Nejvyšší soud Rozsudek občanské

28 Cdo 2143/2018

ze dne 2018-11-27
ECLI:CZ:NS:2018:28.CDO.2143.2018.1

28 Cdo 2143/2018-290

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr.

Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause v právní

věci žalobkyně Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka, se sídlem v

Libějovicích 62, Nestanice, IČ 00475335, zastoupené JUDr. et PhDr. Stanislavem

Balíkem, advokátem se sídlem v Praze 3, Kolínská 13, proti žalované Všeobecné

fakultní nemocnici v Praze, se sídlem v Praze 2, U nemocnice 499/2, IČ

00064165, o nahrazení projevu vůle k uzavření dohody o vydání nemovitostí,

vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 26 C 493/2014, o dovolání

žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. ledna 2018, č. j. 15

Co 461/2017-261, t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. ledna 2018, č. j. 15

Co 461/2017-261, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalobkyně se žalobou podanou u soudu prvního stupně dne 3. 12. 2014 domáhala, aby soud nahradil projev vůle žalované uzavřít s žalobkyní

specifikovanou dohodu o vydání nemovitých věcí podle § 10 odst. 4 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o

změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými

společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 177/2013 Sb. (dále jen „zákon č. 428/2012 Sb.“), a to „pozemku XY zastavěná plocha a nádvoří

se stavbou na tomto pozemku XY objekt občanské vybavenosti, pozemku parc. XY

zastavěná plocha a nádvoří se stavbou na tomto pozemku XY objekt občanské

vybavenosti a pozemku parc. XY zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním

území XY, obci XY, část obce XY, zapsaných v katastru nemovitostí na listu

vlastnictví XY pro katastrální území XY“ (dále též jen „předmětné

nemovitosti“). Přestože žalobkyně žalovanou k vydání těchto nemovitostí řádně a

včas vyzvala, žalovaná odmítla písemnou dohodu o jejich vydání uzavřít. Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby z důvodu, že k naturální restituci

žalobkyní požadovaných nemovitých věcí nejsou splněny zákonné předpoklady

uvedené v § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 428/2012 Sb., jelikož žalobkyně sice

byla k rozhodnému datu zapsána jako vlastnice předmětných nemovitostí v

pozemkové knize, avšak tyto věci v rozhodném období žalobkyni nesloužily k

taxativně vymezeným účelům uvedeným v tomto ustanovení; z listinných důkazů

totiž vyplývá, že počínaje rokem 1946 celý komplex tehdejšího Domova odpočinku,

nacházejícího se v předmětných nemovitostech, provozovala výhradně svým jménem

a na své náklady Čsl. charita, jíž je žalobkyně pronajala, přičemž řádovým

sestrám Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka (dále jen

„Kongregace“) pracujícím v ústavu byl vyplácen tzv. vestiář, tj. odměna za

prováděnou službu v rámci ústavu, a současně jim bylo hrazeno sociální

pojištění. Skutečnost, že celý areál ústavu výhradně užívala a svým jménem

provozovala Charita, pak byla formálně potvrzena smlouvou o právu požívání

uzavřenou dne 29. 3. 1956 mezi Náboženskou maticí v Praze II., jakožto správcem

majetkové podstaty Kongregace na straně jedné, a Českou katolickou charitou na

straně druhé, přičemž účinnost této smlouvy byla stanovena zpětně ke dni 1. 1. 1952. Obvodní soud pro Prahu 5 rozsudkem ze dne 19. 4. 2017, č. j. 26 C

493/2014-216, žalobě vyhověl a žalované uložil povinnost uhradit žalobkyni na

náhradě nákladů řízení částku 39.144,- Kč k rukám jejího zástupce a České

republice na účet Obvodního soudu pro Prahu 5 částku 5.000,- Kč. Vyšel ze

zjištění, že žalobkyně je církevní právnickou osobou, která byla původním

vlastníkem předmětných nemovitých věcí zapsaných v pozemkové knize, že v době

účinnosti zákona č. 428/2012 Sb. byly tyto věci ve vlastnictví státu, přičemž

právo hospodaření s tímto majetkem státu vykonává žalovaná, která v nich

provozuje fakultní transfuzní stanici a že žalobkyně bezvýsledně vyzvala

žalovanou k vydání předmětných nemovitostí.

Dále vzal soud za prokázané, že

Náboženská matice, jakožto správce majetkové podstaty Kongregace podle vyhlášky

č. 351/1950 Ú. l. l., o převzetí správy některých majetkových podstat

náboženským fondem, uzavřela s Českou katolickou charitou zápisem ze dne 24. 2. 1956 dohodu o převodu předmětných nemovitostí s tím, že tento převod nabude

účinnosti dnem 1. 4. 1956 pod odkládací podmínkou schválení Státním úřadem pro

věci církevní v Praze, že tento souhlas byl udělen dne 24. 4. 1956, že

vkladovým prohlášením převedla Česká katolická charita v Praze na základě

smlouvy o převodu vlastnictví ze dne 28. 12. 1961, schválené Ministerstvem

školství a kultury dne 5. 1. 1962, vlastnictví k předmětným nemovitostem zpět

na Náboženskou matici, že rozhodnutím ONV Praha-západ ze dne 21. 5. 1963 byla

přijata nabídka Náboženské matice ze dne 21. 3. 1963 na bezplatný převod

předmětných nemovitostí do vlastnictví státu a že tento majetek byl dnem 30. 6. 1963 převeden do přímé operativní správy Okresního ústavu národního zdraví

Praha-západ. Z notářského zápisu sepsaného JUDr. Zdeňkem Melicharem, notářem v

Českých Budějovicích, dne 18. 11. 2013 pod sp. zn. NZ 448/2013, N 531/2013, na

místě samém v klášteru Kongregace v Lomnici XY s M. S. (narozenou v roce XY),

soud dále zjistil, že jmenovaná požádala o sepsání prohlášení, jehož obsahem je

její sdělení, že v Kongregaci je od roku 1949, že v klášteře na XY přímo

nebydlela, ale jezdila do něj v době noviciátu z mateřského kláštera v Praze,

že na XY bylo hospodářství, ze kterého byl podporován i klášter v Praze, že v

době, kdy na XY dojížděla, tj. v letech 1951 až 1952 „tam byl domov důchodců“,

kde sestry, jejichž jména konkrétně uvedla, pracovaly, přičemž jeden z domů v

klášteře se jmenoval Vila Maria, že se v něm nacházela kaple sester zasvěcená

Sv. Kříži, že tam byl svatostánek a část vyhrazená pro klauzuru sester, že

každý den byla sloužena mše svatá, jíž se zúčastňovaly sestry (obyvatelé domova

byli většinou ležící pacienti), že do kláštera docházel kněz z nedalekého

děkanství, že Šedé sestry v klášteře na XY bydlely, společně pracovaly a

stravovaly se po celou dobu svého působení v letech 1945 až 1957 až do odchodu

do XY na jaře 1957. Z dopisu ze dne 12. 4. 1954 dále vyplývá, že farář z XY dp. P. byl zproštěn funkce mimořádného zpovědníka v klášteře na XY, a že státní

souhlas k funkci řádného zpovědníka byl udělen dp. H., a z dalšího dopisu ze

dne 27. 9. 1954, že Domov odpočinku charity - Zbraslav nad Vltavou oznámil

kapitulní konzistoři v Praze, že v jejich ústavu je 12 řádových sester, 7

zaměstnankyň a 5 chovanek. Návrhům žalované na provedení důkazů - publikací

„Sto let České kongregace Šedých sester 1856 - 1956“ a výslechem sestry S. -

soud nevyhověl pro jejich nadbytečnost; dále v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že

provedl i další důkazy, o něž však svá skutková zjištění neopřel, neboť měl za

to, že „pro rozhodnutí ve věci mu neposkytují relevantní skutková zjištění“. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že žalobkyně je oprávněnou osobou dle § 3

písm. b) zákona č. 428/2012 Sb., že žalovaná je osobou povinnou dle § 4 písm.

d) tohoto zákona, že žalobkyně utrpěla majetkovou křivdu v důsledku skutečností

uvedených v § 5 písm. c) a k) zákona, tedy úkony učiněnými Náboženskou maticí,

jimiž nakládala s majetkem, který nevlastnila, zejména při postupu podle

vyhlášky č. 351/1950 Ú. l. I., o převzetí správy některých majetkových podstat

náboženským fondem, a následným převzetím předmětných nemovitostí bez právního

důvodu, a že byl splněn i předpoklad uvedený v § 7 odst. 1 písm. b) cit. zákona, neboť tyto nemovitosti sloužily žalobkyni v rozhodném období k

duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo

administrativním účelům nebo jako obydlí duchovních. V tomto ohledu vyslovil

názor, že cílem tohoto ustanovení je vrátit oprávněným osobám nemovité věci,

které neměly hospodářský charakter a které sloužily k výkonu poslání církví a

náboženských společností, přičemž při jeho aplikaci je třeba vycházet z účelu

zákona, kterým je zmírnění některých majetkových křivd způsobených těmto

subjektům v rozhodném období, deklarovaný v § 18 odst. 4 tohoto zákona. K odvolání žalované Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 30. 1. 2018,

č. j. 15 Co 461/2017-261, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že

žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náhradu nákladů odvolacího řízení ve

výši 8.772,50 Kč k rukám JUDr. et PhDr. Stanislava Balíka. Odvolací soud vyšel

ze skutkového stavu zjištěného soudem prvního stupně a ztotožnil se i s jeho

právním posouzením věci. Námitku žalované, že „nemovitosti nesloužily k účelům

charitativním a duchovním“, nepovažoval za opodstatněnou, „neboť listinnými

důkazy bylo zcela jednoznačně prokázáno, že nemovitosti sloužily jako

starobinec, ve kterém sloužily sestry kongregace (zdravotnické a charitativní

účely), dále sloužily i k duchovním účelům, když v klášteře se nacházela kaple,

ve které byly slouženy mše, a tato kaple byla zrušena až odchodem sester, což

bylo opět jednoznačně prokázáno“. Stejně tak odvolací soud neshledal důvodnou

ani opakovanou námitku žalované, že „nemovitosti nemohou být vydány, neboť

nemovitost byla pronajata mimo okruh oprávněných osob a jejich právních

předchůdců (s odkazem na komentář k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi a

náboženskými společnostmi autorů Petra Jägra a Aleše Chocholáče)“; k této

námitce jen uvedl, že „Česká katolická charita totiž byla tvořena jednotlivými

Diecézními svazy, které měly samostatnou právní subjektivitu, a ústředí tvořilo

pouze sdružení těchto Diecezních spolků. Organizační úkon provedený v rámci

církevních právnických osob, i před započetím rozhodného období nepředstavoval

totiž bez dalšího právní titul pro změnu vlastnického práva k majetku

jednotlivých právnických subjektů, jak se domnívá žalovaná. Nelze proto

dovodit, že by žalobkyně dala nemovitosti do nájmu třetí osobě“. Odvolací soud

nepřisvědčil ani námitce žalované, pokud soud prvního stupně neprovedl důkaz

výslechem M.

S., neboť byl nadbytečný, když potřebná skutková zjištění získal

soud prvního stupně z listinných důkazů, které nebyly žalovanou nijak významně

zpochybněny, přičemž „žalovaná nepředložila žádné důkazy, jež by mohly zvrátit

výsledky dokazování vyplývající z archivních listinných důkazů“. Rozsudek odvolacího soudu napadla žalovaná dovoláním, jehož přípustnost ve

smyslu § 237 o. s. ř. dovozuje z toho, že napadeným rozhodnutím byla řešena

otázka hmotného práva, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena [podle obsahu dovolání se tato otázka týká výkladu § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 428/2012 Sb.] a kterou odvolací soud posoudil nesprávně. S odkazem

na znění tohoto ustanovení dovolatelka dovozuje, že zákonodárce v něm zvolil

úpravu, která výslovně požaduje, aby věc, jež má být předmětem vydání oprávněné

osobě, byla ve vlastnictví a (současně) sloužila oprávněné osobě k taxativně

vyjmenovaným účelům, a nikoli, že věc byla ve vlastnictví oprávněné osoby a

sloužila k takovým účelům „třetí osobě“. Poukazuje na to, že v řízení před

soudy obou stupňů předložila řadu důkazů, kterými bylo jednoznačně prokázáno,

že žalobkyně sice byla v rozhodném období zapsána v pozemkových knihách jako

vlastnice předmětných nemovitostí, ty však v celém jejich rozsahu nesloužily k

vyjmenovaným činnostem žalobkyni (jak požaduje zákon), ale „třetí osobě“, jiné

církevní společnosti, s rozdílnou právní subjektivitou, a to Charitě, která

celý areál provozovala (a část i postavila) svým jménem a na svůj náklad,

včetně zaměstnávání řádových sester žalobkyně. Tento způsob užívání předmětných

nemovitostí vznikl po roce 1945, tedy před rozhodným obdobím, a žalobkyně se

takto s Charitou dohodla svobodně, bez nátlaku či rozhodnutí Náboženské matice. Jedná se zejména o listinný důkaz „přiznání k dani činžovní na berní rok 1948“,

provedený při jednání u soudu prvního stupně dne 22. 2. 2017 a založený v

přílohové obálce ke spisu pod čl. 193, v němž se konstatuje: „Od 1. 5. 1946

byly domy propůjčeny Arcidiecéznímu Svazu katolické Charity v Praze zdarma a

bezúplatně pro účely sociálně charitativního ústavu pro péči o staré, choré a

nemocné, takže od tohoto dne slouží obě budovy výlučně a trvale účelům

dobročinným a všeužitečným“. Rovněž z důkazů, z nichž soudy vycházely při svém

rozhodnutí, vyplývá, že řádové sestry žalobkyně v nemovitostech pobývaly ve

službách Charity, tj. jako pracovnice Charity, a stejná skutečnost je zřejmá i

z dopisu zbraslavského děkana ze dne 12. 4. 1946 předloženého žalovanou, v němž

se uvádí, že „nemovitosti převzala do nájmu Charita a řádové sestry pracují v

jejích službách“, jehož obsah však soud prvního stupně v odůvodnění svého

rozhodnutí nezmínil. Stejně tak i dalšími důkazy předloženými žalovanou na

podporu jejích tvrzení se soud prvního stupně odmítl zabývat jako nadbytečnými,

některé sice provedl, ale nevzal je v úvahu při svém rozhodnutí. Soud prvního

stupně pochybil i tím, že zamítl návrh žalované na provedení důkazů, které

zásadním způsobem mohly objasnit skutkový stav věci, a to výslechem řádové

sestry M.

S., a není tak zřejmé, ve které z budov se měl údajný „klášter“

nacházet. Přitom z důkazu „Z historie sídla transfuzní stanice“ autora Rudolfa

Hofmeistera plyne, že ve vile Maria se až do roku 1948 nacházela skautská

klubovna, a z dopisu ze dne 6. 1. 1953, jehož autorkou je žalobkyně, že tento

dům posléze sloužil jako hospodářské zázemí pro Domov odpočinku Charity, kde

byly byty pro zaměstnance Domova, přičemž Česká katolická Charita za tyto

nájemníky platila žalobkyni nájemné; v tomto dopise se konstatuje, že „Dům čp. 233 ve Zbraslavi se zahradou používá od roku 1945 zdarma Česká Charita v Praze

III.“. Taktéž z výpovědi jmenované řádové sestry vyplynulo, že v rozhodném

období na XY řádové sestry žily, každý den měly společné modlitby, společně se

stravovaly a pracovaly, avšak byly ve stejném postavení jako další osoby

pracující pro Domov odpočinku Charity, tj. byly zaměstnankyněmi tohoto Domova,

že za svoji práci dostávaly odměnu a jejich zaměstnavatelem bylo za ně placeno

sociální pojištění, a že veškeré náklady na provoz Domova odpočinku, tj. náklady na údržbu, stravování, hospodaření v zahradě apod. byly hrazeny Českou

katolickou charitou, přičemž řádové sestry neměly na XY žádný movitý majetek

(viz Výkaz Náboženské matice ze dne 3. 12. 1958). Soud prvního stupně zamítl i

návrh na provedení důkazu publikací „Sto let řádových sester 1856-1956“ (jež

není veřejně dostupná), v níž je výslovně řečeno, že „dne 25. května roku 1946

byly oba objekty postoupeny smlouvou katolické charitě, která zde zamýšlela

vytvořit zaopatřovací ústav pro staré, nemocné a choré“ (jak se uvádí v

diplomové práci „Dějiny kongregace Šedých sester“ autorky Bc. Terezy Havlové z

roku 2016, str. 70). Dovolatelka dále poukázala na to, že k výkladu § 7 odst. 1

písm. b) zákona č. 428/2012 Sb. dosud neexistuje žádná judikatura a že odvolací

soud k jejím námitkám jen uvedl, že „Česká katolická charita totiž byla tvořena

jednotlivými Diecézními svazy, které měly samostatnou právní subjektivitu, a

ústředí tvořilo pouze sdružení těchto Diecézních spolků. Organizační úkon

provedený v rámci církevních právnických osob, i před započetím rozhodného

období nepředstavoval totiž bez dalšího právní titul pro změnu vlastnického

práva k majetku jednotlivých právnických subjektů, jak se domnívá žalovaná. Nelze proto dovodit, že by žalobkyně dala nemovitosti do nájmu třetí osobě“. Tato část odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu je ovšem zcela nesrozumitelná,

neboť není jasné, k čemu se vztahuje; „v případě, že by se mělo jednat o

dispozici žalobkyně s nemovitostmi v květnu 1945, tj. postoupení (citované v

diplomové práci), propůjčení (daňové přiznání z roku 1947) či užívání za úplatu

i zdarma (dopis žalobkyně ze dne 6. 1. 1953), je toto odůvodnění zcela

nepřípadné, jelikož vyjmenované důkazy soud při svém rozhodnutí vůbec nepoužil

nebo je dokonce odmítl provést“. Dovolatelka je tedy přesvědčena o tom, že

„právě ve výkladu (interpretaci) předmětné hmotně právní normy“ soudy obou

stupňů pochybily, a pokud jde o odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu,

poukazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2010, sp. zn.

30 Cdo

3025/2009, v němž zaujal názor, že „nelze-li z odůvodnění rozsudku zjistit

skutková zjištění ve vztahu k závěru o skutkovém stavu věci předvídaná v

hypotéze právní normy pro jejich neurčitost či jejich nepřezkoumatelnost jejich

vyložení v odůvodnění rozsudku, je třeba přijmout závěr, že na základě takto

zjištěného skutkového stavu soud posoudil věc po právní stránce nesprávně“;

taktéž ustálená judikatura Ústavního soudu vyslovila, že řádné odůvodnění

rozhodnutí je součástí institutu práva na spravedlivý proces, že odůvodnění

rozhodnutí by mělo být přesvědčivé, že soud v odůvodnění rozhodnutí musí řádně

a logicky argumentovat, na základě jakých úvah k rozhodnutí došel, že musí

předestřít své myšlenkové konstrukce, že odůvodnění musí být racionální,

přičemž nevyplývá-li právní řešení bez dalšího ze zákonného textu, musí soud

své právní úvahy v odůvodnění pečlivě vysvětlit, což se v daném případě

nestalo. Dovolatelka má dále za to, že dovolání je přípustné též vzhledem k

tomu, že odvolací soud se napadeným rozhodnutím odchýlil od ustálené

rozhodovací praxe upravující zásady postupu v občanském soudním řízení,

jmenovitě od rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 1885/2008, neboť své

rozhodnutí v citované pasáži odůvodnil skutečnostmi, o jejichž existenci jí

není nic známo, avšak považoval-li je za takové skutečnosti, které zná ze své

úřední činnosti a o nichž nemá pochybnosti (§ 121 o. s. ř.), měl s nimi

účastníky seznámit, aby se k nim mohli vyjádřit a předložit důkazy je

vyvracející. Ze všech těchto důvodů dovolatelka navrhla, aby dovolací soud

rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení, případně aby

zrušil rozsudky soudů obou stupňů a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu

řízení. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského

soudního řádu) dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. bod 2. článek II,

přechodná ustanovení, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a

některé další zákony) - dále jen „o. s. ř.“. Po zjištění, že dovolání proti

pravomocnému rozsudku odvolacího soudu, jímž se odvolací řízení končí, bylo

podáno oprávněnou osobou (účastnicí řízení), za niž jedná zaměstnankyně s

odpovídajícím právnickým vzděláním, ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 o. s. ř., se dovolací soud nejprve zabýval otázkou jeho přípustnosti. Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí

odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí

závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím

soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní

otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř.). V posuzované věci dovolatelka předestřela dovolacímu soudu otázku hmotného

práva, zda nemovitou věc ve vlastnictví státu s právem hospodaření povinné

osoby uvedené v § 4 písm. d) zákona č. 428/2012 Sb. lze vydat dle § 7 odst. 1

písm.

b) tohoto zákona oprávněné osobě, jakožto původnímu vlastníkovi této

nemovitosti, v případě, že v rozhodném období sloužila k taxativně (v tomto

ustanovení) vyjmenovaným účelům jinému církevnímu subjektu s rozdílnou právní

subjektivitou, jenž nemovitou věc provozoval svým jménem a na své náklady a

který v ní zaměstnával členky oprávněné osoby (Kongregace); tedy řečeno

zjednodušeně, zda je splněn předpoklad uvedený v tomto ustanovení, že nemovitá

věc oprávněné osobě nebo jejímu právnímu předchůdci v rozhodném období sloužila

k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo

administrativním účelům nebo jako obydlí duchovních, pouze v případě, že tyto

činnosti či některou z nich v nemovité věci vykonávala oprávněná osoba svým

jménem a na svůj náklad. Nejvyšší soud předestírá, že otázkou aplikace § 7 odst. 1 písm. b) zákona

č. 428/2012 Sb. se zabýval v rozsudku ze dne 28. 8. 2018, sp. zn. 28 Cdo

531/2018, v němž dospěl k závěru, že nesloužila-li nemovitá věc ve vlastnictví

státu, která náležela do původního majetku registrovaných církví a náboženských

společností a stala se předmětem majetkové křivdy, kterou utrpěla oprávněná

osoba nebo její právní předchůdce v rozhodném období, tj. od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990, v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5, v rozhodném období

oprávněné osobě ani jejímu právnímu předchůdci k žádnému z taxativně vymezených

účelů stanovených v § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 428/2012 Sb., byť příčina

tohoto stavu spočívala v tom, že tuto nemovitou věc v rozhodné době využíval

stát, nejsou dány zákonné předpoklady k tomu, aby tato věc byla oprávněné osobě

vydána povinnou osobou uvedenou v § 4 písm. c) a d) tohoto zákona. Protože závěry vyslovené v citovaném rozsudku Nejvyššího soudu na danou věc

nedopadají a protože dovolatelkou předestřená právní otázka nebyla v

rozhodování dovolacího soudu dosud vyřešena, je dovolání žalované podle § 237

o. s. ř. přípustné. Po přezkoumání napadeného rozsudku odvolacího soudu (§ 242 odst. 1 o. s. ř.), které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), Nejvyšší

soud dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné. Zákon č. 428/2012 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 177/2013 Sb., stanoví v § 1, že upravuje zmírnění některých majetkových křivd,

které byly spáchány komunistickým režimem církvím a náboženským společnostem,

které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona státem registrovanými církvemi

a náboženskými společnostmi podle jiného právního předpisu (dále jen

„registrované církve a náboženské společnosti“), v období od 25. února 1948 do

1. ledna 1990 (dále jen „rozhodné období“) a vypořádání majetkových vztahů mezi

státem a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi. Podle § 7 odst. 1 písm. b) citovaného zákona povinná osoba podle § 4 písm.

c) a d) vydá oprávněné osobě nemovitou věc ve vlastnictví státu, která náležela

do původního majetku registrovaných církví a náboženských společností a stala

se předmětem majetkové křivdy, kterou utrpěla oprávněná osoba nebo její právní

předchůdce v rozhodném období v důsledku některé ze skutečností uvedených v §

5, pokud oprávněné osobě nebo jejímu právnímu předchůdci v rozhodném období

sloužila k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím

nebo administrativním účelům nebo jako obydlí duchovních. Podle § 18 odst. 4 zákona č. 428/2012 Sb. při aplikaci tohoto zákona musí

být šetřen jeho účel, kterým je zmírnění majetkových křivd způsobených

registrovaným církvím a náboženským společnostem v rozhodném období. V Důvodové zprávě se k § 7 citovaného zákona uvádí, že podle odstavce 1

písmene b) se oprávněným osobám vydávají nemovité věci tzv. „nehospodářské

povahy“, tedy takové, které kdykoliv v rozhodném období oprávněným osobám nebo

jejich právním předchůdcům sloužily k taxativně vyjmenovaným účelům. Duchovním

účelem se rozumí např. vysluhování svátostí, pořádání bohoslužebných obřadů či

modlitebních setkání. Pastoračním účelem je např. výuka náboženství, příprava

na udílení svátostí, setkávání společenství atp. Charitativním účelem se rozumí

poskytování služeb blíženecké lásky, obecně známým pod pojmem charita, resp. diakonie. Vzdělávacím účelem je poskytování vzdělávání, ať v rámci soustavy

veřejného školství či interní povahy. Administrativním účelem je výkon správní

agendy církví a náboženských společností. Věcné vymezení tak dopadá např. na

budovy far, modliteben, kostelů, církevních škol, seminářů či charit. Odborná literatura (srov. Jäger, P., Chocholáč, A. Zákon o majetkovém

vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi: komentář. Praha: Wolters

Kluwer, 2015, dostupný v systému ASPI) pak zastává názor, že cílem § 7 odst. 1

písm. b) zákona č. 428/2012 Sb. je umožnit vydání věcí z původního majetku

církví a náboženských společností, které nemají hospodářský charakter, ale

sloužily v minulosti církvím a náboženským společnostem pro výkon kultu či

obecně prospěšných činností. Oprávněným osobám se vydávají nemovité věci, které

kdykoliv v rozhodném období oprávněným osobám nebo jejich právním předchůdcům

sloužily k taxativně vyjmenovaným účelům. Tyto účely nemohou být rozšiřovány. Pokud k těmto účelům nemovitá věc nesloužila, nemůže být vydána, a to i kdyby

ji stát zabavil po 25. 2. 1948 a naplnil přitom majetkovou křivdu podle § 5. Cílem tohoto ustanovení je vrátit oprávněným osobám nemovité věci, které neměly

hospodářský charakter a sloužily k výkonu poslání církví a náboženských

společností. Obnova vlastnického práva tu sleduje i jiný cíl než zajištění

zmírnění majetkových křivd a zajištění ekonomické soběstačnosti církví a

náboženských společností. Podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva

existuje přímá vazba mezi výkonem svobody vyznání a ochranou specifického

majetku, který je Evropským soudem pro lidská práva vymezen jako „objects

intended for celebration of divine worship“ (rozsudek Svaté kláštery proti

Řecku č.

13092/87,13984/88; § 87, a contrario), tedy jako věci určené pro

bohoslužbu (kult, obřady). U nemovitých věcí upravených v komentovaném

ustanovení je tak obnova vlastnického práva i prostředkem k realizaci

základních práv na svobodu projevu náboženství (§ 16 odst. 1 Listiny), práva na

autonomii církví a náboženských společností (§ 16 odst. 2 Listiny), potažmo

svobody náboženství (čl. 15 Listiny). K realizaci výše zmíněných základních

práv byly přitom přímo určeny konkrétní budovy, proto byla zvolena metoda

jejich naturální restituce. Zároveň je však nutné zdůraznit, že za stavby

stejného typu ve vlastnictví nestátních subjektů je dotčeným církvím

poskytována kompenzace ve formě paušální finanční náhrady. Zákon o majetkovém

vyrovnání předpokládá, že nemovité věci sloužily oprávněné osobě nebo jejímu

právnímu předchůdci. Z toho lze vyvodit, že využívat nemovitou věc k vymezeným

účelům mohla pouze některá oprávněná osoba nebo její právní předchůdce. Pokud

byla nemovitost pronajata subjektu mimo okruh oprávněných osob a jejich

právních předchůdců, nemůže být vydána, a to i kdyby byla nájemcem využívána ve

shodě s uvedenými účely. V další komentářové literatuře (srov. Kříž, J., Valeš, V. Zákon o

majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 194 s.) se uvádí, že v případech podle § 7

odst. 1 písm. b) zákona dochází k vydání účelově určených věcí. Rozhodující je,

k jakému účelu věc sloužila oprávněné osobě v rozhodném období. Postačí, je-li

k těmto účelům věc užívána po jakoukoliv část rozhodného období. Vymezení účelu

je velmi široké a z myslitelných činností církevních subjektů tak v podstatě

vylučuje pouze primárně hospodářské činnosti. Z nemovitých věcí sloužících k

těmto účelům lze namátkou vybrat kostely, modlitebny, synagogy, kaple, fary,

budovy sborů, exerciční domy, budovy chudobinců, starobinců, nemocnic, škol

všech typů, seminářů, kolejí, studentských ubytoven, sídelní a jiné budovy

církevních subjektů, katolické domy apod. Dovolatelka v daném řízení vychází právě z názoru uvedeného v komentářové

literatuře (viz Jäger, P., Chocholáč, A. Zákon o majetkovém vyrovnání s

církvemi a náboženskými společnostmi: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015),

že zákon o majetkovém vyrovnání předpokládá, že nemovité věci sloužily

oprávněné osobě nebo jejímu právnímu předchůdci, z čehož lze podle ní dovodit,

že využívat nemovitou věc k vymezeným účelům mohla pouze některá oprávněná

osoba nebo její právní předchůdce; pokud však nemovitá věc byla pronajata

subjektu mimo okruh oprávněných osob a jejich právních předchůdců, nemůže být

vydána, a to i kdyby byla nájemcem využívána ve shodě s uvedenými účely. Je ovšem třeba poukázat na to, že § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 428/2012

Sb.

jako podmínku vydání nemovité věci oprávněné osobě toliko stanoví, že

nemovitá věc oprávněné osobě nebo jejímu právnímu předchůdci v rozhodném období sloužila k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím

nebo administrativním účelům nebo jako obydlí duchovních, aniž by jakkoli blíže

upřesňoval, že oprávněná osoba vykonávala uvedené činnosti v nemovité věci svým

jménem a na svůj náklad. Jelikož z jednoznačných slov zákona uvedené požadavky

nikterak neplynou, bylo by k náhledu, jejž preferuje žalovaná (namítajíc, že

celý areál na XY již od roku 1945 či 1946 provozovala svým jménem a své náklady

Charita, která i jeho část postavila, svým jménem a na svůj náklad, včetně

zaměstnávání řádových sester žalobkyně), možné dospět toliko tzv. metodologickým postupem označovaným jako teleologická redukce. Tohoto postupu

se užívá tehdy, ukáže-li se být dikce právní úpravy svým věcným záběrem širší,

než vyžadují principy, hodnoty a účely, z nichž právní úprava vychází (k této

metodě dotváření práva srov. blíže zejména rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 9. 2011, sp. zn. 28 Cdo 2304/2011, a dále viz též Melzer, F. Metodologie

nalézání práva: úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011,

s. 252-253). Nelze ovšem současně odhlédnout od imperativu, bezpočtukrát zdůrazněného v

judikatuře, podle nějž je při interpretaci restitučního zákonodárství nutné

postupovat vůči oprávněným osobám co nejvstřícněji (viz např. nálezy Ústavního

soudu ze dne 5. 3. 2009, sp. zn. I. ÚS 515/06, ze dne 13. 7. 2010, sp. zn. I. ÚS 62/08, či ze dne 23. 2. 2015, sp. zn. I. ÚS 1713/13, bod 36) s tím, že

případné legislativní nedůslednosti nemohou jít restituentům k tíži (viz např. nález Ústavního soudu ze dne 4. 4. 2012, sp. zn. I. ÚS 2758/10, nebo usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 1. 9. 2015, sp. zn. 28 Cdo 1212/2015, či rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 3. 11. 2016, sp. zn. 28 Cdo 945/2016). Bylo již přitom

rovněž judikováno, že zavdává

-li restituční předpis pochybnostem, zda na jeho základě má být minulá křivda

napravena, či nikoli, je namístě k jejímu odčinění přikročit, a to zvláště za

situace, v níž náklady této nápravy nese stát (srov. např. nález Ústavního

soudu ze dne 5. 3. 2014, sp. zn. I. ÚS 2430/13, bod 47, popřípadě usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 4. 2. 2015, sp. zn. 28 Cdo 2877/2013, a ze dne 14. 4. 2015, sp. zn. 28 Cdo 4246/2013, jakož i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 11. 2016, sp. zn. 28 Cdo 945/2016). V daných souvislostech je třeba vycházet i z

již citovaného § 18 odst. 4 zákona č. 428/2012 Sb., jenž stanoví, že při

aplikaci tohoto zákona musí být šetřen jeho účel, kterým je zmírnění

majetkových křivd způsobených registrovaným církvím a náboženským společnostem

v rozhodném období. V posuzované věci dospěl odvolací soud k závěru, jak z odůvodnění jeho

rozhodnutí vyplývá, že předpoklady uvedené v § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 428/2012 Sb. byly splněny, k čemuž mimo jiné uvedl, že předmětné nemovité věci

„v rozhodném období sloužily k duchovním, pastoračním, charitativním,

zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům nebo jako obydlí

duchovních.

Není pochyb o tom, že sestry se z uvedených nemovitostí stěhovaly

do XY na jaře roku 1957, když před tím pracovaly na XY po celou dobu, kdy tam

byly, tedy i v letech předcházejících. V klášteře se nacházela kaple, ve které

byly slouženy mše. Tato kaple byla zrušena až s ochodem sester. Byla tak i část

vyhrazená pro klauzuru jejich sester. Každý den měly společné i soukromé

modlitby, mše, společně se stravovaly a pracovaly“. K námitce žalované, že

nemovitosti nemohou být vydány, neboť byly pronajaty mimo okruh oprávněných

osob a jejich právních předchůdců, odvolací soud toliko uvedl: „Česká katolická

charita totiž byla tvořena jednotlivými Diecézními svazy, které měly

samostatnou právní subjektivitu, a ústředí tvořilo pouze sdružení těchto

Diecezních spolků. Organizační úkon provedený v rámci církevních právnických

osob, i před započetím rozhodného období nepředstavoval totiž bez dalšího

právní titul pro změnu vlastnického práva k majetku jednotlivých právnických

subjektů, jak se domnívá žalovaná. Nelze proto dovodit, že by žalobkyně dala

nemovitosti do nájmu třetí osobě“. Je tudíž jednoznačné, že odvolací soud se s námitkou žalované, že

předmětné nemovitosti byly sice v rozhodném období ve vlastnictví žalobkyně, že

však sloužily k účelům taxativně vyjmenovaným v § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 428/2012 Sb. „třetí osobě“ - Charitě, která je (dle tvrzení žalované) měla mít

již od roku 1945 či 1946 v nájmu, uplatněnou jak v řízení před soudem prvního

stupně, tak i v odvolacím řízení, nijak přiléhavě nevypořádal. Ačkoliv doposud

neexistuje žádná ustálená judikatura soudů (vyjma již citovaného rozsudku

Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 2018, sp. zn. 28 Cdo 531/2018, jehož závěry

ovšem na danou věc nedopadají, neboť v tomto řešeném případě nemovitou věc

využíval po celé rozhodné období stát), neprovedl odvolací soud výklad § 7

odst. 1 písm. b) zákona č. 428/2012 Sb. za situace, kdy toto ustanovení

dovolatelka interpretovala zcela odlišně od žalobkyně i od soudu prvního

stupně. Tento soud sice učinil v uvedeném ohledu dokazování listinnými důkazy

navrženými žalovanou, v odůvodnění svého rozhodnutí je však ani nezmínil, při

právním posouzení věci z hlediska zákonných předpokladů uvedených v § 7 odst. 1

písm. b) zákona č. 428/2012 Sb. je nikterak nehodnotil, k jejich obsahu se

nevyjádřil (zřejmě proto, že je nepovažoval za podstatné, jak ostatně výslovně

uvedl) a s námitkami žalované se nevypořádal. Odvolacímu soudu ovšem nic

nebránilo v tom, aby (i) z těchto listinných důkazů při svém rozhodnutí

vycházel a zhodnotil je, když Nejvyšší soud se ve své rozhodovací praxi

přiklání k názoru, že obecně postavený požadavek na opakování důkazu listinami

je věcně neopodstatněný a tudíž formalistický (k tomu např. rozsudky Nejvyššího

soudu ze dne 23. 1. 2001, sp. zn. 30 Cdo 1940/2000, ze dne 23. 8. 2006, sp. zn. 33 Odo 803/2005, ze dne 18. 2. 2009, sp. zn. 23 Odo 1509/2006, či ze dne 29. 7. 2013, sp. zn. 32 Cdo 2537/2011), a poté posoudil, zda vůbec a jaký význam tyto

listinné důkazy mají pro právní posouzení věci z hlediska předpokladů pro

naturální restituci uvedených v § 7 odst. 1 písm.

b) zákona č. 428/2012 Sb. a

zda je tak opodstatněná námitka žalované, že i když řádové sestry žalobkyně v

areálu na XY v rozhodné době působily, nevykonávala v něm žalobkyně činnosti

uvedené v tomto ustanovení vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Odvolací soud v důsledku uvedených pochybení, jakož i svojí (shora

citovanou) argumentací (která je ovšem z hlediska aplikované právní normy a v

kontextu jeho rozhodnutí nesrozumitelná a nepřezkoumatelná, neboť není jasné, k

čemu se vztahuje, jak dovolatelka namítá), znemožnil dovolacímu soudu jeho

rozhodnutí ohledně nastolené otázky hmotného práva, která byla mezi účastnicemi

řízení sporná před soudy obou stupňů, přezkoumat. Z uvedeného plyne, že právní

posouzení věci odvolacím soudem je neúplné a tudíž nesprávné, a že trpí vadami,

které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Je ovšem vyloučeno,

aby dovolací soud nahrazoval nedostatky a pochybení odvolacího soudu při

přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně, při dokazování a při právním

posouzení věci. K výkladu ustanovení zákona je možno připomenout Stanovisko pléna Ústavního

soudu ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS - st. 1/96, v němž vysvětlil, že

vázanost soudu zákonem neznamená bezpodmínečně nutnost doslovného výkladu

aplikovaného ustanovení, nýbrž zároveň vázanost smyslem a účelem zákona. V

případě konfliktu mezi doslovným zněním zákona a jeho smyslem a účelem je

důležité stanovit podmínky priority výkladu e ratione legis před výkladem

jazykovým, tj. podmínky, jež by měly představovat bariéru možné libovůle při

aplikaci práva. Uvedl, že smysl a účel zákona lze dovodit především z

autentických dokumentů vypovídajících o vůli a záměrech zákonodárce, mezi něž

patří důvodová zpráva k návrhu zákona (uvědomuje si skutečnost, že ze souhlasu

zákonodárce s osnovou návrhu lze pouze presumovat i jeho souhlas s jejími

důvody) a dále z argumentace přednesené v rozpravě při přijímání návrhu zákona. Smysl a účel zákona lze dále dovodit z pramenů práva. Zároveň dodal, že při

aplikaci právního ustanovení je nutno prvotně vycházet z jeho doslovného znění. Pouze za podmínky jeho nejasnosti a nesrozumitelnosti (umožňující např. více

interpretací), jakož i rozporu doslovného znění daného ustanovení s jeho

smyslem a účelem, o jejichž jednoznačnosti a výlučnosti není jakákoliv

pochybnost, lze upřednostnit výklad e ratione legis před výkladem jazykovým. Odvolacímu soudu je třeba dále vytknout, že jeho rozhodnutí je ve zmíněné

pasáži nejen nesrozumitelné a nepřezkoumatelné, ale též překvapivé, neboť

součástí spisu (viz čl. 66) je sice dopis ekonomického náměstka České katolické

charity ze dne 19. 7. 1963, adresovaný Okresnímu národnímu výboru, finančnímu

odboru, majetkové skupině, XY, v němž se vysvětluje struktura České katolické

charity před i po roce 1949, ovšem tento listinný důkaz, i když se k němu

zástupce žalobkyně vyjadřoval při jednání u soudu prvního stupně dne 22. 2. 2017, nebyl při tomto jednání ani při jiných jednáních u tohoto soudu proveden,

jak z obsahu spisu současně vyplývá.

Pokud přesto odvolací soud použil tento

dopis jako podklad pro své rozhodnutí ve věci, aniž by ovšem jeho obsahem

provedl důkaz a aniž by účastníky se svým pohledem na něj předem seznámil,

zbavil je tak možnosti skutkově a právně argumentovat. Ústavní soud a shodně s

ním též Nejvyšší soud konstantně ve své judikatuře posuzují překvapivost

rozhodnutí soudu jako porušení práva na spravedlivý proces (srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 6. 2001, sp. zn. III. ÚS 729/2000, a ze dne

11. 6. 2007, sp. zn. IV. ÚS 321/2007, a rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2007, sp. zn. 22 Cdo 2125/2006, a ze dne 18. 3. 2010, sp. zn. 32 Cdo

1019/2009), tedy za takové porušení procesních předpisů, jímž byla dotčena

základní práva garantovaná ústavou. K této vadě řízení, která mohla mít (a

měla) za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, přihlédl dovolací soud z úřední

povinnosti. Že by se snad mělo jednat o skutečnosti plynoucí z tohoto dopisu ve

smyslu § 121 o. s. ř., tedy obecně známé nebo známé soudu z jeho činnosti,

odvolací soud v odůvodnění svého rozhodnutí ani nenaznačil. Protože nejsou dány podmínky pro zastavení dovolacího řízení, pro

odmítnutí dovolání, pro zamítnutí dovolání nebo pro změnu rozhodnutí odvolacího

soudu, Nejvyšší soud ze všech shora uvedených důvodů napadený rozsudek

odvolacího soudu zrušil (§ 243e odst. 1 o. s. ř.) a věc mu vrátil k dalšímu

řízení (§ 243e odst. 2 věta první o. s. ř.). P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek

přípustný.