeny (v poznámce pod čarou k

tomuto ustanovení je uveden odkaz na ustanovení § 85 odst. 1 v té době účinného

zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/ –

dále opět jen „stavební zákon“). V soudní praxi (srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu České republiky z 17. října 2001, sp. zn. 26 Cdo 938/2000, z 19. srpna 2002, sp. zn. 26 Cdo

1148/2000, ze 4. února 2004, sp. zn. 26 Cdo 809/2002, z 31. srpna 2004, sp. zn. 28 Cdo 2040/2003, z 31. ledna 2006, sp. zn. 28 Cdo 1528/2005) je dlouhodobě

zastáván názor, že požadavek souladu mezi stavebním určením pronajatých prostor

a účelem nájmu, jak byl sjednán v nájemní smlouvě (§ 3 odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb.), vyžadoval zákon (zákon č. 116/1990 Sb., ve znění před změnou

provedenou s účinností od 19. října 2005) ve všech případech pronájmu

nebytových prostor. Již v rozsudku ze dne 30. ledna 2002, sp. zn. 30 Cdo

1306/2001, uveřejněném pod C 998 v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu,

vyslovil Nejvyšší soud názor, že ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb. nedovolovalo uzavírat nájemní smlouvy u nebytových prostor k jinému účelu, než

ke kterému byly stavebně určeny (k tomu srov. rovněž usnesení Nejvyššího soudu

z 22. února 2007, sp. zn. 28 Cdo 161/2007 /ústavní stížnost proti tomuto

usnesení byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu České republiky z 3. dubna

2008, sp. zn. I. ÚS 1155/2007/, a z 3. června 2009, sp. zn. 26 Cdo 2849/2008, a

dále např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. února 2011, sp. zn. 26 Cdo

193/2010). Smlouvu o nájmu nebytových prostor tak bylo možné platně uzavřít jen

ohledně takových prostor, které byly ve smyslu § 85 odst. 1 stavebního zákona

určeny jako nebytové prostory kolaudačním rozhodnutím, případně stavebním

povolením, a to jen k účelu, který byl v takovém rozhodnutí nebo povolení

stanoven (srov. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu z 31. srpna 2004, sp. zn. 28 Cdo 2040/2003). V projednávaném případě byla součástí zjištěného skutkového stavu (v daném

případě nezpochybnitelného prostřednictvím dovolacího důvodu podle § 241a odst. 3 o.s.ř.) rovněž zjištění, že kolaudačním rozhodnutím Úřadu městské části Praha

3 – odboru výstavby ze dne 18. srpna 2004, č. j. OV 3011/04/Sav, které nabylo

právní moci 19. srpna 2004, bylo povoleno užívání předmětných nebytových

prostor jako technické místnosti, že podle smlouvy o nájmu nebytových prostor

(uzavřené dne 1. února 2005) měly být nebytové prostory užívány za účelem

provozování lékárny základního typu pod názvem Lékárna u koně (čl. 3 bod 3.1. nájemní smlouvy), že účastnice se v čl. 4 bodu 4.3. nájemní smlouvy dohodly, že

žalovaná předá žalobkyni nebytové prostory ve stavu, v jakém se nacházely ke

dni uzavření nájemní smlouvy a žalobkyně si sama na vlastní náklady zajistí

stavební povolení, resp. povolení změny stavby před dokončením a posléze nechá

nebytové prostory zkolaudovat (pro sjednaný účel nájmu), a že užívání

předmětných nebytových prostor jako lékárny bylo povoleno kolaudačním

rozhodnutím Úřadu městské části Praha 3 – odboru výstavby ze dne 6.

ledna 2006,

č. j. OV/4894/05/Sav, které nabylo právní moci 11. ledna 2006. Z uvedeného vyplývá, že předmětné nebytové prostory měly (a musely) být ke

sjednanému účelu užívání teprve stavebně upraveny a následně zkolaudovány. Smlouva o nájmu nebytových prostor je proto absolutně neplatná podle § 39 obč. zák. pro rozpor se zákonem, konkrétně s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb., neboť nebytové prostory byly na základě uvedené smlouvy pronajaty

k účelům (k provozování lékárny), ke kterým nebyly v době jejího uzavření

stavebně určeny (v té době měly sloužit jako technická místnost). Za této

situace nemohla nájemní smlouva – a to ani po kolaudaci nebytových prostor ke

smluvenému účelu užívání – platně založit nájemní poměr mezi účastnicemi k

předmětným nebytovým prostorám; z nájemní smlouvy proto nemohly vůbec vzniknout

subjektivní práva a povinnosti. Pro úplnost zbývá dodat, že dohodu účastnic

obsaženou v čl. 4 bodu 4.3. nájemní smlouvy nebylo možné – v poměrech právní

úpravy obsažené v zákoně č. 116/1990 Sb. ve znění účinném do 18. října 2005 –

hodnotit jako dohodu dovolenou ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 116/1990 Sb. Již ze systematiky zákona č. 116/1990 Sb. totiž vyplývá, že ustanovení § 5

odst. 1 (marginální rubrika “Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce“)

upravuje práva a povinnosti subjektů nájemního vztahu založeného nájemní

smlouvou. V daném případě však nájemní poměr mezi účastnicemi platně založen

nebyl, a už proto je aplikace uvedeného ustanovení vyloučena. Pro úplnost zbývá

dodat, že byť uvedené ustanovení připouštělo, že předmět nájmu nemusí být

nájemci odevzdán ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu nájmu, nelze z něj

dovozovat, že nebytové prostory by bylo možné pronajímat k účelům jiným, než ke

kterým byly stavebně určeny; je tomu tak proto, že účel nájmu musel být vždy v

souladu se stavebním určením nebytových prostor, jak to vyplývalo z ustanovení

§ 3 odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb. V opačném případě by se kogentní ustanovení

§ 3 odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb. stalo zcela nadbytečným (srov. odůvodnění

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. února 2011, sp. zn. 26 Cdo 193/2010). Lze

uzavřít, že dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř. byl užit

opodstatněně. Napadený rozsudek není tedy z hlediska uplatněného dovolacího důvodu podle §

241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř. a jeho obsahové konkretizace správný. Nejvyšší

soud ho proto podle § 243b odst. 2 věty za středníkem o.s.ř. zrušil a podle §

243b odst. 3 věty první o.s.ř. vrátil věc odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud závazný. V novém rozhodnutí

o věci rozhodne soud o náhradě nákladů řízení, včetně řízení dovolacího (§ 243d

odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. prosince 2011

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu