Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

27 Cdo 4296/2018

ze dne 2020-10-20
ECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.4296.2018.1

27 Cdo 4296/2018-171

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka

Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci

žalobkyně H., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupené JUDr.

Vladimírem Dvořáčkem, advokátem, se sídlem v Praze 8, Sokolovská 32/22, PSČ 186

00, proti žalovanému M. M., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Michalem

Bedrnou, advokátem, se sídlem v Praze 6, Eliášova 922/21, PSČ 160 00, o

zaplacení 15.000.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod

sp. zn. 72 Cm 136/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v

Praze ze dne 19. 4. 2018, č. j. 8 Cmo 178/2016-127, takto:

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 4. 2018, č. j. 8 Cmo 178/2016-127,

jakož i rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2016, č. j. 72 Cm

136/2013-94, se ruší a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

[1] Žalobou doručenou Městskému soudu v Praze dne 3. 5. 2013 se

žalobkyně domáhá na žalovaném zaplacení 15.000.000 Kč s příslušenstvím.

Žalovaný jako člen představenstva žalobkyně měl dne 4. 12. 2009 jménem

žalobkyně uzavřít se společností L., identifikační číslo osoby XY (dále též jen

„L.“), dohodu o ukončení smlouvy o zajištění hypotečního financování ze dne 4.

9. 2006, a to bez vědomí a souhlasu ostatních členů představenstva a dozorčí

rady. V dohodě se za žalobkyni vzdal veškerých nároků ze smlouvy vzniklých,

konkrétně pohledávek na zaplacení smluvní pokuty a finanční kompenzace ve výši

32.930.000 Kč, aniž žalobkyně za takové vzdání se práv obdržela jakékoliv

plnění. Tím žalobkyni způsobil škodu spočívající v zániku uvedených

pohledávek.

[2] Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 31. 3. 2016, č. j. 72 Cm

136/2013-94, žalobu zamítl (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok

II.). [3] Soud prvního stupně vyšel z toho, že:

1) Žalovaný byl od 28. 8. 2009 do 3. 12. 2010 spolu s M. R. a s O. R. členem představenstva žalobkyně. 2) Žalobkyně a L. uzavřely dne 4. 9. 2006 smlouvu o zajištění

hypotečního financování (dále též jen „smlouva“), a to na dobu pěti let bez

možnosti výpovědi. 3) V preambuli smlouvy je uvedeno, že L. je realitní společnost, která

se mimo jiné zabývá nákupem a prodejem nemovitostí a zprostředkováním nákupu a

prodeje nemovitostí a v souvislosti s touto činností rovněž zprostředkovává

zajištění financování koupě nemovitostí prostřednictvím hypotečního makléře. Žalobkyně je na základě mandátních a obdobných smluv smluvním partnerem 11

hypotečních bank a 4 stavebních spořitelen, a je proto oprávněna pro tyto

smluvní partnery získávat zájemce pro sjednání a uzavření smluv o poskytnutí

hypotečního úvěru a poskytnout jim finanční poradenství a propočty bonity pro

získání úvěru. 4) V článku 1 smlouvy se žalobkyně zavázala zajišťovat přípravu a

realizaci hypotečních úvěrů pro hypoteční klienty a další služby ve smlouvě

uvedené. 5) Podle článku 3.2 smlouvy poruší-li L. svůj závazek, že po dobu trvání

smlouvy bude pro veškeré hypoteční klienty k financování koupě nemovitostí

využívat výhradně služeb žalobkyně, zavazuje se zaplatit žalobkyni smluvní

pokutu ve výši 5.000.000 Kč se splatností 10 dnů ode dne doručení výzvy. 6) Podle článku 4.1 smlouvy bude žalobkyně provádět činnosti bez nároku

na odměnu či nároku na úhradu jakýchkoli nákladů ze strany L. 7) Podle článku 4.2 smlouvy doporučí-li L. hypoteční klienty třetí

straně, má žalobkyně nárok na smluvní pokutu ve výši násobku 30.000 Kč a čísla,

které se bude rovnat počtu všech hypotečních klientů v projektech zmenšenému o

počet jednotek v projektech, pro které žalobkyně zajistila hypoteční úvěr. 8) V článku 5.2 smlouvy se strany dohodly na smluvní pokutě ve výši

100.000 Kč pro případ, že L. použije autorské dílo žalobkyně bez předchozího

písemného souhlasu žalobkyně. 9) Dne 7. 9. 2007 uzavřely strany dodatek č. 1 ke smlouvě, podle něhož

se smlouva uzavírá na dobu 1 roku od jejího uzavření, a pokud nebude

vypovězena, prodlužuje se její platnost o další rok, a to i opakovně. Smlouvu

je možné vypovědět, a to i bez uvedení důvodu, s třicetidenní výpovědní dobou. 10) Dne 1. 10. 2008 uzavřely strany dodatek č. 2 ke smlouvě, v němž se

dohodly na marketingovém produktu „L. hypotéka“ výlučně pro klienty L. 11) Dne 4. 12. 2009 uzavřela žalobkyně, jednající žalovaným jako členem

představenstva, a L., jednající J. S. jako předsedkyní představenstva, dohodu o

ukončení smlouvy (dále též jen „dohoda I“). 12) V článku II. bodu 1 dohody I smluvní strany shodně konstatují, že

„veškeré nároky a závazky vyplývající pro kteréhokoliv z účastníků dohody ze

smlouvy o zajištění hypotečního financování jsou ke dni podpisu dohody

vyrovnány, jako jsou splněna ke dni podpisu dohody i veškerá práva a povinnosti

vyplývající pro kteréhokoliv z účastníků dohody ze smlouvy o zajištění

hypotečního financování“.

Dále strany konstatují, že jakákoli další případná

spolupráce bude probíhat pouze na základě samostatně uzavřených smluv pro

jednotlivá konkrétní plnění. 13) Podle zápisu ze zasedání představenstva žalobkyně ze dne 17. 3. 2010

se zasedání účastnili M. R., O. R. a žalovaný. V bodu 2 zápisu žalovaný

informoval, že nejednal s žádným partnerem, ani neuzavřel s žádným partnerem

jakoukoli dohodu. 14) Dopisem ze dne 20. 9. 2010 žalobkyně vyzvala L. k zaplacení

smluvních pokut v celkové výši 32.930.000 Kč, a to smluvní pokuty ve výši

5.000.000 Kč za porušení článku 3.2 smlouvy, finanční kompenzace ve výši

27.630.000 Kč podle článku 4.2 smlouvy a smluvní pokuty ve výši 300.000 Kč

podle článku 5.2 smlouvy (dále též jen „pohledávky“). Výzva byla doručena L. dne 21. 9. 2010. 15) Dne 16. 11. 2010 uzavřely žalobkyně a L. dohodu o vypořádání

vzájemných práv a povinností (dále též jen „dohoda II“), kterou za žalobkyni

podepsali M. R. jako předseda představenstva a žalovaný jako člen

představenstva. 16) V článku II. bodu 4 dohody II žalobkyně prohlašuje, že „pohledávky

nikdy platně nevznikly a rovněž ke dni podpisu dohody neexistuje žádná jiná

pohledávka ze smlouvy o zajištění hypotečního financování“. [4] Na takto ustaveném základu soud konstatoval, že žalobkyně požaduje

náhradu škody „ve formě pohledávky“, která by jí vznikla za L., kdyby tato za

trvání smlouvy porušila články 3.2, 4.2 a 5.2 smlouvy. Smlouva však byla

ukončena dohodou I ke dni 4. 12. 2009. Lze předpokládat, že pokud by nedošlo k

ukončení smlouvy, L. by podle ní i nadále plnila, tj. neporušila by exkluzivitu

ani autorská práva. Jde-li o výnosy z dohodnutých obchodů, pokládal soud tuto

otázku za hypotetickou, „neboť nikde není prokázáno, kolik by takových

hypotečních úvěrů s potenciálními klienty v daném období uzavřela, navíc by se

jednalo o provize od jednotlivých hypotečních bank, nikoli od L.“. [5] Soud uzavřel, že „žádná škoda jako taková v účetnictví žalobkyně

nevznikla (žalobkyně to ani netvrdila), neboť vztahy s L. byly zcela narovnány

oběma dohodami“. Samotný fakt, že žalobkyně začala vymáhat škodu na žalovaném

až po téměř třech letech po ukončení spolupráce s L., se soudu jevil

„podivným“. Vznikla-li žalobkyni nějaká škoda, bylo podle soudu její povinností

„vymáhat na žalovaném s péčí řádného hospodáře škodu dřív a v celém rozsahu,

řádně a prokazatelně vyčíslenou“. Nadto žalobkyně ani netvrdila, jaké konkrétní

povinnosti žalovaný při výkonu své funkce člena představenstva porušil. [6] Vrchní soud v Praze k odvolání žalobkyně v záhlaví označeným

rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o

náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok). [7] Odvolací soud uvedl, že z hlediska jeho rozhodování nebylo významné

„ne zcela přesné konstatování“ soudu prvního stupně, podle kterého žalobkyně

požaduje „nahradit škodu v podobě toho, co by v případě porušení smlouvy musela

zaplatit L. na smluvních pokutách a kompenzacích“.

Odvolacímu soudu bylo

zřejmé, že soud prvního stupně vycházel z tvrzení žalobkyně, podle něhož jí

„nárok na peněžité plnění z titulu úhrady smluvní pokuty a kompenzací“ měl

vzniknout již před uzavřením dohody I, přičemž po uzavření dohody I vymožení

jakýchkoli nároků vyplývajících ze smlouvy nebylo možné z důvodu svévolného

narovnání vzájemných nároků žalovaným obsaženého v dohodě I. [8] Odvolací soud učinil dílčí závěr, podle něhož jednání žalovaného

spočívající v uzavření dohody I za žalobkyni bez předchozího projednání s

ostatními členy představenstva sice vykazuje formální znaky jednání v rozporu s

péčí řádného hospodáře, avšak takové jednání nelze považovat za protiprávní za

situace, kdy je s odstupem času žalobkyně schválila v dohodě II. „Jiná by byla

situace, jestliže by se žalobkyně takovéto jednání žalovaného, o němž tvrdila,

že je jednáním excesivním, snažila jednostranně, případně smluvně, napravit.“

[9] Dohoda II byla podle odvolacího soudu uzavřena s vědomím

představenstva žalobkyně, neboť její uzavření stvrdil svým podpisem M. R. jako

předseda představenstva. Žalobkyně v dohodě II „zhojila“ předchozí jednání

žalovaného, které předtím považovala za „exces“, a vyjádřila vůli být tímto

jednáním vázána. V dohodě II žalobkyně uvedla, že v minulosti pohledávky

evidovala, ale stalo se tak pouze v důsledku administrativní chyby. Proto ani

výzva ze dne 20. 9. 2010 k plnění neexistujících pohledávek nemá schopnost

přivodit „tímto právním jednáním (výzvou)“ zamýšlené právní následky. [10] Odvolací soud měl rovněž za to, že pohledávky „v minulosti z důvodu

jejich nevyúčtování a nepožadování po L. nedospěly“ a na základě dohody II ani

„v budoucnu dospět nemohou“. Žalobkyně tak podle odvolacího soudu sama

„navodila stav nevymahatelnosti jí tvrzeného nároku“. Takový stav „navozený

jednáním právnické nebo fyzické osoby nelze považovat za újmu na majetku této

osoby, jejíž majetek se v důsledku tohoto jejího jednání v budoucnu nezvětší,

ačkoli by se tak při obvyklém průběhu událostí stát mělo, jestliže uvedená

osoba toto své jednání k vlastní škodě není schopna zpochybnit a dokonce, jak

se stalo v projednávaném případě, dodatečně tato osoba souhlasila se svým

předchozím jednáním majícím za následek nevymahatelnost takovéhoto jejího

tvrzeného nároku“. [11] Odvolací soud se zabýval rovněž žalobkyní tvrzenou tísní M. R. při

sjednávání dohody II. a uzavřel, že nešlo o psychické donucení M. R. k tomuto

právnímu jednání, ale mohlo se jednat o stav tísně spočívající v tom, že

neuzavřením dohody II by v obchodních vztazích žalobkyně mohlo dojít „k

ovlivnění další obchodní transakce představované převody cenných papírů“. Taková skutečnost by podle odvolacího soudu mohla být pouze důvodem pro

odstoupení od smlouvy podle § 49 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve

znění účinném do 31. 12. 2013 (dále též jen „obč. zák.“), nikoliv pro vyslovení

absolutní neplatnosti dohody II pro nedostatek svobody podle § 37 odst. 1 obč. zák. Použití ustanovení § 49 obč. zák. v obchodních závazkových vztazích však

vylučuje § 267 odst. 2 zákona č.

513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění

účinném do 31. 12. 2013 (dále též jen „obch. zák.“). [12] Odvolací soud na základě shora uvedeného uzavřel, že žalobkyně

neprokázala „současné naplnění všech znaků skutkové podstaty odpovědnosti

žalovaného k náhradě tvrzené škody“.

[13] Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jehož

přípustnost opírá o § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále

též jen „o. s. ř.“), majíc za to, že odvolací soud nerespektoval ustálenou

rozhodovací praxi Nejvyššího soudu týkající se výkladu § 118a odst. 1 a 3, §

120 a § 219a odst. 1 písm. b) o. s. ř., § 37 odst. 1 obč. zák. a § 266 obch. zák. Dovolatelka dále v dovolání otevírá (v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu

dosud neřešenou) otázku, „nakolik může následně uzavřená dohoda (zde dohoda II)

mezi dvěma právnickými osobami, z nichž jedné byla členem jejího statutárního

orgánu způsobena škoda, zbavit člena statutárního orgánu poškozené společnosti

odpovědnosti za škodu, pokud člen statutárního orgánu (škůdce) poškozené

společnosti není stranou takové dohody“. [14] Dovolatelka se především domnívá, že odvolací soud měl rozsudek

soudu prvního stupně zrušit pro nepřezkoumatelnost a nedostatek důvodů, neboť

soud prvního stupně jednal a rozhodoval „o něčem, co vůbec nebylo skutkovým a

právním základem žaloby“. Neučinil-li tak, porušil § 219a odst. 1 písm. b) o. s. ř. a postupoval v rozporu s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2013,

sp. zn. 29 Cdo 2543/2011, uveřejněným pod číslem 100/2013 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek, a s usneseními Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2014,

sp. zn. 21 Cdo 3466/2013, ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 22 Cdo 1615/2014, a ze

dne 7. 4. 2015, sp. zn. 28 Cdo 4266/2014. [15] Odvolací soud podle dovolatelky na okolnosti uzavření dohody II

chybně aplikoval § 49 obč. zák. a § 267 odst. 2 obch. zák., namísto § 37 odst. 1 obč. zák. Dovolatelka tvrdí, že zeť žalovaného odmítl vydat M. R. akcie

dovolatelky a jejich vydání podmiňoval podepsáním dohody II. Takové jednání

podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu (např. rozsudek ze dne 8. 2. 2001,

sp. zn. 22 Cdo 752/99) naplňuje znaky bezprávné výhrůžky podle § 37 odst. 1

obč. zák. a vylučuje posouzení takové situace jako tísně, neboť se nejednalo o

objektivní stav. Podle § 37 obč. zák. jde o neplatnost, k níž soud přihlíží z

úřední povinnosti. [16] Odkazuje na závěry rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2014,

sp. zn. 21 Cdo 1163/2013, má dovolatelka za to, že odvolací soud měl povinnost

ji podle § 118a odst. 1 a 3 o. s. ř. vyzvat k označení důkazů potřebných k

prokázání jejího tvrzení, že M. R. bylo v případě odmítnutí podpisu dohody II

odepřeno vydání akcií, dospěl-li k jinému právnímu názoru a měl-li za to, že

dohoda II není neplatná a způsobuje právní následek spočívající v zániku práva

dovolatelky na náhradu škody vůči žalovanému. Dovolatelka až z odůvodnění

rozhodnutí odvolacího soudu zjistila, že odvolací soud na okolnosti podpisu

dohody II nahlíží pouze jako na tíseň a nápadně nevýhodné podmínky. Totéž podle

dovolatelky platí pro její tvrzení, že se uzavřením dohody II a činěním

aktivních kroků k uzavření nové smlouvy s L. snažila jednání žalovaného

napravit. [17] Dovolatelka namítá, že odvolací soud v rozporu s § 120 o. s. ř. a

se závěry rozsudků Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 870/2002,

ze dne 15. 9. 2005, sp. zn.

30 Cdo 749/2005, a ze dne 13. 8. 2009, sp. zn. 28

Cdo 2712/2008, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 11. 2009, sp. zn. 28 Cdo 3090/2009, vůbec nezjišťoval okolnosti rozhodné pro posouzení věci,

přestože byly tvrzeny a k jejich prokázání nabízeny důkazy. [18] Odvolací soud se podle dovolatelky odchýlil od pravidel uvedených v

§ 266 obch. zák. a od závěrů rozsudků Nejvyššího soudu ze dne 7. 10. 1998, sp. zn. 1 Odon 110/97, ze dne 7. 11. 2000, sp. zn. 29 Cdo 81/2000, a ze dne 29. 7. 2013, sp. zn. 32 Cdo 2640/2011, neboť „chybně právně zhodnotil“ důsledky dohody

II. Touto dohodou se dovolatelka žádných práv nezbavila, škodu si sama

nezpůsobila, ani k jejímu vzniku nepřispěla, neboť ke dni 16. 11. 2010 žádná

práva vůči L. neměla. Smlouva byla ukončena dne 4. 12. 2009 dohodou I s tím, že

byly vyrovnány veškeré vzájemné závazky. Vůlí smluvních stran při uzavírání

dohody II bylo podle dovolatelky zjevně pouze potvrzení, že smlouva byla

ukončena. Dovolatelka má za to, že uzavřením dohody II z právního hlediska

neschválila jednání žalovaného. Způsobil-li žalovaný uzavřením dohody I

dovolatelce škodu, nemůže mít následné jednání dovolatelky spočívající v

potvrzení stavu, který žalovaný vyvolal, vůči osobě žalovaného žádné právní

následky. [19] Odvolací soud podle dovolatelky též v rozporu s § 118a odst. 1 o. s. ř. opomenul její právně významné tvrzení, že jí L. přislíbila uzavření nové

smlouvy, k čemuž však nedošlo, ačkoliv dovolatelka činila k projednání návrhu

nové smlouvy a k jejímu uzavření „aktivně kroky“, a tedy usilovala o to, aby

škodu způsobenou žalovaným alespoň „nějak eliminovala“. [20] Dovolatelka navrhuje, aby Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu,

jakož i soudu prvního stupně, zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k

dalšímu řízení. [21] Žalovaný se ve vyjádření k dovolání zcela ztotožňuje se závěry

soudů obou stupňů, dovolání považuje za nepřípustné a navrhuje, aby je soud

zamítl.

[22] Dovolání je přípustné, a to k posouzení otázky výkladu právního

úkonu (dohody II), při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené

rozhodovací praxe dovolacího soudu.

[23] Rozhodné hmotné právo se podává z § 3028 odst. 1 a 3 věty první

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, účinného od 1. 1. 2014. Nejvyšší

soud tudíž věc posoudil podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, a

zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění účinném do 31. 12. 2013.

[24] Z § 261 odst. 1 obch. zák. plyne, že třetí část obchodního

zákoníku upravuje závazkové vztahy mezi podnikateli, jestliže při jejich vzniku

je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské

činnosti.

[25] Podle § 266 obch. zák. se projev vůle vykládá podle úmyslu

jednající osoby, jestliže tento úmysl byl straně, které je projev vůle určen,

znám nebo jí musel být znám (první odstavec). V případech, kdy projev vůle

nelze vyložit podle odstavce 1, vykládá se projev vůle podle významu, který by

mu zpravidla přikládala osoba v postavení osoby, které byl projev vůle určen.

Výrazy používané v obchodním styku se vykládají podle významu, který se jim

zpravidla v tomto styku přikládá (druhý odstavec). Při výkladu vůle podle

odstavců 1 a 2 se vezme náležitý zřetel ke všem okolnostem souvisejícím s

projevem vůle, včetně jednání o uzavření smlouvy a praxe, kterou strany mezi

sebou zavedly, jakož i následného chování stran, pokud to připouští povaha věcí

(třetí odstavec). Projev vůle, který obsahuje výraz připouštějící různý výklad,

je třeba v pochybnostech vykládat k tíži strany, která jako první v jednání

tohoto výrazu použila (čtvrtý odstavec).

[26] Nejvyšší soud přijal při výkladu § 266 obch. zák.

následující závěry:

1) Z ustanovení § 266 obch. zák. se podává, že soud nejprve zkoumá (zjišťuje),

jaká byla skutečná vůle (úmysl) stran smlouvy, a to při zohlednění všech v

úvahu přicházejících (zjištěných) okolností. Skutečnou vůli (úmysl) je přitom

třeba posuzovat k okamžiku, kdy byl projev vůle učiněn (kdy se stal

perfektním), a přihlížet lze toliko k těm okolnostem, které mohla vnímat i

druhá strana smlouvy (srov. § 266 odst. 1 obch. zák.). Takto zjištěnou

skutečnou vůli je třeba upřednostnit i před jejím vnějším projevem (např.

objektivním významem užitých slov).

2) Teprve tehdy, kdy skutečnou vůli stran smlouvy nelze zjistit, soud postupuje

podle § 266 odst. 2 obch. zák. a posuzuje, jaký význam by danému ujednání

zpravidla přikládala osoba v postavení strany smlouvy.

3) Jak při zjišťování skutečné vůle stran (§ 266 odst. 1 obch. zák.), tak při

posouzení významu projevu vůle obsaženého ve smlouvě podle § 266 odst. 2 obch.

zák., soud musí zohlednit všechny v úvahu přicházející zjištěné okolnosti,

zejména pak okolnosti demonstrativně vypočtené v § 266 odst. 3 obch. zák. (tj.

jednání o uzavření smlouvy, praxe, kterou mezi sebou strany zavedly, následné

chování stran a další).

K tomu srovnej například rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2016, sp. zn.

29 Cdo 4380/2014, ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. 29 Cdo 2706/2016, ze dne 16. 5.

2018, sp. zn. 29 Cdo 4786/2016, a ze dne 23. 8. 2018, sp. zn. 27 Cdo 3759/2017,

nebo obdobně (pro poměry právní úpravy účinné od 1. 1. 2014) rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 29 Cdo 61/2017, uveřejněný pod

číslem 4/2019 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

[27] Závazkový vztah ze smlouvy i z dohody II se řídí třetí

částí obchodního zákoníku [§ 261 odst. 1 obch. zák.]. Výklad takové smlouvy se

provádí podle pravidel § 266 obch. zák.; soud tak musí zjišťovat skutečnou vůli

(úmysl) smluvních stran a u toho přihlížet ke všem (zjištěným) okolnostem

souvisejícím s projevem vůle (k tomu srov. i důvodovou zprávu k návrhu

občanského zákoníku, sněmovní tisk číslo 362, Poslanecká sněmovna Parlamentu

České republiky, 6. volební období, 2010 - 2013, s. 686).

[28] Odvolací soud bez jakéhokoliv bližšího vysvětlení dospěl k závěru,

podle něhož žalobkyně v dohodě II „zhojila“ předchozí jednání žalovaného, které

předtím považovala za „exces“, a vyjádřila vůli být tímto jednáním vázána, čímž

sama „navodila stav nevymahatelnosti jí tvrzeného nároku“. Takový stav

„navozený jednáním právnické nebo fyzické osoby“ nelze podle odvolacího soudu

považovat za újmu na majetku této osoby. Uvedený závěr odvolací soud učinil,

aniž (v rozporu s § 266 obch. zák., jakož i ustálenou judikaturou dovolacího

soudu přijatou k výkladu tohoto ustanovení) zkoumal skutečnou vůli (úmysl)

smluvních stran při uzavírání dohody II a aniž při jejím zjišťování přihlížel

ke všem okolnostem souvisejícím s projevem vůle, včetně jednání o uzavření

smlouvy a praxe, kterou strany mezi sebou zavedly, jakož i k následnému chování

stran.

[29] Odvolací soud především zcela pominul skutečnost, že se žalobkyně

nemohla uzavřením dohody II vzdát pohledávky (prominout dluh pohledávce

odpovídající), která měla zaniknout (vzdáním se práva, resp. prominutím dluhu)

nejpozději již v důsledku uzavření dohody I. Jinými slovy řečeno, mezi zánikem

pohledávky a uzavřením dohody II nemůže být vztah příčiny a následku (k

posuzování příčinné souvislosti srovnej např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne

26. 7. 2016, sp. zn. 25 Cdo 5453/2015, ze dne 15. 8. 2017, sp. zn. 25 Cdo

3285/2015, či ze dne 5. 9. 2019, sp. zn. 25 Cdo 83/2019). Zanikla-li pohledávka

žalobkyně (tj. vznikla-li žalobkyni podle jejího tvrzení škoda) již v důsledku

jednání žalovaného spočívajícího v uzavření dohody I, nemohla žalobkyně

uzavřením dohody II na této skutečnosti nic změnit.

[30] Jelikož právní posouzení věci co do řešení otázky, na které

napadené rozhodnutí spočívá, není správné a dovolací důvod podle § 241a odst. 1

o. s. ř. byl uplatněn právem, Nejvyšší soud, aniž ve věci nařizoval jednání (§

243a odst. 1 věta první o. s. ř.) a aniž se pro nadbytečnost zabýval ostatními

dovolacími námitkami, rozsudek odvolacího soudu zrušil (§ 243e odst. 1 o. s.

ř.). Důvody, pro které nemohlo obstát rozhodnutí odvolacího soudu, dopadají i

na rozhodnutí soudu prvního stupně; Nejvyšší soud proto zrušil i je a věc

vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věta druhá o. s.

ř.).

[31] Na soudu prvního stupně nyní bude, aby se zabýval tvrzenou

odpovědností žalovaného za škodu. Při posuzování této otázky nepřehlédne, že

podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu břemeno tvrzení a důkazní břemeno o

tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tíží žalovaného. Ve vztahu k ostatním

předpokladům odpovědnosti člena představenstva za škodu způsobenou společnosti

– tedy ohledně vzniku škody, jakož i příčinné souvislosti mezi škodou a

protiprávním jednáním – nese důkazní břemeno (jakož i břemeno tvrzení)

žalobkyně, nikoliv žalovaný člen orgánu (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu

ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. 29 Cdo 3542/2011, usnesení Nejvyššího soudu ze dne

19. 6. 2014, sp. zn. 29 Cdo 957/2014, či rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.

3. 2015, sp. zn. 29 Cdo 440/2013).

[32] V poměrech projednávané věci proto bude především na žalobkyni, aby

prokázala vznik pohledávky a její následný zánik v důsledku jednání žalovaného

spočívajícího v uzavření dohody I za žalobkyni. Podaří-li se žalobkyni tyto

skutečnosti prokázat, bude na žalovaném, aby tvrdil a prokázal, že při

uzavírání dohody I jednal s péčí řádného hospodáře.

[33] Právní názor dovolacího soudu je pro soudy nižších stupňů závazný

(§ 243g odst. 1 část první věty za středníkem o. s. ř., § 226 odst. 1 o. s. ř.).

[34] V novém rozhodnutí soud rozhodne i o náhradě nákladů řízení, včetně

řízení dovolacího (§ 243g odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 10. 2020

JUDr. Marek Doležal

předseda senátu